Está en la página 1de 510

I' EDICIN-, PARTE GENERAL (lomos 1* y 2') 1940

2 EDICIN: PARTE GENERAL 1945


I EDICIN-. PARTE ESPECIAL (lomos i* a 5') 1945/46
I REIMPRESIN TOTAL: 1951
2' REIMPRESIN TOTAL-. 1953
3' REIMPRESIN TOTAL: 1956
4* REIMPRESIN TOTAL. 1959
3' EDICIN: PARTE GENERAL 1963
2 EDICIN: PARTE ESPECIAL \%3
5 REIMPRESIN TOTAL: 1967
4 EDICIN: PARTE GENERAL 1J70
3 EDICIN: PARTE ESPECIAL 1970
6 REIMPRESIN TOTAL: 1973
7 REIMPRESIN TOTAL: 1976
8 REIMPRESIN TOTAL: 1978
9 REIMPRESIN TOTAL: 1983
5 a EDICIN: PARTE GENERAL 987
4* EDICIN: PARTE ESPECIAL 1987
10* REIMPRESIN TOTAL: 1992
SEBASTIAN SOLER

DERECHO PENAL
ARGENTINO

ACTUALIZADOR
GUILLERMO J. FIERRO

tea
TIPOGRFICA EDITORA ARGENTINA
BUENOS AIRES
PALABRAS ACLARATORIAS
PROL OGO DEL A CTUALIZADOR

Cuando se nos propuso en reiteradas oportunidades la tarea de actua-


lizar la Parte General del "Derecho penal argentino" de Sebastin Soler,
nuestra pertinaz negativa se deba a que nos rondaba una sensacin parecida
ala de una profanacin, pues rechazbamos de plano la posibilidad de "me-
ter manos" en lo que es, a nuestro criterio, la obra ms importante escrita
en el derecho penal argentino.
Pero poco a poco fuimos advirtiendo que la propuesta encerraba otras
fecundas derivacionc- que nos enrasiasmabn, ya que ella permitira llevar
a cabo algo que <! pr~io Soler nunca intent, seguramente determinado
por su escrupulosa canczpcicn metodolgica y. adems, por una manifiesta
probidad intelectual que le impedia Repetir temas elaborados en otros libros.
Entonces, la meta y el propsito de este intento haban cambiado. No
se trataba ya solamente de actualizar esta valiosa obra que tiene el lector en
sus manos, misin que haba pasado a un discreto segundo plano, sino Je di-
fundir y hacer conocer con mayor plenitud el pensamiento de Soler, enri-
quecindolo con sus propios aportes.
En efecto, para todos aquellos que no estn suficientemente familiari-
zados con la restante produccin iusfilosfica del autor y, en partlci.lar para
las nuevas generaciones, ocurre que muchos de los pensamientos ms valic-
sos de este ilustre pensador permanecen ignorados,"tiendo que, como se lo
podr apreciar, su pertinencia y vinculacin con los temas tratados resulta
innegable. No intentamos, por cierto, redescubrir a Soler, sino simplemente
mostrar desarrollos del autor que tienen en la actualidad plena vigencia y
deben ser conocidos por quienes se interesen en los temas propios del dere-
cho represivo.
Es adems, por aadidura, nuestro deseo el interesar al lector para que
se sumerja en la totalidad del sistema de ideas elaborado por Sebastin Soler
en sus principales obras, muchas de ellas lamentablemente agotadas y en una
infinidad de artculos y ensayos de no siempre fcil acceso, pero cuya ubica-
cin bibliogrfica indicamos en todas las oportunidades en que nos referi-
mos a ellos.
//

Lo antedicho, pues, acota y perfila nuestra modesta labor. No hemos


abordado un intento de escribir una obra paralela o tributaria a la de Soler y
nuestras opiniones -debidamente individualizadas- sean coincidentes o
discrepantes con las del autor, slo aparecern en la medida en que ello
resulte indispensable, en razn de tratarse de una cuestin nueva o no trata-
da por Soler. En este sentido, queremos ser muy claros y no slo se ha respe-
tado en el texto escrupulosamente la opinin del autor, sino que los agrega-
dos aparecen nicamente cuando hemos credo constituan un aporte til
para una mejor comprensin del tema tratado o en virtud de su necesaria
actualizacin por haber cambiado el derecho vigente acerca de! cual se
discurra. En la mayor parte de tos casos, las adiciones provienen del propio
Soler.
En la secreta esperanza de haber contribuido para que la presente obra
siga teniendo la preferencia que los juristas le han dispensado durante dca-
das, ofrecemos ai lecter una experiencia que anhelamos resulte vlida.

Rosario, diciembre de 1986

Guillermo J. Fierro
PROLOGO A LA CUARTA EDICIN

Las modificaciones introducidas al Cdigo Penal por la ley 17567 son


tan amplias que lian hecho indispensable una revisin de la obra. Aun cuan-
do las modificaciones inciden casi exclusivamente sobre la parte especial, ya
ouestos en la tarea de corregir una vez ms nuestro texto, hemos resuelto
hacerlo en toda su extensin. A ello nos determina el hecho de que la refe-
rida ley de reformas est muy frecuentemente fundada en los textos de
nuestro proyecto de 1960, al cual nabiamos hecho slo muy nocas refe-
rencias en la ltima edicin.
El favor de que est, obra ha seguido gozando contina imponindo-
nos el deber de mantenerla al ca.
Marzo de 1970.
V

PROLOGO A LA SEGUNDA Y TERCERA EDICIONES

Al aparecer la primera edicin de esta obra en 1940, las condicio-


nes reinantes en el pas en el campo juridico-penal eran muy diferentes de
las actuales. Ante el franco predominio de la orientacin positivista, este
libro constituy el primer intento de reconstruccin dogmtica del Cdigo
Penal. Esa actitud doctrinaria -nueva aqu y vieja en Europa- gravit sobre
este tratado, imprimiendo a muchas pginas un giro polmico, destinado a
combatir opiniones que' a nuestro juicio obstruan con falsas doctrinas el
camino de la elaboracin tcnica correcta de nuestra ley. Podemos decir
ahora que esa funcin ha quedado cumplida y que no hay motivo para con-
tinua: acordando lana atencin a tesis ya por fortuna casi abandonadas.
Nos cabe la satisfaccin de verificar que hoy, salvo contadas excepciones,
se piensa y escribe en otro tono.
El cambio producido en las posiciones doctrinarias es la primera razn
de la nueva forma que ahora reviste nuesao libro. Pero hay otras. Dijimos
al publicarlo, que asumamos las responsabilidades de la primera tentativa
en k direccin dogmtica y en cierto sentido el transcurso del tiempo ha
venido haciendo grave el peso de es-i responsabilidad. Algunos planteamien-
tos que entonces aceptamos, nos parecen hoy anticuados; no condenamos
nuestros esfuerzos juveniles, pero hoy vemos con ms claridad muchos te-
mas recargados antes de doctrinarismo extralegal y los tratamos en una re-
lacin mucho ms estredu- con nuestra ley, sin que nos abrume, como antes
ocurra, el peso de autoridades que nan elaborado leyes distintas a la nues-
tra. En cierto sentido, nuestro propio libro en muchos aspectos estaba fue-
ra del plano dogmtico en que entenda colocar los problemas. La correc-
cin de estos enfoques ha demandado mucho trabajo.
Durante algn tiempo hemos vacilado antes de acometer la ingente
tarea de rehacer a fondo esta obra, tomando en cuenta, entre otras razones,
la posible modificacin del Cdigo Penal: A pesar de ello, nos ha impulsado
a continuar en ia tarea la idea de que nuestro Anteproyecto de Cdigo Pe-
nal enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso como Proyecto oficial en
1960, tiene la pretensin de entroncar intimamente con el Cdigo vigente,
aclarar los puntos dudosos y desenvolver lo que en l est como in nuce.
En el fondo, la tarea que este libro se propuso inicialmente se poda seguir
cumpliendo, en grandes lineas, aun con el cambio legislativo.
Dijimos ms arriba que han cambiado en el pas las condiciones jur-
dico-penales, y ello ha ocurrido en otro aspecto sumamente importante. El
Cdigo Penal que este libro contribuy a consolidar provenia de la mejor
TRATADO DE DERECHO PENAL

tradicin liberal. Rodolfo Rivarola, Norberto Pinero, Jos N. Matienzo,


Francisco Beazley, Comelio Moyano Gacita, Jos M. Ramos Mejt'a, Diego
Saavedm y Rodolfo Moreno dieron al pas, en definitiva, un cdigo civili-
zado. Con posterioridad a su sancin, y especialmente a partir de 945,
fueron manifestndose en el plano de nuestra poltica legislativa penal, por
una parte, cierta forma de lo que Caara llamaba estatolatria, inspiradora
de excesos represivos, inhumanos e ineficaces a un tiempo y, por la otra,
cierta superficialidad e improvisacin en el estudio y sancin de reformas
legislativas precipitadas. Ambas tendencias son poco favorables al perfeccio-
namiento de nuestra legislacin penal
Si este libro contribuyera a que los delicados temas del derecho peml
volvieran a ser pensados con humanidad y prudencia, de nuevo cumplira
una funcin til.
Buenos Aires, febrero de 1963.
VII

PROLOGO A LA EDICIN TOTAL

La parte general de esta obra, salida de las prensas de la Universidad


cordobesa hace cuatro aos, fue recibida con juicio benevolente por parte
de la critica nacional y extranjera, y logr acogida en la ctedra, la magis-
tratura y el foro como obra til. Hasta me cabe la satisfaccin de ver que
la forma en que algunos problemas estn planteados en mi Derecho Penal
Argentino se ha abierto camino y ha determinado la publicacin de valio-
sos trabajos que sealan una nueva direccin en la bibliografa penal ar-
gentina.
Aun cuando el propsito inicial fue exclusivamente el de construir
un sistema de los principios generales, esa amable acogida me fue creando
el deber, cada vez ms imperioso, de desarrollar el contenido de la obra,
hasta abarcar la parte especial con el estudio de los delitos en partiruh'.
Por esto, agotado el libro desde hace algn tiempo, se me plantea U tarso
de afrontar a labor total.
La presente obra,, respondiendo a los mismos propsitos de !c ante-
rior, se compon ":*, pues, de la reedicin de los dos volmenes de mi Dere-
cho PT.U Argentino (1940) y de tres volmenes de parte especial. La
medicin de los vo''um:'ies I y II se hace con bastantes agregados y algu-
nas modificaciones, tomando en cuenta trabajos y sentencias posteriores
a la primera edicin.
Rosario, diciembre de 1944.
rx

PROLOGO DE LA PRIMERA EDICIN DE LA PARTE GENERAL

La sancin del Cdigo Penal ha determinado en el pas la aparicin


de una serie no muy copiosa de obras, en las cuales, salvo contadas excep-
ciones, domina el propsito critico. Este hecho tiene su explicacin en el
sealado influjo que en nuestro medio ha ejercido la escuela positivista.
Claro est que el Cdigo no poda satisfacer esas aspiraciones, y de ah
que el pensamiento tendiera ms a la reforma de la ley que al propsito
de presentarla sistemticamente. Este es nuestro intento. Con ello declara-
mos las limitaciones de esta obra: no nos extenderemos en disquisiciones
doctrinarias sino en la medida en que parezca necesario para la recons-
truccin dogmtica de la ley. Este aspecto no es el nico desde el cual el
'^}rr-c~c Jurdico puede ser enfocado, segn nuestro criterio. El derecho
puede ser examinado dogmtica, critica, histrica, plosoficamente, etc.; los
puntos de vista son infinitos. Lo que nos importa afirmar es que la cons-
truccin dogmtica no debe ser barrocamente confundida con apreciaciones
extranormativas, con opiniones personales, con 'eo-iis derogatorias de la
ley. Una cosa es la ley y otra es nuestra opinin; ovando stas no coinci-
dan, nadie nos privar de decir lo que penser/oz; pro debemos saber dis-
tinguir lo que es la ley de lo que slo es nuestro deseo.
Al estudiar detenidamente el C'go, partiendo de estas bases, he-
mos tenido la satisfaccin de encontrar que no todos los ataques eran fun-
dados, y que aun pueden sealarse numerosas excelencias en nuestro siste-
ma juridico-penat. Creemos probar- con este trabajo que la reconstruccin
dogmtica del derecho penal argentino puede presentarse sin desmedro a
soportar comparaciones, en el terreno de la critica.
Hay una razn, diremos, sociolgica, que nos ha determinado a reali-
zar esta obra, adoptando dicho punto de vista: la necesidad de dar pres-
tigio a la ley, de fomentar el sentimiento de respeto hacia ella. Las reite-
radas criticas de la ley penal determirum cierta actitud de indiferencia,
segn lo hemos visto entre jvenes alumnos. La ley aparece con frecuen-
cia como una opinin ms, dentro de un conjunto de teoras, y esa
opinin, por aadidura, es generalmente tenida por poco sensata. De este
modo, en vez de fomentarse el esfuerzo por presentar la ley en su mejor sen-
tido, fructifica cierta inclinacin demoledora, olvidando que entre el ms
gran tratado y la ms modesta ley penal existe una diferencia cualitativa-
mente insalvable. Pensando en que la ley penal impone al hombre muchos
sufrimientos y contiene para la sociedad muchos riesgos, cuando la critica
TRATADO DE DERECHO PENAL

racional nos ha mostrado imperfecciones posibles, nuestra primera tarea ha


sido la de tratar, con un examen ms profundo, de evitarlas. La ley es con
frecuencia ms sabia de lo que se a supone; pero para entenderla es preciso
estudiarla con nimo prudente y buena voluntad
Orientados hacia esas finalidades, en a realizacin de este trabajo
hemos tropezado con inconvenientes positivos, sobre todo por la escasez
de precedentes. Por grande que haya sido nuestro empeo, existen difi-
cultades, especialmente de orden bibliogrfico y jurisprudencial, que no
hemos podido superar, porque ellas son, en otras partes, el resultado de
trabajos sistemticos colectivos en institutos, revistas y repertorios. En es-
te sentido, nuestra labor est por debajo del grado de sistematizacin a
que ordinariamente alcanza un tratado europeo. Pero alguien tenia que
cargar las responsabilidades de la primera tentativa.
Rosario, febrero de 1940.
PRINCIPALES OBRAS Y COLECCIONES CITADAS EN
FORMA ABREVIADA

"Anuario de D. P." "Anuario de Derecho Penal y Ciencias


Penales", ed. Instituto Nacional de Es-
tudios Jurdicos, Madrid.

Argibay Molina. Damianovic Derecho penal, Part. sen., T. I-I,


Moras Mom, Vengara Ediar. 1972

Bayardo Bengoa Fernando Bayardo Bengoa. Derecho


penal uruguayo. T. I-IV. Montevideo
1975-77/

Beiing, Lehre v. Verbrechen Ern.n von Beling, Die Lehre vom Ver-
brechen, Tbingen, 1906.

Beling, Grundzge Ernst von Beling, Grundzge des Straf-


rechts, Tbingen, 1930. Esta obra ha
sido traducida por nosotros, bajo el t-
^u Esquema de Derecho penal - La
dor jia del delito-tipo, Depalma, 1944.
En este volumen se comprende eambin
e! clebre trabajo de Beling, Die Lehre
vom Tatbestarfd, 1930.

Bettiol Giuseppe Bettiol, Diritto pnale, a. ed.,


1966, Pauova, Cedam.

Karl Binding, Die Normen una ihre


Binding, Normen Uebertretunz, I, 1922; II. id. pane,
1914: 2a. parte, 1916; III, 1918; IV,
1919.

Binding, Grundriss Kari Binding, Grundriss des deutschen


Strafrechts, Allt>emeiner Teil, ed. 1913.

Bruno Anbal Bruno, Direito Penal, Rio de Ja-


neiro, 19S.

C.C. C. Cmara Criminal y Correccional de la


Capital.
TRA TADO DE DERECHO PENAL

C. C. R. Cmara de Apelaciones de Rosario, Sa-


la en lo Criminal.

Carrara Francisco Carrara, Programma del Cor-


so di Diritto Crimnale, l i a . ed., 1924.

Cariara, Opuscoli Francisco Carrara, Opuscoli di Diritto


Crimnale, I, II y III, 6a. ed., 1909,
1910; VII, 5a. ed., 1931.

Chauveau-Hiie Thorie du Code Penal par M. Chauveau


Adolphe et M. Faustin Hlie, 5me. ed.,
Paris, 1872.

Comntanos Comentarios ao Cdigo Penal, De Quei-


roz, Lira, Stevenson, De Carvalho, Hun-
gra, De Azevedo. Soares de Mel, De
Magalhes Drumond, autores, en ese or-
den, de los 9 vols. ed. Revista Forense.
Rio de Janeiro. Se cita cr>n e' nombre
del autor correspondie/ te.
C.S. Corte Suprema Nacional.
Cuello CJon Eugenio Cuello Cain, Derecho penal,
, 5a. ed. (pane general), II, 2a. ed..
1941.
De la Ra Jorge de la Ra, Cdigo penal argenti-
,; no, part. gen., Lsrner, 1972.

D-i rijsal ..Juan del Rosal. Derecho Penal Espaol,


Madrid, 1960, 2 vols.
Daz Emilio C. Daz, El Cdigo Penal para
la Repblica Argentina, 3a. ed., Buenos
Aires, 1928.
D. J. A. Diario de Jurisprudencia Argentina.

Ebermayer-Lobe-Rosenberg Ludwig Ebermayer, Adof Lobe, Wemer


Rosenberg, Das Reichs Strafgesetz-
buch,... 2a. ed., 1922. Esta obra suele
ser citada por ios alemanes con la si-
guiente abreviatura: Leipz, Komm, que
quiere decir, LeipzigerKommentar.

"El Derecho" Rev. de Jurisprudencia, universidad Ca-


tlica Argentina, Buenos Aires.
TRATADO EDERECHO PENAL

"Ene. Omeba" Enciclopedia Jurdica Omeba, Buenos


Aires, ed. Bibliogrfica Argentina.
"Ene. Pessina' Enciclopedia del D. Pnale italiano di-
retta dal prof. Enrico Pessina, vols.
1-14, 1905-1913.
Etcheberry Alfredo Etcheberry, Derecho Penal, t.
1-IV, Santiago de Chile, Gibbs,
1964/5; 2* ed. Mistral. 1976
Ferri, Principii Enrique Ferri, Principii di Diritto Cri-
mnale, Tormo, 1928.
Lehrbuch des gemeinen in Deutschland
Feuerbach gltigen Peilichen Recht, von Dr. An-
selm Ritter v. Feuerbach... con notas
del Dr. C. J. A. Mittermaier, Giessen,
1847.
Finger Ausust Finger, Lehrbuch des '/.zurren
Strfrechts, Berln, 1904.
Eugenio Florian, Trattato di Diritto P-
Florian nale - Parte Genrale del D. P., 3a. ed.,
1926; 4a. ed., 1934.
Fontn BaWstra Carlos Fontn "Balestra, Tratado de D.
penal. Parte general, t. 1-3, 1966, Bue-
nos Aires, Abeledo-Perrot.
Fragoso Heieno Claudio Fragoso, Ligoes de Di-
reito venal, S. Paulo, Bushatsky, t. 1-4,
1958-9; t. 1-2, 2a. ed. 1962.
Frank Reinhard Frank, Das Strafgesetzbuch
fr das Deutsche Reich, 18a. ed., 1929.
G. del F. Gaceta del Foro, Buenos .Aires.
Garraud, Prcis R. Garraud, Prcis de Droit Crimine!,
lia. ed., Pars, 1912.
Garraud, Traite R. Garraud, Traite thorique et pratique
du Droit Penal Francais, la. ed., 18*88;
3a. ed., 1913 y sigs.-
XIV TRATADO DE DERECHO PENAL

Gmez Eus^bio Gmez, Tratado de Derecho


penal, Buenos Aires, 1939-42.

Gonzlez de la Vega Francisco Gonzlez de la Vega, Derecho


penal mexicano - Los delitos, 8a. ed.,
Mxico, P o m b , 1966.

Gonzlez Roura Octavio Gonzlez Roura, Derecho Pe-


nal, Buenos Aires, 192S.

Grispigni, Corso Filippo Grispigni, Corso di Diritto P-


nale, secondo il nuovo Cdice, I, Padova
1932.

Groizard El Cdigo Penal de 1870 concordado y


comentado por D. Alejandre Groizard
y Gmez de a Sema, Salamanca, 1893.

Jerome Hall, General Principies of Cri-


minal Law, Indianpolis, 1960.

Herrera Julio Herrera, La Reforma Penal, Bue-


nos Aires, 1911.

Hippel Robert von Hippel, Dei.tsches Strajre-


cht,\, 1925; II, 1930.

Hippel, Lehrbuch Robert von Hipp?!, Manuale di Diritto


Pnale (Lehrbuch des Strafrechts), trad.
italiana, iples. 1936.
rnpaomeni G. B. Impaiiomeni, // Cdice Pnale
italiano itlustrato da..., Firenze, 1890.

J. A. Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires.

Jescheck Hans-Heinrich Jescheck, Lehrbuch


des Strafrechts, allg. Tei!, 3. Auflage,
1978
Jimnez de Asa Luis 'Jimnez de Asa, Tratado de De-
recho Penal, Buenos Aires, Losada, vols.
1-6, 1950-1962.

J . T . S. F. Jurisprudencia de los Tribunales de la


Provincia de Santa Fe, Revista trimes-
tral, dirigida por Luis A. Premc.

KenrV'-Turner Kenny's Outlnes of Criminal Lv.-'j,


18th. edition. edited by J. ",. CocU
Turner, Cambridge 1962.
TRATADO DERECHO PENAL XV

Khler Augusi Khler, Deutsches Strafrecht,


1917.
L. L. Revista Jurdica Argentina La Ley, Bue-
nos Aires.
Liszt-Schmidt Fr. von liszt, . Schmidt, Lehrbuch
des Deutschen Strafrechts, ed. 25, 1927.
Las ediciones anteriores llevan solamen-
te el nombre de Liszt, y as se citan en
cada caso.
Maggiore Giuseppe Maggiore, Diritto Pnale, Bo-
logna, 1951.
Majno Luigi Majno, Commento al cdice pna-
le italiano, 4a. ristampa, Torinc. 1924.

Mi&gamga C'dlos Malagarvka. Cdigo Penal Argen-


tino, Buenos Aires, 1927.
Manzini V. Manzini, Trattato di Diritto pnale
italiano, 2a. ed., Torino, l'?20. Cuando
la ed. 3a. es la citada, se i-idic.
Maurach Reinhart Maurach. Deutsches Strafrecht,
2a. ed., I. 3958, i i, 1956, Karlsruhe.
Mller, trad. eso. di; J. Crdoba Roda,
Barcelona, Aries. H-2.
Mayer, H. Hellmuth Mayer, S;njrecht, ed. Khiha-
mmer, 1953.
Mayei. M. E. M. E. Mayer. Der allgemeine Teil des
deutschen Strafrechts, 2a. ed., 1923.

Mezger E. Mezger, Strafrecht, ein Lehrbuch,


2a. ed., 1933. La trad. esp. de Rodr-
guez Muoz es importante por las notas.

Mezger. D. P. E. Mezger, Derecho Penal, Libro de


estudio, trad. de Conrado A. Finzi,
Buenos Aires. Bibliogrfica Arg., l-il.
1958-9.
Moreno Rodolfo Moreno, El Cdigo Penal y sus
antecedentes, Buenos Aires, 1922.
TRATADO DE DERECHO PENAL

Novoa Monreai E. Novoa Monreai, Curso de Derecho


Penal chileno, ed. Jurdica, t. I, 1960;
t. I, 1966.
Nez Ricardo C. Nez, Derecho Penal Ar-
gentino, vos. I-II-II-V, ed. Bibiiogrf.
Arg., Buenos Aires, 1959 y sigs.
Oderigo Mario A. Oderigo, Cdigo penal anota-
do, Buenos Aires, 1942.
Pacheco El Cdigo Penal concordado y comen-
tado por don Joaqun Francisco Pache-
co, 6a. ed., Madrid, 1888.
Peco Jos Peco, La Reforma Penal Argentina,
Buenos Aires, 1921.
Fessina, Enciclopedia Enciclopedia del Diritto pnale italianj,
Raccoltd di monografie a cur; d: E.
Pepsina, vol. I-XIV, 1905.
Quintano Ripcils ., Antonio Quintano Ripolls. Tratado de
la Parte Especial del Derecho Penal, t. I,
Madrid. Rev. de D. Priv., 1962.

Ramos Curso de Derecho Penal, dictado por el


prcf. Juan P. Ramos, compilado por
sauro P. Arguello (hijo) y Pedro Frutos.
Vois. I-VI, Buenos Aires, aos 1927 y

Rivarola Rodolfo Rivarola, Exposicin y critica


del Cdigo Penal de la Rep. Argentina,
Buenos Aires, 1890, tres vols.
Rivaroia, D. P.Arg. R. Rivarola, Derecho Penal Argentino,
Buenos Aires, 1910.
"Rev. de D. P.'< "Revista de Derecho Penal", dirigida por
Eusebio Gmez, Buenos Aires, Ediar.
R.P. Rivista Pnale.

R. P. A. Revista Penal Argentina, Buenos Aires.


Rodrguez Devess Jos Mara Rodrguez Deyesa, Derecho
penal espaol. Parte general. Madrid,
1976: parte esp. id., 1975
Rubianes Carlos i . Rubianes, El C. P. y su inter-
pretacin jurisprudencial, Buenos Aires,
Depalma, S965, dos tomos.

Sauer Guillermo Sauer, Derecho Penal, trad.


de Juan dei Rosal y J. Cerezo. Barcelo-
na, Bosch, 1956.

S. C. B.A. Suprema Corte de Justicia de la Prov.


de Buenos Aires, Acuerdos y sentencias,

Schnke Adolf Schnke, Strafgesetzbuch. Kom-


mentar, 6a. ed., 1952.
Schnke-Schr de r Corresp. a la 10a. ed. de !a precedente
obra, 1961.

3. ?. La Scuola Positiva.

Tejedor Proyecto de Cdigo Penal... por e. O.


Carlos Teiedor, 3uenos Aires, 1366 y
1867.
Tejedor, Curso Curso de Derecho criminal por Carlos
Tejedor, 2a. ed., Buenos Aires, 1871.

Vzquez Iruzuiieta Carlos Vzquez Iruzubieta, Cdigo


penal comentado, vol. I-IV, ed. Plus
Ultra, 1969-71.

V. D. Vergleichende Darsellung des deutschen


und auslndischen Strafrechts, 1905-
1907. A, significa: parte general; B, par-
te especial.

Viada Cdigo Penal reformado de 1870, Salva-


dor Viada y Vilaseca, 4a. ed.. Madrid,
1890.
Vidal-Magnol G. Vidal y J. Magnol, Cours de Droit
Criminel, 6a. ed., Paris, 1921.

Welzel Hans Welzei, Das Deutsche Strafrecht,


10a. ed., Berln, 1967.
Wharton-Ruppen thal Wharton's, Criminal Law by Francis
Wharton. 12th ed. wir lar%c iddi^ons
by Hon. J. C. Ruppenthai. Roches rer,
N. Y. 1932.
Zaffaroni E. R. Zaffaroni, Manual de derecho
penal, oart. gen. Buenos Aires. Ediur
1977. '
INTRODUCCIN

1
CONCEPTO DEL DERECHO PENAL

I. El derecho como regulador de la accin. Derecho penal.


Definicin. Nada es tan especficamente humano como la capa-
cidad de hacer y crear cosas sirvindose de los elementos natu-
rales, de las fuerzas externas y de la propia accin. Para des-
plegar esta- facultad realizadora, al h ->mbre necesita calcular el
juego de las fuerzas de ias cuales ha de servirse y con las cuales
su hacer se mezcla para producir un resultado. Ese clculo,
mientras se refiere a elementos y fuerzas naturales, se funda
en el conocimiento de sus cualidades y de sus relaciones re-
cprocas. Pero el hombre no vive en un medio puramente na-
tural; su mundo es, adems, social. Por eso se ha dicho del
hombre, no ya que vive, sino que convive ' . Sus acciones,
para alcanzar un resultado, no solamente se mezclan con hechos
y fuerzas de la naturaleza, sino con otras acciones humanas,
algunas de ellas ya cumplidas o contemporneas: pero otras
todava futuras y, por lo tanto, inciertas.
Las acciones coordenadas y ajenas con las cuales se necesi-
ta contar para que la accin propuesta no quede anulada,
destruida o impotente, se encuentran sometidas a la libre decisin
de sus autores; de modo que, a diferencia de los factores natura-

El carcter originario de la coexistencia humana, ya afirmado por Aristte-


les, Poltica, 1253 a, es reconocido hoy tanto en el plano antropolgico como en el
puramente especulativo. Vase Levy-Bruhl, La mentalit primitive, Pars, Alean,
1925; Kelsen, Society and Nature, Chicago, 1943, esrv los dos primeros captulos
(hay trad. castellana de i. Perriaux, Sociedad y Naturaleza, Buenos Aires, Depalma,
1945). Vase tambin algunos de los trabajos incluidos en el vol. The Making of Man,
An Outline of Anthropology, ed. by V. F. Calverton, esp. los de R. Briftault, W.
H. R. Rivers, A. Goidenweiser. Esta es la idea bsica de la construccin de Jos Ortega
y Gasset. El hombre y la gente. Madrid, 1957. Conf. con Ortega, Luis Recasens Siches,
Vida humana, sociedad y derecho, Mxico, 1945, p. 114-115; Julin Maras, La es-
trucn7-3 s-->ci?i, Madriv.', ^53. Com. tambin, Croce, Filosofa delia pmtica, Bar,
1915, P. 323-325; M. H!2.r. El ser y el tiempo, Mxico, 1951, 26: "el ter en
es ser con otros". Tambin Max Weber, Economa y Sociedad, Mxico, 1944
2 1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL:

les de la accin, calculables por el conocimiento de las leyes de


ia naturaleza, aquellos otros factores humanos futuros y even-
tuales no responden a ios clculos de la necesidad.
Y sin embargo, ninguna decisin sociaimente importante
puede tomarse sino sobre la base de un mnimo de seguridad
sobre la conducta de los dems: nadie prestar dinero sin una
razonable seguridad de que el deudor lo devolver o ser
compelido a ello; nadie trabajar para otro, sino bajo la suposi-
cin de que su obra o su servicio ser retribuido.
En una palabra, la ms ntima condicin humana, su ms
especfica cualidad de creador o realizador, le impone la vital
necesidad de conocer la conducta debida, aunque libre, de los
dems miembros de la colectividad.
Pues bien, la regla para calcular con un margen razonable
de certidumbre esas acciones libres y futuras es si derecho,
porque sta fija cules on vs acciones debidas. No puede decir-
se lo mismo de la mora?, pues si bien de ordinario nuestra ac-
cin se apoya en el supuesto de la observancia de los deberes,
es lo cierto que ia moral nada nos dice ni puede decirnos
para ayudar nuestros clculos en si caso de incumplimiento
del deber prescripto. En cambio, el derecho se caracteriza
precisamente en este punto como instrumento insustituible
de convivencia, porque no slo prescribe determinados modos de
conducta, tornndolos con ello ms probables, sino que, adems,
dispone una serie de consecuencias, previstas con bastante
exactitud y rigor, para que entren a funcionar en el caso en que el
precepto no sea acatado.
Las normas del derecho, a diferencia de las de la moral,
no constan de una sola prescripcin, sino de dos: la primera,
que manda o prohibe alguna accin, y la segunda, que dispone
lo que debe hacerse cuando lo prescripto no ocurre.
No todas las consecuencias determinadas por el incumpli-
miento de un precepto jurdico (sanciones) son iguales o de
ia misma naturaleza; unas veces, tienden a producir directamen-
te la situacin que el precepto quera y que alguien desoy; otras
veces, procuran una satisfaccin distinta pero equivalente a la de-
bida; otras veces, finalmente, importan, adems, una consecuen-
cia no deseada y gravosa para el transgresor. Las normas jurdicas
procuran, pues, ora una reposicin real de las cosas al estado
anterior (p. ej., ia devolucin del objeto substrado a su dueo)
ora una reposicin simblica que asume la forma de una repara-
i. CONCEPTO DEL DERECHO PEN-^L: i 3

cin (la. entrega de una suma de dinero en lugar de la cosa misma)


ora una retribucin (la disminucin de un bien jurdico del
transgresor).
Una norma del detecho es una norma penal cuando su
sancin asume carcter retributivo.
Derecho penal es la parte del derecho compuesta por
el conjunto de normas dotadas de sancin retributiva 2.
Esta definicin corresponde a lo que suele llamarse de-
recho penal sustantivo o material, por oposicin al derecho
penal adjetivo o formal, esto es, al conjunto de normas que
regulan el procedimiento penal. De acuerdo con nuestro cri-
terio, este derecho no es derecho penal sino propiamente
derecho procesal, aun cuando para la efectiva aplicacin de
la ley penal, las formas procesales constituyan un verdadero
presupuesto constitucional {nulla poena sine legali judicio).
La sancin procesal ms caracterstica es la nulidad (reposi-
cin al status quo ante) 3 . La relacin que media entre dere-
cho penal y derecho procesa! per i no es diferente de la que
media entre derecho civil y Jt-ccho procesal civil, y nadie
duda de que ste ltimo no es derecho civii.

Conf. Liszt-Schmidt: Es el conjunto de reglas jurdicas del Estado por las


cuales al delito como hecho se une la pena como consecuencia jurdica, Lehrbuch,
1. Beling: El derecho penal es el conjunto de preceptos jurdicos por medio de
los cuales je determina Cundo, cmo y bajo que condiciones debe alguien sufrir
una pena, Grundzge, 1. Hippel: el D. P. material vincula a una conducta humana
materialmente perjudicial y formalmente antijurdica, la pena como consecuencia jur-
dica; determina, pues, cuales acciones son punibles (delitos) y qu penas deben apli-
carse. D. Strafrecht, 1, p. 1.
Desde luego, en nuestra denicion se emplea el concepto de norma en su
sentido formal y no como precepto jurdico gramaticalmente autnomo (vase infrn,
13, V). Para el concepto de retribucin, ver 6 4 , III.
Es equvoca la definicin que dbamos en ediciones anteriores: la parte del
derecho que se refiere al delito y las consecuencias que acarrea. Tambin el derecho
civil y el comercial se refieren al delito. Es equvoca la referencia a las medidas de
seguridad, segn lo hacen Mezger, 1, Welzet, 1 y Nez, 1, II, en primer lugar,
porque en todas tas ramas del derecho existen medidas asegurativas (p. ej. el embargo);
en segundo lugar, porque las medidas de seguridad que penalmente interesan a la teo-
ra son aquellas que funcionan en conexin con una norma penal propiamente dicha.
Esa conexin puede ser ms o menos inmediata, pero es inevitable: la internacin de
un menor dscolo o retardado, pero que no ha cometido delito alguno; no es penal.
Una medida es penal slo cuando para su aplicacin se requiere la perpetracin de
un delito, es decir, que slo a travs de una norma penal propiamente dicha se llega
eventuaimente a medidas de otro carcter.
Por supuesto que en una ley procesal, como en cualquier otra, puede ha-
ber disposiciones penales aisladas (multas).
4 1. CONCEPTO DEL DERECHO PESAL: 1

* Consideramos necesario destacar, particularmente para


aquellos que no estn familiarizados con la restante obra del au-
tor, la trascendencia que el tema precedentemente desarrollado
tiene dentro del pensamiento jusfilosfico de Soler 3 a ,a punto tal
que constituye uno de los pilares centrales de toda su construc-
cin.
Es bien conocida su incesante crtica al realismo jurdico
especialmente en sus vertientes nrdicas y anglosajonas, la
cual lo lleva a diferenciar ntidamente dos concepciones del de-
recho: aquella negativa que se particulariza por enfocarlo casi ex-
clusivamente como decisin judicial y, por ende, slo lo encuen-
tra en la infraccin, en el conflicto que debe ser dirimido por un
rgano jurisdiccional. Al negar su carcter normativo, este punto
de vista se caracteriza porque el derecho no queda situado en el
plano de o debido, de lo posible ..."sino en ei plano de lo real,
no como un sistema de proyecciones anticipaton>s, sino ms b'en
de verificacin de hechos consumados (p. 57)... En vez de habiar
en el modo anticipaorio, los preceptos jurdicos pareceran una
descripcin histrica, en vez de decir lo que debe ser, diran lo
que es (p. 59)"... Frente a ella, se alza la otra concepcin positiva,
que sin duda lo jerarquiza, pues concibe al derecho como un
componente esencial de la accin humana en general, otorgndole
una funcin que seguidamente veremos, es mucho ms vasta y fe-
cunda que la anterior.
Este rol que Soler le confiere al derecho, es por l explicado
cuando nos recuerda que ..."de esa contraposicin de nociones
del derecho, la que llamamos positiva se presenta de mar.era es-
pontnea cuando no se ha perdido de vista el fundamenta! punto
de partida de la accin humana; cuando el virtuosismo de la cons-
truccin jurdica no nos ha hecho perder contacto con los temas
vitales con los cuales el derecho se conecta. Entonces se ve clara-
mente que la juridicidad no es un agregado lujoso a la accir.
sino un atributo inherente a ella sin el cual no hay accin humana
posible.
Es preciso hacerse cargo de este aspecto del problema de la
accin. Si sta se da en un mundo compuesto de relaciones de
coexistencia y de convivencia, no solamente es frustrnea y nula
la accin fundada en un conocimiento errneo, esto es, en un no
conocimiento de la naturaleza de las cosas, sino que lo es tambin
En este errteto seguimos principalmente la lnea argumental ex-
puesta en Soler, Sebastin, Las palabras de la ley, Fondo de Cultura Eco-
nmica, Mxico, D.i:". i6tf, especificando en el texto la pagina citada.
1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: IV 5

la accin emprendida sobre el supuesto de acciones humanas que


no ocurrirn o que adoptarn una forma distinta de la supuesta
como indispensable a nuestro plan y cooperante con l (p. 37)"...
Ha puntualizado Soler en reiteradas ocasiones, citando a Ba-
con3b , que a la naturaleza slo se la domina conocindosela, pero
..."en el modo anticipatorio nsito en toda accin juegan necesa-
riamente dos categoras de datos y de clculos que en modo algu-
no son reducibles a uno solo. La convivencia se rige por sus pro-
pias leyes (p. 22)... Los datos referentes al comportamiento futu-
ro de los hombres en vano se buscaran por medio de las leyes de
la necesidad, sobre las cuales fundbamos el clculo relativo al
comportamiento de las cosas. El comportamiento humano siem-
pre contiene un plus sobre todo complejo determinante, una
eventualidad no necesaria en el sentido causal, la posibilidad de
una sorpresa, de una salida inesperada y creadora. Y sin embargo
necesitamos que tambin sobre ese piano puedan proyectarse
los clculos del modo anticipatorio. Es necesario poder menci<.>-
nar concreta y especficamente las acciones con las cuales debe-
mos contar y sin cuya realizacin ciertamente nuestra obra no al-
canzar cumplimiento. Y si esas acciones no pueden ser mencio-
nadas como necesarias slo pueden serlo como debidas, es decir,
como no dependientes, en ltimo extremo, de-la naturaleza sino
de otra fuente especficamente dada y coatenida en la conviven-
cia humana" (p. 23).
"El conocimiento de las acciones debidas ha de ser tan pre-
ciso o riguroso como ei que incide sobre los objetos fsicos. Y al
hablar de acciones debidas no nos referimos solamente a !as ac-
ciones propias, a las del actor, sino y principalmente a las accio-
nes ajenas con las cuales la propia por necesidad se entrelaza y
completa, hasta ei punto que si no alcanza esa anticipacin, de
ningn modo alcanzar cumplimiento. Del mismo modo con que
contamos que al soltar una cosa de la mano aqulla se cae atrada
por la gravedad, necesitamos tambin contar con que la firma es
expresin de voluntad, con que la certificacin actuara! es proba-
toria, con que el cheque es una orden de pago, con que el ban-
quero debe pagarlo, con que el contrato debe ser cumplido, con
que el hurto es punible, con que cumpliendo ciertas formas una
cosa ser realmente nuestra, y as al infinito" (p. 1 10).

Bacon, "Novum Organum'' 1.1. 3.


6 . CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: i

"Al conocimiento de las acciones debidas, de las acciones


libres no hay ms acceso que el proporcionado por el conoci-
miento de las leyes de la libertad. Esta especie de conocimiento
puede apoyarse sobre diversas bases, asumir formas diferentes y
alcanzar grados ms o menos altos de certidumbre. Ordinaria-
mente esa prediccin se funda en razones morales y por ellas nos
guiamos en un amplsimo sector de nuestra actividad, todo l
fundado en confianza pura, incondicionada. Con ese patrn me-
dimos las acciones esperadas sobre todo en el mbito familiar y
amistoso. Lo aplicamos, tambin, por cierto, en toda la extensin
de nuestra praxis, aun cuando en esto difiere bastante la actitud
de los hombres, pues mientras w nos paiecen confiar en todos los
dems, otros se Inclinan a no confiar en nadie".
"En primer lugar, la accin requiere previsiones bastante mi-
nuciosas, referidas a posibilidades muchas veces ticamente indi-
ferentes. En segundo lugar, las normas de la moral son imperati-
vos puros y simples, esto es. el valor de previsibihdad que ellos
aportan es el de su probable cumplimiento: pero nada pueden
agregar que'nos sirva- deVr^V :::ra el caso de ;:ran agresin. Cuando
un precepto moral fue W.1O, acaso el remordimiento atormen-
te la conciencia del tranagresor; pero nada .slido o seguro pode-
mos construir sobre ese dato, porque desde el punto de vista de
nuestros planes de accin io que nos interesa y preocupa son los
puntos de interferencia de ia accin ajena con la accin nuestra.
La subjetividad tiene importancia en la praxis slo como fuente
de manifestaciones objetivas. Este es precisamente el punto de
vista propio y caracterstico de la regulacin jurdica".
"Cuando se plantea ei problema de la distribucin entre las
normas jurdicas y las normas morales, se suele incurrir en ei
error de buscar esas diferencias en el contenido de unas y otras.
Por esa va se llega a la imagen de los crculos secantes, en cierto
sentido verdadera, ya que segn hemos dicho hay normas jur-
dicas ticamente indiferentes, como la que establece un plazo
o un trmino, que siempre podra ser otro sin que la moral ten-
ga nada que decir. A pesar de todo, esa concepcin no puede
llegar a conclusiones formalmente satisfactorias, pues lo que
cuenta es encontrar la diferencia precisamente en la zona en la
que los contenidos de las normas se superpone, que es vastsi-
ma. La norma jurdica se diferencia de la norma moral en que no
est compuesta solamente de la prescripcin de un deber sino de
la minuciosa descripcin de las consecuencias del incumplimien-
to de a,ui, consecuencias cuya efectividad cuenta con el apoyo
1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: I 1

de la fuerza pblica. Al fijar esas consecuencias, el derecho trata


de poner a disposicin del perjudicado un sustitutivo satisfactorio
del deber incumplido por otro y con ei cual aqul inicialmente
contara. La norma jurdica a diferencia de la norma moral, siem-
pre contiene, adems del destinatario dei deber que llamaremos
primario (debes pagar tus deudas a su vencimiento), otro desti-
natario adicional que es un rgano del Estado, a cuyo cargo se en-
contrar la tarea de procurar lo que el deudor remiso no entreg
(si no pagas, te quitarn lo necesario para hacerlo con intereses y
a tus expensas). La norma jurdica se compone de dos normas
simples de prescripcin de deberes, y el destinatario dei deber
segundo es un rgano del Estado mismo"... (p. 24/5).
..."Es fcil comprender el sentido y alcance de este proble-
ma si se tiene presente la teora de las normas jurdicas. Segn
sta, es caracterstica de toda norma jurdica la de estar compues-
ta de un precepto y de una sancin, esto es, de una consecuencia
del incumplimiento del precepto. Sea cual sea la fsrrru ';;-e asu-
ma esa consecuencia, ella es, en todo tuso la expresin ms firme
de la voluntad de que el precepto t CJripia, de que la ley sea
obedecida. El derecho no es un sistema de convivencia que se sa-
tisfaga con la aplicacin de las sanciones; aspira a no tener que
ip Mearlas; a que se cumplan los preceptos primarios. La sancin
;io es el precio de la violacin. Acaso tal afirmacin no podra
ser hecha con referencia a ciertas formas primitivas y, en parti-
cular, al sistema composicional, en el cul el dinero era efectiva-
mente el precio de la transgresin. Con dinero se pagaba ei precio
dei hombre, el precio de la venganza, el precio de la proteccin
legal (Mansgeld, Wergeld, Friedensgeld). Lo caracterstico de to-
do sistema jurdico civilizado es la voluntad preventiva de la ley.
Esta no quiere que los pagars se venzan impagos y que despus
se agreguen intereses; quiere que el pagar se pague a su trmino.
En el hurto, slo quiere indirectamente que se devuelva la cosa
hurtada; lo primero es que no se hurte. No obraba jurdicamente
aquel romano que se haca acompaar por un esclavo encargado
de ir pagando el importe de las cachetadas que libremente repar-
ta".
"Y sta no es una teora vlida solamente para el derecho
penal, sino para todo derecho, sea cuai sea la naturaleza de la san-
cin, que, por lo dems, no puede ser muy variada. Veamos un
poco que pueden hacer las normas ante su violacin; de que re-
cursos pueden echar mano. Ah! si se pudieran borrar, destruir
la injusticia, cancelar la prepotencia, domar la violencia, desar-
8 } 1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: I

mar el fraude. Ah! si todo pudiera-ser repuesto como si la in-


justicia no hubiese ocurrido. Lo malo es que el mal inferido sea
ineancelable (Maritain) y si esto es verdad desde un punto de vis-
ta metafisico, es obvio que la justicia humana no alcanzar nunca
una reposicin perfecta. La justicia que le entrega a un pobre
una herencia cuantiosa despus de un litigio de 20 aos, no pue-
de evitar que la vida limitada de ese heredero en vez de compo-
nerse, digamos de 30 aos de bienestar, contenga solamente 10 y
el resto sea miseria. Para el derecho, sin embargo, situado en un
plano puramente emprico, muchas situaciones equivalen satis-
factoriamente a una reposicin"...30 -- ._
II. Derecho penal disciplinario y administrativo. Aun
cuando las sanciones disciplinarias asumen carcter retributivo,
esa rama del derecho presenta algunas particularidades con
relacin al derecho penal comn. El derecho'Cpe.rr!.discipli-
nario *, se diferencia fundamentalmente porque supone en
el destinatario una relacin de dependencia de carcter jerr-
quico. Las medidas que ese derecho dispone no tienen por
finalidad ni la prevencin ni la represin de la delincuencia,
sino la tutela de la disciplina de la funcin administrativa
correspondiente. A este tipo de relaciones pertenecen los
poderes que las leyes acuerdan a los tribunales superiores
con relacin a los inferiores y al personal, a los jefes de repar-
ticiones pblicas, a ciertos organismos autnomos, como los
colegios profesionales y en particular a las autoridades mili-
tares con relacin a militares para las infracciones puramente
disciplinarias.
No es derecho disciplinario el derecho penal militar. Tanto
la legislacin como la jurisdiccin derivan del artculo 67,
inciso 23, de la Constitucin Nacional y no del carcter acordado
por el artculo 86, inciso 15, de la Constitucin Nacional al

Soler, Sebastin, La reparacin de perjuicios en el Proyecto de


Cdigo Penal, trabajo incluido en el volumen Aspecto* civilet de la reforma
penal de Orgaz, Alfredo - Soler, Sebastin, Abeledo-Perrot, Buenos Aires
1963, p, 53/S5.
Sobre derecho renal disciplinare, vaie Cuello Caln, t. I, p. 8; Manzini,
t. I, p. 75; Jimnez de Asa, Tratado, i, p. 38; Nez,';I, p. 29; Osear N. Vera Barros,
El derecho penal disciplinario, sus cometer,vicos y su prescripcin, Cuadernos de los
Institutos, Fac. de Derecho, Crdoba, nm. 21; 1958. *
1. CONCEPTO DEL DERECHO PEN.iL: II 9

Presidente de la Repblica como comandante en jefe de todas


las fuerzas 5 .
No entran, en consecuencia, dentro del concepto de dere-
cho disciplinario, las medidas que, a veces, un rgano del Estado
est facultado para tomar con respecto a particulares no some-
tidos a la relacin jerrquica, aun cuando tales medidas son
admisibles en cuanto las haga necesarias la polica del propio
poder que el rgano ejerce *, como el caso de las facultades
de las cmaras legislativas con respecto al pblico asistente.
Es generalmente admitido que el derecho penal discipli-
nario no se rige por el principio nuiium crimen nulla poena sine
lege ni por el de legali judicium 7 . Debe afirmarse, sin em-
bargo, que esto no constituye un desidertum, y que corres-
ponde a una administracin arreglada la genrica previsin
de las infracciones y de las sanciones, aunque no sea con el
rigor exigido por el derecho penal comn, y alguna panma
procesal de audiencia del interesado, por simple y sumario
que se3 el procedimiento. Generalmente estos derechos se hacen
efectivos por la va de recursos jerrquicos.
El derecho penal administrativo 8 se distingue del disci-
plinario en que ste, segn se ha dicho, supone una relacin
interna de una administracin y, en consecuencia, sus desti-
natarios son siempre intrneas. Esta circunstancia y la invaria-
ble levedad de sus sanciones hacen que, aun cuando no sea

Conf. Carlos J. Colombo, El derecho penal militar y l disciplina, 3uenos


Aires, V. Abeledo, 1953, p. 107: "La confusin entre dos especies (D. p. militar y
D. disciplinario) es lo que ha dado origen a graves errores...". En c , Carlos Risso
Domnguez, La justicia militar, Buenos Aires, 1939 (2 vols.) I, p. 37 y 111 y sigs.
0
Con. Manzir, t. 1, p. 79. En c. Nez, loe. cit., bajo el derecho discipli-
nario comprende como destinatarios a extraneus de una administracin dada, doc-
trina que consideramos inconveniente desde el punto de vista republicano.
7
Ver Cuello Caln, loe. cit.; Manzini, p. 80; Mayer. p. 5.
Sobre derecho penal administrativo, aunque en sentido slo parcialmente
concidente con el texto, Manzini, t. I, p. 85 y sigs.; Carlos M. Giuliani Fonrouge,
Introduccin al Derecho financiero, L. L., t. 27, p. 1049; el mismo, Consideracio-
nes sobre Derecho financiero penal, L. L., t. 27, p. 607; A. G. Spota, El Derecho
penal administrativo,. L. L., t. 26, p. 898; ei mismo, D. J. A. 5 nov. 1942; R. Biel-
sa, Lir.eamiento de Derecho penal fiscal, L. L.. t. 28, p. 927. La doctrina de Ja-
mes Goldschmidt est expuesta y analizada en el voi. El Derecho penal administrati-
vo /Contribuciones para su estudio), Crdoba, Universidad, 1946. All v. Ernesto
R. Gavier, /. G. y el D. P. administrativo, cuyo planteamiento compartimos, ade-
ms de los trabajos de J. Goldschmidt y G. And"rs y Roberto Goldschmidt.
Ver tambin Dio Jarach en "Rev. Jurca de Crdoba". 1947, I, p. 146; Jimnez
de Asna. Tratado. 1, p. 40; E. R. Aftalii, t.l D. P. av. r.- a jurisprudencia de la
l 1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: II

deseable, pueda tolerarse polticamente cierto margen de arbitrio


disciplinario y de informalidad procesal. No ocurre lo mismo
con vel derecho penal administrativo, que es el conjunto de
disposiciones que garantiza bajo amenaza penal el cumplimiento
de un deber de los particulares frente -a la administracin.
Los destinatarios de estas normas son los habitantes en general.
Es totalmente inaceptable la distincin intentada por J. Goldsch-
midt, segn la cual "las normas del derecho penal administrativo
se dirigen al hombre como miembro de una comunidad, a
diferencia de las del derecho criminal que se dirigen al hombre
como individuo". Todas las normas jurdicas estn dirigidas a
seres sociales 9 .
Ha sido corriente prctica viciosa entre nosotros la de
construir esta rama del derecho penal a imagen del derecho
disciplinario, especialmente en cuanto se admita en materia
contravencional la imposicin de penas sin ley dei Congreso,
sobre h hi>sz d entender que el artculo 27 del Cdigo de Pro-
cedimiento Penal otorga ai jefe de polica facultad legiferante
en esta materia. De acuerdo con nuestra opinin. Ja Corte
Suprema ha declarado la inccnstitucionalidad de t?! interpreta-

C. S., L. L., L -iC, p. 443, id., El defecho penal admin-.n.yinvij como derecho
penal especial, L. L., 75, p. 824, en respuesta, a R. Golaschiau, La teora del d.
p. administrativo y sus crticos, L. L., t. 74, p. 844, tu bajo en el cual el A. muestra
con claridad la sustancia poltica del problema, especialmente con respecto a la
responsabilidad penal de las personas jurdicas, que considera inadmisible en d. p.
comn. Es interesante el trabajo de Francisco Luis Meriegazzi, El derecho represivo
fiscal dei porvenir. La Plata, 1945, en ei cual se seala correctamente el carcter
primitivo de las formas objetivas de responsabilidad <k-i derecho'penal administra-
tivo, y !a necesidad de promover su evolucin hacia ia subjetividad. Afortunadamen-
te no gravita sobre l !a ceguera para el sentido poltico-cultura) de los contenidos
del derecho, tan corriente en ciertos sectores de nuestra filosofa jurdica. Sobre esta
obra, v. Remo F. Entelman, L. L., t. 38, p. 1177.
Este planteamiento lleno de buenas intenciones polticas, pero manifiesta-
mente emprico e inconsistente de J. Goldschmidt, seduce, no obstante, a R. C.
Nez, en La diferencia entre delitos y contravenciones y m importancia consti-
tucional y a Jos 5. Caballero, en La distincin esencial entre delitos y contra-
venciones en la doctrina de James Goldschmidt, ambos trabajos en "Boletn de la
Fac. de Derecho y Ciencias Sociales", Crdoba, 1958, p. 373 y 473. Los dos ensa-
yos parten de supuestos jusnaturabsta* no analizadas; por ej.: "al campo de los
derecho no lo crea ni lo modifica un gobierno"; "uno (el delito) lesiona lo que
es nuestro; la otra (la contravencin) lo que es del gobierno" (Nez). Qu sig-
nifica "el gobierno"? El Poder Ejecutivo o el Estado? Afirmaciones de esta clase
tenan un sentido en el sistema de Carrara; pero no creemos que lo tengan ms,
despus de la teora pura dd derecho. Tampoco puede hoy emplearse la expresin
"distincin ontolgica", que empleaba Carrara con un sentido preciso en su tiem-
po, muy distinto del que tendra ahora en una antologa jurdica. Conf. N. Hart-
mann La nueva antologa, ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1954.
1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: II n

cin I 0 . Por las mismas razones, nos parece poco afortunada


la tendencia que se empea en subrayar la autonoma de esta
clase de normas, a pesar de la efectiva existencia de algunas
diferencias tcnicas entre las multas convertibles en arresto y
las inconvertibles, las primeras de las cuales responden ple-
namente a lqs principios generales dei derecho penal comn
y las segundas no u . Las mal llamadas contravenciones de po-
lica que no vulneran un deber administrativo especfico, res-
ponden plenamente a los principios comunes.
* Coincidimos totalmente con la opinin del autor, en cuan-
to afirma enfticamente que no es derecho disciplinario el de-
recho penal militar. Precisamente, el reciente debate pblico ge-
nerado por la reforma al Cdigo de Justicia Militar dispuesta
por la ley nacional 23049, suscit muchas opiniones encontra-
das, entre las cuales no faltaron aquellas que volvieron a replan-
tear la presunta inconstitucionalidad de la jurisdiccin militar y,
con tal impugnacin pn rouchof casos vena anejo el cuestiona-
mierito 2 la existencia -nisuia de esa legislacin especfica. Si bien
eo .-t-t'-i que el actual Cdigo de Justicia Militar sancionado -ia
judo ce 1951, lo fue durante la vigencia de la Constitucin Nacio-
nal de 1949, cuyo artculo 29 regulaba expresamente el terr, :o
lo es menos, tampoco, que tanto la jurisprudencia reiterada d a
Corte Suprema de Justicia de la Nacin con diferente composi-
cin, como tambin la principal doctrina nacional han admitido
la plena constitucionalidad de dicha jurisdiccin esprense y to-
das esas opiniones se han fundado sobre la base del texto de la
Constitucin de 1853. En fecha reciente, la Corte ha ratificado
la doctrina de que no resulta violada la prohibicin constitucio-
nal de los fueros personales, cuando se establece la jurisdiccin
militar en razn del lugar, esto es, tratndose de delitos cometi-
dos por militares, en lugares sujetos a la autoridad mitar (causa
"Bignone, Reynaldo B.A.", del 21 de junio de 1984, L.L., tomo
1984-C, p. 258). Es ms, cabe descartar de plano la afirmacin

In re Mouviei y otros, 17 mayo 1957, C. S. Fallos, 237, p. 636. Conf.


infra, 13, VI.
Ver infra, 67, V. En realidad, J. Goldschmidt, en op. rit., no quiere dismi-
nuir garantas a los ciudadanos, antes bien, quiere darlas. El resultado inverso que
Gavier correctamente seala, es mis bien imprevisto. V. tambin Hans Nawiasicy,
La pena en el sistema jurdico, Crdoba, Inst. de D. Comparado, 1950, esp. 6: Bien
orientado en el sentido poltico contra el "vicio de admmistrativizar", Del Rosal.
I, p. 27. Cen. Mezger, 1, II. 1: el llamado delito policial o administrativo debe
estar subordinado a ias regas penales comunes.
12 1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: U

de que la ley penal militar pueda constituir un privilegio profe-


sional, ya que nada de eso ocurre, toda vez que ella establece
mayores exigencias y, en general, penas ms rigurosas que las del
derecho penal comn. Puede discutirse, empero, el alcance de la
jurisdiccin militar penal que, por ser de excepcin, es de natu-
raleza restrictiva y es por ello que la Corte tambin ha dicho que
la nocin de acto se servicio consagrada por el Cdigo de Justicia
Militar debe ser apreciada restringidamente en virtud de las seve-
ras consecuencias que la sujeccin a la jurisdiccin militar entraa
(causa "Denuncia de la Fiscala Nacional de Investigaciones Ad-
ministrativas" del 17 de abril de 1984, L.L, tomo 1984-C, p.
339).
Por otra parte, los escrpulos constitucionales que la san-
cin del Cdigo de Justicia Militar pudo haber generado y, ms
particularmente, su aplicacin dentro del sistema consagrado por
la Constitucin Nacional de 1853 en cuanto estableca la juris-
diccin castrense para todos los delitos cometidos por militares
en lugares sometidos a la autoridad militar o en actos de servi-
cio, por alegarse que tal alcance atribuido a esa ley implicara
aceptar la existencia de un fuero personal repudiada por el art.
16 de la Constitucin, se han disipado con la reforma del art.
108 de la ley 14.029 (C.J.M,) que restringe la jurisdiccin mili-
tar en tiempo de paz a los delitos y faltas esencialmente milita-
res que, por afectar la existencia de la institucin militar en s
misma, solamente son reguladas por las leyes militares.
En consecuenia y retomando nuevamente el tema anterior-
mente abordado, existe una legislacin especfica que, como
tai, se caracteriza por tratar un conjunto de normas afines que
reguian todo aquello que concierne directa y especialmente a la
actividad castrense. Tal legislacin especfica ha sido denominada
por un gran nmero de autores como derecho militar. Este siste-
ma de preceptos estructura, por un lado, la organizacin y el fun-
cionamiento de las fuerzas armadas y, por el otro, la jurisdiccin
militar consagrando el rgimen disciplinario militar, estableciendo
los tribunales militares y el procedimiento a seguir ante ellos.
Adems y principalmente, el Cdigo de Justicia Militar tambin
tipifica infracciones militares y precisa los castigos que esos deli-
tos militares acarrean, con lo cual, muy sucintamente hemos deli-
mitado la materia del llamado derecho penal militar, afirmacin
controvertida en la doctrina penal y constitucional, por cuanto
mientras para unos constituira un derecho penal especia!, para
otros no sera sino un sector el ms importante de! derecho
1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: II 13

disciplinario general y, por ende, de evidente naturaleza adminis-


trativa1 ' a .
Sobre la temtica relacionada con el derecho penal adminis-
trativo, vase la amplia discusin planteada en las IV Jornadas
Nacionales de Derecho Penal celebradas en Crdoba en 1976 l l b
y el desarrollo que acerca de este tema efectan Zaffaroni1 lc y Te-
rn Lomas1 ld .
III. Derecho penal objetivo y subjetivo. Se suele dis-
tinguir el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo.
Con la primera designacin se hace referencia al conjunto de
normas que integran el sistema penal de un Estado, es decir,
a la totalidad de leyes que definen delitos, formas de respon-
sabilidad criminal y penas.
Por derecho penal subjetivo se entiende la facultad del
astado que surge s ia existencia ele la norma penal.
No se trata, pues, de dos cosas distintas sino de dos as-
pectos de la misma. En derecho penal esta distincin tiene im-
portancia para sealar que el derecho penal objetivo es el
lmite estricto de la facultad de reprimir Ello deriva del prin-
cipio de reserva que forma parte de nuestros preceptos constitu-
cionales: no hay crimen ni pena sin ky^previa (C. N., art. 18).
Todo lo que no est expresamente prohibido es esfera de liber-
tad (C. N., art. 19), pues nadie est obligado a hacer lo que la
ley no manda, ni privado de lo que ella no prohibe.
Esta concepcin e caracterstica del estado liberal de
derecho, y su negacin llevi a afirmar la existencia de una
zona fluctuante entre o lcito y lo ilcito, en la cual la acti-
vidad del juez puede desenvolverse libremente, llegando a la
represin de hechos que el derecho objetivo no define. Para
esas formas de derecho, el principio de reserva es rechazado,

Hemos desenvuelto con mayor extensin el anlisis de esta cues-


tin en Fierro, Guillermo J., La obediencia debida en el mbito penal y mi-
litar, 2a. edicin, Depalma, Buenos Aires 1984, Captulo IV.
11
Instituto de Derecho Pena! de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Crdoba, Cuaderno de los Institutos,
IV Jornadas Nacionales de Derecho Penal, Crdoba 1979, p. 73 y sigs.
110
Zaffaroni, Eugenio Ral, Tratado de Derecho Penal, Parte Gene-
ral, Ediar S.A., Buenos Aires, 1980, tomo I, p. 234 y sigs.
n a
Tern Lomas, Roberto A., Derecho Penal, Parte General, Astrea,
Buenos Aires, 1980, p. 24 y sigs.
14 1. CONCEPTO DEL DERECHO PN'AL: III

y la analoga sirve para colmar las pretendidas lagunas de la


legislacin: la totalidad de los delitos previstos no es la tota-
lidad de los delitos posibles.
Integrndose un sistema penal por un conjunto de figuras
delictivas, el resultado z la aplicacin de estos principios
es que nuestro derecho penal constituye un sistema disconti-
nuo de ilicitudes, ello es, que entre una figura y otra hay
solucin de continuidad, cada una de ellas es autnoma y est
meramente yuxtapuesta a otra: el total de las figuras delictivas
es una suma y no un producto xl.
1. * El proceso de inversin del ilimitado poder que la ley le
confera ai soberano, a los topes que el derecho actualmente le
fija al legislador moderno es explicado por Soler en los siguientes
trminos: ..."Veremos en seguida que la pretensin de prever
todos los casos es directamente, absurda desde un punto de vista
formal, puesto que el objeto mismo de la ley penal consiste en
sepai;: o Durblo de io no punible, para lo cual no puede proce-
der de otro modo que previendo como punibles solamente algu-
nos hechos. Slo as es posible destacar, sobre un fondo de lici-
tud y de impunidad, ios hechos ilcitos y punibles, pues el con-
cepto de punicin desaparecera tanto si se declarase que ningn
acto es punible como si .se dispusiera que lo :ean todos. Lo que
haca ounibie a un acto es su destaque sobre ? T infinidad de ac-
tos que no lo son. Al emprender esa tarea legislativa no es posi-
ble olvidar que vamos a enfrentarnos con la libertad humana y,
en consecuencia, que los actos y'hechcs que sta puede crear
son infinitos. En tal situacin, e) legislador no puede proceder
enumerando los actos lcitos: el nico camino para abreviar la
tarea, mejor dicho, para transformarla en tarea posible, reali-
zable, consiste no ya en definir lo que se puede hacer, sino en su-
poner, por el contrario que, en principio, puede hacerse todo,
menos lo que expresamente se prohibe.

" Conf. Beling, Lehre v. Verbrechen, 2; Soler, D. p. liberal, sovitico y


nacional-socialista, p. 16 y sigs. No acepta esta definicin Aftalin en Por una
definicin realista del delito, L. L.. L 83, p. 1078. Cree que esa discontinuidad es
"comn a toda rama del derecho", porque no advierte que no es una cuestin de
ramas del derecho, sino de construccin de los conceptos jurdicos. Le parece im-
posible comparar el contrato y el ddito por ser figuras heterogneas. Comprense
las figuras civiles homogneas de contrato y de derecho real, y tambin se ver
que este itimo es un concepto cerrado o tpico, y el primero no. Nuestra cons-
truccin no pretende ser vlida para todo derecho penal (p. ej.: para La Caroli-
na). Aun cuando Aftalin se declara polticamente partidario de que el derecho
penal est compuesto de tipos cerrado*, !o cual "no puede prestarse a divergencias.
5 1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: Ul

Va as el derecho trazando sus figuras y definiciones de de-


litos de modo tai, que lejos de estar movido por el deseo de pre-
verlo todo, para ser exactos, debiramos ms bien decir que, por
el contrario, su propsito es el de prever con la mayor precisin
posible un nmero limitado e inconfundible de acciones, a las
cuales se le debe aplicar una pena,.Esta es, sin duda,Ja,actitud
de todo legislador penal moderno, despus de haberse recono-
cido la vigencia casi Universal del principio nullum crimen sine
lege. En la Constitucin Criminal de Carlos V, las cosas eran de
otro modo, y por lo tanto era posible que en el art. 105 se lamen-
tara tambin la imposibilidad de "prever todos los casos que pue-
dan ocurrir y los castigos que acarrean". Pero no es del caso que
en este punto nos pongamos en polmica con una situacin pol-
tico-culturai nerimida. Un derecho penal en el cual la totali-
dad de los delitos previstos no sea la totalidad de los delitos
posibles, constituye una vuelta a formas antiguas de ilimita-
do n de autoridad. Para el derecho penal hemos dado una defi-
nicin que coo.iP-rva viudez fronte a'los ms vanados legislado-
res l"oy vigentes." todos ellos son sistemas discontinuos ds ilici-
1
udes. No estn guiados por el fin de preverlo todo, sino, por el
contrario, por dejar definida con la mxima precisin la zona
de lo prohibido. Y aun debiramos agregar que el ideal mes civi-
lizado est constituido por la aspiracin a que esa zona :ea iv> ms
estrecha posibie"... (p. 134/35) 1 3 i .
Los principios precedentemente desarrollados, han sido ex-
presamente receptados por la Corte Suprema O Justicia de la
Nacin, y es as como ese tribunal ha dicho: .'.."L: "ley anterior"
del art. 18 de la Constitucin Nacinal y del principio nullum cri-

sahro por lo* que postule una dictadura", no advirti que aquel justo concepto
UmiUtivo no era aplicable al derecho urgido durante nuestra dictadura, que 1
merece juicios muy benevolente* en aneadn de la poltica crimmai de a Argen-
tina, "Anuario de D. p. y ciencias penales", Madrid, t Vil, 1954, p. 311, no
obstante eJ hecho de que ese derecho contena tipos abiertt que efectivamente sir-
vieron al dictador de comodines penales: desacato, segurid& del Estado, sabotaje,
etc. Sobre el efecto producido en un sistema jurdico por Ix prsenos de figuras
delictivas tpicas, vase n. ensayo La formulacin actual del principio nuum
crimen, ea Fe en ti derecho, ed. T.E.A., Buenos Aires, 1956, p. 277. En icaSdad, y*
Montesquieu haba observado que para que un gobierno degenere sn despotismo,
basta que el crimen de lesa majestad sea vago. L 'exprit dei os, cap. Vil, lib. XII.
Con uno solo basta; nuestro dictador arepie una media docena. Con re-serva
sobre nuestro criterio. Heleno Claudio Fjigoso, Conducta pyw. Sao Piulo,
Bus&atsky, 1961, p. 203. El problema consiste siempre en el carcter abierto o cerra-
do de los tipos, y ai la existencia de un concepto genrico.
15a
. Solar, Sebastin La interpretacin de a ley. Ediciones Ariel,
Barcelona, 1 9 0 2 .
16 1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: V

men, nulla poena sine lege, exige indisolublemente la doble pre-


cisin por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar"...
(Fallos, t. 237, p. 636) y ms recientemente: ..."Es concepto in-
. dudablemente recibido por el art. 18 de la Constitucin Nacional,
que el derecho penal en cualquiera de sus ramas es un sistema
riguroso y cerrado, formado por ilicitudes discontinuas, que no
tolera ningn tipo de integracin, extensin o analoga, tendien-
tes a completar los elementos esenciales de las figuras creadas por
la ley"... (Fallos, t. 301, p. 395).
2. La contraposicin de dos conceptos jurdicos bsicos, como
lo son el contrato y el delito, ha sido efectuada por numerosos
juristas con el propsito de marcar diferencias y similitudes. Esa
relacin es examinada por Soler en otro contexto y como snto-
ma de un proceso preocupante, cuando nQS muestra que: . . . "Es
extraordinariamente interesante verificar el sentido opuesto en
que se mueven en su moderna evolucin los conceptos de contra-
to y el de delito. En la teora clsiua, fundada en el principio nu-
ilum crimen sine lege, el concepto de delito debe construirse co-
mo tpico, porque no hay ningn delito genrico que desempee
la funcin de comn denominador dehetual: hay tantos delitos
como tipos; ni uno ms ni uno menos.,Exactameni-j ^ revs de
lo que ocurre con la teora del contrato, en la cual ei contrato
innominado cumple aquella funcin legalizadera 'x!e los tratos
atpicos, no hay delito innominado".
"Pues bien, segn veremos a su tiempo, el derecho actual se
deja con frecuencia llevar por la tentacin dn orear delitos atpi-
cos; indefinidos, genricos, al mismo tiempo que en derecho pri-
vado, va estrechando cada vez ms los moldes'en que es posible
acuar contratos con validez reconocida".
"Ya estudiaremos este aspecto con ms detencin. Se trata
de una manifestacin ms del crecimiento del Estado. El derecho
contractual regula fundamentalmente la actividad de los ciudada-
nos, en consecuencia, es dable observar la tendencia a restringir-
la; la ley penal, en cambio, con la creacin de figuras delictivas,
regula la actividad punitiva del Estado, en consecuencia, se tiende
a ampliarla, a despojarla de trabas, y a darle ms libre juego"... 12b
IV. Derecho penal como derecho pblico.- Aun cuan-
do algunas disposiciones legales acuerdan cierta intervencin
a los particulares en el funcionamiento de la actividad represiva
Soler, Sebastin, Fe en el Derecho y otros ensayos, Tipogrfica
Editora Argentina, Buenos Aires, 1956, p. 4 1 .
5 '.. CONCEPTO DEL DERECHO PESAL: V 17

(instancia priyada, accin privada, perdn del ofendido, etc.),


en general, debe decirse que las normas de derecho penal
generan una relacin directa entre e infractor y el Estado,
el cual aparece como titular de la pretensin punitiva 1S.
La intervencin reconocida <> ^cerdada a ios particulares
en la aplicacin de penas se ha ido reduciendo cen v. crins-
curso del tiempo, hasta lmites insignificantes. Si bien ios grandes
poderes del paterfamilias no podran ser calificados como
derecho privado, por la extensin y el arbitrio que alcanza-
ron l *, es lo cierto que primitivamente el jus puniendi no
tena una sola fuente. Las formas privativas de represin, de
las cuales la historia nos da referencias, estn totalmente fuera
del mbito del derecho penal moderno.
Al estudiar las fuentes de produccin de las normas pena-
les, veremos que solamente el Estado asume modernamente
ese carcter. La creacin de las figuras delictivas y la amenaza
de imponer una pena ?J transgresor es una actividad tpicamente
pblica del Estado: es la expresin de su mximo poder in-
terna.
En esta clase de normas el Estado no deja librada a a
voluntad de los individuos la creacin de derechos, obligacio-
nes y responsabilidades, sino que fija normas directamente
destinadas a la generalidad, y procede como' poder soberana-
mente regulador de la conducta de los subditos 1S El derecho
penal es derecho pblico.
V. Regulador de actos externos. Aun cuando el derecho
en general, segn lo hemos visto, es un sistema regulador
del comportamiento de los hombres en sus relaciones externas,
en derecho penal conviene subrayar ese aspecto, porque en
este campe del derecho tai caracterstica es el resultado de
una laboriosa conquista de la cultura humana. No se trata
de un atributo formalmente inherente a toda norma penal, sino,
segn decimos, de una caracterstica que adquiere esta rama del
derecho sobre todo bajo la influencia de la filosofa del siglo
xviii, y que consiste en hacer depender la punibilidad de la
constante exigencia de una actuacin externa.
u
Damos a U distincin entre derecho publico y privado los limitados alcan-
ce que ie cusida Keisen, Teora general dei Estado, Labor, 1934, 17.
** En lo qpie discrepan Mommsen, D. P. romano. I, p. 22 y Ferrini, "Ene.
Pessina", I, p. 21. Conf. con el texto, Bettiol, p. 72.
15
Hippel, Deutsches Strafrecht, I, p. 4.
1S !. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: V

Aun cuando ya Ulpiano l y Sanio Toms 17 sealan


la necesidad de esta limitacin en el alcance de las leyes de
todo gobierno civil, es lo cierto que solamente por efecto
de la influencia de la filosofa de la Ilustracin se llega en la
vida poltica a la consolidacin de este precepto al cual se opo
nan las veleidades de prncipes tirnicos 1S , la funesta confu-
sin del delito con el pecado y la idea de tutelar un credo
determinado mediante sanciones penales 19 .
El derecho penal, con su conjunto de incriminaciones.
no constituye un orden puramente moral; los hechos que cas-
tiga no son ia pura negacin terica de un valor jurdico; son
hechos afirmados en el mundo exterior, que yulneran objetos
importantes para la vida social, intereses colectivos, que por eso
se llaman bienes jurdicos e intereses jurdicos. Todo vaior
jurdico tiene como substrato una realidad social en cuya ofen-
sa la infraccin se concreta.
La violacin de la norma no es, pues, una destruccin
de eila, sino una destruccin de aquello que la nonr. auc-ra
que ocurriese: la violacin ocurre en el mundo del srr 2 0 ;
es la destraccin o ia disminucin de un bien, no de una norma;
la norma es invulnerable. El derecho penal se caracteriza como,
un conjunte ue ilicitudes definidas que tienen por objeto la
prohibicin ik acciones determinadas. Donde no hay accin.

Cogitaiionis poenam nema patitur, fr, 18, D. 48, 19.


'' De his potest homo iegem facere.de quibus potest copiare: juridicium su-
tr.m non potest esserede mteriorifius motibus, qui tatent, sed di exterioribus. qui
jppcrent -JT.IUI, t. II, Quaest, 91, irt. 4 o .
Vaje la historia del delito de alta traicin en el voi. V, 131.
Limitmonos a sealar como hitos de ese proceso. Hobbes, Leviathcn, cap.
XXVII: '"M of intentions which naver appear by any outward act, there is no
place por humane aecusation"; Rousseau, Du contrai social, 1, 4a., cap. VIII:
Montesguieu, L'esprit da lois, esp. 1, XII: 'de mal est venu de cette idee, gu'il
fnut venger a Divinit...", Beccaria, Dei detti e deile pene: "la graveiia dei
peccato dipende detla imperxmtabile malizia del cuore. Questa da esseri finiti
non puo stnza nvekxkme sapera". John Stuart Mili, n Liberty. La lucha con-
tra esa idea subjetrvjzante, constituye un tema fundamental en el Progromma de
Carrera. Contra lo que l llama ascetismo moraL uno de ios peores vicios que pue-
den afectar una ley perud, vase voJ. I, Prlogo y Prefacio v ' 13, 15, 23, 321,
n. 1, 355, v. 1; antes del 582; 303, n. 1, 2728, 2952: 3227 y sigs.; 3230 y sigs.
Vase tambin^ H. Bradiaugh Bonner, Penaiities' upon opinin, London, 1934, una
-sacin cronolgica de los ms clebres casos ingleses.
Kelsen, Hauptprobleme, p. 271 y sigs. Para un mayor desarrollo de estos
principios, vase ms adelante a exposicin de los argumentos de Kelsen contra
la teora de las normas de Binding, 13, IV.
I. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: V 19

extenorizacin. alteracin real o potencial del mundo externo,


no hay represin. "Las acciones privadas de los hombres que
de ningn modo ofendan al orden y a la moral pblica, ni per-
judiquen a un tercero, estn slo reservadas a Dios, y exentas
de la autoridad de los magistrados" (C. N., art. 19).
La exigencia de exterioridad en la ilicitud penal, ha sido
por nosotros destacada ' en oposicin a otros derechos que
intentan atrapar la violacin de la norma en la esfera puramente
subjetiva, confundiendo en un solo plano catico el terreno de
lo inmoral y ei de lo antijurdico. En este sentido corresponde
destacar la importancia histrica de la obra de Carrara que
representa la ms cumplida realizacin tcnica de las ideas po-
lticas a que nos referimos.
* Efectivamente, Soler destaca las gravsimas consecuencias
que, por ejemplo, trajo aparejado en el derecho penal alemn du-
rante el rgimen nacional socialista, el rechazo de la concepcin
liberal que considera a la norma represiva como un regulador ex-
terno.
..."Veamos un poco ms de cerca lo que ocurre dentro de.
un sistema de leyes penales cuyo punto de partida sea ei que he-
mos sealado, esto es, el z estatizar todo valor. En algunos prin-
cipios se produce dl-ect-t/iiente una inversin, porque a fin de
cuentas, tales principios c a n meras consecuencias, o derivacio-
nes de una general actitud distinta. Pinsese qu motivo puede
haber para que sean vlidos los siguientes aforismos con los cua-
les estn hechos los arts. 18 y 9 de la Constitucin: nulum cri-
men sine lege, nulla poena sine culpa, in dubio pro reo, non licet
entere arma ex ^o'-no rei, cogitationis poenam nenio patitur?"
"Si no es cierto que la persona humana encierra valores su-
premos, tampoco son ciertos esos principios. Las normas del de-
recho pertenecientes al orden prctico, contienen siempre por ne-
cesidad una preferencia y la preferencia de una Constitucin po-
dra ser otra y de hecho lo ha sido durante siglos. En vez de pro-
nunciarnos, en la duda, en favor del reo, podramos decir, como
el tirano: con tal que el reo no se salve, perezca el inocente. Y
an es posible ir ms lejos. Cuando la pena funciona como escar-

Soler, Derecho pena! liberal, sovitico y nackmal-xxiatiita, publ. por el


Colegio Libie de Estudios Superiores, 1938. Tambin en Bates ideolgicas de la
reforma venal, Buenos Aires, Eudeba, 1%
20 1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: V

miento, es ms importante que a todo crimen siga la efectiva eje-


cucin de una pena que la individualizacin y ejecucin del ver-
dadero culpable. Los sacrificios expiatorios no concluyeron cuan-
do Jehov detuvo la mano de Abraham".
"No debe causar sorpresa, pues, que cuando el valor de los
valores es el Estado, en el sistema del derecho se produzca una
inversin en todos los puntos que derivaban de una valoracin
distinta".
"Expliquemos someramente un aspecto, mediante el princi-
pio de exterioridad. Por qu ha de esperarse una accin externa
para proceder? En realidad, todo deriva del temor de profanar el
mbito personal privado, ese que, segn el art. 19, pertenece a
Dios. Para que pueda haber pena debe haber ejecucin de algo
externo: en trminos generales, algn dao o lesin. El derecho
penal liberal estar fundado en la existencia de una lesin. Los
alemanes hablarn de Verletzungstrafrecht (derecho penal de
lesin) para referirse a l y, por contraste, la teora nacional-socia-
lista trabar de construir un sistema sin tantos miramientos, de
acuerdo con el cual el Estado tenga poderes represivos mucho
ms iir.-.jlios o abarcantes, esto es, que entren a funcionar antes
de b existencia de lesin alguna. Para ello bastar la idea de peli-
gro \? represin de! peligro o el peligro como base suficiente
para la represin (Gefhrdunstrafrecht) constituir la osatura del
nuevo sistema. Vanse ahora las consecuencias".
"El concepto de tentativa (comienzo de ejecucin) desapa-
rece. La idea de intentar o comenzar ser sustituida por la de
proponerse o emprender. Desaparece la distincin entre actos
preparatorios y actos de tentativa: la punibilidad comienza mu-
cho antes y alcanza por igual a toda intervencin (Mitwiskung).
Desaparecer tambin la distincin entre diversos grados de par-
ticipacin y la punibilidad de los aportes secundarios no depen-
der de un comienzo de ejecucin. La instigacin privada incum-
oiida ser punible",
"El plan jurdico nacional-socialista, slo realizado en parte,
pero que no lleg a concretarse en un cdigo nuevo y completo,
comportaba:
a) la derogacin del principio de legalidad, de manera que
pudiera castigarse una accin no previamente definida;
b) la derogacin del principio de exterioridad, del cual
dependen, a su vez, las siguientes consecuencias: 1) pu-
nibilidad de acciones anteriores al principio de ejecucin,
1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: VI 22

de actos preparatorios e instigacin incumplida; 2) nive-


lacin de la pena para todo un iter criminis sin distin-
gos"...21*
Con relacin a este tema, vase el muy importante fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, recientemente dictado
en la causa "Bazterrica, Gustavo" que consideramos en el -21, III.
VI. Carcter sanconatorio del derecho penal.vEs objeto
de intensa discusin el tema acerca del carcter primario o com-
plementario del derecho penal, con relacin a los restantes pre-
ceptos del derecho.
vPara unos, las definiciones del derecho penal dan lugar ai
nacimiento de una forma de ilicitud especficamente penal, de
manera que este derecho tiene una funcin constitutiva, crea-
dora de ilicitudes. La ilicitud penal sera una forma autnoma
de ilicitud " .
/Para los que niegan la naturaleza autnoma de h ilicitud
penal, este derecho se distingue esencialmente por su carcter
sancionatorio. l a enunciacin de esta idea se encuentra clara-
mente en Rousseau: "las leyes criminales dice en el fondo,
ms bien que una especie particular de leyes son la sancin de
todas las otras" " .
/ Dentrc- de esta corriente, ha tenido particular influencia,
en o ltimos tiempos, la teora de las normas, formulada por
Binding, basada en la distincin entre norma y ley penal 2 4 ,
y que acuerda a esta ltima una funcin meramente tutelar de
la primera.
La aceptacin de la naturaleza sancionatoria del derecho
penal no importa, sin embargo, reco'nocer la teora de Binding
y, de hecho, muchos afirman aquel concepto sobre la base de
criterios bien distintos 2 S .

21 a
Soler, Sebastin, Bases ideolgicas de la reforma penal, Editorial
Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1966, p. 48 y sigs.
Sostienen ese criterio Cariara, Programma, p. 39; Rocco, L'oggetto del
reato, P. I, C. I, 16 y sigs.; Manzirri, I, 42; Florian, 4a. ed., 15, num. 132;
Mezgei, 21,hBettiol, 73.
23
Rousseau, Du contrat ocial, 1, II, cap. XII.
*25 Ver la exposicin de esa teora en el 13, III; Bettiol, 73.
Beng, Lehre v. Verbrechen, 15; Liszt-Schmidt, 2; Grispkni, U
carattere anzumatorio del D. crtm., "Riv. di D. c Proc. pea", i"70, p 225 y
sigs.; igualmente en Cario, I, p. 263 y gs.; Kohler, p. 94.
22 j l . CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: VI

Para entender claramente esta cuestin se hace preciso


distinguir varios aspectos.
a) La afirmacin de la naturaleza sancionatoria del dere-
cho penal no significa que este derecho sea temporalmente
posterior al derecho restante; quiere nicamente significar que
la sancin presupone sistemticamente la existencia de un prin-
cipio positivo, lgicamente anterior a la ley penal " . Lo que
hace que una ilicitud sea del derecho penal no es una caracte-
rstica jurdica sustancial, especfica de esa ilicitud, sino el ca-
rcter peculiar de la sancin penal, que la distingue de todas
las otras consecuencias jurdicas del acto ilcito.
b) En contra del carcter sancionatorio se afirma que el
deiecho penal, cuando construye sus tipos, es soberano " .
Citando a Beling, se congratula Mezger de que hayan "pasado ya
los tiempos en los que toda accin antijurdica y culpable,
determine, sin ms ni ms, una sancin penal" " . La ilicitud y la
culpabilidad, para ser punibles, deben ser tpicas, y en-esa
funcin de "acuacin" 29 de los tipos el derecho penal es

Es% interpretacin de la doctrina de los tipos penales es


inaceptable. El tipo *e~ conforme con la doctrina de Beling,
una forma de descrpeicr., una figura, un esquema: el -que-ma-
tare a otro, el que w apoderase de una cosa mueble total o:
parcialmente ajena, etctera.
La ley penal, que nos ha descripta el tipo no nos da con
l, sin embargo,' nada ms que una hiptesis de ilicitud. Cuando
un sujeto se apoder de una cosa mueble ajena, debemos inves-
tigar si adems d apoderarse de una, cosa mueble ajena, esto es,
adems de realizar una accin externamente tpica, ejecut tam-
bin una accin ilcita. Al efectuar este examen, veremos que
"apoderarse de una cosa mueble ajena'* es un hecho ilcito
cuando ese apoderamiento se ejecuta sin derecho, y este proble-
ma no lo resuelve el derecho penal sino todo el orden jurdico.

Aijsuneato de Gdspigni, Corto, I, p. 269.


J A*M,ec,26,I.
toe* Caerte histrica ha tenido es? manifestacin precisamente en el pas
del astee.
29
Expresin de Beling.
\. CONCEPTO DEL DERECHO-PENAL: VI 23

Un hecho ilcito no es un hecho contrario al derecho penal,


sino a todo el derecho 3 0 .
"El derecho penal no se caracteriza -dice Hippel 31 - por
crear una proteccin jurdica para bienes que no tienen otra,
sino por el medio de proteccin: la amenaza y la ejecucin de
una pena". Este es un derecho sancionador.
Esta forma de explicar el derecho penal se comprende f-
cilmente si se considera el modo en que los preceptos penales
se deben enunciar. Si tomamos cualquier figura delictiva y la
consideramos con detencin, veremos siempre que ella contiene
elpticamente un principio, no formulado por ella misma;
que cuando la ley define el hecho de homicidio diciendo "el que
matare", al agregar a esa definicin una pena, est sealando la
existencia presupuesta de una norma que prohibe matar 32 : El
derecho penal podra ser considerado autnomo si el contenido
de esa norma se agotara dentro del propio sistema penal, y ello
no sucede " ; el sentido y el alcance de esa norma estn fijados
, por todo el derecho.
Ello no quiere decir que el derecho penal, negativamente,
no contribuya a la fijacin de esa norma; pero la funcin cons-
titutiva o autnoma de este derevio es sumamente limitada. La
funcin tpica de la ley penai es h de crear tipos de accin que
acarrearn una pena cuando sean ejecutados antijurdicamente.
Para efectuar esta valoracin, el derecho to,do forma una unidad.
La consideracin de las leyes penales como autnomamente
constitutivas de una ilicitud especfica crea la posibilidad de

Etcheberry, t. I, p. 16: afirmar el carcter sancionatorio significa "afirmar


la unidad total del orden jurdico".
Hippel, Deutsches Strafrecht, 3, V. Es interesante esa afirmacin, por-,
que Hippel se muestra despur enemigo de la doctrina de la naturaleza accesoria
del derecho sancionador, op. :it., 5, V.
32
Siempre nos ha parecido inconveniente la forma de enunciar la norma mis-
ma, como parte de la ley penal diciendo: "queda prohibido hacer esto p aquello".
As lo han hecho algunas leyes, p. ej. la de monopolios 11210: "Declrase delito
todo convenio..." (correctamente conegido en el P. Coil-Gmez, art. 388). Los
peligros de esta forma de redactar las leyes penales no son de carcter meramente
gramatical, por el feo pleonasmo en que se incurre, sino por Ja complicaciones in-
terpretativas a que dan lugar. La citada ley, ante la jurisprudencia, result un ejem-
plo elocuente de este tipo de dificultades. La ley 12906 no mejor mucho las cosas.
Sobre la formulacin elptica de las normas, vase F. Kaufmann, l.ogik
und Rechtswissenschaft, Tbngen, Mohr. 1922, p. 89 y sigs. A ello hacemos refe-
rencia ms adelante en g 13, V.
34 1. CONCEPTO. DEL DERECHO PENAL: VI

discrepancias entre las diversas regulaciones y, por lo tanto


una positiva inseguridad. La prohibicin penal es la culminacin
y no el comienzo de la ilicitud.
* Una explicitacin mayor en tomo a este tema, nos la brinda
el autor, cuando nos seala que ..."es preciso concebir claramente
las relaciones que guarda con la cuestin de la naturaleza consti-
tutiva o sancionatoria del derecho penal. Es ste uno de los pun-
tos en los cuales es largo y agitado el debate. Por la influencia,
que no nos parece feliz, de Rocco, vemos extenderse entre jve-
nes juristas americanos la idea de la naturaleza constitutiva o au-
tnoma de la ilicitud penal. Sin embargo, precisamente en virtud
de la recordada disposicin, no creemos que tampoco en este pro-
blema la eleccin de una u otra tesis sea libre para el dogmtico
argentino. Es preciso tener presente el valor y el alcance del refe-
rido inciso. Entre nosotros, para saber si un hecho es o no delito,
despus de verificar su inicial encuadramiento en una figura, de-
bemos examinar, porque a6 lo dispone la ley en su ms expresa
textualidad, si no es urr caso de estado de necesidad, de legtima
defensa, de cumplimiento de un deber, de ejercicio de un dere-
cho, autoridad o cargo. Subrayamos como hiptesis genricas,
el cumplimiento de un deber y el ejercicio legtimo de un dere-
cho Cmo sabremos si el hecho fue ejecutado en tales situacio-
nes? Se refiere la ley aqu a un deber o a un derecho penales?
Por cierto que sera absurdo y sin sentido la hiptesis. Lo que nos
dice esa disposicin es: que antes de hablar de la imposicin de
una pena, an;.^ de que un hecho caiga dentro del derecho penal,
es preciso que el caso sea examinado ante el Derecho; no ante
una ran.:-. devenninada de l (divisin sta de la cual no sabemos
si la utilidad didctica compensa los peligros), sino ante todo el
derecho, de manera que el hecho va a parar a la pena despus de
un largo rodeo; el derecho penal recibe de manos del restante de-
recho come un hecho ilcito lo que para l era solamente un he-
cho tpico, una hiptesis de ilicitud: la sustancia ilcita que lleva
a la pena no se la presta el derecho penal, sino el derecho todo".
"Casualmente uno de los peligros de las conocidas divisio-
nes clasificatorias del derecho consiste en dar la impresin de que
el derecho es algo atomizado, compuesto de esferas dotadas de
una autonoma sustancial. Un poco groseramente podra alguno
pensar que nuestro derecho penal est todo dentro de las tapas
de ese librito rojo que se llama Cdigo Penal. Al que tenga tan
simplistas nociones, no dejar de causarle sorpresa el hecho de
que al ocurrir a ese libro en busca de una respuesta penal, ste le
1. CONCEPTO DEL DERECHO PENAL: VI 25

responda mandndolo examinar el caso con relacin a todas las


dems disposiciones del derecho, y que solamente acceda a casti-
gar el hecho si los dems derechos (el Derecho) se lo permiten, y
nunca antes de consultarlos. Puede, en tal situacin, afirmarse
la naturaleza constitutiva y autnoma de las normas penales?"
"En ese recorrido, la norma justificante puede ser de la ms
variada jerarqua. No es necesario que sea precisamente una de
esas disposiciones que conmueven de temor reverencial, proce-
dentes generalmente del Cdigo Civil; puede ser la ms modesta
disposicin de la ms modesta comuna: basta que sea una norma
jurdicamente vlida, es decir, comprendida dentro de la norma
inmediatamente superior; y as hasta la Constitucin; y adems,
que en el caso, el derecho que esa norma acuerda, haya sido ejer-
cido legtimamente".
Claro est que en ese examen encontramos normas de dis-
tinta importancia prctica; pero los efectos exciuyentes de ilici-
tud son igriales. Solamente nos tienta destacar una de esas nor-
mas; porque guarda estrecha relacin con el ejercicio del derecho
y pertenece a la Constitucin. Nos referimos al principio de liber-
tad, segn el cual lo prohibido ha de ser siempre expreso, y la
consiguientes libertad de no hacer lo que la ley no manda y de
hacer lo que ella no prohibe 'Const. Nac, arts. 18 y 19). Esa dis-
posicin hllase estrechamente vinculada con la teora del carc-
ter sancionatorio del derecho penal, e importa un principio de la
mayor trascendencia pa considerar el problema de la justifica-
cin, ya que, en principo, nos va sealando la licitud de la liber-
tad como norma y la ilicitud de las acciones como excepcin, nos
impone el deber de investigar en cada caso si nos hallamos o no
ante una excepcin".
"Recapitulemos, pues, la situacin: la ley, antes de pronun-
ciarse en el sentido de una pena, impone la necesidad de exami-
nar si el hecho constitua un mal necesario para evitar un mal
mayor; si era la reaccin necesaria para repeler una agresin ileg-
tima que pona en peligro.a la persona o los derechos del sujeto,
o de alguna otra persona; si era un acto lcito de autoridad o
desempeo de un cargo, o el cumplimiento de un deber, o, final-
mente, el ejercicio de algn derecho, incluso el derecho de liber-
tad. Esto equivale, pues, a decir que el acto es ilcito, no cuando
va contra el derecho penal, sino contra todo derecho"...*3*.
a
Soler, Sebastin, Causas supralegales fie justificacin, en Crimi-
nalia, A o IX, n m . 9 de m a y o de 1 9 4 3 , p . 5 3 3 .
26 5 2. DOGMTICA Y CENC1A PENAL: 1

DOGMTICA Y CIENCIA PENAl

I. Los diferentes sentidos de la expresin "Detecho Pe-


nal". La expresin "derecho penal'' tiene variados sentidos en
el idioma castellano, pues sirve a un tiempo para referirse -segn
lo hemos hecho hasta aqu a) al conjunto de normas dotadas
de sancin retributiva; b) al estudio sistemtico de esas normas
y, finalmente, c) a cualquier otro estudio vinculado con la le-
gislacin penal en general o con su reforma. La misma expre-
sin viene, pues, a. designar G\; objetos diferentes, ya que lo
uno (a) es una parte de alt:n brech positivo que tiene o ha
tenido vigencia (derecho penal argentino, italiano, romano,
visigtico); lo otro (b) es propiamente la sistematizacin doc-
trinaria de uno de esos derechos, su ordenacin expositiva para
un mejor conocimiento de! mismo; lo otro (c) finalmente, sin
las ataduras de un derecho vigente determinado, es un conjunto
de indagaciones libremente articuladas sobre la idea central de
ilicitud penal y sobre todas las implicancias de ella.
Para discurrir con propiedad y sin equvocos sobre estos
temas, debe distinguirse el derecho penal, la dogmtica, penal y
la ciencia penal. El derecho penal, en el primero de esos sentidos,
es propiamente el objeto estudiado por la dogmtica penal y
por eso es equvoco hablar de la dogmtica como una "escuela"
o como una corriente doctrinaria a la que tambin suele llamarse
"tcnico-jurdica". La dogmtica no es una escuela sino un estu-
dio emprendido dando por sentada la existencia de un derecho
determinado ' .

* Muchos autores que hablan de la leuda dogmtica y de la etcuela tcnico-


jurdica no advierten que esta clasificacin es de origen positivita e inexacta. Conf
Soier, La clasificacin de escuelas. Un rerUjuo del pctitirinna penal, "Rev. d d C.
Estudiantes de Derecho", Montevideo, t. XVII, nm. 80, 1947, p. 131 y sjgs. Tpica-
mente inconducentes los ataques de Ferri, Principa, p. 64 y sig. y ios de Florian y
Masmo Punzo en el "Duionario de Criminoloda , Milano, 1943, verbos "Dof-
2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: I Zl

II. Autonoma de ia dogmtica.- El influjo de falsos crite-


rios positivistas aplicados a la clasificacin de las doctrinas ju-
rdicas ha determinado grandes contusiones con respecto a los
caracteres de la dogmtica y. a su funcin.
Por una parte, segn decimos, se la ha querido calificar
como una escuela ms dentro del cuadro de las escuelas posi-
bles, y se la suele dar como originada en von Ihering 2 . Tiene
razn Maggiore cuando dice que el hecho de que se comience
a hablar de dogmtica a partir de la escuela histrica, no nos
debe inducir a creer que aqulla sea un invento alemn:
"Savigny, Ihering y los dems, al construirla, no hicieron ms
que interpretar el espritu del derecho romano, poniendo al
desnudo la enorme riqueza de principios tericos latentes en
las enseanzas de los jurisconsultos" 3 .
Lo que caracteriza a toda dogmtica jurdica, no ya sola-
mente a la dogmtica penal, consiste en el objeto estudiado
por ella, que es siempre un derecho positivo dado. Su existen-
cia no es un accidente o el fruto de vna opinin personal, sino
Uia consecuencia ineludible del solo heciio de que existan de-
:-.chos positivos, vigentes, porque el solo reconocimiento de
caos importa aceptar la posibilidad de la existencia de otro
Jirecho no positivo, sea o no ste un derecho ideal. La dogm-
tica supone la distincin entre el derecho que es {de lege lata)
y el derecho posible (de lege ferenda) y se ocupa del primero.
Los ataques que se han dirigido a la dogmtica estn ins-
pirados en la idea falsa de que ese estudio importa la negacin
de otros estudios referentes al delito, a lo ilcito, al delincuente
o a la pena. Es tan groseramente falsa esa imputacin como ia
de suponer que el estudio del sistema hipotecario del Cdigo
Civil implica negar la posibilidad o ia conveniencia de conocer
las estadsticas hipotecarias del pas. Son estudios radicalmente
diferentes, as como lo son la fsica y la historia. La dogmtica
no niega la conveniencia de estudios histricos, filosficos o
sociolgicos; tampoco prejuzga siquiera acerca de los estudios
crticos del derecho vigente. Afirma, s, que hay un derecho

mtica pnale" y "Tecnicismo giuridico". Vase tambin Roberto Lyra, Muevat


escuelas penales, Buenos Aires, 1938, p. 146; E. R. Aftalin, La escuela penal tcnica-
Jurdica, etc., L. L., t. 23, p. 5 y sgs. (sec. doc.). Tambin M. Lpez Rey en vario
trabajos recientes muestra inexplicable animosidad contra la dogmtica.
3
As Ferri en op. eit., p. 71.
Conf. Maggiore, 1.1, ?. 2-43.
28 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: II

penal positivo del cual derivan gravsimas consecuencias para


los subditos de un determinado orden jurdico, y se empea
en establecer cules son stas 4 . En esto se muestra uno de los
mayores servicios prestados por la dogmtica, consistente en
sacar el derecho de un tembladeral de opiniones y, en conse-
cuencia, de la incertidumbre. No niega posibilidad o valor a
otros principios jurdicos, pero separa y aisla, para estudiarlos,
aquellos que tienen tras de s el respaldo de la fuerza pblica,
cuyo conocimiento es indispensable tanto para regular nuestra
conducta, como para promover la reforma del derecho positivo
cuando no lo juzgamos satisfactorio.
En contra de la dogmtica como disciplina jurdica funda-
mental y autnoma, se han planteado algunos reparos que con-
sideramos inconsistentes.
a) Desde luego, un pensamiento jurdico estrictamente
jusnatiiralisia asume .una actitud slo aparentemente prxima
a la dogmtica, pues aun cuando procede por deduccin de
ciertos principios, stos son principios supremos considerados
eternos, inmutables y universales s a los cuales muchos parti-

Es tan grave la incomprensin que padecen algunos tericos del sentido po-
ltico-social de a existencia de regulaciones legales, que Aftalin llega a dirigirnos
estos curiosos reproches: "No hay duda que Soler sustenta, con muy leves reticen-
cias" (pudo decir sin reticencia alguna) "una concepcin harto peligrosa ( ! ) : la re-
duccin del concepto del derecho al concepto de ley..." op. cit, ?. 9 y 11. Si
hubiese dicho que reducimos el concepto de derecho al de norma jurdica habra
entendido cabalmente nuestra opinin, sin duda alguna peligrosa para todo lo arbi-
trario, lo no regulado, lo no preestablecido, lo caprichoso, lo subjetivo y lo inventado.
La "ley anterior ai hecho", del art 18, C. N., es para nosotros un dogma compartido
y grato.
Una incomprensin de otro tipo se advierte en el trabajo de Francisco P. La-
plaza, Realismo, dogmtica y adaptacin penalt en "Rev. de Derecho Penal", ao
III. nm. 2, p. 125 y gs. El analfabetismo filosfico de Vincenzo Msncini parece in-
ducirlo a creer que la dogmtica carece de fundamentos filosficos y que estos sola-
mente se encuentran presentes cuando la "ciencia penal" se llena de ingredientes
bioantropolgicos, sociolgicos, histricos, ticos, polticos. Ese cientificismo la ha-
ce mirar con cierto menosprecio ese bajo menester de la dogmtica.
Sobre la corriente dogmtica italiana, conf. Alfredo Girbaldi Oddo, El "tecni-
cismo jurdico" en derecho penal, "Rev. de D. Penal", ao II, nm. 3, 1946, p. 291
Sobre la posicin realista antidogmtica ms reciente, escuela de Upsala y norteameri-
cana, conf. Soler, Las palabras de la ley, 1969.
Caracterstico el pensamiento de Carrara: "Tambin la doctrina penal tiene
sus ateos. . ., son los que tienen como nica gnesis del derecho !a ley da Estado",
Programma, I; Proiegomeni, n. 1. Ver tambin a Introduzione a la parte especial:
"El dogma sobre el cual se asienta nuestra doctrina es el de la creacin operada por
la mer.tc ;le un ser etemo infinito tanto en la sapiencia como en la bondad como en
la potencia. Renegado este principio, todo se torna arbitrario en el derecho; o ms
bien no hay ms fundamento de derecho; ia fuerza es soberana del mundo".
2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: I 29

darios de esa corriente acuerdan, adems, cierto carcter de


inderogabilidad, llegando as a desconocer, en el fondo, la dis-
tincin entre derecho positivo y derecho no positivo, puesto
que por encima de toda contingencia histrica existira una es-
pecie flotante de derecho vigente universal, y todo lo que a
l se opusiera no sera propiamente derecho, sino pura fuerza 6.
La dogmtica no abre opinin sobre la verdad o el error
de la teora del derecho natural; se limita a reconocer un hecho
histrico cultural patente: el de la coexistencia de sistemas ju-
rdicos diferentes, y el de su evolucin en el curso de la historia.
Ambos hechos seaian la posibilidad de regular de manera dife-
rente una misma situacin, y en consecuencia, la posible discre-
pancia en la valoracin y tratamiento jurdico de aqulla.
Ante los eventuales desacuerdos entre un derecho positivo
y una opinin particular, generalmente presentada como dere-
cho ideal, la dogmtica se atiene aJ prudente consejo de Beling:
es hermoso, por cierto, que ei derecho se mantenga en armona
con los dems reguladores de la vida, "pero si as no ocurre,
a la validez jurdica de los preceptos no puede quitrsele una
coma
b) Carecen de importancia algunas crticas provenientes
del campo positivista, ya que, por una parte, parecen reconocer
la legitimidad del estudio dogmtico 3 , y por la otra, se quejan
de que los tratados dogmticos no se ocupen de temas psiqui-
tricos, psicolgicos o sociolgicos 9 .
En sus comienzos, esta escuela pareca inspirada en la
idea de construir un derecho penal cientfico, poi oposicin
a ios derechos penales polticos vigentes y variables. En ei ondo,
segn se ve, sa es una idea bastante prxima a la del jusnatura-
lismo, con la diferencia de que los fundamentos invocados son,
en un caso, reconocidamente metafsicos, como ocurre, segn
hemos visto, en Carrara, y en el otro caso, son metafsicos sin
que sus propugnadores se percaten de ello, y nos presenten

As C a i m a en loe. eit. La idea central de su Programma es a de fijar "el


lmite perpetuo de lo ilcito".
Beiing, Lehre v. Vez-brechen, p. 184.
Y aun suelen enorgullecerse de contaren su haber con os trbalos dogm-
ticos de Grispigni.
Vase lo: trabajos citados de Florin y Punzo en el "Dizionario di Crimi-
nologa".
30 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: III

como cientcamente demostradas ciertas conclusiones que, en


verdad, presuponen tesis igualmente metafsicas, como la nega-
cin del libre albedro y la aceptacin general del determi-
nismo.
ni. Objeto de la dogmtica.- Esta forma de considerar el
estudio del derecho penal como estudio de normas jurdicas es
caracterstico de todo estudio jurdico de una materia dada, y se
llama estudio dogmtico, porque presupone la existencia de una
ley, y se propone su sistematizacin, interpretacin y aplicacin
correctas.
En primer lugar, pues, estos estudios se caracterizan por el
objet sobre que versan, por los materiales que manejan, esto es,
un conjunto de leyes, un sistema de normas vigentes, cuyo con-
tenido elaboran. Apenas se comprende que se haya podido decir
que la dogmtica es pura lgica, toda vez que la lgica se caracte-
riza como ciencia del pensar en cuanto tal, dt las-pu-ss formas
que asume el pensamiento ,0 'arndolo de contenido, mien-
tras que la dogmtica se OCUL\; '>: los contenidos del sistema
jurdico v no de la pura estructura lgica de ste n . Ciuarda con
la lgica as mismas relaciones de cualquier otra disciplina que
pretenda alcanzar un conjunto de conocimientos dotados de
validez constrictiva i2.

Con!'. Romero y PucciarelU, Lgica, n. 4, p. 15.


En el trabajo cit. de Aftaiin, L. L., t. 23, p. 1 1. sec. doc, se dice, refirin-
dose-a nuestro tratado: "Pero dei hecho de que el derecho penai no sea una ciencia
natural sino una disciplina normativa no hay que concluir que el d. p. se interesa slo
por las normas en cuanto conceptos lgicos, que reflejan una estructura imputativa.
No; el d. p. no es pura lgica. . .". Vase sobre este punto, L. Carnclli, su examen
crtico de n. tratado en L. L., t. 47. p. 1100. Aun cuando no comparte nuestros
planteamientos generales, no desconoce a importancia y la legitimidad del estudio
dogmtico.
Para el desarrollo modernamente ms importante de la teora de la dogmtica,
Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslenrc. Tbingen, 1923. t! deber ser es tanto
como el ser una "categora original", no es reductible una categora a otra. Y as co-
mo no se puede describir io que es ei ser o lo que es el pensar, tampoco hay una de-
finicin dei deber ser (Sollen). Simmel, Einieitung in die Moralwissenschaft, Berln,
1892, p. 8, c:t. Kelsen, Hauptprobleme. p. 7; Kelsen, La teora pura del derecho,
Buenos Aires, ed. Losada, 1941: Flix Kaufmann, Logik und Rechtswissenschaft,
1922; Id. Die Kriterien des Rechts, 1924: A. Giribaldi Oddo, El "tecnicismo jurdico"
en derecho penal, Montevideo, 193S, apartado de la "Rev. de Derecho, jurispruden-
cia y administracin", t. 36, nm. 2. F.ntre nosotros, vase Carios Cossio, La plenitud
del orden jurdico, Buenos Aires, ed. Losada, 1939; Soler, Las palabras de la ley.
Expresin de Jaspers para denr.i: :.: c'.i-rvb en general.
5 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: III 31

Hemos dicho ya que es un mrito de la dogmtica el de


haber sacado las disciplinas jurdicas del plano de lo meramente
opinable, y esto ocurre precisamente porque tiene un objeto
perfectamente constituido con respecto ai cual no todas las pre-
dicaciones son exactas 1 3 .
La dogmtica estudia un sistema de normas no ya en su mo-
mento esttico, como fenmeno, sino en su momento dinmico,
como voluntad actuante I 4 . La ley, as considerada, no es un mo-
do del ser, sino del deber ser. Por eso juzgamos tan gravemente
perturbatoria la superposicin de puntos de vista normativos
y causal-explicativos. Por una parte, la interpretacin sociol-
gica de la norma puede conducir a negarla; por la otra, con
aquellas confusiones tambin se resta pureza a las ciencias
causal-explicativas. Es tpica en este ltimo sentido la preten-
sin de constituir con material muy heterogneo una soia
ciencia enciclopdica, como la postulada por Ferri bajo el
nombre de Sociologa criminal, imposible de:-4e Juego.
* En "Las palabras de la ley", Soler A/ego de refutar lcida y
extensamente los embates a la dogmtica provenientes de diver-
:<_. rectores, pero en especial de la corriente jusnaturalista, pone
ie lieve la vanidad de este punto de vista que, en pensadores
corno Carrara, por ejemplo, pretendan encontrar "el lmite per-
petuo de lo ilcito" y concluye por delinear una tesis derogatoria
de cualquier disposicin de derecho positivo que, ajuicio del ex-
ponente, l considere no ajustada a las exigencias de un principio
suprahistrico de justicia, con lo cual el derecho positivo slo
ser tal, cuando se porta bien, cuando el derecho natural le da
permiso para disponer lo que dispone. ..."El saber jurdico consis-
tir en el conocimiento de las verdaderas normas. Las otras for-
marn un conjunto meramente informativo y caprichoso cuyo
conocimiento ser til en cierto sentido preventivo, para saber
anticipadamente cules son las disposiciones a las que, llegado el
momento, habr que desobedecer v cules las que podrn pa-
sar"... (p.'l32).

Mis de una vez hemos repudiado la costumbre de presentar el derecho co-


mo una materia totalmente opinable ("esta biblioteca le da la razn, pero esta otra
ss la quita"). Antes bien, debe destacarse la gran cantidad de temas jurdicos en los
cuales es posibte una demostracin conduyente. Claro que siempre es posible decir
qua do y dos son cinco; lo difcil es creerlo.
Stammle, Filosofa del Derecho.
22 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: III

Posteriormente, en su exposicin, nos muestra cual es ,el


objeto y la naturaleza de la dogmtica, puntualizando ..."El pen-
samiento dogmtico juega all; en ese plano de realidad, va inser-
to en un proceso histrico y no meramente en un proceso doctri-
nario. Los objetos que la dogmtica piensa no son opiniones, sino
objetos de muy firme consistencia, de los cuales se puede tener
con seguridad un saber constrictivo. Esos objetos son enunciados
normativos en virtud de los cuales los hombres efectivamente se-
rn juzgados. Por ellos gozarn o padecern, vivirn o morirn,
sern pobres o ricos, felices o infelices. El conocimiento que all
interviene va inserto en el proceso de la praxis; el conocimiento
dogmtico, adems de no consistir en una mera opinin, sino
en autntico conocimiento de algo objetivo, es un conocimiento
actuante, probado, determinante de realidad. Es un conocimiento
que hace, que contribuye a cambiar el mundo porque va inserto
en el proceso general de la praxis humana"'...
"En este sentido corresponde destacar otra funcin dignifi-
cante de la dogmtica: a travs de ella los conceptos jurdicos
van formando un corpus juris de contenidos cada da ms gene-
rales e internacioralmente vlidos. Con muy pequeas variantes
de pas a pas, es posible hoy construir amplios sistemas de no-
ciones jurdicas vlidas. Larga es la lista de conceptos que la ex-
periencia y la comparacin dogmtica han ido tornando vlidos
con tal extensin. Ello ocurre tanto en esa clase de figuras que
von Ihering llama no independientes, aquellas que solamente son
aplicables con otra figura (capacidad, imputabilidad, dolo, error,
negligencia), como las dems, comenzando en las nivelaciones
realmente funcionantes en las prcticas del comercio internacio-
nal (cheques, letra de cambio, crdito documentario), para alcan-
zar los actuales movimientos de efectiva y consciente generaliza-
cin unificante o integracin. El mtodo eficaz para este tipo de
desarrollos jurdicos no consiste en construir normas jurdicas en
el aira, por decirlo as, sino en partir de bases dogmticas ms
amplias, de experiencias intercambiadas y contrastadas recpro-
camente, mostrando el modus operandi de cada sistema, las ven-
tajas e inconvenientes revelados por su efectivo funcionamiento".
"La dogmtica es el campo en el cual se da ese constante
intercambio entre las abstracciones normativas y su confronta-
cin con la realidad. Ella va poniendo, inventando p recordando
hiptesis de hecho, y diciendo objetivamente la verdad que hace
visible ei desequilibrio ante el cual, si se presenta con ciertos ca-
racteres y cierto grado de intensidad, se experimente un inquie-
3 2. DOGMTICA CIENCIA PENAL: III 33

tante sentimiento de injusticia, de malestar, de deficiente con-


vivencia que lleva a la modificacin del derecho del cual el pro-
ceso parti".
"Cuando se mira el pensamiento dogmtico con aire despec-
tivo, segn es hoy bastante comn, se olvida que ios objetes que
ese pensamiento maneja son todos ellos resultados de largos pro-
cesos histricos de acumulacin de experiencias y de luchas, de
padecimientos y de xitos. Casi nunca son caprichos circunstan-
ciales o inventos personales y tericos. En ese proceso de la cul-
tura humana, que es uno e indivisible, el derecho importa un
constante sistema de confrontacin de las construcciones nor-
mativas-valorativas que calan en o ms hondo del espritu hu-
mano. El derecho es el que saca del campo de la especulacin
y de la fantasa puramente imaginativa un rico material de con-
vivencia y lo somete a la piedra de toque de la experiencia. Lo
que antes de la confrontacin no se vea, se \t. despus. El pro-
ceso es, a veces, secular, pero es el nico modo que i nombre
tiene de aprender. Despus de siglos de esclavitud, cuando el
innoble trfico alcanz niveles insospechables, para Aristteles
o Santo Toms, despus del descubrimiento de Amrica, se co-
menz a sentir colmada la medida y entonces lo que llamamos
la moral, dividiendo el espritu en compartimientos, comenz
a sentir que eso era repudiable. Entonces se modific el dere-
cho de una manera irreversible, porque hoy es absolutamente
seguro que nadie hara una ley para restablecer jurdicamente
la esclavitud, es decir, para restablecer lo que en otros tiempos
espritus preciaros consideraban un derecho natural. Ese tipo
de aprendizajes no le han llovido al hombre de las nubes; viene
ex jure quod est. La funcin civilizante de la praxis jurdica es
honda, poderosa y verificable. En ese proceso se da, sin duda
posible, una evolucin espiritual que importa progreso. La his-
toria del derecho es la demostracin ms palmaria de la existen-
cia de un proceso enriquecedor".
"El pensamiento dogmtico no es un mero testigo de ese
proceso; est metido dentro de l y en esa posicin histrica,
relativa, espacial y temporal est a la vez su modestia y su gran-
deza, frente a los devaneos de una ciencia jurdica ms ambi-
ciosa. Si las normas son abstracciones cuya confrontacin con la
realidad arrojar una infinitud de resonancias inesperadas que
reobran sobre el esquema originario, toda norma jurdica que
haya alcanzado vigencia, ce,tendr historia de modo necesario.
El pensamiento jusnaiuratista de pretensiones suprahistricas o
34 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: IV

ahistricas ser vano. En el plano vital, contendr un defecto


semejante al que. en el plano cientfico, contena el pensamiento
anterior a Bacon y Galileo".
"La relatividad del pensamiento dogmtico, histrico, limi-
tado, encierra al mismo tiempo su dignidad, su poder, su actua-
cin y su realidad"... (p. 138) l 4 a .
En lo concerniente a una correcta aplicacin de los prin-
cipios de la dogmtica, a fin de evitar una recepcin superficial
y apresurada de construcciones elaboradas para superar deficien-
cias de otros rdenes normativos que afortunadamente nosotros
no tenemos, vase o que se expone en el 26, IV.

IV. El derecho penal como ciencia normativa. Los cri-


terios expuestos importan reconocer que la dogmtica es una
disciplina normativa. En cuanto son normas los objetos ela-
borados por ella, necesariamente, el contenido de stos no
solamente se compone de enunciados y conceptos que deben
ser captados y definidos, sino, adems, de valoraciones, ya
que, segn la demostracin de Husserl 1 5 , toda norma pre-
supone una valoracin. Esta cualidad de toda norma es parti-
cularmente manifiesta en las leyes penales, ya que careceran
de todo sentido las amenazas penales si no se entendiera que
mediante ellas son tutelados ciertos bienes e intereses jur-
dicamente apreciados. En las leyes penales que, segn hemos
visto, son las que contienen una sancin retributiva, es posi-
ble sealar una valoracin doble, con dos temimos correlativos
y de sentido contrario. As por ejemplo, cuando se dispone:
el que injuria ser castigado con un mes de crcel, implci-
tamente se ha reconocido que ei honor (bien protegido) es
un valor y que la crcel es un vaior negativo, un disvalor o un
mal que debe ser evitado.
Estos valores, positivos y negativos, son objetivos, en el
sentido de que no son creados o puestos por ei intrprete,
por el juez 1 6 . Si se castiga el duelo es porque, para el orden
jurdico, esa forma de reparacin honorfica es mala, y aquella

Soler, Sebastin, Las palabras de la ley, o p . cit.


Husserl, Investigaciones lgicas, t. 1, 14.
Soler. Los valores jurdicos, ensayo en el cual nos ocupamos extensamen-
te de este problema y de las polmicas a que la dado lugar. Se public en la "Rev.
Jurdica de Crdoba" y va incluido '*n nuestro libro Fe en el Derecho, p. 185 y
siguientes.
2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: IV 35

prohibicin rige aun cuando exista una discrepancia entre esa


apreciacin y la valoracin social de ese hecho. Inversamente,
la aplicado,i Je una pena privativa de libertad se funda en que
para el derecho, la libertad ambulatoria es un bien, un valor
jurdico, aun cuando sea posible que exista alguien dispuesto
a renunciar a ella gustosamente.
La correlacin existente entre esas dos valoraciones in-
versas contenidas en toda ley penal es tpica de esta clase de
leyes y tiene la importancia de establecer una verdadera je-
rarqua de valores, ya que cuanto ms severa sea una pena, mas
valioso ser, en general, el bien jurdico tutelado con aqulla.
No toda transgresin a un sistema de valoraciones, importa
necesariamente, sin embargo, una transgresin penal. Dentro
de la escala' de valoraciones jurdicas, como en toda escala de
valores, existe-un ms y un menos y, conforme con la jerarqua
de cada valor, el derecho dispone distintas formas de reaccin.
El derecho penal funciona, en general, como sistema tutelar
de los valores ms altos, ello es, interviene solamente ante
la vulneracin de valorea que una sociedad, en un momento
dado, reputa fundamentales.-
La investigacin de la realidad social, el estudio estads-
tico de los hechos sociales, el de las caractersticas psquicas
=y orgnicas del hombre, son importantes para el derecho,
por cuanto el. mundo- de las normas debe asentarse firme-
mente en la realidad, tanto para que la ley sea justa como para
que sea eficaz 17 . Pero el momento estrictamente jurdico se
caracteriza no por esa mera comprobacin o verificacin de
los hechos y de sus regularidades (ley natural), sino por
la vinculacin de esa realidad a un fin colectivo, en virtud
del cual ios hechos son estimados como valiosos o no valiosos
y, como consecuencia, procurados o evitados. La ley, por lo
tanto, regula la conducta que los hombres debern observar
con relacin a esas realidades, en funcin de un fin colec-
tivamente perseguido y de una valoracin de esos hechos.
Esas normas son reguladoras de conducta, no comproba-
ciones de hechos; su contenido es una exigencia, un deber
ser, no una realidad, un ser. Lo que una ley natura! predice

"Toda disciplina normativa exige el conocimiento de ciertas verdades no


normativas", Husserl, Investigaciones lgicas, 1, p. 65.
36 j 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: V

es algo que, en sus lneas generales, efectivamente tiene que


ocurrir; lo que una norma jurdica dispone, puede, de hecho,
no ocurrir. La ley jurdica puede ser, efectivamente, transgredi-
da 18
* La forma como operan ambos pianos del ser y del deber
ser, el modo como se relacionan e influyen recprocamente, as
como tambin los diferentes anlisis que de ellos pueden realizar-
se, son mostrados por Soler en su primer ensayo jusfilosfico
"Ley, historia y libertad". ..."Resulta as posible considerar el
derecho desde dos puntos de vista muy distintos. Un sistema de
normas puede ser examinado desde un punto de vista, diramos,
interno, desde su propio plano y conforme con la estructura que
le es propia, aceptando sus contenidos como datos, para verificar
solamente su modus operandi. A esto se suele llamar estudio dog-
mtico de un sistema. Pero ese mismo sistema puede tambin ser
objeto de consideracin como fenmeno, es decir, no en su deber
ser, sino en su ser, como un objeto cualquiera de la evolucin cul-
tural de un pueblo. Es un objeto con ciertas caractersticas pro-
pias, pero no por eso extrao al mundo general de'las creaciones
de la cultura. Puede, en una palabra, estudiarse la norma sirvin-
dose del mecanismo lgico propio del deber ser, en cuyo caso se
hace dogmtica pura; pero puede ser tambin estudiada con la
lgica del ser, en cuyo caso se hace sociologa o historia o crtica
del derecho".
"Cuando se adopti este ltimo punto de vista, sucede como
si d-isde la historia mirsemos un mundo normativo cualquiera,
de esos que tantas veces en la humanidad han nacido, han muer-
to y, a veces, han resucitado. Pero una mirada de este tipo no
slo es posible dirigirla a los sistemas que fueron, como por ejem-
plo al derecho romano o al derecho brbaro; tambin los sistemas
actuales pueden ser objeto de un examen semejante. Basta que el
observador, por decirlo as, cobre distancia y aprenda a extraar-
se de lo que le es familiar".
"Esta postura crtica y distante nos presenta a las leyes co-
mo hijas mortales de un momento histrico. Dentro de la ilimita-
da generalidad de lo histrico, sin embargo, es posible discrimi-
nar ciertos elementos o componentes que se muestran particular-

Hemos desarrollado ampliamente estos temas en Ley, historia y libertad,


Buenos Aires, ed. Losada, 1943.
I 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: V 37

mente decisivos para inspirar la sancin de la ley, o sustancial-


mente determinantes del contenido de la norma".
"Toda ley supone, en primer lugar, antes de sancionarse, la
verificacin de un estado de hecho; luego, una finalidad o aspira-
cin de parte de los hombres, hija sta, a su vez, de una forma de
concebir el mundo y la vida. Sobre esta concepcin se apoya,
pues, un sistema de valoraciones, el cual, puesto en contacto con
los hechos, fenmenos y acciones del mundo, hace surgir los mo :
dos de conducta que la norma prescribe: puesto que sabemos que
el riego fertiliza la tierra y queremos una tierra frtil, resultado
que puede frustrarse mediante la accin de desviar el riego, prohi-
biremos esa accin, y para ello, haremos sufrir un dao al que la
cometa".
"Claro est que en la medida en que un sistema de normas
se apoye en la verificacin de hechos, sobre aquel sistema influi-
rn, advertida o inadvertidamente, todas las condiciones a que
aquella verificacin se encuentre sometida. Cuando los hechos
son muy complejos, para su comprobacin suele no bastar la
simple percepcin directa de ios sentidos; en definitiva, se trata
de conocer la realidad y para ello las ciencias causal explicativas,
y no la pura intuicin, son el instrumento. De ah que ei estado
en que la ciencia se encuentre en un momento determinado, ne-
cesariamente presenta al legislador una realidad condicionada,
que para ste es la realidad misma. Sobro ella, como dato firme,
construye i ley. Si 3.a biologa, por ejemplo, nos dice ht>y que la
lepra es hereditaria, la ley tomar ciertas previsiones muy distin-
tas de las que asumira si comprobase que no es hereditaria sino
contagiada".
"Pero el proceso es ms complicado. Por encima de los he-
chos externos, la norma slo surge cuando se formula una valo-
racin de ellos. Es posible que una sociedad valore sobre todo la
salud y perfeccin del cuerpo, as como es posible que, sobre la
base de la esperanza de otra vida mejor, considere naturales los
males, tome al sufrimiento como medio de expiacin salvatoria,
y as a pesar de las conclusiones de la ciencia, se niegue con un
fin de exterminacin de la enfermedad. Sobre los mismos hechos,
pues, un distinto sistema de finalidades y valoraciones determina
un distinto sistema de normas. Ese sistema de valoraciones y fi-
nalidades mustrase constantemente vinculado en la historia a
un vasto conjunto de ideas y pensamientos dominantes o funda-
mentales, que tifien todos los desarrollos tericos y prcticos de
un pueblo. Es ello o que suele llamarse la concepcin del mundo,
3S 5 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: V

la cual est dotada de las ms variadas resonancias dentro dei


mbito espiritual de una poca"... (p. 15/16)18*.
V. Mtodo. Nada de particular caracteriza el mtodo de
la dogmtica penal con relacin al de las dems disciplinas que
estudian otras ramas dei derecho. En el fondo, se trata de una
constante aplicacin del principio de Paulo: non ex regula
jus sumatur sed ex jure quod est regula fat 19 . La labor dog-
mtica consiste en tomar ei conjunto de preceptos vigentes y
construir un sistema con ese material. Este razonamiento jur-
dico presupone siempre la existencia de normas de las cuales
se parte, para inferir consecuencias y construir un sistema.
Naturalmente, las normas estn compuestas por conceptos
abstractos; son en s mismas abstracciones y como tales deben
ser manejadas en la tarea sistemtica. Las operaciones necesa-
rias para alcanzar ei resultado correcto son: la descripcin y el
aislamiento de cada figura jurdica; la comparacin, jerarqui-
zaron y agrupamiento de eilas para inducir principios;generales
o criterios sistemticos y distributivos. Finalmente, la deduccin
verificante de la exactitud de los principios alcanzados.
Ya hemos dicho que as normas son, adems, enunciados
que presuponer, el tcito reconocimiento de valores. Li aprecia-
cin objetiva de esos valores y "de su jerarqua orn:;? parte dei
trabajo de reconstruccin con un.sentido tambin rigurosamen-
te objetivo. La concepcin de las normas como enunciados
meramente conceptuales neutros al valor, concepcin segn
la cual en el proceso dinmico de aplicacin del derecho ei
acto de valoracin es puesto por ei juez P- el momento del
juicio, contradice la naturaleza misma de todo enunciado nor-
mativo, que solamente es posible sobre un substracto valorati-
vo. Adems, importa caer en un subjetivismo arbitrario precisa-
mente en la calificacin de un acto como ieiicivo, porque lo
que esencialmente constituye ei delito es la antijuridicidad
y sta es, esencialmente valoracin.
Ya dijimos que ia norma no es tomada por el derecho
penal como un puro concepto lgico 2 0 , porque esta disciplina

.Soler, Sebastin, Ley historia y libertad, 2da. edicin actualiza-


da. Abeleao-Parrot, Buenos Aires, 1957.
N
Paulo, fr. 1 D., L, i 7.
Parecera queramo atribuir l irmscicn contraa Aftan, en op. ciL,
p. 27: pero no creme jsuo suponer que piien confund ia ipea jurdica y una
Z. DOGMTICA Y CIENCIA 3ENAL: V 39

se ocupa de los contenidos de esas normas; recibe esos conte-


nidos como datos o como valores dados, como conceptos
desde los cuales y dentro de los cuales ei sistema tiene que ser
construido.
Solamente a ttulo de aclaracin corresponde hacer esta
referencia, porque se ha difundido el equvoco postulado por
Ferri, segn el cual al derecho penal debera aplicarse el mtodo
propio de las ciencias naturales: el mtodo experimental,
o, como l lo llama, el mtodo galileano 2l. Solamente la fea
contusin del sistema ferriano, que mezcl equvocamente
las ciencias causal-explicativas con el derecho penal, puede
explicar tal concepcin, hoy radicalmente abandonada, inclusive
por los propios positivistas " .
Por otra parte, es evidente que en las dems disciplinas
cientficas que se ocupan de los problemas de la delincuencia,
corresponde la aplicacin de -otros mtodos no dogmticos.
Tampoco es esto una caracterstica esectica de esas disci-
plinas, sino una conquista comn a toda la ciencia causal-
explicativa. La investigacin de leyes naturales, de regularida-
des aproximaivas en los fenmenos, etc.. es una actividad
experimental y preferentemente inductiva. El estudio de hechos
sobre ia base de un mtodo puramente lgico-abstracto es
algo cientficamente imposible. La antropologa criminal ia
sociologa criminal y ia criminalstica no se deben confundir,
sin embargo, con el derecho penal, como ciencia normas :--'a.
y de a conveniencia de determinado mvodo para aquellas
investigaciones no puede deducirse la adecuacin del m-~rro
mtodo para el derecho penal.
La clara distincin de los campos propios de cada una
de esas disciplinas contribuye a la recproca depuracin de ellas.

disciplina jurdica cualquiera. No debe confundirse tampoco el mtodo necesario


para el conocimiento y sistematizacin de tas normas dei derecho penal con ei con-
junto ie conocimientos y con los procedimientos metdicos necesarios paja el juez
que resuelve un caso. Es obvio que el juez adems de saber !o que hs leyes disponen
tiene que saber otras muchas cosas ms, entre ellas, por ejemplo, o que dice ei pro-
ceso. Lo mismo pasa con e legislador.
Ferri, Principit, 25. Las modernas corrientes realistas tambin hablan
del derecho como ciencia fundada en la experiencia. Vase p. ei., Alf Ross, Sobre ei
dentfho y la justicia, Buenos Aires. Eudeba, 1965.
Grispigni, Corso, p. 6, que construye un tratado estrictamente dogma-
tico, il propio Florian se dice partidario del mtodo positivo; pero reconoce: que
"ningn cultor serio del d. p. puede repudiar una induccin sistemtica y do^ma-
40 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: V

1. La tarea de la dogmtica, conforme se ha visto, consiste pri-


mordiaimente en reducir el material normativo que inorgnica-
mente produce el legislador, a un sistema coherente que funcione
sin contradicciones. Ese material normativo, debe recordarse, ha
sido creado sin pretensiones doctrinarias y responde a las exigen-
cias de la poltica y de la necesidad y es la misin del dogmtico
el ordenarlo adecuadamente, y agrega Soler: ..."En tal sentido, ya
sealamos el error de Napolen cuando crea que la exposicin
y comentario de su cdigo era una forma de arruinar la obra que
l haba hecho construir".
"Esta idea importaba desconocer la funcin esencial que
cumple la ciencia jurdica y que consiste en la constante recons-
truccin sistemtica y unificada del derecho vigente; en su pre-
sentacin como sistema, posibilitando as su comprensin libre
de contradicciones internas. El legislador va sancionando, segn
lo requieren las circunstancias, las ms variadas leyes, incorporn-
dolas o no a los cdigos preexistentes, incorporacin que tiene
bastante menos importancia de lo que comnmente se cree, pues
lo que cuenta es la incorporacin al conjunto del derecho positi-
vo. E2 legislador se desentiende de la articulacin de la ley dentro
del sistema total. Esa tarea incumbe a la dogmtica. Para cumplir-
la, para alcanzar un nivel satisfactorio de coherencia cientfica y
acordar a todos los materiales dispersos la debida ubicacin y je-
rarqua, es necesario'un principio'de ordenacin, una gua, un
molde en el cual vaciar los textos y preceptos de las leyes y con-
formar con ellos derechos y-obligaciones"... (p. 173).
..."El trabajo principal de la reconstruccin propiamente
tcnica de un sistema jurdico no es, segn hemos dicho, una pu-
ra serie deductiva. Los grandes principios sealan ms bien la di-
reccin en que debe moverse la-tarea inductiva, que es la princi-
pal. En este sentido, se ha formulado a la dogmtica un reproche
de opuesta direccin".
"Veremos en seguida que la dogmtica al construir un siste-
ma procede, de acuerdo con el principio de Paulo, extrayendo sus
reglas y principios generales de los preceptos concretos y aislados
del derecho positivo. En esa operacin, agreguemos, debe cuidar-
se de no enunciar principios que no sean exactamente la generali-
zacin legtima, en el sentido de presupuesta o implcita en la
ley positiva"... (p. 176).
..."Ya hemos aducido el principio de Paulo como el nico
medio legtimo de construir principios jurdicamente vlidos:
non ex regula fus sumatur. sed ex jure, quod est, regula fat (ir.
2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: V 41

1,D.50, 17). Los principios no son elaborados por la dogmtica


como meras formas lgicas ni como preceptos anteriores al de-
recho positivo. Muy por el contrario, esos principios alcanzan
validez porque estn fundados y no impuestos, porque son indu-
cidos y no inventados"... (p. 186) " a .
2. En tomo a la confusin de roles atribuibles a las distintas
disciplinas, que estructur el positivismo penal que lleg a redu-
cir el derecho penal a un mero captulo de esa ciencia omnicom-
prensiva llamada Sociologa Criminal, Soler agrega: ..."El auge de
la sociologa positivista hizo concebir muchas esperanzas acerca
de la posibilidad de sustituir el derecho por la sociologa. Para
entender la gravitacin de esa idea en el derecho en general,
resulta sencillo comenzar examinando su influjo sobre el de-
recho criminal. Hacia fines del siglo pasado, una corriente cien-
tfica poderosa sobre todo, por las fuertes personalidades que la
orientaban, crey poder determinar en esa rama del derecho una
revolucin sin precedentes, consistente, en definitiva, en susti-
tuir el sistema de normas penales por un procedimiento cientfi-
camente orientado hacia la supresin del crimen y hacia el even-
tual tratamiento del delincuente. Al comienzo, esta id en se pre-
sent en trminos seductores, y algunos ingenuos llegaron a creer
posible la desaparicin del derecho penal, como conjunto de nor-
mas dotadas de una sancin retributiva, al quedar absorbido por
disciplinas verdaderamente cientficas".
"La obra tpica en tal direccin es la de FV.rri, cuya sociolo-
ga criminaL constituye una ciencia positiva, comprensiva de la
totalidad de los temas relativos al delito' como fenmeno indivi-
dual y social, al delincuente y a la prevencin general y especial.
Dentro de ese cuadro vastsimo, el derecho propiamente tal es
apenas un pequeo captulo que, a su vez, debe ser construido
con el mismo mtodo de observacin y experimentacin vlido
para las ciencias naturales. No entraremos, por cierto, a examinar
aqu el acierto de esa construccin, nos limitaremos a sealar su
consecuencia en el plano jurdico, consistente en una real exclu-
sin de la ley, para acordar poder dispositivo a la ciencia, trans-
formando en acciones del Estado las conclusiones alcanzadas pe-


" a Soler Sebastin, La interpretacin de la ley, o p . cit.
c 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: VI

riciaimente. Nosotros hemos negado no ya solamente el acierto


de esa postulacin, sino la posibilidad terica del sistema, sea cual
sea el grado de progreso alcanzado por las ciencias naturales"...
(p. 48).
..."Sera una verdadera revolucin absurda, quitar carcter
normativo al derecho para concluir acordndoselo a la sociologa.
El caos sera grande y apenas es concebible; pero en principio
!a teora sociolgica habra concluido en una autocontradiccin,
ya que no habra logrado eliminar la regulacin normativa; sim-
plemente la habra trasladado de donde siempre ha estado (el
derecho) a donde no puede estar. De paso, habra prestado a la
sociologa un muy flaco servicio. Una de las dificultades graves
con que esa disciplina tropieza consiste precisamente en la la-
boriosa conquista de un grado siempre mayor de objetividad, de
capacidad explicativa. Con aquel enfoque, en cambio,.Ia sociolo-
ga se transforma en un conjunto de postulaciones, de modo que
se ver obligada a transferir a otra disciplina la hre^ ir.odesta y
neutra de captacin y descripcin de ios fenmenos sociales y
as sucesivamente. La sociologa-no es una ciencia de postulacio-
nes sino de descripciones, orientado por stas, el legislador regu-
lar los hechos segn quiera y elija. Ai juez, esas descripciones
no ie dicen nada"... (p. 51) 2 2 b .

VI. Contenido del derecho penal. Adems de la expo-


sicin dogmtica de un derecho dado, es posible y til la
exposicin de la materia ilustrndola con explicaciones hist-
ricas, con derecho comparado, con apreciaciones crticas y
aun con la postulacin de reformas o cambios ms o menos pro-
fundos en la legislacin. El pequeo libro de Beccaria Dei
delitti e delle pene es una muestra de la importancia que reviste
esa labor de esclarecimiento crtico desde el punto de vista
de ia cultura humana.
La dogmtica, lejos de negar la legitimidad de esos estu-
dios, en cierta medida los necesita y los presupone, limitndose
a otorgarles su verdadera ubicacin " . Debe destacarse, sin
embargo, la ntima relacin que media entre todos estos estu-
dios.

Soler, Sebastin, La interpretacin de Ux ley, op. cit.


Sin que esto implique aceptar todas las consecuencias, es indudablemen-
te aceitado este pensamiento de M. E. Mayer, p. 37 y sigs.
2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: Vi

a) En primer lugar, las leyes en general son todas ellas


originadas dentro de un proceso cultural evolutivo, en cuyo
seno la historia del derecho y de las doctrinas han recorrido
a veces rutas diferentes, dando variadas respuestas a un "mismo
problema. Unas corrientes han chocado con dificultades que
otras han podido eludir.

Los preceptos de un derecho determinado resultan as


mucho mejor comprendidos cuando adems de conocerlos
tal como son. se conocen las formulaciones alcanzadas por ellos
en otros tiempos y en otras partes y, sobre todo, cuando se co-
noce el trabajo doctrinario y la experiencia que los ha ido con-
formando.

Por eso. el estudio del proceso histrico de las distintas


figuras jurdicas y el de la elaboracin doctrinaria.de stas son
indispensables para comprender realmente el sentido del dere-
cho. Podra uecirse que las figuras que un derecho dado p.cE-.
ta a ia dogmtica para su elaboracin, como la de un contrato,
la de un deiiio o la de un derecho real devenninado, etc., di-
fiere" de las figuras de la geometra en que aqullas estn
dotar1.'1:', e una dimensin temporal, de cierta profundidad
histrica que nos las presenta como productos o resultantes 2i*.

A diferencia de las figuras intemporales.de que se sirve la geome-


tra, siempre iguales a s mismas, las figuras actuales del dere-
cho, casi todas ellas, comenzaron siendo otra cosa y han
llegado a ser lo que son.

b) Para estudios de carcter crtico, histrico o compa-


rativo es tambin importante ia elaboracin dogmtica, pues,
sta trabaja efectivamente en la dinmica realidad del derecho.
Nada ms ineficaz y vano que la construccin jurdica desarrai-
gada, la que no prende en la realidad del proceso jurdico para
captar su sentido y descubrir las insuficiencias o ios defectos
que la historia va poniendo de manifiesto. Las construcciones
excesivamente fantaseosas o utpicas, las que no tienen un
arraigo muy firme en el conocimiento de la realidad jurdica

Conf. Soer, Fe en el derecho, XIX.


44 I 2. DOGMTICA Y C7SVCM PENAL: VI

efectiva, vigente, conocimiento que da la dogmtica, acaso al-


cancen inters imaginativo y novelesco, pero difcilmente calan
hondo en el proceso poltico de transformacin del derecho.
Por estas razones es frecuente que las exposiciones del
derecho penal, aun las que estn hechas bajo la forma de co-
mentarios de un derecho positivo determinado, no se cian
escuetamente al solo punto de vista dogmtico, y se completen
mediante exposiciones histricas, comparadas, elaboraciones te-
ricas generales, etctera.
En este sentido, el contenido de la ciencia del derecho pe-
nal debe juzgarse ampliado modernamente. Adems de os aspec-
tos sealados, el gran inters social en que la ley penal alcance
eficacia preventiva ha determinado" que el plan expositivo
del derecho penal, al atender a las consecuencias .el delito,
haya ampliado el marco, segn el cual ia disciplina solamente
se ocupaba de la pena. Actualmente el plan expositivo abarca
un conjunto de medidas de diversa naturaleza, a todas las cua-
les no convienen las caractersticas del concepto de pena,
aun cuando, para llegar a la aplicacin de aqullas, sea indis-
pensable pasar por una disposicin penal propiamente dicha.
Por lo tanto, el estudio de otras consecuencias del delito
como las medidas de seguridad, forma parte tambin del plan de
la materia, independientemente de ia naturaleza jurdica de estas
medidas y prescindiendo del hecho de que ellas no sean reduci-
bies a la misma categora jurdica que corresponde a la pena.
Aun las consecuencias que tradicionalmente han sido consi-
deradas de naturaleza civil, como la indemnizacin del dao
causado por el delito, han suscitado sistematizaciones nuevas,
que apartndose de una concepcin puramente privada, las
aproximan a instituciones de carcter pblico, porque el pro-
blema social que !a necesidad de indemnizar plantea trasciende
el puro inters individual. Como consecuencia, este tema se
sistematiza no solamente desde el punto de vista del inters de
la vctima, sino tambin como medio de prevencin, y como
procedimiento general para resolver el problema econmico-so-
cial creado por el conjunto de los perjudicados por la delincuen-
cia.
En cuanto al plan expositivo de h materia, subsiste
} 2. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: VI 45

en muchos autores el rastro dejado por la escuela positivista


empeada en hacer entrar torto eolio dentro de las exposiciones
jurdicas de derecho penal toda una parte o seccin en la que
se estudie al delincuente, estudio que no tendra por objeto
normas jurdicas, sino que, ms o menos confesadamente, cons-
tituira una antropologa especial 2S . Para nosotros, esa super-
posicin de temas resulta perjudicial tanto para la exposicin
jurdica como para los estudios antropolgicos, psicolgicos y
psiquitricos, cuya seriedad se resiente por la falta del severo
soporte cientfico que requieren.
Destaca Soler la insercin del derecho dentro de la historia,
como elemento sustancial que lo diferencia de las figuras geom-
tricas, pues ..."Las figuras jurdicas, supongamos, la compraven-
ta, la hipoteca, el mandato, el hurto, en fin, cualquiera de ellas,
se diferencia de las figuras geomtricas, como el prisma, el trin-
gulo, el crculo, entre otras cosas, porque estas ltimas se pre-
sentan como de golpe al espritu en un plano sin profundidad
histrica, mientras que las creaciones del-'derecho difcilmente
pueden ser captadas si no son sentidas en cierta profundidad
temporal. El tiempo, vaya, la historia, es un elemento del dere-
cho-en varios sentidos; pero aqu queremos sealar solamente
el aspecto de profundidad temporal de que las normas estn do-
tadas en cuanto todas ellas son creaciones de la cultura humana
en su evolucin".
"La dogmtica toma esas figuras de una especie de cortes
transversales que traza dentro de ese devenir; pero no debemos
olvidar que el punto de vista dogmtico no comporta una consi-
deracin filosfica e integral de la esencia de lo jurdico. Sin em-
bargo, aun cuando se concreta a la comprensin de un derecho
dado en un momento dado, es difcil que alcance pleno xito si
no percibe esa figura que el corte transversal le presenta en plano,
como resultante de un proceso y determinadas por ste. La cap-
tacin de los objetos culturales en general y, entre ellos, la de las

Gmez da el ttulo de "El delincuente", a la cuarta parte de su Tratado,


y se ocupa principalmente de las clasificaciones de los delincuentes; Fontn Bales-
ta desdoblaba el tema, para estudiar al delincuente desde el punto de vista antro-
polgico, psquico y social, por una parte, y el delincuente en la ley, por otra, D.
Penal, p. 35 y sigs. y p. 163. En su reciente Tratado correctamente abandona ese
mtodo. Jimnez de Asua anuncia ese titulo como el tercer tema de a parte gene
ral de su Tratado, p. 198. Florian dedica al tema el libro segundo. Fn toda su expo-
sicin se advierte la superposicin de puntos de vist- "iunOistas y jurdicos. \n
general, esas exposiciones no pasan de ser moni psiquiatra libresca de aficionados
* 1. DOGMTICA Y CIENCIA PENAL: VI

figuras jurdicas, encierra siempre una especie de reconocimiento


que carece de asidero si ei objeto es despojado de su proceso ge-
ntico".
"La experiencia jurdica del hombre occidental tiene mrge-
nes tan amplios que casi resulta inconcebible el descubrimiento
de instituciones jurdicas dotadas de una originalidad cien por
ciento, esto es, efectivamente despojadas de conexiones con el
pasado"... (p. 22) 2Sa .
..."Pues bien: el hecho de que la deduccin jurdica est
dotada de un poder demostrativo prximo a la evidencia mate-
mtica es un firme motivo para rechazar ios excesos pesimistas
dictados por la impaciencia. Ninguna de las restantes creaciones
de la cultura humana, fuera de la ciencia, presenta esa solidez
acumulativa que va adquiriendo el derecho en el curso de su his-
toria. Desde las rudimentarias normas del derecho comercial pri-
mitivo hasta ias variadas reglas actuales del crdito y del trfico
internacionales, desde el rudo lenguaje de las Doce Tablas hasta la
complicada diversificacn de la terminologa jurdica moderna,
es~patente que la totalidad se presenta como un proceso, con un
cauce central firmemente trazado e indestructible, por ei cuai
tendrn que p;ir, quieran que no, las aguas de renovadas co-
rrientes".
"No enunciamos estas ideas en el sentido de la doctrina jus-
naturalista, sino con otra intencin diferente y ms realista.
Aquella doctrina tiende a fundar la unidad del derecho en un
principio racional de justicia inmanente, al cual, como obedecien-
do a un plan pre y suprahistrico, la historia deba conformarse
por necesidad. Nosotros, en cambio, fundamos nuestra fe en lo
que la historia realmente ha creado, en lo que ella nos muestra,
a pesar de todas las aberraciones y desvos circunstanciales. Ade-
ms de haber ido creando sta figuras jurdicas de pursimos per-
files indeformables, ha ido descubriendo normas de convivencia
que contienen ms amor al prjimo, ms caridad o, a lo menos,
un mayor respeto a la dignidad humana. En este sentido, el re-
conocimiento de la humanizacin experimentada por el derecho
en estos ltimos doscientos aos no es la expresin de un ingenuo
progresismo. La casi total desaparicin de la esclavitud, de la le-
galidad del proceso por questiones (torturas); la distincin fir-
memente trazada entre delito y pecado; la casi desaparecida pe-

Soler, Sebastin, La interpretacin ds la ley, op. cit.


2. DOGMTICA T CIENCIA PENAL: YI &

nalidad por opiniones; la reforma penitenciaria; todo ello cons-


tituye un proceso cuya realizacin se cumple ante nuestros pro-
pios ojos. Y entindase bien, no somos ciegos que no queremos
ver que en la realidad haya an torturas y abusos; s existen; pero
vase esta diferencia ya lograda: slo existen hoy autoridades
que las consientan; pero no leyes; hoy la tortura es un crimen y
como tal es sentido por sus propos autores; antes constitua una
forma procesal, como un deber jurdico de ciertos rganos del
Estado; las leyes lo describan y administraban con gran minucia,
y altsimos pensadores, no ya el vulgo, lo vean como una fun-
cin de convivencia en nada repudiable y hasta necesaria"...
(p. 167/8) 2sb .

Soler, Sebastin, Fe en el Dereck^y otros ensayos, op. cit.


48 3. CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA PENAL: I

CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA DE LAS CIENCIAS PENALES

I. Contenido y objeto de la criminologa l . La determina-


cin del contenido de la criminologa es un problema abierto
todava a la discusin, sobre todo porque aun gravita en el plan
de estos estudios una presentacin terica poco cuidadosa, de-
bida originariamente a las deficiencias de la gnoseologa del po
sitivismo penal.
Con cierta imprecisin, se sola designar a la criminologa
como la ciencia del delito, aunque, en realidad, a esa disciplina
se le asignaba la especfica tarea de investigar las causas de la de-
lincuencia,, ,de manera que, alcanzado el conocimiento causal
Ce ese^fjnneno. se pudiera mostrar la manera de remediar los
males querer' delito comporta. En tal sentido, es m i ' v ;;oresivo
el ttulo jiado por Lombroso a una de sus obras 2, -:uy..? conte-
nido se reparte en una etiologa, una profilaxis y una teraputica
dei delito. E! empleo de una terminologa mdica adquiri gran
boga a fines el siglo pasado; se ajustaba a la concepcin tam-
bin biolgica de la sociedad como un verdadero organismo, y
otorgaba a iodo ei sistema un tinte cientfico, en realidad, en-

Bibliografa:' Ferri, Sociologa crimnale, 5a. ed., 1929; Lombroso SI de-


Uro - Sus causas y remedios, Madrid, 1902; Grispigm, Introduzione alia sociologa
..nmi'iuU, Torino, 1928; Mario Carrara, Antropologa crimnale, Vallardi, 1908; N.
Pe"de, Trabajos recientes sobre endocrinologa y psicologa criminal, tr. esp. Madrid,
1932; E. Mezger. Criminologa, tr. esp. de Rodrguez Muoz, Madnd, 1942; W.
Saucr. Kriminahoziologie, Beilin, 1933, obra extraordinariamente extensa, pero de
muy dudoso valor; Parmeiee, Criminologa, tr. Cerdeiras, Madrid, 1925: M. Ruz Fu-
nes, Endocrinologa y criminalidad, Madrid, 1929; Ingenieros, Criminologa, 7a. ed.,
191S; Afranio Peixoto, Criminologa, S. Paulo, 1936, 3a. ed., F. Alexander y H.
Staub, El delincuente y sus jueces desde el punto de vista psicoanaiitico, Madrid,
1935, W. A. Songer, introduccin a la criminologa, Mxico, 1943; M. Lpez-Rey,
La Criminologa, "Rev. de la Universidad", Crdoba, 1944, XXXI, p. 1123; del
mismo. Introduccin al estudio de la Criminologa, Buenos Aires, 1945; Franz
Exner, Biologa criminal, trad. de Del Rosal, Barcelona, 1946 (obra fundamental);
Hans von Hentig, Criminologa, Buenos Aires, 1948; Alexander y W. Healy, Las
races del crimen, Buenos Aires, 1946; Stephan Huiwitz, Criminologa, Barcelona,
1956, prlogo de O. Prez Vitoria; Luis C. Prez, Criminologa. Bogot. 1950: Fio-
nan, Nicforo, Pende, Dizionario di criminologa, Milano, 1943; Wolf Middendorff,
Sociologa del delito, trad. de J. M. Rodrguez Devesa, Madrid, "Revista de Occi-
dente", 1961; Ernesto Seelig, Tratado de Criminologa, trad. de J. M. Rodrguez
Devesa, Instittfto de Estudios Polticos, Madrid, 1958.

El Veto. sus Causas y Remedios trad. esp. C. Eerr.aldc ^c QUOS. M


drid. 1902.
3. CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA PENAL: I 4)

ganoso 3 . Aun cuando Ferri empleaba una designacin diferen-


te, la de sociologa criminal, es lo cierto que el contenido que
l acordaba a tal disciplina coincida sustancialmente con la que
le acordaba a la criminologa la orientacin referida 4 .
En toda tendencia es dable verificar la admisin inadver-
tida de ciertos presupuestos generales, de validez bien dudosa:
la aplicacin de mtodos biolgicos para el conocimiento de los
fenmenos sociales; la asimilacin de la sociedad a un organismo,
de donde el exagerado uso de la terminologa mdica; la validez
universal del determinismo y la consiguiente idea de que slo
el conocimiento de relaciones causales reviste carcter cientfico
y merece inters.
Para von Liszt, la criminologa es el estudio del delito
corno fenmeno, a diferencia del derecho penal que lo estudia
como eme jurdico. Trtase, segn l, de una ciencia causal-ex-
plicativa integrada por el estudio del proceso de causacin. La
criminologa, para von Liszt, es etiologa criminal 5 y esta in-
tegrada por el examen de dos rdenes de factores: los subjetivo.-
(antropologa criminal) y los objetivos (sociologa crimina:),
disciplinas stas entre las cuales no existira una diferencia e
objetos, sino solamente de mtodo: en la primera, el mtodo
de la observacin de casos individuales, y en la segunda, la ob-
servacin de fenmenos de masa. Lejos de-ser incompatibles,
estos dos procedimientos se integraran recprocamente, para
verificar los resultados respectivamente obtenidos, integracin
que puede llevar un conocimiento ms correcto del delito,
que es e! objeto comn a ambas ramas.
Tambir para Augusto Khler, criminologa equivale a
etiologa criminal y, en consecuencia, comprende la breoga,
la psicologa y la sociologa criminales, refirindose esta ltima,
a su vez, al estudio del influjo que tienen ias relaciones sociales
en la produccin de los delitos y en la lucha contra ellos 6 .
Claro est que para estos dos ltimos autores, criminolo-
ga no significa ciencia enciclopdica, comprensiva del derecho
penal, como ia sociologa criminal de Ferri; es para ellos una
ciencia auxiliar.
3
Es la lreccin seguida por Ingenieros: etiologa criminal, clnica crimi-
nolgica, teraputiatdel' delito.'Ctmt. en Criminohgia.
4
Principii, p. 190.
5
Von Liszt, ehrbch, 3, l.
6
Lehrbuch, 8,11.
50 5 3. CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA PENAL: II

No obstante esas opiniones, durante algn tiempo se si-


gui elaborando criminologa con todo el material que Fern
acuerda a su sociologa criminal, y as lo ha hecho, por ejemplo,
Parmeiee. si bien ste ya advierte que no se trata de "una ciencia
fundamental, sino del producto hbrido de otras varias" 7 .
Sin embargo, esa construccin de una ciencia enciclopdica
dei delito, equivalente a a "ciencia de la lucha contra el delito".
de Thomsen. es en la actualidad resistida 8 , y son especialmente
dignos de tenerse en cuenta los puntos de vista expuestos por
Grispigni. al echar sus bases metodolgicas de la sociologa cri-
minal y ai deslindar esas disciplinas de la zona correspondiente
a la dogmtica 9 . Tambin mereci este tema un detenido exa-
men en ei Segundo Congreso Latinoamericano de Criminlo-
ga , 0
Aun cuando en sistemas criminolgicos posteriores se man-
tiene a veces el predominio de la idea de construir la criminolo-
ga como y.ioUga, es le cierre que, ademas, se ha destacado la
importancia de la funcin meramente descriptiva dr Jos hechos
y de las relaciones que entro ellos median, sobre todo por consi-
derar que ia investigacin causaiista pura dei tipo de !? empleada
por as ciencias fsicas o biolgicas puede no co sriuir en este
otro sector-de la realidad a mejor manera de comprender y de
explicar el fenmeno estudiado " .

II. Presupuestos tericos de la criminologa.- Para podernos


formar una idea clara acerca del contenido acordado a la Crimi-
nologa y del mbito de esas investigaciones, es indispensable
examinar ciertas bases tericas que fundamentan en general toda
ciencia.

Criminologa, Madrid, Reus, 1925, p. 4.


Florian, Trattato, 3a. ed., i, 10, 11 y 12. Vase el debate del tema
7o. en el Segundo Congreso Latino-amencano de Criminologa. Uniformacin de
las denominaciones en materia penal. Actas, Santiago, 1941, t. 1, p. 331; relator
Pedro Ortiz.
9
Cono di D. Pnale. Cedam, 1932, cap. 1.
Conf. Segundo Congreso Latino-americano de Criminologa,'t. 1, P- ,333
y sigs. Vase Jimnez de Asa, Tratado, nm. 28, p. 83 y igs. cor. un amplio anlisis
crtico de nuestra posicin.
En este sentido, vase Exner, Biologa Criminal, op. cit, Introduccin.
Hurwiz, Criminologa, p. 23. Lpez Rey propugna una reaccin contra ia crimino-
loga "naturalstica" en op. cit., ps. 12, 69 y sigs. y 102. E. Seeg, Tratado de Cri-
minologa, p. 3 y sigs.
j 3. CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA PENAL: 11

Con muy pocas discrepancias puede afirmarse que la filia-


cin de una ciencia y su autonoma han de ser resueltas por ia
referencia exclusiva a dos criterios esenciales: ei objeto de ella
y el mtodo que emplea u . Podrn unos autores, para clasificar
las ciencias, desde un punto de vista filosfico, hacer recaer la
tnica ya en el mtodo empleado, como io hace Rickert (mtodo
naturalista y mtodo histrico; generaizador e individualizador),
ya en el ente que constituye el objeto que una ciencia determi-
nada investiga. Sea ello como quiera, pues no nos planteamos un
ambicioso problema gnoseolgico, sino una cuestin de orden de
trabajo, es indudable nuestro deber, no como filsofos sino co-
mo tcnicos, de mantener el rigor y a precisin de os trminos
que usemos para designar el objeto de nuestras disciplinas, y el
deber de seleccionar con cuidado os criterios metdicos para
la elaboracin de nuestro material.
Ei olvido de tales criterios y ia pretensin de que la explica-
cin cientfico-naturalista de un fenmeno sea la ltima y nica
razn para estudiano, ha llevado a ia hipertrfica formacin de
una :.ie;.'cia autnoma, no obstante el hibridismo reconocido de
su contenido, comprensiva a su Yez de una serie de clases y sub-.
clases de ciencias especializadas, cuya multiplicacin ha desper-
tado la crtica y aun la stira de pensadores como Croce n .
Corresponder de inmediato, como lo hace Grispign; l4 e)
rechazo de toda divisin basada en la separacin de un izrupo
de factores de un hecho, para constituir, con su estudio, una
ciencia autnoma con relacin a otra ciencia que estudie otros
factores de! mismo fenmeno, y separar as, por ejemplo, la
sociologa criminal como estudio de ios factores sociales del de-
lito, de la antropologa criminal como estudio de los ractores
endgenos del delito Si se trata dei mismo objeto, el conoci-
miento debe ser articulado unitariamente. Lo que all ocurre es
que no se trata del mismo objeto; la antropologa se ocupa de
una cosa y la sociologa de otra.
Inversamente, ser preciso distinguir una disciplina de otra,
en primer lugar, cuando los respectivos mtodos sean evidente-
mente discrepantes y luego, cuando un cuidadoso anlisis mues-
tre que los objetos de ambas disciplinas son diferentes.

Rickert, Ciencia cuitumly ciencia natural, I. IV, V.


Lgica, ed. 1909, parto II, VII, La classificazione dellc scienze.
Grispigni. Inrrcxiuzione alia S. Crimnale. C. i, 6.
2Z 5 3. CStWNOLOGlA Y ENCICLOPEDIA PENAL: 11

Las confusiones que en este tema han ocurrido, parecen


derivar, con la mayor frecuencia, del uso de expresiones coin-
cidentes y que, no sometidas a suficiente anlisis, conducen a la
equvoca superposicin de puntos de vista. En tal sentido, cons-
tituye un ejemplo elocuente el equvoco que encierra la expre-
sin delito, tan importante en nuestras disciplinas.
Qu se quiere decir, en efecto, cuando se habla del delito,
que, segn hemos visto, seria el objeto de la criminologa?
Esa expresin posee los siguientes significados considera-
blemente diversos:
a) Es delito lo que la ley define concretamente subordinn-
dolo a una pena, es decir, la figura legal, la amenaza pe-
nal especfica.
b) Hablase del delito, distinguindolo de las figuras espec-
ficas, en ei sentido de concepto jurdico genrico, cuan-
do, por ejemplo, en un tratado, intentamos dar una
nocin jurdica vlida para todas las figuras delictivas.
c) Hablase del delito como el hecho que un sujeto comete,
su materialidad, el Corpus delicti
d) Hablase del delito en el sentido de conjunto o totalidad
de hechos tranagresores realmente cometidos, queriendo
claramente significar "la delincuencia". As, cuando de-
cimos: el delito, sus causas y sus remedios.
e) Hablase del delito cmo la sntesis histrica de lo que las
sociedades prohiben bajo pena^ queriendo claramente
significar "k> ilcito".
f) Hablase del delito tambin como sntesis psicolgica de
las tendencias a la accin de ciertos anormales ] .
Gon un intento meramente ejemplificador vemos que,
entre otros posibles sentidos, sase la expresin delito como
adecuada para designar: la figura delictiva, el concepto de deli-
to, e! hecho, la delincuencia, lo ilcito, la reaccin pskomotriz
anormal y perjudicial. Desgraciadamente los ejemplos de esta
naturaleza podran multiplicarse como otros trminos de nues-
tras disciplinas.
Ello no habrsa tenido importancia si la coincidencia hubie-

Veanse mas detenidt observaciones sobre este punto en n. trabajo El


contenido poltico de la formulm 4ti estado peligroso, 'Rev. de Criminologa, Me-
OIZIT^ legal", etc., Buenos Aires, 1934.
3. CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA PENAL: III 53

se sido meramente verbal; pero a fuerza de decir las mismas


palabras, mdicos, juristas y socilogos han concluido creyen-
do que hablaban de las mismas cosas. Tras la identificacin
del objeto de las distintas ciencias, determinada por el empleo
de la misma palabra, ha ido la identificacin del mtodo.
Ejemplo tpico de esa superposicin es la obra de Enrique
Ferri, el cual, despus de haber afirmado en sus comienzos
la unidad cientfica y metdica de todas las ramas de su pro-
grama, al construir sus Principii di diritto crimnale, se mueve
en un paralogismo permanente, por la continua fluctuacin
del sentido de las palabras que emplea, y por la ambigedad en
que necesariamente queda sumergida toda su teora del mtodo.
Ha sucedido, pues, que, unas veces, se han confundido las
cosas como pertenecientes a la misma ciencia, y otras veces se ha
apelado a principios de separacin equivocados. Estos errores han
dificultado el purificado aporte mutuo de conclusiones, y
han acentuado el encoi.o de los polemistas de fin del siglo pasa-
do, que al entrever que no hablaban de las mismas cosas, creye-
ron que los puntos de vista eran incompatibles, en vez de creer
que podan ser complementarios. Ciertamente en los modernos
libros de criminologa no se incurre ya en los viejos errores.

III. Criterios de clasificacin.- Objeto y mtodc sern,


pues, ios criterios con los que tendremos que proceder para la
clasificacin sistemtica de los trabajos. Si algo nos lleva, pues,
a negar a la Criminologa el carcter de ciencia unitaria, ser
su carencia de un objeto especfico y de un mtodo caracters-
tico y nico de operar.
Unas veres, el mtodc ser ya de por s claramente in-
dicativo. Con l de la mano veremos de inmediato, por ejemplo,
que la monografa de Rocco sobre el objeto del delito es una
monografa jurdica, y que la de Fauconnet sobre la responsa-
bilidad es una tesis sociolgica. No obstante la proximidad
de los temas, corresponden a distintas disciplinas.
Otras veces, el anlisis del objeto nos har ver la radical
diferenciacin de que es susceptible, y cmo solamente por
error podemos seguir llamando con el mismo nombre a fen-
menos totalmente distintos. As se patentiza el malentendido
de agrupar la antropologa criminal y la sociologa criminal co-
mo estudios dishnios del mismo fenmeno delito, cuando.
54 3. CRIMINOLOGA Y ENCCLOPEDIA PENAL: III

como lo destaca Grispigni l b , la una tiene por objeto no el


delito, sino el delincuente, y que. en consecuencia, aplicar
los mtodos de las ciencias que estudian la constitucin y el
funcionamiento de los organismos y de la psiquis; por su parte,
la otra, tampoco estudiar el delito, sino, en todo caso, la
delincuencia, fenmeno de interaccin y de masa y que, en
consecuencia, aplicar los mtodos propios de la sociologa 17 .
Uno de los grandes captulos de nuestros estudios, la
sociologa criminal, se ocupar, pues, de fenmenos de repe-
ticin o de masa, de interaccin individual y de los producto?
de esta interaccin, y sin salirse de este marco, que es el que
cuadra a-ra sociologa, estudiar la delincuencia como fenme-
no i otaj_.yv adems y en esto discrepamos con Grispigni- es-
tudiar tanibin todo otro fenmeno social que, como tal, ten-
ga 'relacin con la actividad represiva. Sern, pues, temas suyos
no, slo el estudio de la delincuencia en el sentido general refe-
rido, sino tamb'n los scnLmientov ideas o creencias sociales
que h:.i<:en nacer y evolucionar la idea d e la prohibido, las for-
ma:; .y reglas de responsabilidad, etctera. La sociologa crimi-
nal, ser integrante de la sociologa general, cuy.os mtodos no
pueden confundirse, por cierto, con ios de las ciencias ;oigi-

."..Algo semejante ocurre con la antropologa crimina! 1S Sea


que :s imprima a esta ciencia una orientacin tipolgica o se la
exponga con otro criterio,;no hay duda de que debe constituir
una rama o parte de la. antropologa y que la orientacin
que imprimamos a sta, en general sealar el rumbo de la
rama especializada, sea. inclinndon.os hacia una antropologa
psicolgica, sea hacia una antropologa biolgica 19

/'ntroduzione. cit., C. I, 6.
Orgaz, Introduccin a la Sociologa, p. 27.
Benigno Di Tullio, Tratado de Antropologa Criminal, Buenos Aires,
1950; Fr. Agostino Gemelli, La personalit dei delinquenti nei suoi fondamenti
biologici e psicologici, 2a. ed., Milano, Giuffr, 1948; Mario Carrara, Antropologa
Crimnale, Milano, Vallardi: Franz Exner, Biologa criminal en sus rasgos fundamen-
tales, tr. J. Del Rosal, Barcelona, Bosch, 1946. Algunos autores dan un contenido
directamente antropolgico a una parte de sus exposiciones de derecho penal, a la
que titulan E! delincuente; p. ej.: Jos Almaraz Harris, Tratado terico y prctico
de ciencia penal, vol. II, El delincuente, Mxico, 1948; E. Seelig, Tratado de Crimi-
nologa, trad. de Rodrguez Devesa, Madrid, 1958, p. 190 y sigs.
En este sentido, resultan poco valiosas las incursiones frecuentes de Ma-
rio Carrara a la Sociologa y al derecho procesal o penal en su Antropologa Cri-
mnale. Conf. Inrod. y cap. 5.
3. CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA PENAL: V 55

La purificacin y profundizacin de los estudios rela-


tivos al sujeto delincuente solamente se alcanza sobre la base
de desterrar ese tipo de descripciones o exposiciones pretendi-
damente cientficas y, en realidad, puramente literarias, en
las cuales el rigor cientfico propio de una investigacin biol-
gica o psicolgica se encuentra ausente del todo, o bien con-
fusamente entremezclado con proposiciones o postulaciones
jurdicas y hasta polticas.
En este sentido, los estudios jurdicos, sociolgicos, bio-
lgicos y psicolgicos relativos a estas especialidades han resul-
tado gravemente perjudicados tanto por las incursiones jurdicas
de ios bilogos como por ios libres devaneos biolgicos de ios
abogados. Tampoco se ha ganado mucho con la postulacin
de una criminologa que constituya una sola ciencia enci-
clopdica comprensiva del derecho penal, sobre la base de afir-
mar como objeto comn de estudio al delito, y un solo mtodo
comn de '"observacin y experimento". Sorprende que des-
pus dt trabajos concluyentes sobre este tpico, producidos
coincidenieinente por autores de distintas banderas 20, pueda
an renovarse la cuestin e incurrirse en el confusionismo
de querer substraer a la ciencia del derecho una de sus ramas, e!
derecho penal, para someterlo torturadamente a otros pro-
cedimientos metdicos que los propios de la disciplina que e
su genus proximum.

IV. Enciclopedia de las ciencias penates. En sntesis,


la designacin "criminologa" no corresponde popiams:e a una
entidad cientfica autnoma: es una hiptesis de trabajo, por
cuanto en su esfera pueden coincidir y coinciden los intereses
de ciertas ramas especiales derivadas de la antropologa, de la
psicologa, de la sociologa y del derecho. No existe un mtodo
unitario correspondiente a ese campo comn de inters, sino
que los aportes se operan bajo las condiciones tericas y me-
tdicas propias de cada una de las ciencias de que provienen.
El conjunto de todas estas disciplinas puede ordenarse
en e siguiente modo:
Consltese como trabajo de gran valor en este sentido: Grispigni, La
dommatica giundica e il moderno indirazo ndle scenze crimirmii, "Riv. di D. e
Proc. Pnale", 1920, I, p. 353 y sigs. Vase tambin en sentido casi totalmente
coincidente con el texto: Giulio Battagni, // problema dea pecifcit e del m-
todo deik diff'renti branche de'.la criminologa, S. P., 1917, p 273 y sigs.
) 3. CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA PENAL: IV

Antropologa, psicologa y psiquiatra criminales, como


ramas de las respectivas disciplinas, dedicadas al estudio parti-
cular del individuo delincuente.
La sociologa criminal constituye una rama de la socio-
loga general, ciencia esta cuyo objeto y cuyos procedimien-
tos metdicos han venido precisndose en el curso de un largo
debate. No sera correcto considerar a la sociologa criminal,
segn lo hemos dicho, como el estudio de los factores sociales
del delito. Su campo de inters dentro de la sociologa es mucho
ms vasto. En realidad, el estudio de la sociologa criminal como
etiologa debe considerarse anticuado, si se atiende al conteni-
do que actualmente se acuerda a la sociologa general, en la
que la descripcin, la diferenciacin de tipos de sociedad
y de estructura sociales, el establecimiento de relaciones no
solamente causales, ha ido adquiriendo cada vez ms impor-
tancia para la comprensin de os fenmenos sociales. La
sociologa crteinjt, por lo tanto, debe exendei su contenido,
abarcando o tomando de la sociologa una porcin mucho
mayor, ya qut le corresponder todo estudio relativo a las
formas ms graves de ilicitud, a; las reglas de responsabilidad, a
las formas asumidas por la idea de imputacin y de retribucin,
sin perjuicio de que se comprenda en ella, pero ya solamente
como un captulo, toda clase de investigaciones etiolgicas.
Ciencia del derecho penal. Hemos expuesto ya en el pira-
fo precedente los diferentes contenidos y enfoques de que puede
ser objeto esta disciplina, y hemos visto que puede compren-
derse bajo esta designacin: a) El estudio de un derecho deter-
minado, vigente o no vigente, en cuyo caso se hace dogmtica
(derecho penal romano, argentino, alemn), b) Todo estudio
histrico del derecho penal debe ser distinguido del estudio
dogmtico de un derecho no vigente, aun cuando en algunos
casos* como en el dei derecho romano, exista entre ambos una
estrecha relacin, por los distintos perodos por los cuales ese
derecho atraviesa. La diferencia radica en que la dogmtica cons-
tituye el estudio de un derecho dado, fijado, establecido,
mientras que el estudio histrico se ocupa del trnsito de un
derecho a otro, de la transformacin y evolucin de las insti-
tuciones. La historia del derecho penal que, desde luego, es
una rama de la historia general del derecho, es una disciplina
de gran valor ilustrativo, porque ayuda a desentraar el senti-
do de las instituciones recibidas, especialmente en cuanto a tra-
vs de esa investigacin es dable verificar la experiencia acumula-
i 3. CRIMINOLOGA r ENCICLOPEDIA PENAL V SI

da de siglos, las transformaciones que sta ha ido imponiendo


a los preceptos jurdicos y las razones polticas, culturales y
humanas en general que han gravitado sobre ese largo proceso
de transformacin, c) Una funcin semejante a la investigacin
histrica puede cumplir el derecho penal comparado,, ea cuanto
muestra la posibilidad de distintos tratamientos o sistemas a
que un mismo problema puede dar lugar. Con respecto a esta
disciplina debe observarse que la comparacin de disposiciones
aisladas es un procedimiento peligroso cuando no se toma en
cuenta el juego interno de la disposicin examinada dentro
de una constelacin de preceptos correlativos del derecho al
cual aqulla pertenece 2 1 . La comparacin meramente verbal
carece generalmente de valor.
El hecho de que ei derecho procesal no sea derecho penal
(de ah la incorreccin de llamarlo derecho penal adjetivo)
no quiere decir que se lo deba considerar ajeno a la enciclope-
dia de las ciencias penaies, ya que dentro de sta se agrupan,
entre otros, todos os estudios que guardan relacin con la fun-
cin represiva del Estado.
Lo mismo ocurre con las ciencias auxiliares, que no son,
por cierto, derecho penal; pero tal circunstancia nada quita a
la importancia de esos estudios ni a la relacin estrechsima
que guardan con aquella funcin del Estado.
Ciencias auxiliares del derecho penal, en el sentido ms
estricto, lo son la medicina legal, en cuyo estudio se sistema-
tizan todos los conocimientos de naturaleza mdica a los cuales
el derecho hace referencia, y que se hacen necesarios para
aplicar la ley " . Dentro de sta se destaca como rama rela-
tivamente autnoma, especialmente por su importancia con
relacin al derecho penal, la psiquiatra forense.
Lugar aparte, como ciencia auxiliar, corresponde a la
criminalstica 2 3 , compleja disciplina que comprende el estudio
de los procedimientos cientficos de investigacin de los delitos,
y ,'qe, en consecuencia, se integra con muy variados aportes

H olvido de este principio e causante dianas de un error en las esca-


las penales de nuestro cdigo.
Muy importante: L. Borri, A. Cividaili, F, Leoncini, Trattato di medi-
cina lgale, Vallardi, 1924. Es muv valioso tambin el Tratado de medicina legal
de Nerio Rojas, ed. El Ateneo.
23
La obra ms ccnpUta e importante es la de Edmond Locard Traite
de Crtminaliaiq?, Paria, 1931-1933.
58 3. CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA PENAL: V

(pericias grficas y qumicas, interpretacin de documentos


secretos, estudio macro y microscpico de rastros, dactilos-
copia, etc.).

V. Poltica criminal. En este punto, se hace necesaria algu-


na aclaracin referente a la poltica criminal, porque algunas
veces se ha llegado a creer que esa expresin corresponda,
tambin ella, a una disciplina cientfica ms dentro del cuadro
de la enciclopedia de ciencias penales, lo cual no es exacto.
Con esa expresin se designa a toda una corriente doctri-
naria, encabezada en Alemania por von Liszt. de la que for-
maban parte, entre otros muchos, Prins, van Hammel, Gareon,
y que despleg una accin considerable en favor de la moderna
reforma legislativa especialmente a travs de los congresos de
la Unin Internacional de Derecho Penal. Esa tendencia doc-
trinaria se caracteriz por el empeo en propender a la modifica-
cin de las legislaciones vigentes sobre la base de los resultados
alcanzados por el estudio sociolgico y antropolgico del delito
y del delincuente. Consideraba que la funcin de ese conjunto
de disciplinas de carcter cien'Txo a que nos hemos referido
como integrantes de la crimir^oUvja, deba consistir en suminis-
trar el material para infundir ti derecho penal nuevos contenidos.
La labor del jurista, a su vc. centraba en la tarea de hallar
frmulas legales satisfactorias, a un tiempo, para las conclusiones
de esas ciencias y para las necesidades de la poltica de cada
pas. Por eso. esta corriente, lejos del utpico doctrinarismo
positivista con d que choc ms de una vez en esos congresos,
se mostr prcticamente eficaz como un eclecticismo, dentro de
las luchas de escuela que caracterizaron las tendencias penales
de fines del siglo pasado y de los comienzos del presente.
Los temas que caracterizan la accin desplegada por
esa corriente doctrinaria, que gravita decisiva y favorablemente
en la reforma de la legislacin son, sobre todo, la lucha contra
las penas privativas de libertad de corta duracin, la amplia-
cin de los sistemas de libertad condicional y de la condena
condicional, la aceptacin de medidas de seguridad en los c-
digos penales, junto a los sistemas de penas, con la pareja
distincin de imputables y no imputables y la distincin, den-
tro de las medidas de seguridad, de las muy diversas funciones
que pueden asumir segn sus diferentes categoras. Seal
tambin la necesidad de no limitar las tareas legislativas a una
.3. CRIMINOLOGA Y ENCICLOPEDIA PENAL: V 59

funcin siempre represiva, destacando la importancia preven-


tiva de algunas medidas.
En la actualidad, la expresin poltica criminal puede
subsistir aun cuando no designe a una tendencia o escuela.
El aporte de la escuela fue valioso en cuanto ^uso en guardia
contra la superficialidad y la improvisacin legislativas en ma-
teria penal, y seal sus peligros. En esta rama del derecho,
acaso con ms peso que en las dems, se experimenta la nece-
sidad de que las leyes estn slidamente asentadas sobre un
conocimiento profundo de la realidad que pretenden regular.
Pero si es mala la legislacin intuitiva e improvisada, tambin
es malo que las ciencias sociolgicas o antropolgicas pierdan
su estricta neutralidad frente a los hechos y se conviertan en
postulaciones polticas, entre otras razones, porque con fre-
cuencia el entusiasmo especialista y unilateral no deja ver
la pluralidad de factores y de intereses contrapuestos que siem-
pre gravitan, y justamente, en ia sancin de una ley.
La poltica criminal, por lo tanto, puede seguir siendo
concebida, con ven Liszt. como un campo en el cua! se pro-
cura conciliar las conclusiones de b. ciencia con las exigencias
de la poltica, conservando asi' la pureza metdica de la primera
y frenando las improvisaciones de la '.egunda.
Por otra parte, una realidad social -cienti'ficamente estu-
diada muestra a veces que la represin no produce los efectos
que de ella se esperaban, y que subsiste la necesidad de procu-
rar algn remedio sociaimente ms conveniente. De ah que
una buena poltica crimina! tenga relacin no slo con la le-
gislacin penal propiamente dicha, sino que se vincuie con
instituciones de otra naturaleza, cuyo fin indirecto es la pre-
vencin de la delincuencia 2 4 .

Sobre poltica criminal vase Liszt-Schmidt, 4; Silvio Longhi. Per un


cdice della prevenzione crimnale. Milano, 1922; Emilio Langle, La teora de la
poltica criminal, Madrid, Reus, 1927; Kinberg, Per una organizazione razionale
della poltica crimnale, S. ?.. 1923, p. 289 y sigs.
RESEA HISTRICA DE LA EVOLUCIN
DEL DERECHO PENAL

FORMAS PRIMITIVAS

I. Formas primitivas de pensar. La antropologa y la


sociologa modernas han profundizado y renovado los puntos de
vista para la comprensin del hombre primitivo ' y, como
consecuencia, la de las formas sociales que entre ellos regan.
La interpretacin racional de los fenmenos, tan caracters
ca de una cultura evolucionada, basada en ia construccin
conceptual, no explica claramente los hechos sociales primitivos,
porque la cultura del hombre primitivo no estaba construida
sobre una base cientfica, naturalista y experimenta!, como la
nuestra, que descansa, ante todo, en los principios de identidad,
contradiccin y razn suficiente. La idea de causalidad, tan
influyente en todas nuestras actividades, se muestra totalmente
rudimentaria, y gran parte de los fenmenos son explicados no
por esa ley sino por principios mgicos 2 .

Sobre ello son fundamentales las obras de: James George Frazer, The
Golden Sough, 12 vol., London, 1913-1918; Lord Ragln, Le tabou de 'inceste,
Paris, 1925; Levy-Bruhl, La mentaiit primitive, Pars, Alean, 4me. ed. 1925; Freud,
Ttem y tab (td. esp.); Fauconnet, La responsabilit, Pans, Alean, 1920; H.
Kelsen, Society and Nature, a sociological Inquiry, Chicago, 1943, trad. bajo el
ttulo Sociedad y Naturaleza, Buenos Aires, Depalma, 1945; B. Malinowski, Estu-
dios de psicologa primitiva, Buenos Aires, Paidos, 1949; V. F. Calverton, The Ma-
king of Man (coleccin de muy valiosos ensayos de diversos autores), New York,
The Modern Lybrry.
2
Esp. Lvy-Bruhl, La mentaiit primitive, p. 11, 15, 47 y sigs. Llama a
esa forma de pensar prelgica, p. 85 y sigs., 104 y 520. Segn C. G. Jung, El hom-
bre arcaico, "Rev. de Occidente", vol. XXXII (1931), p. 1 y sigs., no existe una
diferencia en la calidad psquica, sino en los supuestos de aue el hombre arcaico
parte al razonar. Del mismo, Tipos psicolgicos, ed. Sur, p. "503, 505 y 558. Con
respecto a la idea de causalidad, es de sumo intefs la obra de Kelsen, Die Entste-
bung des Kausalgesenes aus dem Vergeitungsprinzip, trabajo que va incluido en
el libro Sociedad y naturaleza, 3uenos Aires, Depalma, 1945, p. 358 y sg;.
All se muestra que la nocin causalidad es posterior a !a ae imputacin y ori-
ginada en sta.
62 4. FORMAS PRIMITIVAS: II

En la produccin de los fenmenos se crea ver la directa


actuacin de fuerzas anmicas misteriosas de las cuales el indivi-
duo era un simple ejecutor. La manera de explicar las relaciones
parece basarse en asociaciones elementales de ideas; la semejanza
y la contigidad desempeaban la funcin de la causalidad 3 .
Dirase que la interpretacin de los hechos era totalmente
metafrica.
Por otra parte, la clara separacin de los individuos entre s,
como entidades autnomas, autoconscientes, no parece asumir
esa importancia tpica de nuestro tiempo; el individuo recibe
sus caractersticas del grupo, clan o tribu a que pertenece, y el
hecho por l ejecutado no tiene el sello de una obra individual,
propia, sino colectiva. La reaccin determinada por la lesin
no cae sobre un individuo sino sobre todos aquellos que
corresponden al mismo grupo.
Como consecuencia de esas caractersticas tan especiales,
debemos tratar con reservas toda hiptesis que lleve el intento
de explicar los fenmenos primitivos de penalidad por un proce-
dimiento consciente o inconscientetiente psicolgico, es decir,
atribuyendo a! hombre salvaje, v u- al brbaro, los mismos sen-
timientos y modos de pensar nueLtrov.
En particular nos parece arriesgada la afirmacin de que la
venganza individual y privada represente el origen de la actividad
represiva. De ella puede decirse que es una forma de pena, pero
no parece que pueda elevrsela hasta considerarla el origen
mismo de la actividad regresiva.
II. Prohibiciones tab.- El problema que en este punto se
plantea no consiste en destacar una forma externa de reaccin,
sino en buscar las races profundas de lo que despus ha venido
diferencindose como derecho penal. Para ello, lo ms importan-
te es relacionar la idea de derecho penal con la de lo prohibido
en grado supremo. Esta idea se muestra en la prehistoria
constantemente vinculada a un sistema sumamente extendido y
complejo, en el cual lo prohibido se confunde en un solo princi-
pio mgico, fundamentalmente religioso, ai cual modernamente
se le ha dado el nombre de sistema de prohibiciones tab,

3
Frazer, The Golden Bough, , cap. III.
i 4. FORMAS PRIMITIVAS: II 63

tomndose esta palabra de diversos dialectos polinesios 4 .


El hecho ms importante derivado del estudio de ese
gnero de prohibiciones consiste en que ellas, si bien tienen un
carcter fundamentalmente religioso, tambin desempean una
funcin civil.
Los tab civiles "no son sino una extensin ms reciente de
los tab mgicos o religiosos, que sfr~e~-fundamento de la
institucin" s .
Este tipo de prohibiciones tiene un fundamento mgico s .
La accin mgica asume una forma positiva, el hechizo,
consistente en hacer una cosa para que ocurra un suceso deseado,
y una forma negativa, el tab: si haces tal cosa, suceder tal
desgracia 7 .
Las construcciones que ven el origen de la penalidad en la
venganza parecen apoyarse sobre todo en la idea de que el
homicidio es el crimen por excelencia; pero descuidan que el
elenco primitivo de prohibiciones se integra por una larga serie
de acciones cuya sancin no tiene una explicacin simple y
natural, sino que est fuertemente impregnada de sentido
anmico, sobrenatural y religioso.
III. Caractersticas. Estas observaciones llevan a caracteri-
zar el derecho penal primitivo por una serie de principios que
esquemticamente podran sintetizarse as:
a) Contrariamente a lo que una observacin superficial
sugiere, las primitivas formas de ilicitud no importan la transgre-
sin de los bienes biolgicamente elementales, sino que presupo-
nen una complicada construccin espiritualizada y aberrante de
la realidad, fuertemente dotada de un sentido animista. Las
primitivas formas de reaccin no son elementales y explicables

J. G. Frazer, Encyclopaedia Brtannica, Taboo, X. 23, p. 20. La palabra


significa ms o menos "marcado intensamente" y en el uso corriente, "sagrado".
Sobre el artculo de Frazer, que apareci en ia 9a. ed. de la Encyclopaedia Brita-
nnica, vase el juicio de R. William Firth, en el v, Tab, de las ediciones modernas.
5
J. G. Frazer, The Golden Sough, i, nota 378.
6
Durkheim, L'Anne Sociologique, vol. I; Lord Ragln, Le tabou de fin-
ceste, Pans, Pavot, 1935, p. 85.
J. G. Frazer, op. cit, loe. cit Cita la misma teora como formulada por
Hubert y Mauss, Esquise d'une thorie genrale de la magia, L'Arjte Sociologi-
que, Vil (1904), p. 56.
64 5 4. FORMAS PRIMITIVAS: UI

por razones biolgicas 8 , sino artificiosas y estrictamente


sociales 9 .
b) El conjunto de prohibiciones que hallamos entre los
pueblos primitivos no forma un todo semejante a lo que es un
cdigo actual, pues su contenido encierra una gran cantidad de
preceptos que no tutelan bienes jurdicos en el sentido moderno
de esa expresin, sino que se refieren a relaciones hipotticas
tomadas erradamente como ciertas.
c) Las sanciones estn dotadas de un carcter marcada-
mente expiatorio, religioso y fatal, pues la violacin del tab trae
necesariamente una determinada desgracia, slo evitable median-
te el cumplimiento de las ordalas, que a veces son en s mismas,
el procedimiento purificador 10, o de la pena. Esa relacin en-
tre el hecho ejecutado y el mal que por l ocurrir es tan ntima,
que tiene una forma perfectamente reversible: si se viola el tab
ocurrir*, la esviacia x; :i ocurre tal hecho desgraciado es que
fue violado el tab x " .
d) De lo dicho se deduce que la relacin punitoria o, me-
jor dicho, expiatoria es de naturale7.~ estrictamente objetiva.
Dada la conexin inevitable y reversible entre la infraccin y
una desgracia, el procedimiento expiatorio debe cumplirse con-
tra el poder imputable (persona o cosa) con absoluta necesidad.
Es.del todo indiferente que el principio haya sido violado cons-
ciente o inconscientemente. l a ignorancia con que el hecho se
haya realizado "no es debkia a algn genio maiigno" que se
sirve de determinad?, persona para acarrear el mal que debe evi-
tarse? 12 ''La infraccin engendra sus consecuencias indepen-

Tal es la posicin positivista de Ferxi, Soc. Crim., Yol. II, p. 64 y siga.


Aun ei ms explcito en su Diritto Crimnale, 6: "Se comprueba, dice, que en-
tre stos (los pueblos salvajes) la jrsticia penal no tiene ms que formas embrio-
narias, las cuales, sin embargo, siendo expresin mtural de aquellos instintos de
conservacin individua! y colectiva, por los cuales todo ser viviente reacciona con-
tra toda accin que amenace sus condiciones de existencia, demuestra el origen na-
tura! espontneo e inevitable de la justicia penal". Esa misma idea, aunque algo de-
purada con la teora de los sentimientos fundamentales, te encuentra en Garfalo,
Criminologa, ai formular la teora del delito natural. Sobre ella vase infra, .19,
IVyV.
Conf. Fauconnet, La responsabit, p. 217; Lord Ragln, Le tabou de Vin-
cesfe;Grispizni,/nrroouzione alia Soc. Crimnale, p. 137.
Fauconnet, > op. cit., p. 140. habla del rito como verdadera sancin
Conf. Lw-Bruhl, op. cit., p. 87, 303^*
A. Le Herise. L'ancien royanme de Dahomey, p. 125-6, cit. por Lvy-
Bruhl, op. ciL, p. 307.
4. FORMAS PRIMITIVAS: IV 65

dientemente de las intenciones del agente, y de manera, dira-


mos, automtica" 13 .
e) La responsabilidad no es siempre individual y ni siquiera
exclusivamente humana. No consiste en una relacin entre el
sujeto y su accin, sino en un estado, en una impureza, atribuible
tanto a un hombre, como a un animal, como a una cosa 14 . Por
otra parte, es un hecho conocido que las formas antiguas de ven-
ganza ms se parecan a guerras que a actos individuales 1S , lo
que hace decir a E. Garcon que la venganza y la composicin, en
sus orgenes primeros, no son sino una especie de derecho inter-
nacional. La infraccin producida por un individuo de determina-
do ttem poda ser vengada contra cualquiera perteneciente al
mismo ttem.
Estas formas de prohibiciones tab puede ser que no agoten
el total catlogo de los hechos punibles, pero es indiscutible su
er>ornie trascendencia, su gran difusin en el globo, incluso
entre las tribus salvajes americanas l , as comb su carcter
esencialmente primitivo.
Todo cambio que traiga una individualizacin de la ven-
ganza, ya sea por la cantidad de castigados (venganza indivi-
dual) o por la calidad del castigo (venganzs talional), lo mis-
mo que el sistema de composicin importan una evolucin 17 y
son ms propios de pueblos brbaros que de pueblos salva-
jes.
Pero este tipo de prohibiciones nos muestra que las for-
mas primitivas del derecho penal son ms derecho pblico
que derecho privado 18 , contrariamente a lo que sugiere la
hiptesis de la venganza privada.
IV. Formas protahistricas e histricas. La comprensin
de las instituciones penales primitivas exige la exposicin

13
Lvy-Bruhl. op. cit., p. 308; conf. Faucorinet, La responsabit, p. 223.
14
Faucbnnet oo. cit., p. 50 y sigs.
15
E. Garcon, Le Droit penal, origines, voluron, itat actuel. Pars, Payot,
922, o. 10 y sigs., ero. 22.
En el libro Moeurs et coutumes des indiens sauvages de l'Amerique du
Sud, del Marqus de Wavrin, Pars. Payot, 1937, bajo el ttulo Tabs o interdic-
ciones, se enumeran en cantidad.
17
Lo muestra Glotz al estudiar la evolucin del derecho griego.
18
Contrariamente a lo que parece entender von Hippel, Deutsches Stra-
frecht. I, 7, 2.
66 4. FORMAS PRIMITIVAS: IV

de ciertas formas de penalidad que se presentan con gran


generalidad entre los ms distintos pueblos 9 .
a) La venganza. En el derecho protohistrico y aun en
e histrico encontramos esta forma de retribucin del de-
lito principalmente bajo el aspecto de venganza colectiva.
La fuerte adhesin del individuo a un grupo social, familia,
estirpe, tribu o clan, hace que las venganzas contra la ofen-
sa asuman caracteres de acciones colectivas y que la reaccin
desencadenada por ella no quede circunscripta a la persona
de! ofensor, sino que alcance a todos aquellos que pertenezcan
a la misma tribu de! ofensor. De ah que la venganza de los
delitos asuma la forma de una verdadera guerra 2 0 .
En aquellos delitos en los cuales existe una real posibi-
lid?d compensatoria, como en el robo, la venganza asuma
la forma de una indemnizacin impuesta por la fuerza; pero
en hechos como el homicidio, la venganza- de la sangre, ins-
titucin caracterstica de pueblos brbaros. > onserva un sentido
de necesidad mgica, para aplacar ei z:~:-.-\ del asesinado. La
venganza es una obligacin religiosa y sagrada 2l.
La consecuencia caracterstica del crimen era la creacin
;..t un estado de enemistad al que se denominaba entre los
"rmanos faida 22 y que daba lugar a una verdadera guerra.
La faida se conserva hasta pocas relativamente recientes y ia
hallamos an en legislaciones medioevales 2i
La morigeracin de estas formas colectivas de venganza
se opera por distintos procesos.
b) El sistema talional. supone la existencia de un po-
der moderador y, en consecuencia, envueive ya un desarrollo
social considerable 2 4 . Por el la venganza se limita en una can-

cn!. Liszt-Schmidt, S 6. 1.
20
E. Garln, Le Droit penal, origines, etc., p. 14 y sigs.
21
E. Garln, op. cit.. p. 11. La interpretacin sentimental de la venganza
como origen de la pena, Carrara, 587, no parece sostemble ante los estudios an-
tropolgicos modernos. Ello no obstante, Nuez, I, p. 42-3, se pliega a esa tesis
que repuntamos anticuada.
22
Del Gidce, D. P. Germnico. "Ene. Pessina", I, p. 439, 447; C. Calisse.
Svolgimento storico del D. p. in Italia dalle invasione harbariche alie nf'orme dei
seclo XVIII. "Ene. Pessina", II, p. 291.
En las leyes sajonas y frisias. Ver Del Gidice, op. cu., p. 448.
Conf. Hippe!, Deursches Strafrecht, 7, V, que considera el talln como
ei paso a !a pena pblica.
} 4. FORMAS PRIMITIVAS: V 67

tidad exactamente equivalente al dao sufrido por el ofendi-


do: ojo por ojo, diente por diente, segn la enunciacin de
la ley mosaica. En el Cdigo de Hamurabi (1955-1912 a.
J. C.) IS se encuentran tambin numerosas formas de retri-
bucin tahona! 26 .
La limitacin intensiva de la venganza es la primera for-
ma de restriccin; slo con posterioridad hallaremos lo que po-
dramos llamar limitacin extensiva, en el sentido de que la
responsabilidad se circunscriba al culpable. As por ejemplo,
en el recordado Cdigo de Hamurabi, no siempre la responsabili-
dad es soportada por el autor exclusivamente, sino que poda
extenderse a miembros de su familia hasta representar una com-
pensacin perfecta. As, s una casa se caa y aplastaba al dueo,
el constractor deba ser muerto; pero si aplastaba al dueo y al
hijo, deban morir el constractor y su hijo.
Esa forma de circunscribir la responsabilidad slo al cul-
pable es. propia de los derechos evolucionados de Grecia, Rarrn.
y de algunas leyes brbaras como la visigtica ' 7 .
c) La expulsin de la paz es otra institucin- penal pri-
mitiva muy caracterstica. Consiste en la separacin de un
suj^o f-. conjunto social a que pertenece. Trtase, pues,
de ligo semejante a lo que hoy llamaramos destierro; pero
a importancia y gravedad de esta medida apenas puede ser
modernamente comprendida, pues todos los derechos e corres-
pondan ai individuo no como persona aislada, sino como miem-
bro de una gens, tribu o pueblo determinado. Cuando el po-
der colectivo retiraba su proteccin a un individuo, expulsn-
dolo, su situacin equivala a !a esclavitud o la muerte segura.
Correspondiendo a las primitivas formas colectivas de
venganza, parece admisible la hiptesis de que la expulsin
de la paz constituye tambin un progreso hacia la individua-
lizacin de la pena. Segn este modo de interpretar la insti-
tucin 2 8 , la tribu, al retirar su proteccin ai autor del deli-

Segn la cronologa de W. Goetz, Historia universal. Espasa - Calpe, I,


p. 642.
26
Este cdigo es una amplia regulacin de la vida civ y, en consecuencia,
se refiere a infracciones en las cuaies no hay retribuvin taiional. Esta, sin embargo,
es ciara en el homicidio y las lesiones, fi. 196, 197, etc. The Code o/Hamurabi.
Historian 's History ofth'e World, t. 1, p. 498 y sigs.
17
Conf. De! Gidice, op. cit, p. 454.
21
d o t e , LSL solidante dans le D. crimine! en Grce, 1904; E. Garln, op.
cit
68 5 4. FORMAS PRIMITIVAS: [V

to, lo deja librado a la venganza del ofendido y de los su-


yos; pero al mismo tiempo queda ella libre, por medio de esta
especie de abandono noxal, de que la persecucin recaiga
sobre otros miembros de la colectividad. La expulsin de
la paz representara as un paso torpe y rudimentario, lo mis-
mo que el talin, hacia la limitacin de la venganza en su sen-
tido extensivo.
d) Sistema composicional. La existencia de un sistema
de composiciones es sumamente extendida en todo l mundo,
y especialmente entre los pueblos que llegan a tener una mo-
neda " . Consiste en compensar las ofensas delictivas median-
te un sistema de pagos.
Este sistema, sin embargo, no importa una directa tran-
saccin entre la estirpe de la vctima y la del victimario, sino
un procedimiento pblico en el cual una parte del pago estaba
destinada a recobrar la proteccin del poder pblico y por
eso se llamaba fredus o Friedensgeld (dinero de la paz). La
parte con la cual la ofensa era compensada se llamaba Wergeld
(Manngeld) (precio del hombre), cuando la composicin ver-
saba sobre un homicidio, y Busse en los delitos menores.
La opcin por el procedimiento composicional estaba
al principio deferida a los perjudicados.
Todas estas formas de reaccin penal deben ser consi-
deradas solamente como esquemas generales; pero no como
iormas histricas necesarias en todos los pueblos. Aun los
mismos procedimientos o los mismos hechos pueden tener
distinto valor segn el medio social en que se manifiestan; pero
un estudio detallado de esos distintos aspectos excede en mucho
el plan que nos hemos propuesto. Haremos solamente una breve
resea de los principales sistemas jurdicos. ,

"" Entre los germanos ae Tcito ios pagos se hacan, sin embargo, en objetos,
caballos, armas, ganado. Cen. Kippc, op. cit., I, p. 103.
5. DERECHO ORIENTAL f GRIEGO: l II 69

DERECHO ORIENTAL Y GRIEGO

I. Cdigo de Hamurabi. El cdigo ms antiguo que


se conoce es el de Hamurabi (1950 a. I. C.) l , en el cual se
encuentra el carcter pblico del derecho penal firmemen-
te establecido, pues la proteccin del rey sobre los subditos
se extiende minuciosamente a todos los bienes. Su caracte-
rstica ms destacada es la gran cantidad de disposiciones
de naturaleza talional. Como expresin de adelanto considera-
ble encontramos la distincin entre hechos intencionales y
no intencionales. Se admite el juicio de Dios. La autoridad
de la ley y la del rey mismo tienen un sentido firmemente
protector de la vctima de la injusticia.

II. Leyes mosaicas. El derecho del pueblo israelita se


encuentra en el Pentateuco, conjunto de los cinco primeros
libros del antiguo testamento atribuidos a Moiss. Contraria-
mente a lo que sucede en la legislacin de Hamurabi, el
Pentateuco el derecho primitivo tiene un marcado carcter
religioso; la pena est dotada de un sentido expiatorio, y es
impuesta por mandato de la divinidad. Encuntranse numerosas
prohibiciones de carcter tab 2 . Por otra parte, las formas
de represin talional son muy frecuentes, y aun encontramos
formas de venganza privada 3 para el homicidio doloso; pero
el mismo procedimiento no se sigue para el homicida impru-
dente, el cuatera juzgado y confinado, y slo al quebrantar
ese confinamiento poda ser muerto por el pariente de la
vctima *.

La traduccin de su texto se encuentra en Historian's History of the


World, t. 1, p. 498 y sigs.; sobre l puede verse Manzir, XT d. p. nella pi antica
legge conosciuta, R. P., t. 57. No parece ser Hamurabi un creador de sus normas,
pues existe un derecho sumerio considerablemente anterior y adelantado, R. Kittel,
Los pueblos del Oriente anterior, en Historia Universal, Espasa-Carpe, I, p. 499,
501.
2
P. ej! Nmeros, VI; XIX, 11, 14, 19, 22; xodo, XXXV, 2, 3; id., XVI,
29;Levtico, XII.
3
Nmeros, XXXV, 19, 21.
4
Nmeros, XXXV, 27.
70 5. DERECHO ORIENTAL Y GRIEGO: li - IV

III. Cdigo de Man.- El antiguo derecho hind nos es


conocido por el Cdigo de Man, tal vez el ms completo y
ordenado de todo el derecho oriental.
Distnguense en 1 las diversas formas del elemento sub-
jetivo, contiene sanciones variables segn la casta a que el
transgresor pertenezca s .
Sin embargo, en este derecho, lo mismo que en el restan-
te derecho oriental, no es posible buscar formas de verdadera
individualizacin de la responsabilidad y de la pena. "El hom-
bre, como individuo, est lejos de ser libre, y6 las cuatro castas
forman un todo natural y casi petrificado" . El cumplimien-
to de ese paso, para los pueblos de Occidente, deba ser la obra
del pueblo griego.

IV. El derecho griego. Tiene tambin en sus orgenes


una estrecha relacin con las fuerzas divinas y fatales que go-
biernan a los hombres, y tanto el cnmen como 1? venganza
se nos presentan en. las antiguas ;::ye:i.Ias y tragedias cun la
violencia y la necesidad de las fuc.'.:r- naturales: son ms obra
directa de los dioses que de los hombres.
Pero al genio de este pueblo se deben dos pasos funda-
mentales para la historia de las instituciones jurdicas: la re-
duccin del poder poltico a un poder humano liberado de las
bases teocrticas tpicamente orientales, y la gradual elevacin
del individuo a la autoconciencia de su valor personal. Ambas
evoluciones no se cumplieron sino en el curso de varios siglos.
Es de trascendente inters, sobre todo, el paso de la res-
ponsabilidad colectiva del genos a la responsabilidad indivi-
dual. En general, desde antiguo, para los crmenes comunes,
el derecho griego no castigaba sino ai autor. Pero son numero-
sas ias ofensas de carcter pblico y religioso en las cuales
se mantuvieron sanciones colectivas durante bastante tiempo.
Los traidores y los tiranos sucumban con toda su familia,
hecho este que no puede ser explicado solamente como el
resultado de la accin tumultuara, sino tambin como apli-
cacin de la ley. Glotz reconoce la existencia histrica de pe-

Para la historia del derecho pena! de la india bramnica, del Egipto y la


Judea, vase J. J. Thonissen, Eludes sur Vhis'oire du D. Crimine! des peuples
anciens, 2 vols., Pars, 1869.
Conf. Fausto Costa, Delitto e pena nella sloria del pensiero umano, Tori-
no. Bocea, 1928, p. 4,
5. DERECHO ORIENTAL Y GRIEGO: IV 71

as de muerte colectivas, de destierro colectivo, de privacin


colectiva de derechos, de atimia colectiva, sancin esta que
era una especie de expulsin de la paz, con todas las graves
consecuencias que hemos ya sealado como caractersticas
de esa institucin 7 .
Pero el mismo Glotz fija en el siglo v la poca en que
concluye la aplicacin de la pena de muerte colectiva, y ;n
el siglo rv el tiempo de desaparicin de la atimia colectiva
(fecha discutida). Con este paso quedan puestas las bases de
la responsabilidad individual, el hecho ms importante para
la evolucin ulterior del derecho penal.
No debe olvidarse, sin embargo, que la vida poltica grie-
ga se desarticula en una serie grande de instituciones locales
de las ciudades, y que, por esto, por encima de la importancia
histrica muy relativa del derecho penal griego, el aporte
fundamental de ese pueblo consiste en que en Grecia, por pri-
mera vez, el pensamiento humano construye uira comple^
base terica de la poltica y del derecho, :-.\ h cual se ha
de asentar todo el pensamiento cientfico e Occidente. El
pensarme'.:;.o de Sc/ates, de Platn y de Aristteles acerca
de estos 'gobiernas es, con mucho, histricamente ms impor-
tante que li realidad del derecho griego 8 .

Las investigaciones sobre derecho griego modernamente ms importantes


son las de Glotz, La solidaric de a {amule dans le droii criminal en Grce, Paris,
1904. Conf. Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, Buenos Aires. Emec, ed. 1945,
p. 279 y 280. La obra clsica de Thonissen, Le droii penal de la rpublique arh-
nienne, 1875, debe ser utilizada con precaucin, segn Fauconnet, La responsa-
bit, Paris, Alean, 1920, obra en la cual se encuentran tambin valiosas informa-
ciones acerca de este tema; N. Levi, Delino e pena nel pensiero dei greci, Torino,
Bocea, 1903.
8
De Platn deben verse: la Repblica, las Leyes y Gorilas. De Aristteles:
!a Etica a Nicomaco y la Poltica.
72 6. DERECHO PENAL ROMANO: I

6
DERECHO PENAL ROMANO '

I. Orgenes. En los orgenes del derecho penal romano


encontramos las instituciones que hemos sealado como ca-
ractersticas de las formas penales primitivas. El derecho de
las colectividades anteriores a la fundacin de Roma tiene
un marcado carcter religioso, y en l existen las prohibiciones
y las expiaciones de naturaleza tab (carcter sacral de la pena).
Se singulariza este perodo, sin embargo, por''* autoridad
incontrastable del pater 2 , con su derecho de castigar hasta
con la muerte a los que estaban sujetos a su potestad, pues la
originaria forma de la asociacin romana tiene ya un senti-
io autoritario destacado. Se conoce la venganza, no como
Lccin privada, la confiscacin del patrimonio y la expulsin
de la paz, que, segn sabemos, representaba el abandono de
un individuo a la venganza libre, aplicable especialmente en
ios casos de ofensas inferidas a una comunidad distinta de la
del delincuente 3.
Han existido el talih y la composicin, porque ambas
formas llegan a tener despus consagracin legislativa en las
XII Tablas, y aun ciertas formas de responsabilidad colectiva 4 .
El tipo primitivo de las instituciones penales se conserva
en gran medida en el perodo de los Reyes (753-509, a. J. C),
durante el cual subsiste una jurisdiccin familiar, al lado de la
del rey, la persona del cual tena un carcter acusadamente
religioso.

Mommsen, D. p. romano, trad. esp. Madrid, sin fecha; Ferrini, Esposizio-


ne storica e dottrinale del d. p. romano. Ene. Pessina, t. 1; Hippel, Deutsches
Strafrecht. 8; Liszt-Schmidt, 7; Grispigni, Cono, I, p. 66 y sigs.; Fustel de
Coulanzes, La ciudad antigua, Buenos Aires, Emec, 1945.
Mommsen, D. p. romano, I, p. 22; segn Ferrini, op. cit, p. 20, ese
poder, con ser grande, no puede decirse arbitrario.
Mommsen, D, p. romano, i, p. i l .
4
Con. Ferriii, op. cit., p. 12.
6. DERECHO PENAL ROMANO: 11- III 73

II. Carcter pblico. Desde sus comienzos, el derecho


penal romano marcha directamente hacia la constitucin del
derecho penal como derecho pblico. Aun cuando siempre
han existido crimina publica y delicia privata, la diferenciacin
entre unos y otros ha sido siempre de naturaleza ms jurisdiccio-
nal que sustancial, aparte de que el nmero de los primeros
fue progresivamente en aumento, pues en los comienzos so-
lamente tenan aqul carcter la perduelUo, que equivale a lo que
llamamos traicin y el parricidium, en el sentido primitivo
de esa palabra, que era el de homicidio doloso s .
Correspondiendo en sus comienzos a esas distinciones,
tenemos una pena pblica consistente en la ejecucin del cul-
pable (supplicium) y otra que consista en un pago obligatorio
en dinero (damnum), en el cual vemos claramente un sistema
composicional. Cuando ese pago se efectuaba para compensar
el delito de lesiones se llamaba poena 6 , voz que posterior-
mente fue generalizndose para toda sancin punitiva.
La venganza subsiste en la ulterior evolucin, iimitada a
los casos de sorpresa de la mujer en adulterio, y contra el la-
drn nocturr.o 7 . Pero el carcter pblico del derecho penal
se acenta, pues a la categora primera de la perduelUo y el
parricidium se van agregando: el incendio doloso, probablemente
castigado ya en las XII Tablas 3 , el falso testimonio, la co-
rrupcin del juez, el hurto flagrante ' , las reuniones noctur-
nas y la adivinacin, como hechos a los cuales se aplic gra-
dualmente la pblica persecutio.
Esta naturaleza pblica del derecho penal se acenta
marcadamente sobre todo porque los romanos ven en esta
parte del derecho una especie de tutela del orden de a sociedad
y del Estado, a la que Paulo llama tutela de la pblica disci-
plina, y que suele tambin llamarse disciplina comn.

ID. La Repblica. Hemos sealado que ei poder penal


del pater y del rey era grande, aun cuando Ferrini discute

5
Mommsen, D. p. romano, II, p. 92 y sigs. Conf. Feri. op. cit., p. 388.
Mommsen, op. cit., I, p. 15.
7
Liszt-Schmidt, 7; parece dudoso, sin embargo, interpretar como ven-
ganza el caso del ladrn.
Mommsen, II, p. 121.
9
Furtum manifestum de las XII Tablas. t:errr.. o;-, cit., p. ) "H
74 i 6. DERECHO PENAL ROMANO: IV

con buenas razones que pudiera denominarse arbitrario l0


Es lo cierto, sin embargo, que el principio "nullum crimen
sine lege" no rega. Pero en este sentido tuvieron particular
importancia, en la evolucin de las instituciones, ciertos re-
cursos de carcter procesal. Durante la repblica, el condenado
a muerte por el magistrado poda ejercer la provocatio ad popu-
lum, de manera que la sentencia era sometida al juicio del pue-
blo, ante el cual el magistrado que haba entendido por el
procedimiento de la cognitio, que era inquisitivo, deba pre-
sentar los elementos en que su juicio se basaba.
En el ltimo siglo de la repblica este procedimiento
especial, se mostr, por una parte, insuficiente (pues no era
aplicable a las mujeres y a los no ciudadanos) y, por la otra,
peligroso, pues adquiri un marcado tinte poltico.
Entonces cobr importancia el procedimiento por accusatio,
en fl cual, no obctaie la naturaleza pblica del proceso, la
acc;-jn era de carcter popular. La ley defini expresamente
ur.-ii serie de. delitos pblicos: crimen majestatis, ambitus (co-
rrupcin del elector), repetundae (cohecho), sacrilegium y
peculatus, homicidium, crimen vis, falsum, etc., pues durante
la repblica aun se agregaron otros ms u . Estos crnenes
eran juzgados por un tribunal jurado {quaestio perpetua).

IV. El Imperio.- Este procedimiento, en el curso de la


historia del imperio va, sin embargo, restringindose, porque
el magistrado reasume las funciones de instructor y de juez, for-
ma a la que se llam cognitio extraordinaria, quedando como
ordinaria la accusatio; pero la lista de delitos perseguibles
en la primera forma aument de tal modo que, en realidad,
el proceso se volvi oficioso e inquisitivo.
El largo proceso .del derecho penal romano vuelve, en
el imperio, a la concentracin de la potestad en el emperador,
delegada a veces al praefectus urbis, en la capital y a los go-
bernadores en las provincias. l lado de esa potestad subsiste,
pero cada vez con menos importancia, el juicio del Senado.
Nuevamente ese poder jurisdiccional se manifiesta como no
reglado estrictamente, pues los crimina extraordinaria no es-

Ferrini, op. cit., p. 19 y sigs.


Cotif. von Hippel, Deutsches Stnfrecht, I, p. 64.
6. DERECHO PENAL ROMANO: V 75

taban sujetos a una pena legal y eran punibles ad exemplum


legis 12.
La recopilacin jurdica penal romana que ejercer mxima
influencia durante muchos siglos es la que se contiene en los li-
bros 47 y 48 del Digesto, del ao 533. El Digesto o Pandectas,
que tambin as se llama, forma parte de la vasta sistematiza-
cin del derecho romano dispuesta por el Emperador Justinia-
no, llamada Corpus Juris Civilis. Aquellos dos libros, a los que
la tradicin llam con razn libri terribiles, gravitarn pesada-
mente sobre las instituciones penales hasta bien avanzada la
Edad Moderna. Y el fenmeno llamado la Recepcin, del que
ms adelante nos ocuparemos, fue esencialmente el renacimien-
to de ese derecho.

V. Rasgos esenciales. Los rasgos que dan verdadera impor-


tancia a la evolucin de este derecho son:
a) La afirmacin del carcter publico y social del derecho
penal, no oblante la diferencia siempre mantenida entre delitos
privados y po'icjs 13 pues la ilicitud privada no se equiparaba
a una accin civil, y no daba lugar a un mero resarcimiento, sino
a una verdadera pena.
b) El amplio desarrollo alcanzado por la doctrina de la im-
putabilidad, de la culpabilidad y de as causas que la excluyen,
especialmente el error.
c) El elemento subjetivo doloso se encuentra claramente
diferenciado. La pena corresponda slo al hecho doloso; era a
poenitio. La castigatio tena un fin sobre todo intimidatorio o
disciplinario, y con tal objeto era aplicable incluso a los meno^
res y a las personas colectivas. Penalmente, el hecho no doloso
era casus. No haba, pues, propiamente culpa en el sentido de
las leyes penales modernas '" .
d) La teora de la tentativa no logr un desarrollo completo.
e) El sistema penal no alcanz tampoco la expresa formu-
lacin del principio de reserva y la prohibicin de la analoga.

12
Fi. 7, 3,Dig. 48,4.
Dice Mommsen que en vez de hablai de D. penal privado es mejor hablar
del juicio penal a instancia de parte. Op. cit.. II, p. 353-4.
14
Ferrin. op. cit., p ?5 y 51;Manzini, I. p. 1.
16 $ 7. DERECHO PENAL CANNICO: l

DERECHO PENAL CANNICO '

I. Funcin histrica. Entre el derecho romano y el dere-


cho moderno se extiende, durante un largo perodo, el derecho
penal de ia Iglesia catlica, el cual vino a representar histrica-
mente no slo la va por la cual el derecho romano pervivi y se
adapt a las nuevas formas sociales, sino que fue tambin a for-
ma jurdica que absorbi y transform instituciones fundamen-
tales del derecho brbaro, como la faida, imprimiendo una acu-
sada variante a las formas privadas y vengativas de reaccin, tan
caractersticas de los pueblos germanos. Por el derecho cannico
se refirm y mantuvo la naturaleza pblica del derecho penal
romano, frente a las formas privadas de reaccin.
Este derecho tiene una amplia evolucin en cuanto a sus
relaciones con el Estado, que comienza en el seno del Imperio
Romano, para adquirir plenitud de poder y desarrollo bajo los
papados de Gregorio VII, Alejandro III e Inocencio III (1073-
1216).
Esa evolucin tiene importancia para sealar sobre todo
el paso de! derecho cannico a una importancia laica cada vez
mayor, pues el derecho que comienza teniendo una naturaleza
disciplinaria especfica * va adquiriendo extensin dentro de la
vida civil, hasta afirmarse como regviador de gran cantidad de
relaciones slo indirectamente vinculadas a la Iglesia. A tal pun-
to llega ei desarrollo de ese derecho, que Schiappoii 3 seala, con

D. Scniappoii, Diritto pnale cannico, "Ene. Pessina", vol. I, p. 613 y


sigs.; Hippel, Deutsches Strafrecht, 1, p. 77 y sigs. Se cita siempre como obra fun-
damental la de Hinschius, Kirchenrecht, t. 4 a 6; pero no hemos podido consul-
tarla. La materia penal compone el Libro V del Codex juris canonici del 19 de
mayo de 1918.
Se Uama disciplinaria esta primitiva forma, porque los obispos decretaban
la excomunin del transgresor, es decu, 3u exclusin como miembro de la colecti-
vidad por la cuai ei sujeto era miemoro de la Iglesia. Las penitencias pblicas
eran solo el medio por el cual el expulsado poda ser readmitido. Tratbase, pues,
estrictamente de un derecho disciplinario, tendiente a mantener los preceptos de
la comunidad memamente. Conf. Schiappoii, op. cit., 625; Hippel, Deutsches
Strafrecht, 1, p. 78. Si es posible o no una perpetua expulsin de la Iglesia -negado
por San Agustn- es cosa aqu no pertinente.
Schiappoii, op. cit., p. 614.
7. DERECHO PENAL CANNICO: I - III 77

razn, que en una obra como la de Julio Claro ya no es posibie


distinguir cul es la parte secular y cul la parte cannica del de-
recho penal 4 .
II. Evolucin. Esa evolucin se cumpli en virtud de razo-
nes histricas y polticas, a medida que la situacin de la Iglesia
fue variando, desde la comunidad evanglica y espiritual primi-
tiva, para transformarse en una religin reconocida por el Impe-
rio Romano (Constantino), llegar luego, con Teodosio (381), a
la situacin de religin oficial y exclusiva, y finalmente lograr
una gravitacin muchas veces plena sobre el poder poltico uni-
versal del Sacro romano imperio.
Esos cambios de situacin de la Iglesia con relacin al Esta-
do determinaron naturalmente que aquellas acciones que afec-
taban a la religin oficial y nica adquirieran el carcter de ac-
ciones delictivas. Es una consecuencia natural, segn lo veremos
a! ef.fudiar el concepto de delito, que a la sobrevaloracin de un
bien suceda su proteccin por medio de amenazas penales. El
derecho penal sigue en esto, como siempre ha seguido, las vici-
situdes del derecho pblico y fue entonces, como siempre, un
reflejo de determinada concepcin del mundo.
Como consecuencia de aquellos sucesos polticos, los aten-
tados contra la religin catlica asumen la forma de crmenes
pblicos. Con el delito de hereja 5 el derecho penal cannico
adquiere una importancia muy superior a la de un mero derecho
disciplinario.

III. La jurisdiccin eclesistica. Para comprender el punto


a que se lleg en esa evolucin, es necesario distinguir las razones
por las cuales la Iglesia fue aumentando su jurisdiccin.
Esa jurisdiccin surga por dos motivos:
a) Por razones de fuero personal. Con algunas vicisitudes
se fue afirmando el principio segn el cual el clrigo era juzgado
por el tribunal eclesistico, cualquiera fuese el delito cometido.
Al comienzo, ese fuero fue reconocido (bajo Constantino) sola-
mente para los obispos; los dems eclesisticos estaban sometidos

JuliiClari, Sententiarum receptarum, Lber Quintus, Venets, 1587.


Schiappolt, op. cit., p. 629._Este delito se mantiene con gran vigor en !as
legislaciones positivas durante muchsimo tiempo: encontramos sus ltimas suoer-
w.-.T.cias en el P. Tejedor, Tt. 4 o , L. II, P. II, al cual lega a travs del Fuero
,!>.7PO. ,ie Fuero Real, de las Partidas y de las Recopilaciones.
78 5 7. DERECHO PENAL CANNICO: IV

al tribunal laico por sus crmenes comunes; pero ya Gotario


(614) reconoci lo que hoy llamaramos antejuicio de desafuero:
los sacerdotes y diconos eran juzgados por el tribunal secular,
pero no podan ser condenados por ste si no eran depuestos por
el tribunal eclesistico 6 . Finalmente la potestad jurisdiccional
basada en el fuero lleg a ser excluyente: judex secularis millo
modo potest occasione alicujus delicti proceder contra clericum
aut religiosum 7 .
b) Por razn de la materia. Los delitos de competencia de
los tribunales eclesisticos fueron en aumento, dando motivo a
esa jurisdiccin la materia, ello es, la naturaleza del delito, aun
cuando ste fuese cometido por un laico. Se formaron as dos ca-
tegoras de hechos: aquellos en que se ofenda directamente a
la religin, en los cuales la jurisdiccin lleg a ser indiscutida,
llamados delicia mere eclesistica, y por otra parte, los delicta
mixta (adulterio, incesto, concubinato, sodoma, sacrilegio,
blasfemia., perjurio y usura) !os cuales'dieron lugar a conflictos
de cecipc-ucia, sosteniendo la Iglesia, con variada fortuna, sil
jurisdiccin.
W
IV. Rasgos esenciales. Tratemos de fijar ahora algunas ca-
racer-sticas de este-derecho:
T) La represin cannica se ejerce en nombre de la divi-
nidad. Esto tuvo muchas y graves consecuencias desde ei punto
de vista civil, especialmente por la circunstancia de que este de-
recho, lo mismo que el derecho romano, desconoca el princi-
pio nullum crimen sine lege. El poder de los juzgadores adqui-
ri una extensin extraordinaria y una intensidad poco comn.
b) Aun cuando doctrinariamente no puede afirmarse que
se confundiesen las nociones de delito y pecado, pues se distingue
el fuero penal del forum internum 8 , no es dudoso que el hecho
de considerar crimen la hereja y otros delitos que afectan a la
religin pero no a la vida civil, tuvo como consecuencia que el
derecho penal cannico, desde el punto de vista civil, fuese la
expresin ms acabada de esa confusin entre lo inmoral y lo
ilcito, tan caracterstica del derecho anterior al siglo xvm.

Schiappoii, op. cit, p. 625.


7
J. Claro, op. cit, Quoest. XXXVII.
Toms de Aquino, Summa, t 2. Quoest. 91, art. 4: "el hombre no puede
juz^r de los motivos internos, que estn ocultos, sino slo de lo extemos, que se
manifiestan... y como !a ley humana no puede gobernar y ordenar sufkiente-
mento los actos internos, fue necesario que para ello concurriera la divina".
7. DERECHO PENAL CANNICO: IV -

Fue sobre todo en este aspecto que los tribunales de ia Igle-


sia ejercieron su potestad ms criticada.
c) En general, debe afirmarse como un valor del derecho
cannico haber mantenido y aun desarrollado los principios ro-
manos sobre imputabidad y culpabilidad frente al rudo obje-
tivismo de algunos pueblos brbaros, especialmente de los
germanos (In maleficiis voluntas spectatur non exitus). Desgracia-
damente, sin embargo, no puede afirmarse que la construccin
fuese totalmente subjetivista, pues en ese derecho se encuentra
la extensin de la pena a terceros inocentes, como la infamia
de los hijos incestuosos, las interdicciones que por los delitos
de hereja y apostasa recaan sobre hijos y descendientes; la
responsabilidad de corporaciones ' .
d) Una institucin ampliamente reconocida en el derecho
cannico tuvo una influencia francamente favorable: la tregua
de Dios. Recogiendo tal vez una anticua tradicin que haca del
templo de Diana un lugar de asilo ! 0 , la Iglesia consagro ese dere-
cho de modo que M violacin constitua sacrilegio, y por ese
medio vino a imponerse un lmite real y eficaz a la faida germ-
nica, sacando al perseguido por la venganza del poder exclusivo
del vengador, el cual se vea por tal procedimiento compelido a
aceptar composicin. La venganza privada, contraria al espritu
cristiano primitivo " tuvo en el derecho cannico una limita-
cin real y definitiva en la historia de Occidente.
e) Otra caracterstica del derecho cannico consista en su
particular relacin con el poder civil, pues existiendo lmite? a la
aplicacin de la pena, especialmente la de muerte, que la Iglesia
en ningn caso ejecutaba (Ecclesia non sitit sanguinem), los reos
eran entregados al poder secular. El abandono del reo al poder
secular importaba, sin embargo, la segura imposicin del mximo
castigo, pues este poder no poda usar de la facultad de gracia,
"sin incurrir en las penas conminadas por el derecho can-
nico" , 2 .

9
Schiappoii, op. cit., p. 682, 701.
Frazer, The Golden Bough, I, p. 6; Ferrirti, op. cit, p. 167; Julio Claro:
Delinquen*, qui ad eccleam conjLgerit non est ab ea violenter extrahendus,
Sententiarum, Quoest. XXX.
11
Pablo, Ep. romanos, XH, 19.
12
Schiappoii. op. cit., p. 826:Gamud, Traite, 1 (1913), p. 133.
30 J 8. DERECHO PENAL GERMNICO

f) El derecho cannico, ejercido, como hemos dicho, en


nombre de la divinidad, afirm, dentro de ciertos lmites, el prin-
cipio de igualdad, sobre la base de la igualdad de todos ante
Dios 13 .

8
DERECHO PENAL GERMNICO '

Entre los pueblos germnicos reinaban costumbres jurdicas


profundamente distintas de las que hemos visto rigiendo en Ro-
ma en ia poca de las invasiones. El derecho penal romano haba-
llegado a su mximG desarrolle y logrado una recopilacin en el
Corpw; Jutis de Justiniano, especialmente en los libros 47 y 48
del Dig^stu.y el libro 9- del Cdigo. La Iglesia, segn hemos visto,
en su derecho penal comenz viviendo dentro del derecho roma-
no: Ecclesia vivit lege romana; de manera que ese derecho sigui
rigiendo ya directamenre, ya'por inspirar al cannico.
El conflicto, pues, se produjo entre ese derecho evoluciona-
do y las costumbres brbaras, age conservaban muchas caracte-
rsticas del derecho penal primitivo.
En los pueblos germanos encontramos, en efecto, institu-
ciones tpicas.
a) La venganza de la sangre (Biutrache), es la institucin
contra la cual, segn hemos visto, ms influy el derecho canni-
co. Contra el principio talional, el derecho de asilo fue la forma
por la cual la costumbre germnica fue modificada.
b) El estado de faida como extensin de la venganza a to-
da la estirpe del transgresor (Sippe) sufre la misma restriccin por
la tregua de Dios. La venganza de la sangre era un derecho y un
deber de la estirpe 2 .

Garraud, op. cit., p. 133; Grispigni, Corso, I, p. 80.


1
Esp. Hippel, Deutsches Strafrech, 1, p. 100; del Gidice, Diritto p. ger-
mnico/ispetto alr Italia, "Ene. Pessina", I, p. 4 3 1 ; Liszt-Schmidt, 8
it>pet, Deutsches Strafrecht, I, p. 102.
5 8. DERECHO FE?!AL GERMNICO 81

c) Aun cuando algunos autores lo niegan 3 j en las formas


germnicas primitivas encontramos la estrecha relacin entre las
prohibiciones penales y las de naturaleza religiosa.
d) Ya como evolucin de esos principios, y en la medida
en que se va ampliando y consolidando un poder pblico, se
manifiesta una forma de reaccin social muy caracterstica de
los pueblos germanos: la prdida de la paz (Friedensiosigkeit),
que importaba privar al reo de la proteccin de la ley colectiva y,
en consecuencia, su abandono aJ poder del ofendido.
e) El sistema composicional est injertado en esas institu-
ciones como una evolucin ulterior. Consista en un sistema de
pagos por los cuales se satisfaca no solamente el dao sino que
se pagaba un plus de carcter retributivo. Se distinguen en esos
pagos el Wergeld, suma pagada para substraerse a la venganza y
que era una satisfaccin a la parte lesionada o a los herederos; el
Friedensgeld o fredum, precio de la paz, por el cual ei delincuen-
te haca composicin con el Estado sobre la Friedensiosigkeit,
recuperando as la proteccin. La composicin pagada por ios
delitos menos graves era la Busse.
f) Una de las ms destacadas caractersticas del derecho
penal germano consista en su objetividad. En el derecho roman
y en el cannico hemos visto progresar una concepcin del dere-
cho cada vez ms vinculada a lo subjetivo. En oposicin con eso,
el derecho germnico se caracteriza no solamente por la aprecia-
cin objetiva de los hechos causados por el hombre, sino por su
indistincin o su confusin con respecto al concepto de ilicitud.
Lo que importaba era e dao causado, y no a situacin subjetiva
de quien lo caus. De ah que la tentativa no fuese punible *. La
supervivencia de las formas de responsabilidad por el evento
{Erfolgshaftung) es generalmente criticada entre los alemanes co-
mo dejo de estas ideas primitivas de responsabilidad objetiva,
independente de la intencin del autor.

3
Hippel nie^i en general el carcter sacral de las penas primitivas y seala
insistentemente ei carcter privado de las primeras fonnas penales. Op. cit., p.
40, 103.
4
Conf. Hippel, op. cit., p. 106; dei Gidice, p. 442, 459, 462, 471. Segn
se ve, las formas excesivamente subjetivistas del nuevo derecho nacional-socialista
(en el Denkschrift des Preussischen Justizminsters), contrariamente a lo que se
afirma, no corresponden a la real tradicin germnica, sino que lo emparentan
estrechamente con el derecho cannico. Sobre ello, Soler, Tradicionalismo revo-
lucionario, Rev. del C. E. de D Santa Fe, 1938.
a 9. EVOLUCIN ULTERIOR DEL DERECHO PENAL: I

9
EVOLUCIN ULTERIOR DEL DERECHO PENAL *

I. Edad Media. La llamada Edad Media representa en el


derecho penal un largo perodo durante el cual se opera la fusin
de esos tres aportes jurdicos: el derecho romano, el cannico y
el brbaro, para concluir despus de muchos aos en un verdade-
ro renacimiento del primero, claro est que profundamente modi-
ficado, fenmeno este que se llam recepcin del derecho roma-
no, y que se produce en Espaa, en el siglo xm, con las Siete
Partidas, y en Alemania mucho tiempo despus, con el Cdigo de
Carlos V, llamado La Carolina, ao 1532.
Durante ese tiempo encontramos numerosos derechos loca-
les 2, muchos de ellos de carcter municipal, y por encima de
stos, manteniendo el principio de unidad, el derecho romano, al
cuai recurran los prcticos glosadores y post-glosadores como
fuente inagotable de conocimientos y de sistematizacin, y el
derecho cannico, como expreri efectiva de un poder coerciti-
vo de alcance espacialmente ihmido 3 . Sin embargo, el predo-
minio de las instituciones lcale > v de formas jurdicas consuetu-
dinarias es tan manifiesto que, en realidad, el derecho romano, ai
ser recibido como derecho del Imperio romano germnico, era
derecho extranjero, derecho nuevo.
La lucha de los poderes para dominar formas del derecho
brbaro, especialmente ia venganza, se manifiesta en las treguas
perpetuas que declaraban una prohibicin permanente de la
faida (Dietas de Worms y cAusburgo), pero no importaron una
radical supresin de costumbres profundamente arraigadas. El
sistema composicional subsiste.
El derecho penal intermedio se caracteriza por la extraordi-

1
Para este perodo, Caiisse, Svolgimento storico del d. p. in Italia, dalle
invasioni harbariche alie rifarme del sec. XVIII, "Ene. Pessina' ', II, Hippel, 12.
14.
Para los derechos locales espaoles, ios fueros, conf. Cuello Caln, I, p.
103 y sigs.
3
Hippel, op. cit., p. 12-3.
9. EVOLUCIN ULTERIOR DEL DERECHO PENAL: II S3

naria crueldad en las formas de ejecucin de las penas, especial-


mente la de muerte^ agravada con terribles procedimientos "
Merece atencin durante este perodo el desenvolvimiento
que tuvo, en Italia especialmente, el estudio del derecho romano
en la fuente justiniana. El derecho romano fue objeto de minu-
ciosas investigaciones y se designa con el nombre de glosadores y
post-glosadores a una serie de juristas (de 1100 a 1250 y a 1450)
en los cuales, junto al conocimiento de los derechos locales, en-
contramos el comentario del derecho romano, muchas veces con
modificaciones derivadas del derecho cannico o del local. Pero
ellos son los que prepararon el camino del renacimiento del dere-
cho romano y el de la recepcin, pues los juristas que hubieron
de legislar despus para Alemania aprendieron en Italia el derecho
romano de los post-glosadores.
Entre los cultivadores del derecho en esa poca deben recor-
darse Alberto de Gandino (t 1310), Bartolo (t 1356). Merecen
especial consideracin: julio Ciaro (1525-1575) cuyo Liber quin-
tas Sententiarum Receptarum constituye ui: amplsimo tratado
de derecho penal; Prspero Farinaccio (1618), autor de la Praxis
et theorica criminalis.
Alcanzaron gran fama algunos juristas espaoles, en particu-
lar Alfonso de Castro (1495-1558), Die?p Covarrubias y Leyva
(1512) cuya obra ejerci mucha influencia en-Alemania 5 .
II. La Recepcin. La influercia de los estudios italianos se
extendi por toda Europa, y de esa manera se realiz la recepcin
del derecho romano, primero en Las Siete Partidas (1256), de las
que luego nos ocuparemos, y despus con la Bamberg en sis y La
Carolina. La Bambergensis fue la ordenanza criminal para el obis-
pado de Bamberg (1507), preparada por Juan de Schwarzenberg

Hans von Henting, La pena, en La Giustizia Pende, P. I, 193?, col. 586-


600; 1938, col. 238, 413, 471, 615, 813; 1939, col. 4 1 , trabajo especialmente con-
siderable, en el cual se estudian detenidamente todas las formas de ejecucin pe-
nal. Del mismo, La pena, origine, scapo, psicologa. Milano, Bocea, 1942; del mis-
mo la obra completa en 2 tomos, reciente traduccin de J. M. Rodrguez Devesa,
Espasa-Calpe, Madrid. 1967; Gustavo Radbruch y Enrique Gwinner, Historia de la
criminalidad, Barcelona, Bosch, 1955.
Sobre Covanubias, conf. Federico Schaffstein, La Ciencia Europea del
Derecho penal en la poca del Humanismo, trad. .1. M. Rodrguez Devesa, Madrid,
Inst. de Estudios Polticos, 1957, p. 151 y sigs.;P. Julin Pereda, Covarrubias pena-
lista. Anuario de D. P X, 1957, p. 485.
84 9. EVOLUCIN ULTERIOR DEL DERECHO PENAL: II

(1463-1528) 6 , personalidad de gran prestigio, cuyo propsito


principal fue el de acordar certeza al ordenamiento criminal, su-
perando el empirismo de la jurisprudencia.
La Bambergensis constituy la base sobre la cual despus
de varios proyectos, se form el Cdigo imperial de Carlos V,
en las dietas de Augsburg (1530) y de Regensburg (1532),
respetndose, sin embargo, ciertos derechos locales. Ese c-
digo desgnase con los nombres de Constitutio Criminalis
Carolina (C. C. C.) o bien Peinliche Gerichtsordnung (P. G. O.) 7 .
La Carolina es un cdigo penal, de procedimiento pe-
nal y una ley de organizacin de tribunales. No est cons-
truido con un verdadero mtodo, tiene largas reglamenta-
ciones sobre pruebas legales, sobre los indicios y las questiones
(torturas); admite la interpretacin analgica (art. 105) 8 ;
prodiga la pena de muerte cuya agravacin en diversas formas
admite, mostrando claramente que el objeto principal de la
pena es la intimidacin; prev detenidamente diversas formas
de legtima defensa, especialmente para el homicidio: la aoerratio
ictus tiene tambin su norma correspondiente.
La importancia d este cdigo consiste en que por l
se logra una sectiva afirmacin del carcter estatal de la ac-
tividad punitiva, se da fijeza al derecho, lo cual es uno de ios
objetos mas claramente expresados por el emperador. Por
otra parte, desaparece definitivamente el sistema composicio-
nal y privado, y la objetividad del derecho germnico, con la ad-
misin de distintas formas de culpabilidad, y la separada
previsin de la tentativa.
La influencia cannica se muestra especialmente en el
sistema procesal inquisitivo que la Carolina consagra.
La Carolina fue objeto de especial estudio, en el cual

Una amplia biografa de Schwarzenberg en Hippel, op. cit., p. 165. Pa-


ra Espaa, la recepcin del derecho romano !a constituyen las Partidas (1256-
1265), de manera que el proceso histrico cumplido en el Imperio romano-germni-
co nada tiene que ver con aqul, segn lo veremos ms adelante.
Se queja Hippel de la injusticia histrica d que este cdigo hijo de la
Bambergensis, lleve el nombre de un emperador extranjero, en vez del de su autor.
"'Se entender adems que en los casos criminales para los cuales los ar-
tculos siguientes no establecen castigo alguno y sobre los cuales no se explican o
no se extienden suficientemente, los jueces, cuando se trate de castigar, estarn
obligados a pedir consejo para saber de qu manera reglarn su juicio sobre esos
casos poco intelegibles, conformndose ai espritu de nuestras leyes imperiales y
de nuestra presente Ordenanza, no siendo posible comprender en '.!!? y especificar
-idos ios casos que puedan suceder, ni !os castigos que determinan".
9. EVOLUCIN ULTERIOR DEL DERECHO PENAL: III 85

influyeron considerablemente los italianos, especialmente Claro.


En ese perodo adquiere en Alemania autoridad incontrastable
Carpzow (1596-1666), a travs del cual principalmente gra-
vita Covarrubias en el pensamiento alemn.
A ese perodo corresponde en otros pases el progresivo
desenvolvimiento de la legislacin; pero tambin encontramos
un gran predominio de derecho consuetudinario, y esa falta
era suplida por los prcticos con la frecuente invocacin del
derecho romano ' . Esta situacin determin que los principios
de los juristas, especialmente de los italianos, adquirieran la
fuerza de verdaderas fuentes de derecho 10 . Los libros de
Claro y Farinaccio fueron algo ms de lo que hoy se llama
un tratado de derecho penal.
III. Transformacin humanista. Para comprender el extra-
ordinario significado que alcanza, 'dentro de la evolucin de la
cultura, la transformacin humanista del derecho pena', st
hace necesaria una somera referencia a la situacin terica
y prctica imperante hasta mediados del siglo xvn.
El movimiento renacentista tiene su repercusin en de-
recho penal. Se sealan u como representantes de esa nueva
corriente a Andreas Tiraquellus, n. 1480; Tiberius Decianus,
n. 1509; Didacus Covarrubias, n. 1512 y-su contemporneo
Antonio Gmez; adems de Claro y Farinaccio. Tambin
en el terreno de la prctica de las penas de prisin se ha desta-
cado modernamente a considerable humanizacin penitencia-
ria r e p r e s e n t a por las casas de detencin creadas en Holanda
en el siglo xv! 12 . Estos aportes, sin embargo, no constitu-
yeron en s ni trajeren un cambio sustancial de la realidad
punitiva, y cuando nos referimos a la transformacin humanis-
ta entendemos mencionar un movimiento muy posterior al
del Renacimiento al cual, en realidad, poco le cuadra el calificati-
vo de humanista por cuanto atae, dentro del cuadro general de

Conf. Garraud, Traite, I, ?. 138.


10
Conf. Pessina, Elementos, tiad. esp. (1913), p. 123-4; Cuello Caln
I, p. 71; Garraud, op. cit., p. 138-9.
Los escoge y estudia F. Schaffstein, La ciencia europea del derecho penal
en la poca del Humanismo, trad. de J. M. Rodrguez Devesa, Madrid, 1957.
Sobre estas cosas, conf. Thorsten Sellin, Pioneering in Penology, The
Amsterdam Houses of Cometi in the Sexteenth an Sevcnieenth Centurits, ~'hi-
ladelphia, University of Pennsyivania Pres, 1944.
86 9. EVOLUCIN ULTERIOR DEL DERECHO PENAL: III

la cultura, a la teora y la prctica penal 13 . Aun cabe sealar,


con respecto a la Edad Media, una circunstancia desfavorable y
nueva, consistente en un mayor desarrollo de los tribunales de la
Inquisicin en Espaa y en Italia, consecuente al movimiento de
la Reforma.
Hasta mediados del siglo xvn, son sesgos caractersticos
de la actividad represiva; la extraordinaria crueldad de las penas,
incluida la de muerte, que se agravaba por medio de diversas
maneras de ejecucin: el empleo de la tortura (questiones)
para la obtencin de pruebas y, en particular, de confesiones;
el empleo de penas de mutilacin; la represin penal de ciertos
pecados, como tambin de la brujera y la hereja; la indefi-
nicin de los delitos de traicin (perdueio); el empleo de la
analoga; el empleo intimidatorio de la ejecucin penal. Este
sombro cuadro, uno de los aspectos "ms repugnantes que
conoce !a historia de la humanidad" l*, solamente fue supe-
-ado por ls empeosa obra de los pensadores de la Ilustracin.
Voltaire, Montesquieu, Rousseau, cuyas ideas gravitaron dirc-
tarnSe en la obra de Beccaria. '
Pocas transformaciones ocurran en derecho pena! dota-
das de ms profundo sentido humno que la que se cumple
en este perodo.
Las obras de Montesquie:. y de Rousseau cambiaron la
constitucin de los Estauos; la de Csar Beccaria 1S dio una
nueva concepcin de la actividad represiva. Su libro Dei
delitti e delle pene, apare-ido en 1.764, habra de tener una di-
fusin amplsima en el mundo y una influencia decisiva en
la humanizacin del derecho' penal. Lo que fundamentalmente
debe entenderse por humanizacin del derecho penal es la de-

Hay cierto equvoco en el empleo de la palabra "humanista". En la op.


cit de Schaffstein, esa expresin quiere exclusivamente referirse a los aspectos
tcnicos, dogmticos y lingsticos de la ciencia jurdica: p. 19 y sigs.
As Mezger, 2, IV, in fine. Una minuciosa descripcin de todas esas
crueldades puede verse en Hans von Hentig, La pena, trad. italiana, Milano, Bocea,
1942, o bien La Pena, t. I, 1, traduccin J. M. Rodrguez Devesa, Espasa-Caipe,
Madrid, 1967.
Ilustra minuciosamente sobre el procedimiento de la Inquisicin el libro Sacro
arsenale overo Prattica dell'Officio dalla Santa nquisitione de F. Eliseo. Masini Da
Bologna, Genova y Perugia, stampa Sebastiano Zecchini, 1653.
1
Sobre Beccaria vase el estudio de R. Mondolfo, Bologna, Cappelli ed.
(sin fecha), introduccin a Opere scelte di C. B. y el de Francisco P. Laplaza en
la trad. dei libro de Beccaria, ed. por Aray, Buenos Aires.
9. EVOLUCIN ULTERIOR DEL DERECHO PENAL: IH 87

mostracin que Beccaria hace de la naturaleza social y no di-


vina o religiosa de la autoridad penal, idea de la cual derivan
consecuencias fundamentales para la justicia. De ah la nece-
sidad de garantas legales (nullum crimen sine lege), la supresin
radical del arbitrio judicial, la garanta procesal, la supresin de
las torturas, la restriccin de la pena a los lmites de la necesidad
y la firme exigencia de una manifestacin externa y actuante de
la voluntad criminal, rio bastando para constituir delito ni los
malos pensamientos ni las meras intenciones.
La influencia de Beccaria se manifest primero en el te-
rreno de la doctrina 16 , para traducirse pronto en la prctica
y en legislacin.
En el aspecto penitenciario, aparece la obra de John
Howard, The State of Prisons, lili, en la cual se describe
con objetividad el horroroso estado de las prisiones de Europa,
que el autor recorri en largos viajes ! 7 . As como la obra
de Beccaria constituye el punto de partida de la legislacin
penal moderna, la de John Howard representa la base de los
nuevos sistemas penitenciarios.
Despus de esa maduracin doctrinaria, el hecho pol-
tico que determin el cambio en toda la codificacin europea
fue la Revolucin Francesa con la Declaracin de ios derechos
del hombre (1789). Tras los cdigos revolucionarios de 1791
y 1795, el que estaba destinado a perdurar y marcar rumbos
a toda la legislacin europea, f.>e el Cdigo napolenico de
1810, que todava rige.
Ese cdigo ejerce influencia decisiva sobre el Cdigo de
Baviera, de 1813, que para nosotros tiene particular impor-
tancia por haber sido la fuente principal del Proyecto de Teje-
dor 18 . El Cdigo bvaro es casi la obra exclusiva de Anselmo von
Feuerbach (1775-1833), cuyo sistema constituye uno de los
pilares dei derecho penal y de la ciencia penal modernos.

Como ejemplo de esa rpida expansin debe recordarse el Discurso sobre


as penas, de Lardizbal, aparecido en Madrid, en 1782. Sobre l y su considera-
ble influencia, Saiias, Evolucin Penitenciaria en Espaa, 1, p. 131 a 16 2.
17
Sobre ia vida de este hombre extraordinario vase !a nota de Kenneth
Ruck en la introduccin de The State of Prisons, ed. Dent. 1929.
Lo dice expresamente Tejedor al presentar su proyecto, p. 1. Las notas
son, con la mayor frecuencia, transcripciones de las del C. bvaro. Sobre estas
relaciones, vase R. C. Nez, Vinculacin entre el C. P. argentino de i922 y el
C. P. alemn, Rev. de la Universidad de Crdoba, ao XXXi. nm. i, p, 135.
88 9. EVOLUCIN ULTERIOR DEL DERECHO PENAL: 111

Doctrinariamente, la culminacin sistemtica de esa ten-


dencia humanista est constituida por la obra genial de Fran-
cisco Carrara, profesor de Pisa, cuya influencia en la codi-
ficacin contempornea es considerable 19 .
Son igualmente importantes para nosotros, por su influen-
cia en los proyectos posteriores hasta llegar al Cdigo vigente:
el C. P. espaol de 1870; el alemn de 1872; el italiano de
1890.
* La decisiva trascendencia que tiene en la historia de la hu-
manidad el advenimiento del humanismo liberal y su directa re-
percusin en nuestra disciplina, es destacado por Soler 19a , cuan-
do expresa: ..."Ese libro, el de Beccaria, llega en el momento
justo. Se ha cumplido hasta la nusea la experiencia de todos los
vicios y pecados del pensamiento poltico, y se ha cumplido pre-
cisamente dentro de la.- actividad -penal. Las normas de derecho
feudal que pueden ser miradas hoy como una injusticia ignomi-
niosa, comparadas con las leyes penales coetneas, resuUii;! ino-
centes. En las antiguas compilaciones o digestos se >o:a llamar
libri terribiles a los que contenan el derecho criminal. Buena
razn haba yrja ello. Desde la perduellio romana al crimen
laesae majestatis divinae, desde la tortura procesal hasta la pena
de muerte agravada por todo un ingenioso arsenal de crueldades
dosificadas (la rueda, la hoguera, la sepultura en vida, la inmer-
sin en un saco cosido con un can, un mico, un gallo y una ser-
piente^: desde la muerte civil a las mutilaciones ms despiadadas
f corte de la lengua, del labio, de la nariz, de la mano), el derecho
"rirmT!;;! refleja ios ms sombros estratos del espritu humano.
N^da, ninguna creacin del hombre alcanza la terrible profundi-
dad expresiva y simblica contenida en las leyes criminales. Ade-
ms, a ella van a parar todas las otras deformidades de la convi-
vencia; cuando la poltica se corrompe, cuando la religiosidad se
vuelve intolerancia, cuando la tica social se transforma en odio
puritano, es seguro que se apelar al derecho penal para consoli-
dar la corrupcin, la intolerancia o el odio".

Sobre la obra de Carrara, conf. Soler. Carrara y su Programa de Derecho


Criminal, trabajo que precede la traduccin castellana del Programma, hecha por
Ernesto R. Gavier, Ricardo C. Nez y nosotros.
Soler, Sebastin, Bases ideolgicas de la reforma venal, op. cit.,
p. 19/21.
9. EVOLUCIN ULTERIOR DEL DERECHO PENAL: III 39

"Es preciso medir ia magnitud de toda esta acumulacin de


historia, y recordar que hasta mediados del siglo XVIII se han que-
mado brujas en la plaza pblica, para comenzar a mirar con otra
perspectiva las cosas ocurridas en la teora y en ia iegislacin pe-
nal en los aos que van de 1760 a 1890. No hay, por cierto, exa-
geracin alguna en decir con Pessina: "Uno de los momentos ms
importantes en el camino de la civilizacin humana, fue la refor-
ma de la justicia penal inaugurada en la segunda mitad del siglo
XVIII".
A partir de entonces se produce el cambio gradual de las
leyes penales de toda Europa. Digmoslo con un poco ms de
nfasis: la civilizacin occidental se libera de un pesadsima car-
ga milenaria de miserias, de crueldades inhumanas, de sadismo y
de falsas concepciones jurdico-polticas acerca del derecho y
de la manera de operar de ste dentro de la vida social"...
90 10. DERECHO ESPAOL: I

10

DERECHO ESPAOL

I. Derecho Visigodo. Para nosotros tiene especial impor-


tancia el derecho penal espaol histrico ' , y por.ello nos
referiremos a l, aunque brevemente: esas leyes han sido dere-
cho positivo para nosotros hasta despus de nuestra indepen^
dencia. Si bien nuestro derecho penal se ha apartado de esa
filiacin exclusiva al codificarse, la huella de las instituciones
espaolas rige todava nuestro derecho procesal, tanto en la
nacin como en las provincias, salvo las provincias que han
seguido la reforma procesal de Crdoba de 1940, que adopt
el sistema oral con el Proyecto Soler-Vlez Mariconde.
La fuerza de las costumbres jurdicas parece r^ber sido
en Espaa suficientemente fi.me para dificultar considerable-
mente la aplicacin efectiva ue ia ley romana, y formar un
derecho penal romano vulgar "que se apart en detalles impor-
tantes del regulado en las fuentes legales" : .
En ei derecho visigodo parecen encontrarse en la prc-
tica varias instituciones caractersticas del derecho germano,
como ia venganza, las ordalas, la expulsin de la paz, no obs-
tante el contenido de los cdigos visigodos, el Lber judiciorum
y el Cdigo de Alarico II, este ltimo de carcter romano.
El Lber judiciorum es el. que generalmente se conoce
con el nombre de Fuero Juzg; y fue dictado por Recesvinto
(649-672). Los libros 6 o y siguientes contienen numerosas
disposiciones penales. Se destaca del conjunto de principios:
el carcter personal de las penas; la apreciacin de diversos
grados de culpabilidad, especialmente, como sucede en los
cdigos primitivos, a propsito del delito de homicidio. La

Sobre l vase las extensas exposiciones de Jimnez de Asa en su Tra-


tado, I, p. 512 y sigs.; Cuello Caln, Derecho Penai, 1, p. 92 y sigs., con una
interesante nota del Dr. Galo Snchez; del Rosal, I, p. 63 y sigs.; Saldaa, adicio-
nes a la trad. del Tratado de von Liszt; Pacheco, en la Introduccin de su Tratado.
Puede consultarse tambin la Historia del Derecho de Carlos O. Bunge.
Galo Snchez, en !a nota a Cuello Caln, op. cit, p. 93; Altamia,
Hist. de Espaa, 3a. ed., t. 1, 133.
10. DERECHO ESPAOL: I 91

severidad de las penas conminadas, tpicamente medioeval,


muestra la finalidad intimidante en primer plano. Se subrayan
las desigualdades en el tratamiento de los distintos autores de un
delito segn su condicin social 3 .
Los rasgos que a veces se sealan en demrito de esas
leyes primitivas *, eran comunes a la legislacin medioeval
y aun a la romana imperial. De manera que tanto para entender-
los como para juzgarlos esos documentos deben ser histrica-
mente situados. En este aspecto, el Fuero Juzgo aparece como
el primer cuerpo de leyes que niega la venganza s y que
se aparta claramente del rudo objetivismo del derecho germa-
no, al diferenciar el homicidio cometido "por su grado y no
por ocasin". La pena asume con frecuencia la forma de retri-
bucin talional; pero cobra especial dureza para los delitos de
judaismo y hereja.

II. Legislacin foral.- No obstante la diferirte mar-


cada que existe entre el derecho v.H?odo del Fuero Juzgo
y el derecho germnico, no parece v:e este ltimo estuviese
del todo ausente en las costumbres. Lo afirma Galo Snchez
sobre la base de hallarse formas germnicas tpicas en distin-
tas leyes de la poca de la Reconquista *.
Llama, en efecto, la atencin que en la legislacin foral
se encuentren las formas germnicas ms tpicas en derecho
penal: reaparece la venganza de la sangre y sta no se circuns-
cribe al autor, sino que puede afectar a terceros, lo cual equiva-
le exactamente al estado de faida; se reconoce la expulsin
de la colectividad con el efecto de la Friedenslosigkeit, de
manera que el expulsado poda ser muerto por cualquiera,
la responsabilidad vuelve a tener, en numerosos fueros, la
forma objetiva de la Erfolgshaftung, o responsabilidad por
el evento, perdiendo con ello la consideracin del elemento
subjetivo tan claramente apreciado en el Lber judiciorum.

Cuello Caln, op. cit., p. 101; Peco, La ref. pen. argentina, p. 19-20.
Peco, op. cit., p. 18 seala como caracteres: arbitrariedad, desigualdad e
inhumanidad. Ello hace necesario recordar que ninguno de esos caracteres era espe-
cfico de la ley visigtica.
Aun cuando para ciertos delitos privados parece existir la faida; conf.
Jimnez de Asa, Tratado, p. 520.
Galo Snchez, nota cit. a Cuello Caln, p. 93; Jimnez de Asa, Trata-
do, p. 523.
92 i 10. DERECHO ESPAOL: III

En algunos fueros aparece el sistema composicional, y en ma-


teria procesal hallamos formas de ordalas.
Suelen los fueros estar inspirados en un sentido localis-
ta tan lamentablemente reido con la justicia, que ciertas
disposiciones constituyen un retroceso inexplicable, no ya
por la situacin en que ordinariamente colocan al moro o
al judo, sino por la inferioridad de derechos del simple fo-
rastero 7 .
TU. La Recepcin - Las Partidas. Este estado anrquico de
legislacin foral perdur hasta el siglo xm durante el cual, el
Rey Alfonso X, el Sabio, trat de reaccionar en procura de una
mayor unidad. Como fruto de esa tendencia tenemos el Fuero
Real (1255) y las Leyes del Estilo. En estas leyes se encuentra
an el acentuado predominio germnico.
La recepcir tottJ del derecho romano, con mezcla de
muchos elementos cannicos la constituyen Las Siete Parti-
das, t? <>bin de Alfonso X, quien sufri una acentuada in-
fluencia del derecho romano en su formacin cultural. La im-
portancia de este Cdigo est constituida no slo por l?. tem-
prana fecha de su sancin (1256-1265) *, sino por la catada
influencia que ejerci durante muchos siglos, pues conserv
el carcter de fuente supletoria- aun despus de sancionadas
las Recopilaciones *. Las disposiciones penales de este exten-
dido cuerpo de legislacin se encuentran en la Partida VII,
completndose con numerosas disposiciones procesales atinentes
a lo penal contenidas en la Partida III.
El carcter pblico de la actividad represiva se afirma
en Las Partidas de modo tan claro, que incluso los retos y
las lides entre caballeros por vengar un agravio estn precedi-
dos por la garanta jurisdiccional, de manera que smbas partes-
escogen la lid para dirimir su pleito y el rey la autoriza.

Dice Cuello Caln, que estudia muy detenidamente los fueros, que se-
gn el Fuero de Peralta, el forastero que matare a un hombre de Peralta deba pa-
gar 500 sueldos y el de Peralta que matare a un forastero no pagaba nada. Op.
ciL, p. 112, nota 98.
Pinsese que estamos en tiempos muy anteriores a los de la brillante es-
cuela italiana de romanistas (Claro y Farinaccio), y muy lejos an de La Carolina.
Las Partidas han sido citadas como fuente supletoria reiteradamente en
la antigua jurisprudencia de nuestra Corte. Suprema: t. 6, p. 455, 459; t 22, p. 236;
t. 53, p. 399; Esp. C. S., t. 6, p. 107: "La ley penal nacional no es un cdigo com-
plete y sus omisiones deben ser llenadas por la ciencia y ias leyes comunes". Las
leyes preexistentes eran consideradas supletorias, t. 7, p. 1 9 1
10. DERECHO ESPAOL: II 93

Las finalidades de la pena estn claramente expresadas


en la introduccin de la Partida cuando dice que ios delitos-
"que se fazen con soberbia, deuen ser escarmentados cruda-
mente, porque los fazedores reciban la pena que merescen.
e los que lo oyeren, se espanten, e tomen ende escarmiento,
porque se guarden de fazer cosa, porque non resciban otro
tal". La expiacin, es decir, la retribucin del mal causado,
como medio de intimidacin, para que el hecho no se repita.
Se distingue, conforme con la tendencia romanista, el hecho
cometido por el inimputable. Tal es el loco, el furioso, el desme-
moriado y el menor de diez aos y medio, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades en que incurran los parientes que no los hicieron
guardar 10 . Distinguida as la condicin subjetiva para la im-
putacin, establecindose que a tales sujetos no se les puede
acusar, queda firmemente fijado el sentido subjetivo de esta ley
penal, la cual, en este terreno, traza ntidas diferencias entre
la simple comisin de un hecho y su comisin culpable n .
Contiena tambin, especialmente en el homicidio, la diferen-
cia entre el hecho doloso, el culposo y el justificado: "Omezillo
es cosa que fazen los ornes a las vegadas con tuerto, a las vegadas
con derecho" iJ, enumerando una serie de casos en los cuates,
el hecho no es castigado, y distinguindolos de aquellos en ios
cuales la muerte sucede por ocasin, no querindolo hacer '"' .
Se prevn ciertas formas de instigacin 14 , de tentativa y com-
plicidad 1S .
El punte censurado de as Partidas consiste en la extraor-
dinaria severidad de las penas en los delito? de herva, que
tenan el carcter de mere eclesistica 16 , conforme con la tesis
cannica, cuya influencia es aqu manifiesta. Los herejes que
"non se quisieren quitar de su porfa", eran juzgados por el
tribunal eclesistico por herejes y entregados al brazo secular,
el cual, segn el caso, condenaba a la hoguera, al destierro o

Parada VII, t 1, Ley IX; t. 8, L. 111: "porque non sabe ni entiende el


yerro que face"; id. L 14, L. XVII.
11
Part. Vil, t. 3, Ley IV y esp. Ley VI.
12
Pan. VII, t 8, preliminar.
13
Pan. Vil, t 3, L. IV.
14
Part VII, t 14, L. VIII.
,S
Part. VII, XXXI, L. II exige el comienzo de ejecucin; t 34, L. XIX.
1(
Tirt. Vil, t. 26, L. II. Lo explica ampliamente !a glosa 2 de Gregorio
Lpez.
94 10. DERECHO ESPAOL: V

a crcel. En el Ttulo XXX se reglamentan detenidamente


los tormentos, como es frecuente en las legislaciones medioevales
y aun en La Carolina.
IV. Las Recopilaciones.- Despus de Las Partidas se su-
ceden leyes de mucha menor importancia doctrinaria e histri-
ca: el Ordenamiento de Alcal (1348), el Ordenamiento de
Montalvo (1483), Las Leyes de Toro (1505). As se llega a la
Nueva Recopilacin (1567), con la cual no se logr el objeto
perseguido, que era. el de introducir orden en las dispersas
disposiciones del derecho, tratando de que cobraran vigencia.
Despus de esta pretendida ordenacin, el desorden legislativo
se mantiene en gran medida 17 , sin que la Novsima Recopi-
lacin (1805) remediara este hecho ! S .
Las Leyes de Indias, carecen casi de toda significacin
desde el punto de vista penal, pues no contienen sino aisladas
disposiciones, y su valor como instituciones prcticas' es mas
que dudoso.

Altamra, Hist. de Espaa, p. 330, recuerda varios pedidos y reclamacio-


nes acerca de la inobservancia de la Nueva Recopilacin como ley. Conf. Bunge,
Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, 1912. II, p. 461. Moreno, El C. P. y
sus antecedentes, t. 1, p. 16.
Ms detenidas referencias a las Recopilasiones se hacen ai estudiar el
Derecho argentino histrico, 12
11. DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: I 95

EL DERECHO Y LA COSTUMBRE PENAL


EN LOS PUEBLOS ABORGENES '

I. Dificultades para su estudio. Es verdaderamente di-


fcil la obra de reconstruccin de las costumbres penales de los
pueblos que ocupaban, en la Amrica precolombiana, el terri-
torio correspondiente a la actual Repblica Argentina. En ver-
dad, los estudios analticos y crticos, sobre la base principal
de las lenguas, con ayuda de la toponomstica, del anlisis de
documentos y no slo la copia sino ia verificacin de los textos

Lo que aqu se intenta constituy el primer .ers?ya especbca-uonic en-


derezado hacia la comprensin de datos sumamente nr-'.-<, dispersos y desordena-
dos, contenidos especialmente en incidentales referev:.is Je cronistas y observadores.
Es una tarea extraa a nuestra especialidad y la emprendimos solamente como
T,ZZV>, en la esperanza de que pudiera sugerir a investigadores especializados ia
' :ce,idad de un estudio detenido acerca de los problemas de las costumbres ju-
::*.'.. o-penales de los aborgenes, tan bien estudiadas err otros pueblos primitivos.
Esta salvedad la formulamos no para atenuar los errores en que hayamos in-
cluido, sino para colocar en su sitio nuestro desarrollo, que no tiene mas motivo
que la curiosidad ni ms alcance que el de un simple -intento. Pero no nos pareca
correcto contentarnos con la Uan afirmacin de que no haba usos jurdicos, o re-
mitirnos, como a veces se ha hecho, a los usos corrientes en otros pueblos salvajes o
brbaros, sin examinar, aunque precariamente y en la medid de nuestras fuerzas,
los escasos datos que estuvieran ms al alcance nuestro. El estudio de 'as costum-
bres jurdico-penales del aborigen del Ro de la Plata es una pgina en blanco,
pero por lo mismo llena de incitaciones.
Los primeros cronistas espaoles son, en efecto, tan criticados, que hay
quien les niega casi totalmente la autoridad en cuanto se refiere a sus relatos y
apreciaciones sobre el gobierno indgena (Morgan, Ancient Society, N. York, 1907,
p. 186). Vase en Bunge, Historia d"l D. argentino, I, un largo anlisis de ios erro-
res de esas crnicas y de sus causas. Es, en efecto, necesaria m>'.cha prudencia para
recibir datos de las crnicas sobre estos puntos. A las razone? ms o menos anec-
dticas (posicin confesional, supersticiones del propio lutor, ignorancia de las
ciencias naturales, etc.) a las que principalmente se refiere Bunge en op. cit, de-
ben agregarse los hechos siguientes: ) atraso del conocimiento cientfico de la po-
ca, no imputable, en consecuencia, al cronista, con relacin a la psicologa del alma
primitiva y al valor y significado de sus instituciones, cuyas manifestaciones exter-
nas eran interpretadas y traducidas conforme con la costumbre y cultura europeas.
As, p. ej., habr que recibir con reservas ciertas afirmaciones como la de Ternas
Falkner: Descripcin de la Patagonia (1774), Universidad' Nacional de La Plata,
Buenos Aires, Coni, 1911, p. 106, segn el cual el cacique era "muy susceptible de
ser cohechado", cuando el actual conocimiento de esas instituciones nos hara sos-
pechar en este caso no una excepcin, sino la regla, b) Preocupaciones polticas o
jurdicas extraas al puro y objetivo inters histfrico <ic 'a descripcin, ?. ej.:
justificacin jurdico-poitica ad usum deipmm de ia conquista, como laucn que
96 1 1 . DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: I

de los primeros cronistas 2, es una obra relativamente reciente


y en plena elaboracin 3 .
Otra circunstancia que dificulta ese estudio consiste en el
hecho de que la cultura incaica no alcanz, ni aun en el Norte, a
afianzarse hasta imponer su rgimen, ms firme, orgnico y cono-
cido: "en Amrica Meridional vivan innumerables gentes, casi to-
das brbaras" 4 .
No se puede negar, sin embargo, especialmente en presencia
de los numerosos testimonios que acreditan la extensin de la
lengua del Per, hablada por muchos aborgenes conjuntamente
con otra lengua propia, que diaguitas y calchaques sufrieron
ese influjo civilizador, a partir del recorrido dispuesto por Vi-
racocha (ao 1340), recorrido que dur tres aos, segn
Garcilaso 5 y que dej evidentemente "sujetos a su dominio
ciertos territorios 6 . ' '" * 7"''
Aun se afirma que -tsa dominio lleg hasta el pas de os

inicia su crnica el Licenciado Juan Matienzo, Gobierno del Per, manuscrito de


1573, Museo Britnico, nm. 5469, ed. por la Seccin Histrica de la Fac. de Filo-
sofa y Letras. Buenos Aires, 1910; propsito del cual necesariamente derivan con-
ceptos peyorativos acerca del estado y valor de la cultura precolombiana. As dice,
p. ej. Matienzo en op. cit, ps. 12, 13: Los incas. . . "eran tan crueles que a los que
delinquan no slo los mataban, pero a todos sus parientes. No gobernaban por
leyes sino por su apetito y voluntad", c) Finalmente, ya sea por las causas confe-
sionales que Bunge seala, ya sea por incomprensin de su funcin cientfico-his-
trica, ciertas obras como la Historia de la. conquista del Paraguay, Ro de la Plata
y Tucumn, introduccin de Andrs Lamas, Buenos Aires, Ostwald, 1882, del jsuita
Jos Guevara, carece de todo valor en su parte descriptiva, que es la que nos in-
teresa, especialmente en cuanto a religin y costumbres, pues, ms que describirlas
las critica. Contra l vase Flix de Azara, Viajes por la Amrica Meridional,
Calpe, 1923, I, p. 74.
No pueden sorprendernos tales dificultades cuando Pi y. Margall al lle-
gar al estudio de estos pobladores confiesa que las complicaciones son tantas que
casi le hacen desistir de su estudio: Francisco Pi y Margall, Historia general de
Amrica, Barcelona, 1888, I, p. 510 y sigs. Como ejemplo de trabajos de recons-
truccin de os estados de las distintas tribus v familias aborgenes debe recordar-
se la obra de Pablo Cabrera, Los aborgenes del pas de Cuyo, Kev. de la Univer-
sidad Nacional de Crdoba, 1928-9, entre otros. Desgraciadamente esos trabajos
estn hechos con otros fines (lingsticos y geogrficos principalmente). Vase tam-
bin los trabajos de Imbelloni, Casanova, Mrquez Miranda, Aparicio, Palavecno,
Serrano y Vignati en'la Historia publicada por la Junta de Historia y Numismtica,
t. 1, 1936. Como obra general de gran valor y reciente, conf. Dick Edgar Ibarra
Grasso, Argentina indgena, Buenos Aires, TEA, 1967.
Luis Perico!. La Amrica indgena. Barcelona, 1936, t. 1, p. H 5 ; Pi y
Margall. op. cit.. I, p. 293.
' Garcilaso de la Vega, Comentarios reales, Madrid, 1829, t. I, lib. V, cap.
XXV.
6
Garcilaso de la Vega, op. c:f., t. z, ib. Xll, cap. XVI11.
11. DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: II 97

huarpes T y junes y se ha rastreado con xito sus huellas entre


los comechingones s .
Esa circunstancia permite, aunque con grandes reservas,
vincular las costumbres jurdicas de algunos de estos pueblos
con las costumbres penales incas, que son mucho mejor conoci-
das, aun cuando debemos afirmar que no es prudente identificar
las costumbres evolucionadas del Cuzco con las de las tribus que
habitaban el territorio argentino, ni aun en el caso ms favora-
ble. Entre diaguitas y calchaques solamente hablaremos de la
influencia incaica no de su asimilacin; pero est fuera de duda
que esos pueblos se asemejaban mucho ms a los del Cuzco
que a los del litoral.
Estas observaciones las hacemos porque, a ttulo ilustra-
tivo, haremos despus una breve resea del derecho penal
incaico, sin que ello importe afirmar que tuvo entre nosotros
aplicacin.
Con respecto al derecho aborigen propiamente dicho
hallamos numerosas caractersticas que lo vinculan a las formas
primitivas que hemos estudiado en general.

II. Animismo mgico. No es dudoso .que el aborigen po-


sea esa serie de creencias de carcter mgico, basadas en las rela-
ciones de contigidad y semejanza (Frazer) y que su mundo
estaba fuertemente caracterizado por el animismo (Levy Bruhl).
Esos hechos se acreditan por hallazgos arqueolgicos, como las
ofrendas a veces delicadas (coca, objetos de adorno, alimentos)
hechas a los difuntos 9 , por las referencias de cronistas a las

Asi Reginaldo de Liznaga, Descripcin breve de toda la tierra del Per,


Tucumn, Rio de la Plata y Chile, en Nueva biblioteca de autores espaoles, de
Menndez y Pelayo, t. 15, Madrid, 1919, cap. LXXI.
8
Pablo Cabrera, Crdoba dd Tucumn prehispana y protohistrica, Cr-
doba, 1932: "Que la aludida empresa civilizadora fue llevada a cabo, si no como un
hecho definitivo, al menos cmo un ensayo, simultnea o alternativamente en las
Provincias de Tucumn, Junes y Diaguitas, y aun en la de los Huarpes, es un asunto
que finca ya poco menos que en las fronteras de lo indiscutible. . .", op. c i t , p. 29.
Conf. Francisco de Aparicio, La antigua provincia de los Comechingones, Historia
de la Nac. Arg., t 1, p. 423-4 admite el dominio del Inca sobre los huarpes, pero
no sobre los comechingones. Existe tambin una razn lingstica. Conf. Imblloni,
Lenguas indgenas del territorio argentino, en Hist, cit, I, p. 188; barra Grasso, op.
cit, p. 647.
Eduardo Casanova, La Quebrada de Humahuaca, en Historia de la Nacin
Argentina, t. 1, p. 218 y 241; Marque* Miranda. La "ntigua provincia de los Diagui-
tas, en op. cit., p. 342-3; Micades Aleio Vignati, Los restos humanos ylos restos
industriales, op. cit., I, p. 161.
98 1 1 . DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: II

formas de pensamiento del aborigen, inexplicables desde un pun-


to de vista estrictamente europeo o civilizado 1 0 , y finalmente
por la directa comprobacin etnogrfica u .
A ese tipo de mentalidad corresponde necesariamente un
sistema de prohibicin de carcter fundamentalmente mgi-
co, de prohibiciones tab, pues contrariamente a lo que durante
mucho tiempo se ha credo, el alma primitiva no es un alma
simple, sino llena de complicadas relaciones y presupuestos.
Por eso, una de las caractersticas de las prohibiciones
tab, adems de su naturaleza religiosa, es su no correspondencia
a situaciones objetivas, apreciada la realidad cientficamente. Las
prohibiciones ms severas, no son aquellas que corresponden a
los actos ms gravemente amenazantes para la colectividad,
sino a los que como tales son juzgados, de acuerdo con una con-
cepcin del mundo fuertemente cargada de notas animistas
y antinaturales. Por eso no debemos extraamos de. que en
muchas tribus el homicidio, aun cuando determine venganzas,
no sea o hecho ms grave. Aun comprobamos a veces, como
entre ios pampas, un cierto desprecio a la vida que les hace
incurrir an ' graves excesos 12 . El homicidio no determina
necesariamente una situacin social de escndalo 13 tan acu-
sada como la que producen otros hechos que a nuestros dos
nada significan, como el de nombrar al padre muerto, hecho que
debe ser vengado con la. muerte l 4 .
Los testimonios son aqu innumerables en los cronistas e historiadores:
vanse como ej.: Lozano, Historia de a conquista del Paraguay, etc., ed. A. Lamas,
t 1, p. 39 y sigs.; Snchez Labrador, Los indios Pampas, etc., ed. de Furlong Ca'r-
diff, Buenos Aires, 1936, p. 52, 60, 66, 75 y especialmente p. 109-10, donde el mi-
sionero se encuentra con gravsimas prohibiciones evidentemente tab, cuya rareza !e
es totalmente inexplicable y as lo declara. Vase tambin Azara, Viajes por la
Amrica Meridional, Calpe, 1923, t. 2, cap. XI, p. 104: "Lo corriente es que es-
tos indios no den razn de lo que hacen, y es bien difcil y an imposible adivinar-
lo. . . no podramos figurarnos cmo tales ideas pueden haber entrado en cabeza hu-
mana".
Por ej., para los pueblos del Chaco, Enrique Palavecino, Las culturas.
aborgenes del Chaco. Hist. de la Nac. Arg., cit. t. 1, p. 468; Erland Nordenskjbld,
La vie des indiens dans Le Chaco, Pars, Delagiave, 1912. Para los humahuacas,
Casanova, op. cit, en Hist. de la Nac. Aig., t. I, p. 238-9. Para los diaguitas Mr-
quez _ Miranda, op. cit., p. 340. Para los pampas, puelches, etc., vase la obra
de Snchez Labrador, ed. Furlong. Sobre la regin fueguina, muy explcitamente
Imbelioni, en la Hist. cit., t. 1, p. 687.
Snchez Labrador, op. cit., p. 42 y sigs.
De sacrilegio dice Ladislao Thot refirindose principalmente al derecho
incaico, en Historia del D. P. de Amrica Latina, Boletn del Instituto de Investi-
gaciones Histricas, Universidad de Buenos Aires, 1930,15, p. 516.
" Snchez Labrador, op. cit., p. 109.
11. DERECHO 7 COSWMBRE PENAL EN ABORIGNES: II 99

Esta vinculacin misteriosa de tan variados elementos


en la vida psquica del aborigen ha sido lcidamente observada
en Amrica por Carlos Navarro Lamarca, el cual, con especial
referencia a este tipo de prohibiciones, dice: "La supuesta ley
divina impuesta ai indio por sus sacerdotes y videntes era siem-
pre prohibitiva, y sus ridculos y multiformes preceptos (tab)
penetraban en todas las manifestaciones de la vida indgena,
impedan las ms triviales acciones, eran, en fin, para el salvaje,
una constante y abrumadora pesadilla. La ms mnima infraccin
del tab traa aparejados castigos dursimos" 1S .
Por eso, para encontrar lo que hoy llamamos derecho
penal entre pueblos primitivos, debemos buscar un conjunto de
funciones sociales no totalmente diferenciadas como funciones
jurdicas, cuidndonos de no buscar lo que es imposible que
hallemos, esto es, instituciones que representen en miniatura
los preceptos de una ley penal moderna. Por eso no es de extra-
ar que algunos estudiosos no encuentren ni la sombra de insti-
tuciones jurdicas entre los aborgenes 16 .
Veamos d<?iios ejemplos.
III. Prohibiciones de naturaleza tab. Dada la enorme va-
riedad de pueblos y costumbres, no podemos ms que hacer la
enunciacin de algunas referencias dispersas acerca de prohibi-
ciones de naturaleza mgica, cuya transgresin importaba una
especie de sacrilegio.
Entre los patagones era 'ley inviolable quitar la vida" al
que pronunciara las palabras padre, madre o hijo n , despus de
la muerte de stos.
Entre los guaranes, el marido no poda cazar ni fabricar
instrumentos de guerra durante el embarazo de la mujer. La mu-

Carlos Navarro Lamarca, en Historia del Mundo en la Edad Moderna,


XXIII, p. 52, ed. "La Nacin", Buenos Aires, 1913.
Azara, tan buen naturalista, no tuvo en este punto intuicin de soci-
logo, pues al recorrer las distintas tribus repite invariablemente el mismo tema:
"no conocan ni sumisin, ni leyes, ni recompensas". Ver Viajes por la Amrica
Meridional, t. 2, ed. Calpe, p. 26, 30, 35, etc
17
Snchez Labrador, op. cit., ed. Furlong, p. 109, muy detalladamente
refera la reaccin del indio ante el misionero que dice esas palabras y la imposi-
bilidad de hacrselas pronunciar en las oraciones que las contienen. An se com-
prueba, p. ej. entre algunos fueguinos, que el nombre de un desaparecido se toma
tab. Imbelloni, Culturas indgenas de la Tierra del Fuego, en Hist. de la Nac. Ar-
gentina, t. 1, p. 689.
100 1 1 . DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: III

jer tena una serie de prohibiciones sobre sus alimentos durante


el mismo periodo 18 .
El caracterstico tab del incesto rega, segn Lozano, en-
tre los guaranes; lo hallamos entre los chaquenses 1 9 , entre los
fueguinos 20 y patagones 21 .
Hallamos tambin una serie de prohibiciones de caracters-
ticas muy primitivas relacionadas con la iniciacin sexual, as
del hombre como de "la mujer. Entre guaranes era crimen grav-
simo el de la mujer pber que miraba un varn, antes de que le
hubiese crecido el cabello; la cohabitacin de la impber mere-
ca la pena de muerte 2 2 . Anlogas costumbres hallamos entre
diaguitas con respecto al varn " ; entre pampas 24 y fuegui-
nos 2 S .
Es curioso que entre los patagones la mujer, despus de su
iniciacin puberal, cumplida con grandes ceremonias, era sexual-
mentc libre, hasta casarse y, en cambio, segn Falkner, la viola-
cin de la viudez era castigada con la muerte 2 6 .
Snchez Labrador describe detenidamente las ceremonias y
fiestas de la iniciacin de la pubertad, durante las cuales el repre-
sentante de la divinidad (Elei) administraba justicia, cumpliendo
una severa norma de prohibiciones alimentarias, despus de lo
cua). los partcipes en el festn quedaban por un tiempo someti-
dos a prohibiciones anlogas 2 7 . "Nadie se atreva a quebrantar
este ayuno, porque estn en la firme persuasin, que de su inob-
servancia iri'eurrran en ia indignacin del verdadero Elei, o
prncipe de los diablos, que los castigara envindoles trabajos
y adver dades" 2 8 .

Lozano. Historia de la conquista del Paraguay, etc., ed. Lamas, t. 1, p.


399ysigs.
Maiquis de Wavrin, Moeurs et coutumes des iridies sauvages de t'Arne-
rique du Sud, ?ayot, 1937, p. 587^
mbelloni, op. cit, p. 664, 634.
21
M. A. Vigrtati, op. cit., p. 621
Lozano, op. cit., p. 385 y sigs.
Mrquez Miranda, op. cit., p. 339-340.
M. A. Vignati, Las culturas indgenas de ia Pampa, en Hist. cit, t. I,
p. 582.
25
Imbelioni, op. cit,, p. 668, 685.
26
Falkner, Descripcin de la Patagonia, p. 199 de ia cd. inglesa. L'niv. de
La Plata, 1911. Dice lo contrario Vignati en op. cit., p. 617.
Snchez Labrador, op. cit., p. 66 y gs.
23
Snchez Labrador, op. cit.. p. 70-71.
$ 1 1 . DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: IV 101

No puede descuidarse la presencia de prohibiciones de este


gnero, porque la violacin de preceptos como sos es con ms
frecuencia determinante de reacciones expiatorias ms caracte-
rsticamente penales, sobre todo por su exceso, que las corres-
pondientes a otros hechos objetivamente ms graves.

IV. Formas aberrantes de imputacin. A ese tipo de prohi-


biciones sabemos que no corresponde necesariamente una san-
cin humana, aun sucede que hechos sumamente repudiados
sean sancionados hipotticamente en forma mgica. El incum-
plimiento de ciertas costumbres apareca como un hecho que
determinaba necesariamente ciertas desgracias individuales o co-
lectivas, y se identificaba de tan estrecho modo una cosa con
otra, que toda sancin humana era superflua. As suceda que
la atribucin de un resultado no deba ser.necesariamente diri-
gida a un hombre: un sapo que salta a la embarcacin de un gua-
ran determina la muerte de un tripulante " ; el grito de cierta
ave anuncia la enfermedad o la muerte, etctera.
Estas maneras de vincular dos hechos entre s tienen conse-
cuencias tpicas para las relaciones jurdicas, porque generan
formas aberrantes de imputacin. Por ellas un individuo se puede
encontrar vinculado a determinado hecho con-prescindencia ab-
soluta de toda relacin de naturaleza subjetiva (puesto que, en
realidad, no la hay tampoco objetivamente). A la relacin real
de produccin se 1? substituye por Una relacin mgica, igual-
mente vinculante y generadora de responsabilidad.
Entre los diaguitas no haba nocin de la causa natural de
la muerte y "slo exista la muerte violenta, todo fallecimiento
se supom'a provocado" 30 . Cuando ese hecho se relacionaba ms
o menos arbitrariamente con cierto sujeto o grupo familiar, de-
terminaba venganzas y guerras de carcter colectivo. Una obser-
vacin anloga sobre la muerte se encuentra formulada por Loza-

Lozano, op. cit, p. 399, donde comentando esta idea dice: ". . .y para
mantenerlos mas pertinaces en estas supersticiones, concurra a veces el demonio,
por permisin divina, con su fantstica imaginacin, sacando ciertas sus aprehen-
siones vanas". No es muy extrao que al aborigen apareciere como necesaria la
muerte del tripulante, cuando al culto crtico le pareca posible. Relaciones de este
tipo se encuentran con frecuencia. Musters recuerda varias que se vinculan con ani-
males, y que eran comunes entre los patagones. Cit. Milciades Alejo Vignati, Las
culturas indgenas de Patagona, en Hist. de la Nac. Argentina, t. 1, p. 632.
Mrquez Miranda, La antigua provincia de los Diaguitss, Historia de la
Nac. Argentina, t. 1, p. 342.
102 1 1 . DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN .ABORIGNES: V

no con respecto a los guaranes 31 y se la comprueba tambin


entre los aborgenes del Chaco " . Musters, que tena experien-
cia de estas cosas, refiere que mientras, para distraerse, agrupaba
guijarros formando una pequea tumba, uno de los aborgenes
le dijo que eso traera mala suerte "creyendo -dice- al parecer
que yo estaba maquinando mentalmente la muerte de alguno por
brujera. Como no tena ganas -contina- de que me mataran
por va de prevencin contra imaginarios conjuros, recog apre-
suradamente mis muestras" 33 .
Estas maneras aberrantes de imputacin tienen diversas con-
secuencias. Por una parte, y a ello nos hemos referido, pueden
vincular arbitrariamente un hecho a una persona determinada;
pero por otra, generan formas de responsabilidad individualmen-
te indefinida, colectiva, tribal o familiar. A estas ltimas formas
de responsabilidad contribuye poderosamente la fuerte cohesin
tribal, que se deduce de varios hechos.
Es importante destacar que e cacter tribal de las rudimen-
tarias organiza cinos aborgenes es un rasgo afirmado con una
uniformidad casi absoluta por cronistas 34 e historiadores 3S . La
afirmacin de que los indios constituan simples aglomeraciones
debe considerarse como inexacta, de acuerdo con abundantes da-
tos que se extraen de fuentes innumerables;"referentes a la exis-
tencia de caciques en todas las clases de aborgenes, personajes
stos de los cuales muchos han llegado a ser histrica y perfecta-
mente conocidos.

Lozano, Historia de la conquista del Paraguay, etc.. I, p. 396.


Enrique Palavecino, Las culturas aborignes del Chaco, en Hist. d a l a
Nac. Are., cit, t 1, p. 471.
Musters, cit por Milcades Alejo Vignati, op. cit., p. &32-33.
Lozano, Historia de la conmista del Paraguay, etc., ed. Lamas, Buenos
Aires, 1873, I, cap. XVII, p. 3S3-4; Cieza de Len, Guerra de Quito, en Nueva Bi-
blioteca de autores esp. Mendez y Pelayo, 15, cap. CCX. Son absolutamente excep-
cionales los casos como el de los charras, si es exacto lo que de ellos afirma Azara,
en Viajes por la Amrica Meridional, ed. Calpe, Madrid. 1923. t. 2. p. 9: "No tie-
nen ni leyes, ni costumbres obligatorias, ni recompensas, ni castigos, ni jefes para
mandarlos'. Las negaciones son terminantes en exceso y demasiado cargadas de
sentido civilizado. A igual manifestacin de Azara sobre los pampas, p. 26, puede
contraponerse la existencia de cacicazgos histricos, ver Snchez Labrador, Para-
guay Cathoiico, Los Indios Pampas. Puelches y Patagones, ed. de Guillermo Fur-
long Cardiff, Viau y Zona, 1936, p. 30 y 202, nota 44 de Furlong y las citas que
hace de Lozano y Falkner.
Eduardo Casanova, La cultura indgena del N. O,, en Hist. de la Nac,
cit. t 1, p. 235; Cabrera Pablo, Crdoba del Tucumn prehispana y protohist-
rica, Crdoba, 1932, p. 106, etc. Aparicio, La antigua provincia de los Come-
chmgone%, en Hist., cit, p. 422.
J 11. DERECHO T COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: IV UB

No es raro que a ese cacique se le atribuya una superioridad


manifiesta con respecto a los dems individuos del grupo sodial,
y aun sucede que a veces se confunden en l las calidades del ma-
go. A este respecto hay testimonios indudables acerca de la im-
portancia que tena en la guerra la captura del cacique, pues ello
slo significaba el desbande y la derrota de la tribu 3 6 , cosa ex-
plicable por la atribucin de ciertos poderes misteriosos a esa
persona. El cacique, por lo dems, es la autoridad que dirime las
disputas 37
De este hecho se deducen consecuencias trascendentes para
la comprensin de las relaciones y situaciones jurdicas. Por una
parte, el gnero de autoridad del cacique muestra una corrobora-
cin de lo que hemos denominado animismo mgico, conforme
con la sistemtica de Levy Bruhl, pero lo ms importante es que
esa cohesin social de naturaleza mgica suele asumir formas t-
picamente primitivas en el sentido de que el individuo no tiene
consideracin en s, como persona, sino como miembro de deter-
minada tribu. Esta conclusiva, cuya trascendencia para ei dere-
cho penal se advertir de inmediato, se encuentra confirmada, en-
tre otros, por Faikner, que tan finamente supo observar: "Ningn
indio dice ni grupo de indios puede existir sin invocar !a pro-
teccin de tal o cual cacique, segn lo dispone el derecho inter-
nacional de ellos, y si alguno lo pretendiere, de seguro que per-
dera la vida, o lo haran esclavo en seguida de ser descubier-
to" 3 8 .
Estamos, pues, con la mayor probabilidad, en presencia de
grupos sociales cuyos motivos de cohesin se muestran firmes y
de caracteres mgicos. Esto reobra inmediatamente sobre las for-
mas de imputacin de los hechos, la cual no tiene los caracteres
de individualizacin propios de las sociedades evolucionadas, y
da lugar a la imputacin colectiva o global, de grupo a grupo.
Casi no hay cronista que no haga referencia a las guerras
continuas entre una y otra tribu indgena; pero en Snchez La-
brador encontramos concretamente la expresin de los motivos:

Mrquez Miranda, La antigua provincia de los Diaguitas, op. cit, p. 339;


Casanova, El altiplano andino, en op. cit., p. 238.
As el cacique chaquense, ver E. Palavecino, op. cit.r p. 442.
38
Faikner, Descripcin de la Patagor.ia (1774), ed. de ia Univ. de La Pla-
ta, Coni, 1911.y. 103.
1<M 11. DEXECHO T COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: N

'Las causas de sus guerras se reducen a vengar algn hurto de ca-


ballos que una nacin o parcialidad hace a otra. . ." 3 9 .
Este tipo de venganzas intertribales la hallamos igualmente
entre guaranes y charras 4 0 , humahuacas y aborgenes del alti-
plano 4 1 ; diaguitas, en los cuales el homicidio daba lugar a ven-
ganzas colectivas, tribales o familiares 4 2 , lo mismo que entre los
aborgenes del Chaco y del litoral 4 3 , los patagones ** y fuegui-
nos, entre cuyos ritos de iniciacin se cuenta la enseanza de no
descuidar los deberes de venganza 4S .
Para limitar estas venganzas colectivas existen detalles de-
mostrativos de un rudimentario sistema composicional, admisi-
ble sobre todo con relacin a ciertos delitos. Entre los patagones
y pampas, el adulterio, que deba ser pagado con la muerte, po-
da ser objeto de composicin 4 6 ; sta era un modo de terminar
las guerras, entre chaquenses ~47. Donde este sistema de compen-
saciones ha de haber alcanzado mayor desenvolvimiento, parece
ser entre tehuelches, y es curioso que Falkner se refiere a la prc-
tica del pago de una especie de friedensgeld, que interpreta el mi-
sionero como un cohecho 48 . Pero de la lectura del mismo cro-
nista se deduce la existencia de un firni* sistema composicional:
"en el caso de alguna lesin dice no obstante la autoridad que
reviste el cacique, el agraviado suele tratar de buscar su remedio
lo mejor que puede. El nico castigo o desagravio que conocen es
el de pagar -o de compensar el dao o perjuicio ocasionado...";
39 - '
Snchez Labrador. Los indios Pampas, etc., ed. de G. Furlong Cardiff,
cit, p. 44. Luego claro esta, habla de otras causas de guerra, pues aquella no es
la nica.
Lozano, op. cit., p. 387 y cap. XVIII; Guevara, Historia de a conquista
del Paraguay, etc., Buenos Aires, Ostwald,"i882, p. 25-6.
4
* Casanova, en Hist., cit., p. 235, 233 y 262.
Mrquez Miranda, op. cit.. p. 335 y 342, basado esp. en Lozano.
E. Palavecino, op. cit., p. 468. Alvar Nez Cabeza de Vaca, en Nau-
fragios y comentarios, ed. Calpe, cap. XXV narra una guerra de ese tipo.
M. A. Vignati, op. cit., p. 624, 627, citando a Viedma en la descripcin
de las numerosas causas privadas de las guerras.
Imbelloni, op. cit., p. 667
46
Falkner, Descripcin de la Patagonk, ed. Univ. de la Plata, p. 100; Pi y
Margall, que se apoya en D'Orbigni, dice lo mismo, op. cit., t. 1, p. 518; Vignati,
op. cit., p. 568.
Palavecino. op. cit., p. 468
Faixr.er, op. cit., p. 106: "El cacique... tiene el derecho de aplicar la
pena de muerte a los delincuentes, sin que por ello se les tome cuenta, porque en
tales casos a voluntad de l es ley. Por o general es muy susceptible de ser cche-
chado, y ni sus subditos ni sus parientes se escapan de que los entregue siemp:c
que le paguen bien la condescendencia".
} 11. DERECHO T COSTUUBRE PENAL EN ABORIGNES: V IOS

a veces el cacique interviene para obligar a la composicin, cuan-


do el ofensor es poderoso 4 *. A este sistema hace tambin refe-
rencia Viedma 5 0 , y Dama la atencin que Azara diga que no ha
odo que esas tribus se hicieran la guerra entre s, "como las na-
ciones que estn al norte del Ro de la Plata" S l , lo cual confir-
mara la existencia de esas composiciones. Y no puede sorpren-
der que ese sistema adquiriese a cierto desarrollo, cuando, con-
forme lo djjirnos, segn el mismo Falkner, ningn indio poda
existir sin invocar la proteccin de un cacique... y si alguno lo
pretendiese de seguro perdera la vida o lo haran esclavo " . Es-
tas formas sociales explican perfectamente la necesidad de aquel
"cohecho", ya que tan manifiesta es la gravedad del significado
de la separacin de la tribu a ttulo de expulsin o de abandono
noxal.

V. Venganza privada. La existencia de esas formas penales


colectivas estrictamente sociales no importa desconocer las nu-
merosas manifestaciones de venganza ms o menos personal o li-
mitada. Ella era extraordinariamente freruerite entre los pam-
pas 5 3 , charras, guanas, mbays y las dems tribus estudiadas
por Azara 5 4 ; entre los aborgenes del alhola.no la venganza sola
asumir significado mgico mediante el uso de trofeos, por los
cuales la venganza era llevada ms all de la muerte 5 S ; lo mismo
sucede entre los chaquenses 56 . Entre fueguinos, dice Imbelloni,
la venganza, "ms que un instinto parece ser uno de los funda-
mentos de la conducta moral y jurdica" 57 .
Claro est que esas venganzas, segn hemos visto, no asu-

Falkner, op. cit., p. 108.


50
Viedma, Descripcin de a costa meridional del Sur, etc., ed. de Angelis,
t. 5, p. 495, cen respecto al adulterio.
51
Azara, Via/es, cit., t. 2, p. 29.
Falkner, op. cit., p. 106.
53 . '
Segn Lozano, cit por Furlong, en las notas a la obra de Snchez
Labrador, p. 200.
54
Flix De Azara, Viajes por la Amrica Meridional, t. 2, p. 9, 10, 53, 55,
60, 90.
Casanova, Hist., cit, p. 238-9.
Palavecino, Hist., cit.. p. 471.
57
Imbelloni, Culturas indgenas de la tierra del Fuego, en Hist., cit., p. 668.
106 1 1 . DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: VI

men una forma taiional S8 , pues daban nacimiento a verdaderos


estados de guerra, de manera que parece muy atinada la diferen-
cia que insina Imbelloni entre la venganza como sentimiento
individual y la venganza como institucin social y jurdica.
VI. El Derecho penal incaico. Este derecho se hallaba, en
la poca de la conquista, en un nivel muy superior al de todas las
formas que hasta aqu hemos estudiado como propias de los abo-
rgenes del actual territorio argentino. Esta es precisamente una
de las razones por las cuales, sea cual fuere el alcance de la in-
fluencia inca, no parece aceptable que el firme rgimen jurdico
del Cuzco haya alcanzado a introducir una superior ordenacin
jurdica en estos pueblos australes.
Los datos que poseemos son abundantes 59 y ordenados, a
diferencia de lo que sucede con el derecho de las tribus del Ro
de L Piatu. .Por ello en este punto nos limitaremos a sealar los
caracteres ms;salientes del derecho penal inca-ico.
El primer rasgo que eleva este derecho a un alto nivel de
evolucin es su carcter exclusivamente pblica. Si bien el deli-
,to, como violacin de la ley, tena un aspeen de sacrilegio 6 0 ,
ello provena de la naturaleza teocrtica ;); 'a organizacin po-
ltica, de manera que el delincuente no era castigado por el de-
lito, sino por haber "quebrantado el mandamiento y rompido
la palabra del Inca" 6 1 . Y tan manifiesto era su carcter pblico,
que aun cuando el ofendido no pusiese querella o la abandonase,

Segn Alvar Nez Cabeza de Vaca, en la lengua de los guaycures "ven-


ganza" se dice -"trueque". Al parecer, la venganza tuvo forma taiional entre los
araucanos, que.a talion llamaban travlonco segn: T. Guevara, Costumbres judicia-
les y educacin de los araucanos, p. 40, segn la cita de Bunge, Historia, 30.
59 '
Vase Garcilaso de la Vega, en los Comentarios Reales, la extensa expo-
sicin sobre el derecho penal, t. 1, p. 11, cap. XII, XIII, XV; Pedro de Cieza de
Len, en La Crnica del Per y Guerra de Quito tiene numerosas referencias:
Jernimo Romn y Zamora, Repblicas de Indias.- Idolatras y gobierno en M-
xico y Per antes de la conquista (1575), Madrid, Surez, 1897; Pi y Margall, His-
toria general de Amrica, t. 1, vol. II, p. 1360 y sigs.; Ladislao Thot, Historia dei
D. P. de Amrica Latina, Boletn del Instituto de Investigaciones Histricas. Uni-
versidad, Buenos Aires, nm. 46, 1930, II, Hist. del D. P. indgena, p. 506 y sigs.:
Ramn F. Vzquez, El Tahuantinsuyu, Rev. de la Fac. de Derecho de Buenos
Aires, t. 1-2, p. 179, 215, 351, 669.
60
Ladislao Thot, op. crt., p. 516; Garcilaso de la Vega, op. cit., cap. XIII;
la ley era divina por ser obra del Inca, hijo del sol.
61
Garcilaso de la Vega, op. cit, cap. XII.
1 1 . DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: V! 107

la justicia proceda de oficio, o por va de acusacin de los fisca-


les o decuriones a la imposicin de la pena " .
La naturaleza sacrilega de la transgresin, junto con oros
detalles de ia organizacin social, parece haber contribuido a la
evitacin de la delincuencia en medida considerable, pues existen
indicios para afirmar que la delincuencia era escasa s 3 . Es posible
que a ello contribuyera la gravedad y especialmente la certeza
de la pena, derivada sta de la forma de someter ajuicio.
Estos detalles sealan otra de las bases de esa construccin
jurdica: un marcado sentido intimida torio, pues "por la dilacin
del castigo se atrevan muchos a delinquir" (Garcilaso). Por ello
una de las infracciones ms severamente reprimidas era el incum-
plimiento de los deberes judiciales, y el que "dejaba de acusar el
delito del subdito, aunque fuese holgar un da solo, sin bastante
causa, haca suyo el delito ajeno, y se le castigaba por dos culpas;
una por no haber hecho bien su oficio, y otra por el pecado aje-
no" (Gajcilaso).
La ley era un principio inquebrantable 6 4 , firme y rgido. Si
bien en ella se consideraban ciertas circunstancias para alterar la
responsabilidad, como la edad, el juez careca completamente de
arbitrio, pues este arbitrio "disminua la majestad de la ley".
La misma fuerza religiosa y fatal de las penas parece acordar
a las prohibiciones ciertas caractersticas tab, y Garcilaso afirma
que el subdito vinculaba su pecado a las pestes y maios aos, de
modo que el delincuente desconocido sola hacer confesin p-
blica y espontnea de su crimen, para conjurar los daos con su
pena 6S .
La responsabilidad no era estrictamente individual, pues
segn la ley, en casos de delitos extraordinariamente graves, co-
mo la violacin de una virgen consagrada, la pena amenazaba a
un considerable crculo de personas allegadas al autor. Esta gra-

Garcilaso de la Vega, op. cit., loe. cit.


Ramn F. Vzquez, El Tahuantinsuyu, en Rev. cit, II, p. 119, 353;
Romn y Zamora, op. cit., I, p. 117: nunca fue hallada una mamacona culpable
de quebrantar la castidad. Garcilaso de la Vega, op. cit., cap. XIII: "apenas se
ofreca en todo el ao delito de castigar en todo el imperio del Inca". Ver tam-
bin p. 274
Cieza de Len, Crnica del Per, ed. Calpe, cap. XLIV: los crmenes...
"eran luego con gran rigor castigados, mostrndose en esto tan justicieros los seo-
res incas que no dejaban de mandar ejecutar el castigo aunque fuese en sus pro-
pios hijos".
Garcilaso de la Vega, op. cit., cap. XIII.
!08 11. DERECHO Y COSTUMBRE PENAL EN ABORIGNES: VI

vsima sancin, segn Garcilaso, nunca fue aplicada 6 .


La pena principalmente aplicada era la de muerte, que se
prodigaba aun para pequeas infracciones, lo que se explica por-
que el delito consista, como hemos dicho, en la infraccin mis-
ma de. la ley, que era de origen divino. En la pena de muerte
eran posibles ciertas formas de agravacin " . Existan tambin
los azotes y el destierro; pero no la multa. "Nunca tuvieron pena
pecuniaria ni confiscacin de bienes dice Garcilaso 6S porque
decan que castigar en la hacienda y dejar vivos los delincuentes,
no era desear quitar los males de la repblica, sino la hacienda
de los malhechores". Tanto Cieza de Len como Garcilaso hacen
referencia-a la existencia de crceles, aunque no parece que fue-
sen lugares de castigo.
Por compensacin al reproche de severidad, ha de recono-
cerse en este derecho un sentido rgidamente igualitario: la pena
deba fatalmente ser sufrida sea quien fuese el transgresor. Para
difundir el conocimiento de las leyes, exista un deber especial-
simo de instruccin que recaa en los padres, los cuales eran cas-
tigados si descuidaban ensearlas a sus hijos 6 9 , y hasta sufran
castigos cuando stos las violaban.
Dada la organizacin que exista en lo referente a la comu-
nidad de productos, eran escasas las leyes por delitos contra la
propiedad. Se castigaba al haragn vicioso que hurtaba ms de
cierta cuanta o por vicio; pero era impune el trabajador que
hurtase por necesidad propia o de los suyos. En lugar de l era
castigado el jefe que no haba cumplido sus deberes de proveer
vveres o lana.
El uxoricida por adulterio no era ahorcado y descuartizado
como el uxoricida comn, y el matador del adltero solamente
era desterrado.
La violacin y el estupro admitan el subsiguiente matrimo-
nio y el delincuente slo era fustigado.

66
Op. cit., L. IV, cap. [, [I, p. 274.
El quebrantamiento de la virginidad de una mamacona era castigado ente-
rrndola viva. Cieza de Len, Crnica del Per, cap. XXXVII; Garcilaso de la Vega,
op. cit., t, 1. L. IV, cap. Hl; Romn y Zamora, op. cit., 1, p. 117; Pi y Margal!,
t I . v o L I I . p . 1360.
* Op. cit., L. H, cap. XIII.
Ciea de Len, op. cit., p. 138.
J 12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: 1 109

Eran severamente castigados la traicin, el homicidio (ste


con penas ms o menos agravadas segn fuese la vctima: inca,
prncipe, aclla, padre, etc.), el incesto hasta entre afines de pri-
mer grado, la violacin, la sodoma, la hechicera, la vagancia,
etctera 70 .

12

DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO

I. "La instauracin institucional espaola". Histrica-


mente, el derecho penal argentino toma su origen en la legislacin
espaola, que rigi en todo el pas an mucho tiempo despus de
proclamada la independencia. No obstante ello, no debe confun-
dirse el origen histrico con el influjo doctrinario surido por
nuestro derecho penal actual, el cual, segn se ver, es muy va-
riado y vinculado con legislaciones de distinto origen que el espa-
ol.
La importancia del derecho espaol, pues, tanto estriba en
el hecho de haber sido para nosotros ley vigente durante mucho
tiempo como en haber contribuido a la formacin del actual r-
gimen jurdico.
Las costumbres de Ins pobladores aborgenes no tuvieron
influjo sobre una legislacin que vena a Amrica dictada por un
pas culto y lejano. El desenlace de la lucha de razas consisti,
segn la expresin de Ral A. Orgaz, en la "instauracin institu-
cional espaola", "pues la enorme distancia cultural que mediaba
entre una y otra de las razas contrapuestas en el pas argentino
hizo nula, en la faz jurdica, la influencia aborigen" ' .
Veremos en seguida, sin embargo, que esa instauracin ins-
titucional en materia penal, con ser tericamente cierta es prc-
ticamente relativa. Por ello no creemos que pueda descartarse

10
Una larga enumeracin de infracciones se contiene en Pi y Margall, op.
cit., 1,378, vol. II, p. 1360.
- - . - i -

Ral A. Orgaz, La sinergia social argentina, I. La cotona, p. 58, 76.


Segn C. O. Bunge, Historie del Derecho argentino, Buenos Aires, 1912, I, p. 123,
ese derecho aborigen no influyo ni en las prcticas.
110 1Z DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: l

cierto grado de supervivencia temporaria de algunas formas ju-


rdicas autctonas 2 , o de ciertos compromisos como c! que de-
muestra la lectura del informe del licenciado Juan Vlaticnzo, con
respecto a la conducta de algunos caciques, ilegal y delictiva en
materia de poligamia, conforme con la ley espaola, y que se la
solan consentir por parte de "los que doctrinan" 3 .
El derecho penal histrico debe ser referido a los cuerpos de
legislacin vigentes en la metrpoli, a las disposiciones de la coro-
na destinadas especialmente para Amrica y finalmente a algunas
disposiciones tomadas por los virreyes y gobernadores, ordina-
riamente de carcter policial, no obstante la gravedad de las pe-
nas que a veces contenan, pues hasta en ciertos casos llegaron a
la pena de muerte 4 .
No debe sorprender, durante la colonia, y an despus, se-
gn veremos, la existencia de disposiciones de carcter extraor-
dinario, entre otras razones, por la gran dificultad que represen-
taba ?i manejo de los cuerpos legislativos, cuya depuracin sim-
plificante haba fundado tantas splicas de-las gentes de ley, ya
antes de la Nueva Recopilacin.
Tericamente, las leyes vigentes tenan por base la dicha
Recopilacin de 1567; pero sta dej subsistais:; las legislacio-
nes anteriores y. entre stas, tuvo extraordinario prestigio entre
nosotros la legislacin de las Partidas 5 .
..'. La Nueva Recopilacin, promulgad por Felipe II, tuvo por

Ricardo Levene, en La Revo'.'Jcin de Mayo y Mariano Moreno afirma


que el Derecho indgena supervivi despus de 1 cnquista espaola e inspir la
legislacin indiana .ms de lo que comnmente se sdmite.
Licenciado^ Juan Matiehzo, Gobierno del Per, manuscrito anteriora 1573
(Museo Britr.ico,nm. 5469), ed. por la Seccin Historia de la Fac. de Filosofa y
Letras, Buenos Aires, 1910, p. 17 y 18: "Suelen tambin los caciques tener cinco o
seys mancebas o mugeres, y algunos de los que doctrinan se lo suelen consentir,
y el visitador que enva el Prelado a los mismo? clrigos o religiosos que estn en
las doctrinas os penan en plata, para s y otros no se sabe para que y como es.
dinero no se les da nada y buelven luego al pecado. Conviene remediarlo... El re-'
medio mandar que ningn indio tenga ms de una muger... so pena de privacin
de cacicazgo el que lo. fuere y dozcientos acotes y les sern cortados los cabellos,
y si no lo fuere dozcientos acotes cortados los cabellos, y pague la tassa doblada,
y las mancebas la misma pena y desterradas por dos aos del repartimiento y que
sirva en casa de algn cassado pobre los dichos aos". Como se ve, ni la prctica
ni el remedio propuesto eran ley espaola pura.
Como en las disposiciones de Dvila y Negrn contra cuatreros y oculta-
dores de extranjeros, segn Juan A. Garca, La ciudad indiana, p. 209.
Hemos visto que la Corte Suprema ha fundado en ellas ms de una sen-
tencia, ver supra, 10, nota 9.
12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: l 111

principal objeto salvar el extraordinario desorden que rega en la


legislacin, porque "las leyes del Fuero y ordenamientos no estn
bien e justamente compiladas, e las que estn sacadas por ordena-
mientos de leyes que junt el Dr. Montalvo estn corruptas e no
bien sacadas, e de esta causa los juezes dan varias e diversas sen-
tencias e no se saben las leyes del reyno..." *.
Las leyes penales de la Nueva Recopilacin, contenidas en
26 ttulos del libro 8 o , eran muy semejantes a las Siete Partidas,
que ya hemos detallado: marcada influencia cannica, penas r-
gidas y graves, sin arbitrio judicial en cuanto a la graduacin; en
fin, una ley caracterstica de su poca y que no import un pro-
greso sealado.
Pero el defecto grave de esta Recopilacin fue precisamente
el mismo que se intentara con ella remediar, "por donde se-
gn Altamira 7 vino a ser una reeiaboracin de la de Montalvo,
con sus mismos elementos". Al no aclarar debidamente cules
eran los elementos incorporados, cules los subsistentes y cules
los derogados "hizo que la confusin continuase y el derecho le-
gislado fuese una cosa en la apariencia y otra en la realidad posi-
tiva
Del anlisis de las deficiencias apuntadas concluye Altami-
ra en la concreta afirmacin del descrdito en qu.1 cay en se-
guida la Recopilacin y de su incumplimiento ^Q pane de los
tribunales 9 .
Si ello suceda en Espaa, con mucha mayor razn debi
suceder en las colonias, medio culturalmer^e menos denso. Los
procesos coloniales, en efecto, comienen ordinariamente slo va-
gas referencias a "las leyes y ordenanzas", sin la cita concrea de
la ley y de la pena aplicada 10 .

As la peticin de los procuradores a Cario 1 en las cortes de Valladoiid,


en 1523.
7
Altamira, Historia de Espaa, Barcelona, 1913, t. 3, 700.
8
Altamira, op. cit, p. 330.
9
Altamira, op. cit, loe. cit. Conf. Bunge, Historia del D. Argentino, II,
p. 461.
Vase el importante proceso contra el cacique Iniaric, Don Bartolo, y
dems indios, por una invasin a algunas de las estancias australes de a jurisdic-
cin de Mendoza, ao 1658, en Pablo Cabrera, Los aborgenes del pas de Cuyo,
Rev. de la Univenidad de Crdoba, 1929, Nos. 1-2, ps. 3 y 112. Ver la acusacin
fiscal, id., id., 1928, Nos. 7-8, p. 47. En ella el Protector de los naturales fundado
en las "Reales Leyes y Ordenanzas", articula correctamente una nulidad, a la que
el Corregidor y justicia mayor responde negativamene, agregando "que en cuanto
112 12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: II

No es, pues, de extraar que durante la Colonia se aplicara


una especie de derecho consuetudinario, inspirado principalmen-
te en las Partidas, y que con frecuencia se establecieran, con vi-
gencia precaria, disposiciones ms o menos arbitrarias, emanadas
de autoridades locales. Segn Tejedor, el orden de observancia de
las leyes era el siguiente: a) la Recopilacin de Indias, que muy
poco contiene de nuestra materia; b) la Recopilacin Castellana;
c) el Fuero Real y Fueros Municipales; d) Las Siete Partidas " .

II. La constitucin del gobierno propio y la declaracin de


la independencia (1810-1816). No importaron una substitucin
revolucionaria del rgimen jurdico. La nueva Recopilacin si-
gui rigiendo a pesar de que en Espaa haba sido substituida
en 1805 por la Novsima, que no tuvo aplicacin entre nosotros,
porque el pas se declar independiente sin que el nuevo cdigo
hubiese sido comunicado a la Colonia. Sin embargo, en uno de
los ms importantes bandos dictados an ios primeros arios de go-
bierno propio, el Primar Triunvirato,a nombre de Fernando VII,
declara vigente y manda publicar la ley 3, tt. 14, lib. 12 y la ey
5, id., id. de la Novsima Recopitecinggelativas al robo.
Al revisar la larga serie de leyes, decretos y bandos, se adver-
tir que ellos suponen la efectiva carencia de una ley" bsica y
vigente, pues en esas leyes se reglan las mismas situaciones de dis-
tinto modo; unas derogan a otras, algunas hay de vigencia preca-
ria y que caducan al poco tiempo de dictadas, como el decreto de
18 de abril de 1812 sobre robe.
Pero si sta fue la situacin en la ciudad de Buenos Airei,
mayor fue la anarqua legislativa reinante en ei interior del pas.
Con la mayor frecuencia, el procedimiento penal consista en la
recepcin de unas cuantas declaraciones testimoniales y la del im-
putado, detrs de o cual se dictaba una sentencia sumarsima y
sin citas legales 12.

a los autos y dems diligencias proced' a usanza de guerra", op. cit., 1929, p. 90,
91. Igual verificacin puede hacerse en Causas instruidas en Buenos Aires durante
los siglos XVIIy XVIII, con introduccin del Dr. Toms J oir.
Conf. C. Tejedor, Cursos de Derecho Criminal, rsuenos Aires, lly, 1871,
t 1, p. 11. Vase tambin Juan A. Garca, La ciudad indiana, loe. cit.; Toms Jofr,
en el prlogo c'e las Causas instruidas, cit.; Rodolfo Moreno, El C. P. y sus ante-
cedentes, t. 1, p. 30 y sigs.; Peco, La Reforma Penal argentina, p. 18 y sigs.;
Rivarola, D. P. Argentino, p. 6 y sigs.
En el leg. 1 del Archivo de Tribunales de Rosario existen varios proce-
sos as, y entre ellos, se enci-entr^p u n a co r.dena a muerte extendida en siete lneas.
No consta si se ejecut.
12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: III !13

En 1832, en ia provincia de Santa Fe, el Gobernador Esta-


nislao Lpez encuentra ridculo y extravagante que no se aplique
en todas partes la misma ley, y para poner remedio a esa situa-
cin, "recomienda que en todos los casos de alguna entidad que
puedan ocurrir, estaf Vd. -se dirige al Alcalde Mayor y Coman-
dante, del Rosario en el deber de dar cuenta al Gobierno para
que l dicte a Vd. el modo y forma en que se debe expedir" 13 .
Ello explica que en 1834 las causas judicialmente instruidas
si bien sumarsimamente- despus de concluido el sumario
fuesen elevadas al Gobernador el cual dictaba la sentencia 14 .
Esto acredita que el desorden legislativo era grande, y no
exclusivamente imputable a situaciones de naturaleza poltica.
Las disposiciones tomadas por los gobiernos, a veces de carcter
general, a veces de carcter local, fueron en todo caso fragmenta-
rias, basadas en leyes espaolas distintas o determinadas por las
necesidades inmediatas.

III. Principales leyes, ordenanzas y decretos dictados a


partir de la constitucin del gobierno propio 15 .
4 jul. 1810, Decreto recordando la prohibicin existente sobre
duelos. P. y R., I, 38.
7 ag. 1810; Instrucciones a los nuevos alcaldes de barrio sobre
registro de vecindad, tenencia de armas y las sanciones
correspondientes (art. 10). P. y R., I, 47.
10 nov. 1810, Decreto prohibiendo a los buques arrojar piedras
de lastre, pena 1000 pesos de multa. P. y R., I, 71.
22 abr. 1811, Reglamento sobre libertad de imprenta. P. y R.,
1,88.
1
Archivo de Rosario, paquete 1, folio 326, nota del 16 de octubre de 1832.
14
Archivo de Rosario, Legajo I; p . e j . , la sentencia del 3 de abril de 1834,
firmada por Lpez. Entindase que estas sentencias no son dictadas por el Gober-
nador como tribunal de apelacin, segn lo estableci la Constitucin de Lpez,
sino como tribunal de nica instancia.
La abreviacin R. N. significa Registro Nacional de la Repblica Argen-
tina; P. y R. se refiere a la publicacin Leyes y decretos promulgados en la pro-
vincia de Buenos Aires desde 1810 a 1876, recopilados y concordados por el Dr. -
Aurelio Prado y Rojas, Buenos Aires, Mercurio, 1877-8. Una importante recopi-
lacin de los decretos y leyes relativos a materia penal y penitenciaria, bastante
completa, encuntrase en Eusebio Gmez, Criminologa Argentina, Buenos Aires,
1912, obra que contiene, dividida po;' materias, id literatura nacional hasta la fech*-
de la publicacin.
114 5 12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: ill

4 oct. 1811, Bando declarando la vigencia y publicando la ley 3,


tt. 14, lib. 12 y ley 5, id. id., de la Novsima Recopila-
cin. Pena de muerte al autor de robo calificado o de ro-
bo simple de ms de 100 pesos. Diez aos de presidio a
los robos menores. Establece procedimiento sumario y
comisin especial para juzgarlos. Relacinase con los
decretos de 3 abr. 1822; 30 en. 1823 y 19 en. 1825. P. y
R.,1, 100.
26 oct. 1811, Decreto sobre libertad de imprenta. P. y R., I,
102.
23 nov. 1811, Decreto sobre seguridad individual, declarando
el principio "no hay pena sin juicio previo" y otras ga-
rantas procesales, como tambin referentes al domicilio
y al trnsito. P. y R., I, 104.
3 abr. 1812, Decreto sobre piratera. P. y R., I, 129.
18 abr. 1812, Comisin especial para los delitos de robo y regla-
mento para la misma, estableciendo penas y prooedimien-
tos scversims. Dergalo el Reglamento ?ro /isional de
1817, cap. III, art. VI, expresamente; parece sin embargo
cadic de hecho, segn el documento de Nicols de He-
rvor?. ;il doctor Echeverra incluido en P. y R.. I, 139.
-\y.R.,I, 125.
l i marz. 1812. Reglamento policial. ?. y R., I, 123.
I o iul. 1812, Decreto suprimiendo la confiscacin de bienes. P.
y R., I, 146.
18 jul. 1812, Decreto sobre compra de armas. Hasta pena de
muerte. P. y R., I, 56.
22 dic. 1812, Reglamento policial, e instrucciones referentes al
mismo de 5 en. 1813. P. y R., I, 152, 162.
23 maz. 1813, Desercin, pena de muerte. P. y R., I, 78 y 183.
21 may 1813, Ley aboliendo los tormentos. P. y R., I, 201.
I o set. 1813, Reglamento de la administracin de justicia. P. y
R.,I, 216.
17 nov. 1814, Decreto sobre represin de robos y homicidios.
P. y R., I, 294.
30 dic. 1814, Decreto estableciendo la pena de muerte para el
delito de duelo. P. y R., I, 294.
28 nov. 1815, Decreto contra aquellos que atacan al gobierno o
dan falsas noticias. Aplica la Recopilacin de Castilla.
12. DERECHO PZ.MAL ARGENTINO HISTRICO: 11 115

Pena asimismo la desercin, la seduccin de tropas, la


conspiracin y la no delacin de sta, siendo los autores
"pasados por las armas", y juzgados por una comisin
especial. P. y R., I, 302.
17 jun. 1816, Decreto contra el empeo de prendas militares.
P. y R., 1,309.
19 ag. 1816, Bando contra el juego, autorizando contra los in-
fractores la imposicin de penas arbitrarias. P. y R., I,
342.
24 jul. 1817, Acuerdo nombrando comisin para la represin de
hurtos y facultndola para la imposicin de oenas arbi-
trarias. P. y R., I, 402.
3 dic. 1817, Reglamento provisional, que contiene principios
sobre libertad de imprenta y sobre formas procesales, re-
lacionndose con disposiciones anteriores ya citadas. P. y
R.
jul. 1818, Bando sobre polica (Buenos Aires). P. y R., I. 45
18 ag. 1818, Ley sobre procedimiento criminal. P. y R., I, 452.
4 marz. 1819, Comisin militar para juicios sobre conspiracin
y traicin P. y R., II, 7.
16 abr. 1819, L;y sstabieciendo la libertad de defensa en jui-
cios ante aquella comisin por los delitos de conspira-
cin y traicin. P. y R., II, 12.
14 marz. 1820, Bando que establece medidas extraordinarias de
polica en Buenos Aires. P. y R., II, 53.
26 oct. 1820, Bando sobre orden pblico. P. y R., II, 77.
16 dic. 1820, Disposiciones sobre prensa. P. y R., II, 84.
16 feb. 1821, Disposiciones sobre abusos de prensa. P. y R.,
II, 102.
16 feb. v 7 abr. 1821, Reglamento de polica. P. y R., II, 95 y
105.
10 may. 1821, Decreto sobre juegos prohibidos. P. y R., II, 119.
27 nov. 1821, Ley sobre uso de armas y escndalo (Buenos Ai-
res). P. y R., II, 201.
14 feb. 1822, Decreto sobre seguridad individual. P. y R., II,
254.
3 abr. 1822, Decreto sobre robo de cargas de buques. P. v R.,
II, 278.
116 12. DERECHO PENAL ARGENTINO HiSWRlCO: III

19 abr. 1822, Decretos contra vagabundos. P. y R., II, 296.


31 may. 1822, Decretos sobre Drocedimientos en caso de crme-
nes o delitos. P. y R., 11,^307.
31 jun. 1822, Decreto contra embriaguez. P. y R., II, 311.
8 ag. 1822, Ley sobre prisin por deudas (4 reales equivalen a
un da). P. y R., II, 336.
10 oct. 1822, Ley sobre abuso de prensa. P. y R., II, 343.
30 en. 1823, Decreto sobre robos (venta oficial de los objetos).
P. y R., II, 376.
5 jul. 1823, Ley de abolicin de fueros personales. P. y R., II,
408.
8 jul. 1823. Decreto interpretatorio de la ley anterior. P. y R.,
II, 409.
28 oct. 1823, Decreto sobre penas pecuniarias. P. y R., II, 429.
17 dic. 1823, Ley sobre servicio de armas como oer-".. P v R..
II, 447.
10 set. 1824. Ley sobre vaaos (3 v 6 anos de servicio). P. y R.,
III, 3.
15 nov. 1824. Ley sobre comercio de esclavos equiparndolo a
piratera. P. y R.. III, 46.
19 en. 1825, Decreto sobre abigeato de menos de seis cabezas de
ganado (juicio sumario). P. y R., III, 66.
5'abr. 1826, Decreto sobre publicacin de sentencias. P. y R.,
111,141.
15 abr. 1826, Decreto restableciendo prohibicin de juegos de
azar. ?. y R., III, 148.
30 marz. 1828. Decreto de prohibicin del monopolio. ?. y R
III, 322.
8 may. 1828. Ley sobre abuso de prensa. P. y {., I, 333.
5 en. 1830, Decreto sobre abuso de armas y lesiones. Si alega le-
gtima defensa, debe probarla. Pena 100 azotes y 4 aos
de presidio. Para el homicidio, pena de fusilamiento. P.
y R., III, 440.
7 en. 1830, Decreto contra la compra de municiones a la tropa.
P. y R., 111,441.
20 feb. 1830, Decreto contra ladrones, asesinos y salteadores.
Gobernador Rosas tena poder represivo. P. v R., III,
449.
12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: III 117

... may. 1835, Reglamento de polica urbana. P. y R., IV, 116.


20 may. 1835, Decreto suprimiendo pena de confiscacin de las
leyes espaolas. P. y R., IV, 182.
19 en. 1837, Decreto prohibiendo velorios y castigando a los
infractores con la pena que el Gobernador "tenga a bien"
imponerles. P. y R., 279.
I o feb. 1839, Decreto que establece derechos de carcelaje (De-
clarado insubsistente por la C. S. el 22 de feb. 1877). P.
y R., IV, 340.
31 oct. 1840, Decreto sobre orden, robos y heridas (lesiones le-
ves, pena de muerte), penas discrecionales. P. y R., IV,
371.
22 feb. 1844, Decreto estableciendo penas contra carnaval (3
aos de trabajos pblicos). P. y R., IV, 378.
12 may. 1848, Decreto sobre casa de correccin de mujeres. P.
y R , IV, 395.
9 dic. 1851, Decreto estableciendo penas pura )or, que toman en
garanta moneda metlica. Penas pcunaras y destierro
perpetuo. P. y R., IV, 413.
7 ?g. 1352. Decreto que declara vigente la abolicin de la con-
fiscacin general de 20 marzo 1835 (es traicin a la pa-
tria). P. y R., IV, 469.
7 ag. 1852, Decreto de abolicin de la pena de muerte por causas
polticas y prescribiendo formalidades en los juicios. P.
y R., IV, 470.
16 set. 1857, Ley-estableciendo la jurisdiccin comn en calum-
nias, injurias y difamacin. P. y R.. V, 314.
13 oct. 1862, Ley que establece la. naturaleza y funciones de la
justicia nacional.
25 ag. 1863, Ley de jurisdiccin y comp. federal en lo civil y
criminal y designando los crmenes a que se refiere y las
penas que corresponde aplicar.
27 ag. 1864, Ley que pena la imposicin de azotes. Reg. Nac,
V, 151.
5 dic. 1864, Decreto encargando al doctor Tejedor la preparacin
de un Cdigo. Reg. Nac, V, 175.
10 nov. 1868, Nombramiento de Comisin revisora. Reg. Nac,
V, 416.
25 jul. 1868, Canje de trat. de extradicin non Italia. Reg. Nac,
VI, 20.
118 1Z DERECHO FSAL ARGENTINO HISTRICO: IV

3 marz. 1879, Canje de trat. de extradicin con Bolivia. Reg.


Nac, VI, 25.
3 may. 1870, Canje de trat. de extradicin con Chile. Reg. Nac,
VI, 47.
23 ag. 1871, Canje de trat. de extradicin con Brasil. Reg. Nac,
VI, 188.
26 jun. 1872, Ley aboliendo la prisin por deudas. Reg. Nac,
VI, 262.
27 jul. 1872, Ley sobre trat. de extradicin con Brasil. Reg. Nac,
275.
IV. El perodo constitucional.- La superacin de este desor-
den fue una de las ms vivas preocupaciones a partir del perodo
constitucional. Sin embargo, las dificultades polticas retardaron
an considerablemente la realizacin del propsito. En ei ao
1863, 6 de junio, a ley 36 autoriz al P. E. para nombrar comi-
lones encargadas de proyectar los cdigos. El proyecto de C. P.
fue encomendado a! doctor Carlos Tejedor quien present !a par-
te general en 1865 y Li especial en 1868 1S .
Pero la marcha de la reforma penal era lenta, y las necesi-
dades de organi?c'c>r. de la justicia imperiosas. Por ello, en los
aos 1862 y 1863 s-; dictan dos importantes leyes. Por la prime-
ra, se establece r. rvuuraleza y funciones de la justicia nacional,
de conformidad con el rgimen que la Constitucin haba fijado.
La segunda, del 25 de agosto de 1863, reviste la mayor impor-
tancia pena, pues adems de las cuestiones jurisdiccionales, con-
tiene una gran cantidad de definiciones de delitos, y forma una
especie de cdigo, incompleto desde luego, pues solamente se
refiere a las infracciones cuya definicin era ms urgente, en
razn de la jurisdiccin federal que la Constitucin creaba.

Proyecto | de [ Cdigo Penal I para la | Repblica Argentina | trabajado


por encargo del Gobierno nacional | por el | Doctor Don Carlos Tejedor ! Parte
primera I Buenos Aires | Imprenta del Comercio del Plata, calle de la Victoria
87 1866. La nota de presentacin de la primera parte es de fecha 30 de diciem-
bre de 1865 y la de presentacin de la segunda parte es de 31 de enero de 1368, a.
pesar de que el pie de imprenta de esta ltima menciona el ao 1867. Vase Moiss
Nilve. La vigencia del P. Tejedor como cdigo penal de las provincias argentinas,
"Revista Penal y Penitenciaria", Buenos Aires, ao 10, nms. 35-38, 1945, p. 35; del
mismo, El P. Tejedor en la historia del D. patrio, Rev. del Instituto de Historia del
Derecho, Buenos Aires, 1955-6, nm. 7, p. 57.
12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: V 119

Las lagunas dejadas por las leyes 48 y 49 seguan siendo llena-


das por la legislacin espaola 17 .
V. El Proyecto Tejedor. Tuvo poca fortuna, aun cuando
ha tenido influencia indudable en la sancin del Cdigo de 1886.
La base de este proyecto la constituye el Cdigo de Baviera,
al cual transcribe con la mayor frecuencia y a cuyo comentario
oficial se remite tambin. Sin embargo, estn frecuentsimamente
citados el C. Espaol, la legislacin espaola y las fuentes roma-
nas.
Contiene la clasificacin tripartita de las infracciones (cr-
menes, delitos, contravenciones), establece distintos grados de
culpa, admite la pena de muerte, establece causas generales de
agravacin y de atenuacin, pero en l casi todas las penas son
fijas; contiene disposiciones sobre responsabilidad civil 18 .
Ese proyecto, en lugar de ser aprobado, fue sometido a una
prolija revisin, para lo cual el Congreso, en octubre de 1868
dict una ley autorizando a! P. E. para nombrar una comisin
de juristas a ese efecto. A contar de esa fecha, en la comisin
nombrada (Jos Roque Prez. iMarcelino Ugarte y Manuel Quin-
tana) se produce una largi serie de desintegraciones que llegan
hasta 1877, fecha en la cual la comisin queda constituida por
las personas que firman ?,i proyecto y que fueron los doctores
Villegas, Ugarriza y Garca. Esta comisin.present su trabajo el
3 de enero de 1881. Pero el trabajo presentado y el tiempo
transcurrido fueron, en realidad, poco menos que intiles, por-
que el Congreso, cuando inicia el estudio del C. P., en 1885,
toma come base el ?. de Tejedor, que diecisiete aos antes haba
mandado revisar, y desecha el trabajo de revisin.
Para proceder as, sin embargo, exista una razn de carc-
ter histrico. Ya hemos anotado la anarqua legislativa que impe-
raba en el pas, regido por las complejas leyes espaolas. El apre-
mio de la situacin se haca cada vez mayor, sancionada la Cons-
titucin Nacional. Era indispensable la aplicacin de una ley que
estuviese vinculada con ese rgimen poltico. Por ello, en cuanto
el P. de Tejedor apareci, fue adoptado por muchas de las legisia-

C. S., VI, p. 107. Como exposicin del Derecho penal anterior a la san-
cin del Cdigo, vase el Curso de Tejedor, de 1860.
Sntesis del C. de Tejedor puede verse en Moreno, op. cit., p. 56 y sigs.;
Peco, op. cit., p. 29. Las reformas de que fue objeto al sancionarse, estn explica-
das por el diputado Solveyra en la sesin del 23 de octubre de 1885.
120 12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: VI

turas locales como ley, a libro cerrado, cosa que tambin


hizo Buenos Aires siendo capital de la provincia, por lo cual lo
seguan aplicando los tribunales una vez transformada la ciudad
en Capital Federal, salvo en materia de delitos de jurisdiccin
federal, para los cuales la ley 49 de 1863 haba llenado el vaco
de la legislacin comn. La ley 49, al definir las figuras delicti-
vas cuyo castigo corresponde a la justicia federal, reglamenta una
materia que fue respetada como autnoma, tanto por el Proyecto
Tejedor, como por el de Villegas, Ugarriza y Garca, confundien-
do con ello una cuestin jurisdiccional con una cuestin de
fondo. El Cdigo Penal que proyectaban no contena todos ios
delitos, sino solamente los de jurisdiccin comn.
VI. El Cdigo Penal de 1886.- En 1885 y 1886, sobre la
base del Proyecto Tejedor, que por sancin de las legislaturas era
cdigo vigente en casi todo el pas " , se procede a estudiar en
definitiva la sancin de un C. P.Vpero desde ei comienzo mismo
de los debates, se advierte que los legisladores sancionan .-.-sa ley
ms apremiados por la necesidad que convencidos de su exce-
lencia. Ya en el primer informe del despacho de comisin el pro-
pio informante del proyecto se refiere a las imperfecciones de la
obra y pide la sancin de esa ley, sin perjuicio de que cuando la
aplicacin de ella muestre sus errores, stos se salven. El argu-
mento basado en la urgencia de remediar el desorden que supo-
na la vigencia del Proyecto Tejedor junto con las leyes espao-
las fue, en realidad, el nico que determin la sancin del Cdi-
go, pues en el Senado se repitieron las mayores censuras contra el
Proyecto Tejedor, y las enmiendas introducidas en Diputados,
apresuradamente hechas, slo tendan a salvar los inconvenien-
tes mayores, entre los que especialmente se destac el de la rigi-
dez de las penas.
Segn Moiss Nilve, op. cit., el Proyecto Tejedor fue sancionado: En
Buenos Aires, con pequeas reformas, por ley 1140, dei 29 de octubre de 1877.
En Entre Ros, por ley del 4 de abril de 1878 (Recopilacin de leyes, acuer-
dos y decretos de la Provincia de Entre Ros, t. 18, 1878. Uruguay, Estableci-
miento Tipogrfico de "La Voz del Pueblo", 1880).
En Corrientes, por ley del 16 de noviembre de 1878 (Registro Oficial de la
Provincia de Corrientes del ao 1878. Corrientes, Imp. y Tip. de "El Autonomis-
ta", 1878, p. 268. Hay una edicin oficial de este cdigo que data del ao 1878).
En San Luis, por ley del 21 de noviembre de 1878 (No encontramos direc-
tamente el texto de esta ley, pero ella se halla mencionada en la ley 255 del 19 de
febrero de 1879 que fijaba el plazo para la vigencia del cdigo penal, como puede
verse en la Compilacin de Leyes de la.Provincia de San Luis, por Anbal Barbosa,
voL 1.-Perodo de 1854 a 1879-, Buenos Aires, Tipografa talo Axge
1672,1908).
1Z DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: VII 121

El C. Penal fue promulgado el 7 de noviembre de 1886.


par empezar a regir el I o de marzo de 1887. Lleva el nmero
1920.

VII. El Proyecto de 1891 y el Cdigo de 1921.- Naci,


pues, el primer cdigo, cargado de desprestigio oficial y en medio
de las voces que ya antes de sancionado pedan su reforma.
El movimiento reformista no se hizo esperar. En 1890 se
design una comisin compuesta por Rodolfo Rivarola, Nor-
berto Pinero y Jos Nicols Matienzo para que estudiara ei pro-
blema.
Esta comisin se expidi en junio del ao siguiente presen-
tando no ya un plan de reformas, sino un proyecto totalmente
nuevo y precedido por una amplia exposicin de motivos. Este
proyecto tiene suma importancia porque es el antecedente ms
influyente del Cdigo que rige, pues los trabajos posteriores son
elaboraciones construidas sobre l.
El Proyecto de 1891 constituye una renovacin fundamen-
tal en la corriente legislativa, porque en l se recibe directamente
y en forma muy pronunciada la influencia del cdigo entonces
En Catamarca, por ley del S Je diciembre de 1878 {Cdigo Penal de la Pro-
vincia de, Catamarca. Edicin Oficial. Buenos Aires. Imprenta de Pablo E. Coni,
1879).
En Santa Fe, DO- ley del 28 de septiembre de 1880 {Registro Oficial de la
Provincia de Santa Fe. t. 10, 1878- al ao 1880. Santa Fe, Tipografa de "La Re-
volucin", 1890, p. 400).
En Sala, por ley 96 del 12 de noviembre de 1880 {Recopilacin general
de las leyes de la Provincia de Salta y siis decretos reglamentarios. Documentos
compilados, ordenados y publicados por Gavino Ojeda, t. 3, 1878-1886, Salta,
Talleres Grficos de C. Velarte, 1931, p. 1052).
En Tucumn, por ley 458 del 30 de mayo de 1881 (Compilacin Orde-
nada de leyes, decretos y mensa/es del penado constitucional de a Provincia de
Tucumn que comienza en el ao 1852. Documentos seleccionados, ordenados y
publicados por Horacio Snchez Loria y Dr. Ernesto M. del Moral, voi. VII!,
1881-1882, Tucumn, Edicin oficial 1917).
En la Capital Federal, el art. 313 de la ley orgnica de los tribunales, 1144,
de diciembre 15 de 1881 estableci que continuara rigiendo en la Capital -ahora
de la Nacin Argentina- el cdigo vigente en la Provincia de Buenos Aires.
En Crdoba, por ley del 14 de agosto de 1882 (Compilacin de Leyes, de-
cretos y dems disposiciones de carcter pblico dictadas en la Provincia de Cr-
doba en el ao de 882, t. 9, 2a. edicin Oficial, Crdoba, Talleres Tipogrficos
de "El Interior", 1889. Hay una edicin oficial del cdigo que es de 1882) se
adopt no el Proyecto Tejedor, sino el redactado por Villegas, Ugarriza y Garca,
con algunas modificaciones.
En Mendoza, parece haberse sancionado en 1879.
Con respecto a Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja y Sa". Juan, no heme
podido verificar datos.
122 1Z DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: Vil

ms moderno, esto es, el Cdigo italiano de 1889. Este es un he-


cho que reviste considerable importancia, porque este Cdigo fue
el resultado de la actividad cientfica ms valiosa de la poca, y
de una elaboracin doctrinaria en la que directamente intervinie-
ron juristas de extraordinario valor. Por obra del Proyecto de
1891 queda nuestra legislacin penal dotada, en numerosos pun-
tos, de los ms esclarecidos antecedentes doctrinarios, y por este
solo hecho el proyecto merece un juicio ampliamente favora-
ble 20 .
Una de las diferencias legislativas que separan ese proyecto
del Cdigo entonces vigente es la de comprender la definicin de
todas las infracciones, incluso las que la ley 49 haba colocado
bajo jurisdiccin federal, de manera que fue un proyecto de C-
digo comn para la Repblica, sin alterar, por cierto, la materia
jurisdiccional; pero comprendiendo todas las infracciones, fuese
cual fuese el tribunal que deba juzgarlas.
El Proyecto de 1891 comenz a ser examinado en i 895, y
la comisin que le SC,('.C no estuvo de acuerdo con la idea de la
substitucin total de LV .digo por otro, preparando una planilla
de reformas al Cdigo vigente. Ese despacho fue la base de la lla-
mada Ley de Reformas, sancionada en Diputados en 1900 y en
Senadores en 1903, a pesar de la brillante oposicin que le hizo el
doctor Julio Herrera 21 . La ley de Reformas al Cdigo Pejial le-
vaba el nmero 4189.
En ese estado de cosas, a las crticas que el Cdigo haba
siempre determinado, se agregaban las que suscitaba esa reforma,
fragmentaria y evidentemente inconexa. Por eso, en el mismo
ao 1904, en el cual la ley 4189 entraba a regir, de nuevo.se pre-
para otra modificacin, de la que se encarga a una comisin com-
puesta por Francisco Beazley, Cornelio Moyano Gacita, Norber-
to Pinero, Rodolfo Rivarola, Jos Mara Ramos Meja y Diego
Saavedra.
Esta comisin se expide presentando el llamado Proyecto de
1906, base inmediata del Cdigo vigente. Este proyecto, sobre el

Proyecto | de Cdigo Penal | para la \ Repblica Argentina i Redac-


tado... i por los doctores Norberto Pinero | Rodolfo Rivarola Jos Nicols
Matienzo | ... I Buenos Aires | Taller tioogrfico de la Penitenciara Nacional |
1891.
Vase Discurso pronunciado por el senador Julio Herrera en la discu-
sin del proyecto sobre reforma al Coligo Penal, Buenos Aires, imD. El Comer-
cio, 1903.
12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: VII 123

cual se publicaron trabajos de mrito, entre los que se destaca el


de Julio Herrera. La Reforma Penal, qued un largo perodo sin
consideracin legislativa, hasta que en 1916 especialmente por
obra del entonces diputado, doctor Rodolfo Moreno, se encar e
estudio de la reforma sobre la base del Proyecto 1906.
La Comisin especial de Legislacin Penal y Carcelaria de la
Cmara de Diputados, requiri la opinin de magistrados y profe-
sores sobre el Proyecto 1906, y prepar un proyecto definitivo,
teniendo en ste especial influencia las opiniones expresadas por
Julio Herrera, Octavio Gonzlez Roura y Juan P. Ramos n .
La citada comisin formula su despacho en 1917. La Cma-
ra de Senadores produjo despacho en 1919. y volvi el proyecto
a Diputados, en 1921, con algunas modificaciones, siendo apro-
bado en esta Cmara en setiembre de 192i. Las discrepancias
entre las sanciones del Senado y de la Cmara de Diputados moti-
varon dos votaciones por dos tercios, quedando el proyecto con-
vertido en ley, conforme con la sancin de la Cma-a que tenia
la iniciativa dei proyecto.
El Cdigo Penal tiene el nmeio 1 i.179, se mand publica
el 29 de octubre de 1921 y rige desde el 29 de abril de 1922.
Tambin el C. P. vigente ha merecido una crtica severa, ins-
pirada principalmente en la posicin estrictamente positivista,
francamente predominante entonces en la ctedra de las univer-
sidades argentinas, en materia penal. La aparicin, casi simultnea
con la sancin del Cdigo, del Proyecto Ferri de 1921. y las ideas
positivistas difundidas especialmente por Jimnez de Asa 23
acerca del estado peligroso, inician un nuevo movimiento en con-
tra del Cdigo sancionado, que se concreta en los proyectos sobre
estado peligroso, de 1924, 1926. 1928 y 1930. ninguno de los
cuales logra sancin legislativa.
Tampoco logr sancin el proyecto de 1932, en el cual se
mezclan, de manera harto confusa, ciertas ideas peligrosistas, tal

Vase el tomo de la Encuesta, publicado por la Cmara de Diputados


en 1917 (orden del da nm. 63); Moreno, op. cit., p. 95-6 del t. 1.
Fue muy importante en este sentido, el ciclo de conferencias dado por
Jimnez de Asa en los arios 1923 y 1925, que puede verse en El nuevo Cdigo
penal argentino y los recientes proyectos complementarios ante las modernas di-
recciones del Derecho Pena!, Madrid, 1928.
124 12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: VII

vez no exentas de intenciones polticas, con ideas expiacionis-


tas, que llevaron a incluir en el proyecto la pena de muerte 24 .
Ampla Soler el anlisis del proceso legislativo, enmarcn-
dolo dentro de las corrientes e influencias ideolgicas que gravi-
taron en la poca en que se sancion el cdigo vigente, expresan-
do: ..."Pues bien. Nuestro Cdigo Penal de 1921, viene directa-
mente de aquella corriente humanista y liberal. Rodolfo Moreno
trabaj sobre los proyectos de 1906 y de 1891, cuyas fuentes
constantes son el Cdigo italiano de 1890, el Cdigo holands
vigente desde 1886, el Cdigo espaol de 1870, el Cdigo alemn
de 1870 y el Cdigo de Tejedor, una de cuyas principales fuentes
haba sido, a su vez, el Cdigo de Feuerbach para Baviera de
1813. La ascendencia no poda ser ms preclara; relase la lista
de abuelos".
"Pero hay an algo ms. En el proceso de nuestra indepen-
dencia y de nuestra organizacin poltica ocurri, por razones
que no interesan aqu, que la legislacin comn sigui su propio
curso. Mejor dicho, se produjo una inercia legislativa que prove-
na de la legislacin espaola preirevolucionaria. Por debajo de la
proclamacin de gobierno propio, de la independencia y de la
Constitucin misma, nuestra ley penal segua hablando con la voz
de Felipe II en la Recopilacin de 1567. Al estudiar las fuentes
del derecho penal vigentes en el pas en 1860, dice Tejedor: ..."En
resumen, puede decirse que el Fuero Juzgo representa la poca
de los brbaros; el Fuero Real y las Partidas, la feudalidad, y las
Recopilaciones, la Monarqua absoluta y ei Coloniaje"... El C-
digo que l mismo prepar luego representa el encuentro con la
primera codificacin moderna; el de 1921, el encuentro con la
segunda. Entonces, y slo entonces, comienza nuestra ley comn
a hablar el mismo lenguaje de Moreno, de Rivadavia, de Alberdi,
de Sarmiento y de Mitre. Nuestra Constitucin, que haba lle-
gado bastante antes, vena de all mismo, de donde tan tarda-
mente nos lleg el derecho penal. Ya nuestra Constitucin saba
que no hay crimen sin ley previa, y ya haba proclamado que
slo puede haber dos formas de traicin, que no puede haber
pena de muerte por causas polticas, que nadie puede ser obliga-
do a declarar contra s mismo, que la tortura no es un medio
procesal, que el delito requiere exterioridad, que las acciones
privadas de los hombres estn libradas a Dios y exentas de la
autoridad de los magistrados. Saba que el pecado no es necesa-
riamente delito y que las penas degradantes y crueles deban
quedar abolidas para siempre".
12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: VIII 125

"Sobre un Cdigo que traa tal abolengo, que proceda


de la depurada construccin de las escuelas toscana y napolitana,
que poda ser ilustrado con las opiniones de Carrara y de Pa-
checo y con la doctrina posterior a la sancin de los cdigos
citados, incluido el alemn, acerca del cual en 1920 ya se haba
elevado uno de los mximos monumentos de la ciencia jurdica
de todos los tiempos (Binding, Beling, von Liszt, Frank), sobre
ese cdigo se ensaa la crtica, porque aqul se funda en la idea
de libertad y de responsabilidad".
"Es necesario detenerse un momento a pensar con calma
para medir en su magnitud real el poder que de pronto alcanza
el pensamiento superficial, pero prepotente. Porque el dao
entonces inferido resultar ya irreparable. En los aos que
siguieron a la sancin comenzaron a ocurrir en el mundo otras
cosas que haban de gravitar tambin sobre nuestros problemas
legislativos por una va diferente e igualmente desfavorable"...231.
VIH. Proyectos posteriores. En el ao 1936, el Poder
Ejecutivo design a los doctores Eusebio Gmez y Jorge Eduardo
Coll para que prepararan un proyecto de refo-mas al Cdigo Pe-
nal. Esta comisin se expidi presentando u; proyecto completo
d'e cdigo, inspirado en las ideas positivistas, en cuya parte gene-
ral es dable comprobar las inevitables conlradiccones a que esa
doctrina conduce, en materia legislativa, no obstante algunos dis-
cretos compromisos eclcticos que el proyecto contiene 2S .
Posteriormente, en 1941, el doctor Jos Peco, en su calidad
de Diputado, present a la Cmarc. vn proyecto de Cdigo penal
que el autor mismo califica, en JU extensa exposicin de motivos,
de neo-positivista 26 .

231
Soler, Sebastin, Bases ideolgicas de la reforma penal, op. cit., p.
25/27.
M
Vase sobre este proyecto, Jos Peco, La reforma penal en el Senado de
1933, Buenos Aires, 1936, donde se expone detenidamente todo el proceso de dis-
cusin, de esa reforma y se denuncian las intenciones polticas de ese intento legis-
lativo.
Proyecto de Cdigo penal para la Repblica Argentina, etc., Buenos Aires,
Talleres grficos de la Penitenciara Nacional, 1937. Sobre este proyecto, vase el
vol. Opiniones sobre el Proyecto de Cdigo Penal, publ. del Ministerio, Buenos
Aires, 1941.
26
Jos Peco, Proyecto de Cdigo penal, - Exposicin de motivos - Pre-
sentado a la Cmara de Diputados de la Nacin Argentina, el 25 de setiembre de
1941, La Plata, 1942, Universidad de La Plata.
126 11 DERECHO PESAL ARGENTINO HISTRICO: VIII

El I o de agosto de 1951 el P. E. envi al Congreso un pro-


yecto completo de Cdigo penal. En la exposicin de motivos,
junto con las habituales frases de descrdito para las ideas libera-
les de los constituyentes de 1853 y de exaltacin para "la doctri-
na rectora del movimiento", se advierte la fuerte gravitacin del
pensamiento positivista y en particular del principio de estado pe-
ligroso. Las pretendidas excelencias tericas de esas ideas genera-
les, que tan buenos medios represivos habran dado a la justicia
poltica de la dictadura, se hallaban reforzadas, por las dudas, en
la parte especial, con unas cuantas figuras como las de los arts.
432 (deprimir la opinin pblica, punible con prisin de 1 a 8
aos), 458 (desobediencia o suspensin de tareas durante estado
de sitio o de prevencin, punibles de 1 a 5 aos) y otros 2 7 .
La gravitacin de las tendencias polticas de la dictadura es
tambin manifiesta en el proyecto concluido en 1953. La "razn
nueva y ms importante en favor de la reforma" consista en la
sancin de la Constitucin t 1949. El P. se fundaba en dos prin-
cipios: la "personalidad i-l iiincuente" y "la defensa social",
con lo cual, segn dice :a Exp. de Motivos, "no se hace ms
que cumplir con el plan quinquenal". El Proyecto de 1953, !o
mismo que el anterior, pone un repertorio de ideas positivistas
al servicio del sistema arbitrario de represin fundado por la dic-
tadura en una serie de decretos y leyes cuyos textos, un poco
pulidos tcnicamente, se incorporaban a la legislacin permanen-
te de fondo.
Ambos proyectos confirman la previsin segn la cual
adoptar la idea positivista que transforma a la pena "en una me-
dida ticamente incolora", importa "falsear el sentido de la pe-
na" y crear el peligro de que "se abuse de ella con fines polti-
cos" 2S.

Sobre este proyecto, vase R. C. Nez, Observaciones al Proyecto del


Cdigo Penal del P. E., "Rev. de Derecho Penal", Buenos .Aires, ao 1951, Vil. p.
293; en la misma revista y ao, p. 385, Antonio Camao Rosa, El Proyecto de
C. P. argentino de 1951.
Conf. la fundamentacin del P. alemn de 1960: Begrundung, 3, I.
Schuld und Strafe. R. Maurach, en el trabajo presentado a las Jornadas cele-
bradas en Buenos Aires en 1960, subraya brillantemente el abuso poltico desple-
gado por el nacional-socialismo, partiendo del "criminal menosprecio del principio
nulla poena sine culpa". En su Deutsches Strafrecht, 1, 7, 111: la intencional li-
mitacin de la pena retributiva es un "baluarte de a libertad personal frente al
Estado".
12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: X 127

IX. El Proyecto de 1960.- El P. E., por decreto de fecha


13 de octubre de 1958 aprob "el convenio celebrado por el
seor Ministro Secretario en el departamento de Educacin y Jus-
ticia con el doctor Sebastin Soler, para la redaccin de un Pro-
yecto de C. P. de la Nacin". Al mismo tiempo invit a la Cor-
te Suprema, a las Facultades de Derecho de Buenos Aires, de
Crdoba, La Plata, a la Federacin Argentina de Colegios de Abo-
gados, a la Sociedad Argentina de Criminologa, para que desig-
naran representantes, y constituir con ellos una Comisin aseso-
ra, consultiva y revisora. Esta Comisin qued integrada por los
doctores Jorge Fras Caballero, Ernesto R. Gavier, Osvaldo Lou-
det, Jos Peco, Jaime Prats Cardona, Enrique Ramos Meja y
Ernesto J. Ure (Dees. 7292 y 9683). A mi pedido se nombr
secretarios a los doctores Eduardo H. Marquardt y Luis C. Ca-
bral para que me secundaran, y con su valiosa cooperacin pre-
par el Anteproyecto, entregado al ministro el 31 de marzo de
1960 (Anteproyecto de Cdigo Penal del Dr. Sebastin .Soler.
Decreto 7292, Edicin Oficial, Buenos Aves, 1960). Pasado a la
Comisin, sta produjo su dictamen ei 20 .e octubre, aconsejan-
do algunas modificaciones. Con ese dictamen me fue devuelto el
Anteproyecto, y exped opinin fundada acerca de cada una de
.S reformas propuestas, aceptando algunas y ratificando en otros
casos^el criterio anterior. El Proyecto que el P. E. enva al Con-
greso consiste en el Anteproyecto ms las modificaciones pro-
puestas por la Comisin y aceptadas por m (Proyecto de Cdigo
Penal, edicin oficial, Buenos Aires. 1960). Una vez en el Con-
greso, la Comisin de Legislacin Penal de la Cmara de Dipu-
tados se aboc al estudio del Proyecto y abri una amplia
encuesta, inclusive con sesiones pblicas. El resultado de toda esa
etapa crtica fue ordenadamente fichado y sintetizado, invitndo-
seme a considerar, ficha por ficha, todas las observaciones. El
resultado de esa labor ha sido publicado por la Comisin (Sntesis
de observaciones formuladas y modificaciones propuestas en la
encuesta realizada sobre el Proyecto de Cdigo Penal del Poder
Ejecutivo ao 1960 Respuesta y Modificaciones del Autor del
Anteproyecto, Dr. Sebastin Soler lParte General - Parte
Especial, Buenos Aires, 7.463 Imprenta del Congreso de la Na-
cin, 1962).
El Proyecto va acompaado de la exposicin de motivos y
de las notas de cada artculo del Anteproyecto 29 .
"29
Sobre ei ?., ademas de los numerosos trabajos locales, de muy desigual
valor, conf. Rodrguez Devesa, El anteproyecto de C. P. argentino de 1960 de
128 IZ DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: IX

* A los fines de poder apreciar adecuadamente el sentido


y alcance del Proyecto de 1960, es til transcribir el pensamien-
to de su autor expresado en la Exposicin de Motivos del
Anteproyecto. . . ."Hemos preparado un cdigo nuevo y no una
ley de reformas; sin embargo, creemos no habernos apartado
del Cdigo en tal medida que represente una ruptura con la
experiencia hecha de ese cuerpo legislativo durante los treinta
y siete aos transcurridos desde su sancin. Antes, al contrario,
el texto vigente ha sido siempre el punto de partida, salvo na-
turalmente- cuando se trata de materias totalmente nuevas".
"Con frecuencia el texto es exactamente el mismo; otras
veces, solamente vara por razones gramaticales o de forma.
Finalmente, muchas veces cuando proponemos textos nuevos,
especialmente en la parte general, lo hacemos con la idea de
desarrollar lo que poda, considerarse contenido, tcitamente
en la ley vigente y que slo una deficiente expresin o una
infortunada o poco empeosa elaboracin doctrinaria o juris-
prudencial no haban desentraado".
"El Proyecto no se presenta, pues, como una creacin
arbitrariamente original; antes bien, aspira a no perder nunca
contacto con .m' jurisprudencia conocida y con una tradicin
jurdica con !a que nuestro cdigo est vinculado a travs de
los proyectos de 1891 y de 1906, y a la que tenemos en gran
estima no slo por la riqusima bibliografa que la ilustra, sino
tambin-f'Or la humana sabidura poltica que la inspira". ''
"Los preceptos nuevos que introducimos provienen de
dos fuentes: la experiencia de la ley vigente y la construccin
jurdica de la doctrina. En cuanto a la primera, ocurre siempre
con las leyes que sobre sus preceptos, convenientes o no, se
vayan formando prcticas y aun rutinas que o bien deforman
el sentido correcto de aqullos o bien agrandan como con lupa
algn pequeo defecto. No siempre un cdigo .es recibido con
buena disposicin de nimo y con espritu constructivo de
parte de la ctedra y de la magistratura. De nosotros, los ar-
gentinos, an podra decirse que no nos caracteriza una excesiva
adhesin a la ley y que en general predomina una actitud crtica
frente a ella".
"El Cdigo Penal, al tiempo de su sancin, fue recibido
con bastante menos aplausos del que mereca, y ello contribuy
a que la prctica no lo fuera mejorando".
"Por lo que hace a la elaboracin de! derecho pena! en los
ltimos cincuenta aos, puede decirse que ella constituye uno
12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: X 129

de los logros mximos de la ciencia jurdica, y ya es dable reco-


ger sus frutos en la legislacin comparada. El gran valor de esa
construccin consiste en que, mediante un sostenido esfuerzo,
desentraa el sentido correcto de conceptos tradicionales, los
enriquece y depura, los estructura en relaciones sistemticas,
dando a toda la obra una solidez de que antes careca. Este
verdadero progreso del derecho penal no poda ser desatendido
o menospreciado por nosotros"...
X. Las reformas introducidas en el Cdigo Penal. El Cdi-
go Penal alcanz sancin en un momento de gran auge de las
ideas positivistas, que culminaron en 1921 con la aparicin del
Proyecto italiano preparado por la Comisin presidida por Ferri.
Para algunos, ese proyecto vena a constituir el modelo "cientfi-
co" y sobre ese patrn deban medirse las reformas legislativas.
Apoyadas sobre esa base ideolgica y postulando la amplsima
admisin de la teora del estado peligroso, muchas fueron las
crticas dirigidas al nuevo Cdigo 30 .
Aun cuando no prosperaron, por fortuna, los inconsultos
proyectos de reforma fundados en el estado peligroso (1924,
1926, 1928 y 1932), pocos arios despus haba de comenzar un
proceso de reformas legislativas en el cual ha gravitado en medi-
da considerable la ideologa que inspiraba en* algunos pases de
Europa profundos cambios en la legislacin penal que, como la
nuestra, era expresin y resultante final del movimiento huma-
nista 31 . Fue muy consultado en tal direccin el Cdigo italiano
de 1930. Tsl tendencia, que comienza a manifestarse en un pro-
yecto del Poder ejecutivo (8 de enero de 1941) adquiere gran
impulso con el decreto 536 de 1945, en el cual se concreta la
ideologa represiva de la dictadura, que contina luego con la ley

Sebastin Soler, "Anuario de D. P.", vol. XIII, p. 359. Heinz Maltes, en "Zits-
chrift fr diegesamte Strafrechtswisenschaft", t. 75, 1963. Trad. por C. Finzi en
"Cuadernos de los Institutos", nm. S4, Crdoba, 1965.
19s
Soler, Sebastin, Anteproyecto de Cdigo Penal (Edicin oficial).
Decreto 7 2 9 2 / 5 8 .
Las principales crticas positivistas fueron las de Juan P. Ramos en a
Encuesta publicada por la Cm. de Diputados, Buenos Aires, 1917, p. 204 y sigs.;
Jos Peco, La reforma penal argentina, Buenos Aires, V. Abeledo, 1921; L. Jim-
nez de Asa, El nuevo C. Penal argentino y los recientes proyectos complementa-
rios, Reus, 1928, p. p. 206, 214-5, 287. En ediciones ulteriores de este libro,
algunas de las crticas desaparecen.
Sobre este proceso, conf. Sebastin Soler, Bases ideolgica: de h refor-
ma penal, Buenos Aires, Eudeba, 1966.
130 5 12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: X

13569 de 1949 y con otras varias modificaciones aun posterio-


res, hasta llegar al decreto 788 de febrero de 1963, derogado por
ley 16648. Las ltimas reformas son las de la ley 16648 del 30 de
octubre de 1964, y la ley 17567. La primera, preparada por
Ricardo C. Nez, y la segunda por una Comisin presidida
por Sebastin Soler e integrada por Carlos Fontn Balestra y
Eduardo Aguirre Obarrio. La ley 17567 constituye una refor-
ma muy amplia, pues abarca unos 130 artculos y cambia cap-
tulos enteros de la parte especial.
* Con posterioridad al Proyecto de 1960, hubo otros intentos
de llevar a cabo reformas integrales y sistemticas del ordena-
miento punitivo vigente. As, en 1972 se design una comisin
presidida por Sebastin Soler, Eduardo Aguirre Obarrio, Eduar-
do H. Marquardt y Luis C. Cabral a fin de que proyectase un
nuevo cdigo, quienes en 1973 hicieron llegar su trabajo con-
sistente en la parte general estructurada bsicamente sobre el
Proyecto de 1960, en el cual varios de sus integrantes haban
trabajado. Casi inmediatamente, el Congreso de la Nacin deses-
tim ese material y nombr otra comisin a la cual se le enco-
mend la misma tarea, grupo que qued compuesto por Jess
E. Porto, Enrique Aftalin, Enrique Bacigalupo, Carlos 4. ceved,
Ricardo Levene (h) y Alfredo Masi, quienes a fines de 1974
elevaron el fruto de sus esfuerzos, el cual se circunscribi tam-
bin a una parte general que tampoco alcanz a ser tratada 31*.
En abril de 1976, nuevamente se designa a una comisin
constituida por Sebastin Soler, Eduardo Aguirre Obarrio, Luis
C. Cabral y Luis Mara Rizzi para que den cabal cumplimiento
al propsito de elaborar otro cdigo pensl, presentando los
penalistas nombrados su propuesta legislativa en noviembre de
1979, la cual, al igual que en las oportunidades precedentemente
indicadas, se redujo a la parte general que tena lineamientos
casi idnticos a sus antecedentes directos, esto es, los Proyectos
de 1 9 6 0 y d e l 9 7 3 3 l b .

Ambos Proyectos pueden ser consultados en la publicacin efec-


tuada por el Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad Nacional de Crdoba, Cuaderno de los Insti-
tutos, nm. 129, Crdoba 1976, p. 133 y 161, respectivamente.
Vase sobre el tema, Fierro, Guillermo J., La parte general del
nu'evo Proyecto de Cdigo Penal en Zeus, mayo-agosto 1980, t. 20, p. D-7 y
sigs
12. DERECHO PENAL ,\RGENT1N0 HISTRICO: X 131

En lo concerniente a las reformas parciales efectivamente


consagradas, como no poda ser de otra manera, las vicisitudes
polticas que hemos padecido los argentinos en los ltimos quin-
ce aos, han gravitado de un modo contundente y decisivo en
la legislacin penal.
Salvo unas muy pocas figuras introducidas por la ley 17.567
que se mantuvieron, el resto de esta importante reforma, al igual
que las dems disposiciones penales dictadas durante el gobierno
militar que precedi al gobierno constitucional que asumi en
mayo de 1973, fueron derogadas por la ley 20.509, la que
prcticamente restaur en gran medida al Cdigo de 1921 en
sus textos originales con las modificaciones existentes hasta 1966.
Posteriormente, al ser nuevamente derrocado el gobierno de jure,
en el mes de julio de 1976 se volvi a reformar al ordenamiento
represivo nacional con un cambio de fondo. Sn primer lugar, se
ampli considerablemente el catlogo de leyes destinadas a com-
batir el fenmeno terrorista que asolaba al pas y, en segundo tr-
mino, a travs de la ley 21.338 reasumieron su vigencia la mayor
parte de los Dreceptos eme haban conformado el contenido de
la ley 17.567.'
Las autoridades constitucionales que juraron en diciembre
de 1983, en materia de la legislacin penal elaborada por el
rgimen de fado, adoptaron un criterio muy similar al cual nos
hemos ya referido en el prrafo anterior y es as como el Con-
greso de la Nacin en julio de 1984 sanciona la ley 23.077 que
deja sin efecto casi la totalidad de las normas penales promul-
gadas durante el gobierno militar del perodo 1976-1983, Dicha
ley, no slo deroga esas normas, sino que tambin introduce
importantes modificaciones, especialmente en la parte especial.
Muy poco tiempo antes, ya el Congreso haba sancionado la ley
23.057 reformando el rgimen de la condena de ejecucin con-
dicional y el de la reincidencia, aspectos que se considerarn
ms detenidamente en los captulos respectivos.
Con el propsito de evitar la engorrosa tarea de precisar
detalladamente las innumerables modificaciones experimentadas
por la legislacin penal en fecha reciente, nos limitaremos a
consignar que adems de las ya citadas, debe mencionarse a la
ley 20.655 que tipifica a los delitos deportivos, la 20.771 que
regula el trfico y tenencia de estupefacientes, a su vez modifi-
cada por las leyes 21.566 y 23.077 y la ltima que actualiz
los montos de las penas de multa, registrada como 22.936.
Llamada la Corte Suprema de Justicia de la Nacin a pro-
132 i 1Z DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: X

nunciarse acerca de la validez de las leyes penales dictadas duran-


te los gobiernos de facto, dijo:. . . "Son vlidas las normas legales
dictadas por los gobiernos de facto y su vigencia se mantiene
mientras no medie derogacin por parte de la autoridad legisla-
tiva prevista en la Constitucin Nacional (en el caso se declar
que carecen de sustento los agravios en torno a la pretendida
inaplicabilidad de las reformas que haban sido introducidas por
la ley 17.567 al art. 62, inc. 5 y 6 y al art. 175 del C.P.)". . .
(Fallos, t. 295, p. 810) y en un fallo muy reciente, con otra
composicin el ms alto Tribunal sostuvo: . . . "Es improcedente
el recurso extraordinario en el que se cuestiona la aplicacin al
caso de la reforma introducida al art. 26 del Cdigo Penal por
la ley de facto 21.338, en tanto impide la ejecucin condicio-
nal de las penas de multa e inhabilitacin, sosteniendo la inexis-
tencia de dicha ley por no haber emanado de un poder legti-
mamente constituido. Ello es as, pues la validez de las normas
dictadas por los gobernantes de facto pst condicionada a que,
explcita o implcitamente, las autoridades constitucionalmente
elegidas a:;:/, los sucedan la reconozca, requisito que se ha cum-
plido en ta especie mediante la sancin de la ley 23.057" (causa
"Gmez, Ricardo O. " del 8 de mayo de 1986); (Fallos 306, 174),
El tema antedicho fue nuevamente considerado por la
Corte de un modo ms pormenorizado, al expedirse el Tribunal
en la causa instruida a los ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas durante el Proceso de Reorganizacin Nacional. En
ese fallo, es muy difcil poder afirmar la existencia de una doc-
trina nica de la Corte acerca de los diferentes puntos abordados,
pues cada integrante del Tribunal fund su propio voto y, por lo
tanto, existen coincidencias y discrepancias en las razones y argu-
mentos que avalan la decisin final de confirmar la resolucin
apelada, con ligeras modificaciones parciales.
Al margen de aquellas consideraciones que tienen una
vinculacin especfica con las circunstancias particulares de esa
causa, puede sealarse que en el voto del ministro Dr. Jos Severo
Caballero, luego de ratificar la tesis antes transcripta sentada en
la causa "Gmez, Ricardo" (Fallos 306; 174), agrega: . . . "que
esta Corte Suprema y la experiencia jurdica nacional han reco-
nocido por razones de seguridad jurdica la continuidad en los
gobiernos de jure de la legislacin de los gobiernos de facto, y
el poder de stos de realizar los actos necesarios para el cumpli-
miento de sus fines; ello ha sido sin perjuicio de rechazarla o
privarle de p.fectos, cuando tales normas configurasen un evi-
I 12. DERECHO PENAL ARGENTINO HISTRICO: X 133

dente abuso de poder frente a las garantas y derechos esenciales


de los individuos, o bien un palmario exceso en el uso de las
facultades que ejercitaran ios poderes pblicos que se desempe-
asen en sustitucin de las autoridades legtimas. Tal abuso de
poder se configura, entonces, cuando la legislacin de facto
viola los derechos individuales y los principios bsicos de la
divisin de poderes y cuando se dicta ms all de las necesida-
des de la propia seguridad jurdica, que se integra con los objeti-
vos revolucionarios formalmente declarados". . . En tanto el Dr.
Belluscio en su voto admite que lo actuado por el Congreso
Nacional en tomo a la ley de facto 22.924 no se ajusta a una
perfecta tcnica jurdica y el Dr. Fayt con su enfoque un tanto
extremo, niega la realidad jurdica argentina del ltimo medio
siglo; los ministros Dres. Petracchi y Bacque al considerar la
validez o invalidez de la ley de facto 22.924, entienden que ella
cae atrapada por la sancin establecida en el art. 29 de la Cons-
titucin Nacional y er. razn de lo expuesto concluyen en negarle
a ella todo valor jurdico.
TEORA DE LA LEY PENAL
13

FUENTES DEL DERECHO PENAL

I. Fuente de produccin y fuente de cognicin. La expre-


sin fuente de derecho tiene un doble sentido: puede, por una
parte, referirse a la autoridad que declara el derecho, al poder
que dicta las normas jurdicas ' (fuente de produccin) y, por
otra, a la manifestacin misma de esa voluntad, esto es, a la "for-
ma que el derecho objetivo asume en la vida social" 2..,Se habla
en este segundo sentido de fuente de cognicin,, para sealar a
dnde debe ocurrir el que desee conocer las normas de derecho
positivo.
Prescindiendo de las cuestiones que pacan plantearse con
referencia a otras ramas dei derecho, puede afirmarse que para
el derecho penal actual solamente el Estado es fuente de dere-
cho'en ei primer sentido de la expresin (fuente de produccin).
A ese respecto, ha de tenerse presente que la concreta orga-
nizacin poltica puede determinar situaciones dignas de ser con-
sideradas. Nuestra organizacin constitucional seala como fuen-
te dei derecho penal comn al Estado nacional, art. 67, inc. 11,
C. N. En su virtud, el Congreso dicta al C. P. Pero la sancin del
C. P. no agota totalmente la funcin represiva 3 , de modo que
sera errado, en virtud del art. 104, C. N., considerar al Estado
nacional como fuente nica productiva de derecho penal. Los
Estados provinciales no reciben por delegacin del Congreso sus
facultades represivas provinciales o municipales, sino que ellas
han de entenderse comprendidas, dentro de los lmites que les
fijamos en el 20, VI, entre los poderes propios en virtud del

Stammler, p. 169. Sobre todos los aspectos de la teora de la ley, vase


Luis Bramont Arias, La ley penal. Curso de dogmtica jurdica, Lima, 1950.
Grispigni, Corso, p. 360; Manzini,* 103, toma el concepto de fuente
primaria o de produccin en sentido filosfico.
Dalmiio Alsina, "No es privativo del Congreso el derecho de castigar,
sino el de dictar el C. P.", C. S., t. 101, p. 132.
5 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : // ii5

citado art. 104, C. N. Esa facultad slo se refiere, en general, a las


incriminaciones contravencionales y a las materias explcitamente
reservadas por las provincias (piensa, art. 32, C. N.) 4 .
La afirmacin de ese principio importa la terminante ex-
clusin de toda otra potestad que no sea la del Estado, y as de-
ben juzgarse como formas inactuales las que acordaron potesta-
des punitivas a sujetos privados, o a corporaciones o institucio-
nes diversas (iglesia J , pater-familias * >.
Como fuentes en el segundo sentido (fuente de cognicin)
la doctrina general del derecho suele enumerar las siguientes: la
ley, la costumbre, la doctrina 7 , la jurisprudencia; pero con refe-
rencia al derecho penal la nica fuente la constituye la lev s en
virtud del principio nullum crimen, mida poena sine lege, conte-
nido en el art: 18 de la C. N.: "Ningn habitante de ia Nacin
.Argentina puede ser penado sin juicio previo fundado en lev an-
terior al hecho del proceso". Fste es el llamado principio de re-
;iva.

II. Nullum crimen sine lege. La enunciacin moderna del


dogma nullum crimen nulla poena sine lege. si bien 'on'.j contac-
to con las fuentes romanas 9 , a travs de los estatuios, proviene

Sobre este punto ver ms adelante, 20 y S Soler. Anteproyecto de


C. de faltas para la Prov. de Santa Fe. separado de la Uev. de a Universidad de
Crdoba, 1935-6. E. R. Aftalin y L. Landaburu (h). Acerca de las 'altas o con-
travenciones, L. L., t. 32, p. 410.
C. Gar?on, Le Droit penal: origines, voiution. '.at acm!. Piyot. 1922.
Conf. supra 7.
Mommsen.D Penal Romano, cap. l. Supra, 6 .
La doctrina no tiene carcter de fuente ni primaria ni secundaria. Stam-
mier, 116. 2: "No tiene ms mira que reproducir fielmente la materia de un
derecho dado en los rasgos conceptuales que lo determinai".
Conf. R. C. Nez, La ley, nica puente del Derecho penal irventino,
ap. del Boletn de a Fac. de Derecho y Ciencias Sociales, ao V, nms. 1-2.
No es cosa ciara cual era el alcance del principio de reserva en el dere-
cho romano, pues por una parte, el Fr. 131, 1, D. 50, 16, establece la diferen-
cia entre multa y pena, consistiendo sta precisamente en que poena non rrogatur,
nisi quae quaque lege. vel quo alio jure specialiter huic delicio unpositu est,
de donde se deduce que se designa como multa ia pena no especialmente esta-
blecida o la impuesta por el juez y que, en consecuencia, la pena seria siempre
legal; sin embargo, la aplicacin de -las penas se vea ampliada en los casos de
crmenes extraordinarios por la aplicacin analgica de la ley: ". . .si non tale
sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit, vel ad exernplum legis vindi-
candum est", Fr. 7, 3, D. 48, 4.
136 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : II

de la Carta Magna (1215) 10 y de Farinaccio, de quien muchos lo


recogen, sin que ello importe desconocer que a nosotros nos lle-
ga a travs de la Constitucin Americana y de la Declaracin de
los derechos del hombre y del ciudadano, despus de la elabora-
cin que alcanz aquel principio en el siglo xvra. El principio
es indistintamente llamado principio de reserva o de legalidad.
Este principio, entendido en su forma abstracta, es decir,
dando a la palabra ley el sentido de norma preestablecida a la ac-
cin que se juzga delictiva, es algo ms que un mero accidente
histrico o una garanta que hoy pueda o no acordarse. Asume el
carcter de un verdadero principio necesario para la construccin
de toda actividad punitiva que pueda hoy ser calificada como ju-
rdica y no como un puro rgimen de fuerza n .
Se ha pretendido modernamente desconocer la necesidad
de ese principio 1 2 ; pero ello sucede cuando se quiere emplear la
punicin como medio de lucha social o poltica, pues, segn vere-
mos al estudian el concepto dei delito, este no puede surgir sino
como juicio de relacin entre una conducta y una valoracin so-
cial normativa, en la que, como en todo juicio de relacin, sus
trminos son presupuestos formalmente necesarios. Uno de esos
trminos es, pues, la norma transgredida, sin cuya preexistencia
no puede haber jurdicamente transgresin, ello es, delito. La

"39. No frenman shall be taken or imprisoned, or disseised, or outlawed,


OT bartished, or any ways destroyed, non will we pass upon him, or will we send
upon him, save by the lawful udgement of his peen, or by the lawbf the -and".
The text of Magna Charta, Historian's History of the World, vol. XVII. p. 627.
Dentro de esa corriente vase el trabajo de G. B. de Mauro, Nullum cri-
men nulia poena sine praevia lege poenali, R. P., 1925, p. 298 y sigs.: "El funda-
mento jurdico de la .sancin penal debe buscarse en el hecho de que est conte-
nida en una norma jundica, ello-es, en una norma que el Estado pone y hace
valer. Si quisiramos an buscar el fundamento jurdico de la norma, ceberamos
remontarnos hasta la constitucin del Estado; ante sa deberamos luego dete-
nernos, siendo poltico el fundamento de toda constitucin", p. 299. Conf.
Radbruch, Filosofa del Derecho, 15. Cita De Mauro esta sentencia de Massari:
"El acto como expresin fsica es, sin duda, independiente de la norma; pero como
expresin criminosa est totalmente subordinado a la misma". Massari, sin embargo,
acuerda al principio "nullum crimen" slo un alto valor poltico, La norma pna-
le, 1913, p. 7 y sigs.
Ver Soler, El proyecto Krylenko de C. Penal, separado de la Revista de
D. Pblico, Madrid, 1933; Soler, Tradicionalismo revolucionario, con referencia
al Denkschrift Narionalsozialistisches Strafrecht Denkschrift des Preussischen Jus-
tizministers, Berln, 1933, publicado en la Rev. del C. de Estudiantes de Derecho
dei Litoral, enero-febrero, 1938; Soler, D. P. liberal, sovitico y nacional - socia-
lista. Buenos Alie*, 1938.
13. FUENTES DEL DERECHO PENAL: I! 137

pretensin de captar "in fieri" 13 la ilicitud, es decir, en el mo-


mento del proceso y a posteriori del hecho examinado, no es,
pues, una manera "normativa" de proceder; no es, por ello, una
forma propiamente jurdica, sino ms bien una forma de lucha
del que declara la ilicitud contra el que soporta las consecuen-
cias de esa declaracin 14 .
El principio nullum crimen sine lege, resultado de una labo-
riosa conquista de la cultura humana 1S , no puede ser considera-
do como la culminacin de un proceso cerrado y concluido defi-
nitivamente. Antes al contrario, la experiencia jurdica y poltica
posterior a la vigencia de aqul nos ha revelado aspectos nuevos
del problema, que muestran la necesidad de reforzarlo, ya que
puede ser violado en su sustancia, sin necesidad de recurrir a una
derogacin expresa como la sancionada por el nacinal-socialis-

Denkschrift. Ver tambin memorial: prussiano del futuro C. P, S. P.


1934, I, p. 56, 59. El principio "milhim crimen sine lege" es un principio burgus,
declara el primer congresc panrv.30 de marxistas cultores de la ciencia del estado
y del derecho. Ver la resolucin en S. P., 1931, I, p. 492, 3, b.; Soler, Krylenko,
p. 23 y gs. y D. P. liberal, etc.
14
En contra, Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, p. 293. Para l
la retroaccin de la ley es formalmente posible; aun cuando para Kelsen, ella con-
tradice el fin (social) preventivo del orden jurdico. Por eso aqulla no slo no es
conforme con ese fin \zweckmssige) sino incompatible con ese fin del orden jur-
dico (berhaupt nicht zwck-mglich). Kelsen reconoce formalmente como posi-
ble "eine rckwirkwnde Verpflichtung" (una obligatoriedad retroactiva), lo cual es
para nosotros una contradictio in adjecto, pues slo parece posible formalmente
eine rckwirkende Wirkung" (un efecto retroactivo). Esa norma tirnica puede
tener poder retroactivo, pero no peder obligante, puesto que las acciones que con-
tiene estn ya en el pasado.
Este es uno de los puntos que nos separan del criterio kelseniano, segn el
cual no aparece claramente distinguida la pura norma coactiva^e la norma jurdi-
ca completa, esto es, la que adems de a sancin contiene !a prescripcin del mo-
do de conducta debida. Vase nuestro trabajo de incorporacin a la Academia de
Derecho de Crdoba, Algunas observaciones a Za doctrina de Hans Kelsen, "Ana-
les", ao I, p. 53 y sigs., esp. p. 68: norma jurdica y norma coactiva; Soler, Los
valores jurdicos, en el voL Fe en el Derecho. Vase tambin Soler, Las palabras
de la ley.
Sin embargo, los autores_ clsicos dan al principio nullum crimen, milla
poena sine lege una fundamentadn superior a la meramente histrica: Pessina,
Terica ella legge pnale. Ene. Pessina, III, cap. I; vase especialmente P. Rossi,
Tratado de D. ?., trad. esp., Madrid, 1872, Libro IV, cap. I, t 2, p. 297: "Nadie
puede ser sometido con justicia a un castigo legal, no ha podido tener conoci-
miento de la ley moral que infringi". Adems, fndase en el deber social de pre-
venir la infraccin; Beccaria, 3. Es notable, en este tema de los principios dei
derecho lo que dice von Ihering, con referencia al de culpabilidad: "Proposicin de
una verdad eterna, decimos; es verdad; pero tambin lo que es eternamente verda-
dero la humanidad ha debido descubrirlo, probarlo y reconocerlo", Etudes comple-
mentaos: de L'Esprit du Droi' Romain, I, La Faute en D. Priv, Pars, Marescp,
1880.
138 1 3 . FUENTES DEL DERECHO PENAL : II

mo en 1935. Las maneras ms insidiosas de derogarlo consisten


en establecer delitos no definidos como tipos de accin, o traza-
dos como tipos abiertos 16 . As ocurre cuando la figura legal est
enunciada sin verbo, que es el nombre de la accin, como p. ej.,
el crimen majestatis romano (illud est quod adversus populum
romanum vel adversus securitatem eius committitur) 1J. De la
misma manera, es posible emplear un verbo y definir con l una
accin, pero slo en apariencia, escogiendo para ello una frmula
que haga referencia no ya a la actuacin del sujeto, sino a algo
que le sea externo. En este sentido, es un excelente ejemplo el
delito de derrotismo poltico: el que por cualquier medio... de-
prima el espritu pblico, ley 13985, de 1950, art. 8o ; ya que ia
efectiva depresin del espritu pblico en la que el delito consiste
puede ser el resultado de las ms variadas acciones. Finalmen-
te, llamamos tipos abiertos a los que deliberadamente contienen
referencias meramente ejemplificativas o totalmente vagas, inde-
finidas o equvocas, tendientes a alcanzar cualquier accin.
Estas violaciones del principio, que efectivarr i-nt: han ocu-
rrido sobre todo por motivos polticos, son subrepticias o indi-
rectas, porque las leyes que contienen tales delitos, en realidad,
son aplicacia-j lo despus de su sancin, de manera que formal-
mente ex.ii.te lity anterior al hecho que motiva la condena.
Es un mrito sobresaliente de Beling haber mostrado, en
19C6, que la efectiva vigencia del principio nullum crimen sine
lege exige que la ley anterior, adems de ser anterior rena algu-
nas otras condiciones y, en particular, la de que consista en ia
definicin especfica de un tipo de accin l 8 .
La formulacin actual de ese principio requiere, pues, ma-
yor precisin. Maurach, refirindose a la pena, descompone en
tres las exigencias relativas a la ley penal. Debe ser praevia, scrip-
ta y stricta l9 Con relacin al delito, es necesario concretamente
En este punto, muy acertado Welze! en 10, I, 1, y es lstima que
luego interprete los delitos culposos como tipos abiertos, loe. cit. n. 2, pg. 46.
Bettiol habla, con razn, del carcter farisaico del supuesto resoeto totalitario ai
principio de reserva, p. 94.
*' Fr. 11, D., 48, 4. En el derecho ingls perdura la borrosa e inquietante
figura de "conspiracy", modernamente aplicada con amplitud por la Cmara de
los Lores en una sentencia muy censurada. Conf. P. J. Fitzgerald Criminal Law and
Punishment, Oxford, Claredon Press, 1962, p. 8-10; Kenny-Turner, 452.
La frmula de Beling, Lehre v. Verbrechen, 4 es: "Kein Verbrechen
ohne Tatbestand", no hay deto sin tipo. Sobre estos problemas, conf. nuestro
trabajo La formulacin actual del principio nullum crimen, en el voi. Fe en el De-
recho.
19
Maurach, 1, p. 76.
1 3 . FUENTES DEL DERECHO PENAL : II 139

adoptar la idea expresada por Beling, que acaso se pueda expre-


sar: nullum crimen sine actionis figura, aunque acaso la adop-
cin del principio nulla pena sine culpa haga innecesarios los de-
ms enunciados, puesto que con l, segn veremos, se completa
y perfecciona el principio de reserva, acordndole el pleno senti-
do humano que le corresponde.
* Soler destac, en su momento, la inactualidad de la frmula
"no hay delito sin ley previa"19*, sealando que: . . ."algunas
frmulas jurdicas se hallan tan encarnadas en nosotros y nos
parecen por eso provenir de evidencias tan irrecusables, que a
veces nos causa sorpresa enterarnos que su formulacin sea rela-
tivamente reciente, y que durante mucho tiempo haya vivido el
hombre sin ellas. Esta impresin se acrecienta cuando la frmula
ha adquirido una expresin verbal bien estructurada y concis;
como ocurre especialmente con algunas de las que nos ha legado
el derecho romane".
"As pasa con el principio nullum crimen sine lege. Hoy lo
tenemos por inseparable de la nocin misma del delito, y sin
embargo esta frmula fue enunciada por Feuerbach en 180!.
Farinaccio (1544-1616"! anuvo cerca de ella, como frmula
verbal, pero la vitalidad e un enunciado jurdico requiere,
adems, cierta cualidad de los tiempos, a la que podramos
llamar madurez histrica, porque esta clase.de enunciados son
resultados de la suma de un largo proceso de historia humana y
de reflexin".
El principio nullum crimen, que hoy resulta inseparable
de la nocin do aelito, no sali completo y terminado para
siempre de la cabeza de Jpiter para proyectarse invariado e
invariable sobre la historia. Lejos de ello, las vicisitudes del acon-
tecer histrico lo fueron puliendo y dndole gradualmente el
contenido y la forma con que hoy nosotros lo recibimos. Cuando
los preceptos jurdicos son muy directamente conectados con
atributos o bienes fundamentales de la persona humana, esa
experiencia histrica es casi siempre una acumulacin de sufri-
mientos"... (p. 278).
Luego de resear los diversos significados enrquecedores,
pero limitados que el principio tuvo en la Carta Magna de Juan
Sin Tierra y posteriormente en el perodo de la Revolucin Fran-

3
Soler, Sebastin, La formulacin actual del principio "nuliun.
crimen" en " F e en el Derecho y otros ensayos 1 ', op. cit.
140 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : II

cesa; primero como exigencia de legalidad dei juicio y de territo-


rialidad de la ley aplicable y despus, al acentuarse el carcter
previo de la ley, muestra su vinculacin con la teora de la irre-
troactividad del precepto penal, ya en la actualidad . . ."pronto
se advierten las conexiones de orden ms profundo que el tema
guarda con la cuestin de la analoga, de la interpretacin recta
de las normas penales y de la nocin misma de delito". . . (p.
280).
Hace ya bastantes aos, Beling seal la diferencia que
media entre el requisito de ia ley previa y el de la tipicidad de
cada delito. Lo uno hace referencia a la necesidad de adecuacin
de un hecho a una definicin preexistente; lo otro es una exi-
gencia poltica referida a la definicin misma. As se distinguen
la Tatbesiandsmssigkeit que es la adecuacin del hecho a la
definicin, de la Typizitat, principio por el cual se requiere que
ios delitos se "acuen en tipos". La definicin legal de todo
delito debe ser formulada en tipos, es decir, en estructuras ce-
rradas, si es que se quiere acordar plena vigenci? al principio
nullum crimen. . . (p. 281).
Puesto en relacin el principio nullum crimen con esta
concepcin, aqul adquiere un significado ms rico, trayendo
una exigencia nueva con respecto a la lex praevia. La sola exis-
tencia de ley previa no basta; esta ley debe reunir ciertos carac-
teres: debe ser concretamente definitoria de una accin, debe
trazar una figura cerrada en s misma, en cuya virtud se conozca
no solamente cul es la conducta comprendida sino tambin cul
-:s la no comprendida. . . (p. 283).
Ello nos demuestra que el principio nuilum crimen sine
praevia lega deviene en una frmula vaca, pues sin alterarla en
lo ms mnimo, su verdadero sentido y significado puede ser
sangrientamente desnaturalizado al respetarse escrupulosamente
la exigencia de la ley previa, pero acudiendo al recurso de sancio-
nar tipos abiertos o indefinidos. Basta con dictar una sola ley de
esta clase, para que todo el sistema quede corrupto . . ."porque
ese delito indefinido ser precisamente el que cumpla la funcin
vicariante y ubicua con la que se llenarn todos los claros". . .
(p. 283).
Las consideraciones precedentes, tambin nos ponen de
relieve las ntimas y directas conexiones existentes entre el prin-
cipio nullum crimen sine lege y el tema de la irretroactividad
de la ley penal, pues tanto da que se castigue a una persona por
haber cometido un hecho no especficamente previsto por
13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : III

ninguna figura penal, recurrihdose para ello a lo que dispone


otra figura similar (analoga), como que se lo sancione mediante
la aplicacin retroactiva de una figura especficamente adecuada,
pero que en el momento del hecho no estaba vigente (retroacti-
vidad ms gravosa). En ambos supuestos, si se mira con deteni-
miento, media una aplicacin retroactiva de una prohibicin,
nada ms que la primera es creada ex post facto por el juez;
mientras que la segunda es impuesta tambin despus del hecho,
pero por expreso imperio legal.

III. La teora de las normas 20. El anlisis de toda disposi-


cin penal destaca inmediatamente en ella dos partes: el precep-
to y la sancin. El precepto es, ordinariamente, la descripcin
sinttica de un modo de conducta; la sancin es la pena que ese
modo de conducta acarrea consigo.
La corriente opinin consideraba que la accin del hombre
consista en violar o transgredir ese precepto. Segn-Binding, la
impropiedad de tal idea es palmaria, y para advertirlo basta aten-
der a la manera en que esos preceptos se expresan. Ellos contie-
nen sio implcitamente una prohibicin, pues lo que hacen es
describir, como se ha dicho, un modo de conducta, modo de con-
ducirse que es precisamente el del delincuente. Este, pues, no
viola la lev penal, sino algo que sta implica.
La ley penal dice: "el que se apoderare ilegtimamente de
una cosa mueble, total o parcialmente ajena" (precepto) "ser
reprimido con prisin de un mes a dos aos" (sancin). As, pues,
el "apoderarse de una cosa mueble ajena", totalmente coinciden-
te con ia accin del ladrn, no es el principio vulnerado; no es,
propiamente, un principio vulnerable, sino una descripcin. Es
algo as como el reverso del principio, de la norma que dice:
"no robars". Contra sta, contra la norma, es contra lo que cho-
ca el delincuente al realizar la accin que el precepto meramente
describe. El precepto penal no es por eso violado; al contrario,
obrando conforme con l es como se comete un delito, como se
viola a norma 21.
Para la doctrina de Binding, ver Normen, I, Id., Compendio, p. 111.
La formulacin de Beling, Lehre v. Verbrechen, 15; Id., Grundzge, 9, II,
Finger, Lehrbuch, 18; la de M. E. Mayer, p. 33 yjigs., esp. 37. Considera u
teora de las normas de cultura como desarrollo de la de Binding. Sobre ello ver
a A. Borettini, prefacio a la trad. de! Compendio de Binding, p. XVIII; Jimnez
de Asa, Teora jurdica del delito, p. 69 y sigs.; Grispigni, Corso, I, p. 236 y sigs.
En contra, Rocco, L'oggetto del reato, p. 74 y sigs.; Manzini, Trattato, 1933, p.
178;comp. tambin Liszt-Schmidt, 18; Massari, La norma pnale, p. 58.
142 13. FUENES DEL DERECHO PENAL: V

;
'La ley que ei delincuente transgrede, conceptual y casi
siempre tambin temporalmente, precede a la ley que dispone la
ciase y modo del juzgamiento" " . Ese conjunto de mandatos
constituido por las normas aspira a la prevencin del delito; pero
lo que atribuye al Estado un concreto poder de coaccin es la
ley penal: una norma sin sancin es una campana sin badajo.
Esto llev a Binding al anlisis del carcter de esas normas y
a la afirmacin de que casi todas elas corresponden a otras ramas
del derecho, si bien tienen como rasgo comn el de ser pblicas.
Pero no resultando todas las normas expresamente contenidas en
las disposiciones del derecho positivo, y no aceptando Binding
que ellas estn contenidas sino slo implicadas por el derecho pe-
nal, quedan las normas fluctuando en una vaga zona extra o su-
pra legal, conclusin que le ha valido al autor las ms enrgicas
crticas " .

IV. Refutacin de Keisen a la teora de Binding 2 4 . Bin-


ding, dice Keisen, de una cuestin de palabras hace f o-a una
doctrina. Para elle, parte del dicho vulgar segn el cual ei delin-
cuente viola la I.-:- penal. Para Binding, lo que se viola no es la ley
penal, sino un p"~-.;epto distinto y autnomo, la norma, precepto
de derecho r-.c lez.slado, al cual no reme darle la misma jerarqua
que al legisladJ Pero, sea o no as, esa doctrina olvida que el de-
ber contenido en la ley penal es tan intangible o inviolable como
el de la norma. Lo que ataca, quebranta o destruye el acto ilcito
no es una norma ni una ley, sino un estado real "de paz", en el

"La pena- dice Binding- podr slo ser impuesta precisamente por el
hecho de que la accin descrita en esa ley y la cometida por el ladrn conceptual-
mente coinciden. El delincuente, en vez de transgredir la ley penal, conforme con la
cual es juzgado, en todo caso, para ser castigado, debe, por el contrario, haber
obrado <te conformidad con la primera parte de esa ley, en consonancia con ella".
Normen i, p. 4.
Binding, Normen, loe. cit. Conf. Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 116:
"Ante la ley penal y sobre ella est la norma".
23
Binding, Normen, 1, p. 157. Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 118; Rocco,
L'oggetto del reato, p. 74; Grispigni, Corso, p. 226; Finger, 18, 111. Beling y Fin-
zer, aun siendo partidarios de la Normentheorie, reconocen como cierto que mu-
chas normas no estn formuladas. Grispigni en cambio, sosteniendo el carcter san-
cionatorio del D. P., busca siempre en las otras ramas jurdicas los principios nor-
mativos que la ley penal tutela, Cono, 1, p. 272 y sies. Vase tambin Mezger, 5 22
IIIyMaurach, 1, 19, II, B.
24
Keisen, Hauptprobleme der Saatsrechtsiehre, cap. X; Kaufmann, Logik
u. Rechtswissenschaft, Tbingen. Mohr, 1922, p. 93, nota 1.
I 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : V 143

sentido de equilibrio y mantenimiento de los bienes que el dere-


cho tutela. El hecho es contrario a la norma Cuando es lo contra-
rio de lo que la norma quiere que ocurra, cuando es opuesto al
fin de la norma. El delito modifica el orden fctico, es de la na-
turaleza del ser; y la norma pertenece a un orden tlico, es de la
naturaleza del deber ser. Lo que engaa a Binding es que la nor-
ma formula el fin ms claramente que la ley penal; pero, segn
Kelsen, la ley penal tiene el mismo fin, aunque no lo exprese. La
norma es, pues, para Binding, la formulacin autnoma del fin
del derecho; pero del fin del derecho no juzga la dogmtica, sino
la sociologa o la poltica: finis legis non cadit sub legem (Su-
rez).
De ah proviene la postulacin de la autonoma de la norma
frente a la ley penal, y la afirmacin de la existencia de un dere-
cho supralegal, tras el cual se ve asomar, segn Kelsen, en su ms
errada forma, la doctrina jusnaturalista. El sistema de Binding
importa afirmar que la sancin no es esencial a la norma jurdica,
pues aqulla slo integra la ley penal.
Para Binding, en realidad, lo ilcito sera algo dado, anterior
a la ley; la verdad es, por el contrario, que un hecho se reconoce
como ilcito, cuando es el presupuesto para la voluntad del Esta-
do que impone una consecuencia perjudicial al autor: pena o eje-
cucin.
Tampoco es exacto, segn Kelsen, que puedan distinguirse
norma y ley penal, acordando a aqulla la funcin de prevencin
y a sta la de dar al Estado un derecho de coaccin. Por s mis-
ma, esa duplicidad de fines no significa una duplicidad entre nor-
ma y ley penal. Tambin hay un fin de prevencin en la amenaza
de un perjuicio, y hasta tal vez aqul sea ms patente all que en
el puro imperativo de la norma. Si, de hecho, no es la amenaza de
una pena lo que impide el delito en muchos casos, el hecho de
que el delito no s cometa, generalmente no es debido a la in-
fluencia de la norma jurdica, sino a la circunstancia de que me-
da alguna norma tica o religiosa o social.
Para Kelsen, es errada la concepcin de una norma sin san-
cin, porque su observancia tendra que ser impuesta por otra
autoridad, pues autoridad significa capacidad para determinar en
otros cierta conducta, y autoridad obedecida es aquella de la que
provienen los motivos por los cuales una accin se ha ajustado a
la norma. La autoridad especfica del Estado descansa sobre la
representacin de la sancin y de la coaccin. Si as no fuera,
la ley sera un simple deseo.
144 5 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : V

En sntesis, pues, Kelsen rechaza la doctrina de Binding, por


cuanto todo derecho, a diferencia de la moral, es un orden esen-
cialmente heteronomo, de modo que la sancin es imprescindible
para que ia norma sea jurdica. Distingue, sin embargo, la norma
primaria (que para l es la que ordena imponer la sancin) de la
norma secundaria, que es la que contiene el deber jurdico, "cuya
validez descansa en el supuesto de que debe ser evitada" la san-
cin a s .
V. La duplicidad de la norma jurdica. Es fundamental
acerca de este problema el aporte..de Flix Kaufmann sobre la
formulacin gramaticalmente elptica de la ley penai. Todo puro
precepto jurdico, segn Kaufmann; encierra una duplicidad que
es su carcter especfico, ya que se formula as: "Un sujeto A de-
be observar en tales circunstancias una conducta O ; si no lo
hace, a su respecto debe adoptarse una conducta C2" 26. Este
?" mandado constituye el esquema puro de una norma jurdica l a
primera parte prescribe un deber.p^ara todos (norma primaria); la
segunda, en cambio, tiene por destinatarios a los rgano." de Es-
tado encargados de imponer la sancin (norma secundaria) 27 .
La cuesii", v,<j es meramente terica, pues ella se vincula
estrechamente con problemas fundamentales, como ser el carc-
ter sancionador cid derecho penal y, sobre todo, con las cuestio-
nes referentes al fundamento y alcance de la justificacin, y a la
existencia de un derecho supraegal, que nosotros negamos. En
este ltimo problema, segn veremos, la aceptacin plena de lu
doctrina de Binding lleva a una imprecisin manifiesta.
Si lien esa doctrina de las normas ha merecido crticas, no
todas ellas han sido plenamente negativas, sino que, por el contra-
rio, el carcter lgicamente autnomo de la norma es hoy la opi-
nin dominante y de ella deriva Beling su teora de las normas sin
figuras normativas: "La norma slo valora; no imprime al hecho
ninguna figura" 2 8 ; esta ltima es funcin de la ley penal, de su

J
Keisen, La teora pura del Derecho, Buenos Aires, Losada, 1941, p. 56;
Id., Teora general del Estado, ed. Labor, p. 66; L. R ecasens Siches, Direcciones
contemporneas de pensamiento jurdico, ed. Labor, cap. V;esp..nm. 23.
Kaufmann, Logik u. Rechtswissesckaft, p. 89, 91.
Sobre las deformaciones de que ha sido objeto la teora de Kaufmann
entre nosotros, despus que por primera vez la expusimos, conf. Soler, La llama-
da norma individual, sn Fe en el Derecho, p.' 243 y sigs.
73
Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 1 20.
13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : V 145

precepto. La norma solamente es valoracin y sirve para sealar


la '-'normalidad" o "anormalidad" de la accin en general.
Pero esa normalidad o anormalidad se refiere a la totalidad
del orden jurdico, pues no existe una ilicitud penal y otra civil
y otra administrativa, etc., ni es concebible que un hecho sea il-
cito para el derecho penal y lcito para los otros derechos.
Tampoco puede irse a buscar las normas a la fluctuante zo-
na extrajurdica (normas de cultura) que pueden interesar al le-
gislador, pero no a la dogmtica. La normalidad o anormalidad de
una accin debe ser deducida de su referencia a las disposiciones
del derecho positivo. Las normas no deben, pues, concebirse
como vagos principios supraegales, sino como preceptos jurdi-
cos 19.
De acuerdo con esa concepcin, sera verdad que, segn lo
ensea Binding, norma y ley penal no son trminos idnticos;
pero no son preceptos ontolgicamente autnomos, aunque gra-
maticalmente se presenten as 3 0 , sino preceptos jurdicos, que se
encuentran positivamente contenidos en distintas ramas del dere-
cho o "indiciadas" por el propio precepto penal. La norma es
siempre el resultado de la interpretacin integral y unitaria de la
voluntad del derecho, refetiblr a una conducta.
El esquema lgico de la norma jurdica, es objeto de un
profundo anlisis por paite de Soler308 en uno.de sus trabajos,
cuando polemiz :on los partidarios de la escuela egolgica.
All manifest que: . . ."En primer lugar, es preciso tener pre-
sente que para los que aceptan como modelo del esquema de
la norma Ti.Tdica no ya el simple enunciado 'dado A debe ser
B'. sino el ms compiejo de Flix Kaufmann, que nosotros
pusimos en boga y que ha sido ms aprovechado que recono-
cido, la norma jurdica no constituye un juicio, sino un enun-
ciado compuesto por dos juicios".
"Entre la ttora de las normas de Binding306 que crea un
mundo flotante e indefinido detrs del derecho positivo y la de

" Beling, op. cit., p. 123.


30
Kelsen, Hauptprobleme, p. 238; Kaufmann, Logik und Rechtswissens-
chaft, p. 93, nota 1; Soler, La interpretacin de la ley, Barcelona, 1962.
30a
Soler, Sebastin, La llamada norma individual, en " F e en el De-
recho y o t r o s e n s a y o s " , o p . cit.
30
Existe ahora una obra m u y i m p o r t a n t e en castellano sobre este
tema, Confr. Kaufmann, A r m i n , Teora de las normas, Ediciones Depalma,
Buenos Aires 1 9 7 7 .
146 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL: VI

Kelsen que slo parece reparar en lo que para Binding es el


precepto secundario, el esquema de Kaumann sintetiza la tota-
lidad de pensamiento que un precepto jurdico contiene sea
explcita o implcitamente. En esto es preciso no dejarse enga-
ar por la gramtica y no confundir el anlisis gramatical con
el anlisis lgico. Raramente la ley dice 'no debes robar', 'debes
pagar las deudas', etc. Lo corriente es que se limite a sealar lo
que debe hacerse cuando alguien roba o no paga. El examen
del contenido de esas consecuencias, sin embargo, nos muestra
que el enunciado expreso, presupone otro pensamiento; que,
por ejemplo, cuando decimos 'el que robe ser castigado', sig-
nificamos, adems, que no se debe robar".
"Kelsen dijo de Binding que fund toda una teora sobre
un juego de palabras y es cierto, pero es preciso no dejar que
as palabras nos hagan un juego a nosotros. La formulacin
ordinariamente elptica del derecho es slo un modo gramatical
y por eso nos ha parecido intachable J, esquema que Kaufmann
expresa as: 'Un sujete A :be observar una conducta C 1 , si no
lo hace, a su respecto Cejo observarse una conducta C 2 '. Tra-
ducido al lenguaje corriente: un sujeto debe conducirse de tal
manera; si no lo.'hace, otro sujeto, el juez, debe conducirse a
su respecto, de tal manera. Ms brevemente: t no debes robar;
si robas, el juez debe castigarte".
"Este esquema' formal, tiene a nuestro juicio el mrito
esencial de mostrar la duplicidad integrante de una sola norma
jurdica, carcter este en que arraiga su 'diferencia de la nor-
ma moral, que tambin se enuncia como deber, pero como
deber autnomo e incondicionado. Adems, nos hemos plegado
a esta posicin, porque muestra muy claramente la sucesiva
transformacin de los contenidos de las normas, cada una de
las cuales se asienta en el supuesto del incumplimiento del
precepto anterior y determina una compensacin que es sola-
mente un sustitutivo simblico del contenido d aqul, fundado
en equivalencias meramente valorativas. La voluntad de la pri-
mera norma es que no se robe; la voluntad de la segunda es que
quien rob vaya a la crcel. Enviando a un sujeto a la crcel no
logramos, sin embargo, que quede ejecutado el precepto pri-
mario que prohiba robar. Este era el fin de la norma y por eso
es exacta la frmula de Surez: fins legis non cadit sub lege". . .

VI. La ley es nica fuente inmediata de derecho penal. Al


sentarse ests principio, sin embargo, entindese la palabra ley en
13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : VI 147

su sentido lato, no comprendiendo solamente el Cdigo Penal de


la Nacin, sino toda otra ley del Congreso que contenga sancio-
nes penales (Cdigo de Justicia Militar, leyes especiales incorpora-
das o no al C. P.). Tampoco se excluyen las leyes dictadas por las
provincias en materia de prevencin y polica, de acuerdo con las
facultades reservadas en el art. 104, C. N., y dentro de la esfera
de.atribuciones determinada por las constituciones respectivas 31 .
Lo mismo debe decirse con respecto a las ordenanzas municipa-
les.
Nuestro sistema constitucional no admite en lo penal la le-
gislacin delegada ni los decretos-leyes. En este tema se han pro-
ducido debates bastante equvocos con el propsito imposible de
resolver dentro de la Constitucin ciertos problemas planteados
por situaciones revolucionarias, olvidando que para la Constitu-
cin no hay revoluciones. Los actos de una revolucin pueden
ser juzgados desde el punto de vista de las necesidades de la revo-
lucin misma. Este es un tema de apreciacin poltica, diferente
como tal del de enjuiciar ante la Constitucin actos legfera ntes
de un gobierno de facto que no guarden relacin con el proceso
revolucionario. En este tema, lo que no puede admitirse es que,
vigente la Constitucin, se quiera en ella buscar fundamento para
que el P. E. ejerza funciones legislativas comunes en materia pe-
nal, o acordar a decretos de situaciones de facto una validez nor-
mal, no obstante contener aqullos ciertas normas autolimitan-
tes 3 2 .
Las "ordenanzas" y "reglamentos" a que se refiere el art. 77
del C. P., podrn ser fuentes de "normas penales" ms que de
"penas", en el sentido de que a ellas pueden remitirse algunas
leyes penales en blanco (Ver infra, VIII).
31
Conf. R. C. Nez, La ley, nica fuente del Derecho penal argentino,
Crdoba, 1941.
Como ocurre con el famoso decreto represivo de la dictadura 536 de
1945, al cual la Corte lo consider ultraactivamente vigente, no obstante el art.
49 del mismo dispona que oportunamente fuera comunicado al Congreso. C. S.,
Fallos, 212, 438. Ese tribunal, ya en t. 210, p. 481 haba declarado que los gobier-
nos de facto pueden sancionar normas de carcter penal, en contra de lo que vena
resolviendo la C. Fed. de la Cap. in re Muoz, 27 feb. 1946; Frydman, 20 de mayo
1946; in re Francisco V., 17 dic. 1947; J. A., feb. 1948, fallo 8518; in re Santri
Jacinto, 7 jul. 1948, D. J. A., 21 ag. 1948, fallo 9300, votos de los Drs. Garca
Rams y Herrera. Con posterioridad al fallo de la C. S., la misma cmara insisti en
ese criterio limitativo en el caso Weiner, 29 set. 1948, D. J. A. nov, 1948, fallo
9681. Sobre el tema vase nuestro dictamen y el fallo de la C. S. en el caso Ortiz,
Fallos, t. 240, p. 229 y el auto dla C. C. C. del 18 de junio de 1963, caso Solano
Lima. Sobre el tema de la legislacin revolucionaria, conf. Soler, Doctrina de facto
y legislacin revolucionaria, J. A., julio, 1968.
14S 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : VI

Finalmente, los reglamentos autnomos dictados con fre-


cuencia en materia de polica, y que contienen penas llamadas de
polica, sin sancin legislativa concreta 3 3 , son claramente incons-
titucionales, pues, dado el respeto de nuestra carta fundamental
por las libertades pblicas y el principio del art. 18, es indudable
que tanto el congreso como las provincias procederan conforme
con ella dictando leyes para la represin de contravenciones. Cla-
ro que no puede desconocerse, en general, a ningn poder, un
mnimo de polica 3 4 . Pero el empleo de esta palabra ha creado
una fea confusin, pues bajo el nombre de "poder de polica",
que es polica de un poder, preexistente como tal, se ha compren-
dido a la polica de seguridad, para concluir acordando al Poder
Ejecutivo la facultad de legislar no ya con referencia al orden
interno y disciplinario de su rama, sino con relacin a los ciuda-
danos, sobre los cuales dirige amenazas penales y en virtud de

Exis- w e s ;-r.a 2'".&icin genrica: p. ej. art. 37 C. de P. de Cr-


doba, art. 27 del C. ae la Cap. Fed. Este artculo fue tomado reiteradamente por
ia C. S. como base para afirmar la constitucionalidad de los edictos de polica de
la Capital Federal, Fallos, t. 155, p. 178 y 185; t. 175, p. 311. Sin embargo, ese
artculo se limita a decir: "El juzgamiento de las faltas o contravenciones a las or-
denanzas municipales o de polica, corresponde respectivamente a cada una de es-
tas administraciones, cuando 'la pena no exceda de un mes de arresto o cien pesos
de multa". Segn se ve, se trata claramente de una norma de competencia, que de
maneta alguna puede ser entendida como un precepto que acuerda facultades para
crear la figura, la infraccin misma, poder que el Congreso no puede delegar. La
buena doctrina ha sido sostenida por la misma Corte n t. 178, p. 355 (vase en
L. L., con nota de Pedro E. Torres, t. 7, p. 1068) y t. 191, p. 245: "La configura-
cin de un delito, por leve que sea, as -omo su repre^n, es materia que hace a
1& esencia del Poder legislativo y escapa a la rbita de las facultades ejecutivas".
Se dir que en este ltimo caso el Poder e;etuivc de Santa Fe - q u e de l se tra-
taba- no poda invocar una facultad supuestamente genrica como la del menta-
do art. 27. Pero ia misma C. S. se encarga de contestar el argumento con estas co-
rrectsimas palabras: "Nadie est obligado a hacer lo que la ley no manda ni pri-
vado de lo qiie ella no prohibe (art. 19 de a C ) . De ah nace la necesidad de que
iiaya una ley que mande o prohiba una cosa, para que una persona pueda incurrir
en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido". La inconsti-
tucicnalidad dei art. 27 del C. de P. P., tal como era entendido por la C. S. en Fa-
llos, 155, 17S, ue expresamente examinada y declatada por ese tribunal, de acuer-
do con el dictamen nuestro in re Mouviel. 17 mayo 1957, Fallos, 237, p. 6.36.
Vase Juvenal Machado Doncel, El poder de polica, L. L. V, p. 55, sec. d o c , don-
de se contiene la sistematizacin de numerossimos fallos de la C. S., p. 64. Conf.
con el texto, R. C. Nez, La ley, nica fuente. . ., p. 22 y sigs. Sobre art 27, va-
se tambin C. S., 13 feb 1942. D. J. A., 11 abril, 1942; 24 dic. 1941, L. L., 25,
p. 345, fallo 12932.
34 '
"Constituidos estos (los rganos del Estado) como Poderes ni realizan
exclusivamente la funcin de que especficamente son titulares - e l legislativo hace
ms que legislar, el ejecutivo hace ms que ejecutar normas, el judicial no se con-
trae a dictar sentencias-, ni monopozan ia funcin que se les asigna". Posada,
Tratado de Derecho Poltico, 4a. ed.
j 3. FUENTES DEL DERECHO PENAL: VI 149

ellas ejerce coaccin, lo que, sin duda alguna, es un exceso, pues


el poder de polica en este sentido, ello es, como facultad de
crear figuras contravencionales, solamente corresponde al Congre-
so o a las Legislaturas y su ejercicio por el P. E. es repugnante a
la Constitucin y as lo tiene declarado la Corte Suprema 3S ,
actualmente, incluso en los casos que antes se fundaban en el art.
27 del C. de P. de la Capital, para acordar validez a las contraven-
ciones creadas por edictos de polica. "La configuracin de un
delito, por leve que sea, hace a la esencia del Poder Legislativo",
segn lo tiene declarado el mismo tribunal 36 .
La razn para negar al Poder Ejecutivo la facultad para ema-
nar normas penales fundamentales est no slo en el recordado
principio del art. 18, C. N., completado por el 19, segn veremos
ms adelante, sino tambin en el que prohibe al Presidente de la
Repblica "condenar por s ni aplicar penas" (art. 23) aun en
casos extraordinarios, y el 29 que prohibe tanto al Congreso co-
mo a las Legislaturas de provincias h concesin de facultades ex-
traer 'iuarias. De ello es forzoso inducir que en materia penal el
principio de separacin de poderes es firme y debe ser, en todo
caso, respetado.
La ley penal en blanco que defiere a otro poder la fijacin
de determinadas condiciones, no es nunca una carta blanca otor-
gada a ese poder para que asuma potestades represivas, ?ino ms
bien el reconocimiento de una facultad meramente reglamentaria,
que como facultad vreexistia constitucionalmente, art. 86, inc.
2,C. N, 3 7 .

Ver casos cit. en la nota 33.


Conf. nuestro dictamen w -e Mouviel, C. S., 237, p. 637. Nuestro dicta-
men determin la sancin del decreto-ley 17187 del 12 de nov. 1956. Sobre el te-
ma, vase el criterio autoritario^ sostenido por Aftalin, Las faltas policiales, la ga-
ranta de legalidad y el formalismo jurdico, L. L., t. 87, p. 154. En contra de l,
Nez, I, p. 98, nota 145. Vase sobre esto, nuestro trabajo Anlisis de la figura
delictiva, conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados de Buenos Aires,
1943. La pretendida dificultad de "prever todos los casos que puedan ocurrir" esta
all contestada. Por otra parte, las legislaciones previsoras contienen algunas normas
contravencionales en blanco, como la del art. 13 de nuestro Anteproyecto de C-
digo de Faltas (ver C. P. italiano de 1890, 434 y C. de 1930, 650), que resuelven
correcta y perfectamente toda dificultad.
37
Conf. C. S., t. 148, p. 130, 432, "Hay delegacin de facultades cuando
una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese po-
der a otra autoridad o persona, descargndolo sobre ella". Este fallo afirma la dis-
tincin fundamental entre delegacin de poder y autorizacin de reglamentar. Lo
primero no puede hacerse:o el P. E. no procede en virtud de delegacin, sino por
fccuhad propia, art. 86, 2 , C. N., y la mayor o menor extensin concreta de ese
150 13. FUENTES DEL DERECHO PEtiAL : VI

Aparte del principio nullum crimen sine lege, apunta Gris-


pigni, una razn que nos parece fundamental 38 : "dado el princi-
pio de la divisin de los poderes, sobre el cuai fundamentalmente
se basan todos los Estados modernos, la facultad de emanar nor-
mas jurdicas es reservada al poder legislativo, mientras que al po-
der ejecutivo se le reconoce la misma facultad slo subordinada-
mente a las normas puestas por el primero, ello es, existe una je-
rarqua entre ley y reglamento, en la cual se reconoce
prevalecencia a la primera. De aqu deriva la consecuencia que los
reglamentos no puedan nunca contener disposiciones contra le-
gem. Ahora bien, constituyendo el derecho penal un ordenamien-
to jurdico cerrado, sin lagunas, ello implica que la ley quiere
castigar exclusivamente los hechos previstos por ella, de modo
que cuando un reglamento eleve a delito un hecho no considera-
do tal por la ley penal, aqul sera necesariamente contra legem,
y por ello invlido".
De ello se deduce que la ley en sentido estricto, como nor-
ma escrita emanada del poder cor^-ucionalmentc encargado de
legislar, es fuente nica inmedia'a < ; derecho penal propiamente
dicho. Ese poder es, entre nosotras, el Congreso de la Nacin. Del
alcance del poder penal de las Legislaturas de provincia nos ocu-
pamos en otro lugar 39 .
El Cdigo Penal de la Nacin, ley 11179, no es, sin embar-
go, la nica ley penal fundamental, pues a ella deben agregarse:
Ley 11221, de fe de erratas, 21 de setiembre 1923.
" 11309, modificatoria de los arts. 204 y 205, 2 de
julio 1924.
" 11317, trabajo de mujeres y nios, 25 de junio 1924.
" 11331, alcaloides, 29 de julio 1926.
" 11723, propiedad intelectual, 26 de setiembre de
1933 40 . Modificada por ley 17567.
poder queda determinada por el uso que de la misma facultad haya hecho el P. L.
Conf. tambin C. S., t. 155, p. 179; id., id., p. 185. Sobre este tema, y con espe-
ciales referencias a la jurisprudencia de la C. S., vase Luis P. Sitler, La delegacin
de facultades del P. Leg. al Ejecutivo a propsito de la reglamentacin de las le-
yes, LJL.. 7. 1937.
38
Corso, 1, p. 370.
Sobre el alcance de las facultades provinciales, vase 20.
40
Ver Sigfrido A. Radaelli y Carlos Mouchet, Derechos intelectuales sobre
las obras literarias y artsticas, vols. I, II y III, Buenos Aires, 1948-9; de los mismos
autores, Las sanciones penales en la ley 11723 de "rgimen de !a propiedad intelec-
tual", L. L., 34, p. 430; Isidro Satanowsky, Derecho intelectual, Buenos Aires, TEA,
1954.
13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : VI 151

12331, que prohibe la tenencia de casas de tolerancia,


17 de diciembre 1936 4 1 .
12830, contra agio y especulacin; set. 16, 1946; con
la cual se relacionan las siguientes leyes:
12983, del 3 de mayo de 1947: 13492, oct.
19, 1948; 13906, jul. 21, 1950; 14120, junio
2 de 1952.
12906, represin del monopolio, feb. 22, 1947.
12962, prenda con registro (decreto 15348/46).
12997 (decreto 20942, ag. 3, 1944), modifica arts.
50, 52 y 53, C. P.
13569, modifica arts. 67, 219, 245; oct. 24, 1949.
De ella se derog la modificacin que intro-
duca al art. 244; decreto 487, oct. 7, 1955.
13944, incumplimiento de deberes de asistf-ncia fa-
miliar y modif. art. 73; aov. 3, 1950.
13945, tenencia de armas y 3xt;!osivos. modifica arts.
212, 235, 289; oct. 5/1950. Modificada por
ley 17567.
13985, delitos contra la seguridad del Estado, oct.
16, 1950. Derogada por ley 17567.
14034, propiciar sanciones contra la Nacin, jul. 26,
1951.
14129, contrabando, julio 31, 1952'; modificada por
ley 14391, 5 de enero de 1955 y por el de-
creto-ley 10317 del 26 de junio de 1956.
14346, actos de crueldad con los animales, 5 de nov.
1954.
14394, deroga arts. 36 a 39 del C. P., 14 de dic.
1954, modificada por art. 12 del decreto-ley
5286 del 23 de mayo 1957.
Decreto 17189, contravenciones; 21 de nov. 1956.
" 412, Ley Penitenciaria Nacional. 28 de enero,
1958.

Sobre su alcanse vase la es. de la C. C. R., en L. L., XIII, p. 773,


fallo 6607. En contra, C. C. C , L. L., X, ps. 568 y 723, con la disidencia co-
necta del doctor Daz; Jimnez de Asa, Prostitucin y eliio. El Criminalista,
, p. 17 y sigs.
152 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : VI

Ley 14467, ratif. el decreto anterior (L. P. N.).


" 15293, represin de actividades terroristas.
Decreto 788, del 2 de feb. de 1963, deroga 23 arts. del
C. P. y leyes 13985 v 15293. Derogado por
ley 16648.
La ley 16648 restablece la vigencia de las disposiciones de-
rogadas, sustituidas o modificadas por el decreto 788. Modifica,
adems, varios artculos.
Ley 17567, introduce muchas modificaciones en el C. P.

De las leyes anteriores al C. P. y que contenan disposicio-


nes penales, algunas fueron expresamente derogadas (49, 1920,
3335, 3900, 3972, 4189, 7029, 9077 y 9143), otras quedan vi-
gentes o incorporadas al"*:F:;o modificadas 4 2 . La ley 4144 fue
derogada en 1958.
Han de comprenderse tambin dentro del concepto genri-
co de ley los bandos dictados en tiempo de guerra por el general
en jefe de un ejicifc o escuadra, o de una divisin que opere
por separado, disposiciones que obligan a todos los que sigan al
ejrcito o escuadra, sin excepcin de clase, estado, condicin ni
sexo, art. 125, C. J. M.
Para complementar adecuadamente el conjunto de princi-
pios y de condiciones a las cuales debe subordinarse l aplicacin
da la ley punitiva dentro de un esquema de derecho penal liberal,
es menester sealar otro aspecto de la cuestin cuya utilizacin
ha hecho estragos en nuestro pas al fundamentar la aplicacin
de los decretos-leyes en materia represiva.
En efecto, no basta con puntualizar enfticamente que la
ley es la nica fuente en materia penal, por cuanto tanto la doc-
trina como la jurisprudencia han venido elaborando desde antao
una distincin entre ley en sentido formal y ley en sentido
material. En tanto esta ltima consistira en una declaracin
expresa de una autoridad competente que regla de manera abs-
tracta y general una serie indefinida de relaciones jurdicas de

Ver Malagarriga, D. P. Argentino, t. 3 y Ma3ganiga, Instituc'o"- pena-


les, en que se hace compilacin de las disposiciones penales oue se encuentran
fuera del C. P.
} 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : VI 153

cierto orden42*, es decir, se trata de un adjetivo que alude a la


"naturaleza" del objeto calificado con prescindencia de su
origen; la ley en sentido formal es aquella disposicin normativa
emanada del Congreso de la Nacin o de una legislatura provin-
cial o de un concejo municipal, debidamente promulgada. Con-
secuentemente, lo de formal apunta exclusivamente a la regulari-
dad constitucional del rgano del cual emana. De all, pues,
que ambas categoras no se excluyan entre s y nada impide la
existencia de leyes formales y materiales (por ejemplo el Cdi-
go Penal), de leyes materiales pero no formales (por ejemplo
un decreto del Poder Ejecutivo) y de leyes formales pero no
materiales (por ejemplo, una ley del Congreso cambiando el
nombre a una reparticin o declarando un lugar como monu-
mento histrico).
Ya se han visto las formas directas o encubiertas que a
travs de los tiempos han sido utilizadas para derogar o desvir-
tuar al principio de legalidad. Pues bien, idntica finalidad dero-
gatoria conlleva la tesis sentada por la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nacin en la causa "Valenzuela, Juan" del 24 de sep-
tiembre de 1947 (Fallos, t. 208, p. 562) cuando admiti la vali-
dez de los decretos leyes en materia penal, pues ellos eran ley
en sentido material y deban ser aceptados en tanto fueran
anteriores a la comisin del delito.
Es evidente que para analizar en profundidad esta cuestin
se hace imprescindible desentraar el correcto significado de
la palabra "ley" inserta en ios artculos 18 y 19 de la Constitu-
cin Nacional, pues si nadie est obligado a hacer lo que la ley
no manda ni privado de lo que ella no prohibe, deber necesa-
riamente existir una ley que mande o prohiba determinadas
conductas y habr, por fuerza, que precisar el alcance y conte-
nido que debe tener la ley mencionada por el precepto consti-
tucional. Si la investigacin se encamina al anlisis de los ante-
cedentes y orgenes de esa norma, veremos que ella entronca
y resulta una consecuencia directa del principio de la divisin
de los poderes, constituyndose, por tanto, en una autntica
garanta que limita el poder represivo del Estado y resguarda al
individuo, pues como proteccin de ste fue concebida. Signi-
fica, entonces, que la ley a la cual alude nuestra Constitucin

G. Baudry-Lacantinerie, Trattato teorico-pratico di diri'ffo civil?.


trad. de ia 3a. e d . p o r - P . Bonfnte, G. Pacchioni, H. Straa, Casa Utrice
G. Vallardi (Milano, s/f), t. I, p . 7 6 .
154 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL :VJ1

no es otra que la emanada del Congreso, de la legislatura pro-


vincial o del concejo municipal4215. De all, entonces, la necesidad
imperiosa de destacar, parafraseando a Maurach, que la ley sea
praevia, scripta, stricta y tambin en sentido formal.

VIL Caracteres de la ley penal.- De los principios expues-


tos se deducen como caracteres de la ley penal:
a) Solamente la ley puede determinar la aplicacin de una
sancin expresamente prevista para una conducta expresamente
declarada delictiva (principio de reserva).
Dentro de ese lmite, la ley es obligatoria, irrefragable e
igualitaria.
b) El principio de obligatoriedad debe ser entendido en el
sentido de que la observancia de la norma que la ley penal im-
plica es para los particulares la nica garanta de no ser sometidos
a sancin y que, por otra parte, la inobservancia de aquella norma
impone a los rganos jurisdiccionales del Estado el deber ineludi-
ble de aplicar la sancin. En general, nuestro derecha no admite
restricciones o limitaciones a la aplicacin de la ley oenal, ni re-
quiere, para la iniciacin del proceso, la decisin -i-; un rgano
poltico, como ocurre para ciertos casos en alanos pases (prin-
cipio de oportunidad), salvo los casos de anteju.'cic (inra, 18).
El problema, tantas veces discutido, referente a cules son
los destinatarios de la ley penal 4 3 , ha sjdo oscurecido por no
discernirse claramente la diferencia entre norma y ley penal, di-
ferencia que, firmemente sostenida, despeja mucho la cuestin:
el precepto primario, que la ley ordinariamente presupone, est
dirigido a todos los habitantes sin distincin, obligados, pues, a
respetar la norma, cuyo quebrantamiento, definido tpicamente
por la ley penal (precepto secundario) est garantizado con la
sancin, cuya imposicin no puede str eludida por la autori-

Vase Nez, Ricardo C , El origen de la ley y la garanta de lega-


lidad, en La Ley, t. 54, p. 305 y sigs. y Fierro, Guillermo J., La ley penal y
el derecho transitorio. Depalma, Buenos Aires 1978, p. 5 y sigs.
43
Sobre ello Binding, Normen, I, 2, con mucha bibliografa; Hippel,
Lehrbuch, 2, V y Vil; Liszt-Schrr.idt, 18, I; Grispigni, Corso, I, p. 300. La
doctrina segn la cual los destinatarios de la norma son les rganos del Estado
es sostenida por Ihering, Der Zweck im Recht, I, p. 337-8. Vase el desarrollo
da! 'ema en Kelsen, h'auptprobleme, cap. XII. Conf. Soler, Las palabras de la ley,
Mxico, 1969.
! 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : VJU 155

dad **. Destinatarios, pues, de la conminacin abstracta son to-


dos los habitantes. Ante la violacin producida, la ley penal se
presenta exclusivamente como una prescripcin dirigida a los que
ejercen poder jurisdiccional, no ya al delincuente, que slo tiene
la obligacin jurdica genrica de someterse a la pena, toda vez
que el quebrantamiento de sta no constituye una nueva trans-
gresin.
c) La ley penal es irrefragable en cuanto solamente otra
ley puede derogarla, y mientras dura su vigencia, se hace inelu-
dible la aplicacin (art. 17, C. C).
d) La ley penal es igualitaria, conforme con nuestra C. N.,
art. 16, que desconoce valor a todo fuero o excepcin. Esta re-
lacin de igualdad, sin embargo, tiene un carcter estrictamente
formal, toda vez que el plan individualizador de la ley es una
tendencia innegable de nuestro C. P. (arts. 40 y 41). La situa-
cin de igualdad no quiere, pues, decir identidad de sanciones
entre personas divisas, sino mis bien, que fuera de las relaciones
>jei sujeto con ia accin punible, y fuera de las circunstancias
que determinan la individualizacin de la pena, conforme, con los
citados arts. 40 y 41 u otro que con este punto se vincule, nin-
guna otra situacin personal puede fundar una diferencia en ca-
sos iguales.

VIII. Ley penal en blanco. Llmame as aquellas dispo-


siciones penales cuyo precepto es incompleto 45' y variable en
cuanto a su contenido y en las que solamente queda fijada con
exactitud invariable la sancin.
El precepto debe ordinariamente ser llenado por otra dispo-
sicin legal o por decretos o reglamentos a los cuales queda remi-
tida la ley penal. Esos decretos o reglamentos son, en el fondo,
los que fijan el alcance de la ilicitud sancionada, ya que, en la
ey, la conducta delictiva solamente est determinada de una ma-
nera genrica.

Conf. Grispigni, Cono, p. 52, admite la obligacin de someterse a la


pena cuyo incumplimiento da nacimiento a la coaccin; pero el acatamiento o no
acatamiento es penalmente irrelevante. Conf. Binding, Normen, I, p. 13 y 24. Para
nuestro derecho no es dudoso que el no sometimiento personal a la pena no cons-
tituye una nueva infraccin, es autoeximicin impune. Conf. Carrara, 2813; C.
C. R., 20 mar. 1935. in re Rodrguez, Pedro, Recopilacin ordenada, cuad. 7, 4a.
parte, p. 55.
Expresin fie Bruno, I, p. 190, ms correcta que "indeterminado"; tam-
bin la emplea Etcheverry, I, p. 64.
156 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : VIH

Ejemplo de esas leyes lo constituye el art. 206, C. P.:


"Ser reprimido con prisin el que violare las medidas impues-
tas por la ley o por la autoridad para impedir la introduccin o
propagacin de una epizootia o de una plaga vegetal"'/ En este
caso, como se ve, la ley penal slo contiene con fijeza la sancin
aplicable, pues el precepto est remitido en descubierto a dispo-
siciones actuales o futuras que puedan dictarse en materia de po-
lica sanitaria. Ese gnero de incriminaciones es frecuente sobre
todo en figuras contravencionales, pues la variabilidad de las cir-
cunstancias hace casi imposible la minuciosa previsin de las in-
fracciones, algunas de las cuales quedan definidas como desobe-
diencias genricas, limitndose la ley a sealar, en esos casos,
cules son las condiciones que facultan a la otra autoridad a lle-
nar el blanco. Ejemplo tpico de este modo de proceder es la in-
fraccin prevista en el art. 13 de nuestro Anteproyecto de Cdi-
go de Faltas: "El que no observa una disposicin legalmente to-
rnada por 1-i auto, dad er. razn de justicia, de seguridad pblica
o de Higiene...". El hecho delictivo es siempre el mismo; pero las
circunstancias que pueden llevar a su comisin son, por cierto,
muy variables, dependientes de las necesidades, y fijadas por dis-
tintas autoridades.
Claro est que la norma penal er blanco no cobra valor,
sino despus de dictada la ley o reglamentacin a que se remite,
y para ios hechos posteriores a sta. ^'Mientras tanto, la ley pe
nal es como un cuerpo errante que busca su alma" (Bindingjy
Esa norma que completa y hace aplicable la ley en blanco,
dada nuestra organizacin poltica, puede depender de reglamen-
taciones variables y aun distintas, emanadas de los poderes pro-
vinciales de legislacin.
De ah deriva la importancia de ese gnero de leyes pena-
les, pues por medio de ellas se da reconocimiento como fuentes
mediatas de derecho penal a otros actos que pueden no ser leyes
en sentido estricto o tcnico (actos del Poder Legislativo) 4 6 .

Bindine, a quien se debe la teora de las leyes penales en blanco, Nor-


men, I, 24; Compendio, p. 115; Mezger, 24, III, que distingue: 1 Cuando el
mismo cuerpo de leyes contiene, en otra parte, la norma; 2 o Cuando est en otra
ley sancionada por el mismo poder; y 3 o Leyes penales en blanco propiamente di-
chas, en las que otra autoridad dicta la norma: Liszt-Schmidt, 18, VI; Beling,
Verbrechen. p . . l 6 0 ; M. E. Mayer, p. 5; Finger, 18, II, p. 3; Franje, p. 3, II; Eber-
mayer-Lobe-Rosenberg, p. 19-20; Manzini, 1933, I, 71, III, b.; 103 y 111; Ni-
ez, La ley, nica fuente, p. 14. Sobre distinas formas que puede asumir la remi-
sin a otro poder, vase nuestro dictamen in re Mouvel, C. S., 237, p. 637 (6~-C-
651).
1 3 . FUENTES DEL DERECHO PENAL : VIII 157

* El tema de las leyes penales en blanco 4 6 a , ha sido reitera-


damente analizado como una posible brecha a la plena vigencia
del principio de legalidad y esta doctrina ha encontrado algn
respaldo en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de
la Nacin, como as tambin en otros tribunales inferiores.
Es necesario sealar que muchos autores distinguen entre
leyes penales en blanco impuras o en sentido impropio, de
aquellas otras que lo son estrictamente. Las primeras se presen-
tan cuando el vaco legal es llenado por otro precepto que se
encuentra ubicado en una disposicin diversa en la misma ley o
en un artculo de otra ley diferente, casos en los cuales la im-
pugnacin antedicha n o es procedente, ya que en ambos supues-
tos el complemento aplicable tambin tiene su origen en un
acto legiferante del Poder Legislativo y por consiguiente rene
los recaudos constitucionales requeridos para ser fuente vlida
c! derecho penal. En cambio, en las autnticas leyes penales
en blanco, la situacin es distinta, pues todo depende de hasta
que extremo la ley en sentido material (reglamentos o dispo-
siciones generales de la autoridad administrativa) crea y define
la accin punible, actividad vedada al Poder Ejecutivo, sea por-
que ste unateralmente se arrogue esa facultad, o sea porque
medie una delegacin del Poder Legislativo, l cual, por su parte,
tampoco tiene potestad para alterar el rgimen constitucional
de la divisin de los poderes. Consecuentemente, los derechos
y obligaciones de los habitantes, as como la prohibicin de
determinadas conductas e imposicin de penas de cualquier
clase que sean, slo existan en virtud de sanciones legislativas
y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial apli-
carlas, si Taita la ley que las establezca. Ello as, por cuanto la
omisin de la ley no puede ser suplida por el Poder Ejecutivo,
por ms elevados o convenientes que hayan sido los mviles,
dado que ningn habitante de la Nacin est obiigado a hacer
lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe, ni
tampoco nadie puede ser castigado sin ley anterior al hecho
del proceso.
A la luz de esos principios, deben examinarse los arts.
205 y 206 del Cdigo Penal en la actual redaccin posterior a la
reforma introducida por las leyes 20.771 y 23.077. El primero
de ellos expresa: . . ."Ser reprimido con prisin de seis meses

46 a
E x a m i n a m o s con m a y o r extensin este t e m a en Fierro, Guillermo
J., La ley penal y el derecho transitorio, o p . cit., p . 26 y sigs.
158 1 3 . FUENTES DEL DERECHO PENAL . !X

a dos aos, el que violare las medidas adoptadas por las autori-
dades competentes, para impedir la introduccin o propagacin
de una epidemia",... consagrando una clara hiptesis de ley
penal en blanco "strictu sensu"; en tanto el actual art. 206 al
establecer que: . . . "Ser reprimido con prisin de uno a seis
meses el que violare las reglas establecidas por las leyes de poli-
ca sanitaria animal", constituye un caso de ley penal en blanco
impropia, toda vez que la remisin se efecta a lo dispuesto
por otra ley.
IX. La costumbre. Entre las fuentes mediatas del derecho
se clasifica, en primer lugar, a la costumbre. Pero tal principio,
que podr ser exacto para otras ramas del derecho no puede afir-
marse en derecho penal.
Sin embargo, deben hacerse algunas distinciones, pues si
bien quedan totalnr-rte dcr-cart^da con:" fuente:;-la costumbre
chtr: iev~:<n y la costumbre supletoria, esta ltima en virtud de
los prno;pos que rigen la interpretacin de la ley penal, no pue-
de decirse lo mismo en cuanto a la costumbre integrativa, pues
pudiendo ser sta admitida como fuente en el derecho civil,, co-
mercial y administrativo, si una norma penal en blanco se rthere
a ese gnero de disposiciones. la costumbre en tal caso vendfia a
ser fuente mediata de segundo grado con relacin al derecho pe-
nal 47
Puede tambin la ley civil remitirse directamente a la cos-
tumbre, en cuyo caso, si bien excepcional, la costumbre es fuente
mediata directamente integrante 4 S .
Algunos autores dan inclusive un alcance mayor a la costum-
bre 4 9 , reconocindole valor al fijar el alcance real de ciertas jus-
tificantes y al dar las normas para la interpretacin de la ley. Los
ejemplos que se citan para ello son, sin embargo, casos evidentes
de leyes penales remitidas a otras leyes civiles que pueden recono-
cer valor a un uso, es decir, siempre la hiptesis a que nos hemos
referido. En cuanto a la afirmacin de que las normas interpreta-
tivas tengan carcter consuetudinario, vase lo que decimos en el
siguiente prrafo.
Cen, von Liszt, 13, II, p. 1; Hafter, Keine Strufe ohne Geselz, Jahres-
bericht der Univertat Zrich, 1921, 2, p. 10, cit Cuello Caln; M. E. Mayer, p.
25 y sigs.; Khler, p. 77-8; Beling, Grundzge, 1, III y 9; Bruna, I, p. 189.
En contra Cuello Caln, I, p. 170.
* ianzini, 1,.* 128.
49
M. E. Mayer, p. 25 y sigs.; Grispigni, p. 373-4.
13. FVESTES DEL DERECHO PENAL : X 159

Acordar mayor valor que el sealado a la costumbre, como


fuente de derecho parece vulnerar principios fundamentales y lle-
var imprecisin al derecho penal s o .
X. La jurisprudencia. No es fuente inmediata ni mediata
de derecho penal. Este rasgo distingue profundamente nuestro
sistema de derecho codificado del sistema del common law, en el
cual el derecho se va haciendo precisamente por medio de la juris-
prudencia de los tribunales.
Para nosotros, desde el juez de ms modesta competencia
hasta el tribunal de mayor jerarqua, la funcin jurisdiccional
consiste siempre en el deber de aplicar la ley, sin que pueda impo-
nerse al juez ninguna forma determinada de entenderla 5 1 .
Claro est que esto genera algunas situaciones de discrepan-
cia en las resoluciones judiciales, especialmente en un pas como
el nuestro, de organizacin federal. En el fondo, sin embargo, no
es distinta la situacin en nro? pases, aun en aquellos en que
existen ." nales de casacin, porque la funcin de la casacin
no consiste en declara- el derecho en general, sino en declararlo
en un caso determinado y para ese caso " . Este tipo de conside-
raciones, sin embargo, ha determinado entre nosotros la sancin
de leyes tendientes a la unificacin de la jurisprudencia, pov me-
dio del sistema de reuniones de cmaras plenas (Leyes 7>55,
11924,. 12327, 12330, 13998, arts. 28 y-113 del Reglamento
de la Corte Suprema). El alcance, diremos, normal de leyes de es-
ta clase no puede ser otro que el de fijar, para determinados ca-
sos, la competencia de cierto tribunal para la resolucin definiti-
va de un caso, con lo cual, en cierta medida, se logra efeciivamen-
te que las resoluciones sean ms concordes 53
Vase este tema con referencia a las causas de justificacin.
Gravemente equivocado el failo de la C. de Paz, Sala III, L. L., 47, 235.
Ver Manzini, t. I, p. 229-30, donde reconoce como nica excepcin, el
caso del artculo 532 del C. de P., correspondiente al art. 543 del C. vigente: reen-
vo de la sentencia casada al juez, para que ajuste su pronunciamiento a lo resuel-
to en el caso. Frente a las quejas motivadas por las discrepancias jurisprudenciales,
afirma Manzini que ellas producen el inestimable beneficio "de mantener y excitar
el doveroso sentido de independencia de los jueces inferiores que demasiado incli-
nados estn a acoger sin crtica los responsos de la llamada jurisprudencia constan-
te". Vase tambin p. 220. No difiere fundamentalmente el sistema francs, ni en
el caso del recurso de casacin en inters de la ley.
Tambin en este punto, en la Procuracin General de la Nacin nos cupo
determinar una rectificacin fundamental de la jurisprudencia que abra el recurso
extraordinario ca indiscriminadamente ante la mera alegacin de la existencia de
fallos cnadictorios. Conf. nuestro dictamen in re Paiiizza, Fallos, 235, p. 456
160 } 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : X

Pero no ha parecido suficiente esa modesta solucin de ca-


rcter meramente prctico, y en las leyes l 1924, art. 23, y
12327, art. 5 o , se ha dispuesto que los acuerdos de cmara plena
son obligatorios para los tribunales y las salas, disposicin real-
mente inconsulta, fundada con una superficialidad y un descuido
de los textos constitucionales que sorprende 54 . Esta disposicin
ha dado lugar, naturalmente, a situaciones verdaderamente
contradictorias, pues, si la jurisprudencia resultaba tan obligatoria
como la ley misma, tanto para los magistrados como para los
particulares 5 5 , es manifiesto que las referidas disposiciones, que
establecen la obligatoriedad, revisten el carcter de verdaderas
disposiciones superconstitucionales, a pesar de estar contenidas
en una modesta ley de organizacin de tribunales. La unidad del
orden jurdico, en efecto, impone a los jueces, en todo caso, la
aplicacin de las leyes dentro del marco de la Constitucin y en
el orden de prelacin establecido por sta. En realidad, los jueces
siempre aplican la Constitucin, aun cuando resuelven el ms tri-
vial de ios procesos. Frente a la Constitucin, todas las leyes del
Congreso y de las Legislaturas son iguales; Pero, con las disposi-
ciones referidas, resulta que r todas las leyes son iguales menos
esas dos, porque stas restan al juez Ja'facultad de aplicar la
Constitucin, declarando la incqnstitucicnalidd de alguna ley,
en el caso en que las cmaras er pleno se hayan pronunciado en
el sentido contrario, es decir, por ls coistitucionalidad de la ley
discutida. En este sentido, disposiciones como las referidas son
francamente contrarias al art. 31 d<_ la C. N., que establece la

No descuida este aspecto E. J. Couture, en Fallos alanos generalmente


obligatorios. Derecho del trabajo, Buenos Aiies, agosto, 1941, p ' 193.
Por a validez de esos preceptos, se pronuncian: H. Alsina, Tratado terico
prctico de Derecho procesal civil y comercia!, t 1, p. 167; Salvat, 3a. ed., p. 25-27;
Aftalion, Prostitucin, proxenetismo y delito, p. 15-16. Muy otra es la opinin de
Couture, eji el trabajo citado; c O. R. Amadeo, en J. A., II, p. 60; de Jimnez de
Asa, Norma individualizada, etc., L. L., 20, p. 184, sec. d o c ; de Cossio, La sen-
tencia criminal y le teora jurdica, L. L., 20, p. 157, sec. doc," el cual cree que el
nico efecto del art. 5 o de la ley 12327 sera el de fundar una reconvencin a los
camaristas insumisos, tesis, por cierto, inaceptable; de R. C. Nez, Boletn de la
Facultad de Derecho de Crdoba, ao IV, nm. 4, p. 154, y en La ley, nica fuente,
p. 38; de Federico Rayces, en La jurisprudencia plenaria: esfera de su obligatorie-
dad Efectos en el tiempo. D. J. A. 26-27 dic. 1943, donde se sealan muy o p o r t u -
namente una serie de situaciones incongruentes; de L. Rebollo Paz en J. A., LXX1V,
P-321
Ver esp. L. L t. 24, p . 982 o J. A., LXXIV, p. 600; L. L.-, t. 27, p
779 y t. 20, p. 985.
13. FUENTES DEL DERECHO ffiVAL : X 161

prelacin de la Constitucin, para todas las autoridades, no obs-


tante cualquier disposicin en contrario que contengan las leyes,
(Conf. C. S. Fallos, 247, 447, Ver cons. 5?).
Agregese a esto que se hacen obligatorios los acuerdos de
cmara, incluso para los particulares, como si fueran la ley, a pe-
sar de que a su respecto no se llenan los requisitos de publicidad
establecidos por el art. 2 o del C. C, a los cuales la ley misma
ms modesta, en realidad que los acuerdos de cmara plena
subordina su propia obligatoriedad.
Si bien la negacin de la jurisprudencia como fuente de de-
recho penal es la opinin dominante 5 6 , que nosotros enrgica-
mente aprobamos, no puede dejarse de observar que moderna-
mente, en los derechos penales revolucionarios, al afirmarse el
carcter "creador" de la jurisprudencia 5T , y al admitirse el prin-
cipio analgico o al suprimirse ia especificacin de las figuras de-
lictivas 5 8 , se acuerda a la jurisprudencia la fuerza emanadora de'
normas, superponindose en el juez la facultad legiferante, de
modo que en el acto de juzgar finca el devenir mismo de la nor-
ma.
Sobre las consecuencias de tales principios, piofundamen^e
contrarios a nuestro sistema, vase supra, II.
La doctrina no tiene en ningn caso el valor de fuente me-
diata. Pueden sus desarrollos determinar modificaciones de la
norma misma, pero ello no interesa al punto de vista dogmtico,
sino solamente a la poltica legislativa.
'.f, Precisando an ms el pensamiento expuesto por Soler en
el texto, resulta pertinente ampliar el mismo con otras conside-
raciones del autor 5Sa , en donde consigna lo siguiente:.. "La de-
mostracin nuestra de la inconstitucionalidad de las disposicio-
nes que imponen como obligatorio para los jueces lo decidido
en acuerdos plenarios, resulta de suponer que en un acuerdo se
decida una cuestin constitucional. Ante tal caso, el intento
contenido en una ley que establezca la obligatoriedad referida
(por ejemplo: ley 11.924, art. 23; ley 12.327, art. 50) es el de
alterar el orden de prelacin de las leyes establecidas por el art.
56
Grispigni, Corso, p. 385;Manzini, I, 131.
Denkschrift, loe. cit. Conf. Soler, La llamada norma individual, en el li-
bro Fe en el Derecho, Buenos Aires, 1956, p. 245 y sigs.; Las palabras de la ley
Mxico 1969.
** Proy. Krylenko.
58a
Soler, Sebastin, Las palabras..., p. 161.
162 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL :X

31 de la C.N. En efecto, el juez que despus de un acuerdo


plenario debe pronunciarse sobre el mismo tema, se encuentra
con que el art7 31 le impone aplicar, en primer lugar, la Consti-
tucin, mientras que la ley dispone que ella misma ocupa el
primer lugar, pues al juez slo le es permitido entender la Cons-
titucin tal como en el acuerdo plenario se la entendiera. . .
Imponer carcter obligatorio a ciertas decisiones importa tanto
como afirmar que los magistrados competentes para pronun-
ciarlas quedan investidos, adems de la facultad de fallar los
casos concretos con fuerza de cosa juzgada, como la de estable-
cer normas generales vigentes, esto es, obligatorias para los
magistrados que deban en el futuro decidir otros casos y, en
consecuencia, tambin para los particulares".
"El hecho de que tal facultad aparezca como interpreta-
cin de una ley preexistente atena, pero no elimina el problema,
pues el acuerdo plenario comportar o bien la fijacin de un
sentido determinado para un texto que tiene varios, o bien
la afirmacin de !a existencia de una laguna y su rer.uL: ::m,
laguna que puede er falsa o bien har prevalecer una lev -obre
otra o un valor ^obre otro, etc., todo ello de modo compelente
"como si fuera .'u 'c v misma' *'. . . .' '
Recien t e n e r o, en un fallo donde se .discuti si los fallos
plenarios revi;/::n. como de aplicacin obligatoria, junto con la
reimplantacin de la anterior legislacin que los haba originado
al presentar cuestiones de interpretacin discordante, la Cmara
Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala V,
el 23 de abril de 1986 en la causa "Mileto, Osear" sent la doc-
trina correcta al resolver: . . . "El carcter obligatorio 'de los
fallos plenarios los. vuelve inconstitucionales, pues vulneran la
divisin de los poderes y los derechos de los magistrados a
emitir sus juicios de valor, sin imposiciones vinculantes extra-
legales Valen como una gua que seala la opinin que se quiere
compartir y cumplen una funcin de certeza jurdica al sealar
una interpretacin mayoritaria". . . (L.L., t. 1986 - D p. 39) 3 8 b -
Posteriormente, la Cmara Nacional en lo Criminal y Co-
rreccional en pleno, en un recurso de inaplicabilidad de la ley
interpuesto por el fiscal, en fecha 20 de octubre de 1986 re-
solvi que: . . . "Las doctrinas sentadas en decisiones plenarias

Tozzini, Carlos A., La retroactividad de los fallos plenarios pena-


les, en particular del "caso Barbas", en Doctrina Penal, ao 5, n m . 20 de
octubre-diciembre de 1 9 8 2 , p . 719 y sigs.
5 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL: XI-XII 163

respecto de preceptos legales que resultan derogados, no recu-


peran automticamente su obligatoriedad, si la disposicin legal
en cuestin es restablecida". . . (L. L. t. 1986 - D p. 38)
XI. Los actos administrativos. Estos actos y en particular
las reglamentaciones, pueden ser fuente mediata de derecho pe-
nal en ei sentido de que a ellos puede referirse una ley penal en
blanco. De hecho, es a este gnero de actos a los que con ms
frecuencia se remite.
Como ms arriba lo decimos, esa potestad reglamentaria,
no puede entenderse, conforme con nuestro rgimen constitucio-
nal, como una delegacin de facultades, sino ms bien como el
reconocimiento de una facultad constitucionalmente preexis-
tente.
XII. Norma general supletoria. La aplicacin simultnea
de un cuerpo legal tan vasto, especialmente en un pas de organi-
zacin federal, requiere la existencia de un principio organizador.
Este principio es indispensable, entre otras razones por el simple
hecho de que el Cdigo Penal no agota, segn lo hemos dicho,
la funcin represiva, ya que el Congreso, en numerosas leyes,
puede dictar y, de hecho, dicta disposiciones de carcter penal.
La situacin creada poi este tipo de disposiciones autnomas y
por las que dictan las provincias, en forma* fragmentaria, si no
existiera principio alguno ordenador de las normas mismas, re-
sultara en extremo embarazosa, porque cada disposicin penal
tendra que ser acompaada por un conjunto de principios gene-
rales relativos a su forma de aplicacin, a los principios de culpa-
bilidad y de justificacin, a los que rigen la tentativa y la partici-
pacin, al nacimiento y a la extincin de la pretensin punitiva,
etctera.
Esa funcin general ordenadora es la que cumple el artculo
4o del C. P.: las disposiciones generales de este cdigo se aplica-
rn a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto
stas no dispusieran lo contrario. Esta disposicin, junto con el
art. 31 de la C. N., que establece la jerarqua de las leyes, deter-
mina la existencia de un sistema comn de legislacin penal para
todo el pas, no ya solamente con respecto a los principios que
importan una garanta constitucional (ley previa, derecho de de-
fensa, etc.) sino inclusive para todo ese conjunto de principios
que integra un sistema penal. Claro que mientras no est de por
medio una garanta constitucional, las provincias, en la esfera de
164 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : XII

derechos que les corresponde, pueden sancionar principios no


coincidentes con los de la parte general del C. P. Pueden, por
ejemplo, en materia contravencional, no hacer aplicacin de los
principios de tentativa, de complicidad o alterar los trminos de
la prescripcin. En esta materia, sin embargo, no pueden ir muy
lejos las legislaciones autnomas, porque las garantas constitu-
cionales estn siempre muy cerca de las disposiciones penales.
Como consecuencia de lo expuesto, el art. 4 o del C. P. debe
ser considerado aplicable no solamente a las leyes del Congreso,
sino tambin a las que dictan las provincias en materia contraven-
cional, mientras stas no establezcan lo contrario s9, y siempre
que este alejamiento de las normas comunes no vulnere princi-
pios constitucionales superiores.
* El art. 4o del C.P., al igual que las dems disposiciones
pertenecientes a la Parte General de dicho ordenamiento, cons-
tituye un. tpi :o ejemplo de lo que Grispigni denomina como
l
norma integradora" o de "segundo grado", pues su finalidad
especfica no es la de regular la conducta humana describiendo
acciones prohibidas y castigar con penas su transgresin, siendo
sus nicos destinatarios algunos rganos del Estado encargados
de administrar justicia. Cumple una funcin estrictamente or-
denadora y persigue el proosito de obtener una adecuada unidad
sistemtica, pues, como se sabe, el ordenamiento represivo
argentino no se agota en el C.P., sino que se extiende a un am-
plio campo cubierta por leyes especiales, tanto nacionales como
provinciales, algunas de las cuaies regulan una materia de natura-
leza exclusiva'nentn penal y, otras, en cambio, disciplinan cues-
tiones de orden civil, comercial, laboral, administrativo, etc.,
pero incorporando en ellas preceptos incuestionablemente
punitivos.
Esa labor urficadora que le ha sido asignada al art. 4o se
lleva a cabo con las leyes extraas al cdigo, esto es, aquellas
que tienden a integrar el ordenamiento represivo legislando
sobre aspectos no comprendidos en el texto del cdigo, sea a
travs de toda una ley completa o sea mediante disposiciones ais-

vase sobre esto a cuestin suscitada con motivo de a aplicacin de la


prescripcin a las faltas. Conf. con el texto los correctos votos de los doctores Au-
relio E. Crespo y Carlos Oliva Vlez en el Tribunal Superior de Crdoba en la
serie de sentencias sobre la misma materia que aparecen en L. L., t. 32, p. 409 y
sigs. Tambin en igual sentido la disidencia del doctor Prez VideH en la Cmara
en lo Criminal de Ro Cuarto, in re Dichiara, ibi, p. 417. El extremismo inacepta-
13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : XII 165

ladas insertas n leyes no penales; pero resulta superfluo e inne-


cesario invocar el art. 4 del cdigo con relacin a leyes modifi-
catorias o de reforma, toda vez que al integrar stas el cuerpo
del cdigo, las disposiciones de la parte general que condicionan
su aplicacin funcionan directamente y no por va supletoria.
El art. 4" se refiere a . . ."las disposiciones generales del
presente cdigo". . . expresin que a nuestro criterio debe ser
interpretada con sentido amplio, pues ocurre que algunas de
ellas que originalmente estaban en el cdigo fueron luego modifi-
cadas por leyes especiales, como por ejemplo la inimputabidad
por inmadurez y el rgimen de los menores, y esa materia est
actualmente fuera del cdigo.
La jurisprudencia, en algunas oportunidades, ha credo
encontrar un obstculo que limitaba el campo de aplicacin de
la norma que comentamos, en la circunstancia de que su propio
texto l e J|y^gfi e r e a -"todos los delitos', previstos por leyes
especiaielFvrPj'^nterpretacin restrictiva que exclua del mbito
de la regla, a la materia contravencional . En definitiva, este planteo
pasa por la recurrente polmica acerca de si existe o no una
diversidad ontolgica entre ios delitos y las faltas, tema que se
examina en otro lugar de esta obra.
En consonancia con lo expuesto, creemos que en virtud de
la necesaria unidad del ordenamiento jurdico, mxime ante la
existencia de una norma expresa como io es el art. 4 del C.P.;
las disposiciones de la parte general de ese ordenamiento se
aplican a todas las leyes especiales, aun aquellas que regulen fal-
tas o infracciones administrativas, en tanto sean conciliables
con su finalidady espritu35*, limitacin que, por otra parte, surge

ble del razonamiento de a minora del Tribunal Superior, que luego se impone co-
ma criterio del tribunal, se pone de manifiesto con slo observan que de acuerdo
con ello, resultara inaplicables las normas sobre capacidad, justificacin, culpabili-
dad, etc. A stas, solamente se as puede considerar aplicables en virtud del art. 4.
Por otra parte, este problema no tiene nada que ver con el de la analoga, argumento
en que se runda el Tribunal, para no aplicar la prescripcin. Conf. con el texto, E.
R. Aftalin y L. Landaburu (h), Acerca de las faltas y contravenciones, L. L.
cit, p. 410, esp. IX, p. 424; Jorge A. Nez, J. A., LXI, p. 606; J. E. Coronas,
De las jaitas o contravenciones, p. 168 y sigs.; C. S.,.J. A., XVI, p. 21; L. L., t.
16, p. 1013; Fallos, 151, p. 293; 160, p. 13; 165, p. 319; C. C. C., Fallos, I, ?.
162; !I, p. 149, donde se aplican los principios acerca de la capacidad; III, p. 49.
Vase Ricardo Nez, La aplicacin de las disp. gen. del C. P., etc., L. L., t 59,p.
590; id.J. P.Arg.,1, p. 192.
59a
Corte Suprema de Justicia de la Nacin, Fallos, 301 - 1097;
300-1183; 299-172; 296-534; 274-427; 273-424; 220-1146; 214-425;
212-134; 212-64; 211-1857, etc.
166 J 13. FUENTES DEL DERECHO PENAL : XII

con inequvoca claridad del propio precepto examinado. Como


lo ha sealado nuestro ms alto tribunal, no es necesaria la exis-
tencia de una contradiccin expresa y literal entre la disposicin
de la parte general que se pretende aplicar y la ley especial,
pues basta con que ella sea incompatible con el espritu o fina-
lidad perseguida por esa ley especial.
Un claro ejemplo de ello, nos lo suministra la cuestin
que se plantea con las llamadas leyes transitorias (excepcionales
y temporales) mediante las cuales el legislador generalmente
pretende establecer un rgimen ms severo con relacin a un
tema y por un plazo determinado, cierto o incierto. De all,
pues, puede ocurrir que algunas disposiciones de la parte gene-
ral del Cdigo no sean compatibles con ese rgimen temporal
ms severo y esa pugna se pone claramente de manifiesto con
lo dispuesto por el art. 2 del C.P. que consagra la regla de la ley
ms benigna. Pues bien, en virtud de los argumentos antedichos,
sta es una hiptesis en la cual no sera aplicable la ley ns
benigna en funcin de lo prescripto por el art. 4o del C.P., ya qu--;
habra una contradiccin implcita entre el rgimen ms vero
pretendido por el legislador al dictar la ley especial temporal
y el sistema de la J?y ms* benigna. Cabe citar al respecto lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, cuando
afirm: . . . "El carcter temporario o excepcional del rgimen
penal establecido por el decreto-ley 19.09571 rgimen de veda
al consume interno de carne vacuna constituye un obstculo
cierto a la operatividad del principio de la ley penal ms benigna
(art. 2, C.P.). Las disposiciones protectoras de dicho rgimen
coyuntural de regulacin econmica, no pueden ser entendidas
sino gozando de una verdadera ultraactividad in re ipsa"... (Fallos,
t. 293, p. 522).
5 14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : l 167

H
INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL

I. Negacin.- El celo por evitar la extensin de la ley penal,


hizo afirmar a algunos clsicos del derecho que ella no deba ser
interpretada. As, por ejemplo, dice Beccaria: "tampoco la auto-
ridad de interpretar las leyes penales, puede residir en los jueces
criminales, por la misma razn que no son legisladores" 1. Era so-
bre todo una reaccin. El derecho romano haba admitido la apli-
cacin de la ley a casos no previstos expresamente 2 , y las leyes
intermedias dan numerosos ejemplos de ese principio. As la Ca-
rchna (i532), ar. 105: "Debe adems atenderse que en los casos
criminales, para los cuales los artculos siguientes no establecen
castigo alguno, o sobre los cuales no se explican y no se extien-
den suficientemente, los juece-., cuando se trate de castigar, esta-
rn obligados a pedir consejo, para saber de qu manera reglarn
su juicio para estos casos poco inteligibles, conformndose al es-
pritu de nuestras leyes imperiales, y de nuestra presente orde-
nanza, no siendo posible comprender y especificar en ella todos
los casos que pueden suceder, ni los castigos que acarrean".
El libre arbitrio judicial y la analoga eran, hasta el siglo
xvm, expresiones de la ilimitacin de la soberana. La potestad
de crear infracciorrs fuera de la ley slo haba sido limitada, co-
mo en la Carta Magna, por la exigencia de la nobleza, por dere-
chos de los estamentos, o por los fueros de las ciudades 3 . Ello,
sin embargo, no impeda que en los derechos locales hubiese, a
su vez, amplias remisiones a las costumbres.
1
Beccaria, Dei detti e delk pene, 4. En igual sentido Montesquieu,
L'esprit des lois, lib. 6, cap. 3; "Dans le gouvemement republicain, il est de la
nature de la constitution que les juges suivent la lettre de la loi. II n'y a point de
citoyen contre qui on puisse interpreter une loi. . ."; Filangieri, 13, cap. 9, art. 12;
Rossi, Tratado; Chauveau-Hlie, I, cap. III, 24 y 25; Morin, Repertoire, t 2, p.
366.
2
Fr. 7, 3, D. 48, 4: "velad exemplum Iegis vindicandum est".
3 '
La llamada "clausula salvatoria', que precede el articulado de la Cons-
titucin Criminal Carolina, segn la cual se dejan a salvo los usos antiguos, confor-
mes con la justicia y a la equidad de los electores, prncipes y Estados. Liszt-
Schmidt, 9; BLnding, Gmndriss, 12, IV, 6.
168 5 !4. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : I

Es el intento, pues, de prevenir esos abusos lo que hace afir-


mar la no interpretabiiidad de la ley penal 4 .
Pero tal afirmacin polticamente inspirada en propsitos
liberales, no parece que pueda sustentarse doctrinariamente, pues
ella importa desconocer la naturaleza de la ley como formulacin
de una voluntad general y abstracta, que solamente a travs de la
inteligencia singular del juez puede llegar a hacerse efectiva. El
acto de voluntad del juez que decide el caso tiene necesariamente
que estar precedido de representaciones intelectuales en virtud
de las cuales se determina. Esas representaciones deben ser sumi-
nistradas por la ley, pero, como fenmeno psicolgico, no son la
ley misma. La ley por s misma no puede actuar: ante el caso, es
solamente un principio.
Negar la necesidad de interpretar las leyes es como negarles
aplicacin o como creer que la ley acta por s misma o como
afirmar que e acto del juez no es psquico, sino mecnico. El
?:oblema sbrislste, por. ei contrario, en determinar las condicio-
nes de validez; de esa interpretacin, conforme con la naturaleza
del derecho penal 5 .
* En un sentido coincidente con lo expresado por Soler en
el texto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, ha resuelto
en forma reiterada que: . . ."La prohibicin de la interpretacin
analgica de la ley penal, no impide la interpretacin de sus
normas que, en cuanto legales requieren tambin la determina-
cin de su sentido jurdico, que es tema especfico del Poder
Judicial e indispensable para el ejercicio de su ministerio", . .
(Fallos, t. 285, p. 53; t. 293, p. 13IJ) y ms recientemente con la
actual composicin del ms alto tribunal: ..."El art. 18 de
la Constitucin Nacional proscribe la aplicacin analgica o ex-
tensiva de la ley penal, pero no su razonable y discreta interpre-
tacin tendiente al cumplimiento de los propsitos de sus pre-
ceDios". . . (causa "Cupeiro, Jorge c/A.N.A." del 5 de julio
de 1984).
Recientemente, en el fallo dictado por la Corte en la causa
instruida a los ex Comandantes en Jefe actuantes durante el
perodo 1976-1982, los ministros Dres. Petracchi y Bacqu en
Ver, entre nosotros, Rivarola,/). P. Argentino, p. 117.
Manzini, I, 134: . . ."la interpretacin aunque a veces aparezca eviden-
te es siempre necesaria, ya que la frmula que expresa la voluntad de la ley tiene
necesariamente carcter general y abstracto"; Bettiol, p. 101 y sigs. La imposibili-
dad de eliminar el proceso de interpretacin y el error de pretender identificar a
>ta con el libre arbitrio judicial, s.s objeto de estjecial estudio en nuestro libro La
interpretacin de la ley, Barcelona, Ariel, 1962.
14. MERPRETACION DE LA LEY PENAL : ![ 169

su voto, expresaron: . . . "Que el principio enunciado en el art.


18 de la Constitucin Nacional, de acuerdo al cual nadie puede
ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho
del proceso, reclama, sin duda, la determinacin por el legisla-
dor de los hechos punibles y de las penas a aplicar y proscribe
la aplicacin analgica de la ley penal (Fallos: 69:246; 75:192;
150:293; 184:116, entre muchos otros). Empero, no impide la
interpretacin de sus normas para llegar a la determinacin de
su sentido jurdico, tarea sta especfica del Poder Judicial
(Fallos: 254:315) ".
"En el ejercicio de este ministerio, los jueces tienen la mi-
sin de desentraar el contenido de las normas penales, sus pre-
supuestos, delimitar los hechos punibles y los no punibles,
conocer, en definitiva, que es lo que la voluntad general expresa-
da en la ley quiere castigar y como quiere hacerlo. En este sen-
tido, la interpretacin judicial constituye una de las funciones
primordiales de - actividad jurdica de un estado de derecho
cor. el fin de garantizar el respeto de los derechos fundamenta-
les de las personas frente al poder del estado, erigindose as.
en conquista irreversible del pensamiento democrtico. Para
alcanzar acabadamente este objetivo, lo cual significa que la tarea
interpretativa adquiere legitimidad, es requisito indispensable
que ella permita la aplicacin racional de las normas jurdico
penales".
"Ahora bien, no es pertinente afirmar que todo compor-
tamiento punible deba ser deducido o fundado en la ley en sen-
tido formal y con prescindencia de las decisiones del intrprete.
En efecto, la aplicacin del derecho positivo penal plantea la
necesidad de decidir en favor de una u otra de sus posibles in-
terpretaciones, sin que pueda deducirse dicha decisin de los
textos legales. Ello es as, entre otras razones, porque el len-
guaje de las leyes penales y el lenguaje en general no tiene
en todos los casos un significado inequvoco y exacto, suficien-
temente definido como para reconocer en aqullas un solo
sentido. Tal es la razn por la cual, segn ha dicho esta Corte,
resulta inadmisible la premisa que sostiene que el nico proce-
dimiento hermenutico admitido por el art. 18 de la Consti-
tucin Nacional es el gramatical (Fallos: 302:961)".. .
II. Concepto. Aquel concepto parte de un falso sentido
acordado a la palabra interpretacin, como si necesariamente ella
debiera hacerse in malam partem, y por esto fuese preciso evi-
tarla, siendo que interpretar no es ms que investigar el sentido
170 14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : II

adecuado de una disposicin a fin de su aplicacin a un caso de


a vida real 6 . La interpretacin no va a buscar extra kgem, sino
intra legem 7 . No se trata con ella de buscar y descubrir una vo-
luntad extraa a la ley misma, para encontrarla, por ejemplo, en
sus antecedentes, sino que se trata de servirse de todos esos ante-
cedentes y medios para entender cul es la voluntad que vive au-
tnoma en la ley. No se investiga, propiamente hablando, la vo-
luntad del legislador, sino la de la ley 8 . La voluntad de la ley
vale ms que la del legislador. No basta que el legislador quiera
hacerle decir una cosa a la ley, para que sta efectivamente la di-
ga 9 . Fuera de la razn jurdica de que una cosa es la ley y otra
las opiniones de los legisladores I 0 , hay una razn muy sencilla,
de carcter histrico-social para afirmar la superioridad real de la
ley: generalmente, las disposiciones se toman de otras legislacio-
nes, de manera que el texto legal est mucho ms cargado de tra-
dicin jurdica de lo que sospecha el propio legislador. En este
sentido, la legislacin comparada es un a-vu:;:r valiossimo para
' la interpretacin.
La interpretad'"n ,-s una operacin lgico-jurdica, cpnsis-
tente en verificar el sentido que cobra el precepto interpretado,
al ser confrontado con todo el ordenamiento jurdico concebido
como unidad, y especialmente ante ciertas normas que le son su^
periores o que sencillamente limitan su alcance, con relacin a
una hiptesis dada: interpretacin sistemtica.
Por ello no nos parece aceptable el-criterio segn el cual los
principios de interpretacin son meros preceptos consuetudina-

Mezger, 11. Bettiol lo entiende como el acto de poner de acuerdo la


abstraccin con el caso, lo cual nos parece equvoco.
7
Mayer,p. 27.
Finger, 33: "La ley concluida se independiza de su pasado"; Conf.
Mezger, 11, I; Bettiol, p. 103: GrisDigni, Corso, I, cap. VI, nm. 5;Manzini, 134.
Kelsen, Haupiprobleme der Staatschtslehre, p. 284 y 294 prueba que, en ei fon-
do, la doctrina de Binding sobre las normas importa dar primaca a los fines o
propsitos del legislador sobre la voiuntad de la ley.
Desgraciadamente, ste es un principio muy importante para nosotros,
porque las exposiciones de motivos de nuestra ley son muy inferiores a la ley misma.
Un ejemplo grave: lo que dice la Exp. del P. 1891, p. 42-43 acerca del dolo y de la
imputabilidad.
Se ha observado, con razn, que, especialmente en las legislaturas, un le-
gislador puede votar una ley con la que est en graves desacuerdos en muchas par-
tes, por la razn de que considera convenientes otras partes. Un ejemplo extremo
est dado por la sancin de! C. P. de 18S7, que se sancion porque haba que dic-
tar un cdigo.
14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : II 171

nos a los que, por su larga aplicacin, e! derecho reconoce n . In-


terpretar es una operacin que consiste en buscar no cualquier
voluntad que la ley pueda contener, sino la verdadera. Esa bs-
queda, pues, se rige por principios lgicos, como tarea cognosciti-
va que es, y el resultado de ella cobra validez por los principios
de irrefragabilidad y de obligatoriedad. La ley es la expresin de
una voluntad: como expresin, aspira a ser lgicamente compren-
dida; como voluntad, a ser obligatoriamente aplicada. Es acaso
en virtud de un principio consuetudinario que las disposiciones
del derecho vigente han de ser entendidas sin contradicciones re-
cprocamente derogatorias, y obedecidas?
Por- otra parte, no es exacto decir que los principios inter-
pretativos sean una construccin meramente lgica. Son sobre
todo preceptos jurdicos materiales los que marcan las lineas fun-
damentales del proceso de interpretacin y que determinan el
curso vlido de ste ' J . t
Esos preceptos, segn su naturaleza, juegan de diferente ma-
nera a este respecto: unos dan < ' estructura propia del derecho
penal, p. ej., arts. 18 y 19 de la C. N.; otros forman parte de la le-
gislacin comn y son medios de interpretacin porque, inte-
grando sistemticamente el orden jurdico, contribuyen a preci-
sarse recprocamente, de manera que, en la tarea concreta de in-
terpretar una disposicin especial, deben tenerse presentes todas
las disposiciones restantes que guarden relacin con la ley inter-
pretada (interpretacin sistemtica) 13 .

Tal opinin de Manzini, 134, 1, siguiendo la de Scialoja, que soste-


niendo el carcter consuetudinario, dice: "Y quin dictar, entonces, las reglas pa-
ra la interpretacin y aplicacin de las leyes relativas a la interpretacin? " Razn
que equivale a preguntar quin obligar a los hombres a entenderse entre s, y a re-
conocer y acatar, en consecuencia, las disposiciones de la ley. Con afirmar el carc-
ter consuetudinario de las normas de interpretacin no se resuelve, por cierto, el
problema, pues con ello se hace de la costumbre una verdadera fuente primaria de
derecho penal, cosa negada con unnime consenso. Pero es indudablemente justa la
observacin de Scialoja, cuando dice que las normas de interpretacin son determi-
nadas pot la estructura del cuerpo poltico al que la ley pertenece. Vase sobre los
puntos de vista de Scialoja y Alfredo Rocco, E. Romano Di Falco, L "nterpretazione
delle leggi penati, S. P., 1917, p. 285; dem, La teora dell'I. delle leggi penali nei
suoi rapporti con la teora genrale dell'I, S. P., 1928, p. 22. Vase tambin A. J.
Molinario, Teora de la interpretacin de las leyes penales, Boletn de la Bib. de
Crim. y ciencias afines, ao III, nm. 3, p. 249 y sigs.
n
Conf. Grispigni, Corso, I, cap. VI, aunque luego afirma que algunas de
esas normas (no meramente lgicas) tienen sancin consuetudinaria. Molinario, op.
cit., p. 255. Sobre este punto, mostrando la existencia de principios formales del
derecho, Eduardo Garca Maynez, Introduccin a a lgica jurdica, Mxico, 1951.
Conf. tambin nuesrc libro La interpretacin de la ley, esp. IV, XIX.
Finger, 33, II.
172 14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : III

A continuacin del are. 18, que establece el principio nu-


llum crimen sine praevia lege, contiene nuestra Constitucin otro
precepto de la mayor trascendencia para el derecho penal: "Nin-
gn habitante de la Nacin Argentina ser obligado a hacer lo
que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohibe", C.
N., art. 19 in fine. El alcance de estos principios con relacin a la
ley penal es fijado por nosotros en otra parte; pero importa re-
cordarlos aqu porque las normas que se oponen a la interpreta-
cin analgica extensiva, no son puras normas lgicas sino verda-
deros preceptos constitucionales.

HI. Analoga. La primera norma para la recta interpreta-


cin de la ley penal est dada por la naturaleza especfica de esta
ley con relacin a las otras leyes: las disposiciones penales son
exhaustivas, un cdigo penal no es un producto sino una suma,
una mera yuxtaposicin de incriminaciones cerradas, incomuni-
cadas, entre las cuale no hay ms relaciones que las establecidas
por las mismas disposiciones. La zona entre una y otra inc/imina-
cin es zona de libertad (art. 19, C. N.), y las acciones que en
ella caigan son acciones penalmente irrelevantes. El problema de
las "lagunas de k legislacin" no existe para el derecho penal,
que es un sistema discontinuo de ilicitudes 14 .
Lo quu est directamente prohibido, no ya por la lgica,
sino por a Constitucin, es ei acto de servirse de una incrimina-
cin para castigar un hecho que cae en la zona de libertad. Esto
es I que ?> JL.ma analoga.
De tal modo, cuando en la Carolina encontramos la declara-
cin de que no es posible pretender que la ley penal prevea todos
los casos que puedan suceder, o cuando modernamente se decla-
ra que "es una tentativa destinada a fracaso seguro... querer sis-
tematizar y prever en un cdigo toda la multiformidad de los fe-
nmenos de la vida y todas las especies de delitos que puedan

Vase el trabajo clsico sobre el tema E. Zitemann, Las lagunas del


Derecho, en el voL La Ciencia de Derecho, ed. Losada, Buenos Aires, 1949; J. F.
Linares, El caso administrativo no previsto y a analoga, etc. L. L., t. 24, p. 178,
sec. doc.; D. ?>adureira de Pinho, Actas del 1er. Congr. Latino-americano de Cri-
minologa, L i, p. 365; Peco, La analoga en el D. P., tambin en Actas, p. 335,
como relator del tema. Tambin se discuti este tema en el Congreso de Pars. Va-
se A. Manassero, La legalit dei delitti e il diritto di analoga al IV Convesn Int
D. P., Anna diD. t P. P., 1938, p. +45.
5 14. INTERPRETACIN DE LA LE PENAL : 111 173

surgir" 1S , tales declaraciones suponen una direccin radicalmen-


te opuesta "a la de nuestro derecho penal, que, por el contrario', se
empea en delimitar en forma precisa lo que comprende, de mo-
do tal, que ninguno de los "multiformes fenmenos de la vida"
sea inadvertidamente atrapado por la pena 16 .
En otra parte damos la fundamentacin sustancial de este
principio, que vale como principio interpretativo en cuanto apar-
tarse de l implica no interpretar la ley penal; con ello se vulnera
una condicin formalmente necesaria para la actividad jurdico-
penal basada en el principio de legalidad, y se acuerda a los jue-
ces la facultad de imponer penas y de crear las figuras en que las
fundan.
La discusin terica acerca de la distincin entre analoga e
interpretacin analgica 17 o entre analoga juris y analoga fe-
gis l8 o entre creacin jurdica e interpretacin 19 es mucho ms
verbal que de conceptos. Para designar la creacin de una figura
delictiva por el juez, sin ley preexistente a la infraccin, se usa,

Soler, El proy. Krylenkoae C. P., Madrid, 1933. La misma tendencia se


manifiesta en el Derecho penal '.ac;>:ial socialista. "El precepto del 2, la. parte
C. P., de proteccin del individuo <uue el arbitrio judicial, propio de la concepcin
del estado de derecho -mantenido en el proyecto (de 1927)- y sen el cual una
accin slo puede ser someticU i pena cuando su punibjlidad esta expresamente
prevista por la ley escrita anterior a la comisin del hecho, proviene del principio
jurdico romano individualista "nulla poena sine lege". La concepcin de a edad
media alemana era otra; segn ella, la punicin no estaba vinculada ai presupuesto
de la preceptuacin escriu (ver Art 105 C. C. C. "de hechos penales y penas inno-
minadas"). El principio "nulla poena sine lege" abre a los peligrosos la posibilidad
de realizar sus fines antisrciales, pues saben escurrirse a travs de las mallas de la
ley. Es necesario restablecer la consonancia entre la administracin de justicia y el
sentido jurdico del pueblo. Debe darse, pues, al juez, en cierta extensin, la posi-
bilidad de completar las eventuales lagunas del C. ?., as como en el art. I o , 2a. par-
te de la introduccin del C. Civil suizo de diciembre de 1907, y como en si 63
de la ley prusiana de 15 de mayo 1933 (Bauerlichen Erbhofrecht), para que proce-
da ante el caso como si fuera legislador". Denkschrift, p. 127. Sobre ello, ver nues-
tro D. p. libera!, etc.
Ver ms abajo la teora sobre tipicidad. Los "unerxnschte Tatbest'nde"
a que W, Sauer se refiere eji Kriminahoziologie, p. 13, son imposibles.
17
As Manzini, t. 1, 145 y 146.
As Waechter, Della analoga lgale e giuridica nel diritto pnale, en los
Scritti germanici de Mor, t. 2, p. 35. Sigue a Grolman en esa distincin, p.
46-7: analoga legis consiste en !a aplicacin de ia ley a un caso similar: analoga
uris consiste en la aplicacin de los principios generales del derecho. La tendencia
es a admitir slo la primera.
IV
As N. Bobbio, .'analoga nella lgica e nel diritto, Torino, 1938, p. 195:
razonar por analoga no importa creacin de parte del juez; lo prohibido es el mal
uso de ella, el abuso del poder interpretativo, el arbitrio, la creacic."! del juez, p
206. Del mismo: 'analoga e ilDiritto pnale, R. ?., 1938, p. 526.
174 14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL . HI

tradicionalmente ya, la expresin analoga, palabra no tal vez del


todo adecuada en el sentido lgico. Pero nadie desconoce 20 la
diferencia fundamental que media entre lo que con ella se quiere
significar y cualquier forma de interpretacin de la ley, en cuanto
al derecho penal se refiere. Los que se inclinan 21 a afirmar que
no hay diferencia alguna, difcilmente podrn explicar el sentido
jurdico del precepto nullum crimen sine lege, que es derecho po-
sitivo en casi todos los pases, e inclusive un principio del
common law " . En ese principio se encierra toda la teora de la
tipicidad delictiva, que separa profundamente las figuras del dere-
cho penal de las figuras jurdicas de los otros derechos. El ejem-
plo tpico lo puede suministrar la figura genrica de contrato.
Para que un hecho sea contrato no es preciso que sea un contra-
to de determinada especie definida. Un delito, en cambio, slo
puede serlo, siendo un delito de determinada especie, porque no
hay ningn concepto genrico de delito que sea vlido, con pres-
cindenci de esa idea de tipicidad. Un negocio jurdico (acto)
que no sea nruna donacin. , j uaa compraventa,:>i un prstamo,
etc., todava puede ser u; co''tato. En cambio, un hecho que no
sea.jii un hurto, ni una defraudacin, ni una extorsin, etc., es
seguro que no es un delito "3.' .. . .
Adems, debe tenerse presente que: el resultado de la inter-
pretacin, aun lgicamente, no siempre mostrar que la ley
contiene el concepxo buscado. Antes al contrario, bien puede su-
ceder que se reconozca su falta y la consiguiente necesidad de
acordar extensin antes insospechada a una norma, para abarcar

Ni Bobbio, vase op. cit, loe. cit., passim.


As parece pensar J. F. Linares, El caso administrativo no previsto y a
analoga, L. L., i. 24, p. 173, cuando hace referencia a Jimnez de Asa y a no-
sotros Cp. 187).
Es curioso que algunos cdigos de Estados Unidos se aparten expresa-
mente de ese principio, como, p. ej., el de California, 4: The rule of the common
law, that penal statues are to be strictly constructed, has no application to this
code. Al! ts provisions are to be constructed according to the fair import of their
terms, with a view to effect its objeets and to promote justice. Lo mismo dispone
el C. de Nueva York, 21. Pero la validez del principio dentro del common law
es rotundamente afirmada por Jerome Hall, Principies of criminal law, p. 46. Las
palabras de Hall parecen escritas para ciertos juristas que creen que el sistema
del judge made iaw es el reino de la arbitrariedad inventora. Dice as: "El fracaso
en comprender los mtodos ms complejos por los cuales ei derecho de cases in-
corpora el principio de legalidad hizo afirmar a ciertos criminalistas europeos...
que el nullum crimen no existe en Inglaterra o Amrica".
En c , Aftalin, Por una definicin realista del delito, L. L., t 83, p.
1078. Sobre esto, ver supra, 1, n o a 15.
J 14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : IV 175

determinada situacin. En esa situacin, la diferencia entre ei de-


recho penal y el restante derecho consiste en que, en ste, el juez
est obligado a llenar esa zona (supuesta laguna) sirvindose ci
cualquier disposicin aplicable o del principio general del derecho
que parezca pertinente, C. C , 16. La ley no prefija la norma con
la cual la falsa laguna debe ser cubierta. En derecho penal, en
cambio, ante esa situacin, ei derecho prefija una norma, siem-
pre la misma, y esa norma es nullum crimen sirte lege, que da
siempre el mismo resuitado: la impunidad.

IV. Distinciones segn el sujeto. Distingese la interpreta-


cin segn el sujeto que la realiza en autntica, doctrinaria y ju-
dicial.
Interpretacin autntica es la que realiza el mismo poder
que dicta la ley, ya sea en el mismo acto de dictarla, mediante
disposiciones que mutuamente se aclaran (interpretacin contex-
tual), ya sea mediante una ley posterior
No debe confundirse esta interpretacin hecha por la ley,
con la resultante del examen de los antecedentes autnticos de
ia misma, los cuales, como luego veremos, son slo un medio de
interpretacin 2 4 . Y no deben confundirse, porque siendo sobe-
rana la ley, cuando ella interpreta, su interpretacin es vlida aun
cuando no sea la que lgicamente-corresponda, de acuerdo con
los antecedentes y al texto de la ley interpretada 2S , cosa imposi-
ble cuando el sujeto que interpreta no es el legislador.

Un ejemplo tpico de interpretacin autntica contexta! lo


constituyen los arts. 77 y 78 del C. P., en los cuales se dispone la
forma de contar los plazos, y el valor de las palabras "reglamen-
to", "ordenanza", "funcionario pblico", "empleado pblico",
"mercadera", "capitn", "tripulacin" y Violencia". La signi-
ficacin dada a esta ltima palabra no habra' podido ser acorda-
da por la interpretacin jurisprudencial, sin que ello importase,-
por regla, aplicacin analgica. "Violencia" no quiere decir em-

Las notas, p. ej. del C. C. o del C. P. de Tejedor, no son ley y, en con-


secuencia, no son interpretacin autnticas de los artculos. Claro est que con-
servan todo su valor como medios de interpretacion.de un artculo. C. ., t 33,
p. 228. Sobre interpretacin autntica y su sentido histrico, conf. Soler, Interpre-
tacin de a ley, p. 8 y 18.
25
Conf. Manzini, !, 136.
176 14. INTERPRETACIN DS L\ LT PEJ-AL : TV

pleo de medios hipnticos y narcticos; pero la ley es soberana


para otorgarle tal sentido 2 6 .
Esa diferencia es importante, porque. n general, se recono-
ce a la ley interpretativa alcance retroactivo. Claro est que, den-
tro de nuestro sistema, esa retroactividad es posible, siempre que
se trate de una verdadera ley interpretativa y no cuando, so pre-
texto de interpretacin, se introduzcan principios nuevos en la
ley, en cuyo caso stos no podran valer retroactivamente en con-
tra del reo (art. 2 o , C. P.) 2 7 . Tal es el caso de varias de las dispo-
siciones de la llamada ley de fe de erratas (11221), que ha corre-
gido en numerosos puntos la edicin oficial (publicacin obli-
gante) del C. P.
Pero puestos en el terreno de una verdadera ley interpreta-
tiva, sus efectos se detienen ante la cosa juzgada (art. 4 o , Cdigo
Civil), salvo que, como excepcin, ella importase "ley ms benig-
na", e hiciese aplicable el. art. 2 o , C. P., que no distingue entre
tey principal y ley interpretativa.
La interpretacin doctrinaria y la judicial, como su nombre
lo indica, son las que respectivamente realizan los tratadistas y
los magistrados. La primera, totalmente libre y creadora suele
vincularse tanto a la ley vigente como a su reforma {de lege feren-
da), mientras que la segunda est completamente vinculada a la
aplicacin de la ley vigente y es sobre todo para ella que tiene va-
lidez la doctrina sobre la interpretacin.
* La cuestin de !a naturaleza y alcance de las leyes interpre-
tativas, cobr sbito auge ..-^n la sancin de la ley nacional 23.049
de reforma al Cdigo de Justicia Militar, cuyo art. 11 consagr un
supuesto de interpretacin autntica en torno a la naturaleza de
la obediencia debida, pues la ley dispona que en los casos que
ella sealaba, poda presumirse, salvo evidencia en contrario, que
se obr con error insalvable sobre la legitimidad de la orden reci-

Conf. Cuello Caln, cap. XII, I, nota 1. Sobre el tema: E. Fernndez


Gianotti, Normas legales interpretativas, L. L., t. 26, p. 962.
Conf. Grispigni, loe. cit., que no admite !a retroactividad, cuando la nor-
ma es nueva. Admite, en cambio, Manzini, la retroactividad en todo caso, aun con-
tra la equidad, 136.
14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : IV 177

bida, excepto cuando consistiera en la comisin de hechos atro-


ces o aberrantes. Debe aclararse, que esta interpretacin autntica
que formul el legislador no estaba referida a hechos futuros o de
cualquier naturaleza, sino que concerna exclusivamente a los lle-
vados a cabo por el personal militar o de seguridad bajo control
operacional de las Fuerzas Armadas que actuaron entre el 24 de
marzo de 1976 al 26 de septiembre de 1983, en las operaciones
emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo.
Su aplicabilidad era un tanto dudosa, pues como lo seala
unnimemente tanto la doctrina nacional como la extranjera37
no basta con que una disposicin legal se autocalifique como in-
terpretativa para que lo sea en realidad y en este sentido hay que
ser muy precavidos al rotular una ley o a un precepto como ge-
nuinamente "interpretativo", pues existe el riesgo de que ello sea
una forma encubierta destinada a eludir la prohibicin de aplicar
retroactivamente una norma penal ms gravosa que, como se
sabe, tiene una incuestionable raz constitucional (art. 18 C.N.).
En el caso -que nos ocupa, pareca indudable que el artculo
examinado consideraba, tal como io seal el miembro informan-
te del proyecto en el Senado, un nuevo criterio interpretativo del
art. 514 CJJVI. que pretenda ser obligatoriamente impuesto y,
en virtud de las consideraciones antedichas, slo-poda ser enton-
ces aplicado si en el caso concreto resultaba ms benigno para el
imputado. De no ser as, y en muchos supuestos no lo era, el pre-
cepto no poda ser aplicado pues se opona a ello la limitacin
constitucional apuntada.
La Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminai y Correc-
cional Federal de la Capital Federal en el pronunciamiento reca-
do en la causa "Camps, Ramn Juan y otros" ante un planteo
especfico de la cuestin, entendi que la obediencia debida no
cubre nunca mandatos ilcitos y su naturaleza consiste en ser una
causa de inculpabilidad basada en un error insalvable sobre la le-
gitimidad de la orden recibida. Esa apreciacin del Tribunal se
funda en el examen del Cdigo de Justicia Militar, como as tam-

7a
Fierro, Guillermo J., La ley penal y el derecho transitorio, p. 324
y La obediencia debida en el mbito penal y militar, p. 1.45 y sigs.
17S 14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL V

bien del an .sis de la doctrina y jurisprudencia cae ea cita, de


modo tal que el retenido art. 11 de la ley 23.04i nada agrega, en-
tendiendo que . . . su utilidad prctica resultara escasa, reducien-
do su valor ai aporte de un elemento para la determinacin de la
naturaleza de la eximente. . . La Cmara no comparte la tesis que
nosotros sostenemos precedentemente en razn de que ella coin-
cide c o n 13. solucin terica que brinda el art. 11 de la ley 23.049
en torno a la obediencia debida y, por ende, no se le presenta dis-
crepancia alguna en cuanto a la mayor o menor benignidad de
esta ley posterior, y . . . el citado art. 11 de la ley 23.049 estable-
ce una regla procesal ms favorable para el personal de las Fuer-
zas Armadas y de Seguridad que cometi delitos en virtud de las
rdenes recibidas en la lucha contra la subversin. . ."
Pero la presin de los sucesos poltico-militares ocurridos
durante la Semana Santa de i387 y el dictamen del Dr. Gauna,
Procurador General de la Nacin en la ya mencionada causa
"Camps. Rrur.r. T, y otios", condujeron a la sancin de una nue-
va ley interpretativa de signo contrario, la que lleva el nmero
23.521 cuya aplicacin no presenta vicios constitucionales segn
lo resolvi la Corte Suprema de Justicia de la Naci;- uor el voto
de la mayora de sus miembros, con la disidenci3. e;' el aspecto
aqu examinado del Dr. Jorge A. Bacqu quien w.h<>-20 enftica-
mente la validez de las leyes interpretativas a las CU califica co-
mo "sentencias del Legislativo", punto de vista al que arriba al
considerar la ley 23.521, pues antes nada haba sostenido con re-
lacin al artculo 11 de la ley 23.049 de idntica naturaleza in-
terpretativa.

V. Medios y procedimientos de interpretacin. Dentro de


la unidad sistemtica que debe constituir una interpretacin, dis-
tmruense varios elementos que contribuyen en diversa medida y
grado a desentraar el sentido de la ley. Pero el orden que lgica-
mente se impone es el de analizar la ley primero en su forma ex-
terior, en su manifestacin necesariamente verbal.
Para interpretar correctamente la ley, el examen o interpre-
tacin gramatical debe preceder a los dems medios interpretati-
vos.
Ese examen es el primero, no solamente porque la palabra
es el medio necesario de expresin de la ley, sino porque el pri
5 I . INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : V 175

mer deber dei intrprete es el de dar valor a las palabras de la ley,


ya que la ley es "manifestacin de voluntad no solamente en el
sentido de que lo manifestado es un querer, sino que lo expresa-
do mismo es lo querido" 28 . Es precisamente el resultado infruc-
tuoso del empeo por entender la ley tal como es, lo que vendr
a autorizar la aplicacin de otros medios interpretativos.
Cuando el anlisis gramatical y sintctico de la ley revela de
ella un sentido claro con relacin al caso, ese sentido prevalece y
la interpretacin concluye all. Los dems procedimientos sola-
mente son de verificacin en ese caso " .
Para la interpretacin gramatical vale tambin el principio
sistemtico, es decir, de correlacin con todo el texto de la ley.
As, las palabras han de entenderse en su sentido tcnico, es de-
cir, en el sentido que surge de las disposiciones que las empleen,
salvo que esto lleve a contradiccin 3 . Por lo dems, ese sentido
concuerda ordinariamente con el usual; pero esa coincidencia es
cuestin que interesa sobrs todo al legislador, 1 cus debe redac-
tar I2 !ey de modo que, saiyando las esumaduras del valer comn
de la; palabras, les d precisin sin restarles claridad 31 .
Para comprender la trascendente funcin de las palabras
de la ley, y especialmente la del verbo contenido en los artfal-
los de la parte especial, basta recordar las aclaraciones que de ?llo
derivan en materia de causalidad, tipicidad y clasificacin ce ?.igu
nos delitos, como los permanentes.
Pero es lo frecuente que, ante un texto dudoso, el anlisis
.gramatical no nos descubra la voluntad de la ley, que es lo que

38
Wach. cit. Finger. 33; conf. Grispigni, VI, 5 A; Manzini, I, 139.
La ley es, entonces, clara: debe directamente aplicarse. "Interpretarlo nun-
quam admittitur in dais", dice Farinaccio, cit. Manzini, loe. cit
Conf. Beling, Der gegenwartige Stand der Strdfrechtli'.hen Verunachungj-
Itre, C. S., iOl, p. 3; Grispigni, I, cap. VI, 5 A. En contra .anzini, !oc. cit La
C. Fed. de La Plata, D. J. A., 17 de mayo de 1943, deduce !o que quiere decii
"buque" en las ordenanzas de aduana, no del dicdonanu, ano del sentido de la ley,
para concluir en que lo es un "bote". Lo es jurdicamente. Vase sobre esto, Soler,
Ley, historia y libertad, p. 185. Ha entendido mal este principio Fontn Salestra,
O. Pznal, p. 136, al no advertir que "sentido tcnico" es el sentido que una ex-
presin tiene dentro de la ley, y no el sentido que tenga dentro de cierta tcnica
o ciencia, por oposicin al sentido comn o vulgar. Conf. Soler, Las palabras de a
ley, esp. los tres cap. fnaies.
Sobre este punto, son fundamentales las observaciones de Francois Geny,
La technique juridique en droit priv potif y de von Ihering, El espritu del D.
Romano, t t III. Contra ciertas corrientes realistas, que llegan a postular !a oscuridad
de '-. k;yes. vase Soler, Las palabras de !a ley, loe. cit.
180 } 14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : V

debe buscarse porque "scire leges non hoc est, verba earum teme-
r sed vim ac potestaiem " n .
Ello lleva necesariamente a la aplicacin de otros procedi-
mientos interpretativos, que exceden el marco de lo puramente
gramatical, pues suponen que ese examen no ha aclarado la vo-
luntad de la ley, y hace falta ir a buscar ms all de las palabras.
Llmase por eso, en general, interpretacin lgica, la cual
tiene a su servicio diversos procedimientos que entre s se apo-
yan, dados por los elementos teleolgicos, racionales, sistemti-
cos, histricos, comparativos y poltico-sociales de la ley.
El estudio integral de la ley nos lleva siempre al descubri-
miento de un ncleo que constituye la razn de ser de esa ley, es
decir, a un fin En la ley penal ese fin es ordinariamente la tutela
de un bien jurdico, conformado de acuerdo con una determina-
da concepcin. Por eso, la mejor gua para interpretar la ley es la
que suministra el claro discernimiento del bien jurdico tutelado
por el precepto que se quiere" interpretar 33 .
Esa finalidad, sin embargo, no ebe solamente inducirse de
ia disposicin aisladamente consideiada; debe tomarse en cuenta
la totalidad del organismo jurdico: es en este punto en el que
con ms firmeza se aplica el procedimiento sistemtico de inter-
pretacin 3k.
No debe darse ms alcance al llamado elemento poitico-
social que el de adecuar la norma penal a la concepcin unitaria
resultante del orden jurdico (interpretacin sistemtica). La rela-
cin entre el derecho penal y la concepcin jurdico-poltica del
Estado es estrecha; pero las interpretaciones polticas son en de-
recho penal especialmente peligrosas y contrarias a los postulados
bsicos de la disciplina.

' Cebo, fr. 11, Digesto.1, 3.


33
C. C. R., in re B. Garca, 9, XII, 1933. Conf. Mezger, Strafrecht, 26;
Grispigni, 1, cap. VI, 5, B.
"ncive est nisi tota lege perspecta, una aliqua partcula eius proposita
indicare, yel responder". Cebo, Fr. 24. Dig. I, 3. "Sera un error lamentable que-
rer identificar el precepto jurdico que debe construirse sobre la base de las leyes
concretas con un precepto de los gramaticalmente autnomos con los que las leyes
en concreto se componen. Ej natural que, por razones puramente estco-estisti-
cai y tcnicojurdicas, la norma abstracta que estatuye un deber jurdico no quede
estilizada de hecho er. la ley concreta con todas sus partes esenciales, en un solo
precepto, sino que se disuelva en numerosos preceptos de la ms variada estructura,
y aun sucede frecuentemente que aparece distribuida en dos o ms leyes. Lo carac-
terstico de ji construccin jurdica es justamente componer la norma ideal con
esos fragmentes". Kelscn. Hauptproblcme ? Staatsrechtslehre, p. 233, nota 1.
14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : VI 181

Conforme con ello, pues, podemos afirmar la trascendente


funcin del elemento teleolgico como criterio bsico de orien-
tacin para el intrprete.
Para la determinacin de los bienes jurdicos, de sus
diferencias, y de la jerarqua que les corresponde en cada caso, en
materia penal, son sumamente importantes los resultados de la
comparacin de las escalas penales. Ese examen no slo muestra
la prelacin de un bien con respecto a otro, sino que puede
contribuir a aclarar el alcance de las figuras delictivas y los lmites
que stas, a veces, se fijan recprocamente.
Comprese, por ejemplo, las escalas penales del art. 81, inc.
I o , b, y del art. 91.
VI. Principales tendencias doctrinarias.- En el tema de la
interpretacin, pueden sealarse, desde luego, muchas corrientes
doctrinarias; pero la referencia a dos de ellas ser suficiente para
mostrar los posibles criterios contrapuestos y aclarar as nuestn5
posicin. Esos puntos-de vista opuestos se encuentran en la escue-
la exegtica y la del derecho libre 3S .
Para la escuela exegtica, la interpretacin tiene por objeto
descDrir la voluntad del legislador, con lo cual transforma la ta-
rea interpretativa de comprensin de los valores objetivamente vi-
gentes en la ley actual, en la funcin psquica-de "repensar lo ya
pensado" 36 por un legislador real. Por esta va, se cae en curiosas
contradicciones: mientras, por una parte, la ley queda como soli-
dificada en el pasado, por la otra, la investigacin histrico-crtica
deja siempre abierta la posibilidad de descubrir que el legislador
pensaba de un modo diferente al que se haba venido creyendo, y
que as se presente de pronto otro pensamiento, tambin solidifi-
cado, que pretenda validez. Con lo cual la proclamada fijeza del
derecho viene a quedar bastante mal parada 37 .
Por la otra parte, la escuela del derecho libre o bien conclu-
ye declaradamente en un anormativismo, como ocurri en Ale-

Para una detenida exposicin de estos temas debemos remitir a nuestro


libro La interpretacin de a ley, Barcelona, Ariel, 1962. Vase tambin Luis
Recasens Sienes, Nueva filosofa de la Interpretacin del Derecho, Mxico, 1956.
36
Gustav Radbruch, Arten der Interpretaron, Recue Geny, vol. II, p. 216.
' Como representante tpico del pensamiento de esa escuela, conf. G.
Baudry-Lacantinerie-Houques Fourcade, Traite thcrique et pratique de Droit Civil,
11, ed. 1907, nm. 258, p. 207 y sigs
182 14. INTERPRETACIN DE LA LE PENAL : VI

mania a principios de siglo (Freie Rechtsfindung) 38 o bien pro-


clamando las excelencias de un derecho en el cual la pluralidad de
fuentes de cognicin es tan vasta, que entre ellas l ley queda di-
luida hasta el extremo de ser pasible de una efectiva derogacin,
sea por construcciones de tipo jusnaturalista, como lo es, en el
fondo, la de Geny 3 9 , o sea por gravitacin de motivos culturales,
sentimentales o de equidad 4 0 .
Esta ltima corriente se caracteriz ya en su tiempo, esto es,
en la primera dcada del presente siglo, por sostener la necesidad
de acordar al juez la funcin de un verdadero creador del derecho
frente a cada caso individual.
Prescindiendo de las corrientes realistas extremas, y emen-
dnos al plano del derecho penal, al carcter pretendidamente
creador de la actividad del juez suele acordrsele un tipo particu-
lar de fundamentacin. As, Mezger aplica, para llegar a ese resul-
tado, la teora de la estructura, y de sta deduce el carcter crea-
dor de Id construccin conceptual del intrprete 4 1 .
La interpretacin tiene carcter teleolgico, no porque el
intrprete se proponga fines al aplicar la ley, sino porque trata de
conocer y realizar los fines que la ley contiene, que son valores
objetivos. "Frente a los valores no hay Ubis albedro", dice Aloys
Mller 4 I , ante el fin de la ley, el ju?.:: s'o un fin puede propo-
nerse: el de hacerlo valer 4 3 .

Cuya mxima expresin la constituye el manifiesto de G.- Kantorovicz,


La lucha por la Ciencia del Derecho, tra. en el voL La Ciencia del Derecho, Buenos
Aires, Losada, 1949, p. 323.
F. Geny, Methode ('interpretoion et sources en droit prive positif, 1899.
Obsrvese la coincidencia de las expresiones "freie Rechtsfindung" y "libre recher-
che scientifique" que es el ttulo que Geny mismo da a su propia doctrina.
Como ocurre con la "lgica de lo razonable" postulada por Luis Recasens
Sienes, encueva filosofa de la Interpretacin del Derecho, Mxico, 1956.
Mezger, 26, I, 3. Para las corrientes realistas, conf. Soler, Las palabras
de a ley.
Aloys Mller, Psicologa, ed. Rev, de Occidente, p. 154.
Dice con evidente exageracin Mezger, loe. cit.: "Toda interpretacin es
en esencia de naturaleza creadora. Debindose orientar la construccin conceptual
en la ciencia jurdica conforme a "fines", aqulla no es una construccin mera-
mente cognitiva (un reconocimiento), sino estructurante (emocional), y con ello
necesariamente creadora. Del material dado por la ley, la construccin conceptual
jurdica crea, con la interpretacin, valores nuevos, que si bien deben ser siempre
conformes con la ley, constituyen un tiempo, por su esencia, una construccin crea-
dora". Tal punto de vista descuida, sin embargo, que la tarea de juzgar, en lo q i e
a la interpretacin interesa por lo menos, es una forma de pensar (A. Mller, op.
cit, p. 139). De este pensar bien puede decirse lo que para Mller constituye ca-
racterstica de todo pensamiento: "Los pensamientos no son objetos psquicos;...
14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : Vil 183

VII. Interpretacin sistemtica actual. La interpretacin


vlida debe ser sistemtica. El conjunto de leyes que integra un
orden jurdico debe ser entendido como compuesto por disposi-
ciones recprocamente coherentes, ya que la ley no puede, al
mismo tiempo, definir un acto como debido y como indebido. La
unidad sistemtica del derecho, viene a ser en el plano normativo
el equivalente del principio lgico de no contradiccin, el cual
all se traduce referido al concepto de vigencia: un precepto no
puede ser al mismo tiempo vigente y no vigente. Cuando dos pre-
ceptos parecen contradictorios uno solo de ellos debe prevalecer.
Esta idea est muy bien expresada en uno de los ms antiguos
fallos de la Corte Suprema: "se reconoce como un principio in-
concuso, que la interpretacin de las leyes debe hacerse siempre
evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposicio-
nes, destruyendo las unas por las otras, y adoptando, como verda-
dero, el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto" 44 .
TLz*'d unidad del derecho, que la interpretacin debe siempre
mantener, puede expresarse diciendo: la aplicacin de un precep-
to debe siempre comportar el tcito reconocimiento de la vigen-
cia potencial de los preceptos restantes.
La observancia de este principio suele er centrarse dificul-
tada por los cambios parciales que las leyes van experimentando

son objetos que valen (Lotze);... se reconocera -ag-ega Mller-, cuan falso es de-
cir que el pensar forma o engendra o produce o crea los pensamientos. Los pensa-
mientos estn - ah. En el pensar son simplemente aprehendidos" (Psicologa, p.
137-8). No "cualquier relacin de inheiencia" es vgia para el intrprete, sino la
objetivamente enunciada o contenida en la \zy. Esa forma libre de interpretar
la ley, postulada por Mezger se vincula estrechamente a su concepcin general de la
ilicitud, a la admisin de un derecho supralegal (bergesetzliches Recht), etc. En
contra, con profundo^ anlisis, Grispigni, Corso, loe. cit, nota 2, p. 399-400, re-
cordando la precisa frmula de Francisco Surez: fins legis non cadit sub legem.
Entre nosotros, ha estudiado este problema Cossio en La valoracin jurdica y la
ciencia del derecho, 1941 y en El substrato filosfico de los mtodos interpretati-
vos, 1940. Cossio subrayaba al comienzo el aspecto de creacin dentro de la sub-
suncin, lo cual es muy importante y muy distinto de las teoras supralegales de
la interpretacin; pero la exageracin de la importancia y originalidad de sus teo-
ras lo condujeron a errores lamentables, contra los cuales puede verse nuestro tra-
bajo. Los valores jurdicos, en el libro Fe en el Derecho, p. 187 y sigs. Florian,
Trattato, I, 17, nm. 139, muestra su simpata hacia la tesis de Mezger, por la po-
sibilidad de adaptacin de la ley al" caso individual. Pero esto, en lo que a interpre-
tacin se refiere, contiene el mismo error enunciado por Ferri (ver ms adelante
nota 53).
C. Suprema, Fallos, t 1, p. 300. Para la unidad sistemtica del derecho,
es fundamental a obra de Eduardo Garca Maynez, Introduccin a la lgica jur-
dica, Mxico, Fondo de Cultura, 1951. Desarrollamos especialmente e ;ema en
Interpretacin de la ley, p. 110 y sigs.
184 14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL . VII

y que, naturalmente, refluyen sobre todo el sistema. Esto obliga


a que la interpretacin no solamente deba ser sistemtica, sino
tambin actual, pues el derecho que el juez debe aplicar es el
que rige en el momento presente, es decir, el derecho que abar-
ca todas las modificaciones introducidas a las leyes con posterio-
ridad a su sancin inicial.
En la dinmica de esa interpretacin deber tomarse el or-
den jurdico con un sentido absolutamente objetivo. El objeto
que ella investiga es la voluntad pura y actual del sistema, y no
la voluntad psicolgica del "legislador" que la escuela de la exge-
sis persegua.
Para ello, ser til tener presente:
a) Que la ley est concebida necesariamente para compren-
der actos futuros. En consecuencia, es errado darle exclusivamen-
te los valores (palabras, etc.) vigentes en la poca de su forma-
cin, puesto que el legislador presupona la aplicacin futura de
la ley 4 S . "
b) El proceso constante del orden jurdico y la necesidad de
unificar continuamente el derecho de una determinada situacin
histrica. As e! C. P. sancionado en 1887, no solamente fue cam-
biado en lo fundamental por otras leyes penales que se incorpora-
ban a l y que importaban principios bastante apartados de los
que l contena, sino que en su aplicacin misma tena que reo-
brar o reflejarse la mutacin operada en el derecho civil, comer-
cial, administrativo, etc., porque no es concebible una discre-
pancia fundamental entre leyes vigentes.
Mc-zger define la interpretacin como adecuacin de la ley a
la.; necesidades del presente ( 11, III). Por eso llega a reconocer
una exagerada intromisin de valores sociolgicos prejurdicos
(p. ej., proyectos de reforma) en la interpretacin, para concluir
en h mxima imprecisin. Diramos ms bien que el problema en
vez de consistir en adecuar la ley a la actualidad, consiste en de-
terminar el contenido actual del orden jurdico con respecto a!
caso que se quiere juzgar.
Negamos, pues, la llamada interpretacin libre; aceptamos
la que puede llamarse, si se quiere, progresiva; pero libre de ese
recargo sociolgico que suele acompaarla, y ms bien, en el sen-

45
Conf. Grisgigni, Corso, loe. cit., nm. 10; en contra Manzini, I, 139.
H. Mayer, Strafrecht, 3 13, IV, 1.
14. INTERPRETACIN DE LA LE PENAL: VII 185

tido de interpretacin sistemtica actual de la ley: distingue tm-


pora et concordabis jura. El derecho que el juez debe aplicar es
el vigente en el momento del fallo. Solamente una visin superfi-
cial y emprica del derecho pudo vedar la comprensin de ste
como una unidad sistemtica cuya totalidad es afectada por la
ms modesta reforma 4 .
El punto de vista rechazado importa, en realidad, negar la
funcin cognitiva, que es la primaria en la interpretacin. Crea-
dor no lo es el juez en cuanto entiende la ley, sino en cuanto in-
tuye la realidad histricamente inagotable para someterla a una
valoracin. Una cosa es ser un buen jurista terico y otra un buen
juez. Este debe saber la ley, pero debe adems tener una fina in-
tuicin de lo humano y lo social. Es en ese sentido que puede de-
cirse que interpretar la ley es "menos una ciencia que pueda en-
searse que un arte que debe aprenderse" (Windscheid, Pandek-
ten, 20).
Hemos dicho que esa comprensin debe ser sistemtica, v
en ello va implcito que el derecho penal, no obstante sus carac-
tersticas diferenciales, no forma una isla dentro del orden ju-
rdico. Por eso sucede que una ley de muy distinta naturaleza
(civil, comercial, etc.) y aun las ordenanzas administrativas, sean
de la mayor importancia para esa interpretacin, de donde los
dos principios de Paulo: "no es nuevo que las leyes anteriores se
interpreten por las posteriores", "las leyes posteriores se inter-
pretan tambin por las anteriores, si no son contrarias" 4 7 .
Otro de los elementos que ms contribuyen a aclarar el con-
tenido de la ley es el elemento histrico. Comprendemos bajo tal
denominacin no slo el conjunto de condiciones que histrica-
mente dieron nacimiento al principio, sino tambin el proceso su-
frido por el precepto mismo hasta transformarse en ley y, en tal

Tratamos especialmente la cuestin de la unidad sistemtica del dere-


cho como base interpretativa en La interpretacin de la ley, cap. XII. Destaca bien
la importancia de este aspecto Bettiol, D. P., p. 111. En sentido coincidente, conf.
tambin Giorgio Lazzaro, L'Interpretazione sistemtica della legge, Torino, Giappi-
chelli, 1965.
47
Paulo, Frs. 26 y 28, D. I, 3. No creemos que deba ir ms all d esa for-
ma lo que bajo el nombre de interpretacin progresiva o interpretacin libre, in-
fecta el derecho de disquisiciones de dudoso valor sociolgico y hace de la norma
jurdica un tembladeral. Un buen ejemplo es el Art. 29 del C. P., en cuanto altera,
aclara o innova sobre el derecho civil en materia de reparacin del dao moral
Ver Aguiar, Lo ilcito. Universidad de Crdoba, 1926, p. 56, donde se hace apli-
cacin de ese principio. Conf. C. C. R., in re T. Hegi, homicidio, mayo, 1935,
Recopilacin Ordenada, cuad. 7, p. 85.
186 14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : VIH

sentido, tienen valor, en primer lugar, los trabajos preparatorios


y las opiniones manifestadas en el debate de la ley. La relacin de
lo sancionado con lo propuesto o con lo derogado, trae siempre,
ya en forma negativa, ya positiva, un criterio ms de verdad.
Igualmente tienen valor y especialmente para nuestra ley los
antecedentes de derecho comparado, porque es lo ms frecuente
que la ley haya sido formulada sobre la base de comparacin de
textos. Tienen en ese sentido gran importancia el Cdigo de Ba-
viera, que fue la principal fuente de Tejedor, el C. P. italiano
de 1890, especialmente tenido en cuenta por las comisiones de
1891 y 1906; el C. espaol y el francs 4 8 . Para la escuela de la
exgesis, el efectivo conocimiento de las fuentes por parte del
legislador tiene una importancia decisiva 4 9 . A nuestro modo de
ver, lo fundamental es siempre la unidad sistemtica. Desde este
punto de vista, ocurre con frecuencia que el legislador sabe me-
nos de lo que debiera saber con respecto a la institucin que ma-
neja, la cual tosee una dinmica histrica y sistemtica muchi
ms vasta y profunda de lo que aqul se imagir /oa - sancionarla.
No debe olvidarse que las disposiciones u-: Crudas en esos
antecedertas, no son interpretacin autntica de la ley (ver ms
arriba), sir criterios para inducir la voluntad de la ley. La vo-
lunta-i que debe buscarse es sa, y no substituirla por la del le-
gislad o.
VID. Lmite jurdico de la interpretacin. Una vez consi-
derada la ley a la luz de esos principios, el resultado de esa in-
terpretacin debe ser aplicado por el juez con la sola excepcin
de que constituya aplicacin analgica de una figura o de una pe-
na en contra del imputado, en el sentido explicado sub III.
De ah que no sea exacto, como principio de interpreta-
cin, el precepto, vlido en materia probatoria: in dubio pro
reo50

Juzgamos, sin embargo, algo excesivo el valor que da Juan f. P.amos a


los antecedentes, que l mismo declara desconocidos para nuestro legislador, con-
teoidos en el "Protokoll dar Zweiten Expertenkommission - Schv/eizerisches Straf-
gesetzbuch". con referencia al homicidio atenuado. Ver Ramos, Significado de los
trminos emocin violenta, J. A. XVI, p. 819.
Baudry-Licantinerie-Houques Fourcade, 1 1 , num. 261 bis.
Conf. Grispigr, loe. cit, nm. 8; Manzini, I, 141; Garraud, I, 113; Flo-
rian, I, 17, 136; Cuello Caln, cap. XII, I. En contra, Beccaria, loe. cit, que no
admite, errneamente, ninguna interpretacin; Chauveau - Hlie, I, p. 42, que pre-
supone que toda interpretacin constituye analoga, lo que no es-verdad.
14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : VIII 187

La sistemtica aplicacin de ese principio importara tanto


como negar toda interpretacin, pues, como justamente dice
Grispigni, bastara demostrar en el caso la posibilidad de varias
interpretaciones, para que se impusiera necesariamente al juez
una sola como posible: la ms favorable, aun no siendo la ms
conforme con la voluntad de la ley 51 .
Debe rechazarse la clasificacin de ia interpretacin en be-
nigna o perjudicial, de la que tan inconsistente uso ha hecho en
materia criminal, ya sea con un deliberado propsito pietista
(Magnaud) S2 ya sea, y esto es lo ms comn, por pereza men-
tal y poca adhesin a la ley, a la que frecuentemente se presume
rigurosa en exceso y equivocada.
La interpretacin debe ser verdadera, sea ella declarativa,
ampliante o restrictiva S3 .
Una cosa no es lcita al juez; no porque se lo prohibe la l-
gica, sino el orden jurdico: legislar, de modo que viole la garan-
ta acordada por los arts. 18 y 19 de la C. N.: castigar un hecho
no prohibido, por su semejanza con uno prohibido; drate ana
agravacin especfica no enumerada, por su semejra con
una enumerada; imponer una pena extra legal por su analoga
con una legal.
La prohibicin de aplicar analgicamente la ley es, como se
deduce de lo diuio ms arriba, una consecuencia del principio
nullum crimen nulla poena sine lege. En ese precepto debe bus-
carse la diferencia entre analoga creadora y mera interpretacin
extensiva, pues mientras en sta la interpretacin lgica nos de-
mostrar que el caso est comprendido en la ley, en la analoga
la interpretacin nos demuestra que no est comprendido, y que,
para alcanzarlo, hay que aplicar una disposicin anloga. De ana-
loga se puede hablar cuando se comprueba la existencia de una
laguna en la legislacin, y ya nos hemos referido al falso proble-

Grispigni, op. cit, loe. cit., nm. 8.


Sobre el caso de Magnaud, ver, en contra, Ferri, Difese penali, 111, p.
470.
Ferri sostuvo que la interpretacin deba conformarse al carcter dei de-
lincuente, y ser favorable si se trata de delincuentes menos peligrosos, y extensiva,
cuando se trate de delincuentes- peligrosos. Idea tan singular y que lleva al absurdo
de calificar diversamente el mismo hecho cometido por dos partcipes, uno prima-
rio y otro reincidente, ha sido enrgicamente rechazada dentro de la misma escue-
la positiva. Ver Ferri, Interpretazione delia legge e scuoia positiva, en Difese Penali,
3a. ed., III, p. 51; id., Principa, p. 190 y 191; en contra, Florian, Trattato, I, 17,
136; Grispigni, Corso, I, p. 405, nota.
188 14. INTERPRETAOOIfDE LA LEY PENAL : VIII

ma de las lagunas en derecho penal, con relacin a este aspec-


to 54.
Modernamente se ha negado el valor de esa restriccin y,
retomando principios abandonados en el siglo xvm, se ha de-
clarado la posibilidad de extender analgicamente la ley penal,
toda vez que el buen sentido jurdico popular del juez aconseje
tal medida s s . Ya hemos hecho referencia a la significacin del
principio de reserva en el captulo anterior y a l nos remitimos.
La aplicacin analgica de la ley penal transgrede uno de los prin-
cipios bsicos de la organizacin jurdica, y se explica solamente
como expresin de lucha revolucionaria, en la que el juez asume
funciones de rgano poltico de la revolucin, captando el dere-
cho en su devenir mismo y juzgando no de lege lata, sino de lege
ferenda.
Tal forma de interpretar y aplicar la ley est positivamente
prohibida en la C. N., cuando aqulla conduce a restring: la li-
bertad' o a imponer cualquier sancin por un delito, una agrava-
cin o una pea no preexistentes.
No creemos, sin embargo, que la prohibicin del procedi-
mier.to analgico sea, en el campo penal, absoluta y sin distincio-
nes., pues siendo ese procedimiento uno de los medios jurdicos
:
nterpretativos lcitos (art. 16, C. C), su prohibicin debe enten-
derse limitada slo en cuanto pueda vulnerar el principio cons-

Florian, 4a. ed., I, p. 198-9, donde contesta a Battaglini, el cual preten-


de demostrar la existencia de lagunas en derecho penal. El carcter poltico de ese
tipo de tesis en derecho penal, es evidente.
Esa es la tendencia del derecho penal nacional-socialista, tal como apa-
rece en Nazioiaisozialistisches Strafrecht, Denkschrift des Preussischen Justizminis-
ters, 1933, 2a. ed., 1934; ver sobre l.II memoriale prussiano sul futuro diritto p-
nale, en S. P.. 1934, I, p. 56 y sigs. Puede verse la exposicin de distintos puntos
en el nmero del Deutsche Juristen-Zeitung dedicado al XI Congreso de D. Penal,
agosto 1935, y en Zeitschrift der Akademie fiir Deutsches Recht, ag. 1935, Heft 8.
En particular sobre la forma en que el principio de analoga ha sido aplicado por
los tribunales alemanes, Mittermaier, La giurisprudenza tedesca in teme di analoga.
La Giustizia Pnale, 1938, parte la. coL 33 y 556; G. Escobedo, Ancora sull'ana-
logia nel diritto pnale sostanziale, La Giustizia Pnale, parte la, 1934, coL 189.
Igualmente el derecho sovitico: Anosoff, L 'analoga nel D. pnale sovitico, S. P.,
1930, I, p. 445; Conrado Penis, Le nuove teorie penali della Russia sovitica, S. P.,
1931, 1, p. 1; Florian, Prime impresioni sul C. P. soviettista russo, S. P., 1922, I, p.
518; Soler, El proyecto Krylenko de C. P., esp. Analoga y Ubre arbitrio judicial,
separado de la Revista de D. pblico, nm. 14, Madrid, febrero de 1933; Soier.-Dere-
cho penal liberal, sovitico y nacionalsocialista, Buenos Aires, 1938; Alpio Silveira,
Da terpretacao das Leis em face dos varios Regimes Polticos, S, Paulo, 1941.
14. INTERPRETACIN DE LA LEY PENAL : VIH 189

titucional superior; de donde se deduce que no estar prohibida


la analoga cuando conduzca a la aceptacin de un principio
que la ley contenga slo implcitamente, y que no lleve a am-
pliar sino a restringir la pretensin punitiva.
As, se ha aplicado p. ej. la prescripcin penal analgica-
mente a leyes fiscales que no contenan disposiciones sobre
prescripcin, antes de la ley 11585, que crea un rgimen especial.
No sera lcito, sin embargo, crear una causa de justificacin no
enumerada, o una excusa; pero s lo sera admitir como compren-
dida dentro de una de las existentes, una situacin no expresa-
mente prevista; pero conformada segn los principios de aqulla.
No puede olvidarse aqu la importancia que asumen, espe-
cialmente en materia de justificacin, las remisiones a normas no
penales (ley civil, comercial, etc.) en las que la analoga es lcita
y conserva su valor (ejercicio de un derecho, autoridad, cumpli-
miento del deber, etc.) como integradora de la noima,. cuyo con-
tenido suele sealar la licitud o ilicitud de la conducta 6

Carrara, 890, en nota, admite directamente la ampliacin analgica de


la excusa; en esa animacin concuerda tambin Liszt-Schmidt, 18, II, 2; Mezger,
11, II, 2, que admite expresamente la ampliacin analgica de causas de exclu-
sin de pena; pero ese tpico se vincula en l a la admisin del "estado de necesi-
dad supralegal" (Uebergesetzlicher Notstand), del cual hablamos en otra parte, ex-
presando nuestro punto de vista. Con las reservas contenidas en. el texto, vase M.
E. Mayer, p. 27, que admite la analoga slo intra legem y no praeter o contra le-
gem. La ley Italiana (Art 3 disp. preL C. C.) prohibe no solamente la aplicacin
analgica de la ley penal o de la que restrinja el libre ejercicio de derechos, sino
tambin de las leyes que forman -excepcin a las regias^ generales o a otras leyes,
por lo cual la moderna doctrina discrepa de la afirmacin carrariana, toda vez que
las justificantes son excepciones a la ley penal. Ello lleva a admitir la analoga solo
"dentro el crculo en el cual -la excepcin- tiene el carcter relativamente gene-
ral", Manzini, I, 146, I, o para decirlo con Grispigni, "analoga en el mbito de
la excepcin" (Corso, loe. ch., nm. 9). Con ello, sin embargo, se concluye en defini-
tiva en la afirmacin recordada de M. E. Mayer. Rocco, L'oggetto del reato, p. 551,
llega al mismo resultado diciendo que el precepto penal es norma de carcter excep-
cional y las nonnas negativas de los preceptos penales, son normas de derecho co-
mn, capacer de ser extendidas lgica o analgicamente. Sobre este planteamiento,
conf. BettioL p. 109 y gs.
190 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: ! II

15
MBITO ESPACIAL DE VALIDEZ DE LA LEY PENAI

I. Nociones. La determinacin del mbito espacial de apli-


cacin de la ley penal es el resultado de un conjunto de principios
jurdicos que fijan el alcance de la validez de las leyes penales del
estado con relacin al espacio.
Es, pues, errneo estudiar este tpico como si en l se trata-
ra de los "efectos de la ley penal con relacin al territorio" l ,
jorque el mbito espacial de validez de un orden jurdico es mu-
aio ms amplio que el territorio -en sentido estricto delimita-
do por las fronteras. Estas significan nicamente una limitacin
regular, ms no absoluta, del mbito de la validez 2 . Adems, co-
mo en seguida veremos, el propio"concepto de territoric r.o es un
concepto natural sino jurdico.
El principio segn el cual ia iey penal vale solamente den-
tro del territoj-j. con ser el principio dominante, no es suficiente
para fundar y xplicar el alcance espacial de la ley penal; sufre
una serie d*- excepciones reales determinadas per la aplicacin
de otros principios.
Esas excepciones no tienen un carcter meramente doctri-
nario, sino jurdico positivo, y arraigan en el texto mismo de la
Constitucin, que se refiere a los delitos cometidos fuera de los
'lmites de la nacin, contra el derecho de gentes, art. 102; en
triados, que son ley suprema y, finalmente, en otras leyes dic-
tadas por el Congreso.

II. Principios generales. Los principios que juegan en esa


determinacin son: I o el de la territorialidad, 2 o el principio
real c de defensa, 3 o el de la personalidad y 4 o el de la universa-
lidad. Ningn orden jurdico actual, y tampoco el nuestro, puede

2
As Rivarola, D. P. Argentino, p. 192 y siguientes.
Keben, Teora general del estado, 24, C. Nez, l; p. 156, dice que el
planteamiento de Keisen no modifica formalmente la cuestin. A nuestro juicio,
la cuestin es de exactitud conceptual. No se trata de colocar una iey en el espa-
cio (en un espacio natural preexistente) para fijar ab extra lmites a su aplicacin.
El mbito de validez es el resultado de un conjunto de normas de un orden jurdi-
co dado, en cuanto determina y con ello autoiimita su propia aplicacin.
15. AMBJT0 ESPACIAL DE LA LEY PENAL; II 191

ser explicado como la rgida aplicacin de uno solo de esos prin-


cipios: son el resultado de una organizacin combinada de
ellos 3 .
Llmase principio territorial a aquel segn el cual la ley pe-
nal se aplica exclusivamente a los hechos cometidos dentro de los
lmites del territorio del Estado que la sanciona o del territorio
para el cual est destinada por quien tiene para ello poder pol-
tico. Dentro de esos lmites, la ley penal se aplica al autor del
hecho, con prescindencia de la condicin de nacional o de ex-
tranjero, de domiciliado o de transente, y prescindiendo tam-
bin de las pretensiones punitivas de otros Estados {impene-
trabilidad del orden jurdico estatal, salvo excepciones) 4 .
Llmase principio real o de defensa al que determina la com-
petencia de un estado para el ejercicio de sus pretensiones puni-
tivas conforme sea nacional el inters vulnerado por el delito.
Ejemplo clsico de aplicacin de este principio es el del delito de
falsificacin de moneda cometido en el extranjero, que afecta
fundamentalmente el inters del Estado cuya moneda se fahic.
La consecuencia de ese-principio es la posible aplicacin dci de-
recho penal a delito cometidos en el extranjero, pues, segn
aqul, la principal imad de ese derecho es la defensa o protec-
cin de los interesas nacionales, de donde, por aplicacin de tal
principio, un Estado pretender ejercer su accin punitiva toda
vez que un hecho sea dirigido a perjudicar al Estado, o cuando
vulnere un bien jurdico situado dentro del territorio, aun cuan-
do el hecho sea cometido en el extranjero s .
El principio de la personalidad de la ley penal, o principio
de la nacionalidad, es aquel segn el cual la ley del Estado sigue
al nacional, donde quiera que vaya, de modo que la competencia
se determina por la nacionalidad del autor del delito. Suele dis-
tinguirse este principio en activo y pasivo. Llmase principio ac-
tivo de personalidad al que hace aplicable la ley penal al propio
nacional que delinque en el extranjero. Su ley lo sigue donde
quiera que vaya. As, p. ej., el art. 9o del C. italiano y el art. 5
del C. francs. Llmase, en cambio, principio de personalidad pa-
siva al que protege al nacional donde quiera que vaya. Es, en
cierto sentido, una forma extrema del principio real o de defen-

3
Liszt-Schmidt, 21, III.
4
Kelsen, op. cit, 24, F.
Binding, Grundriss, 29, es el ms destacado defensor de ese principio.
192 5 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: III

sa, pues, bajo ciertas condiciones, hace aplicable la ley nacional a


hechos cometidos en el extranjero por la sola circunstancia de
que sea damnificado un nacional. As, por ejemplo, el art. 10 del
C. italiano.
Finalmente, el principio universal es aquel segn el cual k
ley penal de cada Estado tiene validez universal, de modo que la
accin penal puede ser promovida por un Estado cualquiera sea
el lugar de comisin del delito o la nacionalidad del autor, o el
bien jurdico violado; se exige como condicin nica que el de-
lincuente se encuentre en el territorio d! Estado, y que no haya
sido castigado por ese delito o no lo haya sido suficientemente.
Para fundar tericamente este ltimo principio, se parte de
la base de que la naturaleza de la ley penal hace que ella sea apli-
cable a acciones de extraordinaria inmoralidad, que afectan por
igual la cultura de todas las naciones de la moderna comunidad
internacional y que, en consecuencia, las artificiales Limitaciones
que los otros principios determinar! r.o tienen, en deiiitiva, ms
consecuencia que' debilitar a todqslos Estados en su defensa con-
tra la delincuencia, que para todos es igualmente peligrosa 6

El. Concepto de territorio. Para nuestro derecho, la teo-


ra del mbito espacial de aplicacin de la ley penal es, como he-
mos dicho, el resultado de la aplicacin dominante del principio
territorial 1, con excepcionales derogaciones que dan nacimiento
a los casos de extraterritorialidad de la ley penal y que son la
consecuencia de la aplicacin de une- de los otros tres princi-
pios 8 .

Vase estos principios en Mezger, j$ 7, Liszt-Schmidt, 21, Florian,


165, etc. Fundando una proposicin de carcter intemacionalista, deca la delega-
cin paraguaya al Congreso de Montevideo, lo siguiente: "No es a los derechos de
un ciudadano que ataca e! delito, sino a los derechos del hombre que son iguales en
todo el mundo". Cit por Miguel P. Daz, D. penal internacional, p. 19-10.
Es el principio dominante no solamente en el C. P., sino eH lo que podra-
mos llamar la doctrina internacional. El fue ampliamente expuesto y defendido
por el representante argentino en el Congreso de Derecho Internacional de Mon-
tevideo, 1888-9, doctor Roque Senz Pea. Vase Miguel P. Daz, Derecho pe-
nal internacional, p. 17. Se inclinan a otro parecer C. A. Lazcano, Limites en el es-
pacio del D. Penal argentino, D. J. A., 17 dic, 1943. Luis C. Cabral, El mbito de
aplicacin espacial, etc., L. L., t. 46, t>. 891, piensa que la aplicacin de la ley al
territorio es la primera manifestacin del principio de defensa, que es el verdadero
fundamento de la represin.
En contra, Herrera, p. 13: "El principio de la extraterritorialidad es, pues,
el nico, hoy por hoy, gue garantiza la represin y realiza Ja proteccin jurdica
que cada pas debe a % nacionales; hoy' pocos o niegan, reducindose todo a un
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: II! 193

La ley penal se aplica, en primer lugar y generalmente, a los


hechos cometidos en el territorio de la Nacin Argentina, o en
lugares sometidos a su jurisdiccin (art. 1 , C. P.; art. 1 del Trat.
de Montevideo), y, dentro de esa extensin, a todos los habitan-
tes, sean nacionales o extranjeros, domiciliados o transentes
(art. 1<?,C. C ) .
Lo primero que importa establecer, pues, para determinar el
mbito normal de aplicacin de la ley en el espacio, es el concep-
to de "territorio", expresin que, como hemos dicho, no debe
entenderse en su sentido material estricto. Es un concepto jur-
dico cuyo alcance se determina conforme con el derecho nacio-
nal y el derecho de gentes 9 . De este modo, no sern casos de
extraterritorialidad aquellos en que se aplique la ley fuera de los
lmites fsicos del territorio, sino solamente fuera de los lmites
jurdicos de l.
El carcter jurdico y no fsico de ese concepto est indica-
do por el propio C. P., cuando somete a te If.y argentina imne'iia-
tamente no slo los delitos cometidos en e* cerritorio de la Rep-
blica, sino tambin en los "lugares sometidos a su jurisdiccin".
A los fines de la aplicacin del C. P., el delito cometido en "lu-
gH.r sometido a la jurisdiccin" es tambin un hecho cometido en
el "interior" y su juzgamiento es consecuencia de aplicacin del
principio territorial puro.

clculo de razn y de prudencia respecto a !a medida dertro de la cual y segn


los casos, haya de ejercerse esta jurisdiccin". En su vehemente crtica al proyecto
de 1906, por tantos conceptos valiosa, pero tambin excesiva, llega a afirmaciones
como sa, olvidando que no hay ni puede haber un principio de extraterritoriali-
dad, que tendra necesariamente que formularse: la ley penal de un Estado se apli-
ca fuera del territorio de ste. Por amplio que sea el margen de aceptacin de princi-
pios extraterritoriales, la extraterritorialidad misma no puede ser un principio sino
el resultado de la aplicacin de uno de los tres principios enunciados en el texto,
adems del principio territorial.
Las crticas de Herrera han tenido gran influjo en la preparacin de esta
parte del C. P. argentino. Conf. Moreno, I, 238.
9
Conf. Kelsen: "En el concepto de territorio no puede prescindirse de con-
siderar el elemento normativo, como lo comprueba de modo inequvoco el hecho
de que la unidad del territorio - y es esencial que ese territorio exista y que cons-
tituya una unidad- no es una unidad natural o geogrfica", Teora del Estado,
p. 182. Conf. Hungra y de Queiroz, Comentarios, I, p. 139. Ese concepto jur-
dico de territorio ha sido muy terminantemente afirmado por la C. S., 145, p. 402,
failo que critica, con argumentos muy naturalistas I. Ruiz Moreno (h), en El De-
recho internacional pblico ante a Corte Suprema, Buenos Aires, 1941, p. 38, don-
de habla del concepto jurdico como de una ficcin, cuando es manifiesto que en
ese concepto no hay ni mas ni menos ficcin que en cualquier otro concepto ju-
rdico.
194 15. AMBHO ESPACIAL DE L\ LEY PENAL: III

El territorio argentino abarca:


a) La extensin de tierra comprendida dentro de los Lmites
histrica y geogrficamente fijados y de acuerdo con los tratados
suscriptos por la Repblica con las naciones limtrofes. En los
ros limtrofes, la Lnea se determina por la vaguada, el Thalweg,
que marca el cauce ms profundo, salvo convenios internaciona-
les que impongan otra divisin; aunque aqulla es la comnmente
empleada en el derecho de gentes 10 . En caso de guerra, la juris-
diccin nacional se extiende al lmite ocupado por el ejrcito,
art. l l l . C . J . M . "
b) La extensin de aguas jurisdiccionales (mar territorial):
(art. 2340 del C. C.) 12 . Con respect a Las naciones que sus-
criben el Tratado de Montevideo, Argentina, Bolivia, Paraguay,
Per y Uruguay, esa extensin se halla reducida a cinco millas
(art. 12 de dicho Tratado). Algunas naciones americanas propug-
nan considerables ampliaciones del mar territorial, sobre la base
de !a existencia de plata furrias continentales. s un criterio que
rio ha logrado reconoclinieno internacional. La ley 17094 ex-
tiende la soberana sobre ei mar epicontinental hasta 200 millas
marinas, dejando a salvo el principio de la libre navegacin 13 .
El lmite de cuatro leguas marinas fijado por el inc. I o del
art.: 2340 del C. C. ha quedado borrado mediante el nuevo texto
siguiente: "los mares territoriales hasta la distancia que determine
la legislacin especial, independientemente del poder jurisdiccio-
nal sobre la zona contigua"
En cuanto a las aguas del Ro de la Plata, sobre la base
de argumentos de carcter histrico, ms o menos vlidos, se ha
pretendido sostener el dominio absoluto sobre ellas, oor parte de
la Repblica Argentina 1#

El Thalweg es la lnea aceptada para la fijacin de lmites con el Bra-


sil, arts. 3, 4, etc. del Tratado de 6 de octubre de 1898, ley 3804.
" Conf. Herrera, p. 2-3.
12
C. S., t. 25, 189; id., caso D. Cali, 18 nov. 1942, D. J. A., nm. 1551; id.
caso del "Punta Arenas", 30 nov. 1942, D. J. A., 1572, fallo 535. Conf. Miguel
P. Daz, D. Penal internacional, p. 73. Disidencia del Dr. Repetto en el caso del
"Punta Arenas", conf. con la C. Fed. de La Plata, que se pronuncian por la ex-
tensin de una legua, porque sa es la del dominio, e interpretan restrictivamente
la parte final del art. 2340 C. C.
Conf. Daz Cisneros. Derecho Internacional Pblico, Buenos Aires, Tea,
1966, t I, p. 513 y 626; Podest Costa, Derecho Internacional Pblico, Buenos
Aires, Tea, 1966, 1.1, p. 230 y sigs.
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: ill 195

La cuestin no ha sido resuelta hasta el presente por tratado


alguno, pues el llamado protocolo de Senz Pea-Gonzalo Ram-
rez, firmado el 5 de enero de 1910, con motivo de algunas diver-
gencias sobre jurisdiccin, se limita a establecer, en su clusula
3a., que "la navegacin y uso de las aguas del Ro de la Plata con-
tinuar sin alteracin como hasta el presente, y cualquier dife-
rencia que con ese motivo pudiese surgir, ser allanada y resuelta
con el mismo criterio de cordialidad y buena armona que ha
existido siempre entre ambos pases" , s
c) El subsuelo y el espacio areo correspondiente a los lmi-
tes precedentemente fijados. Con respecto a la navegacin area
se enuncian tres criterios fundamentales: soberana territorial,
libertad y distincin segn la altura. El ltimo criterio resulta
totalmente emprico y lleno de dificultades. El segundo criterio
tropieza en la prctica con la necesidad de respetar derechos
del Estado, que, en todo caso, se haran valer. Parece pues inne-
gable la soberana del Estado svhy;;c-nte, sin perjuicio de que,
con respecto a los crmenes cccreclos a bordo de las aeronaves,
que en nada repercuten en ei territorio, se aplique el criterio
con que se juzga la competencia sobre crmenes cometidos en al-
ta mar o en el paso por aguas jurisdiccionales de una nacin, en la
cual el buque no se detiene (nacionalidad del barco) 16 . El crite-

Miguel P. Daz, Derecho penal internacional, Madrid, Surez, 1911, p.


16 y 17. C. Federal de la Capital, 24 de febrero 1921, reconociendo la jurisdiccin
uruguaya para un delito cometido en aguas jurisdiccionales dei Uruguay, lugar del
hecho, en contra del lugar del efecto (estafa al asegurador argentino) mediante el
malicioso embicamiento. Caso regido por el Trat. de Montevideo, art. I o .
En pro de esa solucin de hecho, por el statu quo, vase Joaqun V.
Gonzlez, La cuestin del Ro de a Plata, en Jurisprudencia y Poltica, Buenos
Aires, Roldan, 1914, p.'326 y siguientes. Es sumamente interesante sobre esto la
opinin de Emilio Mitre: "Ms que en el tratado de San Ildefonso (no s si en las
evocaciones del pasado se ha apelado tambin al de Tordesillas) -efectivamente
se ha hecho as- y en la convencin preliminar de 1828; mas que en esos docu-
mentos venerables, hay que buscar las actuales relaciones de derecho relativas a la
cuestin de jurisdiccin de las aguas, en los principios universales de derecho p-
blico que rigen esta materia". Emilio Mitre, La jurisdiccin en ei Rio de la Plata
y las relaciones internacionales, "La Nacin", Buenos Aires, 20 aero 1910. Conse-
cuente con ese enunciado, E. Mitre rechaza enrgicamente la idea de que sobre las
aguas del Ro de la Plata no hay ms jurisdiccin que la argentina; demuestra por
medio de documentos oficiales el reiterado reconocimiento de la jurisdiccin urugua-
ya de parte de diversos gobiernos argentinos y expone su punto de vista, en cuanto
a las lineas divisorias de jurisdiccin, basndose sobre todo en las condiciones geo-
grficas del cauce del ro y en ia posesin histrica y actuai de las islas de una y
otra banda. Conf. Daz Cisneros. D. Int. Pblico, t. I, p. 601 y sigs.
16
Conf. Cuello Caln, I, p. l'JO.
196 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: III

rio internacionaimente ms aceptado es el que se fija en las con-


venciones de Pars (13 de octubre de 19?. 9 y 30 de agosto de
1926). Soberana del Estado subyacente (territorio y aguas juris-
diccionales) y reconocimiento del libre trnsito internacional en
tiempo de paz, marcando cada Estado sus rutas areas, y prohi-
bicin de circular sobre lugares determinados, por inters mili-
tar , 7
La materia est regulada por el Cdigo Aeronutico, ley
17285, de la siguiente manera: establece la jurisdiccin nacional
sobre la circulacin area, arts. 197 y 198; adopta, en general, el
principio de soberana del estado subyacente, art. I o ; distingue
entre naves nacionales y extranjeras y stas, a su vez, en pblicas
y privadas. Las primeras se rigen por la ley de su pabelln, art.
201; con respecto a las privadas, la jurisdiccin y la ley argenti-
nas solamente se aplican cuando se infrinjan leyes de seguridad
pblica, militares, fiscales, reglamentos de circulacin area o
bien la. seguridad o el orden publico o cuando en la repblica tu-
viere 'lugar.el primer aterrizaje posterior al hecho, si no mediara,
en este coso, extradicin, art. 200 18 .
d) El llamado territorio flotante, constituido por las naves
de la bandera nacional. La expresin territorio flotante no ha de
ser entendida en sentido naturalista; sirve para indicar el conjun-
to de normas que prefijan el alcance espacial de las leyes penales,
con respecto a este tipo de relaciones, para determinar si el delito
se tendr por cometido en el interior o en el extranjero , 9 .
- TradicionesImente se distingue, sin embargo, segn se trate
de naves de guerra o de naves mercantes, clasificaciones estas que
modernamente se corrigen para distinguir las naves en pblicas
(aunque no sean de guerra) y privadas (aunque no sean mercan-
tes,: como las meramente deportivas) 2 0 . ,
1
' J. A., sec. Leg., t. XXIV, p. 1 y siguientes. Ver A. B. Carneiro deCam-
pos, Direito pblico areo, Rio de Janeiro, 1941; 1. Ruiz Moreno (h), D. pblico
aeronutico, Buenos Aires, 1943.
18
Federico N. Videla Escalada, El derecho aeronutico rama autnoma de
las ciencias jurdicas, Buenos Aires, 1948; Antonio Pandolo y Francisco Carreo,
El Cdigo Aeronutico Argentino, L. L., t 75, p. 886. J. A., sec. Leg., t XXIV, p. 7.
Pueden verse tambin allr tes leyes de Dinamarca, I o de mayo de 1923; Italia, real
decreto de 31 de enero de 1926; Francia, 31 de mayo de 1924 y Chile (loe cit,
p.107)
Por eso no creemos acertada la manera de considerar el problema de
I. Ruiz Moreno (h), en op. cit, p. 41 y gs., donde se olvida, a pesar de la cita
de Keken, el carcter completamente normativo de ese concepto: "es territorio el
espacio en q- deben realizarse ciertos hechos, especialmente los actos coactivos
regulados por el orden jurdico", p. 43.
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: Il 197

Las naves pblicas son territorio del Estado, tanto en alta


mar como en aguas jurisdiccionales de otro Estado. Claro est
que tal norma se observa en tiempo de paz. Arts. 8o y 9o del Tra-
tado de Montevideo. Segn el mismo Tratado, la extraterritoria-
lidad alcanza tambin a los hechos punibles ejecutados fuera del
recinto del buque de guerra por individuos de la tripulacin o
que ejerzan algn cargo en ellos, cuando el hecho afecte princi-
palmente el orden disciplinario de los buques, principio que, por
lo dems, expresa un uso internacional.
En cuanto a las naves privadas, los crmenes cometidos en
alta mar corresponden a la nacionalidad de la bandera del barco,
y cuando ste penetra en aguas jurisdiccionales de otro Estado,
queda la nave sometidaa ta la ley de ste. Nuestro pas sigue la lla-
mada doctrina inglesa , que no hace distinciones, y considera
al buque mercante sometido a la ley penal del pas en cuyas
aguas se encuentra " *
20
Conf. Grispigni, Corso, cap. VH 3'Florian, Trattato, I, loc.cit Parece
justa la reserva de Nez; I, p. 169, en el sentido de que la mera propiedad del
Estado no acuerda a una nave carcter pbco, especialmente en esta poca de
estados comerciantes. Es necesario un destino o una afectacin pblicos.
La doctrina, sin embargo, no ha sido siempre respetada precisamente por
Inglaterra, en las aguas jurisdiccionales de nuestro pas. Vanse casos de la barca
Mary A. Troojr y el del buque Lesbury, cit j Miguel P. Daz, D. P. Internacio-
nal, p. 40 y gs. Sin embargo, en ninguno d ellos se plantea firmemente la cues-
tin por parte de nuestras autoridades.
22
Vase el fundado fallo del juez Tedn, confirmado por la C. S. N., trans-
- " T *' O. P. Internacional, p. 128 y sigs. - C . S." t. 25, p. 189-:
"Los cniu.... '- bordo de los buques mercantes extranjeros surtos en
puertos argentinos aei~.. .er juzgados por los tribunales argentinos, aunque sean
cometidos entre personas de la tripulacin". Ley de Jurisdic, art. 3. Inversamente,
para buques argentinos en aguas jurisdiccionales uruguayas, jurisdiccin uruguaya
C. Fed. B. A., 24 febrero 1921; Trat. de Montevideo, art. 11. Vase la crtica de
este ltimo fallo, por la no aplicacin del principio real, que corresponda, en Car-
los A. lcorta, Las teoras del d. p. internacional en la legislacin argentina, R. P.
A., III, p. 23. Convencin consular con Portugal, 24 diciembre 1878, ley 1169 de
12 junio 1882, canjeada el 24 enero 1883, Id. con Italia, 21 de febrero 1896.
Los buques mercantes no se hallan exentos de la legislacin local. No pueden dar
asilo. Solo desrdenes internos, sin participacin de gente extraa a la tripulacin
y sin trascendencia en el puerto caen'bajo la jurisdiccin consular, art. 13 a 17.
Ese tipo de convenciones no altera las respectivas jurisdicciones territoriales sobre
los buques mercantes por los delitos en ellos cometidos, y la intervencin consular
slo tiene un carcter de orden estrictamente policial. Igualmente debe tenerse pre-
sente, en lo que a la tripulacin respecta, que, conforme con la ley de nuestro pas,
puede el tripulante ser obligado al cumplimiento de su contrato, por constriccin
personal, Art. 990 del C. de C. y que el abandono de su puesto importa una in-
fraccin, Art. 195 del C. P., de donde, la medida aplicada contra el tripulante que
intent fugarse no da lugar al habeas-corpus ante las autoridades argentinas. Regla-
mento del servicio consular, 25 enero 1906. Trib. Fed. de La Plata, "La Prensa",
12 junio 1935.
198 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: II!

En cambio, la doctrina francesa y la italiana han hecho dife-


rencias en el caso de la nave privada surta en aguas jurisdicciona-
les de otro Estado, distinguiendo el caso de que el crimen sea co-
metido por tripulantes contra tripulantes, en el cual, interesando
el hecho solamente a la nacin del barco y al orden de ste, se re-
serva la competencia a la nacin del buque, toda vez que el hecho
no trascienda y comprometa la tranquilidad del puerto y no se
demande el auxilio de las autoridades del pas " .
e) No est comprendido dentro del concepto jurdico de te-
rritorio el local de instalacin de las embajadas argentinas en el
extranjero e inversamente, no se excluyen del concepto de terri-
torio argentino los locales d las embajadas extranjeras acredita-
das ante nuestro pas 2 4 . Una vieja y abolida prctica haca de las
embajadas, lugares de asilo para la delincuencia comn, enclava-
dos dentro del territorio de la nacin, concepto que la necesidad
de la colaboracin internacional para la represin de la delin-
cuencia'ha hecho ;ecaer, subsisticn-j?' si asilo sulamente pa-
ra los delitos pyltxos. Las legaciones, pues, estn exeivtas de la
jurisdiccin del pas, no en razn de ser territorio extranjero, si-

Florian, 1, nm. 157; Garraud, Prcis, p. 114-15, Liszt-Schrmdt propugna


sin distincin la competencia alemana tanto sobre buques mercantes como de gue-
rra en alta mar o en puerto extranjero, 22, II, 4 b. nota 13. En contra, Finger,
p. 166.
- * Conf. C. C. la., J. A., t. 71, p. 400; Fiore, Digesto italiano, II, I o , nm.
254. En contra, Malagaxriga, que considera territorio argentino al de nuestras lega-
ciones, Instituciones penales argentinas, I, p. 147. El Tratado de Montevideo, A r t
17 fija en este purrto un criterio claro y es muy importante por constituir en la ma-
teria nuestro antecedente ms valioso; "El reo de delitos comunes que se asile en
una legacin, deber ser entregado por el jefe de ellas, a las autoridades locales, pre-
via gestin del Ministerio de Re. Exteriores, cuando no lo efectuase espontnea-
mente. Dicho asilo ser respetado con relacin a los perseguidos por delitos pol-
ticos; pero el Jefe de la Legacin est obligado a poner inmediatamente el hecho
en conocimiento del Gobierno del E. ante el cual est acreditado, quien podr exi--
gir que el perseguido sea puesto fuera del territorio nacional, dentro del ms bre-
ve plazo posible". "El Jefe de la Legacin podr exigir, a su vez, las garantas ne-
cesarias para que el refugiado salga del territorio nacional, respetndose la inviola-
bilidad de su persona. El mismo principio se observar con respecto a los asilados
en los buques de guerra surtos en aguas territoriales". En el Congreso de Monte-
video de 1939, se ha reglamentado minuciosamente el asilo poltico.
El concepto moderno de esa institucin est claramente expresado en las
siguientes palabras de Anzilotti: "Toda la doctrina y la prctica estn de acuerdo
en estimar que la extraterritorialidad de la legacin o de la residencia, significa
que en ellas no se pueden realizar actos de autoridad sin el consentimiento del
agente diplomtico; pero legacin y residencia son territorio nacional y no extran-
jero, el que all se encuentra esta en el estado y no en el extranjero, un delito all
cometido es un delito cometido en el estado". Riv. di D. int., IX, 1915, p. 218;
cit. Florian, p. 224, que tambin est de acuerdo con esta opinin.
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: !Il 199

no en cuanto concierne a la funcin de representacin que en


ellas ejerce el ministro y su personal. No se trata de una exen-
cin territorial, sino personal, de la que, en consecuencia, se ha-
blar ms abajo 2 S .
La delimitacin jurdica del territorio, no agota, sin embar-
go, el mbito de validez de la ley penal con relacin al espacio, la
cual,, si bien tiene una aplicacin dominantemente territorial, se
extiende a veces a delitos cometidos en el extranjero (C. de P. de
la Cap., art. 25, inc. 2 o ; art. 23, inc. I o y especialmente la ley
1612, de extradicin, art. 5 o ).
La determinacin de esos alcances de la ley, objeto de muy
especial consideracin en las legislaciones modernas, no est he-
cha con total precisin por la nuestra, cuyos defectos y omisio-
nes nos veremos obligados a sealar en las siguientes considera-
ciones 26 .
No ser del todo propio hablar de extraterritorialidad en los
casos b, c, d y e, cuando se aplique 1." ley pea1., sino que tal de-
signacin convendr reservarla para aquellos casos en que la apli-
cacin del principio territorial ordinario se vea realmente altera-
do por el funcionamiento del derecho penal argentino fuera del
territorio, ya sea como consecuencia del principio real, del perso-
nal, o del universal.
Por lo tanto, cuando la ley dice (art. I o , C. P.) que el "cdi-
go se aplicar: Io Por delitos cometidos... en el territorio de la
Nacin Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdiccin",
sanciona ei principio dominante, que es el territorial, compren-
dindose dentro de la voz territorio, sin ficcin de extraterrito-
rialidad, aquellos lugares que por el derecho de gentes son tam-
bin reconocidos como territorio, ello es, lugares en los que un
pas ejerce una jurisdiccin excluyente 27 .
Siendo que la soberana estatal en su aspecto interno no
es sino la facultad que tiene un pas de regular la conducta hu-
mana y las relaciones jurdicas dentro de su territorio con ex-

Sobre la evolucin de ese principio, vase Florian, I, nm. 155.


Este, sin embargo, no es un libro de crtica legislativa, sino un intento
de sistematizacin dogmtica. Las lagunas que el sistema del Cdigo deja slo son
sealadas cuando son dogmticamente insalvables. Tambin echa de ver esas lagunas
de nuestra legislacin, Alcorta, op. cit., R. P. A., III, p. 7 y 30.
Cuando Bmding, Grundms, 29, p. 81, nota 1, tacha ese principio de
tan extraterritorial como cualquier otro, es que evidentemente piensa en el concep-
to natural y no jurdico de territorio.
^ 15. MBITO ESPACIAL DE LA LF.V PENAI "I

ciusin de todo otro poder extrao, se. derivaren una forma


incuestionable el fundamento que asiste al principio territorial
=n la aplicacin de la ley penal, pues resultara inadmisible que
un Estado se desentendiera de hechos criminales ocurridos den-
tro del mbito de su jurisdiccin territorial y ellos quedaran
impunes o sujetos al juzgamiento por parte de una ley o Estado
extranjero. Esta afirmacin no supone, empero, establecer una
identidad total entre el principio territorial y el concepto de
soberana, pues esta ltima es ms amplia que aqul y cuando se
aplican otros principios (de defensa y de la nacionalidad) tam-
bin se est ejerciendo la soberana. Debe advertirse, sin embargo,
que el principio territorial es generalmente desarrollado como
comprensivo de dos aspectos ntimamente conectados pero
indiscutiblemente distintos. El primero de ellos alude al proble-
ma de la jurisdiccin y la correlativa competencia que un deter-
minado Estado confiere a sus tribunales para juzgar los hechos
delictivos cometidos en su territorio; m i e n t a s que f-'i sgujiflo
se refiere al derecho aplicable por esos tribunales en la dilucida-
non de ese caso penal y que ser siempre el derecho nacional
7 no otro.
A nuestro modo de ver, el correcto significado y alcance
del principio territorial slo se logra luego de despejar dos inte-
rrogantes fundamentales: qu debe entenderse por territorio
?n el sentido de la ley penal? y cul es el lugar de comisin
del delito (locus delicii commissip. Ello as, por cuanto el con-
junto de teoras y disposiciones que tratan de fijar con precisin
cul es el lugar en que, para el derecho, se considera cometido
el delito, tiene una importancia prioritaria para el desarrollo
del principio mencionado, sea de un modo positivo o negativo,
canto para afirmar o para rechazar la aplicacin territorial de la
ley penal, pues va de suyo que conforme sea el lugar de comisin
de la infraccin, corresponder o no la aplicacin de la ley
penal nacional. Y dijimos que ello funcionaba tanto de un modo
positivo como negativo, ya que para aplicar el principio real,
de proteccin o de defensa, es necesario partir de la premisa de
que, en el caso, el principio territorial no es aplicable, en razn
de que el lugar de comisin del delito fue en el extranjero.
En cambio, para las otras excepciones al principio de la territo-
rialidad que prevalece dominante tanto en la legislacin nacio-
nal como en el derecho comparado el lugar de comisin del
delito no es un elemento computable, pues la aplicacin de la
ley penal.nacin- 1 se funda, sea en el vnculo jurdico-poltico
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: 11 201

que une al nacional con ei Estado (principio de la nacionalidad),


sea en razn de la naturaleza de determinada clase de hechos
delictivos en los cuales resulta indiferente, a los fines de su re-
presin, el lugar en donde han sido ejecutados (principio uni-
versal, mundial o cosmopolita).
El concepto de territorio que, como se sabe, no tiene una
acepcin geogrfica o material, sino jurdica, comprende:
a) El territorio geogrfico argentino {lo llamamos en este
caso as, para distinguirlo del concepto jurdico de territorio
que, como se ver, tiene otra extensin) abarca el que corres-
ponda al Virreinato del Ro de la Plata, menos todas aquellas
desmembraciones que hemos sufrido en el correr de los tiempos.
Salvo ei litigio que an tenemos pendiente con el Reino Unido
por las Islas Malvinas, Shetland, Georgia y Sandwich del Sur,
se han resuelto casi todas las dems controversias limtrofes, a
excepcin, claro est, de nuestros reclamos por los territorios
antarticos.
b) El mar territorial 273 es tambin considerado territorio argen-
tino habindose producido en los ltimos aos profundas modi-
ficaciones en cuanto a su extensin, particularmente, en virtud
de la evolucin que esta cuestin ha tenido en el orden interna-
cional en donde la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Ley del Mar, en su dcima sesin celebrada en Nueva
York en fecha 7 de octubre de 1982 aprob ei texto definitivo
de la convencin que ha sido aprobada por la casi totalidad de
los pases del mundo, a excepcin de una veintena que incluye
a los Estados Unidos de Amrica. Conforme con esta laboriosa
regulacin de la comunidad internacional, el mar territorial se
extiende hasta las doce millas a contar desde ia lnea de base y,
ms all y hasta otras doce millas ms se encuentra la llamada
"zona contigua" para luego delinearse la "zona econmica"
exclusiva que se despliega hasta un mximo de doscientas millas,
siempre a contar desde el mismo punto de arranque. Este criterio
que se fue perfilando a travs de las ltimas dcadas, ha tenido
su innegable repercusin en nuestra legislacin y fue as que ei
primitivo rgimen del art. 2340 del C.C. se vio modificado por
una serie de leyes, entre las cuales cabe citar a ia 17.094,17.500,
17.711, 20.136 y 22.018, todas las cuales articulan un nuevo

27a
Para u n desarrollo ms pormenorizado del tema, vase Fierro,
Guillermo J., La ley penal y el derecho ate-nacional, editorial Depalma,
Buenos Aires 1 9 7 6 , p . 70 y sigs.
ya. S 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: II

sistema de regulacin acorde, en lneas generales, con lo estable-


cido por la aludida convencin de las Naciones Unidas.
El anlisis de este tema, empero, en lo que al derecho penal
concierne, no puede desvincularse del estudio del llamado dere-
cho de "paso inocente" consagrado en la Convencin de Gine-
bra de 1958, la cual en su art. 14.2. dispone: "Se entiende por
paso el hecho de navegar por el mar territorial, ya sea para atra-
vesarlo sin penetrar en las aguas interiores, ya sea para dirigirse
hacia estas aguas, ya sea para dirigirse hacia altamar viniendo
de ellas". En lo atinente estrictamente a la aplicacin de la ley
penal, la referida Convencin de Ginebra establece las siguientes
prescripciones: "Art. 19.1.: La jurisdiccin penal del Estado ri-
bereo no debera ser ejercida a bordo de un buque extranjero
que pase por el mar territorial, para detener a personas o practi-
car diligencias con motivo de una infraccin de carcter penal
cometida a bordo de dicho buque durante su paso, salvo en uno
Je los casos siguientes: a) si la infraccin tiene consecuencia.:
en el Estado ribereo, b)si la infraccin es de tal naturc-.ez..
que pueda perturbar la paz del pas, c) si el capitn del buque o
el cnsul del Estado cv.yo pabelln enarbola han pedido la in-
tervencin de las aut::iidades locales, o d) si es necesario para
la represin del trfico ilcito de estupefacientes. 2.: Las dispo-
siciones anteores no afectan el derecho que tiene el Estado ribe-
reo de proceder a las detenciones o practicar las diligencias
de instruccin establecidas en su legislacin a bordo de un buque
extranjero que pase por el mar territorial procedente de aguas
interiores. 5.: El Estado ribereo no puede tomar medida alguna
a bordo de un buque extranjero que pase por su mar territorial
para detener a una persona o para proceder a practicar diligencias
con motivo de una infraccin de carcter penal que se haya
cometido antes de que el buque entre en el mar territorial, si
tal buque procede de un puerto extranjero y se encuentra nica-
mente de paso por el mar territorial, sin entrar en las aguas inte-
riores".
Este derecho de "paso inocente" y su regulacin preceden-
temente expuesta, no se extiende a las aeronaves que sobre-
vuelan el mar territorial y al respecto cabe sealar que la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar no
ha admitido un rgimen de plena libertad de aeronavegacin
sobre la zona econmica xclusiva 27b .

Hailbronner, Kay, Freedom on the air and the Convencin on the


$ 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: III 208

Ya fuera del mar territorial, donde ia jurisdiccin del


Estado ribereo es incuestionable con la salvedad ya sealada
del rgimen de "paso inocente" nuestro ordenamiento posi-
tivo vigente (leyes 20.136 y 22.018) contempla el castigo de
infracciones a las leyes de pesca cometidas dentro de la zona
econmica exclusiva, aplicando severas multas y el decomiso de
la mercadera o de los buques, segn el caso.
En lo concerniente al Ro de la Plata, el diferendo susci-
tado con la Repblica Oriental del Uruguay qued resuelto en
forma definitiva mediante el Tratado del Ro de la Plata firmado
en Montevideo el 19 de noviembre de 1973 y puesto en vigor
el 12 de febrero de 1974, habiendo sido ratificado por la Ar-
gentina por ley 20.645. Con relacin especfica al tema que a
nosotros nos interesa, se establece una franja de jurisdiccin
exclusiva adyacente a las costas de cada parte en el ro, con un
ancho de siete millas marinas entre el lmite exterior del ro y la
lnea recta imaginaria que une a Colonia (Uruguay) con Punta
Lara (Argentina) y desde esta ltima lnea hasta el paralelo de
Punta Gorda la aludida franja iiene un ancho de dos millas ma-
rinas.
c) El subsuelo que corr ; sp'.;ude a todo el permetro del terri-
torio nacional, del mar toiritoial y de la zona econmica exclu-
siva, tambin es territorio nacional y ha. sido objeto de una regu-
lacin no muy feli-; por parte del rt. i -2 9 de la ley nacional
1 7 0 9 4 27c
El espacio ar-jo se configuraba con arreglo al anterior
Cdigo Aeronutico (ley 14.307) como la zona comprendida
entre las lneas (imaginarias) verticales que circundan el territo-
rio de la Repblica, criterio coincidente con el sustentado en
nuestro derecho privado por el art. 2518 del C.C. cuando deter-
mina que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundi-
dad y al espacio t-reo sobre el suelo en lneas perpendiculares.
Posteriormente, el actual Cdigo Aeronutico (ley 17.285)
elimin la regulacin antedicha renunciando a fijar lmites fijos,
aduciendo en la Exposicin de Motivos que se adoptaba esa so-
lucin flexible para admitir la utilizacin de los distintos proce-
dimientos que la tcnica pueda valerse en el futuro para delimitar

Law of the Sea in American Journal of International Law, July 1983 vol.
7 7 , n u m . 3, p . 4 9 1 .
270
De la Ra, J o r g e , Cdigo Penal Argentino, Parte General, Edi-
ciones Lerner, Buenos Aires 1 9 7 2 , p . 26.
2W i ::. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: !I

el espacio areo. Este sabio criterio encuentra su razn de ser en


las arduas dificultades que hubo de superar 2 '" 1 para poder arribar
a un enfoque mayoritariamente admitido por las diferentes
naciones, que permitiera deslindar la altura hasta donde se
extiende el "espacio areo", pues l en la actualidad no es ilimi-
tado como se lo consideraba antao ya que, por encima de ste, se
encuentra el espacio exterior sometido a un rgimen legal inter-
nacional diferente.
La problemtica que se presenta muestra dos facetas prin-
cipales. La delimitacin del "espacio areo" del espacio exterior,
extra terrestre, interplanetario o extraatmosfrico y el corres-
pondiente rgimen legal que a cada uno corresponde asignar.
Con relacin al primer aspecto, podemos sealar sucintamente
que prevalece el criterio propuesto por la International Law
Association *n la Conferencia celebrada en 1968 en la ciudad
de Buenos Aires, donde convencionaimente se acord que el
espacio exterior comienza a la altura en y por encima del perigeo
mnimo alcanzado hasta el da 27 de enero de 1967 por cual-
quier satlite puesto en rbita. Dicha fecha corresponde a la d> la
firma en forma simultnea en Londres, Washington y Mosc
de la convencin destinada a regular la exploracin y uso del
espacio extraterrestre ("On the principies goveming the activi-
ties of States in fue exploration and use of outer space, including
the s o o n and bthev celestial bodies"); convencin de las Naciones
LJr.idas que se encuentra actualmente en vigencia y ha sido ra-
tificada por ms de ochenta Estados, incluyendo a los Estados
Unidos y a la Unin Sovitica 27 *. Consecuentemente, puede se-
alarse que la altura aproximada del espacio areo oscila entre
los 100 a 110 kilmetros, por debajo de la cual ningn satlite
puede ser mantenido en orbita 2 7 f . El rgimen legal que la comu-
nidad de las naciones ha impuesto para la exploracin y uso
del espacio exterior es similar al vigente para el alta mar.

Sobre esa dificultosa evolucin, vase Fierro, Guillermo, J., La


ley penal y el derecho internacional, p. 81 y sigs.
Christol, Cari Q., International Liability for Demage caused by
Space Objects en American Journal of International Law - April 1980 vol.
74, num. 2 p. 357 quien seala que la referida Convencin de 1967, fue
luego complementada por la "Liability for Damage Convention" de 1972.
21
Gorove, Stephen, The Geostationary orbit: Issues and Policy
en American Journal of International Law, Jufy 1979, vol. 73. nm. 3, p.
447.
15. MBITO ISP ACIAL DE LA LEY PENAL: III 205

En cuanto a la regulacin del "espacio areo" propiamente


dicho, prevalece en todos los tratados y en la legislacin compa-
rada, el criterio de reconocer en tiempos de paz la soberana
del Estado subyacente sobre el espacio areo que se encuentra
sobre su territorio y mar contiguo, incluyendo la zona econ-
mica exclusiva; pero no de un modo absoluto, ya que conviene
a todos los Estados respetar y establecer el trazado de rutas
areas internacionales dedicadas al trfico pacfico de personas
y cosas, trfico que est reglamentado de un modo ms o menos
uniforme en las dos grandes convenciones del derecho aeronu-
tico celebradas en Pars (1919) y en Chicago (1944), principios
y normas que inspiran a ambos cdigos aeronuticos argentinos.
Por ltimo, debe diferenciarse el "espacio areo" en donde
se desenvuelve la actividad aeronutica, del "espacio etreo"
en donde, a diferencia de lo que ocurre en el primero, las ondas
electromagnticas o las seales satelitarias no pueden ser efecti-
vamente controladas y una perturbacin en ellas no se circunscri-
be al territorio en donde dicha alteracin se produce y afecta
necesariamente a terceros Estados, pudindose llegar a configurar
verdaderas agresiones a los sistemas de comunicaciones de un
pas dado. Tal situacin ha llevado a tener que tratar la materia
en diversas convenciones internacionales y es as como ha sido
objeto de tratamiento UK binacional la utilizacin, reglamentacin
y proteccin de las comunicaciones en general y, ms reciente-
mente, tambin las por va satlite 27 *, uno de cuyos aspectos es
aquel destinado a prevenir y castigar lo que se denomina como
"satellite piracy" o "poaching". Dentro de ese marco es que
nuestro pas ha sancionado la ley 19.978 cuyo artculo prohibe
la instalacin u operacin de ningn sistema, equipo o instru-
mento capaz de recibir seales directas de telecomunicaciones
emitidas por satlites de la Tierra. Posteriormente, el artculo 31
de la ley 22.285 de 1980, prohibe la difusin de seales de radio-
difusin por satlite sin previa autorizacin del Comit Federal
de Radiodifusin.
d) E llamado "territorio flotante , es decir, todas aquellas
naves bajo pabelln argentino son tambin, jurdicamente,
territorio del pas conforme lo consagra expresamente la Ley
de la Navegacin (ley 20.094). En ella se distingue el buque
que es toda construccin flotante destinada a navegar por

27
B Para un anlisis ms detallado del tema, vase Fierro, Guillermo
J., Lo ley penal y el derecho internacional, p. 88 y sigs.
206 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: III

agua del artefacto naval que es cualquier otra construccin


flotante auxiliar de la navegacin, pero no destinada a ella,
aun cuando pueda desplazarse por el agua en cortos trechos
y respecto de los buques los clasifica en pblicos y privados.
Los primeros son aquellos afectados al servicio del poder p-
blico, mientras el resto, aun cuando fueran de propiedad del
Estado, son privados. Es entonces, la funcin o la afectacin a
una funcin pblica lo que en definitiva determina su carcter
de buque pblico. Debe agregarse, que la citada Ley de la Nave-
gacin excluye expresamente de su rgimen (art. 4o) a los buques
militares y de polica, los cuales, obviamente, para el derecho
internacional revisten inequvocamente la calidad de pblicos.
La ley argentina se aplicar a todo tipo de hechos cometidos
a bordo de buques pblicos, cualquiera sea el lugar en donde
ellos se encontraren. En lo concerniente a ios buques privados,
la ley del pabelln que enarbolan se aplica en aguas propias, en
ala Liar o durante el "'paso inocente" en mar territorial extran-
jero con las salvedades anteriormente apuntadas. Adems, deben
consignarse con relacin a los buques privados, otras excepciones
que pueden tener lugar en alta m?r y que derivan de la Conven-
cin de Ginebra del 29 de abril de 1958 sobre el Mar Territorial
y Zona Contigua y ellas se presentan cuando el Estado ribereo
persigue a un buque mercante extranjero que haya violado su
ley en aguas interiores de dicho pas y lo apresa para someter al
responsable a su jurisdiccin; o cuando un buque navega ilegti-
mamente bajo su pabelln o navegue sin pabelln alguno.
Muy similar a este rgimen que hemos descripto, es el
que conforme a las convenciones internacionales y al Cdigo
Aeronutico se aplica a las aeronaves, las cuales se diferencian
tambin en pblicas y privadas siguindose el mismo criterio
distintivo que ya hemos sealado precedentemente. En cuanto
a las pblicas, rige siempre la ley del pabelln, tanto en las
aeronaves pblicas argentinas que sobrevuelen territorios o
aguas jurisdiccionales extranjeras o con respecto a las extran-
jeras que lo hagan sobre nuestro territorio. En cambio, los
delitos cometidos a bordo de aeronaves privadas argentinas
slo se castigarn con arreglo a nuestra ley, si se dan algunas
de las siguientes condiciones: 1) que el hecho haya sido cometido
en vuelo sobre el territorio argentino o sus aguas jurisdicciona-
les o donde ningn otro Estado ejerza soberana; 2) Cuando el
delito afecte un inters legtimo del Estado argentino o de
personas domiciliadas en l, y 3) cuando el primer aterrizaje
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: V 207

posterior a la comisin del delito se haya producido en terri-


torio argentino.
Inversamente, cuando el delito se cometiese a bordo de una
aeronave privada extranjera que sobrevuela el territorio argentino
o sus aguas jurisdiccionales, la ley del pas se aplicar: a) cuando
se infrinja con el hecho leyes de seguridad pblica, militares o
fiscales; b) cuando se vulneren ieyes o reglamentos de circula-
cin area; c) cuando se comprometa la seguridad, el orden
pblico o se afecte el inters del Estado o a las personas domi-
ciliadas en l, y d) cuando tenga lugar en el pas el primer aterri-
zaje posterior a la comisin de la infraccin.

IV. El principio real o de defensa. Ninguna nacin, sin


embargo, en lo referente al mbito espacial de validez de la ley
penal, se atiene a la aplicacin"de uno solo de los principios, sino
que, al lado del principio territorial, como ya lo hemos dicho,
funcionan corno correctores del principio dominante, los princi-
pios de defensa, de la nacionalidad y de l universalidad de la ley
penal.
Para nosotros, el que ms importante funcin desempea
despus del principio territorial es el qw llamamos real o de de-
fensa, cuya doctrina se. expresa as. % fccin cometida en el in-
terior cae bajo la competencia del EstsVAO p 0 r el hecho mate-
rial mismo de su comisin en ase lugar, sino por su valor sinto-
mtico, como alteracin del orden jurdico de ese Estado, que
siempre sufrir en tales casos una lesin. La accin cometida en
el extranjero, en cambio, no afectar ordinariamente ese orden
jurdico, sino el del pas en quo se cometi; pero siendo la de-
fensa del orden jurdico io que sustenta ese criterio, es evidente
que cuando ei delito importe la lesin de un inters jurdico na-
cional, la competencia nacional para juzgarlo y castigarlo es
indiscutible 2S .
Las excepciones que determinan la aplicacin de este prin-
cipio encuntranse frecuentemente especificadas en la ley, y se
refieren a los delitos cometidos en territorio extranjero que afec-

28
Binding, Grundriss, 29; Caara, OpuscoU, II, p. 261 y 407; Id. Pro-
gramma, 1028 y sigs.... "nadie niega, dice Caara, loe. cit., que la territoriali-
dad sea la causa eficiente del derecho de castigar. Lo que da motivo a discrepan-
cias es la territorialidad como lmite de ese derecho". Es el criterio de Luis C. Ca-
bra) en.7 mbito de aplicacin espacial, L. L., t. 46, p. 891.
y 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: IV

tan la seguridad del Estado, y adems, la falsificacin del sello del


Estado, de la moneda, papel moneda v ttulos nacional*^ " .
En virtud de ese principio, es aplicable la ley argentina a los
delitos "cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Na-
cin Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdiccin".
La excesiva generalidad de la expresin empleada por la ley.
frente a las concretas determinaciones que para tales casos con-
tienen otros cdigos, es propensa a crear dificultades de jurisdic-
cin entre distintas naciones y la nuestra. Ello depende en gran
medida del alcance aue se seale a la expresin "efectos" del de-
lito 3 0 .
La aplicacin del principio real, segn el Tratado de Monte-
video, arts. 2o y 10, procede cuando, siendo punible el h^cho, de
acuerdo con la ley del lugar de su comisin, si en l produjera sus
efectos, aqul slo dae derechos e intereses garantizados por as
leyes de otro Estado. Dicho tratado reconoce el cerecho de este
ltimo Estado, del perjudicado, para reprimir el delito cometido
fuera d l.
La complicacin creada por la parquec^d de la ley argenti-
na consiste en que no se han distinguido claramente tres situacio-
nes que son muy diferentes:
a) Delitos a distancia. Delitos que ce consuman en el territo-
rio argentino, porque en l tiene lugar algo que es ms que "los

C. InsL Crim., Francia, Arts. 5 y 7; Garraud, Prcis, nm. 57; Binding,


GrundriB, 29, A; C. P. Italiano, Art 7; Florian, I, p. 242; .Grispigni. Corso.
1, p. 456. El C. P. italiano vigente avanza sobre el francs en el senado de que
el delito es punible aunque el sujeto no se encuentre en el territorio del Estado,
ec( determinados casos. El criterio de que el principio real funciona come excep-
cin al territorial es prevaleciente en la jurisprudencia: Rubianes, I, p. 1. C. C. C.
Faltos, V, 598; J. A., 1943 - II, p. 274.
30
Conf. Herrera, que observa tambin ia generalidad excesiva de la frase,
p. 29. Pero es justamente a sus crticas que se deben las sucesivas reducciones del
artculo hasta su forma actual, en el cual ya se hace bien difcil una acertada inter-
pretacin que distinga todas las situaciones. Ramos, Concordancia, p. XXXVIII.
La jurisprudencia ha llegado a admitir la competencia para juzgar un delito de bi-
gamia cometido en el extranjero por estimar que los efectos (morales? ) de ese ac-
to tenan lugar en la Argentina. C. C. C , G. del F., LVII1, p. 548; otras veces
en cambio, se atuvo al principio territorial, no obstante que los verdaderos efectos,
el perjuicio en una defraudacin mediante seguro martimo, se producan en la
Argentina, C. F. Buenos Aires, 24 febrero 1921. criticado por Alcorta, en pp. ciL,
p. 23-5. Ver tambin Luis C. Cabral. El mbito de aplicacin espacial de la ley penal
y tos llamados efectos del delito, L. L., t. 46, p. 891: G. Pea Guzmn, Los efec-
tos del delito y el matrimonio ilegal, L.'L.. t. 30, p. 335.
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: V 209

efectos" del delito, ello es, el evento mismo que lo constituye 3 1 :


la muerte en el homicidio, el perjuicio en la defraudacin. Sin
embargo, la accin o una parte de ella, tuvo lugar en el extranje-
ro. La doctrina tiende a considerar tales hechos como cometidos
en el territorio, de modo que sera indiferente para su punicin
el hecho de que el Estado desde el cual fueron cometidos, los
considere o no punibles 32 . Ello resulta del sentido o el alcance
que se d a las expresiones "cometer" (art. I o , C. P.) o "perpe-
trar" (art. I o , Trat. de Montevideo), ya sea dando prevalecencia
al lugar donde se produce la manifestacin de voluntad 33 o al lu-
gar donde se produce el resultado 34 o a uno u otro, segn los ca-
sos, o a cualquiera de ellos 35 . Sobre esto, vase lo que decimos
infra, IX.
b) Delitos que afectan al Estado. Son delitos cuya comisin-
determina de parte de la nacin por ellos afectada el inmediato
ejercicio de la potestad punitiva, ya sea ejerciendo la accin pe-
nal, si tiene al reo, ya sea reclamando la extradicin come- un de-
recho (C. P., arts. 214, 215, 219, 225). Esos delitos son justamen-
te los que los Cdigos.penales suelen enumerar y que el nuestro
no especifica: delitos contra la seguridad del Est'.do, falsificacin
de su sello, su moneda, sus ttulos. El P. 1960 resucite este punto
del siguiente modo: "delitos cometidos en el extranjero contra la
segurida de la Nacin, los poderes pblicos y el orden constitu-
cin?:, el patrimonio, el crdito y la fe pblica de la Nacin, las
provincias, o municipios". En tales casos, el procesamiento corres-
ponde aunque el reo no se encuentre en el pas, es decir, que el
Estado afectado puede pedir y obtener la extradicin, sin necesi-
dad de esperar que el autor se encuentre en el territorio para que
el procesamiento proceda y sin que la negativa de la extradicin
haga decaer la validez de la pretensin punitiva, que se hara efec-
tiva sin ms limitaciones que las que la propia ley argentina reco-

La expresin "o cuyos efectos deban producirse, etc.", segn Herrera,


p. 29, slo a estos delitos se refiere. Conf. C. Fed. Resistencia, in re Gmez, 14
nov. 1961, L. L., t 109, p. 110.
32
Conf. Grispigni, Corso, p. 454.
33
Fingei, 328; Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 242; id., Grundzge, 79,
con algunas restricciones; antigua opinin de von Liszt, ver Liszt-Schmidt, 31,
V, nota 3.
34
Proy. C. de D. Int. privado de la Unin panamericana, Art 302, J. A.
sec. doct. XXIV, p. 28 y siguientes.
35
M. E. Mayer, p. 91; Jurisprudencia dominante del Reichsgericht, Mezger,
17;C.P. italiano, 1930, Art. 6.
210 15. 'MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: V

nozca (prescripcin, etc.). Claro est que ello no significa que


pueda seguirse el juicio en rebelda, no admitido por nuestra ley.
Esta cuestin no se refiere al "alcance del poder del juez",
sino a la "extensin del imperio de la ley", como certeramente
dice la Comisin de 1891 36 .
Esta categora de delitos se ha destacado siempre, determi-
nando la competencia de la nacin afectada, independientemente
de la presencia del autor en el territorio 3 7 .
c) Finalmente, las situaciones analizadas deben distinguirse
de una tercera, representada por los dems casos en que un delito
sea cometido en el extranjero, es decir, iniciado y consumado en
el extranjero, y que slo tenga en el pas efectos indirectos, que
no constituyen el evento mismo, o que afectando bienes argenti-
nos o de ciudadanos argentinos, esos bienes no sean de los enu-
merados sub b. Recurdese sobre esto la distincin carrariana
entre delito consumado y delito agotado 38 . Las acciones que
agotan un delito son tambin efecto de ese delito. .;eic/ presupo-
nen la consumacin.
Esas diferencias en la calidad del efecto causado no carecen
de significacin para la doctrina internacional, pues si bien hay
unanimidad en la aceptacin general de la competencia de la na-
cin afectada en los casos sub b, fuera de sos, la especificacin
vara de una a otra legislacin, mientras la nuestra no suministra
detalle alguno 39 . En cuanto a los casos enunciados sub c, los cri-
terios son ms discrepantes y algunas naciones, en aplicacin
combinada del principio real y de' principio pasivo de persona-
lidad, hacen llegar la proteccin de las leyes penales del Estado a
los bienes nacionales o de nacionales, donde quiera que se en-
cuentren.
A nuestro criterio, el principio real slo puede aplicarse en
nuestro pas a los casos sub a y b, pues siendo el principio terri-

36
Proyecto 1891, p. 10. " /
37
C. P. italiano, art. 7; Florian. I, 242; Grispigni, Corso, I, 456; C. Inst.
crim. francs, Arts. 5 y 7; Garraud, Prcis, 57. Congreso penitenciario de 1890,
Herrera, p. 27.
Cariara, Programma, 49 bis.
El Proy. de C. de D. Internac. privado de la Unin Panamericana se
refiere, Arts. 306 y 307, a los delitos contra la seguridad interna o externa o con-
tra el crdito Dblico. Conf. Alcorta. que comenta dicho Provecto de Cdigo en
J. A., t. XXV, sec. doct., p. 28.
5 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY 'EXAL: R 211

tonal el dominante, ia excepcin ha de ser restringidamente inter-


pretada, cuando nada especifica la ley *.
Es tambin como expresin del influjo del principio real o
de defensa, que debe estimarse la ampliacin de la competencia
argentina a los deiitos cometidos en el extranjero por agentes o
empleados de autoridades argentinas en desempeo de su cargo
(C. P., art. l,inc. 2 o ).

Es bien dudoso que sea justa la competencia argentina en una bigamia


cometida en Italia, dado el carcter formai de ese delito. G. del F., t. LVIII. p.
548, de 16 de o c t 1925, caso de Luis Ciesco; en igual sentido en el caso de .ngel
Vzquez, octubre 28, 1927, G. del F., t. LXXI, p. 92; id., t. CXII, p. 191, 21 sept
1934. Vase el acuerdo de Cmara plena, en el mismo sentido, para el caso Natale,
junio 25 de 1928, J. A. XXVIII, p. 211 y sigs., declarando la competencia argen-
tina para juzgar la bigamia cometida en Montevideo. Vase especialmente: la reso-
lucin de la. instancia (Dr. Escalante Echage) y !a desidencia del Dr. Jorge CoU,
ambos correctamente. La expresin "efectos dei delito" no puede referirse a otros
que aquellos que entran a formar la figura delictiva, que son en ella elementos cons-
titutivos. Por eso no es del todo correcto referirse a las consecuencias, que el sujeto
tom en mira, porque stas pueden corresponder o no correspond i! tipo delictivo;
pueden representar slo si agotamiento psqui^-.r ,_i;a accin juridicamnit con-
sumada, y pueden, en consecuencia, asumir '.s \:j variadas formas. Tan variadas
ion que, si se admite que son "efectos del <;' o'* las circunstancias extratpicas
de hecho, se deroga ai principio territorial. Claro est ntie' es doctrinariamente ad-
:nisible una mayor amplitud; pero ello sucede cuando en vez de partirse dei prin-
cipio territorial se parte del principio real que es, en definitiva, en el que se apoya la
mayor/a en la sentencia recordada.
En tema de bigamia por segundo matrimonio contrado en el extranjero, la
C. C , C,,- se pronunci correctamente en. fecha setiembre 3, 1920, caso de Manuel
F. Prez, confirmando auto del Dr. Llavallo!, J. A., t.'V, p. 473. La rectificacin
de esos principios ampliamente fundados en ia opinin de Senz Pea, por los
failos citados, no parece acertada-
La tesis exacta, ya afirmada por la C. C. C. en el caso Meeioff, juL l c 1932,
Fallos, t II, p. 145, en el cual el Dr. Luna Olmos destaca correctamente ia irrele-
vancia de los efectos del segundo matrimonio, se impuso definitiva y unnimemente
en acuerdo de cmara piena, en el caso A. S. B., 13 abr., 1943, sobre la sen-
tencia, tambin correcta del Dr. Narciso Ocampo. Con ello se rectifica a juris-
prudencia, tambin plenaria, del caso Natale. Ver L. L., t 30, p. 335, con nota
de G. Pea Guzmn, os "efectos del delito" y el matrimonio ilegal. Sobre el mis-
mo caso, C. A. Lazcano, Efectos en la Argentina de la bigamia por matrimonio
contrado en el extranjero, D. J. A., 28 may., 1943. Otros casos en Rubianes, I,
art i", n. 14.
En contra de la tesis del texto Alcides Caiandrelli, Cuestiones de Derecho
internacional privado - El divorcio, Buenos Aires, 1923, p. 194. Cree Calandrelli
que esa interpretacin de ia palabra efectos es poco amplia. "Un hecho - d i c e - per-
oetrado en un estado produce sus efectos en otro cuando asume ante las leyes de
este carcter delictuoso". La gravedad de esa afirmacin no es, seguramente, adver-
tida por el autor, pues de ella se deduce que todos los delitos previstos por el C. P.
Argentino, donde quiera que se produzcan "tienen efectos en el territorio argentino
y hacen surtir la aplicabilidad de la ley argentina. "La ley violada por ese hecho
le atribuye caracteres punibles; y tal es el efecto que aqul produce y a que el
precepto alude: la violacin de la ley...". Tal interpretacin no diremos que
212 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: V

La razn de la competencia en tal caso debe buscarse en el


carcter oficial no del empleado, sino de la funcin cumrjlida o
transgredida (ejemplo art. 225, C. P.) 41
No es muy feliz el texto de la ley. El Proyecto de 1960,
manteniendo el principio, lo corrige en el sentido de lo que se ha
querido expresar: "delitos cometidos en el extranjero por fun-
cionarios al servicio de la Nacin, en el desempeo de su cargo"
(art. I o , 2 o ). No se trata, en efecto, de los empleados de autori-
dades argentinas, sino de los funcionarios mismos.
Los crmenes o delitos cometidos por ciertos funcionarios
en el extranjero, fuera del ejercicio de sus funciones, determinan
ciertas variantes, que nacen del derecho y la costumbre interna-
cional, pero no se vinculan a este principio, sino a los que se re-
fieren al mbito t validez de la ley penal con relacin a las per-
sonas * 2 .

V. El principio personal.- Tiene en nuestra legislacin penal


- u n influjo marradjtrnente inferior a los precedentes. El argentino
, no responde sino excepcionalmente ante la nacin por su crimen
- cometido en el extranjero. La disposicin que en los proyectos

importa derogar el principio territorial, porque es obvio, sino que destruye todo
principio de fijacin del mbito espacial de validez de las leyes, pues basta la
existencia de la ley penal para que se d. el efecto en contra de ella toda vez que
el delito se cometa, siendo indiferente que se cmela en el interior o en el ex-
terior. oez, I, p. 175, dice que al excluir el matrimonio contrado en el extran-
jero en razn de su falta de significacin jurdica, no sealamos cul es la diferen-
cia con el matrimonio bigmico contrado en el pas. La respuesta es sencilla: es
la misma diferencia que media entre un hurto cometido en el extranjero y uno
cometido aqu. En ambos casos el acto de apoderamiento es nulo; pero, en el
segundo caso, b nulidad en que el delito consiste se comete aqu, y la ley argen-
tina se aplica en virtud del principio territorial.
No parecen, pues, fundamentadas las crticas de Ramos, Concordancia, p. 8
y Peco, p. 138, segn las cuales no sabramos si el artculo se refiere al delito reali-
zado por un funcionario argentino en el extranjero y tambin al de un agente o
empleado de ese funcionario. Esos casos se ricen conforme con el derecho de gentes y
las exenciones patanales a que ste da lugar las estudiamos en otra parte. Aqu se
trata preferentemente de la funcin misma. Conf. con el texto, Nftez, I, p. 176.
** Conforme Carlos A. Alcorta, El Proyecto de C. de D. internacional pri-
vado preparado a solicitud del C. Directivo de la Unin Panamericana, J. A.,
XXIV, p. 28, comp. al art 297, discrepando del artculo, que no hace diferencias
para el delito comn, en el cual el autor exigira el desafuero del funcionario y la
sumisin del mismo a la ley territorial. Conf. tambin Peco, 140.
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: V 213

contena ese principio, ya expresado en el de Tejedor , fue su-


primida del cdigo de 1921, estimndose que ello estaba suficien-
temente determinado por los principios contenidos en los trata-
dos, en el art. 5 o de la ley 1612, de extradicin, y en el C. de P.,
ley 2372, art. 669.
Esa supresin, como otras que en esta parte se hicieron, res-
ponden, en general, al propsito de no contradecir los tratados
celebrados o a celebrarse por parte de la Nacin con los dems
pases, razn esta que evidentemente carece de fundamento, toda
vez que la ley penal, en tales casos, es solamente supletoria y a-
plicable cuando no hay tratado que resuelva las cuestiones, o que
sucede en muchsimos casos, pues habindolo, el tratado est por
encima de la ley y no entra en conflicto con sta **.
La aplicacin de la ley penal fuera del territorio, en virtud
del principio de la nacionalidad del agente, es una consecuen-
cia del principio de la no extradibilidad del nacional, contenido
en muchas legislaciones y tratados 4 S . Tal es el criterio ms
frecuente en los tratados de extradicin celebrados por la Argn-
tina y slo hacen excepcin a ese principio el de Montevideo,
art. I o , y los celebrados con Estados Unidos, art. 3 o e Inglate^
ira, art. 3 o , siendo, en estos dos ltimos, facultativo del Estado
requerido el derecho de negar o conceder la entrega de sus pro-
pios nacionales o subditos.
En el tratado interamericano de extradicin celebrado en
Montevideo en 1933 en el art. 2 o se establece la entrega del na-
cional slo de modo facultativo; se agrega, sin embargo, una
clusula opcional para convenir que en ningn caso la naciona-
lidad del reo puede impedir a extradicin. La ratificacin ar-
gentina, decreto-ley n 1638 del 31 de enero de 1956 expresa-
mente excluye esa clusula, art. I o .

43
Libro II, T t I, De las penas en general, art 3. El P. 1891 tambin
rechazaba la institucin, p. 14.
44
Conf. Comisin de 1891, p. 10-11; Comisin de 1917; Moreno, I, p. 241.
Sin embargo la opinin del Dr. ngel Rojas prevaleci. Moreno, I, p. 242.
45
Cuello Caln, L'extmditkm des nationaux, l'extradition des criminis poli-
tiques, Barcelona, 1928, observa, con razn, que contra la tendencia de la doctrina
ese principio crece en la legislacin y en los tratados. Conf. G. B. de Mauro, Dirittc
pnale dell'avvenre e gitstizia penak intemaiionak, R. P. 1929, I, p. 15 del
estratto. Piensa Nez en I, p. 177, que la no extradicin del nacional no es conse-
cuencia del principio persona! sino de un principio de "representacin", fundndose
en el hecho de que se debe comunicar la condena al Estado requirente.
214 15. MBITO ESPACIAL DE L* LE' PENAL: V

Negada la extradicin del nacional por el delito cometido en


el extranjero, no es posible ni conveniente que esa negativa se
transforme en un modo oficial de amparar la delincuencia. Por
ello el sujeto "deber ser juzgado por los tribunales del pas,
aplicndose las penas establecidas por las leyes a delitos cometi-
dos en el territorio de la Repblica", ley 1612, art. 5 o .
Observa Moreno, que este principio mal se coordina con el
que contiene la ley procesal, sancionada con posterioridad, segn
la cual, el juicio tiene lugar en el pas cuando el ciudadano opta
por esa jurisdiccin, C. de P., art. 669 4 6 . La objecin no es fun-
dada, porque el caso de opcin no es el nico que puede determi-
nar el juzgamiento del nacional en la Repblica, pues, contenien-
do la mayora de los tratados la no extradicin del nacional, la
negativa pronunciada en virtud del tratado, desplaza la opcin es-
tablecida por esa ley, que es meramente procesal, para dar lugar a
a llana aplicacin del art. 5 o de la ley 1612 y a la regla de com-
petencia del art. 25, 2o del C. de P. P.
Para que sea procedente ei proceso ?.i nacional, ser necesa-
rio, a lo menos, que el caso sea de Jes ue puedan dar lugar a la
extradicin, pues de no ser as, el extranjero que ha cometido un
delito en el extranjero, y cuya extradicin se niega en razn de la
levedad de la infraccin, 16, IV, se vera en mejor situacin
que el nacional, toda vez que ste sera en todo caso procesado y
aqul no i 7 . En consecuencia, el proceso ser posible cuando el
hecho constituya delito para ias dos leyes y no est prescripta la
accin para ninguna de las dos.
Pero la supresin del 4o inciso del Proyecto de C. P. en Di-
putados, referente a tal punto, deja abierto este interrogante:
se procede si la nacin no pide la extradicin, no obstante ser
delictuoso el hecho del nacional segn la ley del iugar?
El principio de la nacionalidad no tiene en nuestra legisla-
cin casi ningn otro influjo ms que el sealado.
Debe solamente recordarse que, a veces, se vincula con algu-
na figura delictiva, para dar nacimiento a un hecho que slo el ar-

Op. cit, 1, p. 250, Sobre las diferencias que en este punto median entre
el C. de P. P. y la ley 1612, vase nuestro dictamen in re Roger, C. S., 238, p. 50.
El senador ngel Rojas en su informe, hace esa critica al Proyecto de
Diputados y resuelve la cuestin suprimiendo el inciso 4; pero estima despus
que el caso est resuelto por el art. 5 o de la ley 1612, que es casi lo mismo que
el inciso que critica Vase Morero. I, p. 246.
1 5 . MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: V! " 215

gemino o el que debe obediencia a la nacin puede cometer (ej.-


traicin, art. 214).
Considerado ese punto de lege ferenda, tienen razn los que
impugnan esa excepcin como contraria al creciente sistema de
solidaridad entre las naciones 48 . La Argentina tiene sobre este
punto un criterio muy vacilante, pues mientras Senz Pea 4 9 , en
ei ms importante congreso sobre derecho internacional (el de
Montevideo) sostuvo claramente el principio de la entrega del
nacional, actos posteriores y aun recientes (Tratado con el Brasil
que no fue ratificado) persisten en el punto de vista.
VI. El principio universal. Este principio es el que en nues-
tra legislacin tiene una formulacin menos precisa no obstante
su verdadera importancia. Ello proviene, especialmente, de que
sus materias han sido consideradas y resueltas por las naciones en
tratados multilaterales o convenciones internacionales, en las que
la Argentina, a veces, no ha participado.
Ei principio universalista se manifiesta, cjn "ipecto a! dere-
cho penal, en distintas formas, qu.si bien, tois adoptan la desig-
nacin de derecho penal internacional, tienen sin embargo, muy
disti-ito alcance y contenido, y pueden inducir a confusin.
1) Llaman algunos derecho penal internacional a un conjun-
to de normas jurdicas penales que regiran verdaderas situaciones
de derecho internacional, es decir, de los*Estados como sujetos
de la colectividad internacional. Estos se hallaran sometidos a
normas represivas de los "delitos internacionales", ello es, de los
delitos cometidos por los Estados, como p. ej. la guerra de agre-
sin 5 0 .

Aparte de muchos otros inconvenientes, que sealan Garraud, Prcis,


y. 140; Cuello Caln, I, p. 212; Peco, p. 142, donde se enumeran los argumentos
en pro y en contra; Alcorta, Estudio sobre el D. P. internacional, J. A., sec. doct
tXV, ^104.
Actas del Congreso de Montevideo, n " " y art. 2 o del Tratado e Dere-
cho Penal.
Este concepto, cuyos orgenes habra que buscar en Grocio, ha tenido
modernamente muchos defensores. Vase Vespasiano y Pella, La crimimUdad
colectiva de los Estados y el D. P. del porvenir, con un prlogo de Qumtillano
Saldaa, tambin defensor de esa idea, Madrid, Aguilar, 1931. Vase la amplia
referencia que ese libro contiene tanto a la bibliografa, como a la labor de con-
gresos. Vase especialmente la resolucin del Primer Congreso Internacional de D.
Penal, de Bruselas (1926), sobre la base de la ponencia de.Donnedieu de Vabres
y Pella, op. cit., p. 60. El lenguaje metafrico de todo ese sistema, aplicando los
trminos tcnicos del derecho penal a situaciones tpicas de derecho internacional,
es objeto de un agudo anlisis crtico ds G. 8. de Mauro, Oiriito penule deil' av-
216 15. MBITO ESPACIAL DE U LE PENAL: VI

2) Otras veces, el principio universalista se traduce en el pro-


psito de unir bajo la identidad de los principios a los distintos
Estados, a objeto de hacer ms eficaz el sistema de defensa contra
la delincuencia, que, adoptando los adelantos de la tcnica, se ha
internacionalizado. Esa doctrina tiende pues: en primer lugar, a
la creacin de una Corte Penal Internacional que resuelva los con-
flictos de competencia, o a la competencia universal 51 ; despus,
a la unificacin de los llamados delitos internacionales: piratera,
trata de esclavos y de blancas, ruptura de cables submarinos, co-
mercio de estupefacientes, falsificacin de monedas. A esta lista
de delitos debe ahora agregarse el llamado delito de genocidio S .
Finalmente, y podramos decir como tercera etapa dentro
de esta misma tendencia, se esboza la doctrina que, en este pun-
to, hace aplicacin de la doctrina del delito natural, para llegar a
la conclusin de que no slo debieran unificarse las legislaciones
-n la consideracin de aquellos delitos internacionales por su mo-
do de comisin, piratera, trata de blancas, etc., sino de aquellos
en los que hay, diramos, consenso universal en la comunidad cul-
tural, considerndolos'delitos gravSj que afectan un sentimiento
tico universal (asesinato, latrocinio, etc.) 5 3 .

venire e giustizic pnale intemazionale, R. P, 1929, p. 5 y siguientes. Tambin se


expresa contra las manifestaciones afectivas * ese derecho penal, o contra el con-
cepto Manzini, 1, nm. Si. Vase tambin Ferri, La solidarit degli stati nella lotta
contro la delnquela, S. P. 1926, I, p. 19, que considera ese ideal como de realiza-
cin problemtica y lo replantea en el terreno de lo posible. Las objeciones a ese sis-
tema, centran todas en la consideracin de que siendo el d. p. la ms tpica manifes-
tacin de la soberana, mientras no se organice un super-estado, no podr propia-
mente hablarse en ese sentido de derecho penal internacional, ni de delitos, ni de
sanciones. Nada sustenta soberanamente esas sanciones en la actualidad y todas ellas
son posibles slo porque pacta sunt servando. Sobre este tema, vase el importante
trabajo de Kelsen, Le responsabilidad colectiva e individual en derecho internacio-
nal, con especial consideracin al castigo de los criminales de guerra. Rev. de la
Universidad de Crdoba, ao XXXI (1944), nm. 2, p. 317. Fundamental, Antonio
./Quintano Ripolles, Tratado de derecho Penal Internacional e Internacional Pemil,
2 vols., Madrid, 1955.,
En contra de esa tendencia, expresada en el congreso de Varsovia, vase
Arturo de Blas, Repressione e non competenza universale, R. P. 1934, II, p.
1585.
Figura, por lo dems, bastante borrosa y discutible.. Conf. Francisco P.
Laplaza, El delito dt genocidio o genticidio, Buenos Aires, 1953; Jimnez de Asa,
Tratado, II, p. 1181; A. Quintano Ripolles, Tratado de D. P. Internacional, cit
t 1, p. 625 y sigs.; Nehemiah Robinson, La Convencin sobre genocidio, Buenos
Aires, Omeba, 1960.
Es la tesis sostenida hoy con buenos argumentos por Teodolindo Casti-
glione, Lombroso perante a Criminologa contempornea, Sao Pauio. Saravia, 1962.
15. MBITO ESPACIAL DE IA LEY PENAL: VI 217

3) En un tercer sentido, se llama derecho penal internacio-


nal a acuella parte del derecho que, al fijar el mbito espacial de
validez de las normas, entra en relacin o conflicto con las nor-
mas de otros Estados. Este concepto presupone justamente la
desigualdad legislativa, y si bien, por una parte, despierta la nece-
sidad de tratados internacionales recprocamente obligatorios pa-
ra los signatarios, en virtud de sus disposiciones de derecho inter-
no (para nosotros, el art. 31, C. N.) obliga, por otra parte, en lo
no tratado, a fijar el propio alcance espacial de las normas del Es-
tado o la validez interna del derecho extranjero para determina-
dos casos excepcionales.
Es decir, que el derecho penal internacional de hoy encierra
una duplicidad manifiesta, que es la que induce a tantas discre-
pancias er. cuanto a su concepto 5 4 .
a) Por una parte, algunos autores, siguiendo a Bentham, lla-
man derecho penal internacional a las reglas de derecho nacional
que fijan el mbito de validez de las leyes penales en el espa-
cio s s
b) Para otros, por el contrario, solamente puede designarse
come derecho penal internacional a aqueila parte del derecho que
se compone de los distintos convenios entre los Estados, por los
cuales stos acuerdan y coordinan disposiciones recprocamente
obligatorias, referentes a la ms eficaz defensa contra la delin-
cuencia 56 .
Es decir, esquemticamente, que dentro del prinTer concep-
to, los tratados celebrados por la nacin deberan ser estudiados
ms bien como derecho internacional; mientras que, para el se-
gundo, las disposiciones que fijan el mbito de validez de la nor-
ma no seran derecho penal 'internacional, sino derecho interno,
pues la nica fuente de aqul sera el tratado. l derecho penal
internacional sera siempre un derecho comn, a lo menos, a dos
Estados.

En la realidad, se trata de la antinomia senalaua por Kelsen, Teora ae


estado, 22, para e! derecho internacional: los que no conciben el d. int sino
desde el punto de vista "subjetivo" de una soberana, tentados siempre de negar
el derecho internacional, y los que concibiendo "objetivamente" la norma de dere-
cho internacional como en s misma valiosa, autnoma y superior, tienen como pro-
blema la necesidad de explicar el valor de las soberanas nacionales. Vase tambin
Radbruch, Filosofa del Derecho, p. 28.
55
Cit. von Liszt, 21: Cuello Caln, p. 181.
Von Liszt, 21.
218 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: VJ

El primer concepto se manifiesta, pues, sobre todo, como


doctrina de ios conflictos reales o posibles de las distintas leyes,
mientras que para el segundo solamente comprende las coinci-
dencias de dos o ms Estados.
Ahora bien, ese dualismo marca el sentido de una evolucin
en la cual el derecho actualmente se encuentra. Cuando el terri-
torio de cada Estado constitua un asilo en el que el delincuente
estaba "al abrigo de toda persecucin" 5 7 , ese derecho slo en
forma de conflicto poda traducirse; pero derivaba del concepto
que se tena del delito, que no era un valor universal, sino la
ofensa a un soberano cuya orgullosa omnipotencia terica no re-
sultaba compatible con un sentido de colaboracin internacional.
Han variado los conceptos sobre el delito, ha variado en sentido
humanista y universalista la concepcin de ios fines polticos del
Estado, ha variado tambin, desgraciadamente, el ingenio inter-
nacionalista de la delincuencia; pero la colaboracin internacional
no es an, ni cor mucho- un bec.io pleno. Dentro de su concepto
uriive.--'.lista, ha podido uecir Pella que "en un porvenir ms o
n'^T.-j lejano esta disciplina jurdica el derecho penal interna-
cional clsico desaparecer, o, en todo caso, perder progresiva-
mente su importancia" 5S , desde que la colaboracin de los lis-
tados va resolviendo por medio de tratados todos os cor.flic'os,
y aun se va extendiendo a situaciones que no son conflictos, sino
mera conveniencia comn de varios Estados. Hoy los intereses de
una soberana, en esta materia, no se oponen a los de otra sobe-
rana, sino que, en general, concuerdan todas ellas e: una comn
apreciacin de la delincuencia y en la comn necesidad de repri-
mirla 59
Modernamente se ha cumplido otro giro evolutivo de ia ma-
yor importancia, consistente en establecer la responsabilidad pe-
nal individual ante instancias internacionales por actos cumpli-
dos por sujetos .que actuaban como rganos de un estado, actos
que, segn ia concepcin tradicional, se encontraran a cubierto
de persecucin individualizada por efecto del principio de impe-

Cit. por Carlos A. Alcorfa, Estudio sobre el Derecho penal internacional,


i. A., sec. doct., t. XV, p. 90.
58
Pella, op. cit, p. 229.
Conl. Arturo de Blaxi, Revremone e non competema itniversale, R. P.
1934. H. p. 1597
15. .MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: VI Z19

netrabilidad de los estados. El juicio de Nurenberg constituye el


precedente ms significativo en esta direccin 60 .
De ah se deduce que mientras el acuerdo de las naciones no
haga totalmente referible a los tratados el estudio de esta discipli-
na, eliminando toda ocasin de conflicto, dogmticamente eila
abarcar, por una parte, ei derecho formado por las distintas con-
venciones reciprocamente obligatorias, referentes a la ms eficaz
defensa contra la delincuencia (extradicin tratada y represin
convenida de los delitos internacionales), normas pactadas de a-
plicacin de la ley, etc., y por otra parte, los principios de dere-
cho nacional por medio de los cuales se entra en relacin o con-
flicto con un derecho extranjero en puntos n convenidos entre
las naciones (p. ej. art. 50 del C. P., reconociendo la condena dic-
tada en el extranjero; conflictos posibles acerca del principio te-
rritorial y del nacional en materia de buques mercantes). Estas
ltimas cuestiones son resueltas por el juez, puesto que no existe
tratado, exclusi'-'U'ivinte poi > con le ley nacional, qae en este as-
pecto fija su pr-i/'-O mbito espacial de validez, con independen-
cia expresiva t ):. soberana del Estado.
Los principales tpicos en los cuales la legislacin argentina
se refiere a estos problemas y en los que puede considerarse influ-
yente el principio universal son: la extradicin, que la estudiamos
especialmente en el siguiente prrafo;ios acuerdos relativos a al-
gunos delitos internacionales; los acuerdos relativos al auxilio mu-
tuo entre los Estados; las cuestiones relativas a la aplicabiiidad
excepcional de alguna ley extranjera; la validez de las sentencias
dictadas en el extranjero. Todo ello sin mentar la teora misma
deUmbito espacial de aplicacin de la ley penal, que es e o'rjeto
de todo este captulo.
El principio universal se traduce, pues, sobre todo, en los in-
tentos de colaboracin internacional en la lucha contra la delin-
cuencia, es decir, en e sentido que hemos sealado ms arriba ba-
jo el nmero 2.
Los delitos que han suscitado esas cuestiones, son delitos
que, unas veces, se caracterizan por cometerse fuera del territorio
de todo Estado y sus efectos repercuten en varios Estados (deli-
tos juris gentium). As la piratera, la falsificacin de moneda y
la ruptura de cables submarinos.

Sobre este problema de la responsabilidad individual frente al d. interna-


cional, conf. Solc-, l individuo y el d. internacional, en el vol. Las Naciones
Unidas y la linesco, publ. de la As.- Arg. Pro Naciones Unidas "Ana M. Berry".
220 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: VI

Otras veces, las acciones que componen el delito se desa-


rrollan en el territorio de distintos Estados, formando en su to-
talidad una gran empresa delictiva, necesaria o maliciosamente di-
vidida por los delincuentes, que aprovechan, en el modo de co-
misin, todas las ventajas de la tcnica moderna. As la trata de
blancas y de esclavos y el comercio internacional de estupefacien-
tes, especialmente el del opio 6 I .
La amputacin de que fue objeto el art. I o del C. P., de-
ja la materia del delito cometido fuera del territorio de la Nacin
contra el derecho de gentes en un terreno bastante inseguro, se-
gn se ver.
La aplicacin de la ley penal fuera de los imites de ia Na-
cin est prevista en la C. N., art. 102, especialmente para los que
nuestra carta fundamental llama delitos contra el derecho de gen-
tes. La expresin de ese artculo es de valor inapreciable para la
aplicacin de la ley nacional en tales casos.
*1. La ardua y hasta ahora no superada cuestin de delimitar
con cierto grado de exactitud, cules son los contenidos y ex-
. tensin de la autonoma que es posible reconocerle, respectiva-
mente, al Derecho Penal Internacional y al Derecho Internacio-
nal Penal constituye un tema que presenta aristas cambiantes,
pero que la evolucin experimentada en la ltimas dcadas va
perfilando poco a poco con nitidez. Muchas son, sin duda, las
discrepancias que todava ibsisten, paro podra ensayarse un
esquema que clarifique este tan debatido punto, particularmente
a la luz de los ltimos acontecimientos ocurridos en el escenario
poltico internacional.
a) Una primera situacin estara configurada por aquellas
hiptesis en las cuales el infractor es un Estado, el cual es sancio-
nado por los restantes miembros de la comunidad internacional
mediante las organizaciones internacionales competentes (O.N.U.,
O.E.A., etc.). Como ejemplo tpico la doctrina seala a los
crmenes contra la paz, en donde un Estado es declarado "agre-

La enumeracin completa de esos delitos se encuentra en el siguiente con-


siderando de la resolucin del Congreso d Palermo (1933): "Considerando que
hay delitos que lesionan los intereses comunes de todos los estados, como la pira-
tera, la trata de esclavos, la trata de mujeres y nios, el trfico de estupefacientes,
el poner en circulacin y el trfico de publicaciones obscenas, la ruptura y el dete-
rioro de los cables submarinos, las infracciones graves en materia de comunicacio-
nes radioelctricas, especialmente transmitir o difundir falsas seales de desastres,
ia falsificacin de moneda, la falsificacin de papeles de valor y ttulos de crdito,
los actos de barbarie y de vandalismo capaces de determinar un peligro comn".
& 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: VI 221

sor" conforme lo dispone el art. 39 de la Carta de las Naciones


Unidas, declaracin que puede ser efectuada por el Consejo de
Seguridad de esa organizacin internacional. A nuestro juicio 61 *,
esta temtica debe ser examinada y regulada por el derecho
internacional pblico.
b) Un segundo supuesto estara constituido por aquellos
hechos que por su naturaleza y consecuencias afectan a todos
los Estados por igual, y por ello han determinado la realizacin
de convenciones internacionales tendientes a su prevencin y
represin. Se trata de aquellas infracciones denominadas "de-
licia inris gentium", tales como la trata de personas, el trfico
ilegal de estupefacientes, el trfico de esclavos, la ruptura de
cables submarinos, la piratera, lista que en los ltimos aos ha
engrosado con los crmenes de guerra, el genocidio, el apodera-
miento ilcito de aeronaves en vuelo, los ataques a la seguridad
de la Hviacin civil, el terrorismo internacional y el i 'apartheid" 6 1 b .
Conforme con el criterio que estimamos ms adecuado para
la clasificacin y ubicacin sistemtica de todas estas infraccio-
nes, consideramos que el catlogo de delitos que acabamos de
citar tiene dos notas comunes que sirven para distinguirlos de
aquellos "crmenes contra la paz" que hemos mencionado en
el punto a); de la misma manera que tambin se diferenciarn
de los que examinaremos en el apartado c). En tanto 'os "cr-
menes contra la paz" como por ejemplo lo es la guerra de agre-
sin, no ruede en nuestros tiempos tor desvinculado su trata-
miento de las consideraciones polticas ni del poder que tengan
los Estados involucrados, lo que en definitiva significa que poca
o ninguna sustancia queda para el derecho y, mucho menos,

Analizamos el tema con mayor detenimiento y extensin en Fie-


rro, Guillermo J., La ley penal y slcerecho internacional, p . 9 y sigs.; vase
igualmente a Blanco Gaspar, Vicente, La agresin internacional: intentos
de definicin, Coleccin de Estudios Internacionales, Consejo Superior de
Investigaciones Cientficas (Madrid, 1 9 7 3 ) .
Bassiouni, M. Cherif, Terrorism, law enforcement and the mass
media; perspectives, problems, propasis, en The Journal of Criminal Law
and Cnminology, Northewestern University School of Law. Voiume 72,
number 1, Spring 1 9 8 1 , p . 1 y sigs; de! mismo autor Prolegomenon to te-
rror violence , Creighton Law Review o Creighton University School of
Law, voiume 12, number 3, Spring 1 9 7 9 , p . 745 y sigs. y Bassiouni, M.
Cherif y Derby, Daniel H., Final revort on the establishment of an inter-
national criminal couri for the implementation of The Apartheid Conven-
tion and other relevant international instruments, en Hofstra Law Review.
Hofstra University School of Law, voiume 9, n m . 2, Winter, 1 9 8 1 , p . 523 y
sigs.
222 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: VI

para el derecho internacional penal. Por el contrario, en este


segundo supuesto, en ios delitos aqu considerados no se hallan
comprometidos ni un Estado ni un orden jurdico determinado,
siendo la otra nota comn y diferenciadora el de haber sido
objeto de una elaboracin internacional, pues es la comunidad
internacional la que est directamente interesada en su preven-
cin y castigo de estas formas que asume la delincuencia.
Consecuentemente, con arreglo a este criterio el contenido
especfico que le acordamos al derecho internacional penal
sera el conformado por esta clase de delitos de elaboracin
internacional, los cuales constituyen la materia del llamado
principio universal, mundial o cosmopoiita y que hasta tanto
funcione una corte internacional eficaz y admitida por la
mayora de los Estados, son, por ahora, juzgados por el pas
que atrape al delincuente, cualquiera sea el lugar en donde se
haya cometido el hecho y se lo reprime en nombre de la comu-
nidad internacional. Este i-ontendo, tr.toncc.-. deba ser firme-
mente i'ifer'.neiado de aquellas situaciones contempladas por
el derecho iacernacional pblico (a) y las reguladas por el dere-.
cho penal internacional (c).
c) Segn el orden de ideas anteriormente expuesto y tenien-
do en cuenta las certeras objeciones formuladas por penalistas
de diverso origen, en el sentido de que las normas de derecho
interno que unateralmente se sancionan con la finalidad de
fijar el mbito de aplicacin espacial que cada ordenamiento
jurdico postula para s, no pueden ni deben ser consideradas
como de derecno penal internacional, el enfoque que creemos
correcto considera que, como en el caso anterior, el criterio
distintivo se encuentra buscando el origen de la norma. As,
seran de derecho penai internacional todas aquellas disposi-
ciones jurdicas que los diversos Estados, mediante tratados
bilaterales o multilaterales, convienen a fin de aunar sus esfuerzos
encaminndolos a una ms eficaz cooperacin en la represin
de la delincuencia (p. ej. la entreayuda penal, tratados de extra-
dicin, etc.). Como ensea Soler, el derecho penal internacional
sera siempre, a lo menos, comn a dos o ms Estados y a dife-
rencia del derecho internacional penal, la fuente de produccin
de las normas no se encontrara en la comunidad de las naciones
o una parte trascendente de ella y su contenido no consistira
en la represin de aquellos delitos que toda la humanidad tiene
inters en castigar (delicta iuris gentium), sino que se tratara,
a lo ms., de un grupo de Estados que establecen disposiciones
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: VI 223

comunes y reciprocamente obligatorias tendientes a asistirse


mutuamente en la lucha contra el delito, sea mediante la entrega
de delincuentes o comprometindose a dictar o a no dictar de-
terminadas normas internas de derecho penal. La fuente de
conocimiento del derecho penal internacional sera siempre el
tratado o la convencin internacional.
d) Por ltimo, nos encontramos con todo el repertorio de
disposiciones penales particulares de cada Estado que regulan
la aplicacin espacial de su propia legislacin represiva. Claro
est que al coexistir tales leyes con otras similares provenientes
de otros Estados soberanos, las cuales a veces tambin reclaman
su aplicacin a determinados casos concretos, se presentart.con-
flictos que, cuando se repiten con cierta intensidad, generan los
tratados que mencionamos en el caso anterior. Ha sido precisa-
mente la generalizacin de tales conflictos la que ha motivado
el logro de coincidencias interestatales tendientes a su ordenada
superacin.
Sin embargo, ,10 pueden caber dudas que las normas a las
cuales nos referimos ea est punto, son de carcter nacional
y no internacional, pues todo ordenamiento penai contiene
necesariamente prescripciones acerca del alcance espacial que
el mismo se atribuye.
2. Como se ha dicho, existe una suerte de coincidencia entre
el contenido del derecho internacional peTial y las infracciones
que abarca o comprende el llamado principio universal. En
ambos casos se trata de los llamados "delicia iuris gentium",
lista que ha engrosado significativamente en los ltimos tierpos.
Adems de los crmenes que se analizarn posteriormente, cabe
mencionar ahora los siguientes:
A) El delito de "genocidio" cuya represin internacional
encuentra su antecedente inmediato en la triple clasificacin
de infracciones enumeradas por el Acuerdo de Londres del
8 de agosto de 1945 en donde se elabora la Carta del Tribunal
Militar Internacional que luego funcionara en Nuremberg,
para llevar a cabo el juicio principal contra los criminales de
guerra nazis. All nace la clasificacin de los crmenes contra
la paz, crmenes de guerra y crmenes contra la humanidad.
Los gravsimos hechos cometidos durante la Segunda
Guerra Mundial y con anterioridad a ella por la Alemania nazi,
determin la sancin el 9 de diciembre de 1948, en la ciudad de
Pars, por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas de la
Convencin sobre el Genocidio, siendo suscripta en esa oportu-
224 5 15. AMB.TC ESPACIAL DE LA LEY PENAL: VII

nidad por numerosos Estados y otros muchos ms se adhirieron


luego, habiendo sido ratificada por nuestro pas por ley 14.467.
B) Mucho ms recientemente, la Argentina ratific la
"Convencin Internacional sobre la represin y castigo del
apartheid", la cual fue adoptada por las Naciones Unidas segn
resolucin 3068/73 y estaba abierta para la firma de los diversos
Estados, decisin que nuestro pas tom mediante la sancin
de la ley 23.221 del 23 de octubre de 1985.
C) Adquiere asimismo un lugar primordial en el anlisis
de este tema, tanto por su significacin e importancia intrnseca
como por las polmicas que ha de suscitar, la "Convencin
Americana sobre Derechos Humanos" de 1969, tambin cono-
cida como "Pacto de San Jos de Costa Rica" que ha sido apro-
bada por nuestro pas por ley nacional 23.054. Su trascendencia
no slo deriva por los derechos tutelados por ella, sino tambin
en razn de que la misma consagra la jurisdiccin de organismos
internacionales (La Comisin Interamericana de Derechos Huma-
nos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) lo ci'al es
susceptible de generar serios conflictos interpretativos en funcin
de lo dispuesto por el artculo 100 de nuestra Coiyjitccin
Nacional"'.
VIL Piratera. Sobre piratera, los antecedentes de la ley
no eran mu> claros. El Proyecto que se elev al Senado contena
sn su art. i , me. 3 o una expresa disposicin que deca: "Este
Cdigo se aplicar... 3 o . Por delitos de piratera, cuando los res-
ponsables cayeren bajo el poder de la Nacin". Sobre la base del
informe del senador ngel Rojas, ese inciso fue suprimido, pues
estimaba que el C. P. ya castigaba en la parte especial la piratera.
Cundo castigar? preguntaba- "cuando el reo caiga ba-
jo el poder de la Nacin, desde el momento que por nuestras le-
yes no se puede dictar sentencia condenatoria, sino contra los
culpables aprehendidos". Y agregaba, como argumento decisivo:
"tanta razn hay para establecer que se castigar la piratera,
cuando el delincuente sea detenido, como para prescribir que se
castigar la traicin, la falsificacin de moneda nacional, etc., co-
metidos en el extranjero, cuando en esos casos el delincuente cai-
ga bajo el poder de la Nacin" " .
Analiza detenidamente este problema Sages, Nstor Pedro, Juris-
diccin internacional y jurisdiccin nacional (A propsito del Pacto de San
Jos de Costs Rica) en La Ley, Boletn del 9 de mayo de 1986.
Vanse esos antecedentes en Moreno, I, p. 245 y 6.
5 15. AM'rrr. F~; ACIAL DE LA J.Y PENAL: Vil 225

La confusin de ideas es aqu patente. No slo se olvid la


clara distincin ya formulada por Rivarola 63 entre jurisdiccin y
fuerza obligatoria de la ley, sino que se equipar el delito de pira-
tera con los de traicin y falsificacin de moneda, olvidando que
en estos delitos ia competencia argentina se basa en el principio
de defensa o real, porque aqu tienen lugar "los efectos" de tales
delitos y que, en consecuencia, la Nacin no esperara que el de-
lincuente "se encuentre" en el territorio para procesarlo, sino
que pedira su extradicin. En cambio, el delito de piratera de-
termina la competencia, aunque no sea-ofendida la Nacin a cu-
yo puerto el pirata haya ido a parar, y si otra nacin lo procesa,
la Argentina nada tiene que pedirle, salvo que haya pactado la ex-
tradicin de los reos de piratera conforme con la nacionalidad
del buque perjudicado (por ej.: tratados con Estados Unidos, art.
2 o . inc. 11; con Blgica, art. 2 o , inc. 19; con Inglaterra, art. 2 o ,
inc. 22, etc.).
El delito de piratera es, en definitiva, un delito que ha de-
terminado la colaboracin internacional, porque ordinariamente
' se comete fuera del territorio de todo Estado, de modo que la
^aplicacin de la ley de un lugar que no sea el del buque perjudica-
do es tpicamente extraterritorial; importa castigar un delito co-
mn cometido fuera del mbito norma! de validez de ia ley pe-
nal.-La Argentina en el Tratado de Montevideo, art. 13, acepta
precisamente esa norma de colaboracin, que se traduce en la
otorgacin de competencia al pas "en cuyo poder caigan los de-
lincuentes".
Al entenderse que la disposicin de la parte especial repre-
siva de la piratera (art. 198, C. P.) era suficiente, se presupona
que todas las normas de la parte especial tienen un aicance y
aplicabilidad universales y ello es evidentemente falso, puesto
que, fuera de los casos regidos por el principio real, nuestra ley
slo admite el proceso por el delito cometido en el extranjero pa-
ra el nacional cuya extradicin es negada (ley 1612), es decir,
que la regla es el no procesamiento del delito cometido en el ex-
tranjero.
Agregese a esto la circunstancia de que el art. 198. deca:
"El que practicare en el mar o en ios ros de a Repblica algn
acto de depredacin, etc....", redaccin bien dudosa, sobre este

Rivarola,D. I'. Argentino, p. 194.


226 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: V!I

punto, toda vez que ella bien podra referirse al mar de la Rep-
blica, es decir, al mar territorial 6 *.
Este equvoco queda, por lo menos, eliminado por la modi-
ficacin introducida por la ley 17567 en el texto del art. 198,
que ahora dice, siguiendo el Proyecto de 1960: "El que practica-
re en el mar o en ros navegables algn acto...". Con esto ya no
podr entenderse que el art. 198 limita la persecucin posible de
la piratera a la cometida dentro del mar territorial, y se atena
la precipitacin con que se haba procedido en esta materia que
el art. I o deja sin resolver. Por esto, habr que considerar inte-
grados los principios sobre el alcance espacial de la ley con el
art. 3 o , inc. I o de la ley 48, completado por el art. 23, inc. I o
del C. de P. P., que dan facultades de juzgar "los delitos cometi-
dos en alta mar, a bordo de buques nacionales o por piratas, ciu-
dadanos o extranjeros".
Es obvio que, fuera del caso de captura, para ese procesa-
miento se requiere como condicin la presencia del pirata an
aguas jurisdiccionales, y que no se conceda la extrae; C- de
acuerdo a tratados. Para las naciones que suscriben el Trasvio de
Montevideo, rige te ley de la nacin que captura al pirata (art.
13).
.- Con referencia al delito de piratera, no existen en la actua-
lidad convenciones vigentes especficas' sobre la materia y al
respecto cabe sealarse que en la Convencin de Ginebra de
1958 sobre el Mar Territorial y Zona Contigua que integra la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
en su artculo 15 se dispone: . . . "Constituyen actos de pirate-
ra los enumerados a continuacin: 1) Todo acto ilegal de vio-
lencia, de detencin o de depredacin cometido con un prop-
sito personal por la tripulacin o pasajeros de un buque privado
o de una aeronave privada y dirigido: a) contra un buque o aero-
nave ev alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos;
b) contra un buque o una aeronave, personas o bienes situados
en un lugar no sometido a la jurisdiccin de ningn Estado,
2) Todo acto de participacin voluntaria en la utilizacin de un
buque o de una aeronave, cuando el que lo cometa tenga cono-
cimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el carc-
ter de buque o aeronave pirata. 3) Toda accin que tenga por
objeto incitar o ayudar intencionalmente a cometer los actos de-

64
Conf. Peco, p. 141-2.
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL. VIH 227

finidos en los prrafos 1 y 2 del presente artculo". . . Se asimi-


lan a los actos cometidos por un buque privado, que se acaban
de definir los perpetrados por un buque de guerra o un buque
o aeronave pblica, cuya tripulacin se haya amotinado y apo-
derado de dicho buque o aeronave (art. 16).
Dicha Convencin internacional, luego de expresar que
todos los pases deben cooperar en toda la medida de lo posi-
ble a la represin de la piratera en alta mar o en cualquier
otro lugar que no se halle bajo la jurisdiccin de ningn Estado
(art. 14), dispone que todo Estado puede apresar en alta mar,
o en cualquier otro lugar no sometido a la jurisdiccin de ningn
Estado, a un buque o a una aeronave pirata o a un buque cap-
turado, a consecuencia de actos de piratera y que est en poder
de los piratas y detener a las personas e incautarse de los bienes
a bordo de dichas naves. Agrega el artculo 19 que los tribunales
del Estado que haya efectuado la presa, podrn decidir las penas
que deben imponerse y las medidas a adoptar respecto de las
personas y bienes,! dejando a salvo los intereses legtimos de
terceros. Se agrega^ asimismo, que slo los buques de guerra y/o
aeronaves militares u otos buques o aeronaves al servicio de un
gobierno autorizados p3.ro tflo, podrn llevar a cabo capturas
por causa de piratera.
VIII. Ruptura y deterioro de cables submarinos. La Argen-
tina est ligada por la "Convencin internacional protectora de
los cables submarinos", completada con el artculo adicional de
14 de marzo.de 1884, el protocolo de 21 d mayo de 1886, de-
claraciones del I o de diciembre de 1886, 23 de marzo de 1887, y
protocolo de clau&uia, 7 de julio de 1887 (Pars). Ratificada por
leyes 1590 (19 de junio 1885), 1906 (23 de noviembre 1886) y
decreto del 29 de abril de 1886 6 5 .
Esa convencin se aplica fuera de los territorios, art. I o ; es-
tablece las infracciones, art. 2 o ; fija reglas de nacionalidad para
competencia y da ciertas facultades a los comandantes de buques
de guerra, art. 10. Es un ejemplo tpico de colaboracin interna-
cional y de aplicacin extraterritorial de la ley por efecto del
principio universal.
La Argentina no suscribi la convencin de Ginebra del
18 de marzo de 1921 para la represin de la trata de mujeres y

Tratados y convenciones vigerttes, 1926, II, p. 243.


228 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: VIII

nios. Durante mucho tiempo se mantuvo tambin alejada de los


congresos para la represin internacional del trfico de alcaloi-
des 66 . La adhesin al pacto de la Liga de las Naciones la vincula
con un extenso sistema de disposiciones, que, en parte, ya haba
aceptado al firmar, ad referendum, la convencin de Ginebra de
1931. La ley 14467 ratifica el convenio para la represin de la
trata de personas. Tambin la ley 15768. El decreto 7672/63
aprueba con reservas la Convencin sobre estupefacientes de
1961.
1. ' La Convencin de 1884 fue ampliada por algunas normas
consagradas por la Convencin de Ginebra de 1958 que regula
el Derecho del Mar. El artculo 26 de esta ltima establece el
derecho de los Estados de tender cables y tuberas submarinas,
no solamente en alta mar, sino tambin en la plataforma subma-
rina y el artculo siguiente establece la obligacin que tienen los
Estados de tomar las medida legislativas en los casos de ruptura
o deterioros de los cables o tuberas submarinas, pero no avanza
en materia de proteccin penal adicional.
2. , La explotacin de la prostitucin a escala internacional
configur un proceso que a fines del siglo pasado fue adqui-
riendo un alarmarte desarrollo y perfiles singulares. Este deni-
grante comercio de personas lleg a tener tal importancia que
dio lugar a una decidida accin de la comunidad internacional
para tratar de extirparlo y fue as como se sucedieron un gran
nmero de convenciones para coordinar ua enrgica accin
represiva. En esa corriente se insertan la Conferencia de Pars
de 1902, el Convenio de Pars de 1904, como as tambin el
celebrado en 1910 en esa ciudad, habiendo quedado perfilado
el castigo de lo que se llam la "trata de blancas". Con posterio-
ridad a la Primera Guerra Mundial y bajo el auspicio de la So-
ciedad de las Naciones cobr un nuevo impulso esta lucha con
las convenciones de Ginebra de 1921 y 1933.
A partir de la existencia de las Naciones Unidas, se logra
en 1949 en Lake Sucess un acuerdo que condensa y unifica la
accin llevada a cabo y este progreso se evidencia en su propia
denominacin. De la "trata de blancas" de 1910, se pas a la
"trata de mujeres" en 1921 y ahora la cuestin se denomina
"trata de personas y explotacin de la prostitucin ajena",

Vase sobre este ltimo punto: Isidoro de Benedetti y Francisco P.


Laplaza, El problemc e los venenos sociales v su regulacin jurdica, Buenos
Aires 1933, cap. V.
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: X 229

habiendo sido ratificada esta Convencin por la ley 14.467,


en tanto que la ley 15.768 ratifica y adhiere a nuestro pas el
protocolo final anexo al aludido Convenio de las Naciones
Unidas668.
3. En lo concerniente a la represin del trfico ilcito de estu-
pefacientes, puede sealarse que en la actualidad nos encontra-
mos en la cspide de una ardua lucha librada internacionalmente
para intentar erradicar un gravsimo flagelo que azota a la hu-
manidad, casi sin excepciones. En este campo, existe una im-
portante historia reciente en materia de acuerdos internaciona-
les, pudiendo citarse las convenciones de Shangai de 1909, de
La Haya de 1912, 1913 y 1914, de Ginebra de 1925, 1931 y
1936, de Nueva York de 1953 y la ms importante de todas,
la Convencin nica de Viena de 1961 ratificada por nuestro
pas, con la salvedad de que la Argentina no reconoce la juris-
diccin obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y se
reserva derechos sobre lo atinente a la masticacin de hojas de
coca. Esta convencin influy en forma decisiva para la sancin
de la ley nacional 20.771 sobre estupefacientes. Posteriormente,
en Ginebra durante 1972 se modific parcialmente la Conven-
cin nica de Viena; modificaciones que fueron ratificadas
por nuestro pas mediante la ley 20.449.

IX. Aplicacin de la ley extranjera. La ordinaria fun-


cin del juez consiste, como lo hemos dicho, en la aplicacin de
la ley penal con alcance al territorio, de ah que la ley deba ser la
nacional.
Esa regla, sin embargo', si bien se mantiene en general, aun
en el caso de delito cometido en el extranjero, admite en esta l-
tima hiptesis alguna excepcin derivada de la necesidad de acor-
dar las relaciones internacionales. De tales excepciones puede re-
sultar que el juez argentino deba juzgar aplicando una ley ex-
tranjera, que para el caso excepcional es hecha aplicable por el
tratado que la nacin suscribe (arts. 3 o y 4 o , Tratado de Monte-
video) 6 7 .
Salvo esa pequea excepcin, el principio es el de la aplica-
cin de la ley nacional con exclusin de otra ley en materia pe-
nal.
66a
Acerca del tema, vase Fierro, Guillermo <L, La ley penal y e!
derecho internacional, p . 1 6 5 .
67
Conf. Rivarola, D. P. Argentino, p. 194; Moreno, 1. p. 228.
20 15. MBITO ESPACIAL DE L\ LEY PENAL: IX

En algunos casos el juez debe tener en cuenta la ley extran-


jera, como p. ej. en la extradicin, cuando se establece como con-
dicin para concederla que la pena o la accin no est prescripta
para la ley de ia potencia requirente, caso en el cual, si bien e
juez aplica la ley nacional 1612, y el art. 655 delC. de P. P., to-
ma en cuenta la extranjera 6S .
* Cuando se considera el tema de la aplicacin de la ley pe-
nal extranjera, en general se lo hace partiendo de la premisa de
la aplicacin de la ley penal extranjera por los propios tribunales
nacionales, alternativa que es mayoritariamente rechazada. No
obstante, resulta necesario tener presente el doble aspecto in-
volucrado en esta cuestin, esto es, en cuanto se determina que
los hechos delictuosos acaecidos ser juzgados nicamente por
los propios tribunales (aspecto procesal); y tambin en cuanto
se dispone que para el juzgamiento de esos hechos le ser aplica-
ble el derecho nacional y tan slo ste (aspecto sustancial),
vale decir, en el primer supuesto se responde a quien va a juz-
gar y en el segundo a cmo se llevar a cabo ese juicio. Resuu-a
indispensable hacer resalta la diferencia existente entre la fic-
cin del derecho aplicable (nacional o extranjero) por una
parte y la determina'.- de la jurisdiccin de los tribunales
actuantes, por la O M . Ambas facetas no se superponen, pues
se ha visto que hay yr.ce en que los tribunales nacionales aplican
el derecho propio por delitos cometidos fuera del territorio
(principio real o de defensa y principio universal) de manera tal
qua el principio territorial en su aspecto procesal no agota las
posibilidades jurisdiccionales, pues si bien con arreglo a ese
principio los hechos ocurridos dentro del territorio sern juz-
gados por los tribunales nacionales y slo por stos, es evidente
que esos tribunales, adems, tienen tambin competencia para
someter a proceso a individuos que han delinquido en el extran-
jero. En carr,bio, en el aspecto sustancial, no es admitido por
la mayor parte de la doctrina un razonamiento similar, ya que
se sostiene que en materia penal los tribunales nacionales deben
juzgar en todas las hiptesis que se puedan plantear, con el
derecho nacional y slo con ste, quedando descartada de tal
manera, la aplicacin de la ley penal extranjera.
Esta solucin, que en nuestro derecho positivo vigente se
encuentra regulada en un lugar inadecuado (art. 14, C.C.),

Vase infta 18.


5 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: X 231

reconoce como excepcin aquellos casos en que los tratados


celebrados con otros Estados as lo disponen, tai como ocurre
con lo prescripto por los artculos 3 o y 44 del Tratado de Dere-
cho Penal de Montevideo de 1889 donde se establece que el juez
nacional deber aplicar la ley fornea cuando se capture en el pas
a un delincuente cuyo accionar delictivo hubiera afectado a dife-
rentes Estados, adems del propio y en tal caso el magistrado de-
ber aplicar la ley penal extranjera si sta castiga, a esa infrac-
cin con una pena ms grave que la prevista por la ley nacional.

X. Reconocimiento de la sentencia dictada en el extranje-


ro. En los distintos casos en que una nacin pretende ei ejerci-
cio de su potestad punitiva sobre un hecho cometido en el ex-
tranjero, surge el problema del valor de la sentencia dictada en
el extranjero y de la pena sufrida. Esta.cuestin que en la vieja
jurisprudencia francesa tuvo, contra el criterio de Hlie, una solu-
cin negativa, rechazndose la aplicacin del principio non bis in
dem fuera de los lmites nacionales, importaba un desconoci-
miento de la soberana de ios dems Estados. Su injusticia es evi-
dente y como tal fue impugnada '-''. Esa legislacin se ha pronun-
ciado *en definitiva, por el to reconocimiento, art. 5 o Inst.
Crim.,'Ley 26, febrero, 1910.
Para nuestra legislacin ?se punto no est especficamente
resuelto; pero no siendo procesable por regla el delito cometido
en el extranjero (salvo el caso de la ley 1612 y del art. 669 del C.
de P. P.), el problema no se presenta.
Sin embarro, puede l considerarse implcitamente resuelto
en el sentido de la vaiidez por el art. 50, C. P., que reconoce la
condena sufrida en el extranjero a los efectos de considerar al reo
como reincidente, cuando la motive un hecho de los que, por la
ley argentina, dan lugar a la extradicin.
Tiene especial importancia en este tpico la cuestin relati-
va a la aplicacin de las condenas inhabilitantes y de las medidas
de seguridad dictadas por otro Estado; pero nuestro derecho no
resuelve el problema.
Cubriendo esa falta, el Proyecto de 1960, art. 2 o , dispone:
"... la pena cumplida en el extranjero por el mismo hecho dismi-
nuir la que se le imponga, si es de diferente especie, o se compu-
tar directamente, si es semejante". Esa solucin es vlida, segn

Carraia, Programma, 1075 y siguientes; Garraud, Prcis, p. 130.


232 15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: XJ

el Proyecto aunque la sentencia extranjera no haga cosa juzgada,


como ocurrira en un caso de falsificacin de moneda.
* La cuestin referente al reconocimiento de la sentencia
penal extranjera fue uno de los temas principales a que se aboc
el IX Congreso de la Asociacin Internacional de Derecho Penal
celebrado en La Haya en agosto de 1964, llegndose a conclu-
siones que, en lneas generales, abogan por una solucin amplia
que tienda gradualmente al reconocimiento ms pleno de las
sentencias extranjeras en materia represiva, reconocimiento que
resulta condicionado a la existencia de similitudes entre las
situaciones polticas, culturales, sociales y jurdicas de los Es-
tados interesados. Tambin se requiere en general para proce-
der a dicho reconocimiento, a que no se haya seguido el juicio
en rebelda; que exista una doble incriminacin en ambos Es-
tados de la infraccin que ha dado lugar a la condena; que
no se trate de delitos polticos, militares o fiscales o hechos
conexos con esas ofensas y que el procedimiento que ha dado
base a esa condena sea acorde a los principios fundamentales
del procedimiento penal de un estado de derecho, tal como
est -estipulado en las numerosas declaraciones y acuerdos in-
ternacionales generalmente reconocidos.
Como es natural, las prevenciones y limitaciones al recono-
cimiento y ejecucin de las sentencias extranjeras en materia
punitiva, provienen de las mismas razones que fundamentan ci
rechazo de la aplicacin de la iey penal extranjera. Sin embargo,
es conveniente distinguir entre el reconocimiento y la ejecucin
de la sentencia penal extranjera y si bien lo segundo supone lo
primero, ello no ocurre a la inversa.
En lo atinente a nuestro derecho positivo vigente, adems
de lo preceptuado por el art. 9o del C.C, nos encontramos
con que el artculo 50 del C.P. y el 36, 2,111, de la Convencin
nica sobre Estupefacientes que fuera ratificada por el decreto-
ley N 7672, en ambas se dispone tener en cuenta a los fines
de la reincidencia las condenas sufridas en el extranjero, siempre
que ellas renan determinadas condiciones.
XI. Lugar de comisin del delito. En cuanto concierne a
las relaciones internacionales, la determinacin del lugar de comi-
sin de un delito no presenta, para nuestra ley, las dificultades
que en otras leyes se suscitan ". El C. P., 1, diferencia e! delito
cometido en el territorio del delito cuyos efectos tienen lugar en
el territorio, de manera que esta segunda clase, en verdad, debe-
15. MBITO ESPACIAL DE LA LEY PENAL: XI 233

ra considerarse compuesta de delitos cometidos en el extranjero


Pero ambas situaciones reciben exactamente el mismo tratamien-
to jurdico, y ambas clases de delitos son alcanzadas por la ley
penal argentina.
Sin embargo, claro est que puede ofrecer inters determi-
nar cul es la jurisdiccin prevaleciente en los delitos a distancia,
es decir, aquellos en los cuales la actuacin voluntaria se produce
en un iugar y los efectos en otro, situacin esta que, para noso-
tros reviste mucha mayci importancia interprovincial que inter-
nacional. Con respecto a la accin realizada en el territorio, la
ley argentina es, desde luego, aplicable, aunque los efectos tengan
lugar fuera de l. Viceversa, tambin es aplicable a los delitos co-
metidos fuera, pero cuyos efectos (en el sentido expuesto ms
arriba) se producen en el territorio. Este doble mantenimiento
de la validez de la ley argentina, claro est, puede chocar con
otra disposicin anloga de un pas extranjero, y entonces se ha-
ce necesario adoptar un principio para resolver, cuando e pre-
sente, el conflicto. Ese principio es el que se establece en el Tra-
tado de Montevideo, arts. 2 y 10, dando prevalecencia al lugar
donde el efecto r>e produce, cuando el hecho, punible de acuerdo
con la iey del lugar de su comisin, slo dae derechos e intereses
garantizados por las leyes de otro Estado. Claro est que esta dis-
posicin solamente obliga con respecto a las naciones contratan-
tes; pero si bien la ley argentina es aplicable tanto ci'andp en el
territorio tiene lugar slo la accin como cuando en l slo se
producen los efectos, la disposicin recordada ofrece un criterio
jurdico para resolver cualquier colisin de normas que pudiera
surgir en el campo internacional.
Con respecto a los delitos cometidos dentro del pas, pero
cuyo proceso ejecutivo recorre varios lugares o jurisdicciones, a
nuestro juicio, no ofrece dudas que prevalece el lugar o jurisdic-
cin correspondiente a los efectos sobre el de la actuacin, es de-
cir, el criterio adoptado por el Tratado de Montevideo, que es,
en definitiva, el mismo que adopta la ley nacional cuando fija la
competencia de los tribunales federales en razn de la materia.
Para esos casos, prevalece, pues, el lugar de la consuma-
cin " sobre el lugar de la accin. El argumento que se suele
10
Vase la cuestin en el D. alemn: Bling, Gmndzge, 79; Fingei,
p. 327; Ebeimayer-Lobe-RosenbeiE, 3, 8; Frank, 3, IV; Liszt-Schmidt, 31.
V.Mezgei, 17.
71
C. S., t. 110, p. 361; C. C. C , Folios, t. II, p. 72; lugar de la obligacin
de restituir; t II, p. 91; t IV, p. 420; t. IV, p. 424; para los efectos del falso
234 15. MBITO ESPACIAL DE L\ LEY PENAL: XI

aducir a favor de este ltimo criterio, atendiendo a la mayor se-


guridad de la represin porque el lugar donde se produce la ac-
cin es el lugar donde el culpable se encuentra, carece de fuerza
prctica, pues el rgimen legal de fondo es homogneo en toda la
Repblica, y las provincias se deben auxilio recproco para el
cumplimiento de la misma ley.
Claro est que en este problema es de importancia funda-
mental la apreciacin de la figura delictiva de que se trate "
En los delitos de omisin, el lugar de la accin debida, lo
mismo que en los de comisin por omisin, siempre que, en este
caso, no se produzcan los efectos en un lugar distinto.
La tentativa no tiene efectos producidos, de manera que pa-
ra ella puede prevalecer el lugar del principio de ejecucin.
La participacin es absorbida por la autora.

testimonio; t. IV, p. 426, 428 y 429. La C. S. se ha pronunciado claramente en


favor del lugar del acto y no por el de rendicin de cuentas en t. 162, p. 291, 30
set. 1931: donde tienen lugar los actos de apoderamiento de las sumas percibidas
por el comisionado. La misma solucin en t. 170, p. 387, 18, jun. 1934. Aunque
en otros casos parece inclinarse en el mismo sentido, no son tan terminantes los
fallos de t. 123, p. 366, 3 ag. 1916 (venta abusiva de un inmueble); L 138, p.
237 ; 18 jul. 1923 (lugar de los bienes); t. 163, p. 206, 14 dic. 1931, rapto y vio-
lacin (lugar del delito fin); t. 171, p. 242, I o o c t 1934 (lugar de la esentura
que se dice falsa).
Vase la influencia que tienen los distintos criterios para apreciar las figu-
ras en los citados fallos de la C. S., que juzga los actos de apoderamiento del man-
datario como consumativos de aprooiacin indebida. Vase tambin C. C. C ,
Fallos, III, p. 320; IV, p. 432: D. J. A., 16 abr. i944, fallo 2568; L. L., L 34,
p. 390, fallo 16995.
S 16. EXTRADICIN:! - / / 235

16
EXTRADICIN

I. Definicin. Llmase extradicin el acto por el cual un


Estado entrega un individuo a otro Estado que lo reclama, a ob-
jeto de someterlo a un juicio penal o a la ejecucin de una pe-
na '
Carece de inters actual el largo debate acerca de la naturale-
za de este acto, que para unos es un mero deber moral, mientras
que para otros tiene el carcter de un acto obligatorio. Presupone
tal polmica una posicin doctrinaria acerca de la naturaleza
del derecho internacional, a la, cual ya nos hemos referido 2 ,
y por otra parte, significa el intento de co.'ifruir una leona con
prescindencia de las condiciones jur^iica* actuales. Contempo-
rneamente y para la mayora de los Estados modernos la extra-
dicin es una verdadera institucin de derecho, basada en trata-
c-os y convenciones internacionales y en leyes especiales sobre la
materia.
Para nosotros, est regida, en primer lugar, por los tratados
que en seguida se enumeran, los cuales, para las relaciones regla-
das por ellos, son ley suprema (art. 31, C. N.), aun en caso de no
concordar con los principios contenidos en la ley interna. En se-
gundo lugar, por la ley de extradicin 1612, de 1885 y por las
disposiciones de los afts. 646 y 674 del C. de P. P. Todo caso de
extradicin es jurdicamente resuelto en aplicacin de esas leyes.
La extradicin se llama activa, con relacin al Estado que
demanda al delincuente y pasiva para el que lo tiene y entrega,
diferencia que corresponde a distintos procedimientos estableci-
dos ya sea para pedir la extradicin, ya para conceder la que
otro Estado pide.

II. Condiciones. La extradicin est subordinada a una


serie de condiciones referentes:

1
Conf. Cuello Caln, p. 209; Grispigni, l. 491.
2
Versupra, 15, VI.
236 S . EXTRADICIN: I

I o , a la existencia de determinadas relaciones entre los Es-


tados;
2 o , a la calidad del hecho y a su punibilidad;
3 o , a la calidad de la persona reclamada.
III. La relacin internacional que la extradicin supone.
Es generalmente un tratado por el cual dos naciones se compro-
meten a hacerse recproca entrega de procesados y condenados
refugiados en una de ellas, despus de un delito cometido en la
otra. Esos tratados son expresin creciente de un criterio de soli-
daridad internacional en la lucha contra la delincuencia. Pero ese
principio de solidaridad ha cobrado tal importancia, que deter-
mina por s mismo la entrega del delincuente aun sin la existen-
cia de un tratado formal de extradicin, ya sea en virtud de la
costumbre internacional, a la que algunos Estados se atienen, ya
sea en virtud de una ley interna que, como la nuestra, hace
posible la extradicin sin tratado, mediante el simple ofrecimien-
to diplomtico de la reciprocidad.
Esa situacin trae, sin embargo, una importante diferencia
interna en cuanto al despacho de'una extradicin; pues, existien-
do tratado, la va diplomtica prescripta por el art. 12, ley 1612
y por el art. 648 del C. de P. P., slo examina externamente los
recaudos, y los pasa al Pt>der Judicial, el cual resuelve aplicando
la ley que ha:? obligatorio el tratado. Por el contrario, no exis-
tiendo tratado, el juicio acerca de la aceptacin de a reciproci-
dad es un juicio poltico, reservado al Poder Ejecutivo y substra-
do por su misma naturaleza a la resolucin del Poder Judicial
(argumento del art. 652, del C. de P. P.) 3 . Es decir, el simple
ofrecimiento de reciprocidad no basta; se requiere que, dando
curso al pedido, la Cancillera tcitamente exprese su criterio
acerca de la conveniencia de establecer reciprocidad. Ello podra

El curso al pedido lo determina la resolucin del Ministro de Relaciones


Exteriores (art 15, ley 1612); su rechazo, debe, en cambio, ser sometido ai Pre-
sidente en acuerdo de Ministros (art. 14). El art. 652 del C. de P. P., en cam-
bio, no hace distingos y dispone que, en ausencia de tratados, con vista del Pro-
curador General resolver lo que corresponde el P. E. Siendo el Cdigo de Proce-
dimientos posterior a la ley 1612, en este punto, diferentemente reglado, debe pre-
valecer el Cdigo. Antes de a ley de extradicin, que establece esos principios, la
C. S. negaba la entrega, an' requerida por el P. E., a pases no vinculados por
tratado. C. S., t. 28, p. 31. Despus de la ley, la C. S. concede la extradicin "por
razones elementales de orden social" en numerosos casos: 103, 126 y 212; 110,
193; 153, 40, 377, etc.
16. ExrRADiacr.-ni 237

no concurrir, ya porque se trate de un pas no suficientemente


civilizado, ya porque sus formas procesales no ofrezcan garanta
de justicia, ya porque se estime que el pas requirente no ha pro-
cedido con reciprocidad, o por razones anlogas, que evidente-
mente no corresponde al juez apreciar.
El acuerdo sobre reciprocidad o el ofrecimiento de ella tiene
lugar, naturalmente, puesto que supone la inexistencia de un
tratado, con motivo de un pedido concreto de extradicin, al
que se acompaa, ya espontneamente, ya a requerimiento del
pas de refugio, el ofrecimiento de igual proceder. La existencia
de esa condicin y su aceptacin con el P. E. (art. I o . ley 1612 y
652, C. de P. P.) hacen procedente la extradicin pedida sin que
pueda alegarse que se acuerda efecto retroactivo a! convenio. La
retroactividad prohibida es la que se refiere a la calificacin de un
hecho como punible y al monto de la pena aplicable 4 . Lo con-
trario sera hacer imposible la extradicin, toda vez que la reci-
procidad significa subordinar la concesin de la extradicin pre-
sente al hecho de que en el futuro la potencia requirente acuerde
las que se le pidan. No habiendo tratado o acuerdo previos, que
es el caso, lo que determina la extradicin es la promesa de una
determinada conducta de parte de! Estado requirente 5
Los tratados vigentes de extrai'icicn suscriptos por la Argen-
tina son los siguientes:
Con Estados Unidos, 26 de setiembre de 1896: con Blgica,
12 de agosto de 1886 y protocolo adicional de 16 de julio de
1887; con Espaa, 7 de mayo de 1881; con Gran Bretaa, 22 de
mayo de 1 889 y protocolo adicional de 12 de diciembre de 1 890;
con Italia, 16 de julio de 1886: con los Pases Bajos, de 7 de se-
tiembre de 1893; con Suiza, 21 de noviembre de 1906; con Boli-
via, Paraguay, Per y Uruguay, por el Tratado de Montevideo de
1889 6 . Por la Conferencia de Montevideo de 1933 y por efecto
de la ratificacin del 31 de enero de 1956 (dec.-ley 1638) hemos
quedado vinculados con numerosos pases, aunque no todos los
participantes han ratificado el convenio. Los pases ratificantes

4
c. s., 83, p. n.
5
Conf. Cuello Caln, p. 211;Grispigni, p. 493.
6
Tratados v Convenciones vigentes de la Nacin Argentinc. pufc. of., Bue-
nos Aires, 1925, 6,'II, p. 52, 75, 85. 396. 457, 469, 513", 623, 763 y t. 11, p. 288.
El tratado celebrado con Brasil el 10 de octubre de 1933 y protocolo adicional de
24 de mayo.de 1935 no tiene ratificacin legislativa
238 16. EXTRADICIN: V

son, por orden de fechas: Estados Unidos, 13-VII-l 934; Guate-


mala, 17-VII-1934; Rep. Dominicana, 26-XII-1934: Chile, 2-VII-
1935; Mxico, 21-1-1936; Colombia, 22-VI-1936; Ecuador,
3-X-1936: El Salvador, 9-1-1937: Honduras, 27-XI-1937; Panam.
13-XII-1938; Nicaragua, 10-XI-1952; Argentina, 19-IV-195.
El tratado con Portugal no rige ms.
La relacin internacional que condiciona en primer trmino
la extradicin consiste en un tratado o en la reciprocidad acepta-
da por el P. E. con respecto a cualquiera de las dems naciones.
Los otros requisitos que pasamos a analizar, son objeto de pro-
nunciamiento judicial.
* Este tema, como es lgico, presenta algunas novedades
de importancia pues en un pasado reciente se han suscripto
numerosas convenciones internacionales sentando algunos
principios y, adems, nuestro pas ha celebrado tratados de
extradicin posteriores a los mencionados, tales como el firmado
con los Estados Unidos de Amrica en 1972 (ley 19.764) o con
el Brasil de 1961 (ley 17.272)- ia .

IV. Condiciones relativas a la calidad del hecho. Con res-


pecto al hecho, los tratados y la costumbre internacional reco-
nocen ordinariamente dos condiciones, que tambin consagra
nuestro derecho, para que se acuerde la extradicin pasiva. Ellos
son:
a) Que el hecho sea delictivo para las leyes de ambos pases.
Nuestra ley requiere, adems, cierta importancia o gravedad del
delito, y exige que por la ley argentina el hecho tenga fijada pena
corporal no menor de un ao de prisin. En los tratados ordina-
riamente se enumeran los delitos que darn lugar a la extradicin
y quedan excluidos los de poca gravedad (Ley 1612, art. 2 o ; C.
de P. P., 655, 3 o y 646). La extradicin por contravenciones no
es nunca aceptada. '
b) Que el hecho constituya un delito comn, es decir, que
quedan excluidos del rgimen de la extradicin los delitos pol-
ticos.
La extradicin, que en sus comienzos tena un marcado ca-
rcter poltico, ha venido a cambiar su naturaleza para desempe-
ar como funcin normal solamente la de la entrega de los auto-

Desarrollamos detenidamente la cuestin en Fierro, Guillermo


J., La ley pena! v el derecho inzerr-.acionai, p . 2 2 1 y sigs.
j 16. EXTRADICIN: V 239

res de delitos comunes, con lo cua! las naciones hacen revivir el


derecho de asilo, si bien exclusivamente referido a los delincuen-
tes polticos 7 .
Para nosotros, esa excepcin est contenida en el art. 2 o de
ia ley 1612; Trat. de Montevideo, art. 23; con Estados Unidos,
art. ; con Blgica, art. 3 o ; con Espaa, art. 4 o ; con Gran Bre-
taa, art. 6o ; con Italia, art. 7 o ; con Pases Bajos, art. 3 o ; con
Suiza, art. 3 o . En el Tratado de Montevideo de 1933 (1956),
art. 3, e.
El fundamento de tal excepcin lo dio el delegado argen-
tino al Congreso de Montevideo, Senz Pea, en los siguientes tr-
minos: "Los delitos polticos tienen un carcter de relatividad,
que slo puede considerarlos tales el Estado que los persigue; el
delincuente que ha turbado en su patria la paz pblica, tomando
parte en movimientos sediciosos, no es una amenaza ni un peli-
gro para el Estado que le presta asilo; puede, al contrario, ser un
elemento de utilidad y de labor... La calificacin ce esto-; deli-
tos se siente, por otra parte, sujeta ii ''deidad de ias insuoicio-
nes polticas...; de ah que el dei.inc-_.ente... que ayer era perse-
guido como autor de un crimen oprobioso... sea recibido ms
tarde.como redentor de las libertades de su patria" 8 .
La diferenciacin entre delito comn y delito poltico dista
mucho, sin embargo, de ser una cuestin pacfica entre ios auto-
res. Analizaremos sus bases al hacer la clasificacin de los delitos
y a esa parte remitimos 9- a pesar de que la mayor importancia de
esa clasificacin es la influencia que ella tiene con respecto a la
extradicin.
En materia de extradicin, las naciones suelen establecer la
llamada clusula del atentado, que hace excepcin al principio
general de la no extradicin del delincuente poltico. Ella fue in-
cluida por primera vez en el Tratado franco-belga de 1856 y est
concebida en estos trminos: "Ne sera pas reput politique ni
fait connexe a un semblable dlit l'attentat contre la personne du

7
Conf. Liszt-Schmidt, 23, II, 4; Cuello Caln, p. 216: Vase e! Tratado
sobre asilo y refugio polticos celebrado entre ias Repblicas del Per, Arsentin-s
Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile, en Montevideo, el 4 de agosto de 1939, sin
raiicax. D. J. A., 18 nov. 1939.
8
Actas, p. 103.
9
Ver 20, VIII.
243 16. EXTRADICIN: JV

chef d'un gouvernement ou contre celle des membres de safami-


lle, tonque cet attentat constitue le fait de meurtre, soit d'assasi-
nat, soit d'empoisonnement" , 0 .
La clusula belga del atentado solamente la ha incluido la
Argentina en su tratado de extradicin con Espaa, art. 4 o n y
en el de Montevideo de 1933 (1956), art. 3, e.
En este tpico debemos sealar una tendencia modernamen-
te bastante acentuada a desconocer la excepcin favorable al de-
lincuente poltico, especialmente en la doctrina de los pases que
han abandonado el sistema democrtico u . Para fundar ese cri-
terio de restriccin se hacen distinciones dentro del concepto de
delito poltico, diversificndose: I o ) El delito poltico puro, cuya
objetividad es poltica, es decir, contra el Estado, as, p. ej. la re-
belin. 2 o ) El delito poltico relativo, cuya nocin no es precisa,
pero puede, en general, decirse que lo son aquellos que, aparte
de su mvil poltico, representan una transgresin de carcter co-
mn, p. ej., asesinato del jefe del Estado, por mviles polticos.
Es a esta distincin a la que se refiere la clusula belga del atenta-
do. 3 o ) Los delitos conexos a deltt poltico, que son aquellos
que se vinculan por razn ocasional a un delito poltico puro, co-
mo ser un homicidio causado durante una sedicin. 4 o ) Fina-
mente, algunos autores diferencian los llamados delitos sociales, a
los cuales alcanzara la extradicin 13 .
Nuestra ley pc-.it'va ninguna diferencia contiene; la ley
16i 2, irt. , inc. 2 excluye tanto los delitos polticos como los
delitos conexos con delito poltico, al igual que la mayora de
los tratados. De lege ferenda, muchas de las teoras que intentan
distinciones son con frecuencia motivadas por razones ms bien
polticas que jurdicas 14 .
Blgica, en su ley de 1833, dispona: "qu'il tero expreuement stpul que
l'tranger ne pourra itre pousuivi ou pun pour aucum dUt polltique antrieur c
l'extrodision ni pour acun fait connexe a un semblable dlit". Con motivo del
atentado contra Napolen III de 1854 sancion la excepcin refeiida en el texto,
cuyz redaccin ha motivado muchas dudas. Ver Liszt-Schmidt, 23, II, 5; Ugo
Conti: Estradizione e delinquenza poltica, R. P. CVI, p. 349.
Segn Grispigni, p. 491 y Florian, I, p. 259, la clusula del atentado rige
entre Italia y la Argentina. La edicin oficial de nuestros tratados, sin embargo, no
la contiene.
15
Vase C. P. italiano, art. 13; Grispigni, I, p. 497; Florian, I, 259, expre-
sa su criterio contrario a la supresin del privilegio. Lo aceptan Saltelli-Romano
Di Faico, 1, la., p. 118.
13
Cuello Caln, p. 219.
14
Ejemplo tpico Ugo Conti, Estradizione e delinquenza poltica, R. P. CV1,
16 EX7T.,\D/CrON: V 241

* Actualmente, puede sealarse que la excesiva proteccin


que se le otorgaba anteriormente al delito poltico, esta siendo
reconsiderada en algunos aspectos y si bien la prctica y la
legislacin comparada en esta materia, sigue manteniendo firme-
mente la no extradibilidad del delincuente poltico, ella ha sido
ahora reducida en cuatro sentidos especficos: a) la no conside-
racin como delito poltico, cuando el hecho incriminado con-
siste en un atentado contra el jefe de un Estado extranjero o
contra los miembros de su familia, sin que influya el medio
utilizado (clusula belga del atentado); b) la tendencia no muy
firme y fuertemente polmica, pero de existencia indiscutible,
que sostiene que no deben incluirse dentro del privilegio otor-
gado a los delincuentes polticos en materia de extradicin, a
los llamados delitos terroristas; c) la no consideracin como
delito poltico, cualquiera fuere la motivacin del autor o au-
tores, en los casos en que se trata de apoderamiento ilcito de
aeronaves en vuelo o ataques a la seguridad de la aviacin civil;
y d) el criterio ampliamente compartido por la gran mayora de
las naciones civilizadas de excluir del catlogo de los delitos
polticos al genocidio, las ofensas graves contra la humanidad
y los crmenes de guerra I 4 a .

V. Condiciones relativas ? la punibilidad. a) Para que pro-


ceda ia extradicin pasiva es tarr.uin necesario que la accin o
la pena no se encuentren proscriptas conforme a la ley del pas
requirente, ley 1612, art. 3 o , inc. 5 o ; C. de P. P., art. 655, inc.
5 o ; Trat. de Montevideo de 1889, art. 19. Segn la ley de ambos
pases, Tratado de Montevideo de 1933 (1956), art. 3.a.
Este punto tiene importancia suma, porque suele ser regula-
do de muy diferentes maneras en las diversas legislaciones. No po-
demos por eso dejar de consignar que llama la atencin la discre-
pancia existente entre las recordadas disposiciones de la ley 1612,
del C. de P. P. y del Tratado de Montevideo, con respecto a todos
los tratados de extradicin celebrados, en los cuales, para la pres-
cripcin de la accin o de la pena se aplica la ley del pas requeri-
do (Trat. con Estados Unidos, art. 7 o ; con Espaa, art. 9 o ) o de

p. 357 y 360: niega carcter poltico a los hechos de los bolcheviques y se lo


acuerda a los de los fascistas. En contra, Manzini, I, p. 358.
14a
Con un mayor desarrollo de! tema, vase Fierro, Guillermo J.,
La ley penal y el derecho internacional, op. cit., p. 280.
342 } 16. EXTRADICIN: VI

cualquiera de los dos pases (Trat. con Italia, art. 8o ; con Blgica,
art. 3 o , inc. 5o ; con Inglaterra, art. 5 o ; con Pases Bajos, art. 3 o ,
inc. 5 a ; con Suiza, art. 3 o , inc. 5 o ).
Con respecto a la prescripcin de la accin o de la pena se
ha suscitado reiteradamente el caso de condenados en rebelda
por tribunales extranjeros, conforme con leyes que admiten ese
procedimiento. En tales situaciones, a los fines de la ley argenti-
na, el reclamado ha sido siempre tenido por un simple imputado
y, en consecuencia, se ha aplicado, con justicia, la prescripcin
de la accin y no la de la pena 1S .
A la admisin de la validez de esas condenas como tales se
opone el principio constitucional de que nadie puede ser conde-
nado sin ser odo y, en consecuencia, si bien la extradicin es una
forma de colaboracin internacional, ello no importa que el Es-
tado deba prescindir de los "reparos... derivados de la soberana
de la nacin requerida y de las condiciones fundamentales escri-
tas en as-leyeb" l 6 .
b) Requiere tambin la ley que la pena aplicada pertenezca
a la categora de penas que. por ias leyes del pas requirente, co-
rresponda al crimen o deiito en cuestin, art. 55'"-. inc. 4 o , C. de
P. P., ley 1612, art. 18. Esto solamente se refiere, como es natu-
ral, al caso en que se demande la extradicin de un condenado.
c) Es, por ltimo, necesario que la orden de detencin o la
sentencia hayan emanado de Tribunal ccnpetente del pas requi-
rente. C. de P. P., art. 655. inc. 6 ; ley 1612, art. 18.
Como se ve, los extremos a, b y c. suponen un amplio anli-
sis y aplicacin de la ley extranjera necha por la autoridad judi-
cial de la Nacin.
VI. Condiciones relativas a las personas. La extradicin im-
porta tambin ordinariamente el examen de la condicin de la
persona, pues nuestro derecho positivo niega, en principio, la ex-
tradicin del nacional.

" C. S., 90, p. 421; 114, o. 265, 387 y 395; 148, p. 328 y 331; 153, p.
343; 156. p. 169; 173, p. 187; C. Fed. Rosario (Saccone, Marc, Morcillo Surez)
junio 28, 1938, confirmada por la C. S., L. L., sept. 13, 1938, fallo nm. 5584.
Acerca de la ley que rige la prescripcin y, en particular, el art. 3?, inc. 5 de la
ley 1612, conf. Ricardo Lifsic, La prescripcin en el proceso de extradicin, L. L.,
feb. 24, 1962.
16
C. S., 154, p. 169.
16. EXTRADICIN: VI 243

Segn la ley de extradicin, art. 3 o , inc. I o , no se acuerda la


extradicin cuando el reclamado sea un ciudadano argentino na-
tural o naturalizado antes del hecho que motive la solicitud de
extradicin. El C. de P. P. no concuerda con ese principio, pues al
establecer la opcin a favor del ciudadano para ser juzgado por
los tribunales argentinos, art. 669, implcitamente admite la en-
trega del nacional cuando aquella opcin no exista.
La no extradicin del nacional est contenida en la mayora
de los tratados argentinos. Lo contrario slo se establece en el de
Montevideo, art. 20, segn el cual la nacionalidad del reo en nin-
gn caso altera el principio territorial; en la excepcin relativa
contenida en los tratados con Estados Unidos, art. 3 o y con In-
glaterra, art. 3 o , segn los cuales es siempre facultativo de la na-
cin requerida ia entrega o retencin de su nacional.
Esta excepcin, inspirada en desconfianzas y recelos nacio-
nales, no obstante las crticas de que es objeto, se mantiene in-
sistentemente 2,-. los cratados de tedas las naciones 17 , trayendo
protundas alteraciones al principio de locus patrati criminis, que
'j el dominante. -Inglaterra y Estados Unidos respetan general-
mente el principio territorial.
* Para que proceda la extradicin de un delincuerte, ade-
ms de las condiciones relativas al delito, al delincuente y a la
punibilidad, es necesario tambin tener presente aquellas condi-
ciones concernientes al proceso, a cuya existencia tambin se
subordina la extradicin.
* En efecto, la primera de esas condicionen es que el Estado
reclamante tenga jurisdiccin para sustanciar el proceso o para
castigar al sujeto cuya entrega reclama y, ms :n, debe ser com-
petente el tribunal u organismo que concretamente ha cursado
la demanda de extradiccin. Ya ha sido anteriormente analiza-
do, cuando un Estado tiene jurisdiccin para juzgar a un delin-
cuente y como la jurisdiccin conferida por las leyes a los tribu-
nales de un pas puede entrar en conflicto a veces con las de
otro, controversias que han provocado la existencia de tratados
o acuerdos internacionales elaborados precisamente para superar
esos litigios. Se ha visto igualmente que esa competencia a veces
deriva del principio territorial dominante, otras del principio

En contra de la excepcin, Adinolfi, Estradizione de nazionali, S. P.,


1927, p. 239; Florian, I, p. 257; Ferri, p. 171; Cuello Caln, p. 212; De Mauro,
Diritto pnale dell'avvenire, etc., p. 15, con algunas reservas, formuladas tambin
por Adinolfi, con respecto a las naciones no civilizadas, que parece el criterio ms
correcto.
244 16. EXTRADICIN: VI

real o de defensa; del de la nacionalidad o medante la invoca-


cin del principio universal o cosmopolita. La consideracin de
la jurisdiccin del Estado requirente es esencial a los fines de la
concesin de la extradiccin y as lo dispone expresamente el
Cdigo de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Fede-
ral en su art. 655, inc. 6 el cual, adems, exige la determina-
cin de la competencia del tribunal peticionante.
Otra condicin a que tambin se subordina la entrega y
que tiene indiscutible raigambre procesal, es aquella directa-
mente relacionada con la garanta de que nadie puede ser sacado
de sus jueces naturales y juzgado por comisiones especiales.
Esta exigencia de que la competencia del tribunal que requiere a
la persona objeto de la extradiccin est predeterminada con
anterioridad al hecho de la causa y no se trate de un juez ex
post fado tambin ha sido incluida en numerosos tratados
bilaterales (Tratado de Extradicin con Brasil, art. III, inc. d)
y multilaterales (Tratado de Montevideo de 1933, art. 3o inc.
d) y si bien nuestra legislacin interna nada dice al respecto, la
cuestin puede y debe ser tratada al discutirse la competencia
del tribunal requirente (art. 655, inc. 6C del C.P.C.F.) pues las
garantas constitucionales consagradas en el art. 18 de nuestra
Carta Magna, han sido establecidas en beneficio de todos los
habitantes de la Nacin y no tan slo para los ciudadanos argen-
tinos.
Tambin es otra cuestin de ndole procesal que dobe
ser tenida en cuenta, la de establecer si el delito por el cual
se reclama la extradicin requiere instancia de parte o ser pro-
movido por medio de querella y si en e caso concreto se han
reunido las exigencias legales del caso.
Por ltimo, segn nuestro sistema procesal estructurado
acorde con las garantas constitucionales, tiene relevante figu-
racin aquella que dispone que nadie puede ser condenado sin
ser odo previamente, razn por la cual nuestro ordenamiento
procesal nacional rechaza las condenas pronunciadas en rebel-
da o en contumacia. Cuando un Estado extranjero conforme
con su propia legislacin, solicita la extradicin de un conde-
nado en rebelda, nuestra jurisprudencia en forma reiterada
se ha negado a admitir la validez de tal condena y se allana a
ia entrega siempre y cuando sea posible en el Estado reclamante
reabrir el proceso y pronunciar una nueva sentencia despus
de haber odo al extraditado (Corte Sunrema de Justicia de la
Nacin, Fallos, t. 228, p. 640; t. 217, p. 340).
17. MBITO TEMPORAL DE LA LE/PEMAL: ! 245

VTI. Especialidad en la extradicin. Como un reflejo del


principio de reserva de la ley penal, en el instituto de la extradi-
cin se encuentra el llamado principio de especialidad, segn el
cual el Estado que obtiene un delincuente no puede someterlo a
otro proceso o hacerle sufrir otra pena que la que motiv el pedi-
do de exTradicL.-, art. 660, C. de P. P. y 6o de la ley 1612. Si
con posterioridad a la extradicin se descubre un delito anterior,
debe solicitarse autorizacin del gobierno concedene, la que es
resuelta por el juez como un nuevo pedido de extradicin. Tal
restriccin no subsiste si el reo no vuelve a la Repblica dentro de
tres meses de recuperar su libertad.
Tambin como consecuencia del proceso comparativo de las
dos leyes penales, determinado por el procedimiento de la extra-
dicin, se dispone, como condicin para concederla, que el reo
no sea condenado a una pena mayor que la establecida por la ley
argentina, si sta es ms benigna (C. de P. P . art. 667).
El principio de la especialidad est contenido en todos los
tratados celebrados por la Repblica.

MBITO TEMPORAL DE VAUDEZ DE LA LEY PENAL

I. Principios. La ley, por el hecho mismo de ser la expre-


sin jurdica de valores sociales, vinclase necesariamente con la
evolucin de esas valoraciones, cuya sucesin constituye un frag-
mento de la historia espiritual de un pueblo, una manifestacin
de su cultura cambiante.
En la esfera estrictamente jurdica, esas variaciones, a las
que corresponde la respectiva sucesin de leyes penales diver-
sas, presentan problemas especficos, que se engloban bajo el es-
tudio de la ley con relacin al tiempo. Si la ley fuese la expresin
nica de una voluntad absoluta y eterna, tales problemas no se
plantearan, porque no habra sucesin de leyes; pero tal hipte-
sis, no obstante cierta constancia histrica en la represin de de-
terminados hechos, no condice ni con la experiencia, ni con la
doctrina jurdica que, aun procurando un concepto abstracto y
formal de lo jurdico, no niega ni puede negar ' ia variedad cons-
tante de las legislaciones.
246 17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: II

Pues bien, ante el fenmeno jurdico de la sucesin de le-


yes penales diversas, pueden entrar en conflicto una serie de prin-
cipios cuyo predominio, segn el punto de vista en que nos colo-
quemos, determina, en el juego de las doctrinas, muy diversas
conclusiones. Como en casi todos los temas del derecho penal,
tambin en este sector estn en primer plano las ms radicales
discrepancias acerca de los fundamentos y fines de la pena, de la
nocin de delito, de las garantas individuales, etctera.
Los principios bsicos que en este tpico entran en juego
son: el de reserva de la ley penal, por una parte; el de defensa so-
cial, por otra;.el de la cosa juzgada y el que podramos llamar de
la mnima suficiencia de la represin.
Al exponer en cada caso las diferencias doctrinarias vere-
mos cmo ellas provienen de discrepancias lgicamente anterio-
res, diremos, al planteamiento de este problema mismo.

II. Distintas hiptesis de sucesin de leyes. Al su' ederse


>iDd o varias leyes penales, la cuestin que se presenta es la de in-
vestigar con qu ley debe juzgarse un hecho, a saber: si cor. aque-
lla que rega cuando el hecho se cometi, o con la quf. r>-; cuan-
do se dicta la sentencia, o mientras se cumple la pens, o -rn una
ey intermedia.
Al variar la ley. las diferencias posibles se concretan en es-
tos cuatro casos:
a) la ley nueva crea una figura delictiva nueva y aplica una
pena a un hecho anteriormente impune:
b) la ley nueva quita carcter delictivo a un hecho reprimi-
do por la ley anterior, derogando expresa o tcitamente una in-
criminacin;
c) la ley nueva establece condiciones mis gravosas, ya sea
en los elementos de la figura delictiva, ya en la sancin, ya en las
condiciones de aplicabilidad de sta (forma de la condena, carc-
ter de la pena, rgimen de prescripcin de la accin y de la pena,
etc.);

Croce, Filosofa deila pratica, asigna a la iev, como inherente a su natura-


liza, su variabilidad. Ed. 1915, p. 337.
I 17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: II 247

d) la ley nueva, finalmente, puede importar una modifica-


cin de la ley anterior que la haga menos gravosa, variando favo-
rablemente los elementos a que nos hemos referido sub c.
En cualquiera de esas situaciones se llamar retroactividad
al hecho de aplicar una ley cuya vigencia es posterior al delito co-
metido. Por el contrario, la afirmacin de la irretroactividad de
la ley podr llevar a la necesidad de seguir aplicando, bajo la vi-
gencia de la ley nueva, la ley anterior dando lugar a la ultra-activi-
dad de sta.
III. El principio bsico. Tales situaciones llevarn a modi-
ficar y crear excepciones al principio bsico que establece que
las leyes rigen para-eJ futuro, art. 3 o , C. C , principio que tiene
para nosotros la trascendencia de una garanta constitucional,
pues el art. 18, C. N. dispone que nadie "puede ser penado sin
juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso", con
lo que, en principio, queda negada la retroactividad de la ley.
La fecha az vigencia de ir :eycs ptiiaies e rige por los prin-
cipios gc-venun-s. Es frecuente que las leyes fijen la fecha en que
han de e.ir a regir. As lo hizo el C. P. que entraba a ser obliga-
torio seis meses despus de su promulgacin (art. 303), o sea el
29 de abril de 1922. En tal caso, el C. P. no es aplicable durante
el perodo intermedio, sino desde el momento de la vocatio legis,
sin distincin entre las disposiciones ms favorables o ms peiju
diciales. La tesis contraria entraa un paralogismo evidente. Las
situaciones injustas que pueda "ello acarrear (supresin de la pena
de muerte) deben ser resueltas por la facultad extraordinaila de
indulto 2.
El que hemos llamado principio bsico no es sino un deriva-
do del dogma reconocido como fundamento de toda la construc-
cin jurdico-penal: "nullum crimen, nulla poena sine lege". La
aplicacin de la ley posterior se hara, en todo caso, alterando las
condiciones o exigencias de la ley de la poca en que tuvo lugar
la conducta, calificada despus como delictiva. La irretroactivi-
dad de la ley penal es una consecuencia -izl principio de reserva
de la ley, contenido en la C. N.
Pero siendo el caso ms frecuente en los procesos penales y
en las sanciones, que ambos se prolonguen durante un tiempo,
resulta de la sola enunciacin del principio que se producii ne-

Conf. Manzini, t. I, p. 262, C. C. C , diciembre 23 de 1921; Gonzlez


Roura, 1 1 , ?.. "H7 y sigs.
248 17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: IV

cesariamente la superposicin de dos o ms leyes, de modo que


la ley posterior no regir umversalmente:
a) ni los hechos pendientes de sentencia;
b) ni las penas temporales que estn en ejecucin
* La irretroactividad en materia penal se inserta conceptual-
mente dentro del principio del "nullum crimen, nulla poena,
sine praevia lege", ya que tanto da que se castigue a una persona
por haber cometido un hecho no especficamente previsto
por ninguna figura penal, recurrindose para ello a otra similar
(analoga), como que se lo castigue mediante la aplicacin de
una figura especfica, pero que en el momento del hecho no
estaba vigente (retroactividad). En ambos supuestos el individuo
realiz una actividad no prohibida (y, por tanto, permitida) o,
al menos no reprimid?, con pena (y, por tanto, impune). Igual-
mente en ambos supuestos (analoga y retroactividad) media
la aplicacin retroactiva de una prohibicin. En efecto, resulta
conveniente destacar con todo nfasis que en los supuestos en
que se aplica la analoga, sea sta legis o juris, la prohibicin
es creada "ex post facto" por el juez, mientras que en el otro
caco se trata de una prohibicin retroactiva de la ley. En la
prriera, el juez al dictar sentencia constituye una prohibicin
que antes no exista y le adiciona una pena a la accin llevada
a cabo por el sujeto recurriendo para ello a otra disposicin legal
parecida o anloga a la cual se quiere castigar, siendo evidente
que antes del pronunciamiento jurisdiccional, dicha conducta
era impune en virtud de no estar su transgresin especficamente
contemplada por la ley. En la segunda, los resultados son exacta-
mente los mismos, nada ms que la nueva infraccin en vez de
haber sido creada con posterioridad al hecho por el juez, fue
creada con posterioridad al hecho por el legislador .'Se despren-
de, en consecuencia, la necesidad, conveniencia y legitimidad
de ofrecer una fundamentacin unitaria que impida, tanto la
aplicacin analgica de la ley penal como su aplicacin retroac-
tiva en perjuicio del imputado, encontrando ambas'facetas de
la cuestin su sustento terico en los principios de legalidad y
de reserva que consagra nuestra Constitucin211.
IV. Aplicacin de la ley ms benigna. Ese es el conflicto
que soluciona expresamente el C. P. al establecer: "Art. 2 o . Si
la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de
Fierro,. Guillermo J.. La ley penal v el derecho transitorio, op.
cit.,p. 195.
17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: TV 2*

la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio,


se aplicar siempre la ms benigna. Si durante a condena se dic-
tare una ley ms benigna, la pena se limitar a la establecida por
esa ley. En todos los casos del presente artculo, los efectos de la
nueva ley se operarn de pleno derecho".
Tal disposicin importa reconocer no solamente la retroac-
tividad de la nueva ley ms benigna, sino tambin la ultraactivi-
dad de la ley anterior ms benigna, quedando el principio general
de ,1a irretroactividad de la ley penal, contenido en el art. 18 de la
C. N.,, interpretado en el sentido de que l se refiere solamente a
la inaplicabilidad de una ley ms gravosa, postenor ala comisin
del hecho.
Los fundamentos de nuestro sistema legislativo en materia
de. aplicacin de la ley con relacin al tiempo, estn dados por
los siguientes principios:
a) ia ley que condene una nueva incriminacin no puede
aplicarse a hechos anteriores, porque ello importara vulnerar el
principio de reserva nullum crimen sine lege, art. 18, C. N.: irre-
troactividad.
b) la ley nueva que quita carcter delictivo a un hecho ante-
riormente reprimido, cobra plena aplicacin, por ser innecesario
a la defensa social mantener bajo pena esa determinada clase de
actos, y en consecuencia, es repugnante el mantenimiento de san-
ciones que el legislador estima innecesarias: principio de mnima
suficiencia: no ultraactividad.
c) la ley nueva que establece condiciones ms gravosas, no
es retroactiva en virtud del principio sub a. Consecuencia: ultra-
actividad de a ley que fijaba esas condiciones en la poca de la
comisin del hecho.
d) la ley nueva que es menos gravosa, se aplica de pleno de-
recho desde la poca de su promulgacin, en virtud del principio
general, segn el cual las leyes rigen desde su publicacin, arts.
2o y 3 o , C. C , y en conformidad con el principio enunciado sub
b: no ultraactividad de la ley derogada.
De acuerdo con nuestro sistema, tales principios no recono-
cen excepcin alguna, y ellos se aplican de pleno derecho, no s-
lo en las causas pendientes, sino tambin en cuanto a las penas
impuestas, siemore que la ley ms benigna se dictare antes de. o
durante el cumplimiento de aqullas3
. Conf. por la aplicacin del pleno derecho, Herma, I, p. 25; Gonzlez
Roura, 1, p. 176; en contra Jofr, p. 39-40.
250 17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: IV

Fiorian, cuya teora sobre este punto no suscribimos, tiene,


con respecto al principio de la cosa juzgada, una justsima obser-
vacin: "la autoridad de la cosa juzgada no se hiere, ya que al de-
saparecer la ley, desaparece el substrato de la cosa juzgada mis-
ma"4.
Todas estas cuestiones, como se ve, estn claramente resuel-
tas por nuestra ley. La doctrina, sin embargo, no es tan concor-
dante.
En cuanto al caso en que la ley nueva crea una figura
delictiva, nadie duda, ni los ms extremosos partidarios de la re-
troactividad 5 , de que no puede someterse a esa ley los hechos
anteriormente impunes. Pero algunos autores hacen derivar esa
conclusin de una mera cuestin de equidad o de conveniencia,
mientras que otros ven en esto una razn de estricta justicia. As
por ejemplo, Carrara, para el cual el delito es siempre el resultado
de una relacin de contradiccin entre el hecho del hombre y la
ley dir: "no puede existir contradiccin entre lo que se hace y
una ley que aun no es" s .
Para nosotros, el principio nullum crimen nulla poetia sitia
lege, que sera el que en este caso entrara enjuego, tiene un ca-
rcter sustancial, cuyo fur^amento y alcance hemos sealado ya
en los prrafos precedentes.
Si la nueva ley qu.ta el carcter delictivo a un hecho que an-
teriormente lo tr;na, nadie duda tampoco de que la sentencia de-
be conformarse a la nueva ley; pero si media cosa juzgada, la doc-
trina francesa se opone, en principio, a la aplicacin de la nueva
ley y no encuentra para ese caso ms solucin equitativa que la
del ejercicio dei derecho de gracia 7 . Esta era tambin la opinin
de Carrara, abandonada luego, con motivo del Proyecto italiano
de C. P. *, para no detenerse ante la cosa juzgada.
Con mayor razn se atiene esa doctrina a la sentencia dicta-
da en el caso en que la nueva ley no importe ms que una modi-

Op. cit., I, p. 209. Vase Lasalle: el fallo es un silogismo al cual se e ha


variado la cremisa mavor da ley). Cit. Binding, Normen, I, p. 172, conf. Cueo
Caln, p. 182.
J
Por ejemplo, Fiorian, I, p. 208.
Carrara, 756. En contra, por derivar de otra concepcin del delito co-
mo mero hecho, Fiorian, I, p. 207.
7
Garraud, I, 126; Vidal-Magno!, p. 1068.
8
Caara, 748; id., Opuseo, II, p. 254.
3 17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: TV 251

ficacin con-respecto a la ley anterior. La cosa juzgada es intan-


gible para ese criterio 9 .
En realidad, las discordancias se han producido prescindien-
do de la cuestin referente a la cosa juzgada y considerando el
caso de variacin del derecho antes de que haya recado una
sentencia definitiva.
Los puntos de vista se diversifican tericamente en dos sen-
tidos fundamentales:
a) los que se pronuncian por la aplicacin de la ley vigente
en la poca de la comisin del hecho, por una parte (irretroactivi-
dad);
b) los que sostienen la aplicacin de la ley vigente al tiempo
de dictarse el fallo (retroactividad).
Influyen en estos puntos de vista los alcances que se den al
principio nullum crimen nulla poena sirte lege y a la teora sobre
los destinatarios de h norma penal. Si, por ejemplo, se acepta
que el destinatario primero de la ley penal es el rgano de^ Esta-
do que ha de imponer la pena, no se concibe que el juez pueda
substraerse a la aplicacin de la ley vigente, etctera ! 0 .
Pero cada uno de esos punto;- de vista tiene una formula-
cin absoluta y una relativa, en ia doctrina.
* Existen casos en que la nodificacin introducida por
la nueva ley, es solamente ms favorable.al imputado en forma
parcial ya que hay en elia, otras partes que resultan ms gravo-
sas y estos supuestos son 1:- suficientemente frecuentes como para
no constituir meros casos acadmicos. Se trata en estas hiptesis
de verdaderas excepciones a la vigencia absoluta y total del
principio de la no retroactividad de la ley ms gravosa (art. 13
de la Constitucin Nacional) pues al estar vedada ia aplicacin
fragmentaria de la nueva ley ms benigna para combinarla con
porciones menos rigurosas de la ley anterior, ya que ello vulne-

Tal es ia doctrina francesa: Morin, vase Effet rtroactif, 2 , 6; Chauveau-


Hlie, 1, p. 46 y gs.; Garcaud, I, 126; Vidal - Magnol, p. 1068. Para ellos no hay
otra solucin que el ejercicio del derecho de gracia. En este punto, el criterio extre-
mo est sostenido por Laborde: Aln mme que ia loi nouvelle supprimerait l'in-
crimination du fait qui motiv la condamnation, cette suppression ne saurait pro-
fiter aux individus afinitivement condamns, sous la loi ancienne, et, si leur peine
n'est pas subie, rigoureusement ils doivent Ja subir, quoique depuis leur condamna-
tion ce fait soit devenu licite. Cette situation quelque chose de choquant; aussi
le pouvoir social y remdie-t- habitueUement en proclamant une amniste ou en
acordant desgrces, cit Florian, 3a. ed., i, p. 203-4.
10
Ver Binding, Normen, I, 25, i. II.
252 17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: IV

rara el principio tambin constitucional de la divisin de los


poderes, ocurre que si el delincuente se beneficia con la parte
ms benigna de la ley nueva, tendr que cargar con aquella otra
parte que lo perjudique, aunque en el balance de ambos cambios
resulte favorecido. Supngase el caso de un individuo juzgado
por un delito castigado con pena de 1 a 3 aos de prisin segn
la ley anterior, pero sin el beneficio de la condena de ejecucin
condicional; disposicin legal que es modificada elevndose la
escala penal de 2 a 4 aos de la misma pena, pero concedindose
al infractor la posibilidad de gozar de la condicionalidad en la
ejecucin.
En este caso, parece evidente que en concreto ser ms
favorable la ley que conmina al hecho con una pena mnima
de 2 aos, pero que se puede cumplir en libertad a aquella
otra de 1 ao de prisin, pero de cumplimiento efectivo. Esto
nos indica que el sujeto en cuestin deber ser castigado recu-
rrindose a la aplicacin retroactiva de una pena ms severa
(2 aos), lo que constituye una excepcin parcial y relativa al
principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal ms
gravosa, excepcin que en ltima instancia no alcanza a desvir-
tuar el serftido de la regla, ya que integralmente valoradas ambas
leyes que es el nico procedimiento correcto a efectuar se
est aplicando la ley ms favorable al delincuente.
Este criterio fue aplicado por la Cmara Nacional en lo
Fenai Koonmico, Sala 3a., en la causa "Jaime Winter e hijo
S.R.L." en fecha 9 de noviembre de 1973, al disponer el Tribu-
nal que: . . . "Por su mayor benignidad ha de elegirse, para san-
cionar una contravencin cambiara, la norma que si bien esta-
blece un mximo de diez veces el monto de la operacin en
infraccin, no fija, sin embargo, un mnimo determinado"...
(J.A., Serie Contempornea, t. 22-1974-101).
En otro orden de ideas, es necesario recordar que, tal como
lo tiene dicho en forma reiterada nuestra jurisprudencia y, en
especial la de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, el
principio de la "ley ms benigna" no tiene jerarqua constitucio-
nal no obstante el trascendente papel que juega dentro del
derecho penal. As, la Corte decidi "La irretroactividad de la
ley penal, tal como la contempla el artculo 18 de la Constitu-
cin Nacional, al proscribir las leyes ex post jacto, no comprende
a la retroactividad benigna de las leyes punitivas" (Fallos t.
293 p. 522; t. 253 p. 93; t. 211 p. 1657).
En el reciente pronunciamiento del ms alto tribunal
17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: V 253

de la Nacin que confirm la condena impuesta a los integran-


tes de las juntas militares que gobernaron desde 1976 a 1982,
la Corte volvi a expresarse acerca de este punto y en el voto
del Dr. Jos Severo Caballero se agrega: "Que, por tales moti-
vos, no resultan atendibles los planteos atinentes a que se viol
el art. 18 de la Constitucin Nacional al dejar de lado el principio
de la ley penal ms benigna. En efecto, en el caso no se ha dic-
tado una ley penal posterior al hecho del proceso, sino que
se derog una norma que excusaba hechos ilcitos anteriores,
plenamente incriminados al tiempo de su comisin, restable-
cindose el sistema vigente; de donde el posible conflicto debe
considerarse entablado entre la ley 23.040 y el art. 2 del Cdigo
Penal. La similar jerarqua de las normas en juego permite en-
tonces, que la cuestin quede expresamente resuelta por la ley
posterior, habida cuenta de que el art. del cdigo de fondo citado
slo recoge un principio general fundado en la conveniencia,
que puede quedar de lado cuando concurran circunstancias
que as lo determinen; sin que corresponda al Tribunal juzgar
sobre su interpretacin y aplicacin, por ser ello ajeno a su
competencia extraordinaria en virtud de que se trata de un
precepto de orden comn (Fallos: t. 253 p. 93y t. 274 p. 297)".
Debe sealarse, por ltimo, que conforme lo dispone
el propio precepto en su ltima parte (art. 2* del C.P.),debe ser
aplicado de pleno derecho, exista o no peticin de parte inte-
resada (Failos: .295 p. 729 y 815; t. 296 p..466) 10 '..
V. Teoras de la irretroactividad.- I o Dla irretroactividad
absoluta. Segn ella, la relacin jurdico-penal queda firme y de-
finitivamente establecida por el delito mismo, con referencia a la
ley vigente en la poca de su comisin, y esa relacin no puede
en ningn sentido ser alterada por el derecho posterior. Se habla
aun de un derecho del sujeto a la pena establecida en la ley trans-
gredida 11.
2 Teora de la irretroactividad de la ley, salvo que sea ms
benigna. La ley aplicable es, en principio, la de la fecha de la co-
misin del hecho: sa es la ley que el delincuente conoca y en
consecuencia la que transgredi. Pero a la par de esa considera-
cin, que como se ve deriva del principio de reserva, no puede
Analizamos con mayor extensin todos estos temas en Fierro,
Guillermo J., La ley penal y el derecho transitorio, op. cit., p. 229 y sigs.
11
Ai Haeischner, System d. Preun. Stnfrechts) I, 35; Bekkei, Theorie,
I, p. 214, citados por Binding, Normen, I, 25, n. 2; id. Grundriss, 22. IL 1.
254 5 17. MBITO TEMPORAL DE U LEY PENAL: V

olvidarse el de mnima suficiencia, y si la ley posterior declara ex-


cesiva una nena y establece otra ms benigna, a ella debe ajustar-
se la sancin; por equidad, segn algunos; por razones de carc-
ter jurdico fundamental, segn otros 12 .
* Por nuestra parte entendemos que la teora de la irretroac-
tividad relativa que es la que ms directamente nos concierne
al igual que las dems, no puede ser satisfactoriamente expli-
cada si no se parte de ciertos postulados previos y superiores,
de los cuales fluyen como consecuencias naturales esta clase de
desarrollos tcnicos jurdicos. Consideramos, por tanto, que la
cuestin debe comenzar por plantearse en planos ms altos
que aquellos que maneja la tcnica penal, remontndose en este
caso al eterno conflicto suscitado entre la autoridad y el indi-
viduo, entre los derechos y facultades de cada uno, entre las
exigencias que impone la seguridad general y el lmite de la
libertad individual. La historia nos demuestra que ese antago-
nismo no puede ser resuelto adoptando unilateralmente una
de las opciones; y en este sentido nos parece que la solucin
kantiana que consideraba a la libertad como un fin y a la res-
triccin como un medio, de mcdo tal que se consagraba una
completa libertad en tanto y dr ruanto no fuera necesario im-
poner una restriccin fundada pira permitir el pleno despliegue
de la libertad de todos y proteger, de esta manera, aquella
libertad individual, constituye la solucin ms justa y equili-
brada.
Sentada pues la premisa de que la libertad del hombre
es la regla y la restriccin de esa libertad la excepcin, restric-
cin que se justifica en tanto y en cuanto persiga las finalidades
antedichas, nos parece que se ha encontrado simple y sencilla-
mente el fundamento de la teora de la irretroactividad relativa,
ya que con arreglo a esa premisa no tendra explicacin valedera
y suficiente, el castigo de un individuo por un hecho que la so-
ciedad ha dejado de considerarlo como merecedor de pena o,
al menos, que reclama una sancin de menor severidad. Cuando
la represin slo encuentra justificacin adecuada en la circuns-
tancia de que sea imprescindiblemente necesaria en determinada
medida para cumplir el fin que por medio de ella se procura,
parece lgico concluir que cuando ella ya no es ms indispen-

Esta es la doctrina dominante: Beling, Gmndzge, 80, III, I; Mezger,


8, II, III; Cariara, 748 y siguientes; Pessina, Elementos de D. P., p. 220 y si-
guientes. Ver Binding, Normen, 25, nota 2,1.
17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: VI 255

sable, o no lo es con esa intensidad, constituye entonces una


marcada injusticia imponer una restriccin que en el momento
carece de justificacin alguna.
El argumento reiteradamente invocado conforme al cual
se impugna la aplicacin ultraactiva de la ley que rega en el
momento del hecho, pues ella ya no coincide con la valora-
cin vigente que est satisfactoriamente reflejada en la ley
nueva, argumento esgrimido tanto por los partidarios de la
aplicacin retroactiva de a ley penal ms severa como por los
de la ley penal ms benigna, no es, segn nuestro modo de
ver, un razonamiento decisivo que pueda ser aceptado en am-
bos casos como fundamento de sus respectivas posiciones. Por
una parte, no puede ser admitido como el fundamento de la
excepcin al principio de la irretroactividad, que como regla
general es el que consideramos acertado, sino tan slo es la
manifestacin que nos pone en evidencia la falta de necesidad
de a incriminacin o de la gravedad excesiva de la pena. Es
obvio y salta a la vista el absurdo y la evidente injusticia que
constituye aplicarle un castigo a alguien yor un hecho que al
momento en que se va a ejecutar esa sancin es impune y puede
ser llevado a cabo libremente por cualquier ciudadano. Pero lo
que nosotros queremos significar enfticamente e_s;.que-la jrazn
que explica cabalmente su injusticia,' no reside slo h la cir-
cunstancia de que la conciencia jurdica del momento no com-
parte la necesidad o intensidad de ese castigo, sino en la termi-
nante afirmacin de que la pena slo es legtima cuando aparece
como el medio necesario para lograr el fin propuesto por el
derecho, el cual, a su vez, debe tambin encontrarse justificado.
La nueva valoracin expresada por la ley ms reciente nos evi-
dencia que ello ya no es ms as; en otras palabras, constituye
el sntoma que nos pone de manifiesto el fundamento genuino
de la excepcin12*.

VI. Teoras de la retroactividad. La adopcin de la idea de


la defensa social como fundamento de la pena lleva en este punto
a pronunciarse en favor de ia vigencia de la ley nueva, de modo
que todo razonamiento parte de ese supuesto. La retroactividad
es el resultado, aunque no sea el propsito de la doctrina.

a
Fierro, Guillermo J., La ley penal y el derecho transitorio, o p .
cit., p . 2 0 6 , en d o n d e analizamos con mayor detenimiento los fundamentos
de las diversas teoras.
255 5 17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: VI

Las leyes no tienen ni efecto retroactivo ni ultraactivo: ri-


gen desde su sancin hasta su derogacin o trmino ' 3 . Pero si
subsiste una situacin de hecho producida bajo el imperio de una
ley anterior para la cual ese hecho fuese tambin punible, esta
doctrina se pronuncia por la aplicacin del derecho vigente a la
poca de la sentencia, de modo que si bien la ley resulta retroacti-
va con relacin al hecho, no lo es con relacin al fallo. Tambin
esta doctrina ha sido formulada en trminos relativos y en trmi-
rios absolutos.
I o La retroactividad absoluta de la ley nueva es sostenida
en va doctrinaria sobre la base de la significacin de la nueva ley
como apreciacin de las necesidades actuales de la defensa, de
modo que no se justificara la imposicin de una medida defen-
siva, cuya inadecuacin est reconocida por el Estado mismo,
puesto que modifica la ley 14 . Como ya se ha dicho, nartie inclu-
ye en este punto de vista la posibilidad de hacer retroactiva una
incriminacin nueva l s , sino que ello se considera solamente con
relacin al caso en que vara la sancin, hiptesis en la cual esa
teora no. distingue que la nueva sea o no ms severa: la aplica en
todo caso.
2o Teora de la retroactividad condicionada. Ordinariamen-
te, la opinin de los que se pronuncian por la aplicacin de la ley
postenor, admite excepciones para el caso de que ella sea ms
gravosa, ya por la parcial aceptacin de los principios contenidos
en la doctrina de la irretroactividad, ya por meros motivos de
equidad I . En este punto debemos incluir el original pensamien-
to de Ferri, segn el cual la ley nueva es retroactiva, en general
(salvo el principio de reserva) I 7 . La ley posterior ms benigna no
es retroactiva cuando se tratare de un delincuente habitual; la ley
posterior ms gravosa no es aplicable a la delincuencia poltica.
Los propios discpulos de Ferri rechazan este punto de vista que
importa negar el concepto de ley 18 .

13
Uszt-Schmidt, 19,11.
Florian, I, p. 206 y siguientes, que es el ms terminante defensor de ia
retroactividad, pues, en realidad, todos los dems admiten excepciones Binding,
Normen. I, p. 182;Fingei, 27.
1
Ni Florian, I, p. 208.
Finger, p. 138; Seeger, Pulvermacher, etc., cits. por Binding, Normen, I,
p. 169-70.
17
Ferri, Prinp, 39.
18
Florian, I, p. 193 y 211.
? 17 MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: Vil 257

VIL Qu debe entenderse por ley? . - En este punto refi-


rese el cdigo a "la ley" que rige en el momento del hecho y a
"la ley" que rige al dictarse el fallo. Es obvio, en consecuencia,
que tal expresin debe tomarse en todo su valor y considerar que
no solamente por la pena debe juzgarse si Ja ley penal es distinta,
simo por todos los elementos que integran esa ley y, en especial,
por la serie de elementos que constituyen una figura delictiva.
Ley no es slo la sancin, sino que lo es tambin el precepto.
Ahora bien, es frecuente, y lo hemos visto ya al estudiar la teora
de la ley penal, que el precepto penal est condicionado por dis-
posiciones que no son de derecho penal, sino que pertenecen a
otras ramas del derecho (civil, comercial, administrativo). Las
variaciones de ese derecho deben tambin considerarse compren-
didas dentro del sistema de retroactividad de la ley ms favora-
ble, puesto que el C. P. no se refiere a la "ley penal", sino a "la
ley". As, por ejemplo, si para constituir una figura delictiva en-
tra como eiemento constitutivo la edad de la vctima (como en
cierta figura de la corrupcin) y, despus del hecho, la ley civil
fija la mayor edad en veinte aos, la figura penal puede desapare-
cer y la sentencia debe ajustarse a la nueva norma o revisatse, si
media condena 19 .
Claro est que para que se sea el caso, es necesario que la
variacin de la norma civil importe una verdadera alteracin de
la figura abstracta del derecho penal y no una mera circunstancia
que, en realidad, deje subsistente la norma. As, por ejemplo, el
hecho de que una ley quite a una moneda el carcter de tal, nin-
gn influjo puede tener sobre las condenas existentes por falsifi-
cacin de moneda, pues no ha variado el objeto abstracto de la
tutela penal; no ha variado la norma penal, que sigue siendo idn-
tica 20 .
No es pacfica, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia
nacional, la cuestin de establecer cul es el concepto de ley
que hay que tomar en consideracin a los fines de poder pro-
nunciarse acerca de su mayor o menor benignidad. Hay una
posicin ms restrictiva que, entre otros, defiende Ricardo
Nez para quien ley, a tales fines, consiste en: "el total orga-
nismo juridicc que dentro de un cuerpo legal y sus preceptos

Conf. Mezger, 8, IV, 1: Mayei, p. 29; Fingei, que pone un ejemplo pa-
recido, p. 144. Liszt-Schmidt, 19, II; Beling, Grundzge, p. 107, es,'en princi-
pio, contrario, salvo que la accin pierda su carcter de antijurdica.
20
Conf. Mayer, p. 30; Mezger, 8, IV, 1.
258 17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: Vil

complementarios, regula la imputacin penal y sus consecuen-


cias en un caso concreto20*.
Con ello, este autor quiere evitar que el juzgador extraiga
un concepto particular de ley componindola con normas que
pertenecen a diferentes cuerpos legales. Admite, sin embargo,
que la ley penal aun cuando est separada materialmente de
otras normas jurdicas, a veces esos otros preceptos la integran
conceptualmente.
Nosotros, participamos en cambio de la tesis ms amplia
que entiende que el derecho penal, como todas las dems ramas
jurdicas, no es una fraccin aislada del resto del ordenamiento
normativo y, por consiguiente, el legislador al construir la ley
penal necesariamente presupone y se apoya en una multiplici-
dad de conceptos jurdicos acuados en otras disciplinas jur-
dicas con las cuales se relaciona. Pues bien, la modificacin
producida en aquel mbito extrapenal puede, sin duda, incidir
decisivamente sobre la ley penal, tornndola nas benigna, sea
sobre la estructura de una figura delictiva, o sobre la duracin
de la pena, o sobre el contenMr. de ella, o sobre el rgimen de
prescripcin, etctera.
Como se ha dicho antes, un importante sector doctrinario
y jurisprudencial limita y niega la aplicacin como ley penal ms
benigna cuando el cambio ocurrido en la ley extrapenal es
meramente circunstancial y deja subsistente la norma, pues
sera menester que la modificacin operada importe una verda-
dera alteracin de la figura abstracta del derecho penal o de
la estructura de la norma represiva en s, que, como tal, quedara
intacta en el caso que mencionamos. Como se advierte, las difi-
cultades de aplicar estos criterios a los casos concretos, son im-
portan tes 20b -
La Cmara Federal de Baha Blanca, en la sentencia del
17 de abril de 1985, dictada en la causa "Dscola, Gabriel"
tuvo oportunidad de expedirse sobre este punto en una correc-
ta aplicacin del derecho, sosteniendo: ''Si la resolucin minis-
terial de reconocimiento del culto de los Testigos de Jehov
fue dictada con anterioridad pero entr a regir con posterio-

a
Nez, Ricardo C , Derecho penal argentino, Editorial Bibliogr-
fica Argentina (Buenos Aires, 1959), t. I, p. 137.
Analizamos algunos de ellos, en Fierro, Guillermo J., La ley penal
y el derecho transita lo. op. cit.. p. ?U y sigs.
17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: VIII 259

dad a la insubordinacin del procesado no cabe sino concluir


que, en su operatividad, ha de ser considerada como ley poste-
rior ms benigna, como que vino a modificar un elemento del
tipo penal de insubordinacin, cual es el de su sujeto activo
(el militar) al ampliar la causal de excepcin al servicio por
estado religioso para los ministros y seminaristas del culto de
los Testigos de Jehov, haciendo asi posible que no adquirieran
estado militar y no pudieran, por ende, cometer ese delito que
slo los militares pueden cometer (delictum propium). En el
caso si por aplicacin de una ley extrapenal ms benigna el
prevenido ya incorporado hubo de ser dado de baja apenas
incorporado para la verificacin de su eventual excepcin al
servicio militar de conscripcin, si esta baja comportaba la
prdida de calidad militar, y si el delito de insubordinacin slo
puede ser cometido por un militar, salta a la vista que falt,
en el caso, una condicin de posibilidad de existencia del delito
mismo, que era aquella calidad de soldado, convirtindose la
insubordinacin en un hecho atpico por micnt.idad del sujeto
activo para cometerlo " (J.A., t. 1985-11-432}.

'II. Cul es la ley ms favorable? . - El art. 2o no hace re-


Va.-ia solamente a las variaciones que pueda haber en el monto
y >;aidad de la pena, sino a las variaciones contenidas en la ley, es
decir, que habr lugar a la retroactividad de la ley posterior o a la
ultraactividad de la ley derogada, segn sea el resultado de
la comparacin no de las penas, sino de las leyes mismas.
Esa comparacin debe, pues, ser hecha con referencia a todo
el contenido de la ley 2 J , partiendo de la pena, de los elementos
constitutivos de la figura delictiva, de las circunstancias agravan-
tes o atenuantes de la infraccin, y tomando en cuenta tambin
las dems situaciones que influyen en la ejecucin de la
pena, en su suspensin, prescripcin, perdn, gracia, liberacin,
etctera.
Esa eleccin, por otra parte, no es una eleccin abstracta si-
no concretamente referida al caso de que se trata, con relacin al
cual han de balancearse las diferencias de una y otra ley, que slo
excepcionalmente se presentarn favorables en todos sus aspec-
tos, siendo lo ms frecuente que se presenten favorables en parte
y en pane no. Para esa eleccin fracasan los criterios doctrina-
21
Conf. Cortes. Vistas Fiscales, III, p. 391. C. C. y Com. t. VII. p. 5^4
t. VIH, p. 133.
260 17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENA/.: VIII

rios generales y eila tiene que hacerse en relacin concreta con el


caso particular " . El juez debe tomar a las dos leyes como hipo-
tticamente coexistentes, y efectivamente lo son, durante un
tiempo, pues unos casos resultan regidos por una ley y otros ca-
sos por la otra. El juez no resuelve cul de las dos leyes es vigente
sino cul de las dos aplica a ese caso.
Ese examen comparativo debe concluir por la eleccin de
una ley, es decir, que ser ilcita la aplicacin al mismo caso, si-
multnea o sucesivamente, de disposiciones de leyes distintas, en
cuyo caso no se aplicara en realidad ninguna ley, dictada por el
poder legislador, sino una nueva ley confeccionada por el juez,
con elementos de distintas leyes, para un caso concreto. No son
lcitos los reenvos de una a otra ley en procura de las disposicio-
nes ms favorables: elegida una ley, sta se aplica en su integri-
dad, y en todo su rgimen " .
E*e principio que prohibe la simultnea aplicacin de dos
leyes, tine, sin embargo, una excepcin en nuestro C. P. con re-
ferencia al cmputo de la prisin preventiva, para el cual la ley
establece que, "se observar separadamente la ley ms favorable
al procesado", art. 3 o M . :
Claro est que, contrario xensu, de esta disposicin se dedu-
ce la absoluta validez del principio general de inaplicabilidad si-
multnea de varias leyes, con relacin al C. P., conforme con lo
afirmado ms arriba 2S.
* La sarn de la ley nacional 23.070 que dispuso un nue-
vo cmputo de las penas a todos los condenados con senten-
cia firme dictada entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciem-
bre de 1983, plante una difcil cuestin acerca de su verdadera
naturaleza y directamente vinculada con ese tema, respecto de su
constitucionalidad. Se debati si se estaba frente a una ley de
conmutacin de penas, de una amnista parcial o lisa y llanamen-
te ante una ley posterior ms benigna. Llamada a dirimir la Corte
Suprema de Justicia de la Nacin el conflicto suscitado, uno de
22
Conf. Mezger, 8, III; Liszt-Schmid, 19, III; Mayer, p. 28. Conf.
C. S., J A . , XVII, p. 356.
Conf. Lisz-Scnmidt, 19, III. Son, pues, errneas las resoluciones que
haciendo varias remisiones de una a otra ley concluyeron en la transformacin
de una pena de 15 en una de 5, G. del F., t XX, p. 71. El auto de la. InsL del Dr.
Carlos M. Martnez suministra una amplia informacin sobre las resoluciones dic-
tadas. En contra del texto Rivamla, Exp. y crit., 26-7.
Ver Rivaroia, Exposicin y crtica, I, 26.
Ver Gonzlez Roura, I, 172, c) con referencia v transcripcin de ur. fa-
llo de la C. C. y Com.
17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: IX 26!

los integrantes de la mayora que se pionunci por la constitu-


cionalidad de la iey,ei Dr. Petracchi, sostuvo: ". . . 4 Que resulta
desafortunado, en efecto, asimilar la disminucin de penas a la
conmutacin. As como por el indulto puede hacerse desapare-
cer la pena, y disminursela por conmutacin o indulto parcial,
por va legislativa puede suprimirse la relevancia penal de un he-
cho (tipicidad) y, por la misma va, conservar la relevancia penal
aunque disminuyendo sus consecuencias. Por lo general, ambos
supuestos tienen lugar en los casos de leyes desincriminatorias y
leyes ms benignas, respectivamente, que remiten al principio de
retroactividad (art. 2o del Cd. Penal).
Si la facultad de amnistiar es una forma especial e desin-
criminacin que compete exclusivamente al Congreso Nacional,
la disminucin legislativa de fas penas es una forma de ley penal
ms benigna del resorte, igualmente exclusivo, de ese poder. 5o)
Que, en parejo orden de ideas cabe recordar, en primer trmino,
que si el reproche penal de un hecho y su traduccin en una pena
son vlidos si, y slo si, se han establecido en una ley (art. 18
Constitucin Nacional) del Congreso Nacional, las mismas condi-
ciones de validez requerir la disminucin abstracta de dicha pena.
En secundo lugar debe ponerse de relieve que del mismo
modo en que una ley de amnista puede ser considerada una ley
posterior ms benigna que elimine la relevancia penal del hecho,
la ley 23.070 es una ley posterior ms benigna que disminuye,
con carcter general, las conseci'encws de la rei-rsancU: penal de
ciertos hechos cuando sus autores han sufrido determinadas con-
diciones de encierro... " (L.L., t. 1986-E, p. 540).
La tesis de la minora del alto tribunal, sostuvo que se tra-
taba de una ley de conmutacin de penas y la Constitucin slo
"ha atribuido al Presidente de la Nacin la potestad de indultar
o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdiccin federal,
mediante el procedimiento previsto en el artculo 86, inc. 6o y,
por ende, se pronunci por la inconstitucionalidad de la ley
IX. La iey intermedia, y Ja ley temporaria.- El objeto
de la eleccin determinado por esa comparacin de leyes, puede
no ser ni la ley de ia poca en que se cometi el delito, ni la de la
poca en que se dicta el fallo, sino que, conforme el C. P., art.'2,
puede serlo tambin una ley intermedia ms favorable 2*.
Zwischengesetz. Conf. Mezger, 8, !il; Beling, Grundzge, 80, III, 1;
K'hler, p. 114. El sujeto no puede ser perjudicado por el hecho de que el pro-
ceso no estuviese lisio para fallarse durante el tiempo en que rigi la iey mas
benigna. Esta es slo una razn de humanidad, Liszt-Schmidt, 19, II.
262 5 17. MBITO TEMPORAL DE LA LE PENAL: IX

Deben distinguirse, entre las posibles leyes intermedias, las


leyes transitorias de las leyes temporarias. La doctrina no ve que
estas ltimas puedan dar lugar a la aplicacin retroactiva o ultra-
activa ms benigna. Se trata de leyes que fijan por s mismas su
duracin, es decir, que prefijan su autoabrogacin, y que com-
prenden series temporalmente limitadas de acciones (leyes finan-
cieras, leyes extraordinarias de polica, etc.).
Su propio carcter hace que la doctrina las excluya de su
consideracin en este punto. Si una ley temporaria agrava las pe-
nas de ciertos hechos cometidos durante un perodo determina-
do, y vencido el trmino de la ley, el derecho comn ms benigno
recobrara su imperio con efecto retroactivo, resultara la total
ineficacia de la ley temporaria, y por ello es que ordinariamente
se afirma la subsistencia de las sanciones ms graves, contenidas
en la ley que ya estableca su autolimitacin temporal y que, en
consecuencia, tena perfectamente prevista la terminacin de su
vigencia " .
Esa ley, en efecto, no puede deciise derogada por la que rige
ulteriormente, puesto que ella misma se autoexclua, pasado cier-
to tiempo. En ella se presupona, pues, que algunos hechos los
cometidos en los ltimos das de vigencia seran juzgados des-
pus de caducar la ley. Un acto legislativo de ese carcter impor-
ta, pues, una expresa derogacin del art. 2o del C. P., con respec-
to a las acciones a que la ley se refiere 2S .
En consecuencia, salvo razones polticas, la ley temporaria
abarca todos los delitos cometidos durante su vigencia y sus efec-
tos ms gravosos pueden ser ultraactivos, salvo expresa deroga-

27
Beng, Grundzge, 80, III, 3. Kohler, p. 117; Liszt-Schmidt, 19, II;
Finger, p. 147; Mezger, p. 79^ en contra, en todo cajo -Mayer, p.o 31-2. Grispigni,
Corso 1, p. 424; con referencia a la expresa salvedad del art 2 , ap. 3 o del C.
P. italiana vigente; Ferri, Princip, p. 146, nota, slo para las leyes que contie-
nen la auto-abrogacin prefijada, lo mismo que Gino Zani, Ancora dea pretesa
ultmtivita deUe cosidette leggi di accezione, R. P., 1926, I, 557; Manzini, I,
152; Florian, I, 147-8. Segn G. Arangio Ruiz, la ultraactividad de la ley tem-
poraria est in re ipsa y, por ello, es innecesario preverla expresamente: Interno
a'efficacia deUe leggi penali tempomnee, R. P., t XLIV, p. 5. Sigue correctamente
este criterio J. M. Nuez, La aplicacin de la ley penal con relacin al tiempo,
Ene. Jurd. Omeba, 1.1, p. 34 y 35.
28
Esa razn la da Zani, op. cit, R. P. 1926, I, p. 558, esp., p. 561, con
respecto al art 2 del C. italiano, equivalente al nuestro. Conf. tambin Arangio
Ruiz, op. cit; Beling, Grundzge, 80, III, 3. Mario T. Dragonetti, L. L., t 52,
p. 433 y gs. y Jimnez de Asa, II, p. 655 creen insuficiente que la ley tem-
poraria prefqe su tiempo de vigencia, con lo cual resulta sin sentido la tempo-
rariedad.
17. MBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL: IX 263

cin por otra ley o la correccin de ellos por va de amnista o in-


dulto general.
Pero tal doctrina slo es opinin general en cuanto se re-
fiere a las leyes que prefijan su autoabrogacin, leyes que pue-
den estrictamente llamarse temporarias. No sucede as con las lla-
madas leyes transitorias y extraordinarias, a las cuales no se las
substrae, en general, del principio de la retroactividad benigna 2S ,
rechazndose una serie de distinciones que se ha querido hacer,
sin base en la legislacin positiva 3 0 .
Ante nuestra ley, sin embargo, que ninguna diferencia hace
para las leyes excepcionales o transitorias, slo podemos circuns-
cribirnos a sealar ese silencio y repetir, con Mayer, que "existe
la necesidad de considerar especialmente las leyes transitorias y
breves; pero no debe afirmarse, fue .el derecho vigente lo
haya hecho" 3S . Lo que a Mayer, teniendo en cuenta el art. 2 o
del C. P. alemn, induce a rechazar las teoras, debe inducirnos
tambin a nosotros a la lisa y llana aplicacin del art. 2. C. P.,
para -os casos de leyes transitorias, siembre/qjc se trate de hacer
valer un efecto retroactivo benfico, y la tey BO tenga prefijada
su autoabrogacin, es decir, qu no se trate de una ley tempora-
ria. Aiyunos autores aconsejan examinar los motivos polticos del
o&mb.'o, para pronunciarse segn sea la intencin de la ley nueva
coii respecto a la anterior. Para nosotros, tampoco esto parece ne-
cesario, cuando se trata de leyes transitorias.
En la aplicacin de la ley ms favorable, hecha en trminos
tan absolutos como los contenidos en nuestro cdigo, podra en-
contrarse un obstculo para la'aplicacin retroactiva de la ley
nueva en ciertos aspectos en que es casi universalmente recono-
cida. Tales casos son, entre otros, la retroactividad de toda ley in-
terpretativa y la de la aplicacin de medidas de seguridad.
Con respecto a la ley interpretativa, claro est que para ser
aplicada como tal debe tratarse de una ley autnticamente inter-
pretativa. En este respecto, cabe formular muy serias dudas acer-
ca de la ley 11221, muchas de cuyas disposiciones, bajo el pre-
texto de enmienda de errores, introdujeron modificaciones reales

29
Liszt-Schmidt, 19, II, notas 3-4; Manzini, I, 152; Mayer, p. 31-2;
Mezgei^p. 70; Zani, op. cit, p. 557.
El C. P. italiano de 1930 ha previsto el caso, salvando una tradicional
polmica, art, 2". No es claro, sin embargo, el concepto de ley "excepcional".
31
Mayer, p. 32.
264 i7. MBITO TEMPORAL DE LA LE PESL-A

en el contenido del Cdigo, tal como ste haba sido editado y


declarado ley de la nacin.
En cuanto a la medida de seguridad, estmase que, en gene-
ral, ella se aplica siempre desde la poca de la sancin de la ley
nueva v conforme con las disposiciones de sta C. P. Polonia,
art. 2', 4 o ; C. P. Italia, artf 200). El carcter defensivo de la
medida explica ese principio, dejando subsistentes los que se re-
fieren a la irretroactividad de la ley, en.cuanto a la pena 3 i .
X. Tiempo del delito.- As como se haca necesario fijar
criterios para resolver el problema relativo al lugar en que un de-
lito se considera cometido, as tambin es necesario determinar
las relaciones temporales de la infraccin, para establecer el mo-
mento en ei cuai o desde el cual puede decirse que un delito ha si-
do cometido. Es obvio que todas las cuestiones de sucesin de le-
yes esn estrechamente vinculadas con este tema, ya que puede
haber Discrepancias para apreciar si un delito ha sido cometido
durante la vigencia de una u otra ley. Pero, adems, la determina-
cin temporal del delito tiene importancia con respecto a otro
gnero de relaciones, como ser, la prescripcin. ,
Tambin aqu pueden reproducirse las diversidades de cri-
terio, ya dando preferencia al tiempo en el que se ejecut la ac-
cin propiamente dicha, ya acordndola al momento de produc-
cin del resultado. .-..
La cuestin, sin embargo, difcilmente puede ser resuelta
sin tomar en cuenta, en cada caso, las caractersticas de la figura,
y el gnero de relacin temporal que se tenga en mira.
Las cuestiones fundamentales a las que puede dar lugar la
relacin temporal del hecho son principalmente dos: la primera
consiste en la influencia que una u otra situacin temporal puede
tener sobre la ilicitud del hecho o la imputabilidad y la culpabi-
lidad del autor. La segunda, es la cuestin relativa a la prescrip-
cin. Tanto para una como para otra la ley ofrece criterios claros.
La primera situacin est representada por aquellos casos en
los cuales entre la accin y e resultado se produce un cambio le-
gislativo; tiempo de la accin, si la ley es ms benigna, y vicever-
sa,o si es ms benigna la posterior, pues sta se aplica, segn C. P.
2 , aun despus de producidos los resultados, en la sentencia pos-
terior o durante el cumplimiento de la pena. Tambin entran en

Conf. Cuello Caln, p. 181 ; Florian, 1, 149; Gnspign-., I, p. 429-30.


18. LIMt ACIN PERSONAL DE LA LEY PENAL: 1 265

el primer caso las situaciones en las cuales el estado de imputabili-


dad o la culpabilidad del autor sufre una alteracin entre el mo-
mento del hecho y el del resultado. Un sujeto, siendo imputable,
enva una mquina inferna! cuyos efectos se producen despus
que el autor se ha vuelto inimputable. Ei art. 34, I o , se pronun-
cia claramente en ei sentido de la prevaiecencia del tiempo de la
accin. Tambin debe tomarse en cuente ese momento para apre-
ciar la culpabilidad del autor 33 . En todos estos casos el proble-
ma debe ser considerado con relacin a la conducta del autor, de
manera que las situaciones posteriores son indiferentes. Si el au-
tor era imputable y culpable al actuar, ios momentos ulteriores
no alteran la situacin. Si no era culpable en aquel momento, sal-
vo la responsabilidad por comisin de omisin, basada en el acto
anterior , el dolo suosequens no es eficaz.
Con respecto a la prescripcin, en cambio, es indudable que
e! art. 63, C. P., toma en mira el momento del resultado, pues en
ese sentido se pronuncia en el caso ms extremo de duracin de-
lictiva, ;uai es el delito continuo, en el que comienza a contar
desde qae cesa de cometerse.

18

LIMITACIN PERSONAL Y FUNCIONAL DE LA LEV PENAL

I. Concepto.- El orden jurdico fija no solamente el mbi-


to espacial y temporal de validez de las leyes penales, sino que
contiene normas referidas a la validez de aqullas con relacin a
las personas.
Ei estudie de esas normas ofrece muy distinto inters se-
gn sea la organizacin poltica del Estado, pues \z limitacin de
las leyes penales con referencia a las personas est constituida por
privilegios polticos superiores a la ley penal misma y dependien-
tes directamente del orden constitucional ! .
33
Conf. Mezger, III, 2. Trata este tema, sin embargo, bajo el ttulo "lu-
gar y tiempo de a accir?', lo mismo que Khle, p. 223. En realidad, no se trata
de fijar el tiempo de la accin sino e! del delito.
* Vase infro, 25,11.
1
Conf. Mezgei, 9: esas normas no son D. P., sino normas de aplicacin
del D. P. (Strvfrechtsanwenaungsrecht).
266 S. LIMITACIN PERSONAL DE LA LE PENAL: I

Siendo ia esencia de nuestro Estado su base y organizacin


democrtica, la norma dominante y casi sin excepcin es la de la
total y plena validez de las leyes penales para todos los habitantes
de la Nacin (C. C , art. I o ); en ella no hay "fueros personales"
y "todos los habitantes son iguales ante la ley" (C. N., art. 16).
La responsabilidad por las propias acciones es la base del sis-
tema democrtico, y a ello no se substraen los funcionarios, cual-
quiera sea su jerarqua. No debemos, pues, buscar en nuestro
sistema jurdico ningn rastro de privilegio o exencin que sea
estrictamente personal, como lo es el del Papa o el de los monar-
cas con relacin a la ley penal, cuyas disposiciones no les alcan-
zan 2 .
II. Antejuicio. Hay aue distinguir claramente lo que sig-
nifica un privilegio de irresponsabilidad de lo que es meramente
un priyijegio procesal, por el cual se establezcan determinadas
condiciones extraordinarias para el procesamiento de una perso-
na: un antejuicio. El primero es una verdadera limitacin personal
del alcance de las leyes penales (irresponsabilidad del rey) 3 ;
el segundo es solamente una substraccin temporaria del sujeto a
la ley procesal comn G^icio Je responsabilidad del presidente)
y, segn nuestro derecho, rilo tiene el alcance de un impedimen-
to que posterga el proceso comn hasta que se hayan producido
ciertos actos no juri:diccionales (desafuero, destitucin), despus
de los cuales la "parre condenada quedar sujeta a acusacin, jui-
cio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios"
(C. N., arts. 52. 62)
No corresponde estudiar aqu ese segundo gnero de excep-
ciones procesales, porque ellas no importan una limitacin del
imperio de la norma penal misma con relacin a las personas; su
anlisis es materia del derecho constitucional y del derecho pro-
cesal 4 . Tampoco es pertinente el estudio de la influencia que
ciertas calidades personales (militar, nacional, etc.) puedan tener
en la configuracin de determinados delitos llamados especiales.

Sobre el privilegio de inviolabilidad del rey vase: Cuello Caln, p. 229;


Florian, I, 197; Grispigni, I, p. 433. Sobre la inmunidad del Pontfice, Maggio-
re, 1, p. 139 y sigs.;Bettiol, p. 143.
3
Princeps legibus solutus est; fi. 31, D., 1,3.
4
Conf. Mezger, 9, III; Mayer, p. 59.
18. LIMITACIN PERSONAL DE LA LEY PENAL: II ~<G1

Corresponde solamente que investiguemos si existe en nues-


tro rgimen jurdico una norma que substraiga de la comn res-
ponsabilidad-penal a determinadas personas.
En el sentido clsico de la exencin de responsabilidad, es
indudable que, para nuestro derecho, no existe ninguna inmuni-
dad penal que derive de la persona. Las excepciones verdaderas
que encontraremos tienen un carcter mixto, ms funcional que
personal. Ellas derivan del derecho internacional y del derecho
constitucional, y son las siguientes:
a) El privilegio de los ministros, embajadores y cnsules ex-
tranjeros (C. N., art. 101). El de los jefes de Estado extranjero
en nuestro pas (C. P., art. 221).
b) El privilegio de las opiniones parlamentarias (C. N., art.
60).
Ninguno de los dos institutos representa con pureza una
erciadera exencin personal en el sentido tradicional de la ins-
titucin porque, por una parte, el privilegio del embajador, pu-
dindose considerar personal, no es pleno y el del diputado por
el contrario, siendo pleno, no es persv: al, sino funcional, segn
se ver. .. -
* Ratificando la aocrina expuesta en el texto por-el autor,
en un fallo reciente la Corte Suprema de Justicia de la Nacin
distingue los efectos de las inmunidades parlamentarias y precisa
su alcance, sealando que: . . "La inmunidad de los legisladores
de a Nacin no impide la instruccin de un sumario criminal
para investigar la conducta de ellos, excepto en el caso del art.
60 de la Constitucin. Esa inmunidad que la C.N. consagra a
favor de los legisladores no contempla a las personas, sino que es
una garanta al libre ejercicio de la funcin que cumplen para
mantener la integridad de los poderes del Estado. No puede
considerarse que la inmunidad de los legisladores haya sufrido
en el caso, dado que en el proceso respectivo no se produjo
ningn tipo de acto que concretamente coartara la libertad
personal del legislador de manera de obstaculizar sus funciones,
ya que al momento de dictarse el auto de procesamiento, cuando
faltaban pocos das para que el legislador cesara en su- mandato,
ste se encontraba en el exterior de donde no regres hasta el
presente y la audiencia destinada a recibirle declaracin indaga-
toria fue fijada para despus del mencionado cese". . . (causa
"Cuervo, Ral" noviembre 4 de 1986, en La Ley, t. 1986-E, p.
568).
268 | 18. UMnAOONPEkWNtLDELALEY PENAL: III

II. Ministros y embajadores. Ya hemos dicho que la fic-


cin de extraterritorial que haca considerar cometido en el ex-
tranjero un delito cometido en la sede de una embajada, ha per-
dido en general su viejo prestigio y que, en principio, el delito
cometido en tales condiciones es un delito cometido en el terri-
torio del Estado 5 , pues la exencin tiene un carcter ms bien
funcional y referida a la persona del ministro * que representa,
ante una nacin, a otro Estado soberano.
Ante el texto de nuestra Constitucin, art. 101, que fija el
tribunal competente para juzgar las causas concernientes a emba-
jadores, etc., no puede afirmarse, en principio, la existencia de un
privilegio de inmunidad total de parte de aqullos, con relacin a
la ley penal
La Corte Suprema, sin embargo, no juzga con la llana aplica-
cin del derecho interno, sino que lo debe hacer conforme con
los tratados, que a veces establecen el privilegio de extraterrito-
rialidad, o conforme con el derecho de gentes, art. 21, C. de P. P.,
que tambin reconoce ese privilegio (Tratado de Montevideo,
art. 7 o ).
Ahora bien, es natural que todo delito cometido por el re-
presentante en el ejercicio de su funcin es, en todo caso, atrado
por la jurisdiccin de su pas, en virtud del principio real, y no
n.-<y en tsl caso impunidad, aun cuando el sujeto queda fuera del
alcance de ia ley argentina. Pero puede el agente cometer un de-
lito comn. Entonces la prctica internacional establece que los
tribunales del pas no lo juzguen, y respeten aun as el privilegio,
de modo que, aplicando la C. S. las normas del derecho interna-
cional, concluir declarando su incompetencia en favor del pas
representado 7 , mientras subsiste la representacin. Tal caso con-
ducira a que el P. E. entregara las credenciales a la persona "no
grata" del representante.
Esa es, diramos, la situacin normal, dentro de la anorma-
lidad constituida por la hiptesis de que un embajador cometa
un delito. Pero si la nacin representada desafuera al embajador,

5
Fiore, Digesto //., 11, nm. 254; Florian, 1, p. 224 y 271; Anzilotti, Riv.
di D. Int, DC, p. 218; Bettol, 144.
6
Conf. C. A. Alcorta, El proy. de la C. de D. Int. privado, J. A., sec.
oct, XXIV, p. 28, art. 297; 1- Ruiz Moreno, El derecho internacional pbli-
co ante a Corte Suprema, Buenos Aires, 1941, p. 171 y sigs.
7
C. S., 125, p. 98.
18. LIMITACIN PERSONAL DE LA LEY PENAL: III 269

o si el embajador mismo renuncia a su privilegio con la confor-


midad de su nacin, queda sometido a la jurisdiccin local 8 .
Por eso hemos dicho que la exencin del embajador no pue-
de equipararse, ni con mucho, a la total irresponsabilidad dei mo-
narca, ya que, si bien es personal, no es plena. No puede acordr-
sele el carcter de una mera dilatoria procesal 9 , porque lo ordi-
nario es que el privilegio substraiga efectivamente al embajador
del alcance de la ley penal argentina; pero tampoco puede afir-
marse que ello constituya una causa personal de exclusin de pe-
na 10 , porque la pena es aplicable cesando el privilegio n .
A la situacin de los embajadores debe equipararse, natural-
mente, la de los jefes de Estado que se encuentran en otro pas, y
la de ios enviados extraordinarios. Esa equiparacin hecha a for-
tiori por el derecho de gentes, ha merecido consideracin espe-
cial en el art. 221 delC. P.
La misma exencin es aplicable segn el derecho de genxes
al personal de un ejrcito extranjero que cruza el territorio nacio-
nal en tiempo de paz, con el consentimiento de la nacin.
* Este tema relacionado con la inmunidad11* de los Jefes de
Estado, Ministros y embajadores extranjeros, al igual que l
personal militar forneo que en tiempo de paz se encuentra
transitoriamente en nuestro territorio, debe ser considerado
como una excepcin a la plena vigencia del principio de la
territorialidad y ha sido objeto de diversos acuerdos y tratados
internacionales, debiendo citarse entre ellos, la Convencin sobre
Relaciones e Inmunidades Diplomticas celebrada en Viena
en 1.961, ratificada por nuestro pas segn decreto-ley Nc 7672
y ley 16.478; la Convencin sobre Relaciones Consulares tam-
8
C. S., 19, p. 108; 43, p. 349; 98, p. 338; 148, p. 208; 152, p. 216.
9
As Mezger, 9, III, 1.
10
As Lszt-Schmidt, 27.
11
Conf. Manzini, I, 210,1.
11 a
Verdross, Alfred, Derecho Internacional Pblico, trad. por Anto-
nio Truyol y Serra de la 4a. edicin alemana. Editorial Aguiiar, Madrid 1961,
p. 259, distingue terminantemente entre inviolabilidad y la inmunidad. La
primera de ellas impone al Estado ante el cual est acreditado el represen-
tante extranjero una conducta positiva de proteccin ante un ataque ilcito
que pudiera afectarlo; mientras que la inmunidad tiene por objeto una abs-
tencin de ejercer contra dicho diplomtico cualquier actividad coercitiva,
aun cuando ella fuere conforme al derecho nacional. Mientras la inviolabi-
lidad lo protege de una conducta ilcita, la inmunidad impide ejercer contra
l una conducta lcita, de la cual el Estado debe abstenerse en razn de lo
prescripto por la ley internacional.
270 18. LIMITACIN PERSONAL DE LA LEY PENAL: IV

bien celebrada en Viena en 1963 y ratificada por ley 17.081;


la Convencin sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Nacio-
nes Unidas del 13 de febrero de 1946 ratificada por decreto-
ley N 15.971; etctera 115 .
IV. Privilegio de las opiniones parlamentarias. Dispone el
art. 60 de la Constitucin una verdadera inmunidad penal para
los miembros del Congreso, ios cuales no pueden ser acusados,
interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o dis-
cursos que emitan desempeando su mandato.
Con esta disposicin no crea la C. N. un nuevo fuero perso-
nal de los que en su art. 16 haba suprimido; la exencin, podra
decirse, no se refiere, en principio, a la persona, sino a la funcin
y, ms propiamente, al acto. No se trata precisamente de que un
privilegio personal haga impune el acto, sino que es el carcter
del acto el que hace impune a la persona.
Por eso nos parecen acertadas las observaciones que se for-
mulan al sistema de incluir llanamente este estudio en el captulo
de !a ley penal con relacin a las personas 12 , y juzgamos exacta
la sistematizacin de Florian, que separa este gnero de inmuni-
dades de las tradicionalmente consideradas de carcter personal,
para agruparlas en el estudio de la ley con relacin a los actos, pa-
decindonos ms adecuado hablar de una limitacin funcional 13
Sin embargo, el privilegio es pleno en el sentido que l im-
porta la total irresponsabilidad penal del legislador por las opi-
niones vertidas es: el desempeo de su mandato; de modo que la
ley penal no puede llegar en ningn caso a imponer sus sancio-
nes, ni aun cuando haya cesado el legislador en su cargo, o cuan-
do hubiese sido desaforado, por sa o por cualquier otra causa.
Aun cuando el desafuero hubiese sido resuelto con motivo de ex-
cesos verbales reiterados, stos no podran fundar ninguna accin
penal ulterior M .
Con extensin desarrollamos este tema en, Fierro, Guillermo J.,
La ley penal y el derecho internacional, o p . cit., p . 112 y sigs.
Critica de Mayer, p. 59; Conf. Mezgei, loe. cit.
Florian, I, 22; Ferri, 38. Conf. tambin Pessina, La legge p. avvisata
in se e nella sua efficacia. Ene. Pessina, III, p. 91: "no se trata de privilegio per-
sonal - d i c e - sino de garanta inherente a la funcin poltica del Parlamento en
los estados ordenados con libres instituciones".
14
Esa es la opinin dominante, Khler, p. 142; Mezger, 9, III, 1, etc.
Negarlo equivale a suprimir el privilegio. Por eso es poco comprensible que J. V.
Gonzlez se exprese en los siguientes trminos, que reproduce en conformidad,
Gonzlez Caldern: ". . .la tribuna parlamentaria no debe convertirse en medio de
18. LIMITACIN PERSONAL DE LA LEY PENAL: IV 271

Es ia manifestacin misma la que est substrada a la revi-


sin judicial con relacin a a persona del legislador, y por eso no
puede serle imputada como calumniosa la reproduccin de las

difamacin impune. . . porque en tal caso (el legislador) se hace reo de delitos
comunes y la Cmara podr suspenderlo en sus funciones y ponerlo a disposicin
de juez competente: el lmite est marcado por la misma C. N. cuando reconoce
el privilegio por las opiniones o discursos que tal representante emita desempean-
do su mandato de legislador", i. V. Gonzlez, Manual, nm. 351; Gonzlez Caldern,
II, p. 502. De ah concluye Gonzlez Caldern, p. 503, que la irresponsabilidad
alcanza solamente a las cosas dichas "en relacin con los asuntos que estn en
ella". Podr sostenerse - d e lege ferenda- la inconveniencia de la institucin por
los abusos a que puede dar lugar; pero no de lege lata, que ello sea as. A qu
quedara reducida la inviolabilidad si, suspendido el legislador, pudiera ser llevado
ante la justicia? Para qu habra distinguido la C. N. esa situacin de las dems
en que un diputado delinque, si, en definitiva, las dos llevaran a la responsabilidad
penal por medio del desafuero? El art. 60 estara de ms en nuestra C. N., y lo
mismo pasara con las constituciones de Alemania (36 y 37), Francia (ley 16 de
julio 1875, 13 y 14), Estados Unidos (art. I o , sec. 6a., nm. 1), Espaa (46); basta-
ran y sobraran i^s arts. 61 y 62. Ya Khler dice: "toda injuria o amenaza podra
considerarse impropia de la funcin y el 11, C. P. carecera entonces casi de
contenido", p. 142. Nuestra jurisprudencia es muy certera y terminante en el
sentido dado por nosotros en el texto a esta institucin: C. S., t. 1, p. 300: "esta
inmunidad debe interpretarse en ei sentido ms amplio y absoluto: porque si
hubiera un medio de. violarla l se emp'vai'i con frecuencia". C. S., 54, p. 461,
causa L. N. Alero: "son altos fines poJtic.:- los que se ha propuesto aqu la C. N.";
C. S., 14, p. 223, causa Nicasio rco: "fuera de los privilegios acordados por
los arts. 60 y 61,vlos miembros dei Conciso tienen los misitts derechos y obli-
gaciones que cualquier otro ciudadano, estn sometidos a las leyes del pas y
a la jurisdiccin de los tribunales"; C. S., J. A., Vll,-p. 413: es improcedente el
rechazo in liminc de la denuncia contra un diputado, si ella no tiene por objeto
responsabilizarlo por opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo. Igualmente
la C. F. de Buenos Aires en los casos de Cantn v. Dickman, ag. 31, 1916, J. A.,
VI, p. 280 y en el. de Saguier v. Correa, J. A., VI, p. 280: "el art. 60 excluye ia
intervencin del P. J.". Esta justsima sentencia considera expresamente la razn
alegada por el actor de que el privilegio no cubre las acciones delictivas, y replica
el Tribunal: "si bien es cierto que, en general, todo privilegio debe terminar vir-
tualmente donde acaba la necesidad o razn que le da existencia, en el caso par-
ticular nada importara anular prcticamente el privilegio y volverlo ineficaz para
el objeto que persigue de asegurar la independencia del P. I_., si se reconociese
en el P. Judicial la potestad de indagar el mvil que tuvo un miembro del Con-
greso al emitir un juicio u opinin en el ejercicio de las funciones de su cargo, o
para averiguar si obr o no dentro de los limites de una mcional necesidad". En
sentido totalmente coincidente con el texto, ver la importante resolucin de la C.
Fed. de Rosario, J. A., LIV, p. 85.

Por eso parece lo ms justo aplicar la norma que da Khler, p. 142: La ex-
presin "en desempeo" del mandato debe entenderse como equivalente a "duran-
te" el desempeo, opinin con la que concuerdan Allfeld, von Bar, Kleinfeller y
Schwartz, que el A. cita. Traducido ello al lenguaje del art. 60: "desempeando
su mandara' equivale a "mientras desempea". Dentro de las manifestaciones he-
chas oficialmente, a! poder judicial le est vedado hacer distingos. El error pro-
viene, de no haber diferenciado la inviolabilidad, que es absoluta, de la inmunidad
personal, que es relativa. Conf. Posada, D. Poltico, II, p. 495.
272 18. LIMITACIN PERSONAL DE LA LEY PENAL: IV

versiones taquigrficas fuera de los diarios de sesiones 5 . Esas


opiniones o discursos tienen que ser emitidos desempeando el
mandato de legislador, es decir, que alcanzan a las presentaciones
escritas, a las manifestaciones de comisin, a las de una comisin
especial investigadora, tanto como a los discursos producidos en
ias sesiones. Por el contrario, no comprenden, naturalmente, las
manifestaciones privadas, ni los discursos polticos o de cualquier
otro carcter hechos fuera de la actividad oficial de legislador 16 .
La naturaleza de ese privilegio es objeto de discusin. Para
unos, es de carcter personal, y deja subsistente la ilicitud del ac-
to; de modo que se concibe la retorsin y a legtima defensa
contra l, y es punible el partcipe 17 . Otros, en cambio, juzgan
que dado el carcter pleno de la incontrolabiidad judicial, esas
cuestiones deben ser descartadas l 8 .
Hay que tener en cuenta, para resolver ese punto, el carc-
ter verdaderamente extraordinario que entraa ese privilegio,
dentro del rgimen de responsabilidad propio de una democracia.
Dado el texto de la C. N., y el alcance tradicional del instituto,
no puede entenderse que l se limite a proteger al legislador per
sus opiniones polticas, sino que estn a cubierto todas sus mani-
festaciones, aun cuajido ellas constituyan un verdadero delito:
para qu dira la C. ., si no, que no pueden ser acusados ni in-
terrogados judicialmentel Es decir, que no pueden ser acusados,
aun cuando su*; manifestaciones constituyan calumnias, 109; in-
jurias. 110; desacato, 244; apologa del crimen, 213; instigacin

Conf. Molina v. Bordabehere, C. C. C , J. A., XX, 984: "Est amparado


por el art 60 C. N. el diputado que publica en un peridico una carta que con-
tiene conceptos que pudieran ser calumniosos, si esa carta es reproduccin de sus
opiniones vertidas como diputado en el Congreso, y con mayor razn si ha sido ya
publicada en el diario de sesiones". Conf. Bas, El Derecho Federal Argentino, I,
364; Mezger, 9, 111, 1. En contra, de lege ferende, Mayer, 299; Gonzlez Cal-
dern, II, 503. En contra tambin de la impunidad por la publicacin Cushing,
Elementos de la ley y prctica de las Asambleas en los EE. UU., nm. 604. Preferi-
mos la solucin dada por nuestra jurisprudencia, en cuanto a la reproduccin de
las versiones, pues la solucin contrara podra fcilmente llevar a hacer ilusorio
el privilegio. La reproduccin de las versiones es, sin embargo, objeto de una
previsin especial en el C. P. alemn, 12.
C. S., 135, p. 250: fuera del derecho que a los miembros de las Cmaras
legislativas acuerdan los artculos 60 y 61: "...los senadores y diputados tienen los
mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano...". Conf. Liszt-
Schmidt. 24,1;Khler, p. 142.
" As Liszt-Schmidt, 24, I; Mayer, p. 274 y 298; Mezger, 9, III. salvo
la disposicin del 12, C. P. alemn; Kbhler, p. 141; Fingei, p. 435; Binding,
Handbuch, I, p. 676.
18
As Bar, cit por Kbhler; Fiaran, 1, p. 273.
18. UMUAOON PERSONAL DE LA LE PENAL: IV 273

al duelo, 99; violacin de secretos, 155; 19instigacin, 209;


revelacin de secretos de Estado, 222, etctera .
Ahora bien, es indudable que tan graves hechos no pueden
ser considerados lcitos por la sola circunstancia de ser su autor
un miembro del Congreso en ejercicio de sus funciones. Esta cir-
cunstancia no puede funcionar como una causal de justificacin
del hecho mismo i 0 . Parece ms lgico suponer que siendo la li-
bertad de opinin la base misma del rgimen democrtico, ha si-
do preferible cprrer el riesgo excepcional de un abuso, y sopor-
tarlo, que el de establecer un control de los que tienen que
aplicar la ley sobre los que tienen que hacerla, con grave peligro
de estancamiento. Se ha elegido de entre dos males posibles el
menor, evitndose una dictadura judicial de controles evidente-
mente conservados, que podan extenderse a esferas polticas.
El Parlamento y el pueblo son los jueces de esos actos.
Siendo as, carece el acto mismo de los atributos de la justi-
ficacin, y cuando l constituya un delito, no podr rechazarse
la legtima defensa, ni negarse la defensa de la retorsin o com-
pensacin 21de injurias (art. 116, C. P.); ni considerarse impune el
instigador .
El acto, pues, no es lcito; est exento de la autoridad de los
magistrados, slo con referencia al que desempeaba la funcin.
Por eso vemos aqu una 'nutacin funcional, es decir, mixta de
personal y real.
Convencionales. Los miembros de las convenciones consti-
tuyentes gozan de la misma inmunidad, y varias constituciones
provinciales as lo establecen 22 .

Opinin dominante, Finger, 473; Liszt-Schmidt, loe. cit; Khler. p. 142.


Luther Cushing: "La garanta cubre tanto el ejercicio regular, segn as reglas de la
Asamblea, como el irregular y contra sus reglas", en Elementos de la ley y prctica
de las Asambleas legislativas en los EE. UU., tiza. Calvo, nm. 603. Es inexplicable
que J. V. Gonzlez y Gonzlez Caldern dejen dudas sobre este punto. Vase la
nota 14.
20
Conf.C.S., 14, p. 223;C. S., 54, p. 461.
71
Esta es la opinin general: Binding, Finger, Kbhle, Liszt-Schmidt, Ma-
yer, Mezger. loe. cit, ver nota 19. Tambin Carrara, 41, nm. 2; Garraud, 1, p.
220, nm. 3. En contra, von Bar y Kleinfeller, cit. Mayer, p. 298. "Es tan ajena al es-
pritu de nuestro orden jurdico -dice Mayer, p. 2 9 8 - la existencia de privilegios
(Vorrechte) que den derecho a la comisin de una accin punible, que donde nos
encontramos con un privilegio, naturalmente nos inclinamos a no ver en l nada
ms que una causa personal de exclusin de pena".
22
Conf. Bas, El D. Federal argentino, 1, p. 242.
TA 18. LIMITAdON PERSONAL DE LA LEY PEIVAL: V

V. Excepcin a esa inmunidad. En un solo caso el acto del


legislador no est substrado al rgimen de responsabilidad, la
que alcanza, ms que a la opinin, al voto mismo: cuando ese vo-
to importa conceder al poder ejecutivo (nacional o provincial) fa-
cultades extraordinarias, ia suma del poder pblico, o sumisiones
o supremacas, por las que la vida, el honor o la fortuna de los ar-
gentinos queden a merced de algn gobierno o alguna persona
(C. N., 29; C. P., 227). Tai excepcin deriva de la Constitucin,
como deba ser; el C. P. establece la pena y con ella se tutela la
base misma del rgimen poltico que nuestra Carta establece 2 3 .
Desde el punto de vista del derecho penal, no hay otra ex-
cepcin, pues la facultad que establece el art. 58, C. N., para que
la Cmara misma corrija los desrdenes de la conducta de sus
miembros, y aun para excluirlos de su seno, no puede tener por
efecto someter a los legisladores al poder judicial por lo que hi-
cieron o dijeron mientras ejercan su funcin 24 .
Ni el art. 58 ni el art. 62 de la C. N. son un lmite al privi-
legio sancionado en el art. 60, que dentro de la fur.ci
luto y debe ser interpretado en sentido amplio 2S.

23
Conf. Estrada, Curso de D. constitucional, federal y administrativo, Bue-
nos Aires, 1395, p. 450.
Opinin general, vase nota 14. En contra, J. V. Gonzlez, nm. 351 y
Gonzlez Caldern, II, p. 502.
25
C. S., 1, p. 300; C. S., J. A., VII, 413, etc.; C. F. de Buenos Aires, i. A.,
VI, p. 280; XX, p. 984.
EL DELITO
La parte genrale di una cierna e lo
studio dette idntica nelle specie diverse
(Carrara, Programma, 1085, nota 1)

19

DEFINICIN DEL DELITO

I. La definicin tcnica '. Dentro de un sistema jurdico


llamamos normas penales a las que estn dotadas de una sancin
retributoria. La accin que corresponde a una sancin de esa cia-
se es un delito, y por eso se dice que el delito e> accin punible.
Es tan estrecha la relacin que media entj'i o-iiito y pena, que
por ello s ha calificado a esa definicin como meramente nomi-
nal, y t.n como tautolgica, esto es, que define idem per dem 2.
Kay er< ello alguna exageracin; pero la tarea especfica de la dog-
mtica consiste en organizar sistemticamente los preceptos de
un derecho positivo, extrayendo de stos nociones, definiciones
y conceptos no solamente dotados de validez, sino tambin de
eficacia prctica. El defecto de la definicin nominal como ins-
trumento tcnico jurdico radica en que no nos hace avanzar, y

El concepto de delito, ha sido objeto de mucho debate, especialmente con


referencia a la teora expuesta por Beng en su famosa obra D/e Lehre vom Verbre-
chen. La aparicin de criterios discrepantes est vinculada con las crticas al concep-
to causalista de la accin, que comienza con Binding. Normen, II, 1, 92 y sigs.
La nueva sistemtica cobra mucho desenvolvimiento a partir de las teoras de Welzel.
En castellano, puede verse: Juan Crdoba Roda, Una nueva concepcin del delito,
La doctrina finalista, Barcelona, Ariel, 1963; Whelm Gallas, La teora del delito en
su momento actual, Barcelona, 1959; Jos A. Rodrguez Muoz, La doctrina de la
accin finalista, Valencia, Universidad, 1953; Hans Welzel, El nuevo sistema del de-
recho penal, Barcelona, Ariel, 1964; del mismo, La teora de la accin finasta,
Buenos Aires, Depalma, 1951.
As Beling, Lehre v. Verbrechen, 2; Frank, p. 1 y 6; Mezger, Lehrbuch,
12, nota 5. Lgicamente, no hay tal tautologa, y esa definicin puede cumplir
ciertas funciones, especialmente con relacin a la criminologa que hoy se inclina a
partir del concepto legal de delito. Conf. Wolf Middendorff, Sociologa del delito,
p. 16; Exner, Biologa Criminal, p. 15 y sigs. Lo correcto, desde el punto de vista
tcnico jurdico, es calificarla como "sumamente inexpresiva", segn lo hace Del
RosaLI, p. 194.
276 } 19. DEFINICIN DEL DELITO: I

que ms bien pone una especie de tope a la necesidad de saber


cundo debemos imponer una pena a una accin determinada.
Esta necesidad de alcanzar conceptos que efectivamente
muestren cundo corresponde la aplicacin de una pena ha he-
cho que se buscara formular una definicin del delito que en lu-
gar de referirse a la punibilidad, mencionara los presupuestos de
ella 3 . De este* modo, en la definicin nominal delito es accin
punible se substituye el ltimo trmino por ese conjunto de ele-
mentos que, cuando concurren en un hecho determinado, hacen
procedente la aplicacin de una pena. Es en este sentido pura-
mente tcnico que se puede decir que la punibilidad no entra en
ia definicin del delito, puesto que si se la mantuviera, adems
de los elementos que la determinan, la definicin resultara, en
cierto sentido, incorrecta y pleonstic-; contendra un conjunto
de elementos no homogneos. La punibilidad es siempre el
resultado de la concurrencia de todos ios dems elementos, y no
guarda, por lo tanto, con respecto a cada uno de stos, la misma
relacin que stos mantienen entre s, siempre recprocamente
integrativa, precisamente para determinar la punicin.
Por este procedimiento de sustitucin queda definido el de-
lito de la siguiente manera: delito es una accin tpicamente an-
tijurdica, culpable y adecuada a una figura penal *.
Elementos de esa definicin son:
a) La accin, que ha de ser entendida en amplsimo sentido,
comprendiendo tanto la conducta humana como el resultado que
produce, tanto la comisin como la omisin. Hay accin, toda
vez que un comportamiento corporal es jurdicamente referible
en alguna forma a la voluntad de un hombre.
b) La antijuridicidad, o ilicitud, que consiste en la relacin
de contradiccin entre el hecho y el ordenamiento jurdico gene-
ral de una sociedad, contenido no slo en el Cdigo Penal, sino,
Beling dice: "en lugar de la consecuencia, las condiciones bajo las cuales
la consecuencia ocurre". Lehre v. Verbrechen, p. 7.
La contraposicin que seala Rodrguez Muoz en la nota de p. 156 de
su traduccin del Tratado de Mezger entre la definicin de ste y la de Beling pro-
viene de no tomar en cuenta -segn lo dice- el trabajo de Beling publicado en
1930, Die Lehre vom Tatbestand. Vase nuestra trad. de ste, La doctrina del de-
lito-tipo, Buenos Aires, Depalma, 1944. Con. esp. X, I o , p. 30 de la trad. Wil-
helm Gallas se refiere a esta definicin de la siguiente manera: "...esta sistemti-
ca, siempre tan sugestiva por su claridad lgica y capacidad de ser llevada a la
prctica...", La teora del delito en su momento actual, Barcelona, Bosch, 1959,
p. 8. No est superada ciertamente en este aspecto por la sistemtica de Welzel,
! 10.
19. DEFINICIN DEL DELTO: I 277

adems, en toda fuente vigente de derecho.


c) La culpabilidad, que seala el lmite de lo que puede ser
imputado al sujeto como su obra, y adems ia forma de esa impu-
tacin.
d) La adecuacin a una figura penal es un requisito de la
definicin del delito para todo sistema jurdico en el que rija, co-
mo ocurre con el nuestro, el principio nullum crimen sine lege,
C. N., 18. Tal exigencia determina la necesidad de destacar que
el concepto de delito es en s mismo un concepto especfico, y
que, por lo tanto, no es correcto, segn lo ensea Beling, afirmar,
primero, que alguien ha cometido un delito y, despus, averi-
guar cul 5 . En este sentido se diferencia el concepto de delito de
otras figuras jurdicas constituidas, como la de contiao, sobre la
base de una definicin genrica que contiene un numero indeter-
minado de tipos.
Una accin solamente alcanza" carcter delictivo pasando a
travs de una figura determinada. Por eso la expresin "tpica-
mente", contenida en la definicin debe entenderse referida a to-
dos los elementos sustanciales, en el sentido de qu no toda ac-
cin, ni toda ilicitud, ni cualquier culpabilidad, ni la adecuacin
a cualquier figura son vlidas para llevar a la consecuencia del de-
lito, esto es, a la pena, sino slo aquellas formas de accin, de an-
tijuridicidad, de culpabilidad y de adecuacin que, concurriendo
en un caso dado, inciden todas y simultneamente sobre el mis-
mo hecho,6 haciendo perfecta y unitaria su subordinacin a un
tipo iegal .

Beling, Lehre v. Verbrechen, 4. Por eso es correcto que H. C. Fragoso


rechace la idea de un "tipo de garanta ', propuesto por Engisch, diciendo que "la
garanta resulta de la funcin del tipo frente al principio de reserva legal". Cort.
Conducta punivel, p. 204.
No es correcta la idea que atribuye al upo una funcin individualizadora,
segn lo entiende Gallas (op. cit., p. 26), lo cual le hace decir que "la fijacin de
tipos de conducta delictiva es vlida no solamente all donde rige el principio nu-
lium crimen sine lege que exige una tipificacin por parte del legislador, sino tam-
bin all donde la fijacin de ia calidad indicada se abandona al criterio del juez".
Gallas incurre en el error de colocar las ideas de individuo y de fipo en el mismo
ntvel lgico, siendo que la, una es un concepto individual, es decir, que se refiere a
un solo objeto, mientras que el concepto de tipo es, desde luego, ideal y referible
abstractamente a una pluralidad de casos. Por muy estrecho que sea el tipo que
imaginemos, siempre se diferenciar cualitativamente de un concepto individual,
porque ste carece de extensin. Pfaender, Lgica, p. 179. Vase, sobre el tema en
general J. A. Rodrguez Muoz, Problemas de la teora del delito. Valor funcional
de tipicidad, Rev. de D. Pblico, Madrid, ao I, t. 1, p. 150 y siguientes.
278 19. DEFINICIN DEL DELITO: I

La definicin del delito as alcanzada es el resultado de una


induccin que parte de ia ley positiva, y por eso se la llama defi-
nicin dogmtica o tcnica. No pretende ser incondicionalmente
vlida y, de hecho, la derogacin del principio nullum crimen
sine iege ocurrida en Alemania en el ao 1935 impona all otra
formulacin.
Esta definicin, en consecuencia, no intenta resolver cundo
debe un hecho ser declarado delictuoso por la ley, problema que
entraa siempre un juicio sustancial y poltico, que durante mu-
cho tiempo ha permanecido confundido con ei anterior.
De varias maneras se ha intentado la formulacin de un con-
cepto sustancial de delito, independientemente de las variaciones
legislativas. Analizaremos tres construcciones caractersticas: la
jusnaturalista de Carrara, la positivista y la del materialismo his-
trico.
No pueden caber muchas dudas acerca de que uno de los
logros ms significativos obtenidos por la dogmtica penal en
general, y por la dogmtica penal alemana, en particular, lo
constituye su elaboracin del concepto "analtico" del delito.
Es cierto que esta monumental construccin todava no se en-
cuentra concluida y que en la actualidad son innumerables los
problemas que restan por hallar un ajuste definitivo o que se
encuentran sujetos a rectificacin, pero lo que es innegable,
reside en la circunstancia de que esta manera de encarar ei
estudio de la infraccin punible, ha permitido esclarecer defi-
nitivamente un sinnmero de cuestiones que antes haban per-
manecido ocultas a la consideracin del investigador.
Sin embargo y no obstante lo expuesto, quizs el principal
valor de este enfoque metodolgico, no reside tanto en sus
excelencias cientficas que ciertamente las tiene sino, en
lo fundamental, en la sabidura poltica que la inspira, pues
posibilita, como ninguna otra, garantizar los derechos y las
libertades de los individuos frente al poder represivo siempre
creciente del Estado. En este sentido, puede sealarse cuan
funesta llega a ser la miopa poltica de algunos penalistas (el
positivismo lombrosiano, el correccionalismo, la egologa, etc.)
quienes en sus devaneos cientficos o filosficos, olvidan que
la materia que tienen entre manos, no es ni ms ni menos que la
libertad humana.
Ello sentado, es posible apreciar arduas polmicas y posi-
ciones francamente discrepantes dentro de los cultores del
concepto analtico del delito, habiendo los respectivos puntos
19. DEFINICIN DEL DELITO: i 279

de vista de los autores sido equivocadamente encasillados para


satisfacer esa demasiado difundida y, a veces, hasta inevitable
tendencia que todos tenemos de generalizar en demasa, con
los inevitables riesgos que tal actitud conlleva. Es as como
tiene razn Soler, cuando en uno de sus ensayos ms valio-
sos6" protesta airadamente y nos dice: ..."Uno de los males
mayores inferidos al pensamiento jurdico es el de la clasifi-
cacin de doctrinas y teoras sobre la base de motes. Con
ellos, una produccin jurdica copiosa y superficial se ha com-
placido en crear contraposiciones y en colocar a las ideas en
falsas simetras, generalmente bilaterales, que dejan perplejo
al lector entre posibilidades antagnicas, provocan ciertos escep-
. ticismos acerca de la validez de los conocimientos jurdicos
y proyectan ia sospecha de arbitrariedad sobre toda construccin
.dogmtica"...
En virtud de lo que acabamos de transcribir, es que nos
resistimos a adscribir sin reparos al pensamiento de Soler
en torno a la teora del delito no obstar:* sus coincidencias
bsicas en lo que se ha denominado ei ' : si^ma Liszt-Beling";
pues a poco que se ahonde en su desarrollo bien pronto se
a.il'ortiria existencia de diferencias profundas (particularmente
er. lo que hace al concepto de accin y, en menor grado, en
su concepcin-de la culpabilidad) que le otorgan una fisonoma
propia y autnoma, punto de vista que, por otra parte, compar-
timos plenamente.
En lo concerniente- a las modernas estructuras sistemticas
que ha elaborado recientemente Ta dogmtica alemana, de la
cual seguimos indiscutiblemente siendo tributarios y aceptando,
muchas veces sin mayor reflexin, todas sus.construcciones6b,
an las ms rebuscadas e innecesarias, remitimos al lector a la
bibliografa sobre el tema 60 .
611
Soler, Sebastin, Culpabilidad real y culpabilidad presunta, en el
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Publicacin del Instituto
Nacional de Estudios Jurdicos (Madrid, 1962), t. XV, p. 477.
Infra, ver las adiciones al 26,IV.
6c
Zaffaroni, Eugenio Ral, op. cit., t. III, p. 31; Creus, Carlos, Ideas
penales contemporneas, Ed. A'sfrea (Buenos Aires, 19S5); Tavares, Jurez
S.X., Teoras del delito, trad. de Nelso Pessoa, Ed. Hammurabi (Buenos
Aires, 1983); Novoa Monreal, Eduardo, Causalismo y finalismo en Derecho
Penal, Ed. Juricentro (San Jos, Costa Rica, 1980); Gimbernat Ordeig, En-
rique, El sistema de Derecho Penal en la actualidad en "Estudios de Derecho
Penal", 2da. edic, Ed. Civitas S.A. (Madrid, 1981), p. 131 y gs; Crdoba
Roda, Juan, Una nueva concepcin del delito. Ed, Ariel (Barcelona, 1963);
280 19. DEFf UCIOS DEL DELITO: U

II. Definicin jusnaturaista.- Es muy caracterstica la defi-


nicin dada por Carrara 1, segn el cual es delito la infraccin de
la ley del Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos,
resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo,
moralmente imputable y politicamente daoso. Esta definicin
contiene elementos materiales dirigidos al anlisis sustancial de
la ley misma en cuanto incrimina un hecho. Carrara intenta con
su sistema encontrar y fijar "el lmite perpetuo de lo ilcito", l-
mite obligatorio tanto para el legislador como, por cierto, para el
juez, y que no puede ser transgredido sin incurrir en tirana, es
decir, en la negacin misma del derecho.
Ese sistema es, en realidad, una consecuencia de ia teora
jusnaturaista, que est en el fondo de la construccin carrariar.a.
De acuerdo con ella, el derecho e; un derivado racional de ia ley
suprema del orden, y en la razn se encuentran los principios l-
gicos para deducir hasta el deta'.'e el contenido de las institucio-
nes penales, sin que el legislador pueda incriminar a su arbitrio
determinados hechos que no renan, en s las categoras que Ca-
rrara exige para que cria accin""pueda ser declarada punible.
Carrara sienta un criterio esencial y duradero al afirmar que el de-
lito no es un hecho, sino una infraccin, un ente jurdico, ello es,
una relacin de contradiccin entre el acto del hombre y la ley,
una "disonancia armnica" segn su elegante expresin; pero,
adems de ese elemento formal, intenta criterios para valoracin
de ia ley misma, la cual viene as a quedar someiicb a postulados
racionales metafsicos, suministrados, mediante deduccin lgica,
por la suprema ley natural del orden, que emana de Dios. La de-
finicin de Carrara es filosfica, no dogmtica.
Tambin es preciso distinguir el concepto tcnii o-jurdico
del delito del que elaboran otras disciplinas, tales como la socio-
loga criminal y la antropologa criminal.
Por obra del positivismo italiano con la concepcin enciclo-
pdica <le la sociologa criminal, se difundi la idea segn la cual

Welzel, Han*, El nuevo sistema del Derecho Penal, Ed. Ariel (Barcelona.
1964);"Roxin, Claus, Poltica criminal y sistema-del Derecho Penal, Bosch-
Casa Editorial (Barcelona, 1.972); Gallas, Whelm, La teora del delito en su
momento actual, Publicacin del Seminario de Derecho Penal de ia Univer-
sidad de Barcelona, Bosch. Casa Editorial (Barcelona. 1959); Busch, Richard,
Modernas trasformaciones en la teora del delito. Ed. Temis (Bogot, 1970).
Prognmma, 21, 34, 35, 125. Pac 12 exposicin del pensamiento ca-
rrariano, conf. nuestro prlogo a la traduccir. de' Programmc, Buenos Aires, De-
palma, voL I, 1944.
19. DEFINICIN DEL DELITO: III 281

esa ciencia comprenda en su seno la totalidad de las disciplinas


que estudian el delito y los medios de luchar contra l. Por ello,
se pretenda dar del delito una nocin unitaria y vlida para to-
das las disciplinas e .
Los intentos cumplidos en ese sentido por el positivismo de-
ben distinguirse, por cuanto entre ellos no hay unidad.
n i . L2 doctrina del delito natural. Garfalo observ, con
razn, que no todos los que eran delincuentes ofrecan semejanza
con la figura del "hombre criminal", que haban dibujado los na-
turalistas; "y no poda suceder de otro modo agrega toda vez
que los naturalistas, al hablar del delincuente, olvidaban explicar
lo que significaba la palabra delito, creyendo que este punto era
de competencia de los jurisconsultos" 9 . La verdad e, en cambio.
que si en el delito se sigue viendo una creacin colectiva, un resul-
tado alejado de la realidad fsica, una superestructura, obra hu-
mana y voluntaria, cuya determinacin depende de razones de
oportunidad; si el delito, en suma, es algo creado de acuerdo con
un fin colectivo en s mismo variable, mal poda esperarse que las
transgresiones de las normas de convivencia social correspondie-
ran a tipos antropolgicos determinados. Antes de fijarse cient-
ficamente la nocin del delito, la antropologa criminal se empe-
aba en una vana tarea, trazando clasificaciones de delincuentes
tan coincidentes con las artificiales divisiones del Cdigo Penal,
que autorizaban a sospechar que no eran el resultado-uc dato
cientficos, sino una simple reproduccin de la lista de delitos de
la ley vigente.
Para evitar esas consecuencias, se haca necesario establecer,
al lado del tipo delincuente, del delincuente natural, cientfica-
mente determinado, el delito natural, como construccin revesti-
da tambin de ese carcter cientfico. Ferri mismo se hace cargo
de la observacin en los siguientes trminos: "Cmo podis, se
nos dice, fijar los caracteres del delincuente, si no comenzis por
decirnos, lo que es el delito prescindiendo de las leyes pena-
les?"10.

Ferri mismo, sin embargo, se encarg posteriormente, al elaborar su Diri-


tto crimnale, de dar un concepto formal, por cierto que muy poco feliz. Principa,
70.
Criminologa, p. 1.
10
Sociologa crim., 5a. ed., p. 139. En realidad, la distincin entre delito
natural v delito social es clsica; pero ea tiene un sentido muy distinto en Carrara,
1702,'nm. 1.
J*yd. 19. DEFINICIN DEL DELITO: iV

Pues bien, al intento por establecer ese dato correlativo, ese


complemento de la teora antropolgica, lo constituye la cons-
truccin de Garofalo sobre el delito natural. Tal sera el acto que
ofende los sentimientos morales profundos e instintivos del hom-
bre social '' . El primer escollo con que Garofalo tropieza es el
consabido argumento histrico: ni uno solo de los actos que hoy
juzgamos criminales, ni aun los ms atroces, ha sido en todos los
tiempos y por todos los pueblos tenido por ilegtimo, llegando al-
gunos de los hechos ms condenados, como el parricidio, a ser
una obligacin en determinadas circunstancias.
Para salvar la dificultad, Garofalo cambia el objeto del estu-
dio y en vez de analizar si hay hechos que hayan sido siempre
considerados como criminales, investiga si en la historia de la hu-
manidad hay sentimientos perdurables, cuyo ataque se concepte
siempre como fundamental lesin humana. Y su contestacin es
afirmativa, encontrando que un mnimo de los sentimientos de
benevolencia y justicia, constituido por los que llama sentimien-
tos <lz p:eod y probidad, lia existido casi siempre en ia especie
humana 12. Delito natural es la violacin de ese mnimo.
Garofalo estima que su nocin es bastante comprensiva;
dentro de las categoras fundamentales encierra -.ma serie variada
de hechos. Ofensas al sentimiento de piedad son: homicidio, heri-
das, mutilaciones, malos tratos, las enfermedades voluntariamen-
te provocadas, el exceso de trabajo impuesto a ios nios, estupro,
rapto, secuestro, injuria, calumnia, la seduccin de una doncella,
etc. Ofensas al sentimiento de probidad son: robos, kurios, in-
cendios, daos, estafa, insolvencia voluntaria, falsedades, etcte-
ra 1 3 .
As llena Garofalo el cuadro de ia criminalidad natural. Es
claro que aun para su criterio los hechos enumerados no son en s
mismos delitos naturales, porque e objeto social de ios senti-
mientos de piedad y probidad cambia segn el tiempo.
IV. Crtica a esa concepcin.- El sistema de Garofalo, po-
siblemente contra ia voluntad de su autor, se vincula a ia teora
del derecho natural. De la exposicin de aqulla se deduce inme-
diatamente un hecho: puede ser exacto que sean delitos las ofen-

Cnmino logia, p. 9.
12
Op. cit., p. 31 y sigs.
13
Op. cit., p. 50.
19. DEFINICIN DEL DELITO: V 283

sas a los sentimientos de piedad y probidad 14 ; pero tropezamos


con que, en cuanto concretamente queremos referirnos a deter-
minados hechos, toda orientacin se pierde, y slo nos queda,
para guiarnos, el conjunto de leyes penales de una poca. Los sen-
timientos de piedad y probidad difieren radicalmente hasta
determinar, segn el tiempo, la incriminacin de los actos ms di-
versos. De qu nos sirve descubrir que es delito la falta de rudi-
mentos sentimentales de piedad, si encontramos que en ciertos
pueblos es un acto piadoso el dar muerte al padre valetudinario ?
Por eso puede decir Middendorff que tal teora "sustituira sola-
mente una relatividad por otra" l s . De reconocerse algn valor
a la teora, slo sera el de fijar un ndice absolutamente formal y
vaco, porque si las palabras piedad y probidad pueden significar
objetos tan diversos, poco ganamos con usar en ambos casos los
mismos trminos, si no sabemos lo que significan para culturas
distintas.
Pero supngase demostrado que, salvo muy raras excep-
ciones el hom:-.Uiic sc>. siempre crimen. Que habramos alcan-
zad "J con ello? Muy poco aun, porque, en abstracto, el homici-
di'j no es nada; es solamente una figura delictiva, como tal, vaca
de ilicitud. Acaso podamos decir que son delitos naturales c' ase-
sinato y el parricidio; acaso tambin el infanticidio; pero c,qu
pensar de! homicidio preterintencional, del homicidio provocado,
del homicidio culposo, del exceso en la defensa, etc.? Se ha cri-
ticado a la teora de Garfalo diciendo "qu"e es completamente
intil para el derecho penal, porque dara solamente la explica-
cin de una parte mnima de los delitos contenidos en la histo-
ria" 1S ; pero a esto se debe aun agregar que, dentro de ese mni-
mo nmero de hechos criminales, encontramos una escala de
gravedad con una serie de gradaciones insensibles. Hasta la
muerte de un semejante slo es un hecho atroz en determinadas
condiciones, pudiendo alcanzar a ser un acto en s mismo
legtimo.
La insuficiencia de la teora de Garfalo est reconocida en
este punto, y en prrafo muy explcito por Florian, que le opone
el siguiente reparo "...esta definicin se refiere a la del delito

Ya veremos que aun ese punto es rechazado por el positivismo repre-


sentado por Florian.
Wolf Middendorff, Sociologa del delito, Madrid, Rev. de Occidente,
1961, p. 16.
16
Alimena, Principios de Derecho Penal, t. I, p. 294.
2S4 19. DEFINICIN DEL DELITO:V

natural tiene el defecto de excluir de la proteccin jurdico-pe-


nal, sin razones sustanciales y plausibles, otros sentimientos, co-
mo el pudor, la religin, el patriotismo, los cuales pueden ser le-
sionados con grave dao social, derivando de ello un verdadero
delito natural". Observemos, sin embargo, que la enumeracin de
esa serie de sentimientos no puede llevarse muy adelante, porque
entonces caeramos necesariamente en el error que con la teo-
ra del delito natural se ha querido evitar. Garfalo pretendi
descubrir la sustantividad delictiva de ciertos actos, y su anli-
sis deba detenerse ante datos muy generales, direcciones muy va-
gas, para no tropezar con un desmentido de la historia de los de-
litos. Si ampliamos la esfera de esos sentimientos rudimentarios,
para comprender otros que presuponen grados ms desenvueltos
de cultura, con el fin de dar explicacin cientfica a un nmero
mayor de delitos, la teora ir perdiendo fuerza o intensidad real
cyinto mayor sea su comprensin; pues a medida que nos aleje-
mos de las acciones mala in se o prohibita quia mala, ms carece-
remos de la suficiente uniformidad legislativa para apoyar nuestra
teora. En una palabra: si aun en los ms atroces delitos encontra-
mos variaciones histricas, en cuanto a su punibilidad, en los he-
chos ms leves esa variacin es tanta, que toda pretensin de fi-
jarlos es irrealizable ' 7 .
V. Otras doctrinas positivistas.- La insatisfaccin, positivis-
ta por la teora de Garfalo. hace que esa doctrina no alcance
aceptacin de ios ms calificados campeones de esa escuela, y as
tanto Ferri como Florian I8 la rechazan como concepcin ofi-
cialmente inaceptable.
17
Desde la primera edicin de nuestro libro sobre estado peligroso (1926),
hemos insistido en este aspecto. El es objeto de especial estudio en el artculo de
E. Beling, Correlacin entre el tipo de delito y el tipo de delincuente, Rev. Gene-
ral de Legislacin y Jurisprudencia, 1933, p. 742, segn el cual no existe correla-
cin entre los tipos biolgicos de delincuentes y los tipos legales de delitos. La
discordancia entre la valoracin cultural y la apreciacin naturalista de estos fen-
menos est admirablemente sintetizada en este pensamiento de Radbruch, Filoso-
fa del Derecho, p. 11: "Una ciencia natural de delincuentes como pretenda la an-
tropologa criminal, slo es posible cuando previamente se ha substituido el con-
cepto de delincuente en relacin al vaior jurdico, por un concepto natural del
criminal. Sera el milagro de los milagros, una como armona preestablecida que
no puede esperarse entre dos modos de consideracin fundamentalmente diferentes,
si un concepto como el de derecho o el de delincuente, formados en relacin valo-
rativa, pudieran coincidir con otro concepto natural obtenido en consideracin no
valorativa".
18
Ferri, Principa, 70, p. 383; id. Sociologa Crimnale, I, p. 139 y sigs.
Aceptndola, en principie solamente, la corrige o completa fundamentalmente; Flo-
rian, Trattato, I, p. 381 y sigs.
!9. DEFINICIN DEL DELITO: VI 285

Ferri le opone las objeciones siguientes: I o , la existencia de


otros sentimientos cuya violacin constituye delito natural (ar-
gumento igual de Florian); 2 o , que en el delito, adems de una
ofensa a determinados sentimientos, y antes que esto,o debe verse
una ofensa a las condiciones de existencia social; 3 , que, ade-
ms, el delito requiere un mvil antisocial 19 .
Desarrollando tales conceptos, llega Ferri a la conocida de-
finicin: "accin determinada por motivos individuales (egostas)
y antisociales, que turba las condiciones de vida y contraviene a
la moralidad media de un pueblo dado en un momento dado" 20.
Florian expresa su conformidad con el concepto funda-
mental de esa definicin, si bien rechaza algunos de sus elemen-
tos, como rer el mvil; ya que es de toda evidencia que no puede
acordarse al mvil una funcin tan preponderante que, no siendo
egosta, quits, por ejemplo, a un homicidio el carcter del delito.
Lo fundamental de esa definicin es, para ese autor, la
relevancia que ella otorga a las "condiciones de vida social", cuya
lesin o cuyo atentado sera lo que constituira la esencial de lo
delictivo. De ese modo, pues, el delito, como expresin jurdica,
tiene por substrato una razn social, aunque esa razn social es
en s misma variable, y, en el fondo, expresiva del estado cultural
de un pueblo en un momento dado. De donde Florian deduce
que ambos conceptos el jurdico y el sociolgico- se Lylegnn
recprouimente, ya que "jurdicamente ei delito representa ia ex-
presin formal; sociolgicamente, la sustancial de un'hecho que
reviste o al que se atribuye significado de dao o de peligro, pa-
ra las condiciones de la vida humana, individual y social en un
momento dado y en un determinado pueblo" 21 .

VI. Las concepciones materialistas.- Esta manera de con-


siderar el delito como turbacin de las condiciones de existen-
cia est estrechamente vinculada con la concepcin del derecho
propia del materialismo histrico o, por lo menos, con una de las
formas que dentro de esa concepcin asume la teora jurdica.

Principii, p. 383. El requisito del mvil como elemento del delito no


tiene aceptacin entre la mayora de los positivistas: Florian lo rechaza expresa-
mente, I. p. 382 y 570.
En contra de esa definicin, Grispigni, Introduzione alia Sociologa cri-
mnale, cap. III, 40; M. A. Vaccaro, Un atintate all'antropologa crim. e al m-
todo positivo, R. P., XXXV, p. 449.
21
Florian, 1, p. 384-5.
2S6 19. DEFINICIN DEL DELITO: VI

Segn ei pensamiento marxista, el delito, como en general


el derecho, puede ser entendido de dos maneras: como superes-
tructura y como ideologa.
La concepcin del delito como elemento central de a super-
estructura jurdica vendra a ser una derivacin de la idea segn
la cual "con arreglo a las condiciones objetivas existentes, los
hombres contraen determinadas relaciones necesarias, indepen-
dientes de su voluntad y de su conciencia, en las que se expresan
las leyes sociales objetivas, que corresponden a las condiciones
objetivas dadas" 22. Esta idea no es sino una consecuencia o de-
rivacin del clebre enunciado de Marx: "el modo de produccin
de la vida material determina el carcter general del proceso so-
cial, poltico y espiritual de la vida". "No es la conciencia de los
hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, su exis-
tencia social es la que determina su conciencie." 2 3 .
El desenvolvimiento de esta idea, llevara a suponer una per-
f^:-f. correspoi''er.^ii: y hast una correlatividad necesaria entre
las situaciones materiales y las series de ircriminaciones. Cada
pueblo tendra en cada momento un derecho perfectamente
adecuado a su realidad, y lo tendra sin saberlo, aun contra sus
propias creencias o convicciones. El legisle*.;! creera regular las
relaciones y realidades sociales cuando, en verdad, sera goberna-
do por ellas.
Naturalmente, este enfoque concluye "reduciendo las rela-
ciones humanas que la tica y el derecho presentan como debe-
res, ...a relaciones fcticas de poder poltico o econmico" 24 .
Pero no es sta la nica forma de desarrollar la idea inicial
que inspira al posicin. Las erudiciones fcticas sobre las cua-
les nacer una forma determinada de derecho no deben ser en-
tendidas como creando una condicionalidad causal, sino dialcti-
ca 2S ,

M. M. Rosen tal y G. M. Starlcs, Categoras del materialismo didctico,


Mxico. 1958, p. 167.
En el priogo de su Zur Kritik der polirischen Oekonomie.
'A *
Asi Hans Kelsen, Teora comunista del derecho y de i Estado, Buenos
Aires, 1957, p. 13.
Segn R. Mondolfo, ste es el pensamiento de Engels. Conf. El materia-
lismo histrico de F. Engels, Rosario, 1940, p. 260. Segn Ricardo Anaya "el ma-
terialismo dialctico importa, precisamente, una superacin de estos determinismos,
que tienen carcter fatalista y que son unilaterales", Algunos problemas de la Socio-
loga Criminal y la ley ds! materialismo dialctico, Imprenta Universitaria. Cocha-
bamba, Boiivia, 1941, p. 39-40.
I 19. DEFINICIN.OELDEUTO-.V! :S7

Para entender el proceso desde ei punto de vista mar.xista,


no es posible dejar de tomar en cuenta que, segn ste, en la
sociedad el proceso de produccin es lo que "crea las verdaderas
relaciones que constituyen la estructura social. El derecho no
pertenece al mundo material, sino al de las ideas, y para Marx
"lo ideal no es sino lo material transformado y traducido en la
mente del hombre", exactamente al revs de lo que pensaba He-
gel. De ah la importancia que dentro del sistema marxista re-
viste el concepto de ideologa 2S , que es el nombre dado por
Marx al "fenmeno del pensamiento colectivo que procede de
acuerdo con intereses y situaciones sociaies" 27 .
De acuerdo con estos principios, en una sociedad dividida en
ciases, el derecho no es sino la traduccin ideolgica de los intere-
ses de la clase dominante, y por \q tanto, las series de infraccio-
nes vendran a ser las mximas expresiones d esa deformacin
ideolgica de la realidad. La deformacin ideolgica, sin embar-
co, no es una-d:oiinacin arbitraria de la realidad; si as fuera,
las explicaciones cientficas se haran imposibles, expresan las
condiciones sociales, aun cuando lo hagan ideolgicamente, esto
es, de manera encubierta y deformante : s .
Esta segunda presentacin 2 9 , en cierto sentido, -une a arro-
jar un resultado opuesto a la primera, ya que de '.cuerdo con sta,
ei deiecho vendra a ser un producto de las condiciones reales de
una sociedad, mientras que la deformacin ideolgica vendra a
crear precisamente una falsa regulacin, que no correspondera
a la realidad, sino al inters que en ella tiene la clase gobernante.
Ambas interpretaciones tienen de comn, sin embargo, el
hecho de que en todo caso los hombres vienen a ser instrumentos
de la realidad. Sea que aqullos en su legislacin la expresen efec-
tivamente, sea que la traduzcan en el lenguaje de sus intereses de
clase, el derecho siempre sera un resula.lo irrecusablemente de-
terminado por las condiciones dadas de vida social.

26
Sobre este importante tema, conf. Hans 3arth, Verdad e Ideologa, M-
xico, 1951;Xarl Mannheim, Ideologa y utopa, Mxico, 1941.
Conf. Mannheim, op. cit., p. 110.
28
Sobre esto, pon. Kelsen, op. cit, p. 28 y sigs., con muy precisas re-
ferencias.
No interesa establecer cul de las dos concepciones materialistas es la
exacta o la ortodoxa.
288 19. DEFNlCONDELDELTO.Vn

VIL Crtica a las concepciones positivistas y materialistas.


Las condiciones de vida de una sociedad son, sin duda alguna,
tuteladas generalmente mediante la amenaza de penas para los
que contra ellas atentan; pero esas condiciones de vida no pueden
ser consideradas como mecnica y directamente determinantes
de la serie de prohibiciones, sino que slo determinan la prohibi-
cin cuando son sentidas como condiciones vitales por la misma
sociedad, es decir, cuando el bien amenazado se encuentra jerar-
quizado entre los bienes fundamentales por una determinada cul-
tura. En sntesis, cuando a su respecto se formula socialmente un
juicio de valor, que afirma, y en grado superlativo, la existencia
y la necesidad de su perduracin.

La constancia de la relacin entre las "condiciones de vida"


y aquellas valoraciones, de modo que estas ltimas y aun la vida
cultural toda o la concepcin del mundo de un pueblo estn de-
terminadas o causadas por aquellas condiciones materiales, com-
porta un problema terico fundamental, no solamente metajur-
dico, sino distinto del problema aqu planteado. Interesa destacar
que, cualquiera sea la causa de la valoracin social de un bien, no
es la calidad objetiva de ese bien lo que directamente determina
lo delictivo, sino que es la efectiva valoracin de l lo que inme-
diatamente se traduce en la prohibicin de atacarlo, bajo sancin.
La explicacin materialista de las valoraciones choca, en es-
ta esfera, con las siguientes cuestiones: a) la decadencia evidente
de ciertos pueblos, a consecuencia de no sentir la necesidad de
defenderse de agresiones que, objetivamente analizadas por el his-
toriador, aparecen como atentados victoriosos a las condiciones
de existencia de esa sociedad 3 0 ; b) la existencia de prohibiciones
no vinculadas con condiciones objetivamente necesarias de exis-
tencia, provenientes de una concepcin aberrante, cuyos ejem-
plos ms llamativos encontramos en las prohibiciones tab 31 .

Despus de formular este argumento hemos encontrado esta fina obser-


vacin de Ortega y Gasset: "Cuando la humanidad va a transformarse, los hombres
parecen previamente volverse tontos y no ven lo que pasa", en Memorias de Mes-
tanza, "La Nacin", 15 de nov. 1936. Dios ciega al que quiere perder, dice la vie-
ja mxima.
Conf. con el segundo argumento, Grispigni, Introd. alia S. C, p. 127.
Vase ms arriba, 4 y 11.
19. DEFINICIN DEL DELITO: VII 289

Pero sea cual sea el juicio que ese problema suscite, es evi-
dente que el atentado a determinadas condiciones de vida de una
sociedad no puede ser tenido, ni aun por la sociologa, como un
delito, sino cuando el bien atacado ha sido valorado por esa so-
ciedad como necesario para su existencia o desenvolvimiento.
As, de la definicin de Ihering 3 2 , de la cual tanto se ha
destacado el elemento material (condiciones de vida), destacamos
nosotros el otro trmino suprimido o descuidado por los positi-
vistas, porque, lo estimamos tanto jurdica como sociolgicamen-
te necesario: el juicio de la legislacin sobre esas condiciones de
vida y sobre la inevitabilidad de la pena para protegerlas.
La nocin de delito es siempre un concepto de relacin 3 3 ,
resultante de comparar un hecho con una valoracin social. Sin
sta, que se traduce en la ley o la costumbre que lo prohibe y cas-
tiga, el hochp "puede ser malvado y daoso; pero si la ley no lo
prohibe, no puede ser reprochado como delito al que lo come-
te" 34 .
En sntesis, el delito no puede ser estudiado, ni aun como
hecho, sino en relacin con su prohibicin, ya que de delito slo
puede hablarse, con referencia una accin, cuando a su respec-
to se halla formulada una valoracin social reprobatoria, asu-
miendo la reprobacin esa intensidad especfica que caracteriza
la pena.
Esa valoracin nc es siempre expresiva de situaciones mate-
riales determinantes de ella. Aun cuando, en grandes lneas pueda
reconocerse la existencia de alguna correlacin entre las condicio-
nes de existencia de un grupo humano (pueblos cazadores, pue-
blos pescadores) y la sene de delitos, es lo cierto que ni aun en
pueblos de estructura aparentemente sencilla esa correlacin es

Ihering, Der Zweck im Recht, I, cap. VIH, p. 490: delito es el atentado


a las condiciones de vida de la sociedad, comprobado por la legislacin y slo evi-
table por medio de la pena.
33
Carrara, 35.
Caara, 23. Conforme con ese punto de vista, modernamente, Gris-
pigni, Introduzione alia Soc. crim., cap. III, 40; Manzini. I, 211. Carnelutti, Teo-
ric genrale del reato, opone la nocin jurdica a la sociolgica, lo cual nos parece
un error, parecndonos ms justo Horian, I, 293 que habla de su reciproca
integracin. Conf. tambin Liszt-Schmidt, 44. La criminologa moderna se ha
inclinado decididamente en el sentido de presuponer la prohibicin legaL "En esta
dependencia del respectivo derecho penal yace la debilidad, pero tambin la forta-
leza de la criminologa"; Wolf Middendorff, Sociologc del delito, Madrid, 1961,
p. 16. Tambin admiten esa dependencia Exner, Biologa Crimina!, p. 17 y Seeng,
Tratado de Criminologa, p. 7.
290 19. DEFINICIN DEL DELITO: Vil

completa, siendo dable verificar situaciones de real ceguera legis-


lativa. Tampoco es verdad que todo sistema est libre (segn de-
biera ocurrir, de ser cierto el principio) de la presencia de delitos
innecesarios, creados por prohibiciones aberrantes, que en nada
corresponden a exigencias de la realidad.
Si esa correlacin no es constante, no es vlida como prin-
cipio explicativo. Es constante, en cambio, la existencia de una
valoracin, aunque sta, en si misma, sea arbitraria e inconvenien-
te desde el punto de vista de los intereses reales de determinada
sociedad. El plano de la lucha poltica y reformista de la legisla-
cin se encuentra situado principalmente en ese nivel.
Y si no es exacto que la legislacin penal sea un reflejo di-
recto de las condiciones de existencia, tampoco es acertada la
teora que la ve como una deformacin ideolgica de stas, ope-
rada por ios grupos o clases que detentan el poder. Esta tesis, se-
gn hemos visto, conduce por va indirecta al mismo resultado
de h anterior, aunque aqul sea de signo contra r o. Tan necec*
riamente determinantes resultan ser las condiciones e existencia,
actuando directamente sobre la ley, que actuar/.o ?. travs de una
deforma-, n ideolgica, a su vez, constante. Pero esta ltima in-
erpr.na; n clasista del derecho penal deja sin" explicacin uno
de !O haznos ms notorios de la historia de la criminalidad: la
constanic. presencia de un conjunto de incriminaciones y precisa-
mente las ms severas, en las que gravitan intereses comunes a to-
do ser humano como tal (homicidio, mutilaciones, violacin,
fraudes, etc.).
20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DEUTO: I 291

20

ALGUNAS CLASIFICACIONES DE DELITOS

I. Clasificacin de los delitos y de lasfiguras.Segn he-


mos visto, el sentido de la exigencia constitucional de ley previa
lleva necesariamente a la consecuencia de que todo delito debe
ser formulado mediante una definicin especial que, en cada caso
asumir, pues, una estructura muy particular a la cual se llama fi-
gura delictiva. En todo sistema legislativo existe, en consecuencia,
una gran variedad de figuras, las cuales, para su presentacin le-
gislativa o para su estudio, pueden ser agrupadas con diferentes
criterios clasificadores. Las caractersticas de la accin, las de los
efectos que integran el hecho, las del bien jurdico protegido, e!
nmero y la calidad de los sujetos considerados en cada caso, y
muchas otras circunstancias dan lugar a una serie de clasificacio-
nes: figuras de dao, ce peligro, materiales, de pura actividad,
unisubsistentes. pl^risubsistentes. comunes, especiales, etctera.
El estudio de auchas de esas clasificaciones encuentra su lu-
gar sistemtico adecuado 'bajo diferentes rubros (delitos de comi-
sin y de omisin; delitos dolosos y culpososj. Las dems carac-
tersticas comunes que pueden dar lugar a otras clasificaciones
deben ser consideradas, segn decimos, como caractersticas de
las figuras, y en la teora de ia figura delictiva encuentra, por io
tanto, su lugar sistemtico.
Existen, sin embargo, algunas clasificaciones que no provie-
nen en absoluto o que no provienen totalmente de caractersticas
de la figura delictiva. Son propiamente clasificaciones de delitos
que el derecho positivo reconoce, sea para demarcar esferas de
competencia legislativa, sea para acordar ciertos efectos a la cali-
ficacin.
En este sentido, dentro de nuestro derecho positivo, revisten
particular importancia la clasificacin de las infracciones: a) por
su gravedad, b) por su carcter comn o poltico y c) por el em-
pleo de la imprenta como medio de comisin.
Nos ocuparemos de estas clasificaciones en el presente p-
rrafo, remitiendo a otros puntos las clasificaciones fundadas en
caracteres de las figuras.
292 2 0 . ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DEUTO: II

II. A) Crmenes, delitos y contravencin. Para designar la


infraccin de la ley penal hemos empleado hasta aqu la expre-
sin delito. Una larga tradicin jurdica, sin embargo, ha puesto
en uso otros trminos, referidos a la distinta gravedad que la in-
fraccin puede asumir: crimen, delito y contravencin o falta.
Este criterio de la gravedad ha determinado diferentes siste-
mas, segn se acuerde valor y eficacia a la distincin entre crme-
nes y delitos. Se llama sistema de triparticin, al que admite tres
niveles de gravedad (crmenes, delitos, contravenciones) y de bi-
particin al que solamente distingue delitos y contravenciones,
incluyendo en la primera categora a toda clase de infracciones
graves'.
La importancia de esas distinciones ha sido considerable en
otros tiempos, en cuanto esas calificaciones acarreaban conse-
cuencias penales diferentes, como ser la infamia, la confiscacin
de bienes 2. La gravedad de esas consecuencias determinaba que
muchos se empearan por encontrar un criterio intrnseco o subs-
tancial para fundar la distincin. Desde luego, esos anticuados
planteamientos naturalistas estaban condenados a fracaso, puesto
que toda distincin de gravedad es la consecuencia de la valora-
cin legal del hecho.
La sancin del Cdigo Penal francs represent en este pun-
to la adopcin del sistema tripartito, pero.eludiendo las incerte-
zas de la clasificacin, la distincin entre crmenes, delitos y con-
tiavenciones se fund en la clasificacin de las penas: la pena
aflictiva e infamante corresponde a un crimen; la pena correccio-
nal, a un delito; la pena de polica, a una contravencin (arts. I o ,
6o y 7 o ), criterio puramente extrnseco y determinado por con-
veniencias prcticas, especialmente relacionado con la competen-
cia de los tribunales: corte de asises para los crmenes; tribunal
correccional para los delitos y tribunal de polica para las con-
travenciones 3 .

En el Common Law, se distinguen treasons, felonies y misdemeanors.


Dentro de la ltima categora se distinguen todava dos ciases: mala in se, que pro-
vienen del derecho comn y mala prohibita, que dependen de la ley. Aparte, toda-
va debe computarse a las plice offenses. Wharton - Ruppenthal, 25-29.
Las consecuencias y el sentido de la triparticin son bastante diferentes
en las distintas legislaciones: Partidas 7, tt. 5 y 6. Sobre ello, Tejedor. Curso, 125,
Wharton - Ruppenthal, 26; Rossi, Tratado, p. 51: divisin fatal y arbitraria; Ca-
rraxa, 1080, n. 1; Trebutien, Cours lmer.taire de D. Crim., t. 1, p. 74 y sigs.
Empeo vano el de la triparticin, segn Carrara, 1080, 1; Pacheco.
t. 1, 304 y Rossi, loe. cit.
20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: II 293

Nuestro Cdigo no clasifica las infracciones que contiene,


conforme con la gravedad de stas y, en consecuencia, no puede
formularse una separacin en la categora de los delitos, distin-
guindolos en ms graves y menos graves. No se puede afirmar,
sin embargo, que la triparticin carezca de todo inters jurdico
para nuestro derecho. Encontramos, en efecto, algunas disposi-
ciones que hacen referencia a "crmenes que merezcan pena infa-
mante u otra aflictiva", como el art. 61, C. N.. que hace depender
de esa circunstancia y de la flagrancia del delito la proceden-
cia o improcedencia de la detencin de un legislador 4 . Parece
evidente que ese distingo est hecho en funcin de una verdadera
triparticin de las infracciones y que, en consecuencia, no sera
correcto interpretar hoy esa norma en el sentido de que cualquie-
ra sea el delito cometido por el legislador, deba proceder la deten-
cin, bastando para ello que la pena correspondiente sea privativa
de libertad.
Las expresiones "penas infamantes y aflictivas" tradicional-
mente no son usadas para designar cualquier pena privativa de
libertad, sino solamente aquellas que corresponden a los crme-
nes. No solamente el concepto, sino las palabras mismas "aflicti-
va e infamante" corresponden al art. I o del C. P. francs de
1810. tradicional propugnador de la triparticin 5 . De ello resul-
ta que existen penas detentivas no aflictivas ni infamantes, como
ser la prisin de seis das z cinco aos, que pertenece a la escala
de penas correccionales y que bien puede considerarse equivalen-
te a las penas de prisin que contiene, dentro de eso's lmites, pa-
ra muchos delitos nuestro C. P. (hurto, desacato, violacin de do-
micilio, injurias, calumnias, encubrimiento, etc.).
Para interpretar correctamente tales expresiones, ser nece-
sario considerar que ellas provienen del sistema de triparticin de
las infracciones y que, en consecuencia, no procede la detencin
infraganti de un legislador por el solo hecho de que cometa un
delito que merezca pena privativa de libertad, sino que deber
tratarse de un crimen grave, de los que pueden determinar una
condena superior a cinco aos de prisin. Este lmite, sin embar-

La distincin tena tambin influencia en materia de tentativa, reinciden-


cia y prescripcin, segn Trebutien, I o , p. 76.
Con respecto a esas disposiciones constitucionales dice Tejedor, Curso, p
88: "Difcil sera asegurar si los autores de estos artculos tuvieran presentes las le-
yes espaolas al redactarlos, y ms difcil saber cules sor. las que quedan en pie"
294 20. ALGC'SAS GASIFICACIONES DEL DELITO: III - IV

ge. o es legal, sino expresivo de un criterio de orientacin

III. Biparticin: delitos y contravenciones. No estable-


ciendo el C. P. distincin alguna entre los delitos, nuestra legisia-
cin queda automticamente adscripta al sistema bipartito, que
diferencia las transgresiones en delitos y contravenciones o faltas,
como entre nosotros se las suele llamar.
Sin embargo, el C. P. no contiene sino las incriminaciones
de los delitos, pues los captulos que sobre faltas se encontraban
en vanos proyectos de cdigo (Proyectos de 1891 y 1906) no
han sido sancionados 7 .
La cuestin se vincula, pues, en nuestro derecho al tema de
las facultades de las provincias en materia represiva y por ello es
particularmente delicado.
Doctrinariamente se han esbozado muchos puntos de vista
para diferenciar un delito de una contravencin.

IV. Distinciones sustanciales - J. Como consecuencia del


sistema jusnaturalista que yace en el fondo de sus doctrinas. Car-
mignani 3 y Carrara 9 se inclinan a ver una diferencia ontolgica
entre delito y contravencin, consistente en que la contraven-
cin, que la escuela tcscana llama transgresin, no ofende ni al
derecno natural, ni al principio tico universal, sino que es repri-
mida en razn de mera utilidad social. El delito afecta la seguri-
dad social; la contravencin perjudica slo la prosperidad.
b) Con ese punto de vista se vincula la tesis segn la cual el
delito sera siempre la lesin a un derecho subjetivo, mientras que
la contravencin slo importara una desobediencia. Los dere-
6
Conf. C. S., J. A., XXIX, p. 137: "las expresiones pena aflictiva o in-
famante tienen en cuenta las ideas dominantes en la poca en que se dict la C.
N.". til desacato a un juez no autoriza la detencin de un diputado. En el P. Teje-
dor, as penas de presidio y penitenciara no podan set inferiores a seis aos. En
e P e 1891, el presidio tena por mnimo diez aos.
Vase el debate del tema Legislacin de Faltas en Primera Conferencia
de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, 1943, p. 179, relator Aftalin; Puccio,
Cdigo de Faltas, Santa Fe; J. E. Coronas, De las faltas o contravenciones, Buenos
Aires. 1940: Soler, Anteproyecto de Cdigo de Faltas, Crdoba, 1936. El excelente
Proy. de ngel V. Baulina, en la Legislatura de Crdoba. J. Prats Cardona, El Cdi-
go de jaitas de la prov. de Santa Fe comentado, Santa Fe, 1952; Rgimen de faltas,
publ. of. Prov. de Buenos Aires, 1950.
Juris criminalis elementa, 1145.
Criteri disrinlivi delle irasgressioni dai delitti, en Opuscoli, 111, p. 621 y
siguientes.
:0. .\LGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: N 295

chos subjetivos violados dan lugar a un delito, porque el derecho


reconoce esos derechos y tutela los bienes jurdicos a que ellos
corresponden; en cambio, la contravencin no viola un derecho
subjetivo, preexistente, diramos, sino que transgrede una norma
creada por razn de mayor utilidad social. Resulta entonces que
el hecho contravencional es un delito de mera creacin poltica.
no malo en s, cmo lo es el delito, sino malo porque est prohi-
bido.
c) Se intenta otra distincin afirmando que el delito impor-
ta siempre una lesin, mientras que la contravencin slo contie-
ne ordinariamente un peligro 10 .
Esa doctrina, que en Italia, a raz de la sancin del C. P. de
1890, cobr mucho auge y motiv muchas polmicas " , choca
con el hecho de que algunas figuras delictuales son de mero peli-
gro, y en cambio, otras de carcter contravencional, contienen
un dao real, una lesin efectiva.
Es una variante de ese pensamiento el que *. "-la enunciado
en el sentido de distinguir unas infracciones de Liras por la cali-
dad primaria o secundaria del bien atacado puesto en peligro;
de mocii: que, aunque existen delitos de mero peligro, ese peligro
es corrijo por un bien primario o fundamental en la vida social, y
si en cambio existen contravenciones de dao, ese^da no afecta
una condicin primaria de existencia. Conveli, erf definitiva, se
retorna al concepto de Carmignani: seguridad por un lado; pros-
peridad, por otro.
d) Para Binding u , la separacin de las acciones en grupos,
que precede a la formulacin de una norma, ocurre en dos for-
mas fundamentaimente distintas. Unas veces, el legislador parte
de la consideracin del caso singular porque ste constituye en s
mismo la lesin o el peligro de lesin para un bien jurdico. "Ele-

Esta distincin segn a nocin de) dao y del peligro, est sintetizada
por Zanardelli en la relacin de 1887 para el C. italiano de 1890; en las siguientes
palabras: ". . .son delitos aquellos hechos que producen una lesin jurdica, y son
contravenciones aquellos otros hechos que, si bien pueden ser innocuos por si mis-
mos, presentan sin embargo un peligro para la tranquilidad pblica o para los dere-
chos de otro. El precepto de la ley en los delitos dice, p. ej.: no matar; y dice en
las contravenciones: no hacer nada que pueda exponer a peligro la vida ajena. . .".
Cit. por Negri, Le Contravenzioni nel C. P. italiano, "Ene. Pessina"; vol. X, p. 535.
Este criterio es sostenido por Impallomeni, // C. P. illustrato, I, p. 65 y siguientes.
11
Ver Lucchini, Riv. Pen., XX, p. 94: Tolomei, id., XXIV, 472; Impallo-
meni, id., XXVIII, 205.
Normen, I, 54.
296 $ 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: Pv

va el caso a gnero y lo prohibe con todos sus iguales". Pero pue-


de, otras veces, determinarse por una consideracin absolutamen-
te genrica de ciertas clases de acciones, a las cuales se vinculen
consecuencias muy vanadas, pero inconvenientes en general. "Es
la observacin del fenmeno como conjunto lo que acta como
motivo prohibitivo contra el gnero como tal". Ante la dificultad
de distinguir las acciones realmente perjudiciales de las que no lo
son. dentro del mismo gnero, no le quedan al legislador ms que
dos caminos para elegir: o prohibirlas a todas o tolerarlas a todas.
"Elige conforme al principio del mal menor" 1 3 . Pero siendo in-
justo que se castigue como daoso todo un gnero de acciones,
cuando puede haber algunas que no lo sean, lo que caracteriza a
la contravencin no es el hecho de que elia constituya una lesin
a un bien jurdico, sino la circunstancia de que, en todo caso, es
una simple desobediencia a la norma que ei Estado se ve obligado
a poner, porque con ello, en la mayora de los casos, evita males
mayores 1 4 . La seguridad jurdica, la economa probatoria y la
necesidad de que no escapen ios que sepan disimular sus intencio-
nes realmente nocivas, imponen esa solucin. Unas contravencio-
nes representan prohibiciones complementarias de lo que corres-
ponden a los delitos: ensanchan el campo y los medios de lucha
constituidos por las normas penales propiamente dichas; otras,
en cambia, tienen fines autnomos correspondientes a la tutela
d bienes no primarios ! 5 .

No es del todo exacto exponer la doctrina de Binding di-


ciendo que para l la contravencin sea ontolgicamente una de-
sobediencia ' 6 , puesto que ninguna norma jurdica prohibitiva se
justifica en s misma sino en cuanto con ella se intenta apartar de-
terminadas consecuencias nocivas para la vida social. Pero refi-
rindose el derecho penal contravencional a grupos de acciones
que en general resultan perjudiciales, es imposible hacer dife-
rencias entre las que efectivamente lo sor. y las que no lo son, sin
renunciar a la eficacia. Por otra parte, es injusto hacer la ficcin
de que todas sean lesivas. Por eso, las contravenciones envuelven
ordinariamente una lesin o un peligro, pero de esto se desintere-

13
Binding, Normen, 54, p. 398-9.
14
Binding, loe. cit., p. 406.
'" Binding, Normen, loe. cit., p. 3, a y b, 54. p 402.
La fcil rplica de Rocco a Binding parte de ese supuesto que deforma
bastante el pensamiento de ste. Ver L 'oggetto del recto, p. 338-40.
5 20. AIJGUNAS CLA.VFICAC.'nNES DEL DELITO: V 271

sa el Estado, que las castiga porque en todo caso importan una


desobediencia 1 7 .
e) Para Rocco, el concepto de contravencin debe derivarse
del de administracin, en cuanto ste importa una actividad de!
Estado especficamente distinta ce la legislativa y de la jurisdic-
cional. Es esa actividad que el Estado, "valindose de su poder de
querer soberanamente, despliega de caso en caso; en el campo
que le deja libre el derecho objetivo, para la satisfaccin de aque-
llas necesidades propias que no tienen por objeto ni la formacin
y expresa declaracin del derecho, ni el pronunciamiento y la eje-
cucin forzada de l en los casos particulares". Esa actividad tien-
de o a la tutela del derecho o al cuidado de las necesidades de la
sociedad. En un caso, conserva o asegura bienes que el derecho ya
protege; en el otro, produce bienes que representan un perfeccio-
namiento. Llama Rocco a la primera actividad, administrativa ju-
rdica, y a la otra actividad, administrativa social l 6 .

Las contravenciones serian acciones contrarias al inters ad


ministrativo del Estado en ambos aspectos.
Pero, con toda razn, observa Manzini 1 9 , que tambin hay
delitos contrarios a la administracin y al inters meramente ad-
ministrativo del Estada', con lo cual la pretendida diferencia que-
da, sin di.da, en ter;CO rnuy inseguro.
Por otra parte, la diferencia que formula Rocco entre la ac-
tividad que tiende a evitar un mal y la que tiende a procurar un
bien 20, dista mucho de ser tan clara y esquemtica como l la
presenta, pues se concibe perfectamente que el Estado, tendiendo
a evitar un mal, cree figuras no delictivas sino solamente contra-
vencionales, e inversamente.
Y nuevamente aparece aqu una reminiscencia de ia distin-
cin de Carmignani.

V. Negacin de distinciones sustanciales. Modernamente,


se destaca como dominante en la doctrina el punto de vista se-
gn el cual entre delito y contravencin no existe una diferencia

Conf. tambin Fingei, p. 107-8.


Roccc, l.'oggetto del reato, etc., cap. IV. Parte II, 107.
Trattatc, I, p. 446 (nota).
Rocco, op. cit., p. 356-7.
298 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: V

cualitativa, sino una meramente cuantitativa 21. La contravencin


reproduce o puede reproducir, en pequeo, todas las cualidades o
caractersticas que se atribuyen a los delitos. Aparte de que hay
numerosos delitos que contienen caracteres que algunas de esas
doctrinas asignan a la contravencin. As, p. ej., hay delitos
que como elemento constitutivo contienen un mero peligro,
mientras que hay contravenciones que requieren un dao para
perfeccionarse.
De la contravencin, dice Viazzi, puede darse una descrip-
cin, pero no definirla 22.
Rechazadas las antiguas ideas que van en procura de preten-
didas distinciones ontolgicas, el problema debe plantearse dog-
mticamente, ante un derecho determinado, en procura del cri-
terio o criterios que ste nos pueda proporcionar.
Ante nuestro derecho, este tema es particularmente delica-
do, porque se vincula con e! tema de !a distribucin de poderes
entr,j U "~-;,cin y !as provincias.
C'-j'.icide cori el criterio expuesto por Soler en el texto, ia
Corte Suprema de Justicia de la Nacin cuando en su momento
dijo: . . . "La distincin entre delitos y contravenciones o fr.!n.
no tiene una base cierta que pueda fundarse en la distinca natu-
raleza jurdica de cada orden de infracciones para establecer
un criterio seguro que permita distinguirlos". . . (Fallos, t.205,
p. 173) y ms recientemente apoyan este punto a vista que
compartimos, Zaffaroni22a y Tern Lomas22b en la doctrina na-
cional, como Rodrguez Devesa220, Jescheck 22d , Stratenwerth 22e ,
etc., en la doctrina extranjera.

En contra R. C. Nez, ltimamente se ha empeado en sostener una dis-


tincin sustancial, con. Temas de D. penal, ed. Ejea, Buenos Aires, 1958: e! delito
"lesiona lo que es nuestro, la otra (la contravencin) lo que es del gobierno".
L? distincin supone la aceptacin del concepto jusnaturalista di derechos subje-
tivos, con su contenido poltico. Tambin J. S. Caballero, La distincin esencial
entre d. y c. en la doctrina de J. Goldschmidt en Bol. de la Fac. de D. de Crdoba,
1958, 3-4, p. 473.
Viazzi, OD. cit., p. 6.
22a
Zaffaroni. Eugenio Ral, o p . cit., t. I, p . 2 3 5 y sigs.
T e r n L o m a s , R o b e r t o A.M., o p . cit., t. I, p . 238 y sigs.
" Rodrguez Devesa, Jos Mara, Derecho penal espaol. Parte Ge-
neral, 5a. edicin, Madrid 1 9 7 6 , p . 2 9 5 y sigs.
2
Jescheck, Hans Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte Gene-
ral, Trad. y adiciones de derecho espaol por S. Mir Puig y F . Muoz Conde,
Bos^h - Casa Editorial, Barcelona 1 9 8 1 , vol. I, p . 7 8 y : sigs.
Straienwerth, Gunter, Derecho penal. Parte Genera! - El hecho
5 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: VI 299

VI. Poderes provinciales. Su extensin y lmites constitu-


cionales. Dado nuestro sistema federal, es ineludible fijar ios
lmites de las facultades provinciales 23 .
Algunos, partiendo de la identificacin cualitativa entre de-
lito y falta, han afirmado que la represin de las faltas compete,
como la de los delitos, al Congreso 24 o bien, como consecuencia
de una tendencia unitaria, ante la innegable necesidad de recono-
cer a las provincias "algn poder", han tratado de reducirlo a su
mnima expresin: ya poniendo un lmite que no poda superar
el de las penas mnimas contenidas en el Cdigo Penal, ya pro-
pugnando la necesidad de que el propio Congreso dicte disposi-
ciones represivas de faltas, de modo que las facultades provincia-
les queden reducidas en la mxima medida; ya pretendiendo que
el Congreso fije el mximo de las penas de que las provincias se
puedan servir 2S
Ya Carrara, sosteniendo te inaplicabilid^d de la doctrina
francesa de diferenciacin segn la pc;:a, a las leyes de su tierra,
debi decir, por n.iiogas razones, que sa era una cuestin "to-
talmente toscana" 2 6 . Nosotros tenemos an ms motivos para
decir que es una cuestin totalmente argentina. Su particularidad
proviene de nuestra historia poltica, de los principios de nuestra
organizacin constitucional, a los cuales la dogmtica debe con-
formarse, y que son superiores o anteriores al Cdigo Penal mis-
mo. La divisin de poderes entre nacin y "provincias determina,
como consecuencia inevitable, la facultad de polica de esos po-
deres, ya que, otorgado o reservado un poder, lleva como necesa-

punible. Editoriales de Derecho Reunidas S.A., Trad. de la 2da. edicin ale-


mana por Gladys Romero, Madrid, 1 9 8 2 , p. 47 y sigs.
Como antecedentes pueden recordarse: Proy. de Cdigo de Polica, de
Gabriel Goi, Manuel A. Daz y Pedro R. Casco, 1911 (ms de mil artculos), el
de Miguel Muoz Durao y Saiterain, de 1894 y el de J. Rodrguez de la Torro y
G. Rothe para la provincia de Crdoba, 1909, con 135 artculos, muchos de ellos
reglamentarios de las facultades policiales (indito). Vase los proyectos Puccio y
Soler antes citados, y el de A. B. Baulina para la prov. de Crdoba.
24
Peco, La Reforma penal argentina, p. 165.
Rivarola, op. cit., "podra considerarse a las provincias habilitadas para
usar de los medios nfimos de penalidad, no usados por ei Cdigo, que sena e!
arresto^inenor de un mes y la multa equivalente", p. 161. La insuficiencia posible
de esas penas es usada por Rivarola para demostrar la conveniencia de que el Con-
greso fije ese lmite, "que no pueden determinar por s mismas las provincias, por-
que la facultad de dictar el Cdigo corresponde al Congreso", p. 160.
26
Carrara, Criteri distintivi delle trasgressioni dai delitti. Opuscoli, I!l, p.
621 y sigs.;Conf. Carmignam, JurL criminalis elementa, 1145.
300 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: VI

ria implicancia la facultad de adoptar los medios para ponerlo en


prctica y cuando ese poder se ejerza sancionando una prohibi-
cin, la conminacin de penas ser el medio natural 27 .
De ese principio se deduce la facultad de la nacin o de las
provincias para crear "figuras sancionadoras" de contravencio-
nes, como consecuencia de los poderes respectivos. Desde ese
punto de vista, la "facultad de imponer penas" ser nacional o
provincial segn sea el poder o facultad que esas penas tutelan,
un poder delegado en la nacin o reservado por las provincias.
Muchas materias caern, pues, dentro de una u otra compe-
tencia en virtud de ese principio: cuando una accin vulnere un
inters cuya regulacin corresponda exclusivamente a la nacin,
slo la nacin puede tutelarlo mediante incriminaciones (mone-
da, aduanas, etc.; art. 108, C. N.); viceversa, con relacin a las
facultades explcitamente reservadas por las provincias (prensa,
rgimen electoral, impuestos) 28 .
Es importante tal aclaracin, por cuanto de ella se despren-
de que no es del todo exacto animar que la legislacin de faltas
compete exclusivamente a la-; provincias, como tampoco lo es el
decir que compete a la nacin.
De hecho, el criterio ms restrictivo para las facultades
provinciales es el expresado por la comisin preparatoria de!
proyecto de 1891, que propuso que el C. P. legislaba sobre
"faltas de carcter nacional"; pero no por ello desconocan las
facultades punitivas de las provincias, pues de hacerlo, "la
potestad de las provincias, quedara reducida a algo como una
jurisdiccin sin imperium, que importara la anulacin de su rela-
tiva soberana" 29 .
Reconocen, pues, a las provincias, la facultad de sancionar
con penas las infracciones a las disposiciones locales; pero orien-
tados los comisionados por un criterio restrictivo de la facultad
local, aconsejan la sancin del art. 6 o , concebido en los siguientes
trminos: "La infraccin de as leyes y disposiciones locales de

C. S., 103, p. 255: "La potestad de legislar implica la de hacer efectivas


cor. sanciones penales ciertas disposiciones legales para cuyo cumplimiento no hay
otro remedio coercitivo"; Proyecto de C. P. 1891, p. 16. En igua! sentido, funda-
mentos de la Comis. Esp. de Leg. Penal y Carcelaria, C. P., edic. o., p. 110.
28
C.S., 7, 373; 101, 126; 103, 255.
Proy. 1891, Exposicin de motivos, p. 16.
20. AIJGUNAS CLASIFICACIONES DEL DEUTO: VI 301

las provincias, municipios y territorios federales, que no tuvie-


ren pena sealada en este Cdigo, ser reprimida, como falta, con
penas que en ellas mismas se determinen, siempre que no impon-
gan multa mayor de mil pesos, ni establezcan otra inhabilitacin
que la de ejercer cargos pblicos locales o profesionales, dentro
de la jurisdiccin territorial, ni restrinjan la libertad de locomo-
cin sino en caso de falta de pago de la multa de acuerdo a lo
dispuesto en elart. 40" 30.
Con esa disposicin y con el correspondiente captulo sobre
faltas contenido en el mismo proyecto, cambia la orientacin le-
gislativa, pues ni el proyecto Tejedor ni el de Villegas, Ugarriza y
Garca, ni el Cdigo de 1887 contenan disposiciones sobre fal-
tas 3 1 .
A partir de ese antecedente, se producen las siguientes dis-
crepancias de opiniones, sin excluirse en ningn caso la facultad
provincial de imponer penas por contravencir a las leyes y or-
denanzas provinciales 32 .
I o Los que opinan que el C. P. dsbe legislar sobre faltas 3S .
2o Los que opinan que el C. F. debe limitarse a sealar el
mximo de la pena imponible por parte de las provincias 34 .
3 o Los que opinan que la legislacin de faltas corresponde,
en general, a las provincias y que el Congreso no tiene facultad
para fijar el lmite mximo de esa potestad 3S .
El primer criterio trata de distinguir faltas de carcter gene-
ral o nacional y contravenciones de polica 36 . Si difcil es distin-
guir una contravencin de un delito, ms difcil resultar subdi-
vidir esa especie a su vez. Ninguna teora reconoce en las
contravenciones tal subclasificacin. La diversidad de esferas de

30
Proy. 1891, p. 247.
31
Pueden vene. todos los antecedentes recopilados en R. Moreno, El C-
digo Penal, I, p. 169 y sigs.
Es interesante como criterio contrario, el expresado en la exposicin de
motivos del Proyecto de C. de Polica de Goi, Daz y Casco, 1911, en la que se ha-
bla de la posibihad de aplicar en toda la Repblica todo el libro referente a "con-
travenciones", no obstante su minuciosidad.
33
RtvaroU, op. cit, p. 154 y sigs.; Ramos, Concordancia del Proy. de C.
P., de 1917, p. XXIX;Peco, La Reforma Penal, Comisin de 1906.
34
Rodolfo Moreno, I, p. 217; Comisin de 1891, art. 6 o ; Proy. de 19i7,
rt.4 0 .
Vase ms adelante el desarrollo de este criterio.
Rivarola afirma ese criterio en op. cit., p. 161.
302 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: VI

competencia por razn de la materia es la nica que puede


guiarnos, tanto para distinguir las contravenciones federales
como las contravenciones municipales, que revisten particular
importancia, y cuya separacin de las contravenciones de carc-
ter provincial es particularmente delicada.
El segundo criterio 3 7 , puede decirse oficialmente rechaza-
do, tanto por la jurisprudencia de la Corte Suprema, como por el
propio Congreso de la Nacin, como por nuestra ms prestigio-
sa doctrina constitucional.
Segn lo hemos dicho ya, el proyecto de 1891 contena en
ese sentido un artculo, que la Comisin especial de Legislacin
Penal y Carcelaria de la Cmara de Diputados vuelve a incluir en
el proyecto de 1917 en los siguientes trminos, algo ms ampli-
ficadores: "La represin de las faltas corresponde a las provin-
cias, las que podrn imponer penas de prisin hasta un ao, inha-
bilitacin hasta tres aos y multa hotta $ 4.000".
El debite que este artculo dio lugar, no obstante la inter-
vencin de T* iy calificados publicistas, llama a atencin por su
vaguedad y aun por su confusin 3*.
Por ltimo, es criterio predominante el que se inclina a reco-
nocer la legislacin de faltas como esfera de competencia provin-
cial. No compete ai Congreso ia totalidad del poder de castigar,
sino solamente "el de dictar un Cdigo Penal"; "ninguna clusu-
la constitucional ha establecido el lmite de la accin de las legis-
laturas provinciales" 39 . Desde los primeros fallos de la Corte

Sostenido, entre otros, por Rodolfo Moreno, I, p. 217; Comisin de


1891, art. 6; Proy. de 1917, art. 4 o .
38
Moreno en t I, loe. cit, transcribe los trozos esenciales del debate. Lla-
ma la atencin que, salvo el senador Garro, ninguno de los legisladores se pregun-
tara si estar o no dentro de las facultades del Congreso fijar ese lmite que ?e pro-
pona, y especialmente sorprende que el senador Joaqun V. Gonzlez, cuya opi-
nin parece decisiva, se pronunciara en contra del artculo, por considerarlo
peligroso, por cuanto "autoriza esa legislacin", como si el Congreso pudiese en
ese punto, dar o quitar a las provincias facultades que ellas no han delegado y
que tienen positiva o negativamente por la Constitucin.
Dice sobre ese artculo, Gonzlez Roura: "Yo hice notar a la Comisin del
Senado, que si la legislacin sobre faltas corresponda al Congreso, ste no poda
delegar esa facultad; y, en supuesto contrario, la limitacin que el proyecto impo-
na a las legislaturas de las provincias era de dudosa constirucionalidad". D. P.,
I, p. 211. Observacin justsima.
39
Conf. D. Ahina, Fallos de la C. S., 101, p. 132. Vase tambin Bas,
El derecho federal argentino, II, p. 321; Bayer, De las contravenciones, Sarita Fe,
1925, p. 37; Hieisa, D. Administrativo, I, 282, III, 82 y sigs.; Gonzlez Caldern,
D. Consf.tucionui, ill, p. 463- ^ i ' " - . 1 n. 209; R. C. Nez, Diferencia
20. .ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: Vil 303

Suprema qued establecido que las provincias se rigen por sus


propias instituciones, y conservan su soberana enlodo lo relati-
vo a los poderes no delegados 40 .
VIL Conclusiones.- Las provincias tienen una facultad re-
servada y soberana, en cuanto no puede ser globalmente limitada
por ningn poder 41 .
Aparte de los lmites impuestos a esa legislacin por la mate-
ria sobre que versa, materia que la Constitucin veda algunas ve-
ces a la legislacin local, encontramos en la jurisprudencia de la
Corte Suprema frecuentes confrontaciones de esas facultades con
garantas de la Constitucin Nacional42.
Este gnero de restricciones tiene verdadero valor de limita-
cin en numerosos casos.
Tampoco pueden las provincias sancionar disposiciones que
importen alterar las figuras especficas del Cdigo Penal 43 , ni su
rgimen represivo **, ni imponer penas repudiadas por nuestra
Constitucin o nuestra tradicin k'fcis'ativa j i o t e s , ?.ri. 1S,C. N.
y ley 27 de agosto j 5>>4) 4 5 ; ni arrogarse facultades que co-
rresponden, por su rv';!eza, al Congreso Nacional 4 6 ; ni legis-
lar de-manera que queden prohibidas como contravenciones cier-
ntre delitos y contravenciones y su importancia constitucional, en Temas de D.
Penal, cit. p. 9 y ags., B. Villegas Basavilbaso, D. Administrativo, Buenos Aires,
1954, Tea., t V. y VI.
40
Conf. Fallos, 7, 150 y 373; 31, 273; 94, 361; *101, 126; 103, 255; 124,
393; 187, 449; 192, 350.
Resulta, empero, exagerado concluir en el extremismo federalista en que
incurriera en el debate de la ley cordobesa nm. 3328 el ministro Rothe, al afir-
mar: "Si en vez de haber propiciado el P. E. . . .la penalidad de tres aos corno
miximo para las infracciones de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley
sobre alcaloides hubiera impuesto una pena muchas veces mayor, desde el punto
vista institucional y jurdico no habra ningn reparo que oponer, porque a este
respecto a provincia hubiera obrado como poder soberano, con la amplitud de fa-
cultades con que puede obrar la Nacin o todo Estado independiente, en cuestio-
nes de esa naturaleza". Diario de Sesiones, 1923, p. 447. Verdad es que luego el
mismo ministro reconoce que la prudencia en el ejercicio de esas facultades con-
currentes es esencial, como en general, en toda esfera de concurrencia de poderes.
42
C. S., 94, 361; 98, 52; 116,117,432; 118, 285; 124, 402.
43
C. S., 102. 219 y 286.
Cm. Ap. Crim. Rosario, Caso Doni, Bol. de Jurisprudencia de Comer-
cio y Trib., I, p. 179.
45
C. S., 11, 235.
Conf. C. C. R., al declarar que es inconstitucional una ley provincial
represiva de las actividades comunistas, en cuanto ella asume la defensa de institu-
ciones racionales que slo al Congreso compete tutelar. Caso; Roque Lara, 10 set.,
1943.
304 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DEUTO: Vil

tas acciones que el legislador ha querido dejar como lcitas, al


trazar las figuras delictivas 47 .
Tampoco podran las provincias alegar invasin de sus fue-
ros si el Congreso, en la zona de concurrencia de facultades, crea
delitos de figuras de tipo convencional, como la tenencia de al-
caloides, de ganzas, etc. Nos parece contestable que no haya en
esto ms lmites que la prudencia. Es necesario recordar, en efec-
to, que las provincias han delegado la facultad de dictar el Cdigo
Penal, delegacin a la que debe acordarse todo su valor. Un cdi-
go penal no es solamente un conjunto de penas, sino, y esto es lo
importante, un conjunto de figuras delictivas. Elevar una accin
a delito produce un resultado diramos de contragolpe; elimina lo
que no se prohibe de la zona de la represin penal. En virtud del
llamado principio de reserva, no pueden interpretarse las faculta-
des provinciales como suficientes para colmar esas lagunas.
La principal accin de las provincias no est precisamente
fuera de las figuras delictivas^ sino, por decirlo as, en el sentido
de ellas: en la prevencin de los delitos .que el Cdigo Penal pre-
v.- Para las incriminaciones creadas con el fin de prevenir
la comisin de un delito 4S , parece evidente que la pena estable-
cida en el C. P. para ese.deiito est marcando otro lmite. As, en
el ejercicio de la polica preventiva de los delitos de abigeato, por
ejemplo, no es posible incriminar algunos actos preparatorios im-
punes por el C. P., castigndolos con mayor rigor que aquel que
el C. P. consiente para el delito consumado " 9 . Lo contrario equi-
valdra prcticamente a incitar a la qomisin del delito ms leve-
mente castigado, en nombre de la prevencin del mismo.
Aparte de esa actividad de prevencin, especficamente refe-
rida a los delitos del C. P., queda el poder de polica, de seguri-
dad, buenas costumbres, higiene, etc. Esa actividad que necesa-
riamente se despliega restringiendo libertades que el C. P. no
reprime ni considera, puede actuar con menos trabas, pero

Conf. Beling, Grundzge, 80, IV, I o , &. Segn l, esa circunstancia


debe determinarse en cada caso por la interpretacin.
Binding, Normen, 1, 54, p. 402, llama "complementarias" a esta clase
de prohibiciones {Komplementr Yerbte), porque agrandan el campo y los me-
dios de lucha de las que tutelan directamente los bienes jurdicos. La importancia
de toda esa categora de contravenciones es generalmente destacada por los auto-
res. Dentro del sistema de Rocco, stas corresponderan a la actividad administra-
tiva jurdica del Estado. Ver L'oggetto del reato, etc., p. 349 y siguientes.
49
C. S., 68, p. 293 y 294.
20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: Vil 305

puede sostenerse su limitacin terica? No parece as. De a de-


legacin de la potestad de dictar el C. P. hemos deducido que ello
importa despojarse de la facultad de crearfigurasdelictivas; que-
da para las provincias, como derivado de su poder de polica, la
potestad de crear contravenciones o faltas. Salvo el caso de los
delitos de imprenta expresamente reservados, el resto de la potes-
tad provincial deriva de su poder de polica.
La diferencia entre una contravencin y un deiito se traduce
firmemente en la graduacin de las respectivas penas. La pena es
un ndice importante para saber si un hecho es juzgado delictivo
o contravencional. No puede pensarse, pues, en imponer una pe-
na "muchas veces mayor a tres aos", como se ha dicho, porque
ello no slo excedera un lmite de prudencia, sino que dara al
hecho carcter delictivo por el monto de b pena impuesta, lo
cual est prohibido a las provincias. Darase entre nosotros el
caso singular de una nacin cuyo Cdigo Peaal no sera un cdigo
uniformemente exhaustivo.
Indirectamente habramos derogado no el Cdigo Penal, si-
no un precepto de la Constitucin (art. 67, inc. 11, C. N.).
Los poderes de las provincias no derivan, pues, de una auto-
rizacin del Congreso, sino de la Constitucin, pero de la Consti-
tucin derivan tambin las razones y fundamentos que marcan la
extensin de esos poderes y su lmite racional s o , aunque no
cuantitativo.
Los criterios fundamentales se escalonan en el-siguiente or-
den:
a) La facultad de legislar es correlativa de la de prohibir y
sancionar penas.
b) La facultad de incriminar, aparte de los poderes expresa-
mente delegados o reservados, corresponde a la Nacin o a las
provincias, segn la materia.
c) La facultad de las provincias de imponer sanciones es in-
discutible.
.d) La facultad provincial es a un tiempo preventiva y re-
presiva.
e) Los lmites de las facultades provinciales estn marcados:
I o , por la materia; 2 o , por el respeto debido a las garantas cons-

Conf. A. C. Spota, El derecho de reunin y el D. administrativo, D. J.


A., 26 dic. 1941; C. S., D. J. A. cit y 11 dic. 1941.
306 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: VIII

titucionales; 3 o , en los casos de prevencin, por el sistema penal


del C. P.; 4 o , en los dems, por la prudencia que debe guardarse,
con relacin a las figuras del C. P., de modo que las contravencio-
nes no asuman carcter delictivo por la pena; pero no olvidando
tampoco la necesidad de eficacia; 5 o , esa necesidad de eficacia se
refirma ante la abstencin del Congreso de tomar algn gnero de
medidas en casos de contravenciones especialmente graves o sin-
tomticas. En tales casos, si el Congreso legisla, la facultad pro-
vincial queda desplazada (toxicmanos, alcoholistas, rufianes,
proxenetas, etc.).

VIII. B) Delitos comunes y polticos. La calificacin de un


hecho como delito poltico tiene influencia decisiva en diversas
situaciones jurdicas 5 1 . Hemos visto ya que la extradicin no se
acuerda para esa clase de hechos; la C. N. fija un lmite a la legis-
lacin penal prohibiendo que se establezca la pena de muerte por
causas polticas, art. 18; os delitos polticos no se toman en
cuenta a los efectos de la reincidencia, C. P., 50. Adems, si bien
la facultad de dictar amnistas generales (C. N., art. 67, inc. P )
no se refiere slo a delitos polticos, con esa limitacin sue
aqulla estar regulada en s constituciones provinciales y, en ge-
neral, a delitos polticos a la ha aplicado casi exclusivamente.
Para fijar un concepto tan importante, la legislacin no con-
tiene un principio orientador, tanto ms necesario cuanto en este
punto las opiniones doctrinarias son muy discrepantes. Por otra
parte, debe teese en cuenta que aun cuando el derecho interno
fijara v.n concepto, sie tendra aplicacin solamente en algunos
de los supuestos enunciados ms arriba, pues la negativa a conce-
der la extradicin por delitos polticos es generalmente derivada

R. A. Tadaracco, Delitos Polticos, "Ene. Omeba", VI, p. 447; Binding,


Lehrbuch, II, p. 393; Carrara, 3913 y sigs.; Cuello Caln, II; Fabreguettes, Traite
des delits et contraventions de la parole, Fcriture et la presse, Pars, 1901; Ferri,
II regricidio en Studii sulla criminalt; Florian, Delitti contro la Sicurezza dello
Stato, 1915; Frank, 80; Gaxraud, II, p. 488; Garraud, L'anarchie et la repression,
Pars, 1895; Gmez, V, p. 253; Gmez, Delincuencia poltico-social, Buenos Aires,
1933; Gonzlez Roura, III, 333; Guizot, De la pena de muerte en materia poltica,
ed. Cruz del Sur, Santiago de Chile, 1943; Liszt-Schmidt, 164; Lombroso y Laschi,
// delitto poltico e la rivoluzione in rapporto al diritto. . ., Torino, 1890; Malaga-
niga, III, art. 214; Alberto S. Milln, Amnista penal, Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
1958, p. 47 y sigs.; Moreno, VI, p. 35; Napodano, // delitto contro a sicurezza
dello Stato, "Ene. Pessina", VI; Pacheco, II, p. 56; Quintarlo Ripolls, Tratado
de d. p. internacional e internacional penal, Madrid, 1957, II, p. 229 y sigs.
20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: VIII 307

de tratados internacionales, los cuales no se basan en el 51concepto


que una parte tenga unilateraimente del delito poltico . En es-
te aspecto, el delito poltico es un concepto que pertenece al de-
recho de gentes.
Para la calificacin de un hecho como delito poltico se
suelen enunciar dos criterios, el uno subjetivo y el otro objetivo.
Para el primero, el carcter poltico de un hecho deriva funda-
mentalmente del mvil que ha guiado al sujeto 5 3 : "Basta que un
delito -dice Majno aunque de materialidad comn haya sido
inspirado por intereses polticos, para que su carcter se modi-
fique inmediatamente, a lo menos desde el punto de vista
internacional".
El criterio objetivo, en cambio, se basa en la naturaleza del
bien jurdico contra el cual el hecho se* dirigi, de manera que pa-
ra hablar de delito poltico se requiere que el hecho "agreda di-
rectamente ai orden gubernativo actualmente existente en una
nacin" S4 .
No puede prescindirse de recordar, sin embargo, que adems
de esos criterios, existe otro punto r's vista seg el cual no debe
intentarse la reduccin del concepio de delito poltico a cnones
fijos, porque esa nocin no peneiice al derecho penal, sino a ia
poltcao al jus belli. "La exposicin de los detos polticos di-
ce Carrara no puede ser sino una historia" 5S\
Este criterio relativis' a en materia de delito poltico tiene su
origen histrico en la consideracin especial que merecieron, a
partir del siglo pasado, ten acciones de rebelin contra poderes ti-
rnicos. A ese respecto, deca Florian, "que hay que construir la
doctrina del delito poltico y contra el Estado sobre el presupues-
to del Estado democrtico" 5 6 , idea de la cual dicho autor saca
criterios restrictivos para la calificacin de un hecho como polti-

52
Conf. Garraud, Traite, vol. I (1913), p. 265.
53
Es curioso verificar en este aspecto una coincidencia de autores ordina-
riamente muy discrepantes. P. ej.: Manzini, Tratado (2aed.), \, p. 352; Majno, 1, p.
3 3 ; F e r r i , a Crimnale,?.. 59,174.
La expresin es de Carrara, 3924, en nota, aun cuando el maestro
pisano se abstiene de formular una doctrina sobre el delito poltico. Vase para ello
Las admirables razones que da en los 3913 y sigs. de su Programma.
55
Caima, op. cit, 3939.
56
Florian, Delitti contro la sicurezza de'.lo Stato, Milano, 1915, p. 89.
308 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: Yin

co. Desgraciadamente no parece llegado el momento para aceptar


tales restricciones, porque, mientras coexistan en el mundo, junto
con los regmenes democrticos, las ms variadas formas de des-
potismo, el principio de la soberana del pueblo no alcanzar esa
valoracin pacficamente internacional propia de otros bienes ju-
rdicos, como la vida, cuya violacin es uniformemente sentida
como delito comn. No cabe duda, sin embargo, que ese princi-
pio de Florian seala, de lege ferenda, un camino firme a las de-
mocracias, en el terreno de la cooperacin internacional, frente
a nuevas formas de ataque, tambin internacionales, a las condi-
ciones polticas esenciales S7 . Entindase que nos referimos al
atentado contra la forma democrtica misma. Parafraseando a
Garraud 5*, diramos que se prepara una nueva evolucin, que
tiende a distinguir los crmenes contra a democracia y los crme-
nes contra el gobierno, para reservar slo a los segundos la califi-
cacin de crmenes polticos.
Es prudente, en este punto, no generalizar mucho, y tomar
en cuenta la diversidad de efectos que tiene la calificacin de de-
lito poltico. En la extradicin, el derecho interno slo es relati-
vamente influyente, pues un hecho es en tal caso calificado como
poltico o comn por el pas requerido, teniendo en cuenta una
situacin histrica determinada de otro pas.
Como consecuencia de ello, es sumamente de'icado adoptar
a priori un criterio como el objetivo. De hecho, los partidarios de

Para comprender bien este problema, es extraordinariamente ilustrativo


el Dictamen del tenor Fiscal del Crimen de 4 turno, doctor Luis A. Bouza y la
Sentencia del Juez Letrado. . . doctor Julio Csar de Gregorio en el Proceso sobre
actividades nazis en la Repblica Oriental del Urupjay, publicado bajo ese ttulo,
por la Suprema Corte de Justicia, Montevideo, 1941. Este tema ha sido estudiado
en sus aspectos filosfico-iurdicos en Soler, Ley, historia y libertad, Buenos Aires,
1943.
58
Garraud, L'anarchie et la rpression, Pas, 1895, p. 12, nota, no con-
trapone los conceptos de democracia y gobierno, sino los de nacin y gobierno.
Cita de Florian, Delitti contro la sicurezza dello Stato, 1915, p. 73, nota 1.
Las discrepancias en este tema, sin embargo, son an muy acusadas. Vase,
por ejemplo, la disidencia entre los doctores Gmez y Col! en la exposicin de mo-
tivos del Proyecto de C. P., p. XLIX y sigs., donde el ltimo manifiesta: "La
Constitucin consagra un sistema poltico bajo el cual se respetan derechos y se
dan garantas que responden a amparar sentimientos, ideas y tradiciones argentinas.
En consecuencia, no es posible confundir ni tratar con los mismos principios jur-
dicos actos de propaganda que tiendan a destruir esos principios esenciales y otros
hechos o ideas, que si bien alteran o intentan alterar el orden poltico, como el lla-
mado fascismo, se propone ampararlos y, precisamente, busca con su accin prote-
gerlos mejor", p. L (la bastardilla es nuestra).
5 20. ALGUNAS CL/SIFICACIONES DEL DEUTO: VIII 30*

esa opinin se ven forzados a aceptar categoras distintas, y po-


ner, al lado del delito poltico puro, el delito poltico impropio,
y el delito conexo al delito poltico, para admitir que constitu-
yen delito poltico no solamente los atentados contra la organi-
zacin poltica, sino tambin aquellos hechos comunes que guar-
dan con el hecho principal una conexin de medio a fin ms o
menos necesaria S9 . Conforme con esa opinin, el carcter pol-
tico del hecho principal constituira la base de naturaleza objeti-
va, sin la cual no puede hablarse de delito poltico 6 0 .
La rebelin, ha dicho la Corte Suprema en los fallos citados,
no es un hecho aislado, presupone la produccin de una serie de
acciones que pueden ser delictivas en s mismas. Estos hechos co-
munes que tienden a "producir o continuar" 6I la rebelin, ad-
quieren carcter poltico "por el pensamiento poltico que ha si-
do su mvil" 6
Para apreciar esa conexin intencional existen medios auxi-
liares no totalmente subjetivos. La jurisprudencia, en efecto, se
ha resistido siempre, con razn, a calificar como poltico el he-
cho comn que tenga solamente una conexin de coetaneidad 6 3 ,
por una parte, y por la otra, ha excluido aquellos hechos que
constituyen actos "de barbarie odiosa" 6 *, pues solamente en-
tran dentro de esa conexin aquellos que "forman los elemento-
lcitos del ataque y la defensa, segn el derecho de las nsc'o-
nes" 5 de manera que se excluyen tanto es sicps que no gua-
dan aquella conexin ntima, como los que importan el empleo
de medios repudiables ante el derecho de gentes 6 .
De lo expuesto se deduce que la adopcin de un criterio r-
gido es imposible en esta materia y que lo nico que con ello se
59
C. S., 17, p. 36; 21, p. 121; 34, p. 283; 42, p. 210; id., ps. 319-321; 54,
p. 464.
60
Esta es, en definitiva la opinin de Garraud, Traite, l, XX.
61
C. S., 54, p. 464.
62
Conf. C. S., 43, 210; id., id., 319-321.
63
La C. Fed. de La Plata sostuvo la desconexin basndose principalmente
en la considerable separacin temporal entre el hecho poltico base y el hecho pre-
tendidamente conexo. Se funda, para ello, en la expresin "al ejecutar" del C. P.,
art 236, L. L., t. 19, p. 163.
64
Garraud, loe. cit.
44
Conf. C. S., 54, p. 464: t. 115, ;o. 312.
66
La C. S. se ha pronunciado varias veces en este sentido y en especial pue-
de verse ei caso de la rebelin de Lpez Jordn, en cual se excluyeron del carc-
ter poltico ciertos actos particularmente intiles o repudiables por el medio, 21,
p. 121.
310 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: X

alcanza es una serie de enunciados negativos, cuya aplicacin sir-


ve para excluir la calidad poltica de ciertos hechos. En esa ope-
racin, ninguno de los dos criterios es por s mismo suficiente.
No basta que un hecho est dirigido contra ios intereses del
Estado (como en una malversacin de caudales pblicos), sino
que es preciso que atente contra las condiciones polticas de l.
Pero aun ello puede producirse por motivos de carcter personal,
y no por motivos polticos. Es decir, que el criterio subjetivo en
ningn caso puede descuidarse, ni aun cuando el hecho sea obje-
tivamente poltico.
Ese motivo se distingue, en oposicin al delito comn, por
su carcter altruista y porque generalmente deriva de una "con-
viccin en s misma no culpable" * 7 .
Tan importante es, en nuestra opinin, ese aspecto, que no
nos atreveramos a negar, a priori, el carcter poltico a determi-
nados hechos realizados con ese mvil, aun cuando no sean co-
nexos con una rebelin ms o menos manifiesta u organizad",
como parece exigirlo la tendencia objetivista. A esto se vincifc \u
clusula belga del atentado, cuya inclusin en los tratados sirve
de argumento para afirmar que ese hecho, en principio, puede ser
considerado, a vacos, ;omo poltico, ya que se juzg necesario ex-
ceptuarlo expresamente para que procediese la extradicin.
Con esos criterios generales, pues, el delito poltico tiene
que ser definido en cada caso, conforme con la situacin, tal
como Carrara lo quera, teniendo presente que la justicia, al efec-
tuar esa calificacin, tiene que saberse colocar por encima de las
contiendas de la poca y mirar la cuestin con distancia histrica.

IX. C) Delitos cometidos por medio de la imprenta. Entre


las reformas que incorpor a l C. N. la Convencin de 1860
cuenta el texto del art. 32: El Congreso federal no dictar leyes
que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la
jurisdiccin federal.
Esta disposicin ha sido firmemente interpretada en el sen-
tido de queel C. P., como ley comn dictada por el Congreso, no
es aplicable dentro del territorio de las provincias cuando el deli-
to ha sido cometido por medio de la imprenta, y que para esa cla-
se de infracciones es indispensable la sancin de leyes locales, sea
definiendo y castigando las infracciones, sea otorgando vigencia a

Erio Sala, cit. por Carrara en la nota al 3925 dei irogramma.


20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DELITO: X 311

los preceptos dei C. P. dentro del territorio cuando el hecho de-


lictivo ha sido cometido por medio de la imprenta 68 . Cuando no
existen disposiciones legales locales de ese carcter, la aplicacin
de una pena - h a dicho la Corte Suprema importa violar el prin-
cipio de ley previa establecido por el art. 18, C. N.
La firmeza de esa lnea jurisprudencial tiene corroboracin
en el precepto del art. 4 o del ttulo introductivo del P. Teje-
dor, en el cual expresamente se limita en tal sentido el mbito es-
pacial de validez del C. P.
Son conocidas las circunstancias polticas que determinaron
la sancin de ese precepto constitucional, cuyo texto, acaso exce-
sivamente genrico, puede dar lugar a ciertas situaciones poco sa-
tisfactorias, como las que se* presentan cuando una provincia no
ha sancionado ley alguna que, a lo menos, haga genricamente
aplicables las disposiciones del C. P. cuando el delito haya sido
cometido por medio de la imprenta. Tal omisin lleva directa-
mente a la impunidad, situacin especialmente inconveniente so-
bre todo en materia de delitos contra el honor6'.-";'. ?
Esas soluciones inconvenientes han llevado aiagujios a pro-
curar una distincin entre delitos de imprenta propiamente di-
chos y delitos cometidos por r.,edio de la imprenta 7 . Segn este
criterio, seran infracciones de la primera clase aquellas que sola-
mente por la prensa pueden ser cometidas y sin la cual no existi-
ran ni seran posibles, infraccin a deberes especficamente im-
puestos a la prensa por una ley que regule esa materia. As, por
ejemplo, el deber do presentar un editor responsable. Las leyes
que estara vedado al Congreso dictar seran las que regulando de
una manera general la materia de prensa, establecen infracciones
de ese carcter. La restriccin del art. 32, en cambio, no aicanza-

68
C. S., 10, p. 361; 17, p. 110; 30, p. 112; 114, p. 60-, 127, p. 273; 127, p.
428; 130, p. 121; 131, o. 282; 167, p. 121. A partir dei fallo de t. 167, p. 121, la
Corte admiti la jurisdiccin federal para los delitos de desacato cometidos por
medio de la prensa contra funcionarios del Gobierno Nacional: Fallos, 179, p. 363;
180, p. 148; 205, p. 545. Los abusos a que esta jurisprudencia dio lugar durante la
dictadura provenan sobre todo del concepto de desacato a distancia o por medio
de la prensa, admitido sin analizar las graves consecuencias polticas que acarrea.
69
Vase la crtica de Gonzlez Roura, t. I, p. 219 y sigs., con transcrip-
cin dei caso Keiser, en el que la situacin es semejante al caso Mayer, C. S., 14
de nov. 1958, publicado en L. L., t. 94, p. 333, con nota de R. Bielsa, La juris-
diccin local en materia de prensa y la proteccin de los derechos de los habitan-
tes. Conf. tambin Malaarriga, t. II, p. 174 y sigs. Existiendo disposicin ocal, aun-
que sea en la Constitucin, no es dudosa la punibilidad: C. S., Fallos, 242, p. 270.
La distincin fue hecha por Kstrada, D. Constitucional, I, p. 258 y sigs.
312 20. ALGUNAS CLASIFICACIONES DEL DEIJTO: IX

ra a los delitos comunes, esto es, los que pueden ser cometidos
con o sin el empleo de la prensa como medio. Son muchos, en
efecto, los delitos en los cuales ese medio puede ser empleado.
Expresamente estn previstos en e C. P. los delitos contra ei ho-
nor, porque es tradicional el empleo de la prensa como medio
difamatorio. Malagarriga enumera los delitos que mediante la im-
prenta pueden ser cometidos: publicaciones obscenas, violacin
de secretos, chantaje, estafas, apologa del crimen, traicin, reve-
lacin de secretos de estado, etc. 7 1 . Aun es posible concebir la
utilizacin de la prensa como parte de un plan delictivo cualquie-
ra, por ejemplo i para informar al ejecutor del hecho, mediante
textos previamente convenidos, acerca de ia oportunidad y forma
de ejecucin.
La aplicacin literal del art. 32 podra llevar en este punto a
consecuencias gravemente absurdas: si se supone un alzamiento
an rebelin simultneamente proclamado por la prensa de varias
provincias, el delito podra no ser igualmente punible para todos
si ocurriere que una de esas provincias no ha sancionado ley algu-
na de imprenta.
La necesidad de evitar, en alguna medida siquiera, ese tipo
de consecuencias habra inducido a la C.'S. a establecer que la re-
ferida limitacin del art. 32 en nada altera la competencia atri-
buida por la Constitucin al Congreso y a la ji-risdiccin nacional
en razn de la materia " . D e tal modo, el case de incitacin a la
rebelin es directamente encuacVabie en las disposiciones del C.
P. y su conocimiento compete a la justicia nacional, quedando la
restriccin del art. 32 como una prohibicin al Congreso para dic-
tar una ley nacional de imprenta, y adems, como plenamente
aplicable en materia de calumnias e injurias entre particulares.

71
Malagarriga, II, 181.
72
Fue el criterio establecido en Fallos, 16"?, p. 121.
LA ACCIN

21
ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN

I. Concepto. El delito es accin, esto es, despliegue de ese


poder especficamente humano de proyectar sobre el mundo las
propias decisiones, transformando as la realidad ' . Ese poder es
creador de situaciones y de cosas, y lo es aun cuando asume la
forma destructora y negativa en que el delito consiste, porque
tambin ste, como toda accin, cambia de modo irreversible la
situacin preexistente 2 .
"La accin es la sntesis extrema de las capacidades superio-
res del ser humano, por cuanto contiene siempre una forma de
x>mpiensin de la realidad y un complicado proceso decisorio en
el que se entrelazan imagines de cosas actualmente existentes con
las de otras que hay que crear, valoraciones positivas y negativas,
deseos y repugnancias, fines, impulsos y represiones, seguridades
y dudas y, finalmente, clculos acerba del empleo de nuestro pro-
pio cuerpo y de los cambios que con l podemos determinar.

Para el concepto de accin, consideramos fundamentales: N. Hartmann,


Ethik, 4a. ed., Berln, 1962; Pfaender, Fenomenologa de la voluntad, Madrid, Rev.
d Occidente, 1931; Binding, Normen, II, I o , 92 y sigs. A su tiempo, no fue
comprendida nuestra tesis- acerca de la sustantividad del concepto de accin y la
incorreccin de identificarlo con el de causalidad. Conf. Soler, Accin y causali-
dad, L. L., XXII, sec. doc., p. 4, replicando a las crticas de Jimnez de sa, Nue-
vas reflexiones sobre la causalidad en material penal, L. L., XXII, p. 1. En aquel
tiempo, aun no haba alcanzado formulacin definitiva y difusin la tesis de Wel-
zer, y en consecuencia, ese enfoque no suscitaba mayor inters.
N. Hartmann escribe: "El acto, una vez cumplido, pertenece a la realidad
y yn nunca podr ser deshecho. Lo que en l era defectuoso es irreparable en el
mas estricto sentido. La situacin surge una vez para siempre, nunca vuelve y, co-
mo todo lo real, es'individuaL Pero tambin est all inevocablemente, tejida en la
trama del proceso csmico, como una parte de l. Y lo mismo sucede con un ac-
to, cuando ha ocurrido. Sus efectos se extienden en crculo siempre ms amplios
y se propaga segn su naturaleza. Y cuando se ha entretejido con lo existente, si-
gue viviendo y no se extingue jams, aun cuando el batir de las olas que de l pro-
cedan se vaya debilitando y cancelando en la ms amplia corriente dei devenir del
mundo, es inmortal, como lo es toda realidad". Ethik, p. 2.
314 21. ELEMENTOS T PRINCIPIOS OB LA ACCIN : I

Nuestro cuerpo es el medio de nuestra accin, porque, a diferen-


cia de nuestro psiquismo, como cuerpo que es, entra en contacto
e interaccin con los dems cuerpos de la naturaleza y con ias
fuerzas que los mueven y cambian; las utiliza y las pone al servi-
cio de la imagen de la realidad mentalmente prefigurada por el su-
jeto, para lograr as, con mayor o menor exactitud y fortuna, su
efectiva produccin 3 .
1..* Es manifiesto que el concepto de accin, constituye un
tema central, no slo para la moderna teora del delito sino
que lo es tambin para el derecho penal todo. Paralelamente,
puede afirmarse con nfasis, pues se trata de un hecho notorio
para los cultores del derecho represivo, que ha sido precisa-
mente uno de los tpicos que ms ha dividido a la doctrina
penal universal en las ltimas dcadas, aquel que se refiere a la
naturaleza y el contenido del concepto de accin. Es a partir
de los fecundos aportes de Hans Welzel realizados primigenia-
mente en la dcada de 1930 a 1940 3a y vastamente desarrollados
con posterioridad, que irrumpe con fuerza avasalladora en el
pensamiento jurdico penal la lki.na-k concepcin "finalista",
de una clara raigambre aristotlica en su ncleo, la cual con-
movi hasta sus cimientos al esquema otrora dominante en
la teora del delito.
Pero es evidente que en esta compleja problemtica que
plantea la naturaleza y el contenido de la accin, es menester
diferenciar aspectos que si bien se encuentran ntimamente
vinculados, no son idnticos y se puede sostener con respecto
a ellos, posiciones dismiles. .s, resulta posible coincidir en
los lineamientos generales con la fundamentacin de la con-

Esta estructura compleja de !a accin humana hace, a nuestro juicio, par-


ticularmente infortunado y pobre el enfoque de este tema propugnado por Welzel,
como teora de la accin finalista. Conf. Strafrecht, 8; J. A. Rodrguez Muoz,
La doctrina de la accin finalista, Valencia, 1953. Claro est que en la accin es
posible discernir fines; pero son muchos ms los elementos que en ella van entre-
lazados, segn lo venimos sealando hace ya tiempo, con independencia de la cons-
truccin de Welzel. En sta renace, por decirlo as, el error, hoy comprobado, de
definir el dolo como intencin, error que resulta agravado, al ser trasladado al con-
cepto de accin, definindola como finalidad, con lo cual se define el todo por una
parte. Conf. tambin Juan Crdoba Roda, Una nueva concepcin del delito - La
doctrina finalista, Barcelona, Ariel, 1963: H. Fragoso, Conduta punivel, p. 17 y
sigs.
a
Welzel, Hans, Kausalitatund Handlung, publicado en 1 9 3 1 en la
"^eitschrift fur (lie gesamte Strafrechtswissenchaft" y se encuentra traduci-
do en los " C u a d e r n o s de los Institutos", n u m . 126, Instituto de Derecho Pe-
nal de la Facultad de Derecho.y,Ciencias Sociales de Crdoba, 1 9 7 5 , p . 139
y sigs.
21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN : f 315

cepcin finalista de la accin y rechazar, al mismo tiempo, la


particular estructura sistemtica que ha elaborado esta teora
que, a juicio del suscripto, complica innecesariamente y sin
mayor provecho un esquema precedente . . . "siempre tan su-
gestivo por su claridad lgica y capacidad de ser llevado a la
prctica", . . ai decir de Gallas315. Ello sentado, nos ocuparemos
del primer punto de los que acabamos de exponer, esto es, el
atinente a la naturaleza y contenido de la accin.
Con relacin a este problema y al igual a lo ocurrido con
tantos otros, una copiosa produccin doctrinaria en su afn
por simplificar los trminos de la polmica y facilitar la com-
prensin del objeto debatido, no vacil en rotular a ambos
extremos como "causalistas" versus "finalistas", sin reparar
que encasillaban en esa simtrica contraposicin, tanto a quie-
nes sa embanderaban en esas tesis diametralmente antagnicas,
como a aquellos pensadores que se mantenan fieles a sus pun-
tos de vista equidistantes de ambos polos <.pv.ef.tos. Enut esto.,
ltimos, debemos ubicar a Soler quien fue uno de los primeros
que soal, ya en 1941 3 c , los graves errees que traa aparejado
la postulacin de tesis extremadamente causalistas dentro del
((re-.-lio penal. Ya en aquella poca, en su polmica con Luis
Jimnez de Asa, expresaba Soler: . . ."El error que ms co-
mnmente circula en las teoras penales acerca de este tema es
de carcter implcito y consiste en suponer que el problema
de la causalidad y el de la accin son exactamente lo mismo, de
manera que, resuelto el primero en determinado sentido, crese
dejar automticamente despejado el segundo. Este es el punto
que he negado. No se trata, pues de refutar las teoras filosficas,
para construir una nueva teora, tambin filosfica, vlida sola-
mente para el derecho penal. El propsito, ms modesto, se
circunscribe a demostrar la incorreccin filosfica y jurdica
de identificar el problema de la accin con el de ia causalidad,
y a mostrar que el problema jurdico es el que se refiere a la
primera y no a la segunda. . . No es el caso de extenderse en
la consideracin puramente abstracta del problema, basta desta-
car la diferencia cualitativa que media entre el hacer y el causar.

Gallas, Wilhelm, La teora del delito en su momento actual, Publi-


cacin del Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona,
Bosch Casa Editorial, Barcelona 1959, p. 8.
3c
Soler, Sebastin, Accin y causalidad, en La Ley, t. 22 (abril junio
de 1941), Secc. Doctrina, p. 4 y sgs.
316 21 ELEMmrOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN : I

Ambas ideas envuelven la ms general de cambio en el estado


de cosas; pero mientras en la de causa hay un "a priori" tem-
poral puramente lgico, en la idea de hacer la temporalidad
tiene tambin un sentido real y psicolgico. Considerando la
cuestin fsicamente, diramos que puede haber causacin
sin accin, pero no puede pensarse la idea de hacer sin la de
causar, por la sencilla razn de que hacer es ms que causar
en cuanto a la comprensin y, naturalmente, es menos en
cuanto a la extensin. . . Veamos luego como no es posible
apartar la idea de accin de la idea de finalidad. Causalidad es
algo as como accin sin finalidad, es ciega; para ella no hay
futuro. En la idea de accin est necesariamente la de medio o
instrumento, totalmente extraa a la otra. Como bien lo prueba
Pfender, contiene, adems la idea de presencia y no presencia.
En fin, relaciones espaciales, temporales, causales de las ms
variadas formas estn contenidas, implcita o explcitamente,
en la que analizamos. Dentro del cuadro kantiano de categoras,
no se pu.ede negar la relacin que guarda la accin con las cate-
goras; modales: posibilidad-imposibilidad; existencia-inexisten-
cia; necesidad-contingencia. Basta pensar que ni lo imposible,
ni lo necesario ni lo inexistente son objeto de accin, idea esta
que comporta siempre la posibilidad de una existencia contin-
gente". . .
Segn es posible apreciar del prrafo transcripto, antes que
nadie en el pas y en franco debate con el enfoque defendido
por Luis Jimnez de Asa, Soler ya afirmaba decididamente
que la finalidad integraba inescindiblemente el concepto de ac-
cin, pero tan equivocado era el ignorar esa verdad, como el
construir sobre ella exclusivamente toda la teora. Ello as,
porque segn se ver seguidamente, el concepto de accin es
mucho ms rico en elementos y no se agota, por cierto, en la
mera finalidad. Hay que destacar los diferentes componentes
de la accin y para poder plasmar esa proyeccin hacia el futuro
que toda accin supone, es necesario contar, entre otros ingre-
dientes, tambin con la normatividad y el conocimiento, pues:
. . ."la accin, para serlo, debe contener normatividad y que si
sta falta, es lo mismo que si le faltara voluntad, fin, exteriori-
dad, causacin, cuerpo ejecutante, tiempo, espacio o cualquier
otro de los componentes de aquella (p. 154) . . .En la perspecti-
va de la accin, en el momento anterior al despliegue de ella,
al que Aristteles llama la dynamis por oposicin a la energeia,
toda la tensin espiritual est lanzada hacia el futuro, es decir,
21v ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN : I 317

ninguno de los elementos que compondrn la situacin futura


ni la totalidad de sta estn dados al sujeto por medio de la
captacin intuitiva de lo efectivo. En ha volicin lo esencial es
lo todava ausente, y por eso nuestra investigacin se centra en
averiguar dnde se sita y cmo es conocida esta clase de ausen-
cias como tales, es decir, sin cambiar de naturaleza, transformn-
dolas en realidades y sin variar el punto de vista ex ante para ir
a parar inadvertidamente a la visin ex post. No hay accin sin
conocimiento, ya que slo mediante l adquiere el hombre el
dominio de las cosas y relaciones sin las cuales su hacer no es
posible; por tanto, nuestro tema se ceir a la consideracin
de la forma asumida por ese conocimiento en cuanto referido no
ya a las relaciones naturales, sino en cuanto a las relaciones
polticas dentro de las cuales el actor se encuentra necesaria-
mente inmerso. Ese conocimiento sin el cual no es posible
accin humana alguna, al ser referido a objetos no presentes,
slo puede asumir una forma conceptual, forma de saber
exclusivamente propia tambin de ese ser que hemos caracte-
rizado como animal faber y poltico. La capacidad ideatoria se
identifica como la posibilidad de pensar y elaborar materiales
actualmente ausentes de la intuicin, manejando para ellos
smbolos mencionantes, esto es, palabras y nmeros. Sin pala-
bras, tampoco habra accin (p. 67/68)" 3d .
Esta clara y particular concepcin de la accin sustentada
por Soler, como ya se ha visto, se ha venido perfilando desde
sus comienzos y mientras por una parte rechaza sin ambages
un punto de .vista estrictamente causalista, por la otra, tambin
descarta por resultar igualmente insuficiente y unilateral, un
enfoque que caracterice a la accin sobre la base de uno de sus
componentes y deseche a los dems, tal como lo hace en defi-
nitiva la tesis finalista. En sntesis, en uno de sus ltimos libros,
Soler seala que: . . ."No es oportuna ni necesaria aqu una
exposicin de las sucesivas doctrinas causalistas, a partir de la
que reduce la accin humana a nivel de cualquier otra condicin
de un resultado. Ese mismo desarrollo doctrinario va mostrando
el carcter especfico del hacer humano y su irreductibilidad
a las caractersticas de un mero proceso causal. El proceso de
la accin humana es mucho ms complejo que la causacin,
y su complejidad proviene de su procedencia humana, interna.

Soler, Sebastin, Las palabras de la ley, p. 6 7 / 6 8 y 1 5 4 .


318 21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN: l

En la accin convergen, por decirlo as, -todas las potencias y


condiciones psquicas y espirituales dei hombre, y estn presen-
tes en ella todas las estructuras y categoras del pensamiento.
La accin humana contiene palabras con las que ha sido pensada;
nmeros, leyes fsicas y leyes sociales con que ha sido calculada,
y relaciones de espacio, tiempo, sustancia, cantidad, calidad,
simultaneidad, sucesin, causacin, necesidad, probabilidad,
movimientos y reposos. En la accin humana se opera la con-
vergencia y la sntesis de todas las categoras, y es natural que
as sea, por su procedencia espiritual, origen que se corrobora
porque, adems de todos aquellos elementos de pensamiento
y de clculo, en ella desemboca tambin un plexo de valores
que la carga de deseos y rechazos, de fines y de repugnancias,
de ncleos formalmente queridos y de aureolas y satlites, in-
deseados, molestos, inoportunos, pero asumidos". . .3e
2. Resulta sumamente valioso, pues se trata de una de las
pocas referencias directas que formula Soler respecto a cuestio-
nes especficas abordadas por la tf.or; de la accin finalista,
las que seala en su prlogo al lioro ie Eduardo Gramajo inti-
tulado "La accin en la teora dei cielito"3*, cuando afirma:
. . ."La ciencia del derecho penal, acaso ms que en las otras
ramas de la ciencia jurdica, es campo propicio para que en l
prosperen debates doctrinarios motivados en principios de proce-
dencia extrajurdica, muchas veces de carcter filosfico. Recur-
dese lo que hizo en Alemania la teora de la causalidad y en Italia
el determinismo criminolgico".
"Desde luego, rara vez esos debates sern totalmente in-
fructuosos; la ciencia tambin est hecha por los errores. Con
todo, bueno es observar alguno de los riesgos de esas construc-
ciones no dogmticas, sino filosficas. El ms grave de todo es
la propensin a crear un falso dogmatismo, un dogmatismo no
ya jurdico, sino metafsico, es decir, un dogmatismo imposible".
"Eso est ocurriendo hoy por estas latitudes en el tema de
la teora del delito y, en particular en el captulo de la accin.
Para estar la page, es indispensable adherirse tcitamente a
unos cuantos juramentos de fidelidad o condenacin y, adems,

Soler, Sebastin, Temas antiliberales, Editorial Sur, Buenos Aires


1977, p . 2 0 .
Gramajo, Edgardo, La accin en la teora del delito, Prlogo de
Sebastin Soler, Editorial Astrea (Buenos Aires. 1 9 7 5 ) , p . 9 y sigs.; obra cuya
lectura recomendamos.
21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN : I 319

adoptar una terminologa convencional;; por ejemplo, cada vez


que se quiera emplear la palabra "accin" es obligatorio decir
"accin finalista".
"Desde luego, el autor de la teora, Welzel, no est atra-
pado por dogmatismo alguno. El, como otros, ha discrepado
de la doctrina causalista y ha armado sus argumentos, uno de
los cuales consiste en afirmar que el derecho penal, cuando
emplea el concepto de accin, se remite al concepto naturai.
Dentro del derecho penal no existira un concepto jurdico pro-
pio, sino que cuando en l se habla de accin, se mentara un
concepto ontolgico, entendiendo esta onticidad como refe-
rencia al plano de lo real. Ese objeto real estara dotado de cierta
estructura lgico-objetiva (sachlogische) que para el derecho
constituira un tope infranqueable".
"Es tema digno de detenido anlisis el de examinar si en
la construccin de las sachlogische Strukturen se desliza una
larvada forma de jusnaturalismo, y qu rdacia puede mediar
entre aqullas y la tradicional "naturaleza c hs cosas".
'En un plano menos general, pero ms preciso, la teora
de1 c> ncepto natural de accin puede ser sometida a un examen
que arroje conclusiones convincentes. Es el plano del derecho
pcsi'vo. ante el cual es posible adoptar un.punto de vista leg-
timamente dogmtico".
"La presente tesis, sin desdear'referencias a cuestiones
de filosofa jurdica, es bsicamente una revisin total del con-
cepto jurdico de accin, con el fin de verificar si es verdad
que ese concepto es totalmente remisivo al concepto naturai
o si, como todos los conceptos jurdicos, es construido, acu-
ado por elementos normativos y valoraivos propios". . .
"Todo este anlisis conduce a poner en duda la correccin
de expresiones como "voluntariedad", muy usadas, incluso
en las leyes, y a poner lmites jurdicos precisos al concepto
mnimo de accin, calificacin cuyo solo enunciado delata ya
su procedencia normativa y no un carcter meramente reproduc-
tivo y natural".
"En la medida en que avanza la exposicin del tema, van
apareciendo, diramos, ms bien que las reducciones, las coorde-
nadas estrictamente normativas del concepto. Es particularmente
original e ingenioso el procedimiento y eficaz y convincente
el resultado del anlisis. As, irn apareciendo topes especfica-
mente jurdicos, no naturales, sino polticos, al concepto de
accin, como ocurre con la exigencia de exterioridad y su arti-
21. ELEMENTOS YPRINCIPIOS DLA ACCIN : !!
rx>

cioso y variable alcance, segn distintos sistemas jurdicos e


histricos". . .
"Aqu cabe examinar la gravitacin de la exigencia de
tipicidad, en primer lugar, en el sentido "antinatural" de que,
en definitiva, para el derecho cuando no hay tipo, es como si
no hubiera accin. Tambin aqu se inserta la observacin segn
ia cual el sentido variable de exterioridad hace que no llega a
ser accin toda actuacin, sino solamente la que llega a ciento
lmite variable que el derecho suele denominar principio de
ejecucin, antes del cual no hay punibilidad, porque no hay
accin suficiente por mucha accin natural que haya sido des-
plegada".
"Son tambin objeto de anlisis el principio de individua-
lidad y subjetividad de la accin, puntos en los cuales la gra-
vitacin de valoraciones de procedencia normativa estn siempre
presentes, nos guste o no nos guste. Qu tiene que ver con el
concepto natural de accin la responsabilidad; penal de las perso-
nas jurdicas, que ciertamente' es injus'ta, pero que ah esi-en
la ley argentina?" -/
"En ciertos aspectos, lo que el derecho hace con el con-
cepto de accin importa una efectiva desnaturalizacin amplia-
toria de algo natural y neutro. Y se comprende que as sea
porqi.if>'en definitiva, la norma jurdica crea siempre una rela-
cin imputativa, creacin en la cual dispone de un amplio mar-
gen de posibilidades, dependiente de apreciaciones valorativas
propias e impuesta bajo la forma de exigencias. Pinsese en la
omisin y en la comisin por omisin, cuya nocin natural es
directamente imposible sin un presupuesto normativo de algn
deber, sea jurdico, moral o hasta de mera urbanidad o corte-
sa". . .
II. Accin tpica.- A la conclusin de que el delito es ac-
cin se llega al verificar que en el derecho positivo toda figura
est construida invariablemente sobre la base de definir una ac-
cin determinada. Si, adems, se mantiene firme el principio
constitucional nullum crimen sine praevia lege, resulta indudable
que la accin de la que un delito se compone es siempre una ac-
cin tpica.
Para la imposicin de una pena, pues, no solamente ser ne-
cesario poder afirmar la existencia de accin en general, sino, ade-
ms, establecer que la accin es de determinada especie, con to-
das las caractersticas de sta. Ms bien debiera decirse que una
21. ELEMENTOS Y FRTriCIPIOS DE LA ACCIN : II 321

accin es accin en general solamente cuando es una accin espe-


cfica.
Desde luego que siendo el verbo el nombre de la accin, se-
r caracterstico de todo el derecho penal moderno el estar com-
puesto de figuras cuyo ncleo defmitorio consiste en un verbo o
en una frase verbal: el que matare, se apoderare, defraudare; hi-
ciere en todo o en parte un documento, penetrare, etc. Esta con-
formacin del delito reviste la mayor importancia poltica, y a
ella ha alcanzado el derecho en su evolucin a travs de largusi-
ma experiencia.
Esta exigencia de especificidad de la accin no queda sufi-
cientemente destacada cuando se define el delito como conducta.
La expresin "conducta" importa una referencia amplia e inde
terminada al comportamiento ordinario y general de un sujeto
La conducta, ms que una accin, es una especie de promedio c
balance de muchas acciones, y por eso adoptar esa expresin para
definir el delito, resulta equvoco y, por lo tanto, peligroso pol-
ticamente *.
* Las cualidades que debe revestir la accin humant pp.ra
ser penalmente relevante, adems de las otras caractersticas
que posteriormente se puntualizarn, son sealadas por Soler4*
cuando manifiesta: . ."La necesidad jurdica y poltica de que
cada figura legal sea una estructura cerrada deriva del hecho
de que, tambin como resultado de una conquista histrica,
el delito es accin humana, es decir, no es algo fsico., no es
un hecho, sino un modo concreto de exteriorizacin perso-
nal".
"Para mostrar la importancia de esta base se hace nece-
saria alguna explicacin. Con cierta precipitacin y acaso por
afn de novedad se suele decir que el delito es conducta. A lo
menos en castellano, esa expresin no es favorable a la claridad
del concepto. La conducta de un sujeto presenta siempre la
forma de una corriente sin solucin de continuidad; es el des-

El empleo de la expresin "conducta" sirve a De Marsico para dar razn


de los que Manzini llama delitos de sospecha que segn Petrocelli, Principa di D. P.,
1955, p. 269 y sigs. constituyen "una supervivencia de viejas leyes de polica cor,
todos los defectos tcnicos y el estilo de stas". Petrocelli seala bien los peligros
polticos de estos pretendidos delitos de estado y sin accin. Tambin H. C. Frago-
so, Conchita punivel, p. 33. Ver infra n. 14.
4a
Soler, Sebastin, La formulacin actual del principio "nullum
crimen", p. 282.
322 2 1 . ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN: I

pliegue exterior de la personalidad en el tiempo. Lo delictivo,


sin duda alguna, est dentro de ese cauce heracdeo. en ese
perpetuo devenir, pero no puede ser definido como puro
devenir, porque eso importara a posibilidad de considerar
delictivo cualquier momento o todo momento, y el delito ven-
dra entonces a ser una calidad personal, no ya una accin".
"Dentro de la vida prctica - y el derecho pertenece a
ese plano mediante palabras efectuamos cortes, a veces bas-
tante arbitrarios, en el curso indiferenciado de ese fluir; se-
leccionamos unas cuantas notas, las nicas que interesan para
determinado fin, y con ellas, slo con ellas, constituimos un
nombre. Ese nombre con el cual seleccionamos datos y segmen-
tamos la conducta es el verbo, el nombre de la accin. As
decimos; Juan pinta, aunque en realidad, en ese mismo mo-
mento hace muchas cosas ms, algunas de las cuales son abar-
cadas por el verbo, sin ser propiamente pintar: mojar los
pinceles, prc?a-ar ti color, poner un modelo, y otras, de las
cuales nos desentendemos, no obstante su presentacin simul-
tnea: estar sentado, mirar, pararse, fumar, etc. Lo mismo
pasa cuando Juan escribe o cuando roba. Medente ei empleo
de un verbo, hemos producido una seleccin de notas y creado
una solucin de continuidad. Desde que el delito es accin,
toda figura delictiva debe encerrar un verbo. En ese sentido
debemos decir que el delito no es conducta, no es accin en
general sino una accin determinada. Tan acentuada es esta exi-
gencia de determinacin que las figuras delictivas suelen no
consistir, sin ms ni ms, er un verbo; generalmente el verbo
mismo va limitado por numerosos complementos". . . Ello as 4b ,
porque . . . '"El hacer humano es ilimitado. El verbo hacer se des-
compone o desarticula en cantar, pintar, bailar, escribir, leer y tam-
bin en matar, robar, estafar, violar, ofender. De esta particula-
ridad es de la que el derecho penal mxierno ha sacado su estruc-
tura caracterstica. El delito no consiste en un hacer genrico,
sino en hacer algo especfico. Siempre consiste en un tipo de
accin y por eso es que cada figura de delito contiene necesa-
riamente un verbo o giro verbal determinados y eso que cons-
tituye el ncleo central del tipo es siempre diverso: ei que matare
a otro, el que defraudare con ardid, el que se apoderase de una
cosa mueble".

Soler, Sebastin, Bases ideolgicas de la reforma penal, p . 3 1 / 3 2 .


21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE L\ ACCIN: 111 323

"Esa manera de construirse el derecho penal es una-resul-


tante a la que necesariamente ha ido a parar la exigencia de la
ley previa. Obviamente, cuando se dice que no hay delito sin
ley anterior, se quiere decir que no hay delictuosidad en una
conducta desplegada sin relacin a algo ya prohibido: que el
delito es siempre una relacin entre un hecho humano y un vaior
preexistente, que el delito no es un suceso, sino un entuerto"'.
"'Desde luego, la tecnificacin acabada de esta idea es el
mrito fundamental e histrico de la obra de Ernst von Beling
el cual al principio nullum crimen sine lege le agrega nullum cri-
men sine typus actionis. Su frmula es perfecta en alemn:
Kein Verbrechen ohne Tarbestand".
.-"Esa.desarticulacin de la punibilidad en una serie limita-
da de punibilidades es el aspecto que ofrece el derecho penal
moderno y tiene como razn de ser la garanta de la libertad.
Todo eso es esencialmente autolimitacin. El Estado liberal es
un estado cuya." leyes penales prefijan con todo rigor el mbito
pi'.'vie de la pena^ y el primer lmite, el ms firme, es el que
r-.>-viene de la consideracin de la persona humana. Si recorda-
mos que el nmero de incriminaciones es limitado y el nmero
de acciones posibles es indefinido, el balance no puede, ser
ms claro: la regla es la libertad y corresponde al individu:'la
excepcin es la pena y corresponde al Estado"'. . .
III. El principio de exterioridad. Una de las primeras con-
quistas logradas por el proceso evolutivo de la cultura humana en
este piano consiste en la exigencia de que la pena solamente pue-
da ser impuesta a alguien por algo resnente hecho por l, y no
por algo solamente pensado, deseado o propuesto: cogitationis
voenam nemo patitur (Ulpiano, fr. 18, D., 48, 19); nadie tenga
pena por sus pensamientos. De ah proviene la universal acepta-
cin del concepto de accin como imprescindible para la defini-
cin actual de lo delictivo.
A esa limitacin se llega en occidente a travs de la diferen-
ciacin entre fuero externo y fuero interno, en virtud de la cual
este ltimo queda librado a Dios y exento de la autoridad de los
magistrados, C. N., 19 5 . El destaque de esa diferencia conduca

s
Uno de los ms clebres pensamientos de Beccaria se refiere a esa distin-
cin: "la gravedad del pecado depende de la inescrutable malicia del corazn, y s-
ta, por seres finitos, no puede ser conocida sin revelacin". Dei delitti e delle pene,
24. Ya Santo Toms deca que no poda haber juicio sobre "los motivos inter-
nos, que eitn ocultos, sino de os exteriores, que aparecen". Summa, t. 2, Quaest
324 21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN : I!

a moderar la injusta y orgullosa pretensin de administrar justicia


como expresin directa de la voluntad divina, pretensin propia
de regmenes absolutistas y tirnicos. De ese movimiento no so-
lamente deriva una fundamental moderacin del proceso y de la
pena, sino la empeosa distincin entre pecado y delito, cuya
confusin ha sido, durante siglos, uno de los ms graves males
que han corrompido la justicia humana 6 .
En el fondo de aquel tipo de justicia yaca la pretensin de
captar la esencia de la personalidad y la intimidad de un sujeto:
no ya su hacer, sino su ser mismo. Pues bien, modernamente, con
diferentes pretextos de carcter cientfico, se han manifestado al-
gunas tendencias doctrinarias y aun legislativas en cuyo fondo
yace la misma pretensin. Es tpica, en tal sentido, la forma ex-
trema de la teora de la peligrosidad, segn la cual resultan apli-
cables las "medidas defensivas" necesarias para la prevencin de
los hechos propios de las personalidades peligrosas, con indepen-
dencia de la efectiva comisin de un delito determinado ' . Para
un derecho penal respetuoso de las libertades civiles, tales pre-
tensiones deben ser rechazadas en cuanto, hasta con ingenuos
pretextos humanitario* ", envuelven la posibilidad de los ms
graves abusos, .y la efectiva negacin del carcter normativo del
derecho penal, el cual queda, en definitiva, transformado en una
especie de teraputica antropolgica.
Nadie puede ser juzgado sino por sus acciones, en uanto -
tas sean previamente definidas y declaradas punibles por la ley.
Aun la aplicacin eventual de medidas de seguridad, en derecho

91, art. 4. La acentuacin de la exigencia de exterioridad para todas las relaciones


jurdicas es mrito muy destacado de Tomasio.
Debe ser francamente sealada la extraordinaria importancia que para ese
logro reviste la obra de Montesquieu, Voltaire y Diderot. De esa corriente provino
para el derecho penal el libro de Beccaria, que tanta repercusin habra de alcan-
zar. Sobre la distincin entre delito y pecado, con. Cariara,. 13, n. 1, 15, 23,
94, 803, n. 1, 2728, 2952, 3227 y sigs.
Esta tendencia arraiga principalmente en Ferri y en Grispigni, seguidos por
Jimnez de Asa. Conf. Sabattini, La pericolosit crimnale como stato subiettivo
criminoso, S. P., 1921, p. 253; Grispigni, La pericolosit criminle e ti valore sinto-
mtico del reato, S. P., 1920, p. 98; Jimnez de Asa, La pericolosit, Tormo,
Bocea, 1923. En contra. Soler, Exposicin y critica de la teora del estado peligro-
so, Buenos Aires, Abeledo, 1929 y El elemento poltico de la frmula del estado
peligroso, Rev. de Criminologa, Buenos Aires, 1934; La influencia de una tenden-
cia tan polticamente miope se hizo sentir en el pas a travs de los proyectos de
ley sobre estado peligroso, de 1924, 1926 y 1930.
Cuya mxima expresin est constituida por El derecho protector de los
criminales, de Pedro Dorado Montero.
21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN: II 325

penal debe estar siempre subordinada a ia existencia de una ac-


cin tpica. La llamada peligrosidad predelictual es al mismo
tiempo un error cientfico y un monstruo poltico.
Esta exigencia de exterioridad determina que en ei concepto
tcnico moderno de accin se distingan claramente ires momen-
tos: a) el proceso interno psquico; b) la actuacin voluntaria;
c) el resultado. En el punto siguiente examinamos a la accin
en su aspecto subjetivo. Lo que la evolucin histrica ha
destacado como polticamente imprescindible es la efectiva ex-
teriorizacin de ese proceso interno, y su proyeccin al mundo
exterior. La primera proyeccin, la que en todo caso es indis-
pensable, recae sobre nuestro propio cuerpo: para que haya de-
lito debemos liacer algo, aun cuando ese hacer no sea transitivo.
Este primer momento externo, pero subjetivo, de la accin
se llama actuacin voluntaria 9 . Consiste en desplegar u omitir
determinada serie de movimientos corporales, mediante los cua-
les el autor har surgir ese estado de hecho que innova en la si-
tuacin existente en el mundo ex-erior. As el movimiento del
dedo que acciona el gatillo del revlver, cuyo disparo mata (re-
sultado) o la articulacin de h palabra que ofende o difama. Esa
actuacin es el medio por el cual se da existencia al hecho. "Si
el hombre ha dicho Alimena 10 pudiera ejecutar el mal o, ms
en general, pudiera modificar el mundo externo solamente con su
voluntad, estas investigaciones no tendran razn de ser; pero no
es as". Siendo ia actuacin voluntaria un s:mpie medio, como
tal debe ser juzgado, y por tanto no importa falta de accin el
empleo de medios no fsicos para lograr un resultado. Los mal
llamados medios morales " (dar un grave susto, una falsa noti-
cia, etc.) son formas perfectamente posibles de accin; en tales
casos el problema solamente consiste en establecer la existencia
de un nexo de produccin.
Ordinariamente, para constituir un delito no es suficiente el
puro despliegue de cierta actividad corporal.

Pareccnos ms conecto y expresivo decir "actuacin de ia voluntad" y no


"manifestacin de la voluntad", como a veces se ha traducido la expresin alemana
Willensbettgung, jjara subrayar ms enrgicamente que el delito es una obra y
no una maniiestacion.
10
Amcna, D. Penal, I, p. 432.
11
Conf. Altavilla, p. 14; Carrara, 1687, 1396-8; Antolisei, // rapporto
di causalitc, 1934, p. 231-2 (nota); Liszt, 81, II; Manzini, Vil, p. 14; Mczger,
p. 120, nota 37, p. 124.
326 21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN : III

Casi todas las figuras estn constituidas sobre la base de re-


ferirse a una alteracin del estado de hecho exterior, producida
por la actuacin del sujeto. Esa alteracin se llama resultado:
la muerte de alguien, en el homicidio; el perjuicio, en la defrauda-
cin.
Se llama resultado a la modificacin del mundo exterior a la
cual el derecho acuerda significacin constitutiva para una figura
de delito. La expresin, por lo tanto, no debe ser tomada en su
sentido fsico, no slo porque las consecuencias de toda accin
son ilimitadas l2, sino porque en algunos casos excepcionales el
derecho se desentiende de toda clase de consecuencias, y cons-
truye su figura sobre la base exclusiva de la actuacin volunta-
ria {delitos de pura actividad).
Aun cuando se llame resultado solamente a la alteracin del
mundo externo, a diferencia de algunos autores que13con esa ex-
presin abarcan tambin la actuacin voluntaria , conviene
mantener la distinci'm de los tres momentos de la accin, porque
la actuacin voluntaria debe ser considerada tambin externa, en
razn de que la C. N. requiere exterioridad para que un hecho
pueda ser punible. La existencia de delitos de pura actividad no
puede escapar a esa exigencia COAS': tucional, y resultara dudosa
la punibilidad de esa clase de hechos si la pura actuacin volun-
taria sin resultado externo relevante fuera considerada como sub-
jetiva ! 4 .
Por otra parte, si llamamos resultado a "la total realizacin
tpica exterior", segn lo hace Mezger, todos los delitos resul-
tarn materiales,, y la clasificacin referida carecer de significa-
cin. En otro ugar examinamos el valor de esas clasificaciones.
12
Conf. supra, n. 2.
13
As. Liszt-Schmidt, 28, i; Mezger, 12, III y otros autores que cita
en nota 15. Para Mezger, en la accin se diferencian: I o , el querer interno del agente;
2 o , a conducta corporal: 3, el resultado externo. Los momentos 2 o y 3 o son por l
genricamente designados cono resultado, mientras que segn nuestro texto slo
es resultado el 3 o , ello es, el que llama resultado extemo. Rodrguez Muoz, el
autor de la excelente traduccin espaola del tratado, hace constar su disidencia
en este punto.
14
Debe ser decididamente rechazado el intento de Manzini de crear una
categora de delitos sin accin o delitos de sospecha o de situacin, de los cuales
seran ejemplos las figuras que castigan por la mera tenencia de ciertos instrumentos
(ganzas, estupefacientes); Trattato, 1, p. 460 (602). Rechazan la teora con argu-
mentos concluyentes Petrocelli, Principii, nm. 114, p. 269; Fragoso, Conduta pun-
vel, p. 33, este ltimo con referencia ai libro de Benjamn Moraes, Crimes sem acao,
1941, que tambin reconoce esa clase en los hechos que consisten en " t e r r en depsi-
to", "traer consigo", etc. Fcil es mostrar que eso son acciones, y que si esos pretendi-
dos "estados" no son reducibles a acciones, tampoco deben ser reducibles 3 delitos.
21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE IA ACCIN: II 327

Segn nuestro modo de ver, la expresin resultado debe ser


mantenida para designar exclusivamente la alteracin del mundo
exterior acarreada por la actuacin voluntaria. La distincin tri-
ple entre lo puramente interno, la actuacin corporal y lo que
es, finalmente, alteracin del mundo exterior, adquiere la mayor
importancia en la exposicin de la teora del dolo y de la culpa.
Como lo destaca con acierto Soler, la garanta consagrada
en la primera parte del artculo 19 de la Constitucin Nacional,
constituye una de las ms preciadas conquistas logradas por la
Humanidad luego de una dura lucha secular. No obstante eilo,
su alcance y extensin es an materia sujeta a polmicas y ese
debate- se refleja ostensiblemente en la jurisprudencia de la lti-
ma dcada de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, tribu-
nal que ha tenido que expedirse respecto a la delimitacin real
del mbito de intimidad protegido por la expresada garanta
constitucional. La cuestin que primordialmente ha generado
sos pronunciamientos, se vincula con la interpretacin de lo
prescripto por el artculo 6o de la ley 20.771 que castiga la
tenencia de estupefacientes . . ."aunque estuvieran destinados
a uso personal". . .
El primer hito a considerar lo se^da a Corte al fallar
la causa "Colavini, Ariel O." en fecha 28 d i marzo de 1978
sosteniendo en esa resolucin que es lcita .oda actividad estatal
enderezada a evitar la deletrea influencia de la creciente difu-
sin actual de la toxicomana e impedir las consecuencias que
para la tica colectiva y el bienestar y seguridad general pudieran
derivar de la tenencia ilegtima de drogas para uso personal
(Fallos, t. 300, p . 254) criterio reiterado luego (t. 301, p. 673;
t. 303 p. 1205; t. 304, p. 1678 y t. 305, p. 137). Este punto
de vista, sin embargo, fue cuestionado tanto por la doctrina,
muchos inspirados en la tesis de Soler (t. IV p. 614 de la pri-
mera edicin) y tambin por la jurisprudencia, destacndose
los fallos de Zaffaroni dictados en las causas "Yez Alvarez,
Manuel" y "Prieto Huanca y Asama de Prieto", etctera.
Ahora bien, en una causa civil la Corte en su reciente
composicin avanz considerablemente en la delimitacin del
tpico que nos interesa y afirm con relacin al art. 19 de la
C.N. que: . . . "En relacin directa con la libertad individual
protege jurdicamente un mbito de autonoma individual,
constituida por los sentimientos, hbitos y costumbres, las
relaciones familiares, la situacin econmica, las creencias
religiosas, la salud mental y fsica, y, en suma, las acciones.
328 21. ELEMEN10S Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN : II!

hechos o daros que, teniendo en atenta las formas de vida


aceptadas por la comunidad, estn reservadas al individuo"...
En el mismo considerando se estableci que, en rigor, el derecho
a la privacidad comprende . . . "aspectos de a personalidad es-
piritual o fsica de las personas tales como la integridad corpo-
ral". . . y se concluy afirmando que: . . ."nadie puede inmis-
cuirse en la vida privada de una persona ni violar reas de su
actividad no destinadas a ser difundidas". . . (autos "Ponzetti
de Balbn c/Ed. Atlntida S.A.", L.L. 1985-B, p. 120).
Fue as como se llega en un fallo dividido al pronuncia-
miento que cambia sustancialmente la anterior jurisprudencia
sentada en la causa "Colavini, Ariel Ornar"-y en el proceso ins-
truido a "Bazterrv-, Gustavo" la mayora de la Corte integrada
por los Dres. Petracchi, Beluscio y Bacqu resolvi que penar la
tenencia de droga; para .el consumo personal sobre la sola base
de potenciales daos que puedan ocasionarse de acuerdo a los
datos de la comn experiencia no se iustifica frente a la norma
del art. 9 de la Constitucin Nacional. . . . "El hecho de no
establecer un nexo razonable entre una conducta y el da'que
causa, implica no distinguir las acciones que ofenden a la moral
pblica o perjudiquen a un tercero, de aquellas que pertenecen
al campo estrictamente individua!, hacindose entonces caso'
omiso dci art. 19 de la Constitucin Xacional que. como quecli
dicho, obliga a ejectuar tal distincin" ..
En su extenso voto individual, el Dr. Petracchi ahond
an ms la naturaleza de la garanta establecida por el precepto
constitucional analizado y seal con acierto: . . . "Esto significa,
si no se pretende convertir al art. 19 de la Constitucin Nacional
en una mera tautologa, que las acciones privadas de los hombres
no se transforman en pblicas por el hecho de que el Estado
decida prohibirlas, es decir, por su inclusin en una norma
jurdica. Tampoco dejan de ser privadas las acciones de alguien
por el hecho contingente de que har otras personas, realizando
la misma conducta. Si se sostuviera cualquiera de estas dos te-
sis, como parece surgir, por ejemplo, de las argumentaciones
que para el caso de la tenencia de estupefacientes efecta parte
de la doctrina en favor de la prohibicin, se estara afirmando
que la primera parte del art. 19 no tiene otro alcance que el de
su parte segunda, es decir, que nadie est obligado a hacer lo que
no manda la lev ni privado de lo que ella no prohibe. El art. 19
establece en su segunda parte, el vrincipio del imperio de la
ley, segn el cual el Estado slo nuede limitar los derechos
21. ELEMEfiTOS Y PRINCIPIOS DE U ACCIN : /V 329

individuales en virtud de normas de carcter legal. En su primera


parte, determina ampliando el principio formal antedicho, que
la ley no puede mandar ni puede prohibir nada en relacin a las
acciones privadas de los hombres integrantes de la esfera de
las conductas libradas a las decisiones individuales de concien-
cia". . .
Agrega este integrante de la Corte en su voto, ampliando
considerablemente la extensin que le acuerda a la norma con-
sagrada en la primera parte del art. 19 de la Constitucin Na-
cional, que resulta insuficiente la doctrina que circunscribe la
proteccin que confiere esta clusula exclusivamente al fuero
ntimo, en cuanto no se reflejare en acciones privadas de pro-
yeccin comunitaria: . . ."Si eico se acepta, no habra lmites
para ia intromisin de ios organcs erretales en las acciones y a
intimidad de las personas que se tradujeran en conductas que
pudieran juzgarse dotadas de proyeccin comunitaria". . . (La
Ley, tomo 1986-D, p. 550).
IV. Principio Je subjetividad. Personas colectivas. La ac-
cin, para ser tal, debe consistir en una efectiva expresin del psi-
quismo del sujeto, sea ste normal o anormal. La afirmacin de
que en un caso dado existe accin, no importa abrir juicio sobre
el contenido espiritual de aqulla, y valorarlo. Slo quiere decir
que ha ocurrido una efectiva exteriorizacin de la personalidad
del sujeto, tal como sta es. porqut el sujeto no ha a'ctuado ;;cnc
un simple mecanismo biolgico o como un cuerpo puramente
fsico, ya que ambas cosas es tambin, en parte, el ser humano.
Para que un hecho alcance a ser accin, basta que contenga un
mnimo de participacin subjetiva, que Beling llama "incoloro''
por cuanto la afirmacin de su existencia no comporta afirmar,
adems, la culpabilidad 1 S . Bajo este aspecto, "el querer interno
del agente" 16 no es considerado en su relacin con el cambio
que ocurre en el mundo exterior, relacin en la cual se funda la
culpabilidad, sino en su relacin con la actuacin del sujeto en
s misma, con la actuacin de su cuerpo. Una cosa es la relacin
que media entre lo subjetivo y la actuacin voluntaria, y otra es
la relacin que media entre lo subjetivo y el resultado. Las cau-
sas que vician o destruyen la una y la otra de esas relaciones son

Ir
Beling, Lehre v. Verbrechen, 3.
16
Mezgei, 12.
330 ; i . ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN: V

diterentes. las de la primera, importan negar que ex.sia accin,


las otras, que exista culpabilidad en una accin dada y existente.
El vnculo que debe unir lo subjetivo con la actuacin vo-
luntaria, para que exista accin, puede no existir a causa de cir-
cunstancias determinadas cuyo estudio constituye el examen de
los aspectos negativos de la accin. Segn veremos, en el siguien-
te prrafo, tal vnculo no existe: a) en los puros actos reflejos;
b) cuando media violencia; c) cuando el derecho desconoce y
niega toda relacin subjetiva con respecto a un determinado su-
jeto (obediencia debida).
El principio de subjetividad de la accin, de tan alta signi-
ficacin en el desarrollo de la cultura humana, conduce a dos
consecuencias de la mayor trascendencia: a) a la subjetivizacin
de la culpa, que excluye las formas de responsabilidad objetiva;
b) a la individualizacin de la responsabilidad: nadie sufra pena
por otro.
La responsabilidad per.;1; por el hechc de otro es propia, se-
gn lo hemos visto, de fcrrr.i.-" primitivas de cultura, cuando en
el seno de una sociedad dad?, no se haya operado el proceso de
diferenciacin individualizadora. Aun en sociedades evoluciona-
das y en sistemas jurdicos considerablemente espiritualizados,
es dable verificar la existencia de castigos que recaen sobre ino-
centes, sea en razn de venganzas, sea a consecuencia del estado
de faida o de la transmisin hereditaria de culpas 17 .
Es contraria a este principio de subjetividad toda tenden-
cia a extender formas de responsabilidad penal a grupos sociales
en conjunto (expediciones punitivas) o a afirmar la posibilidad
de imponer penas sobre personas no individuales. La incapaci-
dad penal de las personas colectivas establecida por el art. 43
del C. C, no solamente constituye la sancin de un principio
sustancialmente justo, sino tambin sustancialmente adecuado a
la realidad de las relaciones penales: societas delinquere non po-
tes:. Toda vez que la sociedad es una persona distinta de los
socios y su personalidad jurdica consiste en un mero centro
imputativo, carente de todo substrato psquico, resulta indudable
que por su naturaleza no es un ente idneo ni para desplegar

En el Cdigo de Hamurabi se prescriben formas de venganza talional


que comportan la pena para un tercero, el hijo o la hija del autor: 210 y 230.
Desde luego, en la faida cualquiera puede pagar por otro. En la expulsin de la
paz, el sujeto abandonado a la venganza puede o no ser el autor del entuerto.
Finalmente, en el D. Cannico se ha admitido la extensin de sanciones cannicas
a dos o ms generaciones del iansgresor.
21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN: IV 331

acciones que contengan los elementos indispensables para dar


base a un delito, ni para sentir la coaccin de la amenaza penal,
ni para sufrir ella misma una pena personal, que no afecte, a
ningn tercero inocente.
Con tanta ingenuidad jurdica como torpeza poltica, algu-
nos autores, al verificar que es de hecho posible imponer cierto
tipo de sanciones de carcter penal a personas colectivas, han en-
trado a postular ese tipo de legislacin como un progreso. En la
legislacin nacional esa corriente ha logrado admisin franca en
ia ley 12906, en la cuai. adems de las penas comunes aplica-
bles a los autores de los hechos, se castiga a las sociedades con
fuertes penas de multa y con la disolucin. Desde luego, no se ha
medido la gravsima injusticia que representa la imposicin de
una pena que indefectiblemente ir a recaer sobre todos los aso-
ciados, comprendidos los que se opusieron a los actos ejecutados
por los rganos y los accionistas que votaron por otras personas
para dirigir la sociedad. Al hecho de que en materia de concesin
de servicios pblicos resuite practican.ente conveniente la previ-
sin de pequeas multas por ciertas c eficiencias del servicio (atra-
so de trenes), se le ha pretendido acordar una generalizacin te-
rica inadmisible, pues la aceptacin de la capacidad' penal de las
personas jurdicas debera ser completada con la total derogacin
de los ms firmes principios del derecho penal: los que rigen la
accin, ia imputabilidad. ia culpabilidad y la pena. En nombre de
la ingenua postulacin de "la realidad" de ia persona jurdica, se
concluira construyendo un derecho penal totalmente asentado
sobre ficciones. Claro est que el derecho puede crear formas abe-
rrantes de imputacin, como tantas veces las ha reconocido, es-
pecialmente en sus formas primitivas, y puede tambin admitir
formas objetivas de responsabilidad; puede, por lo tanto, impo-
niendo multas a una sociedad y disolvindola, privar de sus bie-
nes a un accionista inocente, por actos delictivos cometidos por
un gerente de la sociedad. La cuestin no consiste, pues, en veri-
ficar la factibilidad de esa clase de sanciones, sino en ver si la ad-
misin de ellas est conforme con los principios de un derecho
penal civilizado y si en homenaje a conveniencias polticas o
prcticas debe admitirse a derogacin de ciertos principios cuyo
valor humano los ha tornado casi universales, en particular ei
principio de que no hay pena sin culpa 1 8 .

Estamos, pues, sustancialmente de acuerdo con Viez Srsfield, quien


sigui en esto fielmente a Saviany. La tesis de !a capacidad penal de !as personas
332 21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA CCICN. IV

* Tiene particular imponancia para una correcta interpre-


tacin del pensamiento de Soler en torno a este terna, el desa-
rrollo que efecta en su valiosa monografa "Culpabilidad real

colectivas fue favorecida, sobre todo por Gierke, Das deursche Genossenschafrrechl,
Beriin, 1868 y Die Genoaenschaftstheorie und die deutsche Rechisprechug, Ber-
ln, 1887. En derecho penal, ha sido particularmente influyente en el sentido de
la capacidad un pensamiento de von Lisit, 28, 1, 2, n. 4: "el que puede otorgar
contratos pue..1e otorgar contralor defraudantes o usurarios". Segn Maurach, 15,
II, A, tal enunciado contiene una peticin de principio, pues supone la previa
identificacin del concepto civil y penal de accin. Nc obstante afirmar la inca-
pacidad de la persona colectiva para delinquir, se muestra dubitante- del Rosal,
a.-.te la evidente posibilidad de imponerle penas, t. 1, p. 212: esta concesin, sin
e/vibargo, no puede ser hecha sin cierto desmedro del principio nulla poena sine
culpa. Sin embaxgo, esa posibilidad es lo que ha seducido a muchos partidarios de
la responsabilidad penal de ias personas colectivas: Aquiles Mestre, Las personas
morales y su:responsabilidad penal. Madrid, Gngora, 1930; Aftalin, Acerca de
la responsabilidad penal de las personas jurdicas, L. L., t. 37, p. 280 y, sigs.; J.
Cueto Ra, El racionalismo, la egologa y la responsabilidad penal de las per-
sonas jurdicas, L. L., t. 50, p. 1109 y sigs. y en la "Rev. de! Colegio de Abog",
t XXII. nm. S-6. Esa corriente adquiri en el pas consid?T3t>k aceptacin, pues
no solamente ha sido admitida con respecto a infracciones Vcales, sino tam-
bin en delitos comunes, como ocurre en !a ley 12906. \tnv. las leyes 12591 y
'.2830. En e! Proyecto de C. "r1. de 1951, .ir 42, se sancionaba esa responsabili-
dad en general, excluyndose solamente a las personas jurdicas de existencia
necesaria.
Es interesante destacar la evolucin que ha tenido en la jurisprudencia de la
C. S., la cuestin de la responsabilidad de las personas jurdicas, incluso del Estado,
en materia de responsabilidad Vi/ derivada de un delito culposo. Por ella se ha
llegado a abandonar el criterio sostenido durante largos aos en el cual se inter-
pretaba el art. 43 del C. C. en el sentido de no admitir ninguna responsabilidad
derivada de un hecho de naturaleza delictual. La afirmacin de la responsabilidad
indirecta de la persona jurdica puede va decirse definitivamente aceptada. C. S
in re Caveda c/Prov. de Santa Fe, L. L., XIII, p. 602, fallo 6533. Sobre la cuestin
vase la importante nota de Barcia Lpez en L. L. loe. cit. Evolucin de la juris-
prudencia de ia C. S. sobre la responsabilidad de las personas jurdicas por actos
ilcitos.
En cuanto a la responsabilidad penal, la opinin prevaleciente se pronuncia
en contra, conf. con el texto: Beling, L. v. Verbrechen, 3, n. 2; Bettio!, p.
194-5: Aiimena, L 1, p. 377; Florian, 28; Jimnez de Asa, El Criminalista,
t. VIH, p. 151; Paulo Jos da Costa, Do nexo causal, San Pablo, Saraiva, 1964, p.
6-7: Maggiore, t. 1, p. 355 y sigs., con una nota muy valiosa en la que se hace
referencia al contenido humano de este tema y a su desarrollo histrico. Maurach,
15, II, A: Nez, '., p. 213 y sigs.; Wclzel, 19, II. Algunos autores consideran
a las personas colectivas incapaces de accin (Maurach), otros (Welzel) incapaces
de culpabilidad. Bruno admite slo la posibilidad de sanciones administrativas: t
2o, p. 205 y sigs.: Etcheverry I. p. 162, slo admite responsabilidad civil y ad-
minisirativa.
21. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN: !\' 333

y culpabilidad presunta" 1 8 3 donde seala: . . ."No debe sorpren-


dernos que esa evolucin se muestrt ms patente en el plano
del derecho penal que en otros. En primer lugar, la mayor gra-
vedad de sus sanciones pone ms de resalto la necesidad de
adecuacin perfecta entre el sujeto de la sancin y ei sujeto
creador de la situacin antijurdica. Toda desviacin de esa
lnea es hoy sentida como una violenta injusticia. Despus,
tngase presente que las sanciones de! derecho penal presentan
todas una cierta uniformidad, un denominador comn, a lo
menos, en cuanto consisten en una retribucin. Las restantes
sanciones del derecho, aun cuando todas ellas consistan en
reposiciones o en reparaciones, asumen formas tan variadas
que a veces hasta parecen perder el carcter de consecuencias
de una accin y asumir el inocente aspecto de la imputacin
de algo evcntualmente no. deseado, como ocurre con algunos
casos de aceptacin tcita de herencia y en otros faca conclu-
dentia".
"Acaso por efecto de esa equvoca variedad, en las teoras
de derecho privado se suele incurrir en un pecado, diramos,
J ingenuidad modernista.' consistente en sealar como un
adelanto impuesto a la teora jurdica por las exigencias de
los grandes progresos de la vida presente, la adopcin de nue-
vas formas de responsabilidad que no traben el desa: rolle de
esas actividades, en cuyo dinamismo > vivacidad se v u.i valor
digno de reclamar consideracin prevaleciente. De esa actitud
proviene que algunos juristas vean como un progreso moderno
de las leyes la adopcin de formas objetivas e impersonales
de responsabilidad".
"No es del caso que nos detengamos a examinar en deta-
lle estos enfoques; solamente queremos dejar establecido que
frente a las normas impuestas por esas exigencias de la vida
moderna, de la tcnica, del trfico y del trnsito multiplica-
dos, el jurista puede adoptar dos actitudes: la de considerarlas
regulaciones jurdicas no solamente nuevas, sino deseables y
dignas de extenderse y la de considerarlas un mal ms o menos
necesario. Los contratos de adhesin, la responsabilidad obje-
tiva, las presunciones de culpabilidad, la regulacin adminis-
I8a
Soler, Sebastin, Culpabilidad real y culpabilidad presunta, o p .
cit. p . 479 y sigs. Sobre el tema, confrontar el reciente trabajo de Barbe-
ro Santos, Marino, Responsabilidad pena! de las personas jurdicas? en
Doctrina Penal, ao 9 num. 35 de julio-septiembre de 1986, p 397 y
sigs. en donde expone un enfoque actualizado del panorama europeo en la
materia.
2!. ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA ACCIN: IV

trativa de precios y de servicios, la anulacin de poder obli-


gante o liberatorio de la voluntad privada bajo el pretexto de
orden pblico, la responsabilidad penal de las personas jurdi-
cas y otros temas de este mismo tipo, muchos de ellos menos
modernos de lo que se supone, tienen todos en comn, si bien
se observa, un sentido de desvincular la consecuencia jurdica
de la voluntad real del sujeto. Ocurre como si la consecuencia
jurdica le fuera impuesta al sujeto desde afuera".
"Claro est que toda consecuencia jurdica es siempre
impuesta desde afuera; para eso es el derecho un sistema coac-
tivo de normas. Pero ese sistema, en s mismo, puede estar com-
puesto tomando o no en cuenta la interioridad del destinatario de
la sancin o de la consecuencia jurdica. En ste los mrgenes
pueden ser muy amplios: desde el mantenimiento invariable
de una mxima consideracin hasta una plena indiferencia.
En cuanto a la responsabilidad penal, sin embargo, parece
claro que un largo proceso histrico cultural se ha cumplido
en el sentido de aproximar !a ex:gencia a la real capacidad,
hasta el punto de que nulla puena sine culpa y ultra posse nemo
obligatur parecen traducir la misma idea vista de diferentes
ngulos".
"Esta clase de orientaciones de la evolucin de la cultura
humana se alcanza a ver bien cuando se consideran distancias
temporales muy amplias. Hay que pensar lo que han sido las
reglas de responsabilidad en sociedades y legislaciones primiti-
vas, para verificar el largo camino realmente recorrido. Y en el
plano terico, hay que comprobar las vacilaciones, los desvos del
pensamiento y la dificultad con que van abrindose paso las insti-
tuciones proyectadas hacia una acertada direccin, y como el
proceso se va cumpliendo a pesar del lastre de temporarios inte-
reses y errores. Desde el Cdigo de Hammurabi a los cdigos mo-
dernos, las diferencias son profundas y manifiestas. No lo son
tanto, sin embargo, o acaso no tan perceptibles, cuando la com-
paracin tiene lugar entre leyes temporalmente ms prximas
entre s o entre diferentes corrientes doctrinarias contempor-
neas. Para percibir con nitidez las discrepancias en este ltimo
caso, es indispensable cierto grado de afinamiento en el anlisis,
porque hoy por ejemplo, sea cual sea su actitud con relacin a la
teora de la culpabilidad, ningn terico aceptara como posible
la norma talional del Cdigo de Hammurabi, segn la cual debe
perecer el hijo del arquitecto cuando muri, al caer la casa cons-
truida por ste, el hijo de quien la habitaba".
22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: l 335

"Hasta puede ocurrir que las discrepancias de los juristas


sean ms tericas y conceptuales que prcticas, en cuanto a
sus resultados, y que, en definitiva, sea por va de regla, sea
por va de excepcin, se concluya dando al caso lmite la misma
solucin".
"Pues bien, esa idea central me ha inducido siempre a pen-
sar que la teora de la culpabilidad, sean cuales sean sus desarro-
llos, deba partir de un hecho fundamental e imprescindible:
la existencia real en el sujeto de algo que ;funde y justifique
cualquier reproche que le hagamos". . .

2 2

ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN

I. Concepto. La accin, base indispensable para la existen-


cia de un delito, puede resultar afectada yor determinadas cir-
cunstancias que tiene sobre ella efectos, que unas veces podra-
l o s llamar destructivos y otras veces deformantes. Se trata en
?-r:e punto, no ya de considerar las circunstancias que alteran o
/.dan la relacin entre el psiquismo y la modificacin del mundo
sxterno, esto es, la relacin que propiamente constituye la culpa-
bilidad, sino las que vician la actuacin misma del sujeto, laque
hemos llamado la actuacin voluntaria, en su relacin con la sub-
jetividad. El hombre, en efecto, puede determinar ciertos resulta-
dos, sin que stos sean ni en grado mnimo expresiones de la per-
sonalidad del sujeto que los caus.
Esto ocurre cuando se produce una especie de cesura en la
relacin que debe mediar entre el cuerpo y el psiquismo, sea por-
que el movimiento corporal no derive de subjetividad alguna o
sea porque no provenga de la subjetividad propia. Lo primero
ocurre con los actos reflejos; lo segundo cuando media violencia
u obediencia debida.
* Las diferentes transformaciones que ha tenido el pensa-
miento de Soler con relacin al problema de la naturaleza ju-
rdica de la obediencia debida, nos obliga a considerar separa-
damente las diferentes etapas. En las primeras ediciones de
esta obra, Soler desdoblaba la naturaleza de la obediencia je-
rrquica entre el error que comprenda a la mayor parte de
las situaciones que se presentaban bajo este rtulo, aun cuando
336 22. ASrECTOS <ZGATI\'GS DE LA ACCIN: I

en realidad fueran hiptesis de obediencia debida aparente


y el cumplimiento de la ley que se referan a aquellos casos
genuinos en donde mediaba una orden vinculante, es decir,
cuando al subordinado no le estaba permitido inspeccionar ni
revisar la legitimidad del mandato que le haba sido impartido.
Este criterio fue revisado por Soler en virtud de las razones
que expone luego ( 22, IV).
Posteriormente, en su segundo enfoque que se encuentra
desarrollado en el texto, lamentablemente no tuvo ste toda la
precisin terminolgica y conceptual necesaria y fue as que
toda la doctrina y tambin nosotros, ubicamos a su exposicin
como un planteo de ausencia de accin y para darnos la razn
en esa apreciacin, basta con leer lo que dice el autor al finalizar
el pargrafo que comentamos y el lugar en donde sistemtica-
mente ubica a este tema, es decir, dentro de los aspectos nega-
tivos de la accin. Su punto de vista mereci diferentes crticas
y entre ellas las nuestras, debiendo consignarse que algunas
de las observaciones que le fueron, formuladas resultaron exce-
sivas a-
A nosotros no nos pareca acertado equiparar en igualdad
de condiciones y de consecuencias a la violencia, cuyo efecto
es el excluir la accin y en donde el desplazamiento del violen-
tado se opera sin la participacin de su esfera psquica cons-
ciente, il caso de la ote denota debida en el cual el constrei-
miento jurdico al que se encuentra sometido el subordinado,
nunca es tan intenso ni identificable en sus alcances y efectos,
con la total anulacin voluntaria que la violencia implica. En
la vis absoluta, el agente es un verdadero instrumento en manos
de quien ejerce la violencia. No hay accin si creemos que ella
requiere un mnimo de participacin subjetiva por parte de
quien lleva a cabo la actuacin. En cambio, cuando media una
orden vinculante, es cierto que el sujeto debe acatar la orden
con absoluta prescindencia de su querer. En realidad, no tiene
otra alternativa jurdica, pues la ley as lo ha dispuesto. Pero
como el mismo Soler tantas veces lo ha sealado con singular
maestra, frente al querer de la norma, se levanta siempre la
incoercible libertad del hombre quien, no obstante esa exigencia
legal, puede, sin embargo, desobedecerla y realizar otra accin
distinta de la ordenada. Ei sujeto no tena otra alternativa jur-
dica que la de cumplir la orden ilegal, pero siempre pudo desa-

a
op. cit.,.. IV. p . 280.
22. ASPECTOS NEGATIVOS DE IA ACCIN: I 337

catarla, esto es, una alternativa posible de su libertad real. Ello


as, porque las relaciones jerrquicas nunca se dan entre aut-
matas.
Y es as como llegamos a la ltima de las variantes que
expone Soler en torno al tema de la naturaleza jurdica de
la obediencia debida y lo hace en las Cuartas Jomadas Nacio-
nales de Derecho Penal celebradas en la ciudad de Crdoba
durante el ao 1976. All, disipa equvocos, rectifica hidalga-
mente su error b y rechaza categricamente la tesis de que en
aquellos casos en los cuales al subordinado no le es posible
revisar la orden recibida, constituyan hiptesis de falta de
accin. Se trata, lo manifiesta enfticament-e, de, situaciones
en las que hay un desplazamiento de la autora, rectificacin
esta que no alcanz a incorporar a la obra que estamos actuali-
zando. Entre los penalistas nacionales que siguen el ltimo
enfoque dado por Soler, nos encontramos con Roberto A. M.
Tern Lomas 0 , quien con la debida coherencia analiza la cues-
tin dentro de la teora del autor, en razn de considerar que
se trata de un problema imputativo extrao a la faz negativa
de la accin.

II. Actos reflejos.- Por un acto reflejo pueden ser produci-


das ciertas consecuencias en el mundo externo. El acto reflejo,
sin embargo, es un movimiento que procede de un circuito ner-
vioso cerrado sin alcanzar los centros superiores: es UR acto pura-
mente biolgico cumplido por el cuerpo como organismo. Al no
pasar del plano subcorticai, no alcanza a ser expresin del psi-
quismo. Carece, por tanto, de todo contenido espiritual y es insu-
ficiente para constituir accin, pues sta debe ser no ya la obra
de un cuerpo, sino de una persona ' .
Esta situacin debe ser distinguida de las acciones impulsi-
vas. El carcter patolgico de una impulsin no le quita al hecho

b
Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales oe la Universidad Nacional de Crdoba, "IV Jornadas Nacionales
e Derecho Penal", en "Cuadernos de ios I n s t i t u t o s " n u m . 135 (Crdoba,
1979), p. 7 1 : ..."algo que para m es un equvoco que me interesa aclarar.
La expresin "falta de accin", acaso y o la haya empleado, pero es un error.
No puede haber delito sin accin"...
c
Tern Lomas, Roberto A.M., o p . cit., t. II, p . 1 8 3 .
1
Conf. Beling, L. v. Verbrechen, 8, 4. Liszt-Schmidt, 28, 1, i; Mez-
ger, 14: Fmger, 272.
338 22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: III

procedencia personal, aun cuarjdo el psiquismo del sujeto est


gravemente afectado. Cuando hay participacin psquica hay ac-
cin. La hay, por lo tanto, en las acciones impulsivas, en los lla-
mados actos en corto circuito, en los actos instintivos y en los
actos habituales 2 .
Afirmar la existencia de una accin no comporta reconocer
la imputabilidad penal del sujeto que la produjo; solamente signi-
fica dar el primer paso en el sentido de una imputacin que pue-
de todava no prosperar por otros muchos motivos. Cuando no
hay accin no est dada ni la base para aplicar una medida de se-
guridad.

III. Caso fortuito y violencia. Nuestro cuerpo, como otro


cuerpo cualquiera; est sometido a las leyes y a las fuerzas de la
naturaleza. Desde luego que no existir accin humana de nadie
sino pura obra natural si ocurre la modificacin de un estado de
cosas como efecto o consecuencia de fuerzas naturales, aunque
stas ha/an afectado o alcanzado a un ser humano. Los resulta-
dos que provienen de acciones de ese carcter se llaman, en dere-
cho, productos de caso fortuito. La designacin tradicional,
casus, no marca propiamente el lmite de la culpabilidad, sino el
lmite de la accin humana. El casus es por exce'f-r.cia, la no
accin.
La expresin violencia se emplea para designar ia fuerza que
proviene no ya de la naturaleza sino del hombre. Tampoco en ta-
les casos puede decirse que hay accin del sujeto sobre el cual la
violencia recae, por ausencia total de participacin subjetiva. Esta
es la situacin a que se refiere la ley, cuando declara no punible al
que obrare violentado por una fuerza fsica irresistible, C. P., 34,

Tal situacin (vis absoluta) debe ser firmemente distinguida


de la coaccin (vis compulsiva), a la que tambin se refiere la ley
en la misma disposicin, al regular el efecto de las amenazas. En
la violencia, vis absoluta, el violentado no quiere nada, la accin
no le pertenece y el resultado o cambio que ocurre en el mundo
exterior no es producto de la actividad suya. Si Cayo, a empello-
nes, hace que Ticio con su cuerpo rompa una vidriera, quien pro-
duce el dao es Cayo y tanto da que se sirva de ese cuerpo o de
una piedra. Cuando el guardaagujas es maniatado para impedir

Conf. Juan C. Betta, Manual de Psiquiatra, Buenos-Aires, Paidos, 1952,


pg. 95 y sigs.
22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: IV 339

que haga la maniobra debida, quien hace la maniobra falsa no es


el guardaagujas sino quien lo at. En la coaccin (vis compulsiva)
las cosas ocurren de muy distinto modo y la diferencia funda-
mental consiste en que mientras en la violencia no intervena pa-
ra nada la voluntad, en la coaccin s interviene, aun cuando ella
padezca una deformacin que la afecta profundamente. Hay co-
accin cuando alguien es obligado a hacer o dejar de hacer algo
por medio de torturas, padecimientos o amenazas. La coaccin
obra a travs de la psiquis del coacto, aun cuando se empleen tor-
turas fsicas, y por eso la coaccin es tambin llamada violencia
moral, designacin equvoca en sus dos trminos. El coacto a di-
ferencia del violentado, elige entre el mal con que es amenazado
y el que le es exigido, y si bien con repugnancia, escoge y decide
l. La coaccin coloca ai que la sufre ante una situacin dilemti-
ca, al eliminar toda va de escape; no hay tercera posibilidad. De-
ja Solamente dos caminos; pero es el coacto ei que decide cul
adoptar. Su decisin es viciosa, y a su tiempo veremos el efecto
jurdico que ese -vicie determina, pero es suya; y siendo suya la
de^.si.'' suya es la accin: coactus tamen voluit3.
Hi efecto de la coaccin se hace sentir sobre la culpabilidad
del sujeto que la sufre, desplazndola sobre el que la ejerce, mien-
tras que la violencia hace directamente desplazar la acciv Lu
violencia desplaza la calidad de autor.
Igual tratamiento corresponde a las acciones que se hacen
ejecutar u omitir por medio del uso de narcticos c hipnticos,
de acuerdo con la equiparacin establecida por el art 78 del C-
digo Penai.
IV. La obediencia debida. El mismo desplazamiento de la
autora inmediata" que hemos visto determinado por la violencia,
puede ocurrir, si bien muy excepcionalmente, por razones pura-
mente jurdicas, cuando el derecho coloca la decisin de un asun-
to dentro de la esfera de competencia exclusiva de determinados
rganos. En tales casos, el autor est, por decirlo as, predetermi-
nado: el que deba decidir de manera irrevisible es autor del he-
cho, porque es autor de la decisin: is damnum dat, quijubet da-

Carrara llama invito al que padece violencia y coatto al que padece


coaccin: 279 y sigs. Conf. Liszt-Schmidt, 28, I, 1 y 42, IV, 2; Mezger,
14, n. 7 y 48, II, 1; Mayer, 313; Hippel, Lehrbuch, 28, III, 2 y 34,
II, 1. En sentido coincidente, con referencia al D. Civi!, Aguiar, La voluntad jur-
dica, caps. V y VIL
340 22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: IV

re, Fr. 169, D., 50, 17. Esto ocurre en los casos puros y, segn ve-
remos, excepcionales, de obediencia debida. El C. P., art. 34, 5o ,
dispone que no es punible el que obra en tal situacin.
Toda ver que la impunidad puede derivar de muy diferentes
razones, ha sido particularmente debatido en doctrina ei motivo
que determina tal resultado en el caso de la obediencia debida.
En efecto, en muchos tratados hallamos esta circunstancia agru-
pada entre las causas de justificacin ", a pesar de que, al hablar-
se de esta supuesta justificante, en esas mismas obras se formulan
reservas acerca de su sentido 5 . Tales reservas, que han dado pie
al nuevo enfoque del problema, derivan de la imposibilidad de
acordar a esta circunstancia el sentido plenamente objetivo
que corresponde a las dems causas de justificacin. La justifica-
cin incide sobre el hecho mismo en todo5, ios casos, y de ello se
deduce que, por ejempio, cualquier forma subordinada de partici-
pacin no es punible, cuando el hecho principal se declare
objetivamente lcito. Del hecho lcito, por otra parte, del hecho
justificado en este caso, no se pueden derivar ni siquiera indemni-
zaciones civiles 6 .
Ahora bien, es palmario que tai tratamiento no conviene al
hecho ejecutado por obediencia ebida, pues cuando la orden da-
da es ilcita que es justamente el caso que interesa su ejecucin
no puede ser considerada objetivamente lcita, toda vez que el su-
perior que la dio responde de su ilicitud. No debe, en consecuen-
cia, decirse que el hecho ejecutado por el subordinado sea un
hecho del cual no derive ninguna responsabilidad, pues de esa

As Alimena, I lz., p. 117 y sigs.; Manzini. II, p. 146; Pessina, p. 361;


Haus.p. 439.
Vase sobre todo Carrara, 316: "La dependencia jerrquica. . . Slo asu-
me el carcter de dirimente cuando quita la conciencia de la criminalidad del acto;
como sucede en el caso en que el superior mande con fin ilcito una cosa que era
de su atribucin mandar: de modo que el agente cree hacer cosa lcita. En estos
trminos, la dirimente depende ms de las condiciones del intelecto que de las de
la voluntad del agente. . . el agente es un instrumento ciego y material que obra
sin conciencia de violar la lev". Conf. tambin Haus, I, p. 439.
6
El ejemplo del incendio del propio campo (ejercicio de un derecho) del
cual Aguiar quiere deducir responsabilidad civil derivada de un hecho lcito (cuan-
do el fuego daa el campo vecino) creando una forma de consecuencias iicitas de
ios actos lcitos, y con ello una responsabilidad civil, es un ejemplo en el cual
nuestro ilustre maestro incurre en el error de tomar e! hecho inicial como lcito.
Quemar la cosa propia es hecho lcito desd el punto de vista del derecho de pio-
piedad; pero el incendio es un delito contra la seguridad y, en consecuenrh, el que
incendia su campo comete un delito no slo cuando causa un dao, sino cuando
tar. slo pone en peligro ios bienes ajenos. El hecho inicial no era, pues, licito.
Aguiar, Lo ilcito, p. 39. Conf. con el texto. Mayer. 334.
22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: A' 341

accin depende la responsabilidad de! superior que dio la orden


ilcita.
Como, consecuencia de estas observaciones, se trat de ex-
plicar la impunidad del que obra por obediencia debida, no ya
como derivada de a concurrencia de una justificacin del hecho,
sino de la existencia de un error de hecho en el sujeto que obede-
ce, acerca de la legalidad de la obra ejecutada.
* Las penosas vicisitudes que tuvimos que padecer los ar-
gentinos en los ltimos aos, entre las cuales se cuentan dos
guerras una interna contra el terrorismo y otra externa cor.tra
el enemigo extranjero que an permanece ocupando nuestras
islas Malvinas determinaron la promocin de un sinnmero
de procesos judiciales para juzgar lo actuado en ambos aconte-
cimientos blicos y en los cuales el tema de la obediencia debi-
da tuvo un protagonismo descollante. Sin duda aue en el an-
lisis de esta apasionante temtica, con motivo de ias cuestiones
en juego, advertida o inadvertidamente aflora una manifiesta
carga pasional en razn de sus implicancias y. adems, se persi-
guen fines y soluciones polticas que resukar.'a pueril desconocer
y es por ello que el examen objetivo y desapasionado resulta
harto difcil, pues cualquiera sea la opiniu que se vierta en uno
u otro sentido, ser inmediatamente descalificada con eptetos
o atribucin de intenciones o de filiacin ideolgica por alguno
de los sectores en pugna.
El estudio del problema que presenta la obediencia debida
tanto en el mbito del derecho penal comn como en el militar,
nos interes desde antao y tratamos de enfocarlo desde una
perspectiva dogmtica, teniendo, adems, que considerar la
incidencia que en la materia traera la ley nacional 23.049,
cuyo artculo 11 pretenda regular en una suerte de norma
interpretativa el alcance y la naturaleza con que los tribunales
deban aplicar la eximente que estamos examinando. Lo cierto
es, que tal como lo vaticinramos oa , la aludida norma ni siquiera
cumpli las limitadas finalidades que persegua y la reforma
al Cdigo de Justicia Militar debe seguir soportando el grave
cargo de que ha dejado intacto el sistema vigente, sistema que
hemos intentado exponer en su genuino sentido y alcance, pese
a los deseos de muchos que se esfuerzan denodadamente para

Fierro, Guillermo, J-, La obediencia debida en el mbito penal


y militar, Prlogo, p . XI.
342 22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIOS: IV

querer hacerle decir a la ley penal militar cosas que eila no


dice lamentablemente y que ellos quisieran que dijera. El
camino recto, por cierto, no est en torcer la interpretacin
de lo que la ley efectivamente dice y quiere, sino en reformarla
mejorndola para que as pueda plasmar un sistema de valora-
cin acorde con el rgimen republicano que nos rige sb .
Por otra parte, en esta deliberada intencin de alcanzar
una determinada solucin y no otra, no se ha estado a la altura
de las exigencias pues an dentro del criticable sistema institui-
do por el C.J.M. haba caminos?0 que ni siquiera se exploraron.
En torno a esta cuestin, y ante la poco feliz solucin
aportada por el artculo 11 de la ley 23.049, se gener una
amplia expectativa pblica para saber cul sera la decisin de
los tribunales acerca del alcance que ellos le conferan a la
eximente considerada y hasta el momento, la Corte Suprema
no ha tenido oportunidad de pronunciarse aun cuando s lo ha
hecho extensamente !a Cmara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal en la causa seguida
a "CAMPS, Ramn J. y otros". Dicha Cmara, luego de admi-
tir que el fallo judicial no es el lugar apropiado para dilucidar
el tema de la naturaleza de la obediencia debida no obstante,
se vio forzada a tratarlo por los planteos d ac cespectivas de-
fensas.
Adems, en el campo doctrinario, numerosos artculos
de diversos autores se hicieron cargo del oxamen de este debatido
aspecto del derecho penal, en general y del derecho penal mi-
litar, en particular. Asimismo, en forma acertada, todos los que de
un modo u otro abordan el problema, destacan su estrecha vin-
culacin con la cuestin de la autora mediata y con la participa-

El Procurador General de la Nacin, doctor Gauna, se hace cargo en forma


expresa da esta problemtica y en el dictamen presentado en la causa "CAMPS, Ramn
J. y otros", a la par que reconoce cual es el nico rgimen que dogmticamente se pue-
de extraer del articulado del cdigo castrense, como corresponde, propone a su vez al
Poder Ejecutivo que promueva la reforma del C J.M. en este aspecto. Ahora bien, la
identidad casi textual de una gran parte de los argumentos expuestos en este dictamen,
podra hacer suponer que el doctor Gauna ha aceptado en su totalidad la tesis expuesta
por el suscripto en los diversos trabajos sobre el tema, pero solamente lo ha hecho par-
cialmente, pues conforme con el punto de vista que nosotros sustentamos la obediencia
debida no cubre nunca a los tormentos, por no consistir ellos en un "acto de servicio",
ya que esas acciones jams pueden serle exigidas a un miembro de las Fuerzas Armadas
por su condicin de tal (art 878 C.J.M.), Confr. FIERRO, Guillermo J., La obediencia
debida en el mbito penal y militar, p. 244.
6
Ibidem, p. 243, y sigs. y 134/6.
22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: V 343

cin criminal, atento a lo resuelto por los dos tribunales antes


citados que han entendido en el juzgamiento de los integrantes
de las juntas militares durante el perodo 1976-1982.
Por ltimo, la crisis militar ocurrida en la Semana Santa de
1987, forz al gobierno a tratar de encontrar una solucin al
difcil problema poltico que las interpretaciones judiciales sobre
la obediencia debida le causaban y as fue como se inclin a bus-
car la salida por medio de una nueva ley interpretativa basada,
sustancialmente, en lo dictaminado por el Procurador General de
la Nacin en la causa "CAMPS, Ramn J. y otros". Luego de un
difcil y accidentado debate parlamentario, finalmente se sancio-
n la ley. Esta norma legal, tambin de naturaleza interpretativa
y referida al pasado, pero sin que sel la pueda atacar por incons-
titucional por ser evidentemente ms benigna, consagra la presun-
cin "jure et de jure" que actuaron en virtud de obediencia debi-
da la mayor parte de las fuerzas armadas que combatieron al te-
rrorismo.
V. La teora de la obediencia como error de hecho. Los
casos de obediencia debida que mereceran la impunidad seran,
segn este modo de ver, solamente aquellos en los cualcr e! su-
bordinado ha credo obrar legtimamente, y como oo:.isf~encia
de eo, el estudio de este tema correspondera al capitulo de las
causas de inculpabilidad 1. Solamente cuando exista efectivamen-
te un error procede la impunidad del ejecutor, dejando subsisten-
te la punibilidad del causante de ese error.
Naturalmente, este modo de ver el problema comporta des-
conocer la existencia de una causa especfica de impunidad que
pueda llamarse obediencia debida. Dentro de los casos de obe-
diencia, ser necesario distinguir slo algunos en los cuales la im-
punidad procede. De ah que clsicamente se formularan algunos
criterios que pudieran guiar para esa distincin. As las construc-

7
Con. Li3zt-Schmidt. 35, I, 3 y rota 1; 42, V. Mayer, p. 334 y
sigs.: "La ejecucin de una uiuen antijurdica r: en iodo caso una accin antiju-
rdica". Conf. Mezger, 30, 11, 2. "Aun cuando la orden sea obligatoria, no desa-
parece por ello la antijuricidad objetiva de la accin del subordinado", para ste
la orden es una causa de inculpabilidad. Este criterio es el que sostiene tambin
Jimnez de Asa en op. cit. Anlogo criterio parece ser ei pensamiento de Vidal-
Magnol, p. 327, que excusan al subordinado ya por "contrainte morale", ya por
ignorancia o error. Tambin Garraud, Prcis, p. 252 y sigs.
344 22. ASPECTOS NEGATIVOS D LA ACClOti: V

ciones tradicionales, para afirmar o negar la obligacin de obede-


cer de parte del subordinado, solan distinguir en la orden su as-
pecto formal, el de competencia y el sustancial. Por regla, la
facultad del subordinado se limitara a los dos primeros puntos, y
slo excepcionalmente al ltimo, en aquellos casos en los cuates
el hecho es siempre y manifiestamente ilcito 8 .
Con tal criterio, se establece que la obediencia debida supo-
ne:
I o ) La existencia de una relacin oficial te subordinacin.
La obediencia debida no puede ser alegada por quien no est le-
galmente obligado a obedecer 9 . El alcance de la obediencia ha
sido mayor en el derecho romano, en el cual se excusaba a los
siervos que obedecan a lor seores y adems equiparaba el poder
de los seores al de tutores y curadores 10 . Pero si el temor reve-
rencial no tiene entre nosotros valor para anular los actos jurdi-
cos, menos puede tenerlo para justificar los hechos ilcitos (C. C,
an. 940).
2 o ) Que 1? oTden emane de la autoridad superior, y est da-
da dentro de los lmites ordinarios de la competencia de ese supe-
rior en su relacin con el subordinado.
3 o ) Que la orden est expedida, eti las formas :en que el su-
bordinado est obligado a recibirla; ya sea por escrito u observan-
do determinados requisitos que el procedimiento establezca.
4 o ) Pero, como a pesar de todas esas circunsxii'as, h or-
den puede ser susancialmente ilegal, se ha propugnado un ltimo
criterio para determinar el lmite de la responsabilidad de! subor-
dinado. Se ha negado el deber de obediencia a aquellas rdenes
que son delictivas de un modo manifiesto y grosero, criterio ex-
trado del Digesto, en el cual, si bien el siervo era normalmente
inculpable por obedecer a una orden delictiva, no poda excusar-
se con la orden sino en aquellos hechos quae non habent avroci-
tatem facinoris vel sceleris u . Alimena pone como ejemplo: pri-
var de la vista es un hecho de delincuencia tan manifiesta, que
nunca podra justificarse el cumplimiento de orden semejante 12.

Asi' Alimena, L, vol. 2 o , p. 120 y sigs. Cuello Caln, p. 359; Rossi,


II, p. 10 y sigs.
Conf. C. C. C , J. A., XI, p. 1141: un periodista se excusaba en ia oraen
de su director.
10
Ulpiano, r. 157, D., L, 17.
11
Uipiano, r. 157, D., L. 17.
12
Alimena, 1,2, p. 120.
22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: V 345

Ahora bien, iodos estos punios ci vista nos parecen intere-


santes, dentro de ia sistemtica del tema, no para determinar ia
existencia de una justificante, que hemos negado, sino ia existen-
cia o inexistencia del error del subordinado, que es la hiptesis
normal de la obediencia debida. Son criterios coadyuvantes o su-
pletorios para determinar, en concreto, la exculpacin del subor-
dinado por error; no por obediencia debida. Es evidente, en efec-
to, que si la orden est dada por el superior, en la forma normal,
dentro de la esfera ordinaria de atribuciones, an no existiendo
de parte del subordinado una obligacin especfica de obedecer
cualquier orden posible de ese superior, quedara el ejecutor ex-
culpado por la sencilla razn de que quien resuelve la legalidad
de la orden no es l, ya que el inferior no es un tribunal de casa-
cin de las rdenes corrientes de sus superiores, sino su ejecutor.
En tales circunstancias, si nos dice que se equivoc, que err acer-
ca de la legalidad de la orden, podremos creerle.
Inversamente, cuando el inf'e;,or ha aceptado y ejecutado
una orden que no vino a ei t.n la forma debida (por ejemplo, una
orden verbal de allanamiento) o dada por quien manifiestamente
es incompetente, o fuer;; de las actividades normales de ese servi-
cio; o, finalmente, cuando se trate de una orden cuyo contenido
repugna groseramente al ms elemental buen sentido, ese subor-
dinado, en tales casos, difcilmente podr invocar ia existencia de
un error de su parte con respecto a la legitimidad de su. pro ceder
As considerado el tema, no diremos que al subordinado so-
lamente le sea posible abstenerse de ejecutar la orden sobre la
base de los reparos de forma 13 , porque si bien se sera ei caso
normal, no puede descartarse la existencia de una orden formal-
mente correcta, pero substancialmente repugnante, caso en el
cual, no existiendo un deber legal especfico de obedecer, difcil-
mente podra el subordinado invocar su error acerca de la delic-
tuosidad manifiesta de su accin 14 .

Como lo ensea Mayer, p. 338.


14
Conf. C. C. R., in re Vzquez y Bez, 21 oc. 1933: "No es aplicable
la disposicin del art. 34, inc. 5 o cuando las rdenes recibidas comprenden actos
evidentemente ajenos a ia esfera de accin legtima del superior, y que importen
una manifiesta ilicitud que ios subordinados tenan ei deber de no consentir, y no
pudiendo impedirlos, por su condicin (agentes) tenan el deber c"' denunciar.
Tampoco es aplicable la excusa de error".
346 22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: V

La apreciacin de ese error es una cuestin de hecho, y co-


mo tal, debe atenerse a las condiciones concretas de la relacin,
porque no en todas las situaciones oficiales de subordinacin la
relacin puede decirse idntica.
* La tesis oficial plasmada en el artculo 11 de la ley 23.049
consagra la teora del error como fundamento de la naturaleza
de la obediencia debida, intento superfluo por cuanto adems
de otras objeciones inherentes a su carcter de ley interpretativa
que ya han sido sealadas, parece innecesario destacar que la
naturaleza jurdica de una institucin no se impone imperati-
vamente sino que fluye de sus propias caractersticas. Buena
prueba de ello es que la propia Cmara Federal que recepta
esta teora del error o tambin llamada de la "apariencia", se
basa en otras consideraciones y le asigna al precepto antes indi-
vidualizado el alcance de una mera regla procesal.
La Cmara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal en la causa "CAMPS, Ramn J. y otros" rechaza la
existencia de las llamadas "rdenes vinculantes" argumentando
como lo han hecho tantos otros qxe sostienen esa posicin, que:
"no es aceptable que el derecho ordene cumplir un mandato
delictivo, sabiendo el agente que lo es. Si la misin de todo el
orden jurdico consiste en a proteccin de bienes jurdicos,
no puede admitirse que se consienta su violacin para preservar
la eficacia de la actividad administrativa"; concluyendo luego
de otras reflexiones en que: "En ese terreno, parece razonable
concebir a la obediencia como un error de prohibicin insalvable
sobre los presupuestos objetivos del deber de obediencia, es
decir, tanto los formales como los sustanciales".
Este enfoque, que a primera vista seduce por cuanto se
apoya en bellos argumentos tales como: "El conflicto se suscita
entre dos instituciones bsicas para la convivencia: la ley y la
autoridad. Segn se otorgue preeminencia a una u otra, ser la
respuesta" o "Claro est, que en esta lucha entre la juridicidad
y la obediencia se encuentra presente la idea de Estado que
se posea, una organizacin autocrtica privilegiar a la autoridad,
un estado democrtico a la ley... Por ello, en un sistema jur-
dico que parta del respeto a la dignidad del individuo, como
ente capaz de autodeterminarse, no es concebible que se lo
determine a cumplir rdenes antijurdicas". Adems de ser un
planteo un tanto maniqueo y catalogar a las diferentes opiniones
en totalitarias y democrticas, no se hace cargo de la realidad del
problema y deja sin levantar y explicar a un sinnmero de objecio-
22. ASPECTOS NEGATIVOS, DE LA ACCIN: VI 347

nes 14a . Volvemos a reiterar, no se trata de hacerle decir a la ley


lo que nos gustara que ella dijera, sino en desentraar lo que
realmente dice, aun cuando ello no sea de nuestro agrado. Cabe
recordar aqu una vez ms lo expresado por Beling: "es bello
que el derecho se mantenga en armona con los dems regula-
dores de la vida, que se construya internamente su escala de
valores en consonancia con las normas de cultura y con el prin-
cipio de justicia; pero si no es as, a la validez jurdica de los
preceptos no puede quitrsele una coma".

VI. Crtica a la teora del error. Cuando un sistema jurdi-


co penal admite por separado como causas de impunidad a la
obediencia debida y al error, resulta evidentemente equivocada
la direccin que concluye reconociendo la primera excusa sola-
mente en la medida en que se da la segunda. A ese mismo resulta-
do se llegara si la ley nada dijera acerca de la obediencia debida,
y as, con esa construccin se vulnera el precepto interpretativo
segn el cual debe entenderse que si la ley se ha referido a dos ex-
cusas, empleando para ello expresiones del C-J diferentes, debe
entenderse que ha querido mencionar dos cosas y no una sola.
Para t.u, en efecto, haba de darse como causa de impunidad a
a obtJJencia debida, si aqulla solamente procede cuando el su-
bordinado obra por error de hecho? Para alcanzar esa excusacin
no era necesaria en absoluto la otra referencia, porque es obvio
que el error de hecho elimina la culpabilidad y, con ello, la pena,
siendo indiferente que ello ocurra en una situacin de dependen-
cia jerrquica I 5 .

14a
Fierro, Guillermo J., La obediencia debida en el mbito penal
y militar, p . 7 7 , 8 1 , 9 8 / 1 0 1 , 1 2 5 / 1 3 1 , 1 8 2 , 2 0 3 / 2 0 5 , 2 0 8 , 2 1 4 . etc.
Desde nuestra crtica a la teora del error de hecho se han publicado va-
liosos trabajos sobre el tema de la obediencia. Vase Ral A. Ramayo, La obedien-
cia debida y el error de hecho, L. L., t. 99, p. 918; el mismo. La obediencia
debida como causal de inculpabilidad, L. L., t. 115, p. 1092; Guillermo J. Fierro,
Obediencia debida, L. L., t. 109, p. 1058; del mismo, Algo ms sobre o. d., L. L.,
t 118, p. 1024; Ernesto B. Ure, "Ene. Omeba", t. XX, v. Obediencia debida;
del mismo, "Obediencia debida e inculpabilidad". Todos estos trabajos se hacen
cargo del verdadero problema, que consiste en el caso puro de obediencia, aun
cuando tienden a reducirlo a situacin de inculpabilidad, sea como caso especia!
de coaccin (Fierro) o como caso especial del error (Ure y Ramayo). La especiali-
dad del caso que todos ellos sealan se parece mucho a un traslado de la imputa-
cin. Fierro hasta recuerda que en el caso del Capitn Calaza ni siquiera se proces
a os reales ejecutores, sargentos y soldados. Ver infra n. 20.
34 2 2 . ASPECTOS NEG/111VOS DLA ACCIN: VU

A esta teora, sin embargo, debe serle reconocido un valor


de naturaleza poltica, en cuanto al negar a la obediencia un ca-
rcter justificante o excusante, ha resultado concordar con los
principios ms generales de organizacin de un estado republi-
cano.
Keisen llama organizacin autocrtica de la sociedad, la que
considera ms importante la obediencia que la juricidad 16 .
El conflicto de puntos de vista en este tpico, adems de
doctrinario, es ordinariamente poltico 17 , y el mayor o menor
poder de inspeccin concedido al inferior est en gran medida de-
terminado por la mayor o menor consideracin que merece la vo-
luntad del rgano, con relacin a la consideracin que merece la
voluntad de la ley.
En todo Estado organizado democrticamente, y en ei cual
los rganos estn sometidos a una norma preestablecida, ley y
constitucin, y sujetos a responsabilidad por sus actos ilegales,
es absolutamente necesario zanjar la cuestin pronuncindose
en sentido de la prioridad de la ley, y, en consecuencia, por la no
obligatoriedad de las rdenes ilegales. Tan evidente resulta este
principio, que bien ha podido decir Keisen que es, en realidad,
una tautologa 1S
VII. Lmites ai poder de inspeccin. Pero el derecho, ade-
s de sus d:por,iciuj.'.s materiales, contiene disposiciones for-
males, que fijan su propio modo de formacin, exteriorizacin y
ejecucin. Al establecerse este gnero de normas, se tiene en
cuenta, sobre todo, motivos de orden y seguridad en las determi-
naciones. De ah deriva una diversificacin de funciones en la
cual a algunos rganos compete una mayor o menor extensin de

Keisen, Teora General de! Estado, Madrid, Labor, 1934, p. 379. Es


sumamente importante la exposicin de Keisen sobre este tpico. Vase todo
e!41.
17
Ya deca Rossi, II, p. 6: "La cuestin de la obediencia pasiva es una de
aquellas de que ms han abusado las pasiones polticas y el espritu de partido:
unos por aflojar los vnculos del orden, de subordinacin y de dependencia mi-
litar y poltica: otros, por convertir al soldado en una mquina destinada a servir
a Z tirana".
Keisen, Teora General del Estado, p. 374. Una privacin absoluta del
derecho de examen y -decisin del rano ejecutivo es positivamente imposible,
p. 379.
22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA Ar.r:r.w VIH 349

poder, segn la naturaleza del asunto resuelto, segn el inters en


su pronta ejecucin, etc. Para determinar precisamente esta cues-
tin, el orden jurdico, suele establecer rganos especiales que de-
ciden si ia disposicin es o no regular, y en esa determinacin
puede suceder: a) que esa inspeccin corresponda a un rgano su-
perior; b) que corresponda al mismo rgano que dict la orden;
c) que al subordinado le sea reconocida una facultad de inspec-
cin; d) que le sea expresamente negada. "Lo que se dice, algo
incorrectamente, al afirmarse que el rgano ejecutivo est obliga-
do a cumplir inclusive las rdenes irregulares, significa que el r-
gano que ha de ejecutar una norma no posee, en manera alguna,
la facultad de anularla ni siquiera en un caso concreto y por su
cuenta y riesgo 19 . Determinar en concreto la existencia o inexis-
tencia de ese poder de inspeccin es, pues, una cuestin que debe
ser resuelta por medio de la interpretacin jurdica en cada caso,
teniendo en cuenta que. conforme con nuestra organizacin
constitucional, la regla es la invalidez de la orden irregular 20 y la
excepcin es la incondicionaiidad de esa orden.

VI11. Efecto de la obediencia debida.- Esto importa admi-


tir, aun .cuando como excepcin, la existencia de casos en los
cuales la obligacin de obedecer a la orden ilegal es indudable.
Tales casos son aquellos en que el subordinado est privado de
toda facultad de inspeccin, en virtud de avia norma que le man-
da obedecer incondicionaimentc. Cui es i tratamiento que co-
rresponde a este caso? Es evidentemente equivocado,.en tal si-
tuacin, declarar la. inculpabilidad del subordinado'; en virtud de
su error acerca de la legalidad de la orden, puesto que tanto el e-
rror como el conocimiento son, en tal situacin, absolutamente
irrelevantes.
Para considerar correctamente esa situacin excepcional es
necesario tener presente que no se trata de juzgar por desobe-
diencia al subordinado que no ha cumplido ia orden ilegal. En

19
Kelsen, op. cit, p. 380.
20
Conf. Cm. Federal Buenos Aires, nov. 1908, J. A., t. XV, p. 648: No
admite la alegacin de obediencia debida a! coronel que en cumplimiento de una
orden recibida impidi al senador Laine; el acceso al Congreso de a Nacin. Va-
se sobre este caso el opsculo de Osvaldo Magnasco, Fueros Parlamentarios; S. C.
de Tucumn, J. A., t. XLl, p. 534: "el inferior que conoce la ilegalidad de la orden
y que, sin embargo, la ejecuta, es culpable. . . debe obedecer a U. ley antes que a
la orden, si es abiertamente ilegal".
350 22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: V1I

este proceso por desobediencia la excusa ser siempre vlida, por-


que no cumplir rdenes ilegales es un deber. No se trata de impo-
ner o no el deber de obediencia a rdenes ilegales, sino de juzgar
al que cumple una orden formalmente correcta y sustancialmente
delictuosa, cuando el derecho quita al subordinado todo poder
de inspeccin, segn ocurre, a veces, en un orden jurdico, aun
en la ms pura democracia 21 . Esto no quiere decir que el dere-
cho, contradicindose a s mismo, sancione su propia negacin,
consintiendo expresamente en la ejecucin de rdenes ilegales.
Slo significa que la ley ha optado, en ciertos casos, entre dos po-
sibilidades necesariamente imperfectas: I o ) acordar a la orden de
determinado rgano un valor "provisional" (Kelsen) y ejecutivo,
aun en la posibilidad de que sea irregular; 2 o ) negar a la orden
esa eficacia, admitiendo siempre poder de inspeccin del subor-
dinado, con el riesgo de trabar la ejecucin en los casos normales.
El error corriente proviene aqu de tomar como ejemplo de
mxima estrictez en materia de obediencia al derecho militar. En
una repblica, ninguna autoridad est, en principio, por encima
de la ley, de manera que el coi:.cco no debe ser resuelto sobre la
base de la intensidad psquica de mando, sino sobre la base de
las esferas de competencia de ios funcionarios. Mucho ms clara-
mente aparece ese orden, si se toma como modelo la organizacin
escalonada del poder judicial. Si para revisar la legalidad de la sen-
tencia de un juez la ley organiza todo un complejo mecanismo de
instancias y grados de jurisdiccin y un sistema, tambin muy de-
sarrollado, de recursos, no cabe duda de que, al hacerlo, niega no
ya solamente todo poder de inspeccin al oficial de justicia, sino
ms bien toda relevancia jurdica al contenido psquico con el
cual la ejecucin de la orden vaya acompaada 22 . El autor jur-
dico del eventual prevaricato es el juez: la imputacin de ese he-
cho empieza y termina en el juez: el secretario, los escribientes, el
oficial de justicia, estn puestos por el derecho fuera de toda rela-
cin imputativa 23 .

Conf. Beling, Grundzge, t. 1 ; I, 1: "por voluntad del orden jurdico


pueden tener fuerza obligatoria aun ciertas ordenes antijurdicas".
Dice Hellmuth Mayer, Strafrecht, p. 161: "El que niega esto, coloca 13
jurisprudencia del alguacil por encima de la del Tribunal Supremo".
Desde luego, esto es muy manifiesto en ciertas figuras, como el prevari-
cato y el falso testimonio, en las cuales no son aplicables los principios comunes de
la participacin, ya que en ninguno de esos ejemplos es punible la instigacin simple,
esto es sin soborno. Conf. t. V.
22. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA ACCIN: VIII 351

Como consecuencia de ello, el efecto que debe acordarse a


la existencia de una orden que deba ser cumplida sin examen
consiste en el traslado de la relacin imputativa, es decir, el des-
plazamiento de a accin, la cual debe ser directamente atribuida,
como en el caso de violencia, a quien imparti la orden jurdi-
camente irrecusable. El hecho ejecutado es antijurdico y cul-
pable, con independencia del contenido subjetivo con que lo
acompae el ejecutor. Por lo tanto, la obediencia debida no es
una causa de justificacin. Contra ella cabe, por ello, leg-
tima defensa, y quien imparti la orden responde no solamente
del hecho ilcito cumplido por el ejecutor, sino de los daos que
alcancen a ste por obra de la actividad defensiva del afectado.
Pero tampoco es una causa de inculpabilidad, porque al ejecutor
no se le podr imponer la demostracin de que obraba por error
de hecho cuando el derecho no le consenta ninguna verifica-
cin de la legalidad de la orden al tiempo de cumplirla. En este
sentido, la verificacin de la existencia de un deber irrecusable de
obediencia, aunque excepcional, segn hemos dicho, en un rgi-
men poltico republicano, debe preceder, con respecto al
subordinado, a todo examen del contenido subjetivo de su
ac ;in 24 . Si uno de los soldados del" pelotn de fusilamiento
cuaba o amaba ai fusilado es tema vedado cuando queda esta-
blecido, que deba obedecer. En este punto, eventualmente,
podr .entrar en juego la teora del error; jiorque descartada la
existencia de un deber ineludible, el sujeto queobedeci podr
todava invocar el error de hecho, como en un caso cualquiera.

Nos apartamos as ya en ei ?. de 1960 de la sistemtica adoptada anterior-


mente consistente en distribuir la obediencia entre el error de hecho y el cumpli-
miento de la ley. Esa idea mereci observaciones de Novoa Monreal, l; p. 421, n.
17; de Nez, I, p. 414, el cual se mantiene exclusivamente en la teora del error.
Con ms vehemencia que coherencia, Jimnez de Asa, t. VI, p. 812 y sigs. Cree-
mos que este nuevo ordenamiento es ms claro y riguroso que el anterior, y ya lo
planteamos en la la. ed-, p. 390, n. 11. En principio, est de acuerdo Fontn Ba-
lestra, II, p. 327 y sigs. y ya antes, en Elemento subjetivo del delito, Buenos Aires,
Desalma, 1957, p. 159. Al dar a este caso el tratamiento que corresponde a la au-
tora inmediata, dejamos expresamente de lado el examen de la subjetividad del
subordinado. Lo que pensaba el ujier es indiferente, tuviera o no "los elementos de
juicio necesarios", obrara o no ciegamente (Fontn Balestra). Todo esto recondu-
cira el problema al plano del error, como lo hace Ure (h) o de la coaccin (Fierro).
Conf. supra n. 15. Conf. con el texto, H. Mayer, p. 161, aunque trata el caso como
autona mediata. Tambin Welzel, p q 8-9 con referencia a rdenes militares. Estas
no son, a nuestro juicio, el me}or ej nplo. Vase la solucin coincidente del aparta-
ndo final del irt. 51 delC. italiano, Betol, p. 279-280.
352 22 ASPECTOS NEGATT/OS DE U ACCIN: VIII

De conformidad con esta tesis, el P. 1960 dispone, art. 27:


"No es autor el que obrare violentado por fuerza fsica o en
virtud de una orden de autoridad competente, impartida en las
formas debidas, cuando la ley no permite al ejecutor examinar
la legalidad de la orden. En ambos casos, quien ha ejercido la
violencia o dado la orden es punible como autor directo del he-
cho" v .

La excusa de obediencia debida aducida por algunos acusados en los pro-


cesos contra nazis tiene alcances diferentes, si se la considera desde centro del sis-
tema jurdico de la "Fhrung", o desde fuera de l. En general, para juzgar a esos
ejecutores ha debido ser enjuiciado, junto con ellos, el sistema mismo. Reclamar
para esos procesos la aplicacin de los preceptos del propio estado nacional-socia-
lista importa confundir la validez jurdica cor. el valor humano de una ley. Segn
H. Mayer. p. 163, n. 14, el propio Estado nacional-socialista nunez excluy for-
malmente la responsabilidad del subordinado.
23. LA COMISIN - Ki/u CAUSAUSTAS: I - II 353

23

LA COMISIN - TEORAS CAUSAL1STAS

. Concepto.- La generalidad de las descripciones conteni-


das en las figuras especiales de los delitos, al referirse a la actua-
cin del sujeto, mencionan un modo mecnicamente positivo,
activo de obrar, por medio de verbos o formas verbales como:
matar, apoderarse, causar un dao, tener acceso carnal, etc. Cuan-
do el delito se ejecuta en esa forma positiva de obrar, decimos
que se ha realizado por comisin.
Comettr un delito es ejecutarlo por medio de una serie de
movimientos corporales, que es la forma ms corriente, aunque
no ia nica, de realizar una infraccin.
Hemos visto ya sin embargo que la accin delictiva no con-
siste en una pura serie de movimientos intransitivos; la accin es
el medio por el cual el hombre crea en la realidad circundante
situaciones nuevas, resultados, en una palabra.
Para que se pueda decir que determinada alteracin del
mundo exterior ha sido cometida, es necesario que entre la fase
externa pero subjetiva de la accin (conducta corporal) y la fase
objetiva de b misma (resultado) medie una relacin. Es preciso,
en ei homicidio, por templo, que la muerte de un hombre (re-
sultado) se. vincule de algn modo con los actos que el sujeto
realiz (potuacin voluntaria).
Este. e.s el problema que se ha planteado bajo el nombre de
relacin de causalidad.
II. Relacin de causalidad '. Pocos tenias se han presen-

Acerca de este tema se ha publicado mucho en los ltimos tiempos, en


lengua espaola. El trabajo general mis importante es el de J. J. Bruera, Ensayo
sobre ei concepto filosfico-juridico de causalidad, Buenos Aire, editorial Depalma,
1944; Pai'lo Jos da Coste Jnior Do Nexo causal, San Pablo, Saraiva, 1964;
Abraham Draokin, Relacin de causalidad y delito, t. Cruz del Sur, Santiago de
Chile. 1943; Antonio Huerta Ferrer, La relacin de causalidad en la teona del
delito, Madrid, 1948; Jimnez de Asa, Le relacin de causalidad y la responsabilidad
cmiml, L. L., 16, p. 823, incluido en El Criminalista, II, p. 107; E. J. Ure, Temas
y casos de D. penal, Buenos Aires, 1942, p. 223. Con motivo de la aparicin de k
primera edicin de a presente obra, se han ocupado detenidamente de esta parte
L. A. Bouza, El Derecho Penal Argentino de Sebastin Soler, Rev. de Derecho, Ju-
risprudencia y Administracin, Montevideo, nov., 1940, p. 330; Jimnez de Asa,
Nuevas reflexiones sobre IA causalidad en materia penal, L. L., 22, p. 1, incluido en
354 23. LA COMISIN TEORAS CAUSAUSTAS: II

tado para la doctrina ms erizados de dificultades que el de dar


respuesta a la siguiente pregunta: Cundo es el resultado referi-
ble a la actuacin voluntaria de un sujeto? Cuestin esta que es
previa a la de saber cundo el sujeto ha de responder jurdica-
mente por el resultado.
Este planteamiento del problema aclara en cierta medida un
debate tradicional, pues olvidndose frecuentemente que aqu no
se trata del problema filosfico de la relacin de causalidad, sino
del problema prctico de saber hasta dnde quiere el derecho que
los nombres respondan por sus actos, los autores se han engolfa-
do en las ms intrincadas elaboraciones de doctrinas extraju-
rdicas, que, en realidad, dejaban a la jurisprudencia dentro de
las mayores perplejidades.
As, no debe sorprendernos que la solucin jurdica con-
creta de tal cuestin se detenga, a veces, en un punto determina-
do situado ms ac de donde ira el examen fsico de una serie
causal, y se desinterese de las causas anteriores 2 . Otras veces, en
cambio, va ms all de la verdadera causacin fsica y hace sur-
gir responsabilidad de una relacin causal hipottica, basada pre-
cisamente en la omisin de una causa, como sucede en los delitos
de comisin por omisin, segn ms adeiate viremos 3 .
La cuestin tiene, pues, el carcter prctico de toda cues-
tin propiamente jurdica. Para la dogmtica, este problema es el
de la imputacin jurdica, y construye un error presuponerlo
idntico con el problema ontolgico de la causalidad 4 .

El Criminalista. II, p. 159; del mismo, Derecho Penal Argentino, por Sebastin Soler,
L. L., 23, sec. bibl., ! 1 , vase nm. 11, donde se responde a nuestro artculo Accin
v causalidad. L. L., 22, sec. doct., p. 4;R.C. Nez, Derecho Pena! Argentino..., Ano-
tacin bibliogrfica, D. J. A.. 22 ag. 1940. Vase Tambin M. Sacerdote, La concau-
sa en el homicidio, L. L., 13. sec. doct., p. 180: L. Caxnelli, L. L., 19, jur. ext.,
p. 1. Debe recordarse tambin la muy erurfita sentencia de R. Garca Zavaia,
L. L., t. 22, p. 1, que es comentada por Jimnez de Asa. Este tema sola ser des-
cuidado en los tratados espaoles y americanos. Lo expone, sin embargo. P. Ortiz
Muoz, Nociones generales de D. penal, Santiago de Chile, 1933-5, 1, p. 23 y si-
guientes.
2
Regressverbot, Liszt; Mezger, p. 111, nota 6. Vase la nota 2 del 2,
con la cita de N. Hartmann.
3
Beling, Grundzge, 21.
En contra de las disquisiciones generalizadoras, vase sobre todo Beling.
Der Gegenwartige Stand der strafrechtlichen Verursachungslehre, Gerichtssaal, t.
CI, 1. La critica a las teoras causalistas es muy amplia despus de Welzel. conf.
Juan Crdoba Roda, Una nueva concepcin del delito, Barcelona, Ariel, 1963.
5 23. LA COMISIN - TEORAS CAUSAUSTAS: III 355

III. Relacin con los elementos del delito.- Este problema


de la causalidad se plantea, pues, dentro del tema de la accin, y
no debe ser confundido con otras cuestiones concernientes a
otros elementos del delito, especialmente con la existencia o in-
existencia de culpabilidad de parte del autor. Lo que debe aqu
resolverse es si un resultado fsico determinado (dao o peligro)
debe ser puesto o no a cargo de la accin de un sujeto, sin que en
ello se mezcle el juicio de mrito o de demrito sobre el hecho
(antijuridicidad) o la reprobacin que por ello merezca el autor
(culpabilidad) s . La comprobacin de la existencia de una rela-
cin de produccin de ningn modo importa, por s misma, la
responsabilidad penal (punbilidad); es slo uno de los elemen-
tos de los cuales sta depende 6 .
No solo constituye, pues, un error material inmiscuir en este
primer paso consideraciones derivadas de la ilicitud de la accin o
de la culpabilidad del autor, sino que importa un error metodol-
gico, que fatalmente conduce a resultados equivocados, pues la
cntguridicidad y i.-i culpabilidad presuponen lgicamente la impu-
tacin previa del hecho a un sujeto, y no puede apoyarse sta en
los criterios que servirn luego precisamente para calificar aque-
lla imputacin.
La diferencia entre el tema de la causalidad y el ae la culpa-
bilidad aparece clara en el siguiente ejemplo: en ur. perodo ordi-
nario de economa, una casa comercial concede amplsimos cr-
ditos a los agricultores, sobre la normal esperanza de sus cose-
chas. Sucede un perodo de crisis aguda qu- hace bajar ms del
50 por ciento el valor de los cereales. Esas operaciones eran las
fundamentales de la casa y, como consecuencia, ellas codetermi-
nan la quiebra. A posteriori esto aparece claramente: los crdi-
tos acordados e irrealizables son causa de la ruina; pero sobre esa

s
Liszt, 28, IV, n. 8 y 29, nota 1; Mezgev, 14, III, 2: Beling, 20.
6
Beiing, Grundzge, 20. Conf. Liszt-Schmidt, 29, n. 1. Cree Novoa
Monreal, p. 272 que las referencias subjetivas formuladas dentro de la teora de la
accin "destruyen por entero la ventaja del estudio analtico del delito". No cree-
mos posible una teora de la accin sin referencias subjetivas. Novoa Monreal pa-
rece identificar subjetividad con culpabilidad. La diferencia puede provenir de que
l reconoce en el ser humano "dos aspectos, el espiritual y el corpreo", p. 273;
mientras que nosotros, siguiendo la tradicin aristotlica nos inclinamos a ver
tres: el corpreo, el psquico y el espiritual. Conf. Aristteles, De anima, 1, 408 b;
II, 2, 413 b, 414 b; III, 3-8. Esa triparticin est en S. Pablo, Rom. 7-8; S. Toms,
Q. 90 art 1 ad 1 y Q. 90 art. 6. Sobre ello, Surez, De legibus, cap. 1, 2. Lo ps-
quico es, sin duda, posible, subjetivo; o cual no significa vaiorativamente nada.
356 23. LA COMISIN - TEORAS CASAUSTAS: IV

base no puede aun afirmarse ia culpabilidad de esa quiebra, pues


para ello sera preciso que la imprudencia de la conducta fuese
manifiesta en el momento de la accin, es decir cuando el crdi-
to se acordaba 7 .
En cambio, no siendo la tipicidad un elemente constitutivo
del delito sino una cualidad que cada uno de aqullos debe re-
vestir, la investigacin del proceso productor que corresponde a
cada figura concreta, circunscribe y con ello aclara el problema,
reducindolo a una ms modesta, pero ms firme, esfera jurdi-
ca 8 . ;
La superposicin de estos temas, se evidencia, por ejemplo,
en el Cdigo Civil, afiliado a la doctrina de la causalidad adecua-
da, que luego estudiaremos, y que identifica la cuestin de ia
eficacia fsica de los actos con ia previsibilidrid mayor o menor de
los efectos. Tambin los ejemplos de Ulpiano y Pauio, Ley 11,
D. IX, 2 Ad legem Aquiliam y ley 30, 4, ibidem, que suelen ci-
tarse pare fundar el alcance de k causalidad, son principios que
rigen evidentemente la culpabilidad 9 .

IV. Doctrinas. Pira ordenar ia exposicin de doctrinas,


puede partirse esquemticamente de una diferencia esencial que
separa unas de otras: las que no distinguen entre causa y condi-
cin y aquellas que haciendo esa distincin, buscan, dentro del
cuadro concreto de ias condiciones, una determinada, a la que
dan la jerarqua de causa.
Una vez expuestas las teoras que llamaremos causalistas,
pasaremos a considerar la nueva orientacin impresa por Binding
a este tema. Importa una verdadera transformacin del tema de
la causacin en el tema de la accin humana. Durante mucho
tiempo pas inadvertida la fundamental importancia de ese apor-

Conf. C. C. R., in re Cooperativa Agrcola Federal, agosto 12, 1936. Ca-


ara 1095, n. 2, hace una rpida referencia a este punto: la previsibidad ante-
rior debe ser la base jurdica de la culpa.
La reduccin dei problema de la causalidad a lmites mucho ir.s modes-
tos que aquellos que alcanzaban anteriormente es, sin duda, consecuencia de ia doc-
trina de Beling en op. cit., Der Gerichtssaal, 101, p. 1 y sigs. La verdad es que la
cuestin terica de la causalidad ha alcanzado desenvolvimientos mucho mas ex-
tensos que ios que corresponden a las necesidades prcticas, pues los casos en los
que la doctrina se divide, como lo afirma Antolisei, constituyen ms bien "hip-
tesis escolsticas, bien difcilmente verificables en la realidad". Ver: Condizione
qualificatal, en Riv. Italiana de D. P., 1935, p. 334. Para la doctrina de Beling,
vase ms abajo.
9
Roux, Cours de D. Penal, Sirey, 1930, p. 282, hace esa cita
23. LA COMISIN - TEORAS CAUSAUSTAS: V 357

te, bien anterior a la tesis de Weizei cuya obra alcanz en este


punto una amplsima difusin, no obstante ciertos desajustes de
tos cuales la obra de Binding est libre. La inercia de la doctrina
corriente en la manera de exponer los temas jurdicos impidi
que se captara en toda su imponancia el aporte de Binding cuan-
do nosotros nos empeamos en destacarlo y en seguir esa direc-
cin 1 0 .
V. Doctrina de ia equivalencia de cos?diciones. El plantea-
miento expresamente causalista del probitma puede decirse que
se inicia con el enunciado de esta doctrina, que supera, sin duda,
ia consideracin meramente emprica del tema. El punto de par-
tida de ste nuevo criterio consisti en tom?.r en cuenta, por una
parte, lo limitado que es el poder del hombre, y, oor la otra, la
pluralidad de fenmenos que concurren a determinar un efecto o
resultado. En el mundo fsico, no es posible aislar dos fenmenos
de tal modo que uno de ellos sea antecedente nico y necesario"
de! otro. Para el crecimiento de una plarta es necesario: una se-
milla, un suelo frtil, un acto de aiar. otro de sembrar; agua, aire,
etc. Al acto de sembrar (accin humana) slo arbitrariamente
puede llamrsele causa, porqu?. pn supone, para su xito, la coo-
peracin de todas aquellas otras condiciones y ella misma, con
relacin a las dems, es solamente, a su vez, una condicin. En
ese sentido, slo puede llamarse causa ai conjunto de rodas las
condiciones.
Ahora bien, ia mente humana juzga que. un fenmeno es
condicin de otro toda vez que suprimindolo mentalmente, re-
sulte imposible concebir el segundo fenmeno tal como se ha da-
do. Este es el llamado "procedimiento hipottico de eliminacin"
de Thyrn: si no hubiese llovido, no habra cosecha; luego, la llu-
via es una condicin de ese resultado.
Ahora bien, si la teora del deito*'tuviese que construirse so-
bre la base del concepto naturalista de causa, jams podra ser el

10
Para nuestro modo e ver, Binding no es un precursor de la teora fina-
lista, segn lo califica Crdoba Roda en op. cit. p. 19 y 25. Fue en este punto, no
obstante su fama, el infortunado -autor de una teora a ia que acaso no le haba
llegado la hora. Vase Antoiisei, / / rapporto di causalit nel Diritto Pnale, Cedam,
1934. Sobre este libro, la polmica de Grispigni. // nesso casale nel D. p., Riv.
Italiana di D. P., 1935, p. 1 y sigs., y la contestacin de Antolisei en la misma re-
vista: Condizione qualificafa? , p. 334 y sigs. Ver tambin Silvio Ranieh, Le cau-
salita nel D. Pnale, Milano, 1936. La bibliografa sobre este tema asume propor-
ciones teratolgicas en Alemania.
358 j 23. LA COMISIN - TEORAS CAUSAUSTAS: V

hombre-imputado de un hecho, toda vez que es imposible aislar


una accin como causa total de un evento ' ' .
De este pensamiento deriva la teora llamada de !a equiva-
lencia de las condiciones, de la condicin simple, o de ia conditio
sine qua non, dominante durante mucho tiempo en la doctrina y
aun en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Berln, por la
influencia de von Buri l 2 .
No siendo posible basar la imputacin sobre la causa total, y
apareciendo cada una de las condiciones como determinante del
resultado, para fundar la imputatio facti, basta con que el sujeto
haya puesto una condicin de ese resultado. "La diferencia -di-
ce Finger- entre causas de un resultado y condiciones del mismo
la juzgo cientficamente insostenible" 13 .
Como consecuencia, para la doctrina de la equivalencia de
condiciones, la relacin de causalidad existe toda vez que sin el
movimiento corporal no hubiese sucedido el resultado, es decir,
ruando si primero no puede mentalmente eliminarse sin que el
resultado desaparezca (conditio sine qua non) en su forma con-
creta y particular (el interfecto no habra muerto hoy as) ' 4 .
Con tal sistema, queda totalmente eliminada la concausa.
Otras doctrinas llaman concausa -' la condicin que concurre a la
produccin del resultado con preponderancia sobre la accin del
sujeto. Su efecto consistir, p'.:?s, en hacer desaparecer ia relacin
de causalidad entre la actuacin voluntaria y el resultado. Para la
doctrina de la equivalencia, la concausa es una condicin como
cualquier otra: no predomina sobre lac otras; no excluye el nexo
causal.
As, el nexo c?usal subsiste aunque medien o sobrevengan
circunstancias especiales: debilidad de la vctima; incendio del
hospital en que se internara (Ejemplos del procedimiento hipot-
tico de eliminacin: si A no hubiese herido a B, ste no habra
ido al hospital donde pereci en el incendio; luego A es autor del
homicidio por cremacin. Otro: si A no hubiese "herido a B, ste

Conf. Mayer, p. 137.


El representante moderno ms decidido de esta doctrina es vtjn Liszt,
Lehrbuch, 29. Los trabajos citados de von Buri son: Ueber Kausalzusammenhang
und dessen Zurechnung, Goltdammen Archiv, XIV; Ueber Kausalimt und deren
Verantwortung y Die Xausalitt u. ihre strafrechtlichen Beziehung, 1885. Conf.
tambin Finger, Lehrbuch, 274, 283; Beling, Grundzge, 20, II.
a
Finger, 275.
A J von Liszt, 29.
23. LA COMISIN - TEORAS CAUSAUSTAS: V 359

no habra corrido el riesgo de la imprudente operacin a que el


mdico lo someti, con resultado fatal; luego A es autor de ho-
micidio).
La causalidad, segn este procedimiento, subsiste siempre
que la condicin ms prxima (el incendio, la operacin impru-
dente) siga dependiendo de la ms remota. Veamos este ejemplo
de von Liszt: A hiere a un navegante y ste despus perece por
naufragio: no hay causalidad, pero s la hay si el naufragio es de-
bido a que el navegante, por su herida, no ha podido maniobrar.
A, dice von Liszt, es autor de homicidio por inmersin l 5 .
Es manifiesto que tal doctrina extiende la responsabilidad al
infinito, pues las condiciones de los fenmenos se suceden las
unas a las otras en una serie ilimitada.
Establecer el lmite a este retroceso en la serie causal es el
problema ms grave que plantea la doctrina de la equivalencia.
Nadie dira "que el constructor de una casa la ha destruido, aun-
que la construccin es una condicin necesaria para ello" 16 .
Eselmite est sealado, para algunos, por la intervencin
dolosa de un tercero, y tal afirmacin se deriva de la teora le-
gal de la participacin. El legislador incrin-A-a la accin media-
ta slo bajo las formas de instigacin y complicidad, es decir,
que quedan eliminadas las acciones medbta" que no revistan este
carcter 1T.
Pero la responsabilidad hipertrofiada que* es consecuencia de
esta teora queda de manifiesto en todos los dems casos y espe-
cialmente en aquellos delitos calificados por el resultado o
preterintencionales 18 .

15
Von Liszt, 29,111,3.
16
Beling, Der gegenwrtige Stand der strafrecntlichen Verursachungslehre,
Gerichtssaal, 101. Hace notar, con razn, Antolisei, op. cit., p. 46, que para esa doc-
trina, no son condiciones solamente las que determinan el resultado directamente,
sirio tambin las.indirectas, las precondiciones.
17
As von Liszt, 29, in fine.
18
Esta doctrina concluye, segn Binding en que "todo el mundo es culpa-
ble de todo". Normen, II, 1, 479.
La refutacin de Binding a la doctrina de la equivalencia es interesante en
sumo grado desde el punto de vista tcnico, porque ella muestra las contradiccio-
nes de esa teora con las instituciones del derecho positivo. Sus razones valen, en
general, para toda legislacin en la que se acepte la distincin entre autor (el que
pone la causa) y cmplice (el que pone una condicin); entre preparacin, tenta-
tiva y consumacin. La doctrina de la equivalencia lleva a la conclusin de que de-
terminar y codeterminar un resultado son trminos equivalentes (p. 478). Pero
ello importa identificar la equivalencia lgica con la equivalencia causal del fen-
360 23. LA COMISIN TEORAS CAUSALISTAS: VI

* En un importante trabajo publicado en homenaje a la


memoria de Sebastin Soler, Ouvia 18a analiza crticamente
a la teora de la equivalencia de las condiciones y nos muestra
una serie de errores conceptuales sobre los cuales dicho enfo-
que ha sido construido, concluyendo bsicamente en que la
calidad causal que en l se le otorga a cada condicin del con-
junto, resulta lograda mediante una inferencia ilegtima, siendo
estril el procedimiento de constatacin propuesto, para resol-
ver, por s mismo, el problema causal concreto. Adems, al
omitir la teora de la equivalencia de las condiciones el comple-
mento metodolgico de la afirmacin de cada uno de los ante-
cedentes, la incapacita para poder percibir las condiciones
suficientes del resultado delictivo Remata sus apreciaciones
Ouvia afirmando que la doctrina analizada padece en verdad,
de un daltonismo causal que le hace confundir los matices de
los respectivos antecedentes y mas que una equivalencia, hay
una confusin de esos antecedentes.

VI. La crtica de Mayer. Partiendo de este mismo punto


de vista es curioso verificar cmo M. E. Mayer llega casi a una ne-
gacin del problema. Formula la doctrina de la condicin en la
siguiente manera I 9 : E! problema est mal planteado -dice Ma-
yer cuando se pregunta: bajo qu condiciones debe conside-
rarse una manifestacin de voluntad como causa del resultado'.'
porque esa pregunta puede contestarse de tres maneras:
a) en ningn caso, si por causa se entiende la totalidad de
as condiciones: la accin nunca es la causa total;
b) en algunos, si se emplea la palabra causa en sentido filo-
sfico, pues entonces, slo es causa la condicin que consiste en
una modificacin que concebimos como necesario presupuesto
de! efecto. "Causa y efecto son modificaciones que se dan en el
tiempo en sucesin necesaria" (Schopenhauer). Ordinariamente
sucede as; pero tambin sucede que el delincuente se aproveche
de una serie causal. El domador encierra un sujeto en la jaula de

meno. Tal resultado est rechazado por e! derecho positivo, que distingue los au-
tores de los cmplices, sobre la base de ia distinta eficiencia o valor de sus apor-
tes. Vase Binding. Normen, II, 1, 93, esp. p. 496. 500 y SES. En contra:
M. I'.. Mayer. D. 144-5 (nota 1).
18a
Ouvia. Guillermo J., Examen crtico de la teora de la equiva-
lencia de las condiciones, en La Ley, i. 1983-C, p . 1 0 6 4 .
19
M. F. Maver. p. 135 y sigs.
23. LA COMISIN - TEORAS CAUSAL1S7AS: VI 361

un len. Quien mata al sujeto es el len; el domador no pone pa-


ra ello una causa sino una condicin; en tal caso, nos basta con
que sea una condicin.
c) El Reichgericht, finalmente, siguiendo a von Buri conclu-
ye en que hay causalidad siempre que la accin haya codetermi-
mdo (condicionado) el resultado: si lo ha condicionado, lo ha
causado Claro est que en esta doctrina no se emplea la expre-
sin causa ni en el sentido ata) ni de b). Usan la palabra causa en
el sentido usual, segn el cual se designa como causa a .a condi-
cin que interesa, y por eso se destaca como importante. La doc-
trina de von Buri' no'es ms que una justificacin de .ese modo de
expresarse; prueba que es posible substituir V, palabra/condi-
cin" por la palabra "causa". Conclusin superfina c intil, pues
no se trata de un resultado cientfico, sino de una consecuencia
de la mala posicin del problema. Tan engaoso es el tema como
la prueba. Las condiciones son todas equivalentes.cuando se ex-
cluve toda valoracin v se atiende a su consideracin causal, ciare
est que entonces no puede prescindir de ninguna sin que vane
el resultado; todas las condiciones son equivalentes. Pero tal equi-
valencia no subsiste cuando se torna el concepto de valor en el
sentido corriente y correcto, no causal, sino teteologico. Todos
distinguimos la condicin puesta por un hombre de la que se da
sin accin humana, y aun distinguimos la accin del cmplice de
la del ejecutor.
La cuestin, pues, debe plantearse as. segn Mayen -
Es relevante para el derecho penal toda relacin causal o
slo lo son algunas?
Con ello nieea la necesidad de una teora de la causalidad,
pues sta queda reducida a una funcin elementalisima, comn
en el hombre servido por su experiencia. Al desarrollarse la doc-
trina de la conditio sine aua non, el problema de la causalidad se
niega para reconocerse precisamente que toda relacin causal es
relevante.
Se asustarn de las consecuencias del principio los que olvi-
den el mnimo valor que tiene la comprobacin de una relacin
causal: con ella no se afirma la punibilidaa; cuanuo hay una du-
da lo* principios decisivos los suministra la doctrina de la culpa-
bilidad' El correctivo que restringe esa teora es el de la culpabili-
dad
' En los delitos calificados por el resultado o delitos pretenn-
tencionales las injusticias que pueden producirse provienen de la
lev misma que crea tales figuras, que deben suprimirse.
362 23. LA COMISIN - TEORAS CAUSAUSTAS: Vil - VIII

VII. Doctrinas individualizadoras.- En contraposicin a la


doctrina de la conditio sine qua non, para la cual basta el concep-
to de condicin para fundar la relacin causal porque todas las
condiciones se equivalen, encontramos un grupo de doctrinas que
se caracteriza por buscar, dentro del complejo de condiciones,
una condicin determinada, a la cual se le acuerda o reconoce la
jerarqua de una verdadera causa. Para esa seleccin se han em-
pleado diversos criterios, siendo el ms caracterstico el de la efi-
ciencia.

VIII. A. Causalidad eficiente y prxima. Si bien la doctri-


na de la equivalencia concluye, como hemos visto, en la negacin
del problema de la causalidad, y en buscar los verdaderos lmites
de la imputacin de los efectos en los principios que rigen la par-
ticipacin (Liszt) y la culpabilidad (Mayer), ella constituye, sin
duda, una superacin de todas aquellas teoras que seleccionan,
dentro del compiejo de condiciones, un antecdanle al que cler-
da n la cualidad de causa, basndose en el int*{nsf:r, poder de cau-
sacin del fenmeno (teora de la causa eficiente). Este punto de
vista P..;rkmeyer) viene a concluir en la necesidad de distinguir,
ya ,ea ojalitativa ya cuantitativamente, una condicin de las de-
mi;. Pero ante la real imposibilidad de comprobar ia eficacia in-
trn-:ca de un fenmeno aislado, concluye en un verdadero em-
pirismo sin fundamento. Por otra parte, siendo evidente, como lo
pone de manifiesto el ejemplo del len de M. E. Mayer. que no
es necesario ser causa eficiente de un resultado para responder de
l. esa teora tiene que ser corregida en sentido inverso, dira-
mos, a la de la equivalencia, ampliando la esfera de la imputacin
con la teora del dominus causae, que hace responsable ai que ha
puesto una condicin'anterior a la que es eficiente para producir
el resultado 20 : quien es causa de la causa es causa del mal causa-
do.
A nuestro modo de ver, el error fundamental de la doctrina
de la causa eficiente est en que el derecho puede no exigir que
se base la culpabilidad en una relacin tan ntima o estrecha.
La diferencia entre una y otra condicin queda fsicamente
subrayada con el ejemplo de Franck: tocar el rgano es siempre

Vase la exposicin y la crtica a esa doctrina en Antoiisei, op. cit., p.


70 y sigs. En contra tambin M. E. Mayer. p. !-!4.
23. LA COMISIN TEORAS CAUSAL1S7AS: X 363

ms que tirar dei fuelle 2l : pero es inexacto querer sacar de all


una conclusin jurdicamente vlida, porque si fuese delito tocar
el rgano, tanto delinquira el que produce la meloda como ei
que da viento.
Otro punto de vista, ms mecnico, pero no menos errneo.
est constituido por la teora de la causa prxima, que tiene muy
diversas formulaciones. Antolisei, en su estudio sobre este tema,
sintetiza el pensamiento de algunos autores franceses -Chauveau
et Hlie, Garraud. G a r c o n - afiliados a ella, con este sencillo
enunciado: para que haya responsabilidad, esa doctrina exige que
la accin haya sido causa directa del evento. La causa es directa
cuando el evento es previsible 21.

IX. B. Teora de la causalidad adecuada.- Puede afirmarse


que la opinin dominante se pronuncia hoy favorablemente con
respecto a la llamada doctrina "de la causalidad adecuada.
La primera y ms importante caracterstica comn de esta
corriente consiste en poner enjuego el elemento de pyeviiibilidad
en los procesos causales. Segn ella, no basta que -.ir. hecho sea
condicin de un resultado para que el autor de aqui deba ser
considerado tambin autor de ste: las condiciones no son equi-
valentes, i/jei solamente algunas de ellas son adecuadas o norma-
les.
Frente a la doctrina de la equivalencia^ se puede observar
que es errado creer que con el procedimiento de la supresin
mental hipottica se resuelva el problema de la causalidad en un
sentido individualmente infalible: "No hay causalidad del caso
sinp,i'!cr" 2 3 ; cuando se afirma que entre dos hechos existe rela-
cin de causalidad, es porque tanto el uno (la causa) como el
otro (el efecto), son captados como hechos de determinada espe-
cie, pues si los hechos slo sucedieran una vez, y tuvieran que ser
captados en su individualidad, nunca se podra afirmar que entre
ellos existe relacin de causa a efecto. Lo nico que se compro-
bara sera una mera sucesin temporal de los fenmenos, puesto
que el concepto de causalidad envuelve el de constancia posible

21
Frank, l . H I . p . 13.
Antolisei, p. 61; Chauveau et Hlie, IV, nm. 1339 y sigs. Esta teora de
la causa directa es la que segua en general, la C. C. C , L. L., t. 10, p. 882; t. 14,
p. 649, en contra del criterio del doctor Ure, que aplicaba la de la causa adecuada.
Kaufmann, Die phosoohischen Grundprobleme der Lehre von der Stra-
frechtsschuld, 1929, p. 81.
36* 23. LA COMISIN - TEORAS CAUS/JJSTZ: IX

de una relacin, y no puede haber constancia sin pluralidad de


casos. Le que har aparecer un hecho como causa son ios rasgos
que lo caracterizan 7Acomo hecho de determinado gnero. De esto
deduce Kaufmann que la contraposicin entre las doctrinas de
la causa adecuada o tpica y la doctrina de la conditio sine qua
non es errada, pues a diferencia no es antittica, sino que consis-
te solamente en el grado con que se exige que un hecho se adapte
a su gnero, para que sea considerado causa. La conditio sine qua
non exigira una mera adecuacin formal de un hecho a su gne-
ro, mientras que la causalidad adecuada exige una adecuacin es-
pecifica del hecho (causa) a su efecto. Es decir, que, segn sta,
no cualquier relacin condicionante ser suficiente para consti-
tuir una relacin causal, sino que solamente sern causas lasque
se muestren especficamente idneas con respecto a determinado
resultado 2S .
En consecuencia, no queda despejado el problema de ia exis-
tencia de una relacin de causalidad con el simple procedimiento
hipottico de eliminacin; lo que importa es ms bien formular
un juicio acerca de la regularidad :6 general con que esos dos he-
chos se suceden. No basta, pues, que un hecho sea condicin de
un evento: tiene que ser una condicin tal, que regularmente
acarrea tras s el resultado. La vctima del accidente de trnsito
(herido levemente) que muere en el incendio del hospital, del
ejemplo de von J.isz. no es vctima de un hecho que est regular-
mente encadenado con los accidentes de trnsito; el hecho produ-
cido no era adecuado para causar la muerte por cremacin, y su
autor, entonces no responde por el homicidio 21.

Conf. Kaumann, op. cit., p. 79.


Los principales defensores de esta teora son: von Bar, Die Lehre vom
Kausalzusammenhange im Rechte, besonders im Strafrechte; von Kries, Ueber der
Begriff der objektiven Mglichkeit und einige Anwendungen desselben, 1888; del
mismo Logik-Grundzge einer Kritische und Jormaien Urteilslehre, Tbingen, Mohr,
1916; Thon, Der Begriff der Verursaehung, 1894: Rmelin, Die Verwertung der
Kausatbegriffe in Straf-und Zivilrecht, 1900; Kbh'ler, Deutsches Strafrecht, p. 184:
Mezger, 15; entre ios italianos, vase Flonan, Trattato, 63. 64; el mismo, Cau-
salit e pericolosit, S. P., 1924, 1, p. 304 y SJJTS.: Grispigni, // delito del non impu-
tabile nel cncorso di pi persone in uno stesso reato, S. P., 1911, p. 111 y sigs.:
el mismo // nesso casale nel D. P., Riv. Italiana di D. P., 1935, I, p. 3 y sigs.
Fxpresin d'.- M. E. Mayer, p. 146.
De ah viene que algunos identifiquen en ese sentido la doctrina de la
causa adecuada y la de ia causa tpica, por ejemplo, Florian, Causalita e penclo
sita, S. P., 1924, , p. 305. Nosotros reservamos ese nombre a la doctrina de Be
ling, que ms abajo exponemos.
23. LA COMISIN - TEORAS CAUSAUSTAS: IX 3t

Para la doctrina de la equivalencia, segn hemos visto, no es


admisible la interrupcin del nexo condicionante: en principio, o
un hecho es condicin de otro o no lo es; si lo es, su poder condi-
cionante basta para determinarlo como causa, aun actuando jun-
to a l otras condiciones, como sucede siempre en todo proceso
real. Para la doctrina de la adecuacin, en cambio, es admisible
que un hecho anterior, concomitante o posterior a la accin del
sujeto, haga surgir esas consecuencias abnormes, que en el curso
ordinario de los hecho: anlogos no se derivan de la accin del
sujeto. Cuando ello sucede, el nexo causal se dice que ha sido in-
terrumpido. Destacamos, pues, como una de las consecuencias
ms importantes de esta doctrina, la admisin de la existencia de
concausas. Concausa se iamar a un fenmeno que, al actuar jun-
tamente con la accin del sujete, lleva a consecuencias que no co-
rresponden al curso normal y ordinario de los procesos de ese ti-
po. As, el incendio del hospital es una concausa que interrumpe
la relacin entre el accidente de trnsito y la muerte del sujeto.
El autor del hecho no debe responder ms que de su obra, esto
es, de las lesiones, aun cuando aplicado el mtodo de eliminacin
hipottica, resulte que en concreto el sujeto no habra muerto en
el incendio si no hubiese sido herido 28 .
Pero cmo se realiza ese examen en el cual se trata de de-
terminar si el hecho se ajusta o no al curso regular de las cosas?
Los resultados de ese anlisis difieren, segn sea el punto de mira
en el cual nos coloquemos para determinar la regularidad genri-
ca del fenmeno.
a) Von Kries juzgaba que haba que colocarse en e! punto
de vista de! autor del hecho, para tomar en cuenta las circunstan-
cias que conoca o poda conocer al emprender su accin. Se tra-
ta de establecer si la consecuencia era previsible desde el punto
de vista del sujeto y dadas las condiciones en que actu.
b) Otros no admiten que ese diagnstico de la regularidad
del proceso se realice atendiendo a las circunstancias conocidas
por el sujeto, sino que, mirado el hecho objetivamente (Thon),
debe el juez considerar todas las circunstancias que un hombre
normal debe prever. Se realiza as lo que se ha llamado una prog-
nosis postuma 29 . pues el juez se coloca en el momento de la ac-

La expresin "concausa" es vivamente atacada por Antolisei. op. cit..


p. 106, !93 y sigs.; debe hablarse, segn l, de "relacin ocasional",
29
expresin de von Liszt. segn Antolisei, op. cit, p. 101, corriente hoy
en todos los tratados.
366 23. LA COMISIN - TEORAS CAUSALISTAS: IX

cin, como si el resultado no hubiese ocurrido, y determina la


probabilidad de ese resultado.
c) Finalmente, se enuncia el criterio segn el cual la formu-
lacin de ese juicio de probabilidad no puede ser el simple resul-
tado de un anlisis lego de los hechos, sino que tratndose de de-
terminar !a generalidad y adecuacin del fenmeno, es necesario
guiarse por ei dictamen de la experiencia, y para ello el dato que
debe buscarse es el que puede suministrar aquel que conoce los
procesos de esa clase, es decir, el perito, el cual determina, sir-
vindose del caudal de conocimientos que 'a ciencia y la expe-
riencia proporcionan, si el resultado corresponde o no al curso
norma! de los acontecimientos (Traeger).
Como observacin comn a todas estas corrientes, destaca
la crtica que con la doctrina de la causalidad adecuada el proble-
ma viene a quedar superpuesto con el de la culpabilidad, ya que
se estimar que hay causalidad toda vez que el evento sea (con
mayores o menores exigencias) previsible, c--: decir, que el pu".t
de vista se confunde con ei de la culpa. T:A v-.^i'dado ser que hay
cau-aiidad cuando hay culpabilidad, sier.dc que !o que se procu-
raba era saber cundo habr causalidad para que despus se pueda
ex-.'"linar si el hecho es o no culpable 3 0 .
A esto agregan algunos la observacin de que el derecho
contiene figuras en las cuales ia responsabilidad es, en cierta me-
dida, independiente de la culpabilidad (delitos preterintenciona-
les). En esos casos, la imputacin de los efectos no puede basarse
en la previsin de stos 3 1 . Nosotros creemos equivocada esta cr-
tica. Corresponde a la forma en que un sector de ia doctrina ale-
mana construa la teora de los delitos preterintencionales, como
forma de responsabilidad objetiva, opinin que hoy ya nadie sus-
tenta.
Finalmente, se objeta tambin que con esa teora quedan
como irresponsables los sujetos que, conociendo el curso acciden-
tal de un proceso, especulan con esa causalidad atpica para la
realizacin de su propsito 3 2 . Es para salvar este reproche, ms
de una vez dirigido a von Kries, que Rmelin y otros introducen
modificaciones a la doctrina, transformndola casi totalmente.

30
Asi M. E. Mayer, 148; Liszt-Schmidt, 29; VII, 4.
Conf. Antolisei, op. cit., p. 102.
32
Conf. Liszt-Schmidt, 29. VR, 4.
: 3 . LA COMISIN TEORAS CAUSAUSTAS: X 367

X. C. La doctrina de la causa tpica 3 3 . - Dentro del dere-


cho penal, el problema de la causalidad adquiere un nuevo sesgo,
gracias al planteamiento de Beling, cuyo ltimo enfoque conduce
a una especie de anulacin de la dificultad, mediante la reduccin
de este problema a otro, el de la adecuacin del hecho a su tipo.
Se comete un error, dice Beng, cuando se intenta construir
un concepto substancial de causa, universalmente vlido a priori,
prescindiendo de los preceptos especficos para los cuales debe
valer, y que vienen as a quedar subordinados al resultado de la
teora general. El derecho slo tiene conceptos formales que val-
gan con generalidad; pero no hay conceptosjurdicos substancia-
les universalmente vlidos a priori. Los preceptos primarios son
en derecho penal las figuras delictivas. Descender de una doctrina
al caso importa una petitio principa. El mtodo correcto consiste
en partir de las figuras en particular; la parte general del derecho
penal no es lgicamente previa, sino subordinada a la especial 3 4 .
Cuando nos hallamos frente a un caso de esta naturaleza, no
debemos ocurrir a una doctrina general, sino a l iivr:, y en eila
especialmente ai verbo, en el cual generalmente txp-::sa el legisla-
dor el sentido de causacin que quiere reprimir.
Ahor-> bien, examinado el problema desde este punto de vis-
ta, sus pi^porciones se reducen. Los delitos formales, desde ya,
quedan excluidos de toda cuestin 3 5 . Los delitos materiales, por
vd parte, no ios construye la ley diciendo:, "el que causa tal efec-
to", sino que dice: "matar", "apoderarse", "jurar", sin plantear
al jurista el concepto genrico de causa. Tampoco dice la ley que
se aplica la pena del homicidio "al que ponga una condicin para
la muerte de un hombre". La ley ha empleado esos verbos tomn-
dolos de la vida cotidiana, en la cual aqullos asumen un valor
bastante diverso ai de la frase "poner una condicin". Nadie dice
que el constructor de una casa la ha destruido, aunque la cons-
truccin es una condicin necesaria para ello. Para la ley, tampo-
co es "matar" = "poner una condicin para la muerte" sino que

Ver Beng, Der gegenwrtige Stand der strafrechtlkhen Verursachungs-


lehre. Gerichtssaal, CI. p. 1 y sigs.; M. E. Mayer, op. cit., loe. cit.
Esta afirmacin tiene en Beling un sentido radicalmente distinto del que
le acuerda el Denkscnrift, cuando postula tambin la prelacion de !a parte especial
en el proyecto alemn de C. p. nacional socialista.
En contra de esta afirmacin de Beling, Antolisei, op. cit., p. 119, nota
en que habla de un delito material de simple omisin, que es un delito de omisin
calificado por el resultado.
368 23. LA COMISIN TLCZiAS CAUSMJSTAS: X

en ella se destaca un proceder caracterstico. Claro que el legisla-


dor puede tambin referirse al caso de "contribuir al resultado" y
entonces la doctrina de la equivalencia tendra aplicacin Iegal-
mente reconocida.
Con esto desaparece para el jurista el problema de la causa-
lidad y, en su lugar, se presenta, en cada caso, el problema de sa-
ber cul sea, una vez la accin caracterstica de "matar", otra, la
de "apoderarse". Tales preguntas han de resolverse con el mismo
criterio con que se juzga de los dems elementos del delito. Bien
estaba, pues, la vieja doctrina, cuando remita ese problema a la
Darte especial como lo haba hecho Berner, en su Lehrbuch
(ed. 18, p. 117).
Pero no tendremos necesidad de volver en cada caso & las
teoras? Beling responde negativamente. Toda doctrina general
est expuesta a que el legislado! la desmienta. Nos guiaremos, en
cada caso, por el valor corriente del verbo. Prescindiremos tam-
bin del tema de la interrupcin del nexo causal. Lo que nos
preguntaremos ser si es adecuadt la accin al correspondiente
verbo tpico, y no nos quebraremos la cabeza buscando, por e-
jemplo, una doctrina de la causalidad de la omisin. El concepto
concreto de causa nos queda entre manos al analizar la tipicidad.
Si se quiere aun hablar en general de causalidad, la llamaremos
causalidad tpica: non ex regula jus sumatur, set ex jure, quod
e.at. regula fiat (Paulo, D 50, 17).
Esta posicin se adapta a la realidad y a la ley elsticamen-
te; queda slo un pequeo ngulo en el cual hay que tomar posi-
cin con respecto a lo que "causar" significa: los delitos "de
resultado extra-tpico" (homicidio preterintencional). Pero tam-
bin en ellos debe rechazarse toda posicin apriorstica. Hay que
atenerse tambin;en ellos al resultado de la interpretacin en ca-
da tipo, e inducir el propsito de la ley. No hay ninguna razn
que haga suponer que existe en la ley un criterio unitario.
De lo expuesto, sntesis del pensamiento de Beling, se dedu-
ce que no existe propiamente un problema de causalidad, sino
que la cuestin se resolver, en cada caso, en la operacin de sub-
suncin del hecho a la figura, por medio de una operacin de in-
terpretacin de la ley y especialmente del sentido del verbo 3.

Beling, ya en su Lehrc vom Verbrecher., 1906, ps. 30 y 208, haba afir-


mado la correspondencia del ten.' de la causalidad a la teora de la tipicidad. No-
sotros no consideramos acertadc : "ai de la doctrina de Beling como fundada en
24. TEORA DE LA ACCIN JiHAHA: 1 369

24

TEORA DE LA ACCIN HUMANA

I. Accin y causacin. Doctrina de Binding. La consecuen-


cia a nuestro juicio ms importante del planteamiento de Beng
consiste en que, sin proponrselo expresamente, va a parar a la
distincin, ya anteriormente hecha por Binding, entre accin y
causalidad, pues lo que encontramos en cada unz. de las figuras a
ias que Beling nos manda es una forma de accin. Ahora bien,
la identificacin terica del concepto de accin con el de causa-
lidad es uno de los errores comunes a todas las doctrinas causalis-
tas. Ese error es an ms patente en la doctrina de la condi-
tio sine qua non, que reduce a la accin humana al nivel de una
condicin cualquiera ' .
Es extrao que en las exposiciones de este tema no se haya
hecho plena justicia a la contribucin que, para su esclarecimien-
to, representa ia obra de Binding. De sus referencias al proble-
ma 2 ha sido recogido, sobre todo, un fragmento del cual se ha
deducido que, para Binding, la causa seria ia condicin ltima,
porque sta es la que /Guipe el equilibrio ture las condiciones
positivas y negativas del resultado 3 . Esto ha hecho tambin que
se llamase a esta concepcin teora de la preponderancia.
En efecto, en el recordado pasaje, expone Binding su doc-
trina sobre la diferencia entre factores positivos y factores negati-
vos. Segn su ex: 'nacin, muchos son los factores de un hecho,

un concepto "csal-mecnico" de la accin, segn lo hace Crdoba Roda en Una


nueva concepcin del delito, Barcelona, Ariel, 1963, p. L4, trabajo en el cual no se
toma en cuerna e! valioso aporte de Beling, representado por el estudio aparecido
en el t. 101 de Oer Gerichtssaal que en el texto sintetizamos.
1
Ridicuizacin de la doctrina de ia equivalencia: "hoy casi me hago de un
automvil. Se lo ped a uno que tiene dos. Me dijo que no. Slo falt que me dijera
que s".
3
Biding se refiere varias veces a las cuestiones de ia causalidad en Die
Normen, t. 1, p. 112 y sigs.; t. II, I o , 93, p. 470 y sigs. donde titula su doctrina:
"La nica causa normal segn la concepcin del derecho y su pleno reconocimiento
en la ley penal vigente". Finalmente, vase ei apndice del . II, I o , p. 627 y sigs.
3
As la interpretan: Antolisei, op. cit., p. 64; Liszt-Schmidt, 29, VII, 3.
Claro que para apoyar esa interpretacin se refieren a I, p. 112 y sigs
370 24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: I

pero no por ello ha de llamarse causa a cada uno de ellos sino so-
lamente "a ias condiciones positivas en su preponderancia sobre
las negativas". Causar un cambio es, por ello, cambiar el equili-
brio entre las condiciones que lo impiden y las que tienden a pro-
ducirlo, a favor de estas ltimas * .
Sin embargo, resultan mucho ms interesantes y actuales los
puntos de vista con que este autor ha ampliado, aclarado y dira-
mos replanteando el problema s . Hasta nos parece extrao que
tal desenvolvimiento de la doctrina no haya merecido la conside-
racin debida de parte de ciertos autores que tienen con ella
coincidencias esenciales 6 . Binding distingue y separa claramente
el objeto de su investigacin del problema filosfico de la causali-
dad, pues aqu se trata de la causacin por la voluntad y el poder
del hombre (p. 473), es decir, de una forma de causacin que no
puede identificarse con la de las fuerzas naturales: "La fuerza na-
tural se transforma en fuerza humana, es mentalmente absorbida
por sta". Para la causalidad que interesa a las ciencias del esp-
ritu, el h'-in'\re es la fuente-uni-:.". ae causaiidades relevantes.
E>>*e poder lo tiene el hombre sobre la base de miles de ob-
servaciones empricas. El concepto de causalidad consiguiente-
mente formado por el derecho no tiene un objeto filosfico, sino
prctico (p. 475), como corresponde al derecho, para el cual slo
es causa normal la voluntad del sujeto de derecho. Toda accin
encuentra su causa total en la voluntad de actuar, y en nada ms.
Esta voluntad corresponde a una persona de una inteligencia y un
poder determinados, persona que planea su accin, en ella se sir-
ve de los pobres naturales, y multiplica sus fuerzas a veces sin
emplear ms que su astucia (p. 483-4). Para el derecho, la nica
causa efectiva es la actuacin voluntaria del delincuente
"El hombre causa una variacin cuando desencadena un
movimiento en la direccin de su fin y logra acrecentar ese movi-
miento de tal modo que supera los obstculos que se le oponen",
anima, vivifica Sos factores (p. 490-1).
El ncleo causal .no es una condicin cualquiera, sino otra
cosa "cualitativamente distinta" (p. 493): la actuacin volunta-
ria, que es la condicin capital positiva y la nica que, con rela-

* Normen, 1, p. 116.
5
Normen, 11, I o , 93.
Nos referimos sobre todo a Antolisei. Al expresar su punto de vista perso-
nal en la valiosa monografa // rapporto di causatita nel D. P., no rinde el tributo
debido a quien es fuente directa de su pensamiento.
24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: l 371

cin al hecho, puede, para el derecho, alcanzar la categora de


causa y que, cuando as sucede, hace de su creador el autor.
El concepto de autor es el que nos delimita el concepto de
causa; autor puede serlo el que quiere el todo del tipo delictivo, y
no el que slo quiere una condicin. Tanto es esto as, que, cuan-
do el derecho quiere responsabilizar por el todo al que slo ha
puesto una condicin, crea figuras especiales y excepcionales, co-
mo la del homicidio en ria (p. 507) 7 .
Sintetizando la doctrina de Binding tenemos que ella se ca-
racteriza:
I o ) Por el rechazo decidido de la doctrina de la equivalen-
cia.
2 o ) Por la reduccin del problema a una cuestin prctica y
jurdica, distinta de la cuestin filosfica.
3 o ) Por afirmar que esa cuestin se reduce al estudio de la
situacin del sujeto como autor o cmplice.
A^ntolisei 8 sisu<~ evidentemente ei ;rasmo rumbo. En vez de
averiguar cundo ur. .echo ser causado por una accin, interesa-
r saber cundo un hombre (el imputado) podr ser considerado
autor de aqul 9 .
Con ese planteamiento, no pueden servirnos las respuestas
suministradas por el causalisnto mecnico, porgue el poder del
hombre, mecnicamente considerado, es mnimo con relacin a
o que alcanza en cuanto es un ser inteligente y volitivo, que por
su inteligencia y su voluntad pone a su servicio las fuerzas natu-
rales i 0 . El hombre hace algo que las fuerzas ciegas no hacen: se
sirve de ellas. Por eso es errado plantear el problema de<_de un
punto de vista fsico. La accin del hombre, como proceso pro-
ductor, es cualitativamente distinta, porque en ella se suman to-
dos los factores externos que el hombre puede dominar " . La

Poco certera nos parece, pues, la clasificacin de la doctrina de 3inding


entre los sostenedores de la causa prxima, como o hace Antolisei, p. 62, reservn-
dose para s la teora de la accin humana.
Antolisei, Francesco, / / rapporto di causalit nel D. Pnale, Cedam, 1934.
9
Op. cit., p. 179.
I
Esta idea ya est en Binding: Jndienstnahme der Naturkrafte (utilizacin
de las fuerzas naturales). Normen, II, 1, p. 490.
II
Binding, Normen, II, 1, 92; Beling, op. cit.; Antolisei, op. cit, p. 133
y 132, citando a Sigwart y Windelband; Grispigni, que critica la doctrina de Anto-
lisei, afirma tambin ese principio como mrito de su teora, op. cit, p. 33.
372 24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: II

consecuencia es que se le impute un resultado a su causa nica,


aunque ese resultado provenga de la mezcla de su accin con
otros elementos naturales, en cuanto esos elementos hayan sido
dominados o hayan podido ser calculados por el sujeto.
II. El planteamiento correcto. La cuestin, como ya
hemos dicho, no se debe plantear preguntando, como sola
hacerlo la doctrina: cundo un hecho es causa de otro? o
cundo una accin es causa de un resultado? Conforme con el
verdadero fin que la investigacin tiene, diremos: cundo deber
considerarse a un sujeto autor de determinado resultado? 12 . Ser
autor y ser causa son cosas profundamente diversas i 3 .
En la accin, por de pronto, existe un elemento que no se
encuentra jams en la causalidad: hay libertad. No lo decimos,
pues no es del caso, en el sentido psicolgico, sino puramente es-
piritual de creacin de valores. Slo la accin es creadora de va-
lores, no la causacin. En este sentido, en la accin se compren-
den efee|os y elementos que la causalidad no contiene ni puede
producir.

La autonoma de la relacin que media entre e! sujeto y su accin, con res-


pecto al problema caisal, surge clara del anlisis filosfico, por el cual se pone de
manifiesto que la relacin de produccin de algo mediante la accin es una manera
autnoma e irreductible a la simple causacin. Las formas causales integran el pro-
ceso productor, as como lo integran otros gneros de relaciones espaciales, tempo-
rales, psicolgicas, etc. Vase especialmente Sigwart, Logik, Tbingen, 1904, I, p.
43 y 46 y esp. II, 73, Der Begriff des Wirkcns, nm. 11, p. 149, 150. Sigwart llama
modales (y no causales) a estas relaciones. Del anlisis fenomenolgico del acto vo-
luntario (el principal sector de la accin) se concluye tambin que aparte de la con-
ciencia de un nexo causal, la accin voluntaria presupone muchos otros extremos:
referencia intencional a una vivencia "no presente" representada -t- sentimiento de
deseo + agrado relativo + condiciones de realizacin -r accin propia T conse-
cuencias, etc. A. Pfaender, Fenomenologa de la voluntad, t. esp., Madrid, 1931.
Lz referencia de V/elzel al fin como carcter especifico de la accin, empobrece el
concepto, adems de falsearlo. Contra Welzel, aun que sin suficiente anlisis ontol-
gico, P. Bockelmann, Relaciones entre autora y participacin, trad. de Fontn
Balestra y Friker, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1960, p. 29 y sigs.
Este planteamiento corresponde esencialmente & Binding en el tantas ve-
ces, recordado 92 de Di Normen, II, I. Antolisei construye su doctrina tambin
sobre esa base. Enneccerus dice: "no se trata para nada de causa y efecto, en el
sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser
reconocida como fundamento jurdico suficiente para la atribucin de consecuen-
cias jurdicas". . . "se labora con un clculo de probabilidades". Enneccerus es par-
tidario de la causalidad adecuada, Tintado de D. Civil, Enneccerus, Kipp, Wolff, trad.
de Prez Gonzlez y Alguer, Barcelona, 1933, t II, 1, p. 66 y 68.
13
Conf. Soler, Accin y causalidad, L. L., t. 22, sec. doc., p. 4.
5 24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: 1 373

La voluntad humana causa para el derecho de otra manera


que las fuerzas naturales. "Puede producir efectos, dice Bin-
ding 14 , de extensin apenas comparable con los de la mayor
catstrofe histrica". Es menos y es ms que causalidad en el
sentido fsico: es otra cosa. Pinsese en el ejemplo trado por Bn-
ding acerca de los incontables efectos producidos por el manifies-
to de Alejandro II de Rusia sobre la emancipacin de los campesi-
nos. No hay fuerza natural capaz de producirlos, porque es un
efecto que se manifiesta primero en el mundo de los valoris. Esa
diferencia cualitativa entre accin y causacin est muy firme-
mente, trazada, en el terreno terico, entre otros, por Hermann
Cohn l 5 , Sigwart 16 y Croce n . y en el terreno jurdico, segn
se ha visto, por Binding, a quien Antosei sigue en pensamientos
fundamentales. Es tambin el punto de partida de V/elzei.
La contraposicin entre accin y causalidad ha inducido a
Welzel, en este punto, a un error, que consiste en no destacar con
amplitud suficiente los componentes de la accin diferentes del
de la finalidad. El complejo de elementos de la acdn no puede
ser reducido a tan esquemticos trminos, toda vez que un vas-
tsimo sector de hechos humanos no propuestos como fines de la
accin, es reconocido como fuente de responsabilidades jurdicas.
Aquel error se encuentra favorecido y reforzado por la termino-
loga que Weizel emplea. De la expresin "accin finalista"
parecera deducirse que, dentro de lo que el hombre produce,
solamente ser accin aquello que corresponda al fin propuesto,
siendo que unto para la tica como para el derecho somos verda-
deramente autores de resultados que desearamos no haber pro-
ducido.

14
Normen, II, 1, p. 482. Conf. Antosei, p. 183; Grispigni, p. 21.
15
Cohn, Logik der reinen Erkenntnis, Berln, 1922: "por eso, la accin
es ms, es otra cosa que puro movimiento", p. 300.
l
* "No es comparable con ninguna otra relacin aquella que media entre
nosotros mismos, como suietos de actividad espiritual y los objetos de nuestro ha-
cer subjetivo, de nuestras concepciones o de nuestros pensamientos, ae nuestro de-
seo o de nuestro auerer. Lo pensado o querido, como tal, con determinado con-
tenido, implica todas las cateogoras que hemos analizado hasta aqu; es cosa,
propiedad, actividad, causacin, etc.". Sigwart Logik, II, p. 149-150.
17
"Lo que del punto de vista naturalista se dice materia, movimiento y mo-
dificacin material, est ya incluido en el acto espiritual volitivo, del cual, por eso,
se podra decir sin ninguna dificultad (como una vez se dijo entre grandes escnda-
los del Yo) que es pesado, redondo, cuadrado, blando, rojo, sonoro, en suma, fsica-
mente detenrunable1', Croce Filosofa delic pmtica, Ban, 1915, p. 52. La misma
idea en N. Hartmann, Ethik, 68 y sigs.
374 5 24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: II

En la accin humana est siempre dada, segn la demostra-


cin de Pfaender, la representacin de algo conocido como no
presente, representacin a la que no es exacto llamarle finalidad,
porque no siempre va acompaada de un deseo que la abarque en
todo su contenido, y as muchas veces "queremos" lo que no
"deseamos".
Tampoco es exacto contraponer causacin y accin finalis-
ta, porque para la accin, la causacin, mejor dicho, el dominio
de las relaciones causales, es tan slo un componente, sobre to-
do de naturaleza intelectual. En tal sentido, la accin es tambin
"causalista". El hombre produce en la medida en que18 conoce; es
el conocimiento lo que le acordar poder efectivo y, por lo
tanto, es el conocimiento lo que nos hace autores: el que sabe
ms, puede ms. El concepto de autora tiene alturas diferentes;
la causacin y la finalidad, en cambio, son ideas niveladoras.
El descuido de los elementos representativos de la accin y
su confuso arrolle miento por la IncL<'Jad es le que ha llevado a
W'ifce; ; la complicada superposicin de los conceptos de accin
y d- culpabilidad, a la forzada inclusin del dolo dentro del ca-
ptulo de la accin, y a sus artificiosas y poco convincentes
construcciones sobre la culpa " .
El hombre interviene en los procesos naturales aplicando su
accin, su fuerza, no en la misma forma de la fuerza de un n.yo
sobre la dureza de una roca, sino calculando las proyecciones de
su accin, porque es una potencia inteligente, cognoscitiva, que
calcula con la oportunidad (l tiempo) de su intervencin,
que sabe multiplicar sus fuerzas o que sabe que sus fuerzas se
multiplican.
El mundo sobre el cual la accin se proyecta es un mundo
estructurado por el sujeto mismo 2 0 , y no el mundo ciegamente
causal de la naturaleza.

Bacon,Novun Organum, 1, 1, 3.
A la expresin "accin finalista" preferimos "causacin inteligente" "cau-
sacin dominada", etc. En las ltimas ediciones de su valioso Tratado, 9 o y 10, las
afirmaciones parecen atenuadas.
Dice Fichte: "la naturaleza, en la cual he de actuar, no es un ser extra;
o, trado sin consideracin a m, en el cual yo nunca podra penetrar. El est
conformado por mis propias leyes mentales, y debe concordar con ellas". Die Bes-
timmung des Menschen, II, Buch, p. 93. Cit Del Vecchio, El conc. de la natura-
leza y el poder del derecho, trad. Rivera y Pastor, p. 8-9, n. 2.
24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: III 375

Cundo, pues, ser una conducta, para decirlo en los tr-


minos de Enneccerus, fundamento suficiente para atribuir a su
autor las consecuencias? He ah la razn que asiste a Bruera
para reducir ei problema de la causacin, dentro del plano jur-
dico, al principio de razn suficiente 21 .

III. Distintos niveles de accin. Para resolver este proble-


ma, el juez debe examinar, al estudiar la accin, no ya la pura
relacin hipottica subala causa tullitur effectu, la relacin lla-
mada causal, sino el contenido total de la accin, en la cual, es
cierto, existen relaciones causales, pero existen adems otras que
la pura consideracin causal descuida a los fines de la atribucin
de un hecho a un sujeto. Entre esas relaciones est todo lo efec-
tivamente calculado por el sujeto, como fuerza productora super-
causal, es decir, las relaciones espaciales, temporales y modales,
que junto con las causales tambin juegan en la accin. Pero por
lo mismo que no se trata de un juicio de culpabilidad, el juez ha
de examinr.r, :d<srnds, la situacin desde el punto de vista de lo
calculable y -,por eso que se dice de este juicio que es ex post
facto. En esta operacin ha de tomarse en cuenta un cuadro mu-
cho ms amplio que el puramente causalista de la conditio sine
qua non. Es sencillamente una aplicacin del principio del art.
902 del C. Civil: cuanto mayor sea el deber de conocer las cosas,
"mayor ser la obligacin que resulte de las consecuencias posi-
bles de los hechos". Son profundamente distintas las formas de
matar de un cirujano y las de un asaltante, y estas diferencias
son totalmente incaptables por todas las teoras puramente
causalistas, porque el fenmeno fsico de la muerte es siempre el
mismo. Pues bien; creemos necesario que en el cuadre de la
accin entre tambin ese tipo de "datos", por la simple razn de
que hay formas de hacer que suponen un complejo proceso tc-
nico, es decir, un conjunto de datos y de formas de la ley de cau-
salidad, intelectualmente condicionados por el hombre mismo,
intelectivamente captados por l, que ni se pueden ni se deben
desechar.
Ahora bien; ya sabemos que la causalidad computada es la
causalidad absorbida por la accin, la causalidad intelectualiza-

Conf. J. J.' Bruera, El concepto filosfleo-juridico de causalidad, ed.


Depalma. Buenos Aires, 1944, esp. p. 188 y sigs. y 239 y sigs.
376 24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: III

da 22, puesta por el hombre a su servicio, para traer al mundo,


mediante su accin, nuevas obras. Esto significa, inversamente,
que el individuo, como ser material, es realmente causa de mu-
chos resultados de los cuales en modo alguno es autor. No tene-
mos ni una idea aproximada, el comn de las gentes, acerca de lo
que realmente causamos al estornudar, al dar la mano, al pisar,
acciones todas en las cuales una infinita cantidad de corpsculos
y organismos entran en accin por nuestra causa. Pero ese mismo
gnero de efectos, desconocidos hoy por el vulgo o desconocidos
ayer por ei hombre en general, son captados perfectamente por
cierto grupo de hombres.
En los casos corrientes, e! lmite de la atribucin de conse-
cuencias causadas, como producidas por el sujeto, no va ms all
del valor que generalmente se acuerda o reconoce a la accin
realizada. En ese caso se hablar de juicio razonable, como lo
hace el C. P., 81, 1, b, en el sentido de que ese proceso causal ha
sido racionalizado por ei hombre, comprendid.o o captado como
tL El resultado del juicio es afirmativo, cuando esas consecuen-
cias entran dentro del marco del clculo humano, en el sentido
del valor que a ese gnero de acciones se reconoce. Ha de medir-
se- el medio empleado,, la accin en todas sus circunstancias y
elementos concretos,, con relacin al resultado efectivamente
causado y ver si "razonablemente deba ocasionarlo".
La forma de interrogar ser pues: deba razonablemente
suceder lo que sucedi? Ese juicio razonable debe tomar en
cuenta, en primer lugar, el estado de cosas en que la accin fue
emprendida, los clculos hechos por el autor sobre el curso de
los fenmenos y los que razonablemente deba hacer; debe exa-
minarse finalmente el curso efectivamente seguido, y ver si en l
no existe algn acontecimiento excepcional, fortuito y autno-
mo, es decir, no abarcado en el '"programa" de accin de! sujeto.
La cuestin no es estrictamente soluble desde un punto de
vista genrico, como lo hace a doctrina de la causalidad adecua-
da, sino que deben determinarse histricamente, es decir, concre-
tamente, las posibilidades razonables (probabilidades) de las con-

R. C. Nez, en su nota bibliogrfica sobre este bro, en D. J. A., 22


ag. 1940; le llama a nuestro punto de vista "causalidad racional". Ta! vez esta
designacin no sea totalmente adecuada; peio no hay duda de que Nez ha sin-
tetizado nuestro pensamiento con exactitud, se^n entonces lo habamos expuesto.
Muchas son las aclaraciones y modificaciones intK.cH'ciuas posteriormente, en parti-
cular nuestra teora de los niveles de accin.
8 24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: III

*j Korto nP las consecuencias sean posibles; es


* ^ S ^ * Z n ^ r , pero esa raciona
dad comprende tambin el clculo del sujeto.
En el caso dei mdico que induce a la morfinomama a la
ioven esposa 4 o q S sigue alimentando despus, f absolucin
joven espuiKi, u u u M e carece descuidar que la calidad de
S S l n S a V n ' S e S o u n ' v o r muy especia, en cuanto im-
medico tenia en este caso un normal de la intoxica-
^ c S i r r S S M S S S : sido calculado Para
S n - i a a i e en tal caso est justificada la imputacin del homi-
ddto c S o T o ! basta suponer que el autor, medico, pant ibrarse
de una esposa desagradable, la induce a la morfincmania, y le
omenta d v S i o has?a determinar el estado ,e caquexia propenso
a la muerte por cualquier pequea infeccin. Si en este caso
L c a S d o diosamente (lo que aqu no interesa), en el otro ha
SuSdo^lposamente. Esa imputacin fsica se basa en el aomi-
w mental dtTse proces0i que el mdico tiene por sus conoci-
miemos aunque /generalidad de los hombres no lo conozcan
sino, muy vagamente o nada.
Entindase bien quz cuando decimos que en el cuadro de
datos que el juez debe atender han de incluirse los que estn en
la cabeka del reo, nos referimos a los elementos que importan un
dominio mental del proceso de causacin, no a lo subjetivo o m-
t S n a l , o a los meros deseos. La distincin entre querer >
desear tiene con esto una relacin estrecha - . No hay verdadero
querer sin conocimiento del poder de la propia accin. El em-
pleo de medios supersticiosos no va mas alia del desear y de las
malas intenciones " . ._,,_,.,
El caso de hemoflico ilustra con exactitud la diferencia en
, ^ w u rfst nue el iuez debe tomar en cuenta, porque evi-
dentemente e Z S S S ituacin, segn sea el sujeto activo del
dentemente es ounw persona para la cual ese
dehto un Veinte ^ * * ^ l de los datos en que su
S ^ S ^ ^ T i ^ . ** ^ e r s u r g e cuando se
esSbTeS noTconocimientos humanos han llegado o no a absor-
to v dominar ese tipo de relaciones causales, y en consecuencia,
a introducirlas dentro del mundo de la accin.

3
C.C.yC.,J.A.,IV,p.213.

* Conf. sobre medios supersticioso. Frank, p. 148. kohlcr. p. -71 >


378 24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: V

Cuestin no siempre soluble desde un punto de vista gene-


ral: las infinitas relaciones causales dominadas por Ehrlich duran-
te la preparacin de sus 914 combinaciones no estaban dentro de
lo que cualquier hombre poda hacer. Para juzgar ese poder de
hacer, el juez debe colocarse en la situacin del sujeto actuante o
en el nivel de ste. Sempronio tambin acaso haya producido al-
guna vez lo mismo que Ehrlich; pero sin saberse causa de ello. Lo
que con respecto a un hombre puede ser calificado como accin,
con respecto a otro debe ser tenido como caso fortuito.
No nos parece del todo ajena a esta distincin la diferencia
que media entre ignorancia (ausencia total de conocimientos) y
error (conocimientos falsos). El error puede ser destructivo del
dolo y aun de toda culpabilidad; pero difcilmente es destructivo
de la accin. La ignorancia, en cambio, resta poder a la accin del
hombre, as como el conocimiento la ampla y enriquece cada
da ms. Pero por lo mismo que la afirmacin de un error resulta
de ia comparacin entre lo que un sujeto sabe y lo que deba
saber, la teora va a parar a un examen de as exigencia '" "r'di-
camente imponibles a determinado sujeto. Cuando vo .-,. pueda
afirmar exigencia alguna de un mejor conocimiento, no diremcc
que el sujeto ;-:i errado, sino que simplemente ignoraba, y en
consecuencia r. j obraba como ser espiritual. Cuando esa exigen-
cia se puede afL-mar, diremos que obraba, aun cuando evenmal-
mente, actuara sin dolo y hasta sin culpa.

IV. La. accin y las teoras causalistas. El enfoque de este


tema desde un ngulo diferente del tradicionalmente adoptado,
si bien determina algunas variantes en la solucin de ciertos
casos, importa solamente correcciones parciales, que las propias
doctrinarias rechazadas, en ciertos casos, reconocen, si bien por
va excepcional.
Es interesante verificar la gravitacin que la idea de autora
ejerce sobre construcciones en apariencia slo causalistas.
En la teora de la equivalencia, cuyos peligros consistan en
crear formas hipertrficas de responsabilidad, la idea de autora
es una de las que actan como topes, adems de la de culpabili-
dad, pues uno de los principios que en aqulla hemos visto
funcionar es la llamada "prohibicin de retroceder" (Regressver-
bot): las condiciones se encadenan regresivamente en una serie
infinita; pero cuando hemos llegado a encontrar un autor, ya no
podremos ir ms atrs, salvo que a travs de l busquemos en
partcipes los auxilios que el autor ha recibido.
5 24. TEORA DE LA ACCIN HUMANA: V 379

En la teora de la causalidad adecuada es interesante verifi-


car cmo el concepto de autor viene a desempear, en alguna de
las corrientes doctrinarias, una funcin correctora en sentido
inverso al que dejamos sealado. En efecto, la deficiencia que
puede imputarse a esa doctrina en general razonable consiste
precisamente en que con ella se puede incurrir en injusticia por
exceso de prudencia, al no imputar sino aquellas consecuencias
que regularmente podan ocurrir, posicin con la cual resultaba
vincularse el concepto de produccin de un resultado con el de
causacin, de acuerdo con cnones estadsticos, uniformemente
vlidos con objetividad para cualquier sujeto.
Pues bien, dentro de esa doctrina, segn lo hemos visto,
cuando se trata de establecer el punto de vista desde el cual debe
establecerse la previsibilidad de la consecuencia, las opiniones se
dividen de manera que en una de las direcciones, Ja de von
Kries, esa razonabilidad debe ser medida desde el punto de vista
de! d'.ior del hecho, lo cual equivale a admitir que existen grados
diferentes de responsabilizacin, dependientes del sujeto. El error
que all pueda quedar es puramente terico, ya que, siendo una
teora causalista, parecera suponer la existencia de niveles dis-
tintos de causacin, eos:1 imposible, porque la causacin es siem-
preuniforme para rodos. Lo que ocurre es que algunos hombres
la gobiernan y otros no Por eso es posible hablar de distintos
niveles de autora pero no de causacin.
Esta correccin, en ms, de la responsabilidad corresponde,
en nuestro C. Civil, de lo que disponen los arts. 902 y 905. Este
Cdigo, en efecto, si bien hace referencia a las consecuencias
inmediatas, '.as dcfi.ie como el hecho que "acostumbra suceder,
segn el curso natural y ordinario de las cosas", ar. 901, es de-
cir, lo que hoy corresponde exactamente a la causacin adecuada,
interpretacin que queda corroborada por el art. 514 relativo al
caso fortuito. Pues bien, como correcciones a esos lmites, el C-
digo admite tamo la eficacia imputativa del conocimiento efecti-
vo del sujeto, art. 905, como el conocimiento potencial referido
a esa clase de relaciones, art. 902: "deber de obrar con pleno co-
nocimiento". Esas correcciones a la teora de la causacin ade-
cuada corresponden sustancialmente con las conclusiones 2a. y
3a. expuestas en el punto siguiente 26 .

Sobre este tema en Derecho civil, conf. Arturo Acua Anzorena, La pre-
visibilidad como limite de resarcimiento extracontractual, Rev. del Colegio de Abo-
380 24. TEORIA DE LA ACCIN HUMANA: V

V. Conclusiones. la. Las relaciones que por nadie eran


conocidas cuando la accin tuvo lugar, quedan excluidas de la
accin, aun cuando sean causas.
2a. Las relaciones conocidas para una categora de personas,
constituyen accin para toda esa categora; pero no para la
generalidad.
3a. Las relaciones conocidas por el imputado, son accin
para el imputado.
4a. Todas esas acciones deben ser consideradas con relacin
a la forma definitora del verbo tpico, y tomando en cuenta
otras figuras referidas a acciones anlogas o prximas, cuyo
sencido puede resultar aclaratorio. Esto ltimo se ve muy mani-
iestair.snte en la comparacin del art. 79 con el 91. Dentro de
este ltimo est el supuesto de la enfermedad incurable. La
distanciada muerte del enfermo crnico, no parece tpica para
el homicidio.

gados de La Piata, ao 1, n. 1, 1958, p. 17 y sigs.; Henoch D. Aguiar, Hechos y


actos jurdicos, ed. Tea, Buenos Aires, 1950, t. 11, pg. 237 y sigs.; t. IV, p. 323
y sigs., p. 388 y sigs.; Pedro Len, El problema de la limitacin de los daos re-
sarcibles, "Revista de la Univ. de Crdoba", 1934, nms. 9-10, p. 493 y sigs.; Llam-
bas, Tratado de Derecho Civil, ed. Perrot, 1961, t. 11, pgs. 293 y sigs.; Alfredo
Orgaz, El dao resarcible, Buenos Aires. 1952, p. 55 y sigs.
381
25. U OMISIN: 1

25

LA OMISIN

I Simle omisin - Hasta aqui, aparte de la teora general

^ r ^ S ~ S ^ eficaces < a c , , ^ p e
sitiva del sujeto).
Todo sistema ^ ^ ^ Z ^ ^ Z ^
m ente de normas que prohiben un a s ^
matars, no robaras) a las cuales con P matare, el
contienen enunciados P o s l ^ ^ e " n a u e en vez de prohi-
b e robare), ano W*<* ^ T S e ^ m a L circuSstan-
bir, mandan e imponen hac ^go e denunciar,
? P d2e7b7C En" S K 4 o s , T uela ley penal reprime es precia-
C. P-, 11 ! f-n esiob *f ^ > *. s t i g 2 do el que no diere cuen-

T&tT^&T*fedC miSln '' "


simple omisin o de omisin propiamente dicha.
Se ha pretendido caracterizar ios delitos de ^ W m n a n -
do que en L o s ^ m o S ^ S L e
Con esto quedaran ^ ^ r d ? pues s U la falta del hacer y del
toda la teora sobre ^ ^ a e s ^ g o n c o n ,a m a y O T
querer se agrega q e clase <1 e ^ resultado consjste en
frecuencia, Jolitos fonnales en kcu a l t e r a c i n efecti-
un mero peligro a b ^ c ^ s ecir q y^ ^ ^ . ^ no
va del mundo e x t e " J ' e ^ t e q ninguno de los elementos que
S S 3 2 S T ? . S T ^ h S i S i , actuacin y resultado).
El apoyo ^ ^ ^ ^ ^ ^ o r ^ ' S ^ Z
P
f T ? U n ^ d o ^ ^ r no P u n t a r s e a la autoridad a dar
S u dVcamb.o d e ^ m i c i As, dice Mezger: "aunque es

Con. Uszt-Schmidt. 30. ^ j , 1 1 9 3 . ^ - .


a omijin en Derecho penal, L. L V W P -
2
Mezger, 1 6 , II. E n e . de el, WelzeM 94.
3
Binding, A'ormcn, U, 102.
382 5 25. LA OMISIN: 1

indudable que la omisin puede ser querida, no necesita concep-


tualmente serlo".
La doctrina de la omisin no se separa de los principios que
rigen la accin en general. La expresin "delitos de olvido" es
equvoca en cuanto parecera admitir que el acto punible en tales
casos consistira en el olvido mismo, esto es, en un estado psqui-
co en el cual difcilmente ser dable encontrar contenido repro-
chable. En verdad, tal expresin deriva de cierta consideracin
ms psquica que jurdica del hecho. Si todo sistema de derecho
se compone de normas que unas veces prohiben y otras veces
mandan, ciertamente que no hay razn vlida para construir para
esa segunda clase de normas un derecho penal especial y apartado
de los principios comunes, entre otros, el de culpabilidad.
Dada la existencia de esas dos formas normativas, ciertamen-
te que ser vana la teora que se propone explicar la omisin
como siendo la voluntariedad de las otras cosas que el sujeto
hizo mientras omiti hacer lo que deba 4 . La imputacin objeti-
va de una omisin, prescindiendo de la cuestin de culpabi r dad.
se determinar negativamente, como en todos los casos y rc-sHa-
r del hecho de que no medie ninguna causa excluyente, 'ir* se
ha explicado en ei $ 22.
Aplicando esos conceptos a la omisin se ver que. en el
mundo de los delitos, el "ms pequeo de los pequeos" (Bin-
ding) est sometido a las mismas limitaciones y que por la vis ab-
soluta, por ejemplo, tanto puede excusarse el ms grave delito
como la ms humilde contravencin omisiva. La doctrina contra-
ria importara resucitar el aforismo factura pro dolo accipitur
exagerando su injusto contenido.
En la omisin, as como se invierte la relacin causal,
y en vez del acto cometido se juzga el acto esperado, as tam-
bin, en vez de hablarse de la voluntariedad del acto omitido, hay
que referirse a la posibilidad de haber querido el acto esperado: si
esa posibilidad no ha existido, tampoco hubo omisin.
La voluntariedad en los delitos de omisin simple es
siempre referida a la omisin en s misma, a diferencia de o que
ocurre, segn veremos, en los delitos de comisin por omisin.
Aqullos, en efecto, no son, como stos, delitos de resultado, y
por eso en esta ciase de infracciones no se puede hablar de la
existencia de delitos culposos de omisin. Si adems de la omi-

4
Bruno, I. p. 295.
5 1L. ~..JMS/ON:U 383

sin (no denunciar) se ha querido la situacin que ella poda


crear (la impunidad) la situacin es exactamente la misma,
porque en los delitos de omisin esa posibilidad ya est compren-
dida, y es indiferente que ocurra o no ocurra. En ciertos casos,
la ley prev como agravacin la produccin de un resultado
(omisin del guarda aguja4' descarrilamiento). Tales figuras funcio-
nan solamente cuando ese resultado es no querido. Son figuras
preterintencionales (infra, 42, XV), y la omisin en ellas sigue
siendo dolosa. Si el resultado fue tambin doloso, ya no estamos
ms ante un delito de omisin simple, sino ante un delito de
comisin por omisin, segn se explica detalladamente a conti-
nuacin.

II. Delitos de comisin por omisin. Aparte de los delitos


de simple omisin, existe otra forma omisiva en la cual el delin-
cuente substituye su actividad por la eficacia causal de fuerzas
exteriores, cuyo desarrollo lleva al resultado ilcito que puede
y debe impedir. Trtase en semejantes casos de verdaderos
delitos de comisin, en los "jales la norma violada no es, como
en los otros, una norma positr.a, sino una negativa. Son los llama-
dos delitos de comisin vor omisin, o falsos o impropios
delitos de omisin.*En K:s 'ditos de omisin, io punible es la
omisin-misma; en los de e-omisin por omisin, la omisin en
s misma puede no ser punible; lo es cuando de ella se ha hecho
un medio para cornete?. El hecho de la madre* d e n o amamantar
al hijo no es punibie (no es un delito de omisin); pero la madre
que para matar al hijo (resultado positivo y comisivo) resuelve
abstenerse de amamantarlo (omisin) y lo ejecuta, realiza un
delito de comisin por omisin. Para ella, la omisin (no
amamantar) no es ms que un medio para matar. El hecho es
un homicidio; tanto le valiera a la madre haber estrangulado al
hijo s .
Este gnero de delitos presenta dificultades tericas y prc-
ticas, en cuanto s i trata en ellos de atribuir la responsabilidad
de un evento externo y positivo a un sujeto que se ha abstenido,
que no ha obrado positivamente.
Este problema se ha planteado bajo el aspecto de la causali-
dad en la omisin, con lo cual, naturalmente, se ha tropezado

3
Esta categora de delitos hace que "la actividad y la inactividad corprer
no corresponden a la accin y a la omisin" segn dice muy bien Fragoso, Con
punivel, p. 47: hay inactividad corprea que es accin.
3S4 25. IA OMISIN: I

indefectiblemente con que ex nihilo nihil fit. As se ha querido


ver la causa del resultado en lo que el sujeto haca positrvamente
en el momento de la omisin (Luden) 6 , o en la accin inmedia-
tamente precedente. Con esto, dicen von Liszt-Schmidt, se viene
a contradecir uno de los aforismos bsicos de la doctrina de
la culpabilidad: "la culpabilidad debe existir en el momento
de la actuacin voluntaria" 7
Otro intento de fundar la causalidad en la comisin por
omisin lo constituye la llamada teora de la interferencia, con la
cual se trata de encontrar una causa verdaderamente fsica del
resultado en la corriente psquica que ha tenido el natural impul-
so a obrar, dando lugar con ello a que el resultado se produzca.
Entonces, la comisin por omisin contendra una positiva
actuacin de la voluntad, que no por ser subjetiva dejara de
ser real 8 . A este punto de vista objetan tambin Liszt-Schmidt,
con razn, que con l se comete el error de equiparar con la
actuacin voluntaria un suceso totalmente interno y psquico.
Anf|' esas dificultades, se ha variado el.planteamiento del
problema, para entrar a considerar no ya el acto o los actos cum-
plidos por el sujeto, sino el acto que debi cumplir, el acto espe-
rado, al cual, negativamente.se le da el mismo valor a los fines
causales, Para comprender esto dice Kaufmann ' debe adver-
tirse claramente que "la expresin negativa de que en cierto lugar
-Si mundo un suceso de determinada clase no ha ocurrido, es tan
un juicio sobre hechos como lo es la expresin positiva corres-
pondiente, pues en ambos casos se hacen afirmaciones sobre esta-
dos de cosas, en ambos casos se dan elementos de una descripcin
de cmo el mundo es realmente".
La consideracin de esta clase de delitos y su reconocida
punibilidad es una demostracin ms de la insuficiencia de las

Luden, Abhandhtngen aus dem gemeiner. deutschen Str. (1840) I, 467,


cit. Mezger. Binding, en Normen, II, 95 y 96. hace un amplio desarrollo de
todas esas doctrinas,
7
Liszt-Schmidt 30, II.
8
Binding, Normar., il, 96.
Flix Kaufmann, Die philosophischen Grundprobleme der Lehre v. d.
Strafrechtschuld, 1929, p. 82. Desde el punto de vista de la causalidad, Kaufmann,
en realidad, deshace el problema, afirmando la perfecta identidad entre la causali-
dad por accin y la de omisin. En la comisin, la cuestin se plantea diciendo:
"l ha obrado de determinada manera si no hubiera obrado asi. . .", mientras que,
en ia omisin la misma cuestin se formula asi' "l no ha obrado de determinada
manera- si de tal modo hubiera obrado. . .", op. cit.. p. 83.
25. LA OM'SION: 1! 385

teoras causalistas, ya que, para acordarles aplicabihdad a la esfe-


ra de la omisin, se hace necesario apelar a muy artificiosas elabo-
raciones. Por el contrario, la sola referencia de Binaing al domi-
nio mental" de los procesos causales y a la absorcin mental de
las fuerzas naturales", como componentes normales de la accin
humana, diluye lo que ha sido un problema insoiuble para el cau-
salismo y lo transforma simplemente en una cuestin mal plan-
teada En la comisin por omisin, ms que en la comisin activa,
se advierte esa diferencia de niveles de accin: lo que para un
sujeto constituye una omisin que le hace imputable un resulta-
do para otro aue no se encuentra en la misma situacin jurdica,
la misma omisin no constituye base suficiente, aunque se en-
cuentre en una situacin de hecho equivalente.
En consecuencia, el problema ya no consiste en extraer algo
de la nada, sino en saber si el hecho cuya ausencia se demuestra
eficiente en la produccin del evento, debi o no. en la situacin
dada, ser ejecutado.
La teora de la causalidad en la omisin se concreta a la de-
terminacin de dos aspectos: I o , el acto esperado; 2 e) acto de-
bido Los actos esperados aue habran evitado la produccin de
un evento son infinitos y, en consecuencia, la consideracin ex-
- elusiva del aspecto obietivo de este problema conducira a una
hipertrofia de la responsabilidad . El lmite para la imputacin
'est sealado por esta pregunta: cundo el orden jurdico impo-
ne a un individuo el deber de evitar un resultado, najo to amenaza
de imputarle ese resultado como si fuera obra suya? La mera
abstencin se transforma en omisin punible, cuando el acto que
habra evitado el resultado era jurdicamente exigible.
El estudio de esas condiciones, como justamente lo observa
Mezger H corresponde propiamente al aspecto antijurdico de la
accin, pues en l lo que se resuelve es si el sujeto tenia o no te-
na e) deber jurdico de evitar el resultado.
Ese deber subsiste, en general, en tres casos distintos:
I o Cuando emana de un precepto jurdico especfico (C. C.
1074).
2o Cuando existe una obligacin que especialmente esta
contrada con ese fin.
10
De la misma manera que resulta hipertrofiada la responsabilidad en los
casos de delitos de comisin, cuando simplemente se aplica la doctrina de la con-
ditio sine aus non.
11
Mezger, 16, nota 29.
386 25. LA OMISIN: II

3 o Cuando un acto precedente impone esa obligacin.


La primera situacin resulta, naturalmente, no de la conside-
racin de preceptos del derecho penal, sino de preceptos de las
otras ramas del derecho, debindose aplicar para deducirlo el m-
todo sistemtico de interpretacin a que nos hemos referido.
Ejemplos de este gnero de relaciones estn suministrados
especialmente por los artculos que regulan las relaciones familia-
res. As. el caso del indgena que, para vengarse de las injurias de
la madre de uno de sus hijos, abandona al nio en pleno monte
despus de golpearlo e intentar su estrangulacin. La C. S. (sen-
tencia 22 febrero de 1933, G. del F., t. CIII, p. 145), encuadra
correctamente el hecho no en el abandono, agravado por el resul-
tado (art. 106-7) sino en el homicidio, ya que el nio, de tres me-
ses de edad, fallece por enfriamiento.
La segunda clase de deberes proviene generalmente de una
obligacin contractualmente contrada; como la del gua alpino
que deja perecer al excursionista no sealndole el peligro conoci-
do por l 1 2 .
Finalmente, v -.-rcera situacin corresponde a aqueilos ca-
sos en los cuaies a accin del sujeto determina un proceso en el
cual la abstencin lleva a un resultado antijurdico, resultado que
el sujeto activo pudo evitar (ultra posse nemo obligatur). E! ciru-
jano que despus de iniciar una operacin deja que el paciente se
desangre 1 3 .
El debate de este tema ha sido extenso y profundo tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia alemana, y no lo ha
sido tanto en nuestro pas. En general, el problema consiste
en alcanzar una frmula lo suficientemente comprensiva de las
situaciones posibles que sea, a la vez, compatible con las exigen-
cias del principio de legalidad pues el riesgo que se corre reside

' VA caso de Jimnez de Asa del jardinero despedido que, por venganza,
deja ahogar en un pequeo estanque al hijo del dueo de la casa, no obstante su
ferocidad, no puede ser resuelto sino en el sentido del abandono de personas (art.
108. C. Penal). Pero Jimnez de Asa lo resolvera en el sentido del homicidio to-
da vez que para l "son delitos de comisin por omisin no slo aquellos que se
perpetran en quebrantamiento de un deber nacido de un contrato u otro gnero
de obligacin jurdica, sino todos los que surgen contra el deber moralmente exigi-
do por la convivencia social". Teora jurdica, p. 34. En c. de esa amplitud. Be-
mol, p. 218; Nez, p. 239: Mezger, 16, IV, 1; Ure, La Omisin en D. P., L. L.,
t. 34, p. 1099, conf. p.1102.
Sobre estos complicados ejemplos, vase Liszt-Schmidt, 32, C ; Mez-
ger, 16: Bmding, Normen, 11, loe. cit.
i Z. LA, QMISIN- i! 387

en que un texto demasiado lato permita atrapar conductas


inocentes desde el punto de vista represivo. Para evitar ese pe-
ligro, se ha considerado 'necesario puntualizar del modo ms
concreto factible, las fuentes del deber jurdico que impone
evitar el resultado y de tal modo Soler en el Proyecto de 1960,
propona el siguiente texto: "El que omite impedir un resultado
que, de acuerdo con las circunstancias, deba y poda evitar,
responde como si lo hubiese producido. El deber de obrar in-
cumbe a quien tenga por ley obligaciones de cuidado, protec-
cin o vigilancia; a quien con su comportamiento precedente
cre el riesgo, y a quien, asumiendo la responsabilidad de que
el resultado no ocurriera, determin con ello que el riesgo fuera
afrontado".
.. Stratenwerth 1 3 a , luego de insistir en los serios reparos que
ofrece desde el punto de vista de la legalidad, el castigo de
ciertas situaciones en las que el autor omiti actuar para impe-
dir un resultado, seala que no disminuye un pice a esas funda-
das objeciones el hecho de que alguno' comportamientos sean
considerados merecedore? de pena y tengan que permanecer
impunes, con el propsito i-; evitar la tendencia a dar a lapuni-
bilidad de, los delitos impropios de omisin una extensin into-
lerable. Agrega, por ltimo, que las situaciones particulares de
garanta se presentan en funcin de las fuentes del.deber y que
desde un punto de vista histrico dogmtico, tanto la ley y el
contrato, son los que primero aparecen, sucedindos el hecho
anterior que pone en peligro el bien jurdico, para completarse
la nmina de esas fuentes, finalmente, con las relaciones de
comunidad y el mbito de dominio . "Sin embargo, se trata
de rtulos que, en realidad, no expresan los presupuestos del
deber de garanta ni precisa ni exhaustivamente". Ello as, por
cuanto para este autor el deber legal de proteger o salvar acti-
vamente bienes jurdicos, no significa ya la existencia de un
deber de garanta: "Por el contrario, ste depender de la rela-
cin existente entre el obligado v el bien jurdico afectado, o
del obligado con la fuente de peligro que se establezca en
la ley".

Stratenwerth, Gunter, o p . cit., p . 2 9 3 . Vase tambin Jescheck,


Hans Heinrich, o p . cit. t. II, p . 826 y sigs. En nuestro pas, Ramos Meja,
Enrique, La frmula legal de la comisin por omisin, en La Ley, t. 156, p .
1333 y sigs.
388 25. LA OMISIN: III

III. Relacin entre ias formas omisivas. Entre la omisin


punible y la comisin por omisin debe sealarse aun una dife-
rencia muy importante que tiene relacin con a estructura de las
correspondientes figuras, y especialmente con el resultado con el
cual una omisin puede encontrarse relacionada.
Para presentar el problema, podemos tomar el ejemplo del
guardaagujas. Con respecto a la omisin de mover los rieles de un
desvo u otras omisiones de ese tipo, la ley puede proceder de las
diferentes maneras que se explican a continuacin.
a) Considerando el gravsimo peligro general que cualquier
incumplimiento del deber puede producir, la ley crea tipos de in-
fracciones en las cuales aqulla se desentiende de la existencia o
inexistencia de un peligro efectivo. Quiere que, en todo caso, se
observe cierta conducta (que no se p?se cuando hay luz colorada;
que se ponga el desvo en cierta posicin, aun cuando ni en un ca-
so ni en otro pase ni pueda pusar nada, de hecho). Estas infraccio-
nes son, en el lado omisivo, ;1 equivalente de los delitos de pura
actividad. La base de su punibilidad debe ser buscada en la pu-
ra desobediencia. Suelen ser figuras que representan protecciones
remotas de esferas de inters muy valiosas. Los delitos de simple
omisin propiamente dichos son los que atrapan estas omisiones
en s mismas, con independencia de los efectos que ia omisin
pueda producir o efectivamente produzca: se ha infringido una
norma que mandaba hacer algo.
En tales casos, la figura tiene, por regia, caracteres contra-
vencionales, y el contenido subjetivo del hecho debe ser conside-
rado exclusivamente con respecto a la omisin en s misma. Los
motivos por los cuales se incurre en la omisin son tan indiferen-
tes en este caso como lo son en los delitos de pura actividad, e
importa incurrir en psicologismo el hecho de llevar ei anlisis
ms all de las causas jurdicas de exclusin de la culpabilidad: el
error y la coaccin. Es equvoco, segn hemos dicho, hablar de
delitos "de olvido", dando a entender que el contenido culpable
de la infraccin no es doloso sino culposo lA. Para nuestro siste-
ma legislativo, ias formas culposas solamente existen cuando
como tales estn expresamente previstas. Cuando existe una sola
figura, sin especiales referencias subjetivas, ei delito correspon-
diente es, por regla casi absoluta, doloso. Lo que ocurre es que
estas figuras son todas sin resultado externo, y, en consecuencia,

Conf. Binding, Normen, 11, p. 102; Mezger, 16, II.


25. LA OMISIN: I!
389

es errneo pensar en ellas como integradas por formas transitivas


de dolo.
b) Cuando una figura delictiva toma en cuenta un resultado
para regular su escala penal, ya no estamos propiamente ante un
delito de simple omisin. En tales casos, la ley ya no castiga la
simple omisin, sino la creacin de un estado de hecho, el cual, a
su vez, puede asumir formas diferentes, esto es, puede consistir
tanto en un dao como en un peligro; pero en ambos casos, ese
resultado, a diferencia de lo que ocurre en el delito de omisin
simple, no podr ser ni meramente potencial ni presunto.
c) Cuando ese resultado es tomado en cuenta para alterar la
escaa penal correspondiente al delito de simple omisin, se crea
una figura muy semejante a las figuras pre*ermer.cicnales, y en
ellas es necesario ser muy prudentes, si no se quiere por <"sta va
llegar a formas de responsabilidad objetiva y cn culpa.
d) La forma ordinaria y correcta de proceder con respecto a
los casos en los cuales de una omisin deriva un resultado punible
consiste en a imputacin de ese resuiado a ttulo de culpa, ya
que una de las formas tpicas de sta es la negligencia, la cual con-
siste precisamente en formas de no hacer o de no hacer bien lo
debido.
e) Encontramos, por lo tanto, muy equvoco y proDenso a
crear graves confusiones decir que e! delito de con/sin oJ-
sion puede ser ejecutado dolosa o culposamente, terminologa de
la que es forzoso deducir que todos los delitos de negligencia son
delitos de comisin por omisin. Desde luego que cuando al suje-
to le incumbe un deber genrico y, como consecuencia de su
mcuna incurre en un hecho delictivo, la punibilidad depende de
la existencia de la figura que reprime el hecho cometido or ne-
Srn 1 1 " 3 - P n ^ S C a S S ' h a W a r d e C 0 m i s i n P r omisi n es equ-
voco . Preferimos reservar esa calificacin a los casos en los
cuales te omisin misma es un medio empleado para lograr algo
que ordinariamente tan slo es alcanzable mediante un hacer

., . As, p. ej., Maggiore, I, parte 2a.. cap. II, dice: "el euarrii nriv^
omite la vigancia y por esto se verifica el hurto, el enfermera - ^ t e f . E T
1 enfermo y perjudica con ello la salud de ste sern n L ^ K . ' - f ' S ? r
orruan". Los casos son diferentes; el enfermero ha o ^ Z LLI'H^ *
lt figur. culposa de homicidio o lesiones derivadas de su S l J ' P'
CaStigad d010
K S ^ S ^ T * ~ - ' " ^nnfC1-iPpnare>'hen
390 i 25. LA OMISIN: III

positivo. En una palabra, en los delitos de comisin por omisin


solamente est en cuestin la responsabilidad en su forma dolosa.
Esto ocurre porque al ser empleada la omisin como medio,
el sujeto, en realidad, quiere cometer. La figura que presentan los
hechos de esta categora es muy semejante a la de los delitos que
contienen un elemento subjetivo en el tipo. As como no puede
haber una figura culposa de tentativa, porque tal Forma de comi-
sin est excluida por requerirse el fin de cometer un delito, as
tampoco puede haber comisin por omisin culposa, porque esta
figura requiere que se omita con el fin de cometer.
En este sentido, ia comisin por omisin se ajustara a la re-
gla de esa clase de figuras que admiten en general solamente
una forma dolosa (parricidio, hurto, estafa). Las omisiones o
negligencias que lleven eventuaimente a una responsabilidad por
culpa cuando esa forma de produccin de un resultado est pre-
vista expresamente no son formas de comisin por omisin, entre
otras razones porque el sujeto no cv.cra cometer 16

Entendemos contribuir con este planteamiento a la solucin de laj gra-


ves dicuitades sealadas por la doctrina en esta materia. Conf. Mczger, Slrafrecht,
lfi. III y IV, 1; Nez. i. o. 242 v sigs.
LA ANTIJURDICIDAD Y LA JUSTIFICACIN

26
PRINCIPIOS GENERALES

I. Accin y antijuridicidad ' . Al afirmar que un sujeto ha


realizado determinada accin y que ella coincide externamente
con la definicin contenida en una figura delictiva, no se ha
hecho ms que una tarea de comparacin. El resultado de sta es
el de comprobar la existencia de una subordinacin objetiva:
Ticio ha dado muerte a Sempronio; luego, Ticte ha realizado la
accin que define el art. 79 cuando dice: ei "que matare a otro".
Esa afirmacin o compro.'jxc:, sin embargo, no importa ya
en s misma que necesariamente ieba imponerse al sujeto la con-
secuencia de todo delito, esto es, la pena, porque no toda muerte
de un hombre causada por otro hombre constituye un homicidio,
es decir, un delito.
El derecho es sobre todo valoracin. El externo encuadra-
miento de una accin a su figura no es ms que el primer paso
dado en el sentido de esa valoracin. Pero siendo la figura delicti-
va ordinariamente tan slo una descripcin, es necesario en cada
caso verificar si el hecho examinado, adems de cumplir ese
requisito de adecuacin externa, constituye una violacin del
derecho entendido en su totalidad, como organismo unitario 2 .

1
Sobre el tema en general, conf.: Alexanfjer Graf Zu Dohna, La ilicitud,
trad. F. Ballv, ed. jur. mexicana, Mxico, 1959; Ernesto Heinitz, El problema de
la antijuridicidad material, tiad. de R. Goldschmidt y R. C. Nez, Univ. de Crdoba,
1947; Aldo Moro, La antijuridicidad penal, ed. Atalaya, Buenos Aires, 1949, tiad.
le Diego A. Saniilln; Jimnez Huerta, La anrquridicidad, Mxico, 1952; Francisco
jiisola. El objeto jurdico del delito, Santiago de Chile, 1959, trabajo muy va-
oso.
Estimamos, pues, profundamente errado el punto de vista de Rocco, L'og-
etto del reato e deta tutela giuridica pnale, Bocea, 1913, p. 471, segn el que
"la ilicitud jurdica en a cual exclusivamente consiste el delito, es una ilicitud ju-
rdica nicamente penal". Tal consecuencia deriva en Rocco de su rechazo de la
naturaleza sancionadora del derecho penal (ver 3, VII); pero lleva demasiado
lejos sus conclusiones, toda vez que es evidentev que^el contenido de la norma elpti-
camente supuesta por todo precepto r-6~ ( f 23. V), no est ntegramente
392 26. PRINCIPIOS GENERALES: II

La accin tiene que ser valorada no slo ante la ley que ordina-
riamente se limita a describirla, sino ante la norma que esa ley
presupone. Cuando el resultado de ese examen afirma la existen-
cia de un conflicto entre ei fin que el derecho persigue y el
hecho, decimos que ste es un hecho ilcito, antijurdico. Para
que haya delito, es preciso que exista una "relacin de contradic-
cin" 3 entre el hecho del hombre y el derecho.
Nadie ha expresado con ms elegancia que Carrara ese doble
aspecto de adecuacin a la ley y de contradiccin al derecho,
cuando dice que el delito es una "disonancia armnica" 4 , pues
en la frase se expresa, en el modo ms preciso, la doble necesi-
dad de adecuacin del hecho a la figura que lo describe y de
oposicin al principio que lo valora 5 .

II. Valoracin objetiva. El juicio valorativo que lleva a


afirmar la existencia de una accin ilcita es un juicio objetivo de
comparacin, es decir, que en l se aprecia l hecho inde'periien-
temjgnte del motivo subjetivo de su autor, de las condiciones
internas del mismo: de su culpabilidad y de su imputabilidad. El
dar muerte a un hombre es un hecho objetivamente ilcito tanto
si lo realiza un hombre capaz de voluntad como si lo realiza un
alienado, aun cuando a ste no se le imponga una pena, sino una
medida de seguridad. Lo que falta en este ltimo caso para llegar
a la pena no es un hecho ilcito, sinc un sujeio punible. En cam-
bio, cuando el hecho no sea ilcito por mediar una causa de justi-
ficacin (como en la legtima defensa) no diremos que la pena no
se impone porque el sujeto no quera o no era capaz de querer,

dado por la ley penal misma, sino por todo el derecho positivo entendido unitaria-
mente. El mismo Rocco, cuando desciende al detalle de su teora, reconoce a todo
el derecho (penal y no penal) como codeterminante en el juicio acerca de la anti-
juridicidad de la accin; p. 491. En contra de esa tendencia y conf. con el texto,
Beling, Lehre v. Verbrechen,p. 130.
3
Carrara, 35.
4
Carrara, 35 (nota), aunque no da a la frase exactamente el sentido
que se le acuerda en el texto.
Kelsen, no obstante su terminante rplica a Binding (ver supra, 13,
IV), expresa este mismo pensamiento cuando d;ee: ". . .lo que desde el punto de
vista de la norma secundaria (que para Kelsen equivale a la norma primaria de Bin-
ding) aparece como negacin del derecho, constituye dentro de la norma jurdica
primaria (el precepto penal de Binding) la condicin del acto coactivo sealado co-
mo consecuencia", Teora general del estado, Madrid, 1934, p. 67.
26. PRINCIPIOS GENERALES: II 393

sino porque el hecho no era ilcito objetivamente considerado 6 .


Se dice que el juicio acerca de la antijuridicidad es objetivo
en el sentido de que es vlido erga omnes y referido a! hecho con
independencia de la persona o personas que lo han ejecutado. La
distincin no corresponde a la divisin entre "lo externo" y "lo
interno" del delito ' ; se habla aqu de la antijuricidad en el senti-
do de valoracin hecha conforme con los valores del derecho, que
nada tienen de limitaciones subjetivas 8 . Esa valoracin recae so-
bre el hecho y se funda en normas dotadas de vigencia, es decir,
heternomas con respecto a cualquier individuo.

III. Antijuridicidad y tpicidad. Elementos subjetivos de las


figuras. Es motivo de dudas, con respecto a este carcter objeti-
vo de la antijuridicidad el hecho de que la estructura de muchas
figuras delictivas est integrada por referencias de naturaleza sub-
jetiva, como "a sabiendas", "intencionalmente", "arbitrariamen-
te", u otras semejantes'.

Esta teora es la po.icin hoy dominante en la doctrina, bajo el nombre


de teora objetiva de la antijnridicidad. Conf. Bruno, t. I, p. 344; F. Grisola, op.
cit, p. 78; Nez, t 1, p. 297. y i-gs.; M. E. Mayer, p. 10 y sigs.; lo contrario lle-
va una confusin metdica por la superposicin entre la antijuridicidad y la cul-
pabilidad, mientras que la clara separacin de los dos conceptos distingue con
pureza la ilicitud culpable de la inculpable. Conf. tambin Liszt-Schmidt, 32,
nota 2; Beling, Grundzge, 9 y esp. en sus instrucciones para la solucin de casos,
Grundzge, p. 123; Mezger, 19. En contra de esa teora, la teora subj.vi-1 de
la antijuridicidad, "una accin contraria a la norma aebe er dciosa o .uipocs:
slo hay ilicitudes culpables; ilicitudes inculpables no existen", Bindmg. Normen,
I, 38. Esta ltima teora e consecuencia de la concepcin imperativa de la nor-
ma, que lleva a ver la ilicitud en la violacin al deber de obediencia; A. Merkel, no
obstante su refutacin a las doctrinas de Binding ( 6 ) en lo que a la teora de
las normas se refiere, es en esto partidario de la teora subjetiva de la antijuridici-
dad: apreciar la ilicitud externamente es para l el punto de vista del hombre pri-
mitivo; "mucho ms prudente es - d i c e - cuando experimentamos algn afecto da-
oso, procurar apreciar las fuerzas causantes del mismo, y la significacin que le
da la ndole de esas fuerzas. . .", 8, 2 y 10, 2. Muy interesante esta afirmacin
de Merkel; pero de ese juicio no se priva la doctrina objetiva, pues apreciar la
antijuridicidad de un hecho no es todava apreciar la totalidad del hecho. A esa
apreciacin total la doctrin* objetiva no renuncia: lo que la caracteriza es la frag-
mentacin y separacin metdica de los distintos aspectos del delito, justamente
para apreciarlo mejor y ordenadamente. Tambin en c , Welzel, 11.
1
As, Welzel, para atacar, en definitiva, la validez del carcter objetivo de
la antijuridicidad: 11, 1. No se trata de un juicio sobre algo "objetivo del mundo
extemo", segn dice Mezger, Modeme Wege der Strafrechtsdogmatik, Dunker y
Humblot, 1950, p. 21. Conf. del mismo Studienbuch, 31.
8
Conf. Soler, Los valores jurdicos, en Fe en el Derecho, ed. Tea, Buenos
Aires, 1954.
9
Ha contribuido a confundir las cosas el empleo de cierta terminologa
germanizada para traducir la expresin "da Unrecht'\ el entuerto, expresin anb-
394 26. PRINCIPIOS GENERALES: III

La ubicacin sistemtica de esta clase de elementos es fuen-


te de los mayores equvocos 10 , pues al considerarlos integrantes
de la antijuridicidad, es decir, de aspecto ilcito del hecho, se
torna muy difcil mantener a la antijuridicidad en el piano objeti-
vo en que imcialmente se la colocara n , siguiendo la metodolo-
ga de la llamada exposicin analtica del delito.
Desde luego, es un error entender la teora analtica como
un procedimiento que corta y separa de un todo unitario diferen-
tes trozos, para presentarlos como entes independientes. Nadie ha
negado que el delito es una unidad, una figura o estructura, como
lo son todas las figuras jurdicas. Pero la afirmacin de que algo
es una estructura unitaria queda en un enunciado sin. consecuen-
cias, si despus de ella no se entra a explicar de alguna manera las
caractersticas del objeto, y al hacerio es forzoso comenzar por
alguna parte. Nada ms unitario que un organismo .viviente. Si lo
dividimos, desde luego, no puede seguir viviendo; pero si no lo
hubiese dividido hasta la clula, la ciencia no lo habra compren-
dido y explicado, que es la tarea que a la ciencia le incumbe.
La separacin de la antijuridicidad como un aspecto objeti-
* vo del delito, no pretende negar ni la unidad pstructural de ste,
ni las conexiones que guardan sus elememos componentes. En
cierto sentido, todo ello es un problema de opc.'n metdica, y la
exposicin analtica es hoy an 12 reconocida como ventajosa
por su claridad y sencillez. Claro est, ni es vlida una desarticula-
cin mecnica de los elementos, ni e:-: fecunda la afirmacin de su
inseparabilidad. Esta clase de elementes subjetivos representa, sin
duda, una complicacin sistemtica que los partidarios de la "ac-
cin finalista" creen salvar, hiroduciirdo una complicacin aun
mayor: traen ei dolo del captulo de la culpabilidad para meterlo

cuada peto exacta que se ha credo ventajosamente reemplazada por la expresin


liEial pero imposible en castellano "el injusto". As Rodrguez Muoz en su tra-
duccin de Mezger, 20 yyassim.
10
El descubrimiento de esos elementos proviene del trabajo de H. A. Fis-
cher, Die Rechtswidrigkeit, 1911; Mezger, en 1923, public en el vol. 89 del
Cnchtssaal, el trabajo: Die subjektiven nrechtselements. Conf. Bruno, t. I, p. 347;
Del Rosal, I, p. 296; Roberto A. M. Tern Lomas, Elementos subjetivos de la figura
delictiva, Rosario, 1961; R. C. Nez; Los elementos-subjetivos del tino penal, Bue-
nos Aires, Depalma, 1943; C. Fontan Baiestra, El elemento subjetivo del delito,
Buenos Aires, Depalma, 1957, p. 175 y sigs.
11
Dificultad especialmente perceptible en Mezger, Strafrecht, 20.
Las ventajas de esa sistemtica son expresamente reconocidas por Gallas
en su famoso ensayo La Teora del delito en su momento actual, Bosch, Barcelo-
na, 1959, p. 7.
26. PRINCIPIOS GENERALES: V 595

forzadamente en la teona de la "accin! 3 finalista", dentro del


cuai, naturalmente, no les cabe la culpa . Hacen, tambin del
dolo, un elemento subjetivo del entuerto (Unrechtselement) 14 .
Ya dijimos que, a nuestro juicio, ei tema se complica ai ser
planteado dentro de ia antijuridicidad, como si esa clase de refe-
rencias subjetivas formaran parte de la ilicitud del hecho, del
"Unrecht", siendo, en realidad, segn veremos, elementos de las
figuras.
El efecto producido por la presencia de elementos de esa
ciase se hace sentir sobre la culpabilidad, pues de ordinario tor-
nan imposibles las formas culposas del hecho y aun las de dolo
eventual. Imprimen, pues, a la culpabilidad una cierta fisonoma
y por ejlo, a^ definir el delito hemos preferido referirnos a la ac-
cin "tpicamente antijurdica y culpable" en vez de decir "tpi-
ca, antijurdica y culpable". Pretendemos as sealar la diferencia
que media entre la teora del tipo y de la antijuridicidad. La figu-
ra concreta viene a dar la sustancia a la ilicitud y a la culpabili-
dad ! 5 .
IV. Antijuridicidad formal y sustancial.- Este punto de vis-
ta nos lleva a negar lo que von Liszt na llamado antiiuridicidad
formal 16 , que para nosotros vendra a equivaler 3 ia inecuacin
externa, desprovista de todo sentido de valoracin '". La afirma-
cin de la antijuridicidad es siempre un juicio d? valoracin so-
bre el hecho, formulado desde el punto de.vista del derecho, y en
el cual se comprueba que el hecho ha trado algo o tenda a algo
que el derecho quera evitar. En el hecho sr ha afirmado una vo-
luntad que es contraria a la voluntad de la ley. La antijuridicidad
de una accin es siempre el resultado de un juicio sustancial.
Como resultado de ese anlisis, se deduce que no basta que

Es muy clara !a mostracin de esas deciencias de la teora finalista, he-


cha por Mezger, Studienbuch, loe. cit.
As esp. Maurach, contra el cual vase Mezger, Modeme Wege, cit., p. 27.
Por eso se ha dicho, con razn, que las figuras son "indicios de la antiju-
ridicidad". As, M. E. Mayer, p. 10 y 52"; Beling, Lehre v. Verbrechen, p. 125.
Heinitz, en El problema de a antiiuridicidad material, p. 39, expresa su franca
preferencia por esa sistemtica: "No favorece la ciaridad del sistema - d i c e - admi-
tir que se identifiquen las dos cuestiones relativas i i un determinado suceso exte-
rior cae bajo el tipo descripo por la ley, y si tal suceso est prohibido".
16
Lszt-Schmidt, 32, A, 1.
1
Dice Beling, con razn: Im Tatbestand Hegt Kein Werturteil, en ei tipo
no hay ningn juicio de valor. La ley solamente describe, Die Lehre v. Tatbes-
tand, III.
396 26. PRINCIPIOS GENERALES: IV

una accin corresponda a una figure para que aqulla sea antijur-
dica; para constituir delito, la accin, adems de adecuada, tiene
positivamente que ser antijurdica 18 . Es en este punto donde se
plantean las dificultades mayores, pues ni nuestra ley, ni ordina-
riamente ninguna iey nos dice en concreto cundo est dada esa
condicin. El procedimiento ordinario de los cdigos consiste en
resolver el problema negativamente, diciendo cundo o en que
casos la accin tpica no es antijurdica. Para ello, nuestra ley, en
su art. 34, enumera, abigarradamente confundidas con otras cau-
sas de exclusin de pena, las causas de justificacin: cumplimien-
to de la ley,' estado de necesidad, legtima defensa, ejercicio de un
derecho.
El hecho de que esa enumeracin sea exhaustiva hace plan-
tear el problema siguiente, ser ilcito el hecho tpico toda vez
que en l no medie ninguna de esas causas de justificacin'! Se-
r, por el contrario, powble que aun no mediando ninguna causa
enumerada d justificacin, el hecho tpico no sea ilcito en s
mismo y que para serlo tenga adems que revestir alguna otra
cualidad positiva? Y este problema se plantea as porque existe
una serie de hechos en los cuales, no obstante ser tpicos, el sen-
tido jurdico se resiste a considerarlos ilcitos: las lesiones causa-
das en los deportes, el tratamiento quirrgico, y para algunos, el
hecho causado con consentimiento del ofendido.
Esa cualidad positiva se puede referir y de hecho se ha refe-
rido: a los derechos subjetivo; (Feuerbach); a lus intereses (Ihe-
ring); a los bienes jurdicos (Liszt); a las normas jurdicas prima-
rias (Binding); a las normas de cultura (Mayer). Segn sea la teo-
ra, resultar que el delito ser respectivamente una violacin de
un derecho subjetivo, de-un inters, de un bien jurdico, de una
norma jurdica o cultural, etc. " y esa cualidad ser la que otor-
gue al hecho tpico el carcter de antgurdico.
* Este proceso que tuvo que llevar a cabo la dogmtica
alemana para superar ciertas falencias de su derecho positivo
y que condujo a la elaboracin de las causas supralegales de

Es un derivado de esta idea la doctrina de a licitud de la conducta, ex-


puesta muy bien por Orfo Cecchi, en R. P., 1934, p. 1649 y sigs. para justificar
las lesiones causadas en los deportes y otros casos anlogos.
Para una amplsima exposicin de todas esas doctrinas, ver Rocco, L'og-
getto del reato e delta tutela gpiridica pnate. Bocea, 1913. Muy claro y preciso
sobre el tema Francisco Grsoba, El objeto jurdico del delito, Santiago de Chile,
1959.
i 26. PRINCIPIOS GENERALES: TV 3S7

justificacin, se encuentra claramente explicado en un antiguo


trabajo de Soler publicado en 1943 en Criminalia. Resulte,
destacable, no obstante, por su actualidad en cuanto tambin
nos alecciona acerca de los peligros de constituirnos en pasivos
receptores de soluciones creadas para superar problemas ajenos
y que nosotros, afortunadamente, no padecemos. Seala Soler
que: . . ."La superacin cada da ms evidente y definitiva de
la tranquila y anacrnica concepcin positivista que ha ejercido
la dictadura doctrinaria en Amrica durante tanto tiempo en los
temas penales, plantea la necesidad de examinar con prudencie,
suma algunas construcciones jurdicas de la dogmtica, ya que,
por reaccin, pueden los nuevos juristas incurrir en el error de
aceptarlas sin el anlisis del gran prestigio que van conquistando
autores como Liszt, Mayer. Mezf-.-i' y otros de tendencia semejan-
te. Las construcciones de esos autores, indudablemente tan
valiosas, tienen el sello de una tra.licin depurada, el soporte de
un pedestal de citas, y el prestigio de una jurisprudencia fina.
Por eso corremos el riesgo de recibirlas como vlidas con cierta
precipitacin".
"A diferencia de la teora positivista, cuyos principies
falsos o verdaderos se movan siempre en un terreno pura-
mente doctrinario, despreocupada de saber si sus conclusiones
eran o no legales; las construcciones dogmticas carecen de esa
pretensin de validez universal; estn determinadas por el prop-
sito de reconstruir sistemticamente un derecho dado, y, t.
consecuencia, su adopcin no puede basarse en una mera prefe-
rencia personal. Un positivista puede (por cierto que impunemen-
te, ya que cogitationis poenam nemo patitur) declarar su prefe-
rencia estrictamente personal por la doctrina de la peligrosidad
basada en la anormalidad del delincuente o por la doctrina de
la anormalidad basada en la peligrosidad. La ley en esto nada
decide ni, en realidad, puede decidir. Con ello, se trata ms
bien de buscar criterios prejurdicos, no siempre certeros, para
inspirar la legislacin. En el mejor caso se tratar de cuestiones
cientficas, metafsicas, polticas y hasta teolgicas. Lo impor-
tante es que en ningn caso se trata de cuestiones dogmticas
y que ni intentan serlo".
"Las construcciones dogmticas, por grande que sea su
prestigio, no pueden ser aceptadas a ciegas sin incurrir en contra-
diccin; pueden servir de modelo, pueden inspirarnos, pueden
a veces adaptarse perfectamente; pero su aceptacin y aplicacin
estn siempre condicionadas al examen del derecho vigente en
393 26. PRINCIPIOS GENERALES: IV

el pas para el cual la teora se postula. No quiere esto decir


que debamos prescindir de la doctrina extranjera y dedicarnos,
como Pascal, a descubrir la geometra, quiere simplemente sig-
nificar que . . . "non ex reguo jus sumatur, sed ex jure, quod est,
regula fat". . . Las construcciones ya hechas tienen precisamente
la virtud de mostrarnos las probabilidades doctrinarias que tiene
un sistema determinado de disposiciones legales. Nos muestran
el panorama doctrinario en un plano de hiptesis casi matemti-
cas de este tipo: si un sistema ( 1) se compone de las disposicio-
nes A,B,C, sus posibilidades doctrinarias son X,Y,Z, y sus incon-
venientes (y esto es muy importante porque ningn sistema es
perfecto) son M,N,0. Si otro sistema (2) parte de las disposicio-
nes D,E,F, sus posibilidades son T,U,V, y sus dificultades P,Q,R.
Todo esto, que es un trabajo hecho en una gran escala, debe
ser conocido y estudiado devotamente por quien aspire a no ser
un simple amanuense del derecho".
"Pero no es frecuente que las cosas se presenten con tanta
sencillez, pj.cs parlera que todo es cuestin de elegir la cons-
triccin coincidente y transpantarla. Si el derecho es conce-
bido en su totalidad, como un sistema unitario, es sumamente
difcil que se d una coincidencia perfecta de las hiptesis de
partida A,B,C; D,E,F; siempre habr pequeas o gan-jes dife-
rencias de la legislacin de un pas a la de otros; en eso el dog-
mtico queda confiado a sus propias fuerzas, su labor tiene que
ser creadora, y por ello ha de precaverse de; la deslumbrante
impresin que ha de causarle, especialmente en nuestra mate-
ria, la dogmtica alemana y aun la italiana aiueriores a los pe-
rodos totalitarios".
"El ejemplo tpico lo constituye esa montaa bibliogrfica
levantada en Alemania alrededor de la palabra Tatbestand. El
lector superficial o apresurado puede engolfarse en la tormenta
sin saber o advertir que, en realidad, casi todo el viento que la
mueve proviene del prrafo 59 del C.P. alemn, el cual emplea
esa palabra en la definicin del error y que, siendo se el nico
prrafo que da base, en l se asienta toda la doctrina del dolo,
de la culpabilidad y de la figura delictiva. Los dogmticos no
podan proceder de otro modo; el sistema no se lo permita".
"Pero me propongo examinar un caso especial, al que
estimo de suma importancia. Me refiero a la teora de las lla-
madas causas supralegales de justificacin, a las que varios autores
alemanes acuerdan considerable y seductora importancia".
"El problema que se plantea es el siguiente: para afirmar
26. PRINCIPIOS GENERALES: IV 399

que determinado hecho es un delito, el primer valor que en l


tiene que reconocerse es el de su ilicitud o, segn se denomina
comnmente, su antijuridicidad. Para esa determinacin se
puede proceder de dos maneras, una negativa y otra positiva.
La primera consiste en partir de la adecuacin de un hecho a
una figura delictiva de la parte especial, examinar despus el
hecho con relacin a cada una de las causas de justificacin, y
si no es el caso de aplicar ninguna de stas, concluir en que el
hecho, adems de tpico, es ilcito. Llegaramos as a un razo-
namiento semejante al siguiente: en este caso se ha causado la
muerte de un hombre, accin que encuadra en el art. 79 C.P.,
puede, por tanto, no tratarse de una simple muerte (hecho f-
sico), sino de un. verdadero homicidio (delito), si la muerte no
ha sido producida ni en estado de necesidad (art. 34, 3), ni en
cumplimiento de la ley, ni en ejercicio de un derecho (art. 34, 4),
ni por obediencia debida (art. 34, 5), ni en la legtima defensa
propia (art. 34, 6), ni de terceros (art. 34, 7), etctera".
"Pronto se ech t ver que para aceptar esa manera de
destTC;'.H:r el caso, es preciso que la arquitectura de las causas
de justificacin sea algo concluido y perfectamente redondeado,
pues de lo contrario estaramos expuestos a castigar come
ilcito algo que solamente era tpico. Desgraciadamente no
siempre sucede as; en algunas legislaciones ese recorrido por
las causas de justificacin no resulta tan concluyente y deja
cierto grado de insatisfaccin. Esa insuficiencia no se manifies-
ta desde un punto de vista estrictamente dogmtico, pues tal
criterio supone que con el derecho se juzgan los hechos, pero no
al derecho mismo. Esas deficiencias o desarmonas se ponen
de manifiesto con relacin a la cultura social, a la:, finalidades
polticas, a la crtica jurdico filosfica del derecho vigente.
Existen derechos gravemente deficientes, desarmnicos y aun
contrarios a los conceptos sociales de lo justo. Estos son los
casos en los cuales la labor de un jurista, y en particular la de
un juez, se torna particularmente delicada, ante la necesidad
de no chocar gravemente con el sentido social de lo justo y,
por otra parte, la de no substituir a la ley por el capricho o las
opiniones meramente personales".
"Ya veremos en seguida cuan graves son las lagunas del
C.P. alemn en materia de causas de justificacin. Rogamos
al lector acepte provisionalmente esta afirmacin, que en se-
guida demostraremos, a objeto de continuar la explicacin ini-
ciada. Si el elenco de causas de justificacin no es suficiente o
400 26. PRINCIPIOS GENERALES: IV

siquiera discreto, si deja hiptesis groseras sin considerar, se


plantea el problema de resolver acerca de la validez de este m-
todo negativo o eliminatorio que hemos aplicado para resolver
si un hecho era o no delito. Supongamos que un derecho posi-
tivo determinado est tan mal construido, que no considere
lcita la actividad del cirujano que, cor, observancia de las reglas
del arte, practica una operacin infortunada. En semejante
situacin, las reiteradas condenas a mdicos resultaran tan
gravemente contrarias a los principios tico-sociales, que ha-
bra fundamento slido para cuestionar la validez de la teora
negativa o eliminatoria que hemos expuesto y, tal vez, sera
jurdica y socialmente necesaria tentar otra".
"Eso es lo que han hecho muchos alemanes. En vez de
plantearse el problema en la forma negativa esbozada, se han
preguntado si la circunstancia de que un hecho encuadre en una
figura de la ley ser suficiente para suponer, en principio, que
ello constituye un delito y si ese hecho no'deber revestir algn
otro carcter positivo adems de se".
"En realidad, el camino para esa. construccin est abierto
por la doctrina de as normas de Binding. Como bien se sabe,
etc autor parte del examen del dicho corriente segn el cual el
uelincueate viola la ley p,ehal, para. mftstraj que, debidamente
examinadas las figuras delictivas, en realidad;-ello no es asi. Ms
bien para hacerse acreedor a-una pena, el sujeto debe haber
realizado cumplidamente lo que I;, ley peral dice. Al final de
cuentas, lo que dice, por ejemplo, eart. 162 es que se apicar
prisin a quien se apoderare de una gosa mueble ajena, de manera
que el ladrn, para ser castigado, debe realizar algo que se ajuste
plenamente a esa descripcin. Estafen s misma,no es una nor-
ma, la cual, en este caso, dice: no robars. Lo violado por el
ladrn no es, pues, la ley penal, sino la norma, que es el principio
que imprime al hecho su carcter de ilicitud".
"Por este camino se ha distinguido la antijuridicidad formal
de la material o sustancial. No basta se ha dicho que un hecho
sea formalmente antijurdico, que corresponda a una figura
delictiva; es preciso, adems, que lo sea sustancial o material-
mente".
"Con esta teora, claro est, el razonamiento eliminatorio
no sera suficiente. Para que un hechc sea punible, ser preciso
que corresponda a una figura delictiva, que no medie alguna
causa expresa de justificacin y, adems, que sea materialmente
antijurdico".
26. PRINCIPIOS GENERALES: V 401

"Para esta doctrina, entonces, el grave problema consistir


en la determinacin de ese concepto de antijuridicidad material:
entre otras razones, por la ya apuntada deficiencia del derecho
positivo que precisamente con esa construccin se quiere subsa-

V. Doctrinas supralegales de la justificacin.- interesa en


esta materia examinar 'as doctrinas en las cuales e! concepto de
antijuridicidad aparece henchido de contenidos sociolgicos,
prejurdicos o metajurdicos, hasta llegar a justificar las acciones
conforme con un pretendido derecho supralegal.
Una de las formas ms ciaras de admisin de ese derecho su-
pralegal o de preceptos sociolgicos o ticos o religiosos prejur-
dicos, est dada en la teora de M. E. Mayer sobre las normas de
cultura 20 . Para M. 12. Mayer ia sotiedad debe concebirse como
un concepto tlico (comunidad de intereses) (p. 41). Cultura es
tutela de esos intereses comunes; lo que la cultura exige es lo que
el inters comn requiere. En ello encuentra Mayer la unidad del
concepto de cultura, frente a la diversidad objetiva de las cultu-
ras. Normas de cuitura son rdenes y prohibiciones por las cuales
19a
Soler, Sebastin, Causas supralegales de justificacin, en Crimi-
nalia, ao IX, nm. 9, m a y o 1 9 4 3 (Mxico, D.F., 1943), p . 526 y sigs. En
torno a este tema de la antijuridicidad f ormal y materia' \:- se a Z a u a r o n i , Eu
genio Ral, op. cit., t. III, p . S o l ; Tern Lomas, R o b e r t o A.M., op. cit., t. I,
p . 3 4 6 ; Jescheck. Hans Heinrich, o p . cit., t. I, p . 3 1 4 ; Fragoso, Heleno Clau-
dio, Antijuridicidade en Revista Brasileira de Criminologa e Direito Penal,
nm. 7 - Outubro-Dezembro 1964, p . 38 y sigs.; Cury, Enrique, Orientacin
para el estudio de la teora del delito, Ediciones Nueva Universidad (Santia-
go de Chile, 1973), p . 142 y sigs; Villalobos, Ignacio, Derecho Penal mexi-
cano. Parte General, 2a. e d i c , Editorial Porrua (Mxico, D.F., 1960); p .
2 4 9 ; Bayardo Bengoa, Fernando, Derecho penal uruguayo, 3a. e d i c , Fun-
dacin de Cultura Universitaria (Montevideo, 1975), t. I, p . 186.
M. E. Mayer, p. 37 y sigs.- en su Lehrbuch, teora ya expuesta' por
Mayer, antes, en Rechtsnormen und Kultumormen, 1903, cit. por el mismo. En
contra de esa doctrina y con profundas objeciones, Kelsen, Hauptprobleme, p. 370
y sigs.: ". . .una teora en la cual el poder obligante del derecho objetivo se
funda en su coincidencia con las normas subjetivas de una moral o una cul-
tura, no es compatible - y d ello es un ejemplo la jurisprudencia naturalista-
con una justificacin del derecho positivo, sino que lgicamente debe conducir a
una crtica y, con ello, segn el caso, a una negacin del derecho positivo" (p.
375). La ataca tambin Binding, Normen, II, 1, 85, 11, p. 366. dice Binding,
con toda descortesa: "sobre las doctrinas ciertas a medias sta tiene la ventaja de
que en ella todo es falso" (p. 368-9). En igual sentido, Beling, Lehre vom Ver-
brechen, p. 184: "por cierto que es hermoso que el derecho se mantenga en
armona con aquellos otros reguladores de la vida. . . Pero si no es as, a la vali-
dez jurdica de los preceptos no puede quitrsele una coma. . .". Tambin en
contra Khler, p. 99.
402 5 26. PRINCIPIOS GENERALES: V

una sociedad exige el comportamiento que corresponde a su in-


ters (p. 44). El orden jurdico no es una creacin ex nihilo, nace
dentro de una cultura determinada y consiste precisamente en el
reconocimiento de los intereses sociales, que se superpone con
el reconocimiento de las normas de cultura. Tal reconocimiento
es el que se realiza en la ley penal. Por eso el concepto de cultura
es tan unitario como el concepto de derecho, y ambos recproca-
mente se corresponden: ia norma de cultura es el material de la
norma jurdica. Desentraar de la norma jurdica la norma de cul-
tura es el resultado de una inteligente interpretacin (p. 50). La
separacin de lo lcito y lo ilcito se realiza en la legislacin por
el reconocimiento de las normas de Cultura.
El delito es, pues, para Mayer, un suceso imputable, com-
prendido en un tipo legal y contrario a las normas de cultura re-
conQcidas por el Estado.
Por eso "la comprobacin de un inters justificado constitu-
ye una causa de justificacin de acciones tpicas, en la medida en
que ei inters y la manera en que l se ha manifestado son reco-
nocidos por una nciTna de cultura, siempre que sta sea, a su vez,
reconocida por e! rado" (p. 284).
Otra conc^p :n que importa remitirse a principios metaju-
rdicos es la de Graf Zu Dohna 2 1 , el cual parte del concepto de
lo justo*. Dentro del sistema stammleriano, que diferencia el con-
cepto y la idea del derecho " , identificando esta ltima con la
idea (formal) de justicia, Dohna encuentra que la antrjuridicidad
de una conducta consiste no slo en que sta constituya el tipo
especfico de un delito, en que sea subordinable a una figura, si-
no, anta todo, en que es un atentado a la idea del derecho, es de-
cir, una accin injusta. Es injusta una accin cuando ella no pue-
de ser reconocida como el medio justo para un fin justo. Ahora
bien, ese juicio est dado por el valor concreto e histrico de la
accin; no puede ser previsto en lnea general, y no sera correcto
entender que las causas de justificacin (taxativas) delimitan for-
malmente los campos de lo justo y de lo injusto. El juicio sobre
la antijuridicidad de la accin es siempre un juicio concreto.

Graf Zu Dohna, Die Rechtswidrigkeit ais allgemeingltiges Merkmal in


Tatbestande strafbaren Handiungen, Halle, 1905, trad. de Faustino Ballv bajo
el ttulo La ilicitud como caracterstica general en el contenido de tas acciones
punibles, ed. Jurdica Mexicana, 1959; Rocco, L'oggetto del reato, 493. En con-
tra, Beting, Lehre vom Vrbrechen, p. 138. Liszt-Schmidt, 32, nota 6.
22
Stammler, Filosofa del derecho, trad. W. Roces, Madrid, Reus, 1930,
p. 1-3.
26. PRINCIPIOS GENERALES: V *3

"Una conducta humana que aparezca como fin idneo para un


fin justo no puede en modo alguno infringir una norma.que, de
su parte, est objetivamente justificada" 23 . Una accin puede ser
justa (orientada al fin ltimo de la comunidad social), sin que a
su respecto medie una causa expresa de justificacin.
De este tipo de concepciones, de variadas tendencias jusna-
turalistas, deriva la afirmacin de la existencia de un derecho su-
pralegal, que en vano se esfuerzan sus partidarios en sostener co-
mo legtimo, 2 4defendindolo como criterio no extra, supra o
metajurdico , pues no se basara en los fines trascendentes,
sino inmanentes al derecho. Esa posicin que pretende ser expre-
sin de idealismo jurdico, frente al positivismo que se imputa
como reproche principalmente a Kelsen, no ha contestado, sin
embargo, ni las crticas de Kelsen 2S ni ios reparos de Beling 26 .
Es justo destacar, en todo caso, que Graf Zu Dohna no ad-
mite la correccin de las injusticias de la ley por va judicial. "Su-
primir y subsanar tal discrepancia entre el precepto jurdico y la
idea del derecho es tarea propia de ia revisin legislativa. Tal com-
petencia no nos corresponde a nosotros" (op. cit., p. 50).
* En el fallo de ia Cmara Naconal de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Fed^i.il x^ la Capital, dictado en la
causa seguida a los ex comandante. en Jefe que ejercitaron sus
respectivos cargos durante el perodo 1976-1982,, atento a las

23
Conf. La ilicitud, p. 49.
24
Por ejemplo: Mezger, 26, II, p. 204. Jimnez de Asa cree que el
supralegalismo jurdico de Mezger es "provechoso y fecundo en la finalidad de
hacer justicia", segn lo dice en el nm. 12 de su nota 3obre nuestro libro. Tambin
Osear Stevenson, Da exclusao de crime {Causas nao previstas formalmente), Sao
Paulo, 1941, muestra simpata por el supralegalismo. Vase nuestro trabajo Causas
supmlegales, nota 3 y O. itevenson, O mtodo jurdico na ciencia do Direito penal,
Rio de Janeiro, 1943, nota 85. Pareciera que en gran medida, ambos autores supu-
sieran que nuestra fidelidad al principio in legibus salus, importase una canoniza-
cin de las palabras de la ley, cosa, claro est, que no puede atribursenos con
justicia, pues muy claramente hemos dicho que la ley no est en las palabras, sino
en la voluntad que yace dentro de ellas. Lo hemos dicho, con la cita de Celso, ir.
17, D, I, 3. (V. la. ed., t. 1, p. 123). Si con la expresin "supraegar no se quiere
decir nada ms que supraverbal, no tendramos discrepancia que manifestar. Pero
en esta poca de derechos artificiales, le tememos mucho a los derechos naturales
que asoman detrs de esa teora. Eso, en unas partes, quiere decir gesundene Volk-
sanschaunung, en otras panes, quiere decir philosophia perennis. Conf. nuestro
trabajo La interpretacin de a ley, Barcelona, ed. Ariel, 1962.
Kelsen, Hauptprobleme, loe. cit
Beling, Lehre vom Verbrechen. p. 15 y 184.
404 26. PRINCIPIOS GENERALES: V

articulaciones planteadas por las defensas y en razn de la pro-


pia naturaleza de la cuestin debatida, se examin minuciosa-
mente el tema de la antijuridicidad y en lo atinente a la existen-
cia de una antijuridicidad material, luego de sostener que con-
forme con la ms autorizada doctrina nacional, el Cdigo Penal
argentino agota las causas de exclusin de la antijuridicidad,
sin dejar vacos que, para salvar situaciones de equidad, deban
ser llenados por causas supralegales de justificacin, desde que el
artculo 34 inciso 4 permite el ingreso de la totalidad del orden
jurdico como fuente de justificacin de acciones tpicas, no
obstante lo cual y con el propsito de agotar el examen del
problema: . . ."El Tribunal concluye que las privaciones ilegales
de la libertad, tormentos, apremios ilegales, homicidios y robos
que constituyen el objeto de este proceso, son tambin material-
mente antijurdicos. Esos hechos tpicos daaron bienes jurdi-
cos de vital importancia y fueron antisociales, en la medida
que, atacando los valores fundamentales de la persona, en los
que reposa la vida comunitaria y subvertiendo los principales
: valores del derecho positivo del Estado contradijeron el orden
jurdico que regula los fines de la vida social en comn".
"No fueron un medio justo para un fin justo. Se estableci,
en el curso de este fallo, que los instrumentos empleados para
repeler la agresin terrorista no respondieron ni al derecho
vigente, ni a las tradiciones argentinas, ni a las costumbres de
las naciones civilizadas y que el Estado contaba con otros mu-
chos recursos alternativos que respondan a aquellas exigencias".
"Por lo expresado en el prrafo anterior, porque los medios
empleados fueron atroces e inhumanos, porque la sociedad se
conmovi y se sigue conmoviendo por ellos, no respondieron
a las normas de cultura imperantes en la Repblica, cuyo inters
comn, manifestado a travs de sus ms diversas actividades,
no est en la guerra sino en la paz, que no est en la negacin
del Derecho, sino en su aplicacin. Que no est ni estuvo nunca
en la regresin a un primitivo estado de naturaleza. Si los ejem-
plos tienen algn valor, advirtase que la pena de muerte no se
aplic en las ltimas dcadas, no obstante estar prescripta en el
Cdigo de Justicia Militar y, por muchos lapsos en el Cdigo
Penal comn".
"No obstante que la subversin terrorista afectaba grave-
mente a la sociedad, la conducta de los enjuiciados, lejos de
restituir el orden por las vas adecuadas, import adems de
26. PRINCIPIOS GENERALES: VI 405

lesiones jurdicas, una ofensa a los ideales o aspiraciones valo-


rativas de la comunidad".
"Tal discordancia entre los actos realizados y lo admisi-
ble para la conciencia civilizada que en esto consisten las
normas de cultura aparece reconocida por los propios coman-
dantes cuando entendieron necesario mantener ocultos los pro-
cedimientos utilizados, an luego de concluida la lucha". . . 2 6 a .

VI. Crtica. Cuando Mezger pretende fundar la existencia


de un derecho supralegal, conforme con el cual la ley debe ser in-
terpretada, o un estado de necesidad supralegal, conforme con el
cual el hecho pueda ser justificado 2 7 , no cabe duda alguna de
que no se refiere al derecho positivo entendido en su totalidad,
sino a aquellos principios a que Graf Zu Dohna aluda al deci-
que solamente lo que tiene validez general hace posible lo parti-
cular; se refiere, en suma, a los principios que dan validez al dere-
cho mismo. Es obvio que esos principios son suprajun'dicos, pues
el valor total del derecho no puede ser dado por el derecho mis-
mo, sino por un principio superior a l. Aqu debemos repetir
la observacin de Beling: "es bello que el derecho se mantenga
en armona con los dems reguladores de la vida, que construya
internamente su escala de valores en consonancia con las normas
de cultura y con el principio de justicia: pero si no es as, a la va-
lidez jurdica de los preceptos no puede quitrsele una coma" 2 8 .
Para esa posicin no hay ms que dos posibilidades; o el de-
recho supralegal coincide con el legal, y entonces la teora es su-
perflua; o no coincide, y en tal caso concluye en la negacin del
derecho 29 ; salvo que se haga desaparecer la cuestin, identifican-
do el derecho con la justicia 3 0 , cayndose en una especie dejus-
naturalismo invertido.

Cmara Nacional de Apelaciones en o Criminal y Correccional


Federal de la Capital, causa n u m . 1 3 / 8 4 seguida a "Videla, Jorge R. y o t r o s " ,
9 de diciembre de 1 9 8 5 , en "El Diario del Juicio", ao II, n u m . 36 dei 28
de enero de 1 9 8 6 , Editorial Perfil S.A., p . 1 2 .
27
Mezger, 26: bergesetzliches Recht, 32. bergesetzliches Notstand,
49; bergesetzliche besondere Schuldauschnessungsgrund der Michtzumutbar-
Keit: la no exigibilidad, causa especial v supralegal de exclusin de pena.
28 *
Beling, Verbrechen, p. 33 y 184.
29
Kelsen, Hauptprobleme, p. 375. Conf. Gnspigni, Corso, p. 400 (en nota).
As Rocco, en L'oggetto del reato, p. 494, identificacin que importa
una especie de beatera jurdica, en la que no se comprende cmo puede propug-
narse la reforma de un derecho siempre justo.
106 26. PRINCIPIOS GENERsiLES: Vil

Rechazamos decididamente toda doctrina en la cual la jus-


tificacin o la ilicitud de un hecho vaya a buscarse en principios
trascendentes al derecho, pues aqu no se trata de la antisociali-
dad de la accin, sino de su antijuridicidad. Claro est que el de-
recho reprime acciones realmente antisociales. Con el rechazo de
aquellas doctrinas slo queremos destacar el carcter estrictamen-
te jurdico de esta operacin: el hecho debe ser confrontado con
el derecho vigente; los eventuales conflictos entre el derecho y-las
normas de cultura no los resuelve la dogmtica, sino la poltica.
Una dogmtica no puede construirse admitiendo, aunque sea
margmalmente, la eventual negacin del derecho 3 1 .

VII. Dao. Cuando hemos dicho, pues, que la antijuridici-


dad de la accin es un juicio valorativo sustancial, no hemos en-
tendido para nada referirnos a la llamada antijuridicidad material.
Esta, como muy bien lo observa Grispigni, constituye "el motivo
preegislativo para la incriminacin del hecho" 32', ya que en eila
se hace referencia al dao social que la accin produce 3 3 .
Por esta misma razn es que el dao no entra como elemen-
to dennitorio del delito. Para la dogmtica, la accin que el dere-
cho prohibe es necesariamente una accin daosa o antisocial, en
sentido genrico, v s; bien el dao o el peligro de esa accin es so-
cialmente la caus ae que se la incrimine, jurdicamente es la
consecuencia de su carcter ilcito. Pero aparte de ello, y vaya co-
mo aclaracin, al ponerse el dao como elemento conceptual del
delito 3 4 , se emplea esa palabra en un sentido algo impropio, por
la excesiva generalidad que se le acuerda, al comprender bajo esa
designacin - -l dao efectivo, el dao meramente potencial (po-
sibilidad ae dao), el dao privado y el dao pblico. Esa divi-
sin se hace necesaria porque es frecuentsimo en el derecho a
existencia de figuras deiicivas en las cuales no se produce propia-
mente ninguna modificacin en el mundo exterior (delitos de pu-

Ver Soler, Causas supraiegales de justificacin, Rev. de Derecho, Jurisp.


y Administracin, Montevideo, t. XXXIX, p. 161. La influencia que en la doctri-
na alemana han tenido ias deficiencias de la legislacin en materia de causas de
justificacin es francamente admitida por Heinitz en op. cit, p. 49 y 51. Ya
Mayer. p. 302 haba calificado de "enanos" a los 52 y 54 ante un problema
gigantesco.
Grispigni, Corso, \, p. 402, en nota; Beling, Grundzge, 9.
33
Liszt-Schmidt, 32. a., 2.
As, Camelutti, // danno e il reato, Cedam, 1930; Ferri, Diritto crim-
nale, p. 572 y siguientes.
5 26. PRINCIPIOS GENES. : VIII -07

ra actividad), y en ellas ia incriminacin no se basa propiamente


en un dao, sino en a presuncin irrefragable de un peligro (deli-
tos de peligro abstracto) 3S .
El dao puede eventualmente ser un elemento constitutivo
de la figura, y lo es con frecuencia; pero no es un elemento con-
ceptual de la deilnicin genrica del delito, salvo que la expre-
sin se emplee en el amplsimo sentido de lesin jurdica 3 6 .

VIII. Teora positivista de la justificacin.- Algunos positi-


vistas hacen funcionar las causas de justificacin como exciuyen-
ces del elemento subjetivo. "Carencia de peligrosidad en virtud
de motivos de justificacin", dice Florian 3 7 . El error de tal cri-
terio consiste en que la peligrosidad no es tomada en este punto
como una cualidad de la persona. Es perfectamente posibie y na-
tural que no obstante la comisin justificada de un hecho, el au-
tor de ste sea un reincidente peligroso, en cuyo caso, la afirma-
cin de Florian se muestra evidentemente falsa. Tal punto de
vista es consecuente dentro del sistema de Ferri, para el cual la
comisin de un delito importa necesc.-iamente la peligrosidad del
autor: teora que hemos designado ci-j la peligrosidad necesaria
del delincuente; pero su falsedad e? tambin palmaria, segn lo
hemos demostrado 3 8 .
Por lo dems. Ferri construye o;, este punto imj especie de
teora eclctica, pues lo que l ama justificacin positiva 39
(ejecucin de la ley, obedic-ncia jerrquica, legtima defensa, es-

As Ferri, para colocar el dao como elemento del deiito se ve constreido


a definir el dao pblico como "quello risentito ajila civile societ e per essa dallo
Stato, per ci solo che da unazior.e umana fu violata a legge pnale", op. cit.,
p. 572. Vanse tambin las numerosas aclaraciones, distinciones y salvedades que
tiene que hacer Camelutti. // dar.no e i! reato, Cedam 1930, concluyendo por
identificar peligro con lao y distinguir un concepto genrico de dao, de! dao
antijurdico, al que llama torto (p. 16). En lo que se refiere a los delitos de peli-
gro (p. 25) Carnelutti olvida que los efectos que el delito de peligro cause, por
reales que sean a veces, no son jurdicamente relevantes y que a veces, en cambio,
aunque en concreto el hecho no haya causado un peligro, el derecho lo presume
irrefragablemente.
En ningn caso, sin embargo, es admisible, sino desde el punto de vista
sociolgico, que el dao pblico sea un fenmeno psicosocial (Ferri, op. cit. p.
576), pues eo importa confundir la lesin jurdica formalmente presente en todo
delito, con el efecto causado por el delito descubierto, irrelevante para e derecho.
Ferri encuentra ese efecto sio en el delito descubierto! . . .
Florian, Trattato, 4a. ed., 48, nm. 417.
Ver Soler, Estado peligroso, cap. II, 1, 2.
La justificacin negativa comprende para Ferri: el caso fortuito, la coac-
cin, la ignorancia o error y el consentimiento del ofendido: Diritto Crimnale, p.
4oe 26. PRINCIPIOS GENERALES: IX

tado de necesidad), es el resultado de una condicin objetiva (la


colisin jurdica) y una subjetiva (los motivos determinantes).
Tiene que procederse secundum jus y adems por motivos legti-
mos 4 0 . De donde es forzoso deducir que aun siendo objetiva-
mente justificada la accin, es punible el sujeto cuando al elemen-
to subjetivo que acompaaba a la accin objetivamente justa se
superponga algn otro motivo: he aqu asomar la negacin del
principio: cogitationis poenam nemo patitur.
IX. Amplitud del concepto de justificacin. Rechazadas
las doctrinas que, en mayor o menor medida, van a buscar la
razn de la ilicitud de la accin fuera dei derecho positivo, nos
queda por responder a la cuestin planteada referente a lo que
hemos llamado el carcter positivo de la ilicitud
A este problema la dogmtica alemana le ha dado un alcance
terico, segn se ha visto, del cual pueG"..- la nuestra desentender-
se, si se considera que al afirmarse el carcter limitativo de las
causas de justificacin se ha partido de una premisa slo formal-
mente cierta para nosotros. Entre las causas de justificacin en-
contramos: el cumplimiento de la iey, el ejercicio de un derecho
y el cumplimiento del deber.
Estas justificantes tienen, como lo advierte Grispigni 41 , una
extensin tan vasta que, frente a ese enunciado, resulta algo equ-
voco hablar del carcter exhaustivo de las justificantes enumera-
das. Si bien a la legtima defensa, por ejemplo, puede acordrsele
una figura y la ley efectivamente la define, la limita, no sucede lo
mismo con las que hemos mencionado, pues a ellas les da conte-
nido justamente la totalidad del derecho restante.
Ahora bien, disposiciones de tanta amplitud no imponen la
obligacin de examinar si el hecho tpico no constituye el ejerci-
cio de un derecho, el cumplimiento de un deber? En consecuen-
cia, lo que seala la licitud de la accin es, en todo caso, la totali-
dad del derecho vigente. Ante la propia ley, es evidente que no
basta que el hecho sea penalmente tpico para ser delictivo: es
necesario, adems, que no constituya el ejercicio de un derecho,
y esta expresin "comprende tambin el derecho de libertad, ello
453. Como se ve, se comete un verdadero abuso terminolgico: causas negativas de
justificacin es una contradictio in adieao.
40
Op. cit., p. 462.
Gnspigni, Corso, l, p. 411, al tratar c la analoga, pero cuyo pensamiento
parece perfectamente aplicable dentro- de la construccin de la teora de la justifi-
cacin.
26. PRINCIPIOS GENERALES: X 409

es, todas'las acciones que a base del derecho extrapenal no son


ilcitas" 4 2 (art. 19, C. N.).
Remitirse a principios suprajurdicos para encontrar la justi-
ficacin de algunos hechos, es, sin duda, extender el campo del
derecho, es crear derecho sin ser legislador. Olvdase frecuente-
mente el valor de ic que hemos llamado interpretacin sistemti-
ca de la ley. Con ello, a ms de acordarse a la dogmtica la fun-
cin de interpretar y aplicar la ley, se dota a sta de una elastici-
dad tan grande, que bien puede afirmarse que lo no alcanzado
por ella es puro arbitrio y opinin. .

X. La doble fuente posible de justificacin. El C. P.


contiene las causas de justificacin entre otras de inimp>itahili-
dad, en el art. 34, encabezado por el enunciado genrico. 'No
son punibles...". Esta expresin no puede ser valoraba como una
manifestacin doctrinaria del legislador, en el sentido de que las
causas de justificacin sean dogmticamente meras causas de
impunidad pero que dejan subsistente la ilicitud intrnseca del
acto. Esa pedestre interpretacin literal llevara a afirmar que el
cumplimiento de la ley y la actuacin del c^e.-ho son fundamen-
talmente injustos, aunque impunes, ya que estn enumerados
er-tre las causas de impunidad.
El C. P. al decir "no son punibles", se limita a expresar lo
que a un cdigo sancionador corresponde, esto es,-que en tales
casos no se aplica pena, sea por uno o por otro motivo. Pero ni
dentro mismo del derecho penal pueden identificarse las causas
de justificacin, las causas de inimputabilidad y las excusas
absolutorias, pues sus efectos son radicalmente distintos. Basta-
ra recordar que la cooperacin al acto objetivamente justificado
es tambin justificada, mientras que la cooperacin al acto
meramente impune (hurto entre parientes) es punible para el
cmplice, aun no sindolo el autor, para advertir la radical
diversidad de los institutos 4 3 .
Cuando examinamos las causas de justificacin en particu-
lar veremos que, en realidad, todas ellas derivan su razn justifi-
cante de la ntima conformidad que una accin determinada

"" Grispigni, Corso, 1, p. 411. El pensamiento de Grispigni es directamente


inspirador del texto.
Vase el desarrollo de estos argumentos en Stoppato, Commento al C. de
Proc. pnale, vol. IV, p. 929 y siguientes, Mauro Angioni, Le cause che escludono
rilliceit obiettiva pnale. Milano, 1930, cap. II.
410 26. PRINCIPIOS GENERALES: X

guarda con el derecho. En este senlido, hasta resultan un poco


ociosas las construcciones empeadas en encontrar la base
ilcita de una accin en el hecho de que ella, adems de adecuada
a una figura delictiva, sea vioiatoria de un derecho subjetivo o de
un inters jurdico o productora de un dao. Todas estas teoras
concluirn necesariamente remitindonos a la tarea de determi-
nar si lo que se presenta como dao, como derecho o como inte-
rs lo son en verdad, es decir, jurdicamente. Privar al ladrn de la
cosa robada no es, por cierto, causarle un dao jurdicamente
computable, aun cuando ello le ocasione las mayores molestias y
padecimientos. Todos los deberes y los derechos subjetivos slo
son determinables y reconocibles a travs del derecho objetivo 4 4 .
Esa determinacin, por necesidad, no puede ser hecha, se-
gn decimos ms arriba, sino sobre la base del derecho en su
totalidad, pues las leyes penales que describen acciones y trazan
tipos no constituyen dentro del conjunto de normas un sistema
autnomo y aua antagnico con el derecho, restar-te Antes al
contrario, el derecho e; une solo, y no puede haber dentro de
un mismo sistema jurdico, dos normas coexistentes que respecti-
vamente manden y prohiban ia misma accin.
La antfluridicidad, por lo tanto, es contrariedad al derecho
y, recprocamente, un hecho solo del derecho puede recibir
justificacin. Las causas de justificacin son las distintas figuras
que esa fuente justificativa puede asumir.
En un empeo por distribuir de modo sistemtico esas dis-
tintas causas de justificacin (cumplimiento de la ley, ejercicio
de un derecho, autoridad o cargo, legtima defensa y estado de
necesidad) veramos que, en el fondo, las fuentes de justificacin
son dos y solamente dos: a ley y la necesidad.
Desde luego, no es necesario mostrar el mecanismo por el
cual opera la ley como justificante, porque es obvio que el cum-
plimiento de lo prescripto por el derecho no puede constituir
una accin antijurdica. No es igualmente claro, sin embargo, el
fundamento de la necesidad, y la apreciacin de los efectos de
ella da lugar a construcciones tericas muy variadas, que
examinaremos en detalle al estudiar las dos formas que la necesi-
dad asume: la legtima defensa y el estado de necesidad propia-
mente dicho. Solamente queremos en este punto sealar que

Binding, Normen, t. I, 15 y sigs., hace esta afirmacin no obstante el


subjetivismo atribuido a su doctrina en este punto.
26. PRINCIPIOS GENERALES: X 411

la necesidad45no opera como una causa autnoma y derogatoria


del derecho . A nuestro juicio, el poder justificante de la nece-
sidad deriva tambin del derecho. En efecto, las normas que
constituyen un sistema jurdico son siempre el resultado de un
complejo juego de valoraciones en las cuales siempre se hallan
presentes, junto a as ms incondicionales aspiraciones de
justicia, las exigencias, limitaciones y aun restricciones impuestas
por la realidad de !a vida social. Slo las normas de la tica son
normas puras; las normas del derecho contienen siempre una
opcin. Todo orden de la praxis, y el derecho lo es, sin duda, se
mueve dentro de los mrgenes de lo posible, esto es: reconoce lo
inevitable o necesario: lo absorbe, y regula las consecuencias que
intilmente intentara desconocer.
Las exigencias de seguridad, de orden, de paz, el poder ine-
luctable de las fuerzas naturales, creadoras y destructoras, la vir-
tud y la malicia de los hombres, todo debe ser medido para com-
poner una ley. La necesidad, pues, no ser t3i el derecho un
cuerpo extrao; las situaciones que ella plantea ni le son extraas
ni le sorprenden: son muchas las veces en que la ley no es sino la
opcin en favor de un mal menor, y esa opcin es jurdica. La se-
guridad y el orden, por ejemplo, slo son alcanzables mediante
ciertas restricciones a la libertad e, inversamente, una libertad am-
plsima comporta siempre riesgos. No es posible tampoco hacer
grandes obras sin grandes impuestos ni dejar de hacerlas sin reba-
jar el nivel de vida.
Pues bien, si sa es la naturaleza del derecho, es forzoso re-
conocer que obra jure el sujeto que en una determinada situacin
de apremio, es decir, ante un estado de necesidad, toma la opcin
que la ley misma tomara frente al mismo conflicto.
La necesidad, pues, no es una fuente extrajurdica de justifi-
caciones: su poder justificante va nsito en la naturaleza misma
del derecho y deriva de ste.

Por entenderlo as es que Kant niega a la necesidad el carcter de una


causal de justificacin. Apndice II a la Introduccin a la teora del derecho Die
Metaphyak der Sitien, Rechtslehre, A, 41, 42.
DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIN EN PARTICULAR

27
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

I. Concepto. Bajo esta denominacin encierra la doctrina


io que el Cdigo Penal, art. 34, inc. 4C, llama cumplimiento de
un deber, ejercicio de autoridad o cargo. El legtimo ejercicio
de un derecho constituye en numerosas hiptesis una situacin
especial, y por eso lo separamos. En ia justificacin por cumpli-
miento de la ley, agrupamos las acciones que la ley directamente
manda y que el sujeto directamente cumple; mientras que en el
legtimo ejercicio de un derecho, se comprenden acciones que la
ley no prohibe.
Las expresiones deber, autoridad, cargo, tienen un valor es-
trictamente jurdico. La accin realizada en cumplimiento de un
deber es "Justa, cuando ese deber estaba jurdicamente impuesto,
o, en los dems casos, cuando la autoridad o el cargo eran furvjio-
nalmente atribuidos por el derecho. En los tres casos, pu^s, LC
actan prescripciones positivas de ia ley. realizadas por quien es
justamente el rgano ejecutor de esa voluntad. Los deberes de ca-
rcter social, religioso o moral no estn comprendidos como
tales, sino en cuanto el derecho expresamente los reconozca o
consienta.
Ahora bien, el que, ya cumpliendo un deber impuesto por
la ley, ya ejerciendo autoridad o cargo, realiza un acto tpico
que ia ley le manda ejecutar, dadas ciertas circunstancias, no de-
linque; acta el derecho ' .
As, el agente que detiene a un delincuente, aun cuando
realiza un acto que importa privar de la libertad a un sujeto, ac-
ta jurdicamente, y su acto no es simplemente impune, sino to-
talmente jurdico, porque al ejecutarlo acta la ley 2 .

Nada muestra tan claramente como estos casos el carcter puramente


descriptivo de las figuras delictivas de la parte especial de Cd. Penal.
* Alimena, l c , II, p. 110; Fingei, p. 402; Liszt-Schmidt, 35; Mezgei, 3.
414 27. EL CUMPLIMIENTO DE LA L2T: I

As tambin el acto de interceptar y abrir la corresponden-


cia postai o telegrfica, dispuesto por el juez en los casos previs-
tos por la ley; el allanamiento, etctera.
Tambin deben comprenderse dentro de esta disposicin los
actos que no estando expresamente mandados por la ley, estn
por ella expresamente permitidos, como, por ejemplo, la deten-
cin de un delincuente fugitivo o en flagrancia, consentida ordi-
nariamente por las leyes procesales a los particulares, aunque no
impuesta como un deber.
II. Contenido. Bajo la designacin de ejecucin de la ley
comprendemos, segn lo hemos dicho, lo que el inc. 4 o del art.
34 denomina "cumplimiento del deber o ejercicio legtimo de au-
toridad o cargo". Ello importa que la expresin ley tiene un va-
lor absolutamente genrico y no referido solamente a lo que con
tal nombre sanciona el poder legislativo, sino toda fuente (fuente
de cognicin) del derecho, legtimamente dictada: reglamento,
ordenanza, disposicin municipal 3..Tota disposicin, en una pa-
labra, de carcter l ..-ranada de un poder pblico, dentro
de la esfera de sus atribuciones. Es necesario subrayar el carcter
general de la disposicin que se cumple, pues si se tratase de una
resolucin administrativa particular, no estaramos en esta hip-
tesis respecto del funcionario que ejecuta lo resuelto; el acto sin-
gular constituira una orden, y el subordinado no podra invocar
el cumplimiento de un deber genrico de ejecutar la ley, sino de
un deber jurdico especfico de obediencia, que es una hiptesis
distinta. En los casos de obediencia, el poder de actuar no llega
ordinariamente al funcionario directamente de la ley, sino por in-
terposicin de una persona distinta, que da la orden 4 .
Deben incluirse dentro de estas justificantes las acciones de
mdica coercin ejecutadas por los padres en ejercicio de la pa-
tria potestad, conforme con la facultad acordada por el art. 278
delC. C . 5 .
3
Conf. Alimena, I o , II, p. 114; Manzini, II, 383.
4
As, Alimena, 1, II, p. 115.
Esta potestad ha sido mucho ms amplia en el derecho romano, Ferrini,
Ene Pessina, I, p. 19 y siguientes; Mommsen, D. P. romano. I, cap. II. Han existido
hasta hace poco otras situaciones de dependencia que autorizaban la correccin,
por ejemplo: correccin pedaggica, que puede juzgarse definitivamente abandona-
da, conforme con las modernas aportaciones de esa disciplina. La moderacin con
oue actualmente se admite ese derecho se traduce claramente en el fallo de la C. C.
C., L. L., X, p. 1161, fallo 5102, junio 10, 1938: el autor de lesiones insignificantes
es condenado por exceso, Arts. 34 y 35.
27. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY: II 415

La negativa a declarar como testigo (delito de desobedien-


cia, art. 243, C. P.) queda igualmente cubierta por la justificante
cuando ella deriva del secreto profesional legalmente respetado.
Claro est que la justificante no alcanzara a la incomparecencia
por la citacin, que en todo caso debe ser cumplida; aqulla se re-
fiere, en este caso, ai silencio del testigo que sabe lo que se le pre-
gunta.
El uso de la fuerza pblica es generalmente tambin el cum-
plimiento de un deber directamente impuesto por la ley a sus
agentes, y si bien las reglamentaciones del uso de armas suelen
condicionarlo a la existencia de un peligro personal o a la extre-
ma necesidad para el agente de rechazar una violencia o vencer
una resistencia, la justificacin del acto de ste, dada la situacin
que el reglamento establezca, no es la legtima defensa, sino el
cumplimiento del deber 6 .

Vanse, por ejemplo, Reglamento de Polica de Santa Fe, Arts. 26, 27, 28
y 29: la resistencia armada autoriza el empleo de armas; slo podr herir o matar
cuando el agente corra peligro inminente,' la resistencia sin armas, debe ser domi-
nada sin ellas; la fuga no autoriza el uso de armas aunque no haya otro medio de
lograr la captura. Es preciso ser prudentes, pues la afirmacin de principios dema-
siado generales, como sos, puede representar una garanta de seguridad para asal-
tantes. ManzinL vol. 1, 67, III; voL II, 385. Conf. Khler, 33; l.iszt-Schmidt,
35; Mezger, 30; Viada, I, 176.
El carcter especial de esta justificante, distinta de la legtima defensa, est
bien demostrado por Pietxo Di Vico, Dell ecceso nett'uso legittimo deHe armi, R.
P., 1933, II, p. 882 y sigs., y de ello deduce algunas importantes consecuencias
para el caso de exceso. Vase el reconocimiento de la autonoma de esta justifi-
cante en el art. 53 del C. P. italiano; Saltelli-Romano Di Falco, I, P. la., p. 320.
La ilicitud del uso de armas contra el simple fugitivo (no el evadido) es la
opinin general y mis aceptable. A las citadas opiniones, agregese: Fernando
Ricca, Alcune osservazioni su'art. 53 del C. P, S. P., 1933, I, p. 320; Conf.
Hessma, Elem. II, 27, cit. por Vico; Florian, I, p. 583; as lo resolvi tambin
en Italia la Cass., 4 de julio 1932: "ni la simple desobediencia pasiva a una orden
del oficial pblico, y, en consecuencia, tampoco la fuga son suficientes para justi-
ficar el uso de armas". Tambin Bettiol, p. 292.
Manzini, que en la 2a. ed. de su tratado de D. P., parece participar de ese
criterio, dice en su Tratado de proc., III, p. 457, radicalmente lo contrario. "Este,
dice, refirindose al fugitivo, debe obedecer, y peor para l si desobedeciendo se
expone al peligro de ser herido o muerto".
416 2 8 . EJERCICIOLEGITIMODE'UNDERECHO>;/

28
EJERCICIO LEGITIM DE UN DERECHO

I. El artculo 19 de la Constitucin. Aun cuando la doctri-


na, segn ya lo hemos dicho, considera esta justificacin conjun-
tamente con la anterior y, por cierto que con ella se superpone
en una gran medida, el ejercicio del derecho, cuando se incluye
en ello la facultad de hacer lo que no est prohibido, es decir, el
derecho de libertad, adquiere proporciones que e dan jerarqua
autnoma. Nadie est privado de lo que la ley no prohibe, ni
obligado a hacer lo que ella no manda, art. 19, C. N. "El ejercicio
de un derecho propio, o el cumplimiento de una obligacin legal
no puede constituir come ilcito ningn acto", C. C , art 1071.
Ya hemos dicho l que ordinariamente el precepto penal contie-
ne slo elpticamente una prohibicin. Todas las figuras delicti-
vas suponen que su realizacin es.delictiva no ya-cuando es tpi-
ca, sinolgando es ilcita, y efs'cafacter de ilicitud no se lo imprV"
me a lajjfccin la ley penal, sino el derecho total y unitariamente r
entendida. No hay una antijuridicidad penal especfica, autno-
ma o disiinta, como no hay una antijuridicidad civil, administra-
tiva, etcJ Antijurdico es el ac|o que contradice al derecho todo,
pues lo Contrario llevara a la atomizacin del derecho y ever
tualmeni a la contradiccin interna. Ei que retiene una cosa
mueble ajena realiza lo que el art. 173, inc. 2 o , describe y que or-
dinariamente es apropiacin indebida; pero lo que ese artculo.no
nos dice, y generalmente no lo dice ningn precepto penal, es
cundo esa retencin es ilcita. Esto slo lo aclara el conocimien-
to de relaciones civiles, administrativas, comerciales, etc., que de-
terminan cundo es posible retener una cosa mueble ajena. Si el
dueo de hotel quita la valija al que va saliendo sin pagar, retiene
una cosa mueble ajena, realiza la figura del art. 173, inc. 2 o , pero
no lo realiza ilcitamente, porque a ello le faculta el art. 3886 del
C.C.
Las normas ordinariamente no las da el precepto penal; las
supone; donde las hallamos es en el derecho no penal. Pero halla-
da la norma que rige un caso, sta precede al precepto penal, lo
desplaza. El art. 173 se aplica cuando delante de l no est el art.

1
Veisupn, 13, V.
28. EJERCICIO LEGITIMO DE UN DERECHO: I 417

3886, ni ningn otro que disponga que el sujeto poda retener


una cosa de otro. Es decir, cuando ese apoderamiento sea contra
todo derecho, entonces y slo entonces es retencin indebida.
Una vez ms se hace necesario atender especialmente a la je-
rarqua de normas, porque de ello puede deducirse, a veces con
toda claridad, que determinada conducta constituye un derecho,
anterior y superior a la descripcin penal. Este es el caso, por
ejemplo, de la circuncisin ritual, cuya licitud deriva de princi-
pios constitucionales sobre libertad de cultos sin que exista ley
que restrinja su ejercicio. La admisin del'culto hace la licitud del
rito 2 . ;

Tradicionalmente, la doctrina segn la cual e! uso legtimo


de un derecho, quita al acto toda ilicitud, apoyada en las autori-
dades de Gayo, Paulo y Ulpiano i , ha sido tan palmaria que in-
cluso en algunos cdigos no se dispona expresamente esta justi-
ficante 4 :
Pero la moderna doctrina acerca de la antijuridicidad hace
necesario dar a este punto un mayor desarrollo toda vez que es
dentro de esta justificante que deben considerarse comprendidos
los casos de justificacin provenientes del ejercicio de ciertos de-
rechos profesionales, los casos de consentimiento del ofendido
cuya teora ha adquirido gran desarrollo.
* Ha quedado suficientemente destaoido por Soler, la im-
portancia crucial qua tine dentro dal ordenamiento jurdico
argentino la plena vigencia del principio lgico-jurdico de no
contradiccin consagrado fundamentalmente por los artculos
19 de la Constitucin Nacional, 1071 del Cdigo Civil y 34, in-
ciso 4 del Cdigo Penal que bsicamente disponen que todo lo
que no est prohibido, est permitido. Un desarrollo ms por-
menorizado de esta cuestin ia encontramos en "Fe en el De-
recho" 4 ", cuando el autor nos expresa que: . . ."Toda norma,
segn lo muestra Garca Maynez puede formularse con igual
extensin tanto en forma negativa como en forma positiva,

Conf. Liszt-Schmidt, 35, 111. 2. Muy vaga la fundamentacin de la


impunidad de este caso en C. C. C , L. L.. t. VIII, p. 363.
3
Gayo. ir. 55, D., 50, 17: Nutius videtur dolo facer, qui suo jure utitur.
Paulo, fr. 151, D.. 50, 17: Nemo demnun facit, nisi qui id facit, quod facer jus
non habet. Paulo, fr. 155. 1, D., 50, 11: Non videtur vim facer, qui jure suo
utitur: Ulpiano, fr. 13, 1 D-> 4"> i(): s 1ui ure publico utitur. non videtur
injuriae faciendae causa hoc facer: juris enim executio non habet injuriam.
4
Pacheco, 1, 175, 2.
4a
Soler, Sebastin, Fe en el Derecho,... cit., p.29 y sigs.
418 28. EJERCICIO LEGITIMO DE UN DERECHO: I

segn la supongamos dirigida al titular del derecho que aqu-


lla ampara o al eventual violador de ese mismo derecho. En este
sentido, es claro que tiene razn Croce cuando dice que toda
norma prohibitiva es al mismo tiempo un mandato, sin que
tenga importancia que verbalmente quede formulada de modo
positivo o negativo".
"Pero Croce contina, con razn: "todo jubeo o veto es
un permiti". lo cual deriva del hecho de que toda norma es ne-
cesariamente un "acto volitivo singular el cual, en cuanto se
afirma a s mismo, no excluye la posibilidad de que se afirmen
otros actos volitivos, y an infinitos actos, porque lo singular
no agota nunca lo universal. Y las leyes son voliciones de clase,
o sea, prescriben series de actos singulares, series ms o menos
ricas, pero siempre invenciblemente contingentes; por lo cual
una ley deja siempre no queridas (esto es, ni mandadas ni prohi-
bidas) y, por consiguiente, permitidas todas las otras acciones y
clases de acciones que puedan llegar a ser objeto de voluntad.
Y' aun si se toman de un golpe todas juntas, no agotan el univer-
sal; y si se acumulan nuevas leyes las unas sobre las otras y se
fraccionan y desmenuzan con afanoso empeo paia alcanzar
el agotamiento total, se obtendr un progressus i; infinitum,
pero nunca el agotamiento, que es inalcanzable. Vale decir,
fuera de la ley o de las leyes, subsiste siempre lo permisivo,
lo lcito, lo indiferente,la facultad, el derecho". . . (Croce, Ph.
della pratica. p. 337).
"Ahora bien, para que esa esfera de lo no prohibido valga
efectivamente como tal, es preciso que las acciones ejecutadas
dentro de ella reciban alguna forma de apoyo de parte del Esta-
do. Si ste, en vez de consentirlas, las impide o tolera que al-
gn sujeto las impida, lo que en realidad habr ocurrido ser
que se ha ampliado el crculo de prohibiciones, abarcando
tambin esa accin; pero entonces deberemos buscar otra. . . y
as hasta el infinito".
"En una palabra, el concepto de norma es inseparable del
de libertad, y por esto la afirmacin de que es posible un dere-
cho compuesto solamente de mandatos y prohibiciones es auto-
contradictorio. El hipottico tirano, para destruir la libertad por
ese camino, tiene al mismo tiempo que destruir el concepto de
derecho".
"Podr negarse, pues, segn dijimos, carcter sustancial
a la distincin entre la ley que prohibe y la que manda, porque
stas son recprocamente convertibles, segn se considere man-
5 28. EJERCICIO LEGITIMO DE UN DERECHO: // 419

dada una accin o prohibida la omisin de esa misma accin;


pero la idea de lo permitido es coetnea con la de derecho.
La relacin importante es la de las rdenes, y prohibiciones con
la esfera de libertad, no ya de la libertad natural, la que puede
rebelarse incluso contra las prohibiciones, sino de la libertad
jurdicamente reconocida y apoyada".
"Ahora bien, en todo sistema jurdico vigente hay dos
figuras que representan por excelencia estos dos campos, que
constituyen modos de la voluntad apoyada y de la voluntad
reprobada por el derecho. Son, respectivamente, el contrato y el
delito". . .

II. Legitimidad del ejercicio. Ha de observarse, sin embar-


go, como principio general, que nuestra ley no.solamente requie-
re que al obrar se ejerza un derecho, sino que se lo ejerza, ade-
ms, legtimamente, es5 decir, que ese derecho sea ejercido por la
va que la t*y autoriza . Es muy importante esta aclaracin, por-
:y,-i en la tutela privada de un derecho con gran frecuencia se des-
ciende a las vas de hecho y a la violencia entre los ciudadanos,
y este gnero de luchas privadas es, en principio, repudiado por
el derecho, uno de cuyos fines primordiales es justamente dirimir
esos conflictos pacficamente, por medi'de una persona revesti-
da de autoridad y poder de ejecucin (l juez). Ese rechazo gen-
rico del derecho con respecto a la violencia* privada determina,
en ciertas legislaciones, la creacin de una figura especfica de de-
lito para el ejercicio7 violento de las propias razones 6 , delito que,
como dice Carrara , "no est en haber violado la justicia en la
sustancia, sino en haberla violado en la forma".

Vase conf. sustancialmente el pensamiento de Henoch D. Aguiar, Lo


ilcito, 1926, p. 36, aunque no nos parece aplicable a la tcnica penal la forma en
que expresa la reserva al decir que el ejercicio del derecho no puede constituir en
ilcito ningn acto, "siempre que obre dentro de los limitas impuestos por la ley...
y siempre que el dao que se cause no sea el resultado de la culpa o negligencia
del agente o del modo irregular y agravante de ejercitar su derecho o su autoridad".
La referencia a la culpa o negligencia perturba la comprensin estrictamente objetiva
del ejercicio del derecho. Slo despus que establezcamos, que el hecho era ilcito
ser posible inferir que la voluntad que se diriga a cometerlo era una voluntad dolo-
sa. Hacerlo antes es incurrir en un subjetivismo extremoso. En sntesis, no se trata
de establecer si se ha ejercido un derecho con la debida diligencia, Aguiar, op. cit.,
p. 39, sino si se ha ejercido normalmente un derecho, es decir, si se ha ejercido en to-
do conforme a la norma.
6
C. P. Italiano de 1890, art. 235; C. P. Italiano de 1930, art 392 y sigs.
Vase la teora de esa figura delictiva en Carrara, Programma, 2849 y sigs.; Man-
zini, V p. 555 y sigs.; Majno, II, p. 383; Impallomeni, / / C. P. ilstralo, II, p. 292.
C arara, Programma, 2849.
28. EJERCICIO LEGITIMO DEUN DERECHO: II

Para nosotros, esa incriminacin no existe, con lo cual se da


nacimiento a una serie de cuestiones poco menos que insolubles,
en aquellos casos en que un sujeto ejerce un derecho que efectiva-
mente tena en sustancia, en el momento de la accin; pero en
vez de demandar su reconocimiento, lo realiza por s mismo, sin
ejercer violencias que trasciendan a una figura especfica de deli-
to (lesiones).
Es necesario distinguir con claridad el alcance de esta justifi-
cante, para lo cual nos serviremos de un ejemplo: Ticio, a quien
Sempronio acaba de sustraerle el recj, persigue y alcanza al la-
drn del cual recupera la cosa hurtada despus de una breve lu-
cha, en la que, a puetazos, infiere lesiones leves. Hay aqu dos
hechos distintos: quitar al ladrn lo que tiene, por una parte; le-
sionarlo a ese fin. por otra. La legitimidad de uno y otro hecho
no proviene exactamente de la misma fuente: podran no ser jus-
tificadas las lesiones y serlo la recuperacin, pues esta ltima se
justifica por aplicacin del art. 247C del C. C , y las lesiones infe-
ridas, sern justas o no, segn los principios generales de la defen-
sa legtima. No puede interpretarse ia ltima parte del art. 24743
del C. C. "...con tal que no exceda los lmites de la propia defen-
sa", como queriendo decir que si esos lmites se exceden, si se
mata, por ejerfrplo, al ladrn, sea ilcita la recuperacin del reloj
y que ste deba entregarse a los herederos del ladrn. No; lo
ilcito es all otro hecho: el homicidio E .
De ello es forzoso deducir que la mayora de los casos de
vas de hecho se presentan en una doble forma: por una parte,
una serie de actos necesarios para el mantenimiento del derecho;
por otra parte, una serie de actos defensivos de ese derecho. Esta
distincin tiene importancia, porque ayuda a resolver los casos
posibles, ya que a ello ordinariamente concurrirn dos disposicio-
nes legales. El inc. 4o del art. 34 se refiere a los actos ejecutados
en el legtimo ejercicio de un derecho; pero el inc. 6o se refiere a
la legtima defensa de un derecho (adems de la defensa de la per-
sona). En el ejemplo dado, la recuperacin del reloj (posible ro-
bo), est justificado por el inc. 4 o ; o pero para resolver si el
homicidio es o no legtimo, es el inc. 6 del art. 34 el que nos da
el criterio.

Es el caso contemplado expresamente por el fr. 52, 1, ad legem Aqu-


liam, D., 9, 2, referente a! ventero que lucha con el que le rob ia lampara: nisi data
opere offondisset ocutum, non videri damnum injurie feccise. Es decii. que para im-
putar separadamente as lesiones, se requera un accin autnoma de ia lucha que
el ladrn inicia. Sobre este fragmento, ver Carrara, ! 301.
28. . EJERCICIO LEGITIMO DE UN DERECHO: II 421

A este fin, es til la distincin de Haus en vas de hechos


personales y reales 9 y se puede, en general, afirmar que cuando
se trate de vas de hecho personales que por s mismas constitu-
yan una figura delictiva (homicidio, lesiones, secuestro, etc.), su
eventual justificacin no emana del puro ejercicio de un derecho,
sino de su necesidad racional, conforme con los preceptos del
inc. 6 o sobre defensa legtima. Ello es as, porque, en general, se-
ra contradictorio admitir para la ejecucin del derecho la realiza-
cin de actos delictivos que slo la necesidad o la defensa expli-
can y justifican.
En el mismo art. 2470 del C. C , que acabamos de citar, si
bien se hace referencia a las vas de hecho para mantener o recu-
perar la posesin, esas medidas aparecen como una necesidad an-
te la violencia empleada por el atacante", "repulsar dic; la
fuerza con el empleo de una fuerza suficiente" 10 . En tales casus,
pues,-las lesiones y otros hechos que puedan producirse no tie-
nen una justificacin en el legtimo ejercicio de un derecho, sino
en el principio de defensa.
Pero pueden plantearse numerosas situaciones como las ex-
puestas por Haus en el pasaje citado, en las cuales el ejercicio de
un derecho no importe la adopcin de vaj de hecho personales.
Se pregunta dicho autor si deber ser condenado por robo el
acreedor que, no pudiendo obtener de su deudor el pago, espera
al renitente en un camino, y le despoja de la suma debida. Re-
suelve Haus que slo sern eventualmente punibles las lesiones o
violencias, pero no la substraccin ' ' .
Ante nuestro derecho, tal tesis no podra prosperar puesto
que el nico derecho real y positivamente acordado al acreedor
es, en este caso, el de demandar, pues carece totalmente de dere-
cho sobre el dinero que quita a su deudor. Pero aun cuando ese
gnero de hechos no sea admisible como el ejercicio legtimo de
un derecho, puede, sin embargo, suceder, a su vez, que no confi-
gure un delito. Tal sucedera si, por ejemplo, el deudor fuese un
mero tenedor precario de una cosa no fungible que pertenece a
otro y ste, ante la resistencia a devolverla, la recobrara por vas
de hecho. l apoderamiento podr ser ilegtimo, pero no siendo
la cosa ajena, sino propia, no ser aplicable la figura dei hurto,

Haus, Droit penal belge, I, nm. 600.


Fr. 3, 9 , D . 43,16.
El derecho romano haca extinguir el crdito en este caso, fr. 7, D. 48, 7.
422 28. EJERCICIO LEGITIMO DE UN DERECHO: III

art. 162, ni la del hurto impropio (defraudacin, del art. 173,


inc. 5 o ), puesto que suponemos que el tenedor la retiene arbitra-
riamente en su poder. Este caso que configura justamente el deli-
to de ejercicio arbitrario de las propias razones, ser impune para
nuestra ley, porque si bien l no constituye el ejercicio de un de-
recho legtimamente ejecutado, no integra tampoco un delito,
por falta de un elemento constitutivo de ste. Si se tratase de un
bien inmueble, en cambio, no podra sostenerse la misma conclu-
sin, toda vez que el art. 181 ampara incluso la tenencia, y la re-
cuperacin de la posesin slo es posible como acto inmediato al
despojo (qui continuat non attentat) "mientras el poder del des-
pojante no se ha consolidado" 12 .
Claro est que el nimo de ejercer un derecho da a estos ca-
sos un contenido subjetivo particular, que hace absolutamente
justo el procedimiento seguido por el legislador italiano, art. 392,
C. P.

li. Defensas mecnicas predispuestas (offendicula).- En el


leptirrc ejercicio de un derecho suele buscarse ia justificacin de
los daos causados por aparatos predispuestos en defensa de la
propiedad, el domicilio, etc., pues el propietario, al disponerlo',,
usara de un derecho, de modo que al sufrir la lesin el ladren,
imputet sibii3.
Este punto de vista puede llevar a soluciones injustas toda
vez que la defensa de la propiedad, lo mismo que la de la perso-
na, est sometida por las leyes a la existencia de condiciones de-
terminada?, art. 34, inc. 6 o , ltimo apartado: nocturnidad, esca-
lamiento, lugar habitado, para que sea lcito "cuaqirer dao"
causado al agresor. Siendo as, esa teora para justificar el empleo
de medios mecnicos de defensa, tendra una extensin mayor
que la propia defensa personal y de presente, pues de ella se de-
ducira la legitimidad de la muerte causada al ladrn diurno por

Manzini, V, p. 575. Sobre este tema, que los alemanes llaman Seibsthilfe,
auto-ayuda, vase Finger, 78, p. 399, que resuelve todos los casos conforme al C.
Civ; Kbhler, p. 380; Liszt-Schmidt, 35, II, 1; Mayer, p. 283; Mezger, 32, IV;
Garraud, Traite, II, p. 64-5; Haus, 600, 602.
13
As Manzini, II, p. 193; Toumier, Dalhz, 1901, p. 472-5; Impallomeni,
l'omiddio, 212; Cas. francesa, Dailoz, 1901, p. 473; Corte de Ap. de Venecia, 23
de setiembre 1931, S. P., II, p. 60, con nota en contra de Ruggiero Mesni, La co-
rrente elettrica contra i ladri. Ver en sentido correcto: E. Massari, Congegni offen-
vi a tcopo di difesa, S. P., 1916, p. 5; E. Benedetti, Gli ordigni offendicula e la
difesa dei beni, Annali di D. e Proc. Pen., 1932, p. 1032.
i 29. EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO: 1 423

un aparato colocado por qui jure suo utitur, en colisin con la


disposicin recordada que, siendo especfica, debe privar. An
ms: "el propietario podra eludir los lmites de la defensa pro-
porcionada, usando un aparato automtico y eludirlos, lo que se-
ra ms grave, con menos riesgo de su persona" l 4 .
Como consecuencia del legtimo ejercicio de un derecho so-
lamente podrn justificarse las lesiones y los daos causados por
los offendicula que el propietario disponga, entendindose por
offendicula los escollos, obstculos, impedimentos que oponen
una resistencia normal, conocida y notoria, que advierte (previe-
ne) al que intente violar el derecho ajeno. Offendicula son los
vidrios del muro, los alambres con pas, los setos espinosos, las
rejas con lanzas, etc., cuya colocacin est sin duda justificada
para el propietario, por usar ste de su derecho.
Las lesiones causadas fuera de estos lmites no pueden justi-
ficarse ante el principio del ejercicio del derecho, sino, eventual-
mente, por legtima defer?-., cuando las condiciones de sta se
-hale<: reidas, segn lo veremos en su oportunidad I S , pues lo
cont.crj leva a una colisin entre lo dispuesto en el inc. 4 o y el
inc. 6o de art. 34 del Cdigo Penal.

29
EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO '

I. Planteamiento de la cuestin. El tema de' consenti-


miento del interesado es de elaboracin jurdica reciente, consi-
derado en su totalidad, y no puede decirse que su construccin

As E. Massari, Congegni offensivi a scopo di difesa, S. P., 1916, p. 5.


15
Conf. Saltelli-Romano di Falco, 1, p. 306-7; MassaD, op. cit, R. Mes-
sini, La crreme elettrica contro i ladri, S. P., 1932, p. 60; Stoppato, // diritlo de!
proprietario di apprestare nella sua casa mezzi per uccidere il ladro nottomo; de R li-
bis, Dig. t, XIV, p. 606; Battaglim, // penclo di offesa nella leg. dif., Pellcgrini,
La lesione personle, p. 181; Ferri. D. Criminle, p. 470; Carrara, 1317. 1320.
A. Khler, p. 353. M. E. Mayer. p. 277; Liszt-Schmidt, 33, il, 1; b, a; Finer,
p. 390. C. C. R., caso K.. Takahasi, 1933. L. L., VI, p. 844.

La expresin "interesado", en vez de "ofendido", sugerida por Caraelu-


tti, // danno e il reato, p. 116, nos parece totalmente adecuada, por las razones i|ue
darnos r,,.:; abajo.
<24 29. EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO: 1

sea sencilla o definitivamente lograda 2 . Si bien es indudable que


en algunas figuras el consentimiento de la vctima discrimina el
hecho, cuando la ley expresamente requiere que ste se cometa
contra la voluntad del sujeto pasivo (por ejemplo: violacin de
domicilio) y otras veces la existencia del consentimiento altera la
gravedad de una figura, los problemas planteados por este tema
se refieren, sobre todo, a aquellos casos en que la ley no hace
una referencia terminante al consentimiento. Esta circunstancia
es ia que hace necesaria una teora general, pues cuando, como
en el ejemplo citado, ei consentimiento quitx al delito uno de os
elementos constitutivos, la solucin es sencilla: no existe ade-
cuacin dei hecho a la figura 3 .
Algunas legislaciones han creado figuras especiales para de-
litos como el homicidio consentido 4 , otrai. modernamente, han
incluido en la parte general una disposicin declarando no puni-
ble al que "lesiona o pone en peligro un derecho, con el consen-
timiento de la persona que puede vlidamente disponer". As el
Cdigo italiano, art. 50; pero aun ante esa disposicin la doctri-
na nc es pacfica. Nuestra ley ptnal no contiene una disposicin
semejante, cmo puede, en ;onsecuencia, sistematizarse y resol-
verse la cuestin?

* Se encuentran en ios clsicos algunas referencias aisladas, con motivo dei


estudie do algunas figuras; pero el mximo desarrollo ce: tema se encuentra en ]'.
Grispigni, / / consenso dell"offesso. Athenaeum, 1924.JODI en la cual el problema
es tratado con toda amplitud. Vase tambin Mahomed Abdel Azb. Badr L'influencc
u consennment de la victime sur k responsabilit penase, Paris, 1928. Con motivo
del debate acerca del homicidio consentido y de la eutanasia se han hecho nume-
rosas publicaciones, a cuya cabeza debe colocarse la monografa de K, Ferri, l.'emi-
cidio - suicidio, reeditada en el tomo l.'omicida, por, Ljtet, 1925, p. 450 y sigs.:
Jimnez de Asa, Eutanasia y homicidio por piedad^ Madrid, 1928: Salvado;
Garca Pintos, 7 respeto a k vida, Montevideo, 1935. Con motivo de una senten-
cia dei Tribunal de aples absolviendo al mdico que practic el transplante de un
testculo, con el consentimiento, pecuniariamente retribuido, del paciente, se han
producide numerosas polmicas: S. P., 1932, 11, p. 74 y 319, con notas de. Sanduli
y Fiorian. Vase la resencin de Florian al libro de A. Tesauro, La natura giuridicc
de! ron;, e'avente dirirto come causa di esclusione dei reato, Padova, 1-932, S. P.,
1932. 1. p. 280. Florian, i, 32. Er Alemania Fingei, p. 413 y sigs.: Liszt-Schmidt.
35. IV; Mayer. 288; Mezger, 28 y 29. Vase tambin Vidal - Maenol,
p. 363 y sigs.; Osear Stevenson, A exciuso de crime, Sac Paulo, 1941, p. 113 y
sigs.: Bruno, II, p. 17.
" Conf. Grispigni, // consenso dell'offeso, p. 182. Uno de los mritos ms
salientes de esta monografa es ei de separar esos csos, que quedan resueltos de
acuerdo con otros principios. Encontramos, en cambio, frecuentemente superpues-
tos esos problemas en la monografa citada de Mahomed Abdel Aziz Badr.
As el C. P. Alemn, 216, que atena la pena: C. P. Uruguayo, art. 37,
autoriz el perdn judicial para e homicidio por piedad.
; 29. EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO - II 425

Un sujeto, en la esperanza de una buena remuneracin, con-


siente en que se practique une transfusin de sangre; pero dis-
conforme luego, demanda por lesiones; otro consiente en que se
revele un secreto, o en que se propale una especie que puede da-
arlo en su honor; otro, moribundo y desesperado por los dolores
de un cncer, demanda la muerte, y el mdico le inyecta una do-
sis mortal de morfina, ante la imposibilidad absoluta de salvarlo
o de aliviar su mal por otro medio: otro consiente en que se le
extraiga un testculo para ser injertado en otra persona 5
Cmo resolver esta diversidad de casos? u Es posible un
criterio uniforme'?
II. Naturaleza del bien tutelado.- L. teora del influjo de!
consentimiento en la discriminacin del hecho tiene que remi-
tirse, en definitiva, a la naturaleza del bien jurdico que ra figura
penal tutela, y sobre todo, a los motivos y a la forma de esa tute-
la ejercida de parte del Estado r . Aora bien, a ese fin. no es su-
ficiente estabiecer si se trata o no de un bien enajenable o inena-
jenable o perteneciente a la esfera de bienes contrata bles o cuya
violacin de nacimiento a una accin determinada, pblica o pri-
vada ': pue> aunque esas razone; son coadyuvantes para determi-
nar la eventual eficacia del consentimiento, sus esferas no son del
todo coincidenies con la esfera de eficacia del consentimiento,
ya que ha\ bienes no enajenables cuya lesin se puede con-
sentir, como el honor; y, por otra parte, hay delitos de accin
privada, en ios cuales el no ejercicio de la accin no puede equi-
pararse al consentimiento en el delito, como ocurre en el adul-
terio.
Por eso diremos que. en general, la eficacia del consenti-
miento debe deducirse, sobre todo, de la forma y del motivo de
la tutela de! Estado sobre determinado bien jurdico. Siempre
que esa tutela sea expresiva de un inters general o pblico, aun-
que simultneamente coincidente con el derecho subjetivo priva-
do, el consentimiento no ser eficaz, por cuanto la aplicacin de
la pena, no tiene por fin exclusivo la tutela de ese derecho sub-
jetivo.

~ hste ultimo caso", que parece acadmico, se ha resuelto por lu jurispruden-


cia italiana. S P., ! 9:2. ii. ps. 74 y 3 19.
Ver eso. Gnspigni. op. cit. 16. 8c y siguientes: divide los bienes en con-
dicionados e ncondicionados, en cuanto a ios motivos de la tutela penal
I xaninu cas opiniones Gnspirmi. en op. cit.. p. 270 y siguientes
426 19. SL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO:,'

Ello lleva implcito que solamente en lo que constituya un


derecho subjetivo podr eventualmente ser eficaz el consenti-
miento 3 ; aunque no lo sea siempre 9 . Pero ello importa excluir
la posibilidad de consentir en la lesin de aquellos bienes prote-
gidos bajo la forma de intereses jurdicos, superiores a los puros
intereses personales.
Por eso la esfera en que la eficacia del consentimiento es la
regla est constituida por los derechos patrimoniales.

III. Fundamentos.- El fundamento de la eficacia del con-


sentimiento est en que los bienes jurdicos a los cuales la tutela
se refiere son bienes jurdicos (objetos de tutela) en cuanto el
privado los considera y trata como valiosos, de modo que al otor-
gar "permiso" para su destruccin, ellos se tornan "inidneos
como objetos de una violacin jurdica" 10 , ya que no son prote-
gidos en su materialidad por el derecho, sino en cuanto son obje-
to de inters de parte del privado.
Por eso, el consentimiento, dentro de su f;sfe-?. de validez,
quita al acto consentido su contenido de ilici'.ud e.; un sentido
objetivo u , de modo que puede decirse que la accin no es deli-
to, y?, poique el sujeto no lesiona a nadie y usa del amplsimo
derecho de hacer lo no prohibido, como lo entienden Grispigni y
Carneiuti I 2 , ya porque ello constituya un caso tpico de exclu-
sin de la ilicitud, conforme con el principio de la carencia de
inters de parte del Estado, como lo dice Mezger 13 . Esta razn

Niega Rocco, L'oggetto del reato, p, 90, que el derecho penal proteja los
intereses particulares en a forma de derechos subjetivos porque "no quiere hacer a
a voluntad individual arbitro de esos intereses"; pero a ello replica Cameiutti que
sa es "una proposicin que no puede aceptarse si no se demuestra que al menos
a ios fines de la tutela penal, la voluntad del titular del inters protegido es siempre
ineficaz". // danno e il reato, p. 113 y 117, lo cual evidentemente no podra afirmar-
se en presencia de numerosas figuras delictivas, como las que se refieren :i ia tutela
dei patrimonio. Conf. con el texto Grispigni, op. cit., p. 300.
Grispigni, op. cit., p. 310. Vase tambin Bettiol, p. 304-5.
Expresiones de Grispigni, en op. cit., 8 y p. 694. Dice Bettiol, p. 301:
"La norma penal no tutela un vacio sino un inters' .
11
Conf. Mezger, 28, I.
Grispigni, op. cit., loe. cit. El consentimiento, dice certera y coinciden-
temente Cameiutti, no le atribuye al sujeto un derecho, sino que alarga su libertad,
// danno e il reato, p. 116.
Mezger, 28: "pues ello importa el abandono consciente del inters
de parte del titular del derecho de disponer de ese bien jurdico". Conf. Caine-
lutti. Teora genrale del reato, p. 54.
f t9. EL C0NSENT1ME:<T0 DEL ..rTERESADO: V 27

del instituto es lo que nos determina a aceptar la nomenclatura


propuesta por Carnelutti, y no llamar "'ofendido" ai sujeto pasivo
de esta accin, pues contra l no hay ofensa: voienti non fit
injuria. Es simplemente el interesado.
Rechazamos, pues, las teoras que basan en motivos subjeti-
vos, 15en la naturaleza del mvil 14 , en la carencia de peligrosi-
dad , la explicacin de estos hechos, no slo por cuanto ellas
no tienen relacin con el derecho vigente, sino porque se vinculan
a una posicin doctrinaria que, de lege ferenda, consideramos
inaceptable 16 .
IV. Requisitos. El carcter objetivo de la influencia del
consentimiento hace que la accin consentida no sea delictiva,
independientemente del conocimiento que el autor tenga de ese
consentimiento l 7 , puesto que lo que hace impune el hecho es la
inidoneidad de! objeto para ser violado, a mrito de una manifes-
tacin de voluntad que lo ha "desvalorizado". Pero, por la misma
ran, ese consentimiento debe existir en el momento de la ac-
cin y por ello, consentir la lesin no puede identificarse co'i la
tolerancia de ia accin ya realizada, que expresa ms bien ua
perdn del deiito, que el privado no est autorizado a dar. En
consecuencia, el c.^nsr r.timiento debe ser anterior al hecho y
subsistir en el mu.T-enio de ste, pues como no acuerda al sujeto
un derecho irrevocnhh a causar la lesin, sea cualquiera la volun-
tad ulterior 11;
ei titular,- el permiso precario que importa es revoca-
ble siempre .
Salvo los casos en que la ley acuerda especial validez al con-
sentimiento de un incapaz, haciendo depender de esa circunstan-
cia la existencia o inexistencia de determinado delito (consenti-
miento de una menor de edad, pero mayor de quince aos, al

F e a , Diritto crimnale, p. 58, 98 y 404; id., L'omicidio-suicidio. La


tentativa de conciliar el punto de vista de Ferri y el objetivo de Grispigni en A.
Santero, S. P., 1925, p. 116 y siguientes, es interesante, pero imposible.
Florian, p. 549, el cual llega a decir que el consentimiento en s mismo,
no significa nada.
16
Ver Soler, Exposicin y crtica de ia teora dej, estado peligroso.
17
Conf. Liszt-Schmidt, 35, IV. Conf. Mezzer, 28, p. 209; Bettiol,
p. 304; Grispigni, op. cit., p. 214. En contra Xhler, p. 411.
18
Fingex, p. 415 va demasiado lejos cuando dice que ciertos casos de con-
sentimiento significan simplemente la constitucin de un derecho para otro que
hasta ese momento no lo tena. Esta opinin est refutada por Gnspigni en op.
cit., p. 61, tal como !o formulara Zitelmann.
CS . 2 9 . EL CONSEhm^FJ^O DEL INTERESADO :V

acceso carnal, etc.), el consentimiento debe ser dacc por persona


civilmente capaz, para que tenga eficacia discriminante 19 . Pero
el error del sujeto activo acerca de la validez del consentimiento,
si bien no hara desaparecer objetivamente la infraccin, puede,
sern ios principios generales de- error, hacer decae- ei elemento
subjetivo doioso, y dejar subsistente o no la responsabilidad por
culpa, segn que el delito cometido admita o no esa forma.
Pasando ai estudio sumario ce las principales categoras de
delitos, tenemos los siguientes.
V. Delitos contra \z vida.- En cuanto al bien jurdico de la
vida, cabe observar que a su respecto la interpretacin de nuestro
derecho impone, como conclusin, que aqul esta protegido
como un inters pblico y no como un derecho subjetivo privado
y que, en consecuencia, no puede vlidamente consentirse en la
propia muerte.
Algunas veces se ha querido sacar argumento de; hecho de
que el suicidio no sea punible, para sostener a posibilidad, para el
privado, de consentir vlidamente en la propia muerte, dada por
otra mano^Pero es evidente la falacia de tal razn, toda vez que
los motivos que determinan la impunidad2 del suicidio (castigado
en otros tiempos con diversas sanciones) pueden provenir, y de
hecho provienen, de otros motivo.-. -u~- no importan oe parte del
Estado el reconocimiento ce u^ . .et-.ndido "derecho a morir".
La injusticia t las Sanciones simblicas contra el suicida, que de-
termina en ei derecho moderno su desaparicin, proviene de que
ellas recaen sobre otros individuos inocentes de! hecho (herede-
ros, parientes, etc.), o de que no afectan a una persona sino a una
cosa.
Por otra parte, de la punibiiidad de los hechos menos graves
de instigacin y ayuda al suicidio (art. 83, C. P.) se tiene a fortio-
ri que deducir la dei hecho ms grave de causar directamente la
muerte de otro, aunque sea con el consentimiento de la vctima.
Con. Gnspigni, p. 81.
La penalidad del suicidio tiene para nosotros un antecedente muy inme-
diato, pues se encontraba prevista en e. Pro>. Tejedor, en el uu; se estableca la
privacin de ios derechos civiles y se declaraban nulas las disposiciones ltimas que
hubiese tomado el suicida. La tentativa de- suicidio determinaos, a aplicacin de una
especie de medias tutelar de uno a tres aos de "vigilancia riguros". Proy. de C. P.,
arts. I o y 2C, 6; Tt. 1, lib. l c , Parir 2-, p. 271 y sigs. Aclart ei autor que
"no se ejerce ninguna represin sobre ei cadver, porque seria cruel y brbaro cas-
tigar un cuerpo n c e insensible".
Penalidades de ese tipo y aun ms severas, subsisten en alguna- legislaciones.
I 29. EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO: Vi 429

Sin embargo, la consideracin especial que han merecido los


casos llamados de eutanasia en algunos cdigos (Alemn, 216;
Italiano, art. 579), en forma de crear figuras especiales atenuadas.
con relacin al homicidio simple, seala, de lege ferenda, el
camino de la doctrina, y es prudente tenerlo en cuenta, pues aun
afirmndose, como afirmamos, que en general el consentimiento
es invlido para excusar el homicidio, no es dudoso tampoco que
los casos tpicos que en esta materia se presentan merecen una
consideracin especial. Y no nos referimos solamente al caso de!
mdico que precipita la muerte para evitar dolores intiles a un
paciente incurable, sino tambin a aquellos otros en que una
accin semejante es ejecutada por un pariente o allegado del
enfermo1 en el estado emotivo que es de suponerse en tan duro
trance - .
Pero es en todo caso bien dudoso si la consideracin especial
de tales ejemplos debe llegar hasta la impunida> o hasta el perdn
previsto en un modo especial. Ante el derecho positivo, la even-
tual aplicacin del art. 81, inc. I o , letra a, no puede descartarse,
dada la amplitud de su texto y del propsito que lo inspir - 2 ,
siempre que concurran, claro est, las circunstancias excusantes y
el estado emotivo " .
Dentro de esta misma categora de bienes, el art. 86, I o , al
prever un caso especial de consentimiento, resuelve un grave pro-
blema que podra plantearse.
VI. Delitos corma ia integnatd personal.- En cuanto a los
delitos contra la integridad personal y la salud, las conclusiones
no varan sustancialmente. pues, en principio, no puede admitir-
se, ni aun aceptando el derecho a autolesionarse, que ese derecho

Estas consideraciones determinan la inclusin en ei P. 1960 de la figura


atenuada de homicidio por piedad, art. 115.
K
C. P. ed. of., exposicin de motivos, p. 266. La C. C. C. niega tambin
todo valor jurdico como atenuante o eximente al consentimiento: J. A., XXXVIII,
p. 852, Fallos, 1, p. 505, in re Caete, junio 28. 1932. No siempre, sin embargo,
se ha resuelto en igual sentido: en ei caso Espndola, sep. 8, 1922, al consenti-
miento se le acuerda vaior para hacer encuadrar el hecho er. el art. 83. Es curioso
que en ese caso ni el Fiscal, ni el Juez ni la disidencia tomen en consideracin la
posibilidad de calificar el hecho como homicidio. En iguai sentido y ms acentua-
damente equivocado el fallo de ia la. Inst. del Trib. de Dolores in re Degregori: ei
reo disparo su revlver contra su amante mientras dorma y aunque le tir a ia
cabeza solamente le caus lesiones leves. Ver ambos fallos en L. L., VII, p. 124 >

En contra, Mayer, p. 290, segn el cual la prctica de la eutanasia no


contrasta con nuestras normas de cultura y no es, en consecuencia, ilcita.
430 29. EL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO: W

sea transmisible o que pueda vlidamente consentirse en la lesin.


Sin embargo (y estas reflexiones son aun referibles al caso en que
sobrevenga la muerte como consecuencia) si bien el consenti-
miento por s solo no hace lcita la lesin inferida al que en ella
consiente, su concurrencia con otras circunstancias puede, indu-
dablemente, conducir a la justificacin. As sucede en casos como
el que hemos puesto de la transfusin sangunea, en la cual el
hecho se justifica por una actuacin conjunta del estado de nece-
sidad y del consentimiento, ya que es palmario que contra la
voluntad del interesado no puede extraerse la sangre de un sujeto
y que, en consecuencia, el estado de necesidad por s solo no
alcanza a cubrir totalmente e! hecho. Anlogos principios deben
aplicarse 24a las lesiones causadas en los deportes, que segn
algunos se encontraran justificadas nicamente a base del
consentimiento, lo cual nos parece insuficiente. En defecto de
la concurrencia de otras circunstancias justificantes, no parece
dudoso que no puede vlidamente consentirse en la lesin de la
propia integridad personal. La disposicin del art. 97 sobre duelo
hace, sin embargo,2Suna considerable atenuacin en c:t5c; -; lesio-
nes y homicidio , y por otra parte, el art. 820 c!el Cd. de
Justicia Militar prev para el caso de mutilacin consentida, una
pena bastarle 'nenor que la de la lesin grave.
VII. . eos contra la libertad, la honestidad y el honor.
En cuanto a ios delitos contra la libertad personal, es evidente
que el consentimiento tiene ordinariamente por efecto hacer
desaparecer la figura delictiva; pero debe tenerse en cuenta
que algunas formas de libertad estn protegidas en el individuo
ro ya como un derecho subjetivo sino como un inters jurdico
superior. As la libertad poltica, en cuya violacin no es por
cierto vlido consentir. Tampoco puede consentirse una enajena-

Grispigni, op. cit, p. 465; Kohler, p. 405.


Sostienen la eficacia del consentimiento en las lesiones Binding y Finger,
p. 416. E! razonamiento de Binding, al que Finger adhiere, es sumamente interesan-
te y se apoya en una comparacin de as penas que corresponden al caso del homi-
cidio consentido ( 216), al caso de mutilacin ( 142) y a la impunidad de las
lesiones inferidas en duelo sin contravenir las reglas de ste (argumento de 207),
de lo cual, por argumento de maiori ad mirtus, deduce la eficacia del consenti-
miento. Entre nosotros el raciocinio no parece aplicable: I o , porque no tenemos la
figura del homicidio consentido; 2 o , porque las lesiones en duelo regular son puni-
bles. Pero es curioso verificar que el delito de mutilacin tiene pena mxima hasta
cuatro aos de prisin (art. 820. C. J. M.), y es verdad que en tal caso, si el consen-
timiento no tuviese eficacia alguna, la pena debiera ser mucho mayor, ya que se
tratar de una lesin grave y adems de un incumplimiento de deberes militares
(delito complejo).
5 30. TRATAM. QUIRRGICO Y LESIONES DEPORTIVAS: l -01

cin total de la libertad de la persona y en su reduccin al estado


de esclavitud o servidumbre (art. 140, Cd. Penal), ya que esta
figura importa una verdadera negacin de hecho no ya de la liber-
tad sino de la personalidad del sujeto. Condiciones restrictivas
de la libertad menos graves" que sa son declaradas invlidas Dor
la ley (C. C , art. 531).
Efectos muy semejantes tiene ei consentimiento en ios
delitos contra la honestidad, muchas de cuyas figuras son justa-
mente una proteccin de la libertad sexual; pero en aquellos
casos en los cuales ei motivo de la incriminacin no es se (estu-
pro, violacin de menor de doce aos, corrupcin de menores,
etc.) el consentimiento no tiene eficacia, y su influjo cambiando
la figura delictiva o ia gravedad del hecho,,est previsto especial-
mente.
En los delitos contra el honor, el consentimiento puede ser
vlidamente otorgado : 6 .
La esfera tpica de validez del consentimiento est en ios de-
rechos patrimoniales, en ios cuales la libertad de disposicin e?
la regla y, en consecuencia, la manifestacin de voluntad en e1
sentido de consentir su esin hace estrictamente aplicable
el principio milla in/urir. e:-- quae in volentem fat (fr. 5. D. 47,
O, Uipiano).

-; -' 30

TRATAMIENTO MEDICO-QUIRRGICO Y LESIONES DEPORTIVAS

I. Doctrinas.- Es muy discutida doctrinariamente la natu-


raleza de la justificacin de los actos cumplidos por el mdico y
ei cirujano ' , pues con frecuencia ellos constituyen externamen-
te la fisonoma de una figura delictiva, no tan slo cuando ei
tratamiento no tiene xito, sino aun cuando logrndose un resul-
tado favorable, aqul importa, no obstante, una alteracin en ei
organismo, como la supresin de un miembro, un rgano, etcte-
ra.

Aunque con ejemplos algo acadmicos io demuestra perfectamente Gris-


pigni, en op. cit, p. 540 y siguientes.
1
Son, en este punto, fundamentales los trabajos de Grispigni, La liceit
giuridico-penale del trattamento medico-chirurgico, Riv. di D. e P; P., 1914, I, p.
452; Grispigni, A responsabilt pnale per il trattamento medico-chirurgico arbi-
trario, S. ?., 1914.ps. 672 y 865.
32 30. TRATAM. QUIRRGICO Y LESIONES DEPORTIVAS: II

Estos actos han sido justificados, ya afirmndose que no


constituyen tipos de delitos 2 ; ya que el mdico est a cubierto
por legtima defensa 3 ; ya por el estado de necesidad 4 ; ya por
obrar conforme a un fin que el Estado reconoce 5 ; ya por un
derecho profesional 6 ; ya por el consentimiento del paciente 7 .
Algunos positivistas consideran que el acto del mdico, al igual
que las otras justificantes, no constituye delito por falta de ele-
mento subjetivo 8 , lo cual es evidentemente un error, toda vez
que seguiremos considerando ilcito el acto ejecutado por el
curandero de buena fe.

II. Fundamento. En realidad, muchas de estas doctrinas


se formulan para salvar omisiones de la ley a que los respectivos
autores se refieren. Pero cuando ta contiene, como la nuestra o
la espaola, una clara referencia ai legtimo ejercicio de un dere-
cho y aun a una profesin, segn concretamente lo hace elCd.
Penal espaol, de esta disposicin debe partirse para encontrar
los fundamentos y elITrnte de dicha actividad. As. dentro de
esta corriente, ya deca Pftheco que-;el mdico que amputa cum-
ple legtimamente un deber y est a cubierto por esta justificante
(art. 8o , inc. 11 del C. P. espaol) ? .
Es preciso partir de la consideracin de la licitud bsica de
esta actividad, apoyndola en este inciso, porque si bien el estado
de necesidad, que es preferentemente invocado para justificar el
caso corriente o normal de intervencin quirrgica 10 . discrimina
Niegan algunos que estos actos constituyen, en general, el tipo de los de-
litos de lesiones y homicidio (Franck, 17 Ab.. 11, H, 3); pero "negarlo, dice Beling,
es negar que el paciente se ha muerto", Lehre v. Verbrechen, p. 152 Salvo alguna
distincin para hechos que no constituirn el tipo de lesiones, lo ordinario es que
lo que se excluya no sea el tipo sino la ilicitud de la accin. Conf. tambin Liszt-
Schmidt, 35,111, 1, nota 6, 1.
Fste singular enunciado lo formula Manzini, II, p. 178, aplicndolo no a
todos, sino a algunos casos. Su refutacin en Grispigni, op cit S P 1914 n
878 y sigs. ' "
Opinin prevaleciente.
Esta es la muy aceptada doctrina de von Liszt-Schmidt, 35, III,. 1.
Finger, I, p. 405 y sigs.
Khler, p. 397, que complementa e! principio con el derecho consuetudi-
nario.
8
Florian. I, 49.
9
Pacheco, 1, p. 175.
As, por ejemplo, Grispigni, op. cit., p. 878 y sigs. La restante cons-
truccin del autor se refiere a los casos en oue el tratamiento nc es necesario,
en el sentido de indispensable para salvar al paciente, sino a aquellos en que es sola-
mente "conveniente" para ia salud.
$ 3 0 . TRATAM .QUIRRGICO Y LESIONES DEHUK1IVAS: II 433

realmente el hecho, sucede que, cuando se trata de un verdadero


estado de necesidad, no slo se justifica la accin del mdico sino
la accin de cualquiera que con fines curativos intervenga n . Pe-
ro entonces se hace necesario explicar por cul motivo, cuando se
produce una situacin de peligro para una persona en un lugar
en el cual hay mdicos, no se justifica la intervencin de cual-
quiera, sino justamente tan slo la del tcnico. Esta considera-
cin hace evidente que si bien el estado de necesidad podr
justificar, en general, las intervenciones en casos en que no haya
mdico, cuando lo haya, slo esta persona estar autorizada por
el derecho para afrontar e! peligro y aun, en determinados casos,
estar obligada por la ley 2 afrontarlos, con exclusin de las de-
ms personas no tcnicas. Lo cual significa que el sentido de la
justificacin est ms bien dado por esta justificante que se refie-
re al cumplimiento de un deber y al legtimo ejercicio de un dere-
cho. La exigencia de oficializacin de los ttulos para el ejercicio
de las profesiones sanitarias, que entre nosotros no es una regla
consuetudinaria, sino un principio legal, no deja dudas acerca de
este punto (Ley 2829, del 3 de octubre de 1891 y art. I o . inc.
4 o , de la Ley 1597) li.
Los ataques que se han llevado en ia doctrina contra esta
forma de justificar los actos del mdico, no pueden inducirnos a
error en cuanto a nuestro derecho. Especialmente V.s construc-
ciones de los tericos alemaii^s parten de una baje distinta de le-
gislacin, ya que en dicho pas no est prohibida la actividad cu-
rativa 13 . De este modo, se hace necesario invocar otro gnero de
consideraciones, como las desarrolladas por von Liszt, para
quien el Estado manifiesta, en numerosas formas, el reconoci-
miento genrico de la licitud de estas actividades tendientes al
mantenimiento o restablecimiento
o
de la salud 14 . Pero dado ei
precepto del art. I de la Ley 2829, que establece concretamen-
te la prohibicin del ejercicio del arte de curar, y correlacionadas
las disposiciones de dicha ley con las de la Ley 1597, la existen-
cia de derechos y deberes profesionales, de carcter estrictamente
jurdico, no es para nosotros materia polmica.

'_ Conf. Grispigni, op. cit., p. 886.


Vase especialmente Finger, p. 405, que construye su doctrina sobre h
base del derecho profesional de! mdico, lo cual nos parece absolutamente aplica-
ble a nuestro derecho. Recurdense las ya citadas opiniones de Pacheco, I, 175.
En eso se basa la crtica de M. E. Mayer, p. 295, n. 25, a Finger.
14
Liszt-Schmidt, 35, IF, 1.
434 30. TRATAM. QUIRRGICO Y LESIONES DEPORTIVAS: III

Ello, sin embargo, no quiere decir que cualquiera sea el he-


cho ejecutado por el tcnico, quede a cubierto por la justificante.
En modo alguno. El cumplimiento del deber o el ejercicio de una
profesin oficialmente reconocida o concedida (ejercicio de un
derecho) son el terreno en que esta actividad debe desarrollarse;
pero por lo mismo que la tcnica est en cieno sentido oficializa-
da, la ex artis va sealando materialmente el alcance de las mane-
ras de proceder. La inobservacin de las reglas del arte, su
ignorancia, el error culposo, la negligencia o la imprudencia en
su aplicacin, dan lugar a formas culposas de responsabilidad.
III. Lesiones deportivas.- Corresponde incluir aqu las le-
siones y otros delitos cometidos en la prctica de deportes, natu-
ralmente peligrosos, pero consentidos por el Estado en manifes-
taciones mltiples de su actividad jurdica y administrativa (box,
esgrima, carreras de caballos, carreras de automviles, ftbol,
rugby, etc.) 1S . Cuando se parte firmemente de la consideracin
de que el contenido de ilicitud Indispensable para que una accin
sea delictiva est dado a is":. por todo ei derecho, y que el pre-
cepto penal slo describe io que presupone prohibido, aparece
claro que no es posible que el Estado simultneamente autorice
las carreras de caballos, cobre por ellas, las fomente inclusive, y
que, por otra parte, reprima como delitos los eventuales da-
os que esa actividad comporta en s misma, y que ya estaban
presentes y fueron tenidos en cuenta al consentirse la actividad.
Es por eso que la licitud de esos hechos ser negada toda vez que
se desconozca el carcter sancionador del derecho penal y se afir-
me, como algunos hacen 16 , que para justificarse un hecho tiene
que estar comprendido por alguna causa expresa de justificacin.
Olvdase con ello que la justificante que examinamos -ejercicio
de un derecho importa una remisin amplia a todo el organismo
jurdico unitariamente entendido. En consecuencia, la interpreta-
cin sistemtica en el mbito de la justificante no est circuns-
cripta por el principio de reserva de la ley penal y la aplicacin
del procedimiento analgico es perfectamente lcita: no se trata

" Vase sobre este tema: Luis P. Siseo, Delitos cometidos en ejercicio del
deporte, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963; Roberto H. Brebbia, La responsabili-
dad en los accidentes deportivos, Buenos Aires, Omeba, 1962; Orfeo Cecchi, La teo-
ra della liceit della condona, R. P., 1934, p. 1649.
16
Petroceili, L'illiceit pnale della vilenla sportiva, Rivista critica di Din-
ttoejurisp.. 1928, p. 266.
30. TRATAM. QUIRRGICO Y LESIONES DEPORTIVAS: II 435

en tales casos de interpretar la ley penal, sino la ley comn, ya


que sta es la que nos debe decir si el hecho es o no lcito 17 .
Aun Rocco. que en cuanto al carcter del derecho penal
profesa el principio opuesto, resuelve justamente esta cuestin
sobre la base de admitir la interpretacin analgica de las nor-
mas negativas de los preceptos penales, considerando que la ley
excepcional (la que no puede interpretarse analgicamente) es la
ley penal y que, en consecuencia, los principios que la hacen ina-
plicable (que hacen inaplicable la excepcin) son de derecho co-
mn. Las causas de justificacin expresas no seran, pues, todas
las causas de justificacin, y as a base de la interpretacin anal-
gica, admite Rocco la justificacin de lesiones quirrgicas, la vi-
viseccin, las lesiones deportivas, etctera 18 .
Debe tenerse en cuenta especialmente, con respecto a la jus-
tificacin de estas acciones, lo que exponemos en el tema del
consentimiento del interesado, que para algunos 19 , es el verdade-
ro motivo de la justificacin de las violencias deportivas.
Segn nuestro modo de ver, e.n crr.bio, el consentimiento
no puede justificar por s mismo la licin, cuando el deporte no
tenga un reconocimiento oficial o una autorizacin, ya sea espe-
cfica o genrica 20 . En materia de21delitos deportivos las dos cir-
cunstancias actan conjuntamente .
* Contribuye muy eficazmente a un mayor esclarecimiento
de este tema, el aporte brindado por Alfredo Orgaz21a, uno de
los ms prestigiosos juristas nacionales que se destac, no slo
por sus incuestionables mritos en el derecho civil, sino por ser

Carrara, 890 (nota); Grispigni, Cono, I, p. 406 y sigs.; Manzini,


1, 146, 1; Rocco, L'oggetto del reato, p. 551; Mauro Angioni, Le cause che es-
cludono l'ilceit obiettva pnale, p. 165; Liszt-Schmidt, 18, II; M. E. Mayer, p.
127;Mezger, 11, II, 2. Vase 14, nota 37.
Rocco, L'oggetto de! reato, p. 54S y sigs. Sigue a Rocco en esto,
tambin M. Angioni, op. cit., p. 167.
Grispigni, // consenso dell'offeso, p. 465 y sigs.
La Cam. de Ap. de Mercedes se pronuncio por la ilicitud del hecho en
un caso de muerte en boxeo ^homicidio culposo), J, A., t. XXIX, p. 92, con una
interesante nota crtica de Jos de Loaiza, en sentido coincidente con el texto, en
lo fundamental.
Vase Lorenzo Camelli, L. L., IV, p. 699, nota al fallo nm. 1644, del
Dr. Jos C. Miguens.
21 a
Orgaz, Alfredo, Lesiones deportivas, en La Ley, t. 1 5 1 , p . 1 0 5 5
y sigs. Vase tambin, Lpez Bolado, Jorge D. y Vidal lbarracn, Hctor
Guillermo, Algunos temas vinculados al ejercicio del deporte. Las lesiones
y eldoping, en La Ley, t. 1 9 8 0 - D , p . 7 9 3 .
436 3 0 . TRATAM. QUIRRGICO Y LESIONES DEPORTIVAS: III

uno de los pocos cultores de esa rama del derecho que eviden-
ciaba un firme y seguro manejo de nuestra disciplina.
En el trabajo que comentamos, Orgaz seala con razn
el error que inadvertidamente se desliza cuando, como es co-
mn, se requiere para justificar la lesin deportiva que ella haya
sido cometida en tanto se hayan satisfecho y cumplido las re-
gias del deporte practicado. Expresa Orgaz que la justificacin
es indudable no slo cuando el jugador lesionante ha observado
todas las reglas del juego, sino tambin cuante ha incurrido en
alguna de las faltas o infracciones a estas reglas, siempre que ellas
sean razonables, naturales y comunes, ias cuales se explican por
la velocidad y el vigor que impone el deporte de que se trate.
Agrega con acierto que: . . . "IMS reglas de juego no son normas
legales cuya infraccin signifique ilicitud jurdica, .uno reglas
de actuacin para los jugadores, slo punibles, en principio, en
el mbito deportivo".
Cuestiona, asimismo, la tesis que, como la sostenida por
Soler, desdobla la fuente de la justificacin en la autorizacin
otorgada por el Estado y en el consentimiento del interesado.
En cuanto a la primera, ella sern para Orgaz la verdadera y
nica razn de ser de la justificante y apoyndose en la opinin
de Mazeaud-Tunc, entiende que esa autorizacin comporta un
verdadero rgimen de excepcin para la regla - general sentada
por el Cdigo Civil que en su art. 1109 presume la ilicitud de
todo dao causado a otra persona; establecindose, por ei con-
trario, en los deportes autorizados una presuncin inversa en
cuanto al ejercicio de los mismos y tambin a las consecuencias
que resulten de ellos "segn el curso natural y ordinario de las
cosas" (art. 901 C.C.). Ello as, por cuanto si el Estado legitima
una actividad que entraa necesariamente riesgo de daos, nece-
sariamente debe legitimar las consecuencias ordinarias del ejer-
cicio de esa actividad, y con arreglo al art. 1071 C.C. se des-
prende que toda conducta autorizada no puede ser, a la vez,
contraria al derecho.
En torno al rol que desempea el consentimiento del
interesado en la justificacin de la lesin deportiva, minimiza
su importancia y considera que el pape! que ste juega se cir-
cunscribe a la actividad del lesionado y para poder evaluar si
ste fue o no culpable al exponerse voluntariamente a los ries-
gos inherentes al deporte y esa circunstancia carece de todo
inters con relacin al deportista que infiere la lesin, pues
como lo manifiesta enfticamente, la justificacin del autor
31. LEGTMA DEFENSA:! 437

de la lesin no depende de que el lesionado haya actuado vo-


luntariamente, sino del ejercicio normal de un deporte autori-
zado. Adems, consigna Orgaz que el deportista, a diferencia de
quien se somete a una intervencin quirrgica, al practicar su
deporte no "consiente" ningn dao, sino que slo acepta correr
un "riesgo", una mera posibilidad de dao, eventual e indeter-
minado.
Por la otra parte, el enfoque mayoritario en el campo penal
expuesto por Soler, que tambin considera al consentimiento
del interesado como una de las fuentes de la particular justifi-
cacin de la lesin deportiva, encuentra su apoyo en la circuns-
tancia de que para que esa justificacin sea posible, resulta un
requisito sine qua non, que el lesionado haya participado volun-
tariamente. Sin embargo, parecera tener razn Orgaz pues asa
falta de aquiescencia, en definitiva, no resultara decisiva para
negar la" justificacin al lesionante. Supngase aue a una persona
se la fuerza mediante amenazas a intervenir en una peiea de
boxeo en la cual resulta con ciertas lesiones. Es evidente que no
se puede responsabilizar al otro contendiente qut ie ocasion
las lesiones, quien ignoraba las amenazas eys-Asz contra su
oponente. Consecuentemente, la falta de un consentimiento
valido no invalidar en este supuesto la justificacin del accio-
nar de uno de los boxeadores y ello es as, por cuanto ella no
depende de ese consentimiento sino del hecho de llevar a cabo
lcitamente una actividad no slo permitida, sino promocionada
por el Estado, a punto tal que, como lo seala Zaffaroni, la ley
20.655 que regula la materia se intitula "Ley de promocin de
las actividades deportivas" 211 *.

31

LEGITIMA DEFENSA

I. Fundamentacin terica.- Segn se ver, no hacemos un


caso especial de la justificacin en la legtima defensa, la cual es,
para nosotros, una causal que tiene valor objetivo de exclusin de
la ilicitud. Su fundamento est, pues, involucrado en le teora ge-
neral de la justificacin.

Zaffaroni, Eugenio Ral, op. ci., t. m , p. 532 y sip..


-oo 3 1 . LEGITIMA DEFENSA: II

Sin embargo, no podemos prescindir de referirnos sucinta-


mente a las distintas teoras que se han enunciado para fundar la
legitimidad de esta justificante, y de exponer, aun en forma parti-
cularizada, las consecuencias de la teora general de la justifica-
cin con respecto a la legtima defensa.
De las distintas teoras puede hacerse una divisin funda-
mental ' : a) por una parte, aquellos que en la legtima defensa
ven una accin meramente impune; b) por la otra, los que pien-
san que esa circunstancia es algo ms que una mera excusa y la
consideran una verdadera causa de justificacin.
II. Teoras de la simple impunidad. a) La coaccin psqui-
ca. La teora de la coaccin psquica, la contrainte morale de los
franceses, supone que la defensa se hace impune por mrito del
estado de perturbacin del nimo en que se encuentra el agredi-
do. Esta doctrina, que todos apoyan en la frmula de Pufendorf,
l
propter perturbationem animi", constituye, e-v. realidad, una
especie de causa de inimputabilid:'.d basada en el temor 2. La con-
testacin a esta doctrina fue formulada admirablemente por
Carrara, demostrando con ejemplos irrebatibles que la legtima
defensa es perfectamente compatible con un estado de plena
lucidez mental 3 . Aparte de ello, como justamente lo observa
Alimena *, con esta doctrina no puede explicarse la defensa del
extrao, que es la ms noble.
b) Inutilidad de la amenaza penal. Un pasaje de Kant referi-
do al estado de necesidad 5 ha servido tambin para sostener que
la legtima defensa es un caso de mera impunidad. Para Kant, el
necesitado nc obedecera nunca a la ley que le amenazase con un

Conf. en esto con Vidal-Magnol, p. 331; Alimena, 1, II, p. 129; Fiore-


tti-ZerbcgJio, Sobre a legtima defensa, trad. J. Chabs, Madrid, 1926; Jimnez de
Asa. IV, nm. 1297 y sigs.
Carmignani, JurisCriminalis Elementa, 151, 152: los casos de mod-
rame* inculpatae tuteiae estn comprendidos en la vis moralis.
Carraxa, 290 y especialmente: Diritto della difensa publica e prvala,
en Opuscoli, I, p. 119 y sigs. A pesar de que Caara en su Programma coloca
la legtima defensa bajo^ el rubro general de la "coaccin", 284 y sigs., no
cabe duda de que para l constituye un acto legtimo y no meramente excusado.
4
Alimena, I, 2 o , p. 131.
Kant, Apndice II a la Introd. a la Teora del Derecho, Die MetaphysUc
der Sitien. Es dudosa la aplicacin de la teora a la legtima defensa, aun cuando
no se destaca bien en Kant la fundamentacin especfica de sta. El pasaje, en efec-
to, slo se refiere al puro conflicto entre des vidas, sin que medie agresin.
31. LEGITIMA DEFENSA: I 439 '

mal todava inseguro (la muerte por sentencia del juez) ante ei
temor del mal seguro y presente. Pero la necesidad no puede ha-
cer justo lo que no lo es en s mismo. Sin embargo, no pudindo-
se evitar la realizacin de esos hechos por impotencia de la ame-
naza penal, aqullos, aun cuando no por eso se tornan justos,
quedan fuera del alcance de la ley: son meramente impunes.
Muy vinculada con este modo de considerar el problema en-
contramos la fundamentacin de Geyer 5 para quien el que se
' defiende devuelve mal por mal, con-lo cual se arroga arbitraria-
mente la facultad de retribuir el mal, que no corresponde al
individuo, sino al poder pblico. Pero como se supone una
perfecta igualdad entre la accin y la reaccin, y "mediante sta
se verifica la retribucin del mal con el mal, la pena no sera ms
que un nuevo mal, porque no encontrara nada que retribuir" 7 .
c) Colisin de derechos. Tampoco puede decirse que decla-
ren lcita en s misma la defensa los que la juzgan, como von
Buri, desde el punto de vista de la colisin de intereses, doctrina
muy extendida en Alemania para la fundamt-ntacin del estado
de necesidad s . Para von Buri, el agresor planten 'in conflicto de
derechos ante el cual ei Estado debe necesariamente sacrificar
uno y. en ese dilema, se sacrifica el del agresor que, por su acto,
viene a perder el derecho de ser protegido.
Carrafa, juntamente con la doctrina de Pufendorf, refuta es-
ta otra doctrina de la colisin de derechos '.^par'la cual, en de-
finitiva, el agresor pierde sus derechos, y de ello resultara que,
as como pierde el derecho a la vida el que amenaza otra vida,
perdera el derecho de propiedad el que ataque la propiedad de
otro v, en consecuencia, podra el ladrn impunemente ser roba-
do.
En sntesis, la fundamentacin de von Buri conduce a ste
a conclusiones que recuerdan el pensamiento de Grocio, para
quien aunque es "lcito matar al que se dispone a matar, es ms
digno de alabanza el que prefiere dejarse matar a matar". "La ley
quita la pena, pero no da derecho" 10 .

s
La exposicin de su pensamiento est en Fioretti-Zerboglio, Sobre a
legitima defensa, p. 70 y sigs. Alimena, p. 131.
' Alimena, op. cit, p. 131.
3
Von Buri, Stato di necessit e legitima difesa, en R. P., XIII, p. 483.
9
Caara, Opuscoli, I, p. 151 y sigs.
10
Grocio, De jure belli et pacis, L, II, caps. I, VIII y XIV.
440 31. LEGITIMA DEFENSA: II

III. Teoras que justifican la legtima defensa. A diferencia


de las doctrinas hasta aqu expuestas, las que analizamos sucinta-
mente a continuacin se caracterizan por sentar, como principio,
la perfecta licitud de la defensa privada, y no su mera impunidad.
Es ste el criterio actualmente dominante.
a) Teoras del derecho de necesidad. Para Hegel, la vida per-
sonal es la expresin ms simple y concreta de la totalidad de fi-
nes humanos. No puede negarse a aqulla, en caso de extremo pe-
ligro, el derecho -no ya una mera facultad- de sacrificar el bien
jurdico de otro (Notrecht). La vida, como forma concreta, tiene
un derecho frente al derecho abstracto, pues negarle a la vida su
derecho de autoconservacin, importara considerar al hombre
como carente en general de derecho, y llevara a negar ntegra-
mente su libertad. Al reconocerse, en cambio, el derecho de ne-
cesidad, no se niega, en principio, el derecho del que sufre la le-
sin, sino que slo se declara la eventual y restringida necesidad
de que la soporte. "Slo la necesidad del presente inmediato
-agrega puede facultar a fia~ccon antijurdica, ya que en su
omisin misma yace la comisin de una ilicitud, la ms alta de
todas, cual es la tot/ negacin de la existencia d la libertad" " .
b) Teora de la cesacin del derecho de punir. Este es el
punto de vista desarrollado principalmente por Carrara n , que
tiene un fondo jusnaturalista indudable. La naturaleza impone al
hombre dos preceptos: por una parte, el de su propia conserva-
cin; por la otra, el de su subordinacin a una autoridad. Pero
emanando ambos principios de una ley suprema de orden, no
pueden no ser entre s coordinados: ambos tienden al mismo fin
de la conservacin delhombre. "Luego, donde habla el primer
precepto debe callar el segundo". "Es imposible que !a ley de la
naturaleza que mand al hombre no dejarse matar, mande a la au-
toridad que castigue a aquel hombre porque no se dej matar".

Este es el pensamiento expresado por Hegel para fundar, en general,


todo estado de necesidad, seen el 127 de sus Grundlinien der Phosphie des
Reckts. Werke, achter Band. Ed. E. Gans, Berln, 1833. Segn puede verificarse,
nuestra sntesis discrepa bastante de la de Vidal-Magnol, p. 334 y de Jimnez de
Asa, Programa, p. 361. La razn de esa diferencia reside en que dichos autores
desenvuelven la teora de a nulidad de lo ilcito (Nichtigkeit des Unrechts), tam-
bin formulada por Hegel, pero no con referencia al estado de necesidad, sino co-
mo fundamento del derecho penal, en general, segn puede verse en la misma obra,
en ios anteriores. Esas sntesis son ms bien una interpretacin que una ex-
posicin del pensamiento hegeliano.
Carrara, Diritto dec difesa publica e priveta, en Opuscoli, t. I, p. 119
y sigs. Igualmente en su Programmc, 284 y sigs.
3 1 . LEGITIMA DEFENSA: IV 44!

La ley de la naturaleza no puede contradecirse, y por ello, ante


ese hecho, cesa en la colectividad el derecho de punir. "En esta
cesacin de la legitimidad de la defensa pblica est la verdadera
causa prima de la legitimidad de la defensa'privad a".
Otros autores, reduciendo mucho el alcance del pensamien-
to carrariano, basan la legitimidad de la defensa en el solo hecho
de la imposibilidad de intervencin del Estado en el momento de
la agresin, para el ejercicio de la tutela del agredido, el cual ac-
tuara supletoriamente 13 .
cj Teora de la legitimidad absoluta. Nadie afirma la licitud
de la legtima defensa con tanta energa como von Ihring, que
se expresa en estos trminos: "La legtima defensa es un derecho
y un deber: derecho, en cuanto el sujeto existe por s mismo; y
deber, en cuanto existe para el mundo Por ello el concepto de
legtima defensa slo al hombre puede aplicarse y no al animal,
pues a ste le falta la relacin conscient: de su existencia por s y
para el mundo. Negar o restringir el derecho de defensa al hom-
bre, es degradarlo hasta la bestia" 14 .

IV. Doctrinas positivistas.- Desconocida por el positivismo


la naturaleza objetiva de las causas de justificacin, los principios
por los cuales hay que explicarse la impunidad del que se defien-
de deben buscarse, en general, en razones de naturaleza subjetiva.
Dentro de una cierta fluctuacin doctrinaria, que acusa en el po-
sitivismo falta de unidad terica en este tema como en otros 1S ,
pueden distinguirse estos puntos de vista.
Para Ferri, la legtima defensa es un caso de justificacin po-
sitiva 16 , aunque la estudia en el captulo de la "accin psquica".
Parte, sin embargo, de la afirmacin de que estos casos constitu-
yen hiptesis de colisin jurdica, ante la cual el hecho realizado
por el que se defiende es slo aparentemente delictuoso. El que
as obra, obra secundum jus, hace algo objetivamente lcito.

13
As, por ejemplo, Alimena, I, 2 o , p. 134; Garrau, II, p. 12; Pessina,
73; Cuello Caln, p. 347. Muy acertado Pacheco, I. 150, num. 2.
14
Ihering,Der Zweck im Reckt, I, 259.
15
Sealar las diferencias y aun discrepancias entre Ferri, Lombroso, Gar-
falo y Florian sera una interesante y laboriosa tarea. Y vaya eUo sin referimos a
Grispigni. el cual no puede ser calificado ya de positivista.
16
El llana al caso fortuito, a la coaccin, a la ignorancia o error y al con-
sentimiento del ofendido, casos de justificacin negativa, Principa, 83.
3 1 . LEGITIMA DEFENSA: V

Pero esto no es ms que la condicin jurdica objetiva de la


justificacin. El hecho tiene que ser, diramos, tambin subjetiva-
mente justo, para lo cual es preciso que los motivos determinan-
tes no sean antisociales 17 . Esta idea de Ferri est vinculada a su
teora general de la justificacin, totalmente inaceptable para no-
sotros. De ella se deduce, p. ej., que un sujeto que cumple un de-
ber legal, subjetivamente ha de estar guiado por el mvil de cum-
plir un deber legal; pero si adems tiene algn motivo antisocial o
egosta coincidente o superpuesto, su acto no es justo.
La sola enunciacin de esta doctrina, casi con las propias pa-
labras de su autor l 8 , es la mejor demostracin de su falacia. Un
piquete de soldados ejecuta una sentencia de muerte. Su accin
objetivamente justa no les bastar, sin embargo, a los soldados,
para cubrirse de una imputacin de homicidio, pues ser preci-
so, adems, que a ninguno de ellos le haya movido una razn per-
sonal. Si uno de los soldados era enemigo del muerto y, adems
de la orden, lo determin (? ) el resentimiento, ese soldado come-
te hon.icidin. De donde se deduce que, para no incurrir en delito,
debi cometer otro delito, desobedeciendo.
Para Fioretti y Zerboglio, el tema de la legtima defensa va
a identificarse con el de la peligrosidad. Fioretti ve en el agresor
un sujeto peligroso, de modo que quien lo rechazr- cumple una
funcin social. Zerboglio, ms radicalmente, coicluye en que la
legtima defensa no viene a ser ms que una ocasin para que el
Estado examine la peligrosidad del agresor y del agredido y tome
la medida conveniente, pues e! hecho objetivo puede inducirnos
a engao con respecto a la verdadera calidad psicolgica de los
sujetos, y bien puede suceder y pone un ejemplo que el suje-
to que se defiende sea, al mismo tiempo, un sujeto temible " .
Florian juzga a la legtima defensa como excluyente del ele-
mento subjetivo del delito, y desarrolla, en2 0trminos ms coordi-
nados, un pensamiento anlogo al de Ferri .
V. Observaciones a las precedentes doctrinas. Nuestro punto
de vista. No hay que equivocarse acerca del valor de todas estas

Este influjo de los motivos determinantes ya fue seaiado por Ferri, en


su Sociologa Crimnale, 68. En sus Principii se repite lo fundamental del pen-
samiento, dentro de la nueva sistemtica.
1
Principii, p. 464.
Fioretti y Zerboglio, Sobre a legitima defensa, Madrid, 1926.
Florian, I, p. 531 y sigs.
I 31. LEGITIMA DEFENSA: V 443

teoras, pues siempre encierran, en mayor o menor medida, un


pensamiento prejurdico, jusnaturalista, en cuanto con ellas se in-
tenta hallar un fundamento a lo que el derecho dispone con uni-
versalidad casi absoluta. Ellas no son, pues, articulaciones dogm-
ticas o sistemticas sino, en el mejor caso, fundamento sjurdico-
filos fieos.
Dentro del terreno propiamente jurdico, lo que cabra pre-
guntar es si la legtima defensa constituye o no un caso de justi-
ficacin, con lo cual aquel instituto quedara subordinado al
sistema general de la justificacin que ms arriba hemos desarro-
llado ya. Desde este punto de vista, es indudable que la defensa
legtima es una causa de justificacin, por cuanto su objeto coin-
cide totalmente con el objeto del derecho, cual es la proteccin
de los bienes jurdicos. El derecho no tiene solamente el senti-
do de reprimir la lesin ocurrida, sino que, al formular una prohi-
bicin, muestra tambin, y antes, un fin de prevencin general,
que en concreto se traduce por la voluntad de que la lesin no
ocurre " . Esa voluntad e torna accin, siempre que ello es posi-
ble (polica preventiva). Ya que la legtima defensa presupone
una agresin ilegtima, es decir, la amenaza-injusa contra un bien
jurdico, el particular que, para evitar esa lesin, obra, ac'/.-.< la
voluntad primaria de la ley. Por tal causa es posible la l^gu-.Tia
defensa no slo de lo propio, sino de lo ajeno, y por eso rimKn
no es del todo exacta la.teora que se basa en la imposibilidad de
intervencin de la autoridad. Por una parte, es perfectamente
posible que el particular defienda legtimamente a la autoridad,
y, por otra parte, no deja de ser lcita la accin defensiva del pri-
vado porque est presente la autoridad, siempre que la accin sea
necesaria para evitar la lesin jurdica. No es la cutoridad quien
se opone a la violacin de los bienes jurdicos: es la ley. La auto-
ridad evita la lesin slo cuando puede evitarla; es su funcin
especfica. Pero no se concibe un orden jurdico en el cual los
bienes slo sean tutelados cuando en concreto puedan serlo, y en
el cual los particulares deban limitarse a presenciar pasivamente
la cuotidiana violacin del derecho. El que con su accin evita
que suceda lo que la ley no quiere que ocurra, cumple la ley en
el sentido ms puro: de l puede decirse que es, a un tiempo,
subdito y centinela de una ley a la que obedece en lo ms ntimo
de su ser, donde sta ya no tiene poder de coaccin.

Kelsen, Hauptprokieme, 51, 293; id.. Teora del estado, p. 65.


444 3 1 . LEGTIMA DEFENSA: VI - VII

VI. Concepto. Llmase legtima defensa a la reaccin ne-


cesaria contra una agresin injusta, actual y no provocada.
Si esa reaccin llega a constituir una lesin en la persona o
derechos del agresor, esa lesin, aunque encuadrable en una figu-
ra delictiva 2 : . siendo necesaria, no es ilcita, pues la legtima
defensa acta como una causa objetiva de justificacin (art. 34,
inc. 6 , C . P.).
Siendo la legtima defensa una reaccin, para su existencia
es necesario que est determinada por una accin precedente y
que sta sea una agresin ilegtima. La base de la legtima defensa
es un estado de peligro para un bien jurdicamente protegido. La
legitima defensa es, pues, fundamentalmente, un estado ce nece-
sidad. Este se da cuando existe la posibilidad inminente de que
un .voeto pierda un bien, sin que est jurdicamente obligado a
soportar dicha prdida.

MI. Qu bienes jurdicos pueden ser defendidos? . La


defensa es posible, en tales condiciones, sea cualquiera el bien
jurdico contra el cual la agresin se dirija. Todo bien jurdico es
legtimamente defendible 2l. Nuestra ley lo declara expresamen-
te: "el que obrare en defensa propia o de sus derechos" o "en
defensa de la persona o derechos de otro" 2A. Es, pues, errado
restringir la defensa a determinados b i e n e s ; s , o declarar que esos
bienes son defendibles solamente cuando exista peligro para la

No interesa examinar aqu si, no constituyendo una figura delictiva,


puede, sin embargo, considerarse como lo que los civilistas llaman, en general,
una "culpa", en el sentido del art. 1109 C. C , que d origen a indemnizaciones.
Pero es indudable que si cualquier dao o injuria que no constituya una figura
delictiva, ha sido inferido como reaccin necesaria para evitar un dao ilcito,
no puede haber lugar a indemnizaciones segn el art. 1111, que reproduce la
clsica regla de Pomponio, Quod quis ex culpa sua damnum sentil, non intelligiur
damnum. sentir, ir. 203, D. 50, 7. Ver guiai, Culpa, en Homenaje a Vlez
Srsfield, Universidad de Crdoba, 1936, p. 71 y sigs.
23
Conf. Binding, Grundriss, 79, 7; Beling, 10, III; Fineer. o. 385:
Liszt-Schmidt, 3. II, 2, b; Mayer, p. 260; Mezger, p. 233; Oetker, Notwehr und
Notstand, V. D. A., II, p. 277; Carrara, 2859; Alimena, D. P., II, p. 35; M. An-
gioni, op. cit., p. 134: ahora, Bettiol, p. 288; Massari, Lavori prep. del C. P., IV,
p. II, p. 164; Manzini. id. id., p. 165; Roccc. id. id., p. 167; Jimnez de Asa -
Antn Oneca, D. Penal. 1, p. 280 y sigs.; Gajraud, Traite, 1914. II. p. 14 y
sigs.; Pacheco, 1, p. 155-6: Viada, p. 96; Pedro Vergaxa, Delito de homicidio -
O dolo de homicidio. Ro de laneiro, 1943, p. 333 y sigs. Entre nosotros, vase
Rivarola,/). Penal Argentino, p. 435.
La crtica de Herrera, p. 464 y sigs., es infundada. Analiza minu-
ciosamente sus razones, v las rechaza. Nez, I, p. 351.
Asi lo hizo el C. Penal espaol de 1928, art. 58, I o : persona, honra,
propiedad; ver sobre ello Cuello Caln, p. 347.
31. LEGTIMA DEFENSA: Vil 4<

persona. La defensa de un derecho no puede ser declarada ilcita,


en principio, sin decretarse el triunfo de la injusticia. El error que
yace en esas divagaciones consiste en suponer que la legtima
defensa debe terminar siempre con la muerte del agresor 26 . No
podra negarse que obra en legtima defensa el que, a empellones
y puntapis, saca de su oficina al que pretende substraerle un
documento, o al que se empea en permanecer en domicilio aje-
no contra la voluntad de! dueo.
El problema no consiste en seleccionar determinados bienes
para declarar que slo sos son defendibles, sino en la proporcio-
nalidad, racionalidad o necesidad de la defensa. En este punto se
dibujan dos corrientes doctrinarias y legislativas distintas. Para la
tcnica alemana, la nico que da la medida de la reaccin es la
gravedad del ataque; cualquier bien jurdico puede ser defendido
incluso21 con la muerte del agresor, si no hay otro medio para sal-
varlo . Esto depende de que, dentro de esa tcnica, se separa
absolutamente la legtima defensa del estado de necesidad y sola-
mente este ltimo funciona conforme con el principio de balan-
ceo o comparacin de los bienes (Gterabwgungsprinzip) 1S.
Los pases latinos, en general, no han adoptado el rigorismo
de e*e principio, que si bien resuelve con sencillez los casos acad-
micos posibles, choca, por cierto, con la sensibilidad. Efectiva-
mente, la ley nuestra, al igual que la de otros pases latinos, habla
de la necesidad racional, y esa expresin desempea el efecto
moderador que Binding y Mayer reclaman de las costumbres. Es
as que, contrariamente al principio alemn, en los pases latinos
prospera el criterio segn el cual esa proporcionalidad no debe
referirse solamente a la gravedad del ataque " , sino tambin a la

Este error se encuentra tpicamente en Tejedor, p. 165-166, en la nota.


La nota del C. de Baviera, que cita, sigue el principio germnico.
21
Binding, Grundriss, 79, 7; Finger, p. 390-391; Liszt-Schmidt, 33, Ii,
2, h; Mayer, p. 280; Oetker, Notwehr und Nottand, V. D. A., II, p. 283. Mayer,
sin embargo, califica de brutal este principio, pero reconociendo que corresponde
al derecho positivo.
28
Vase Belin, Grundzge, 10, III. M*tger, 32.
El ejemplo acadmico de Mayer, p. 280, nos servir para trazar la dife-
rencia. Un sujeto pretende quitarme una cosa ma de valor ntimo - u n fsforo-.
Yo puedo defender mi propiedad con todas las acciones que el agresor haga ne-
cesarias para conservar el fsforo. Claro est que el caso es imposible, porque
nadie, por apoderarse de un fsforo llevar tan lejos el auque que obligue al agre-
dido a dar muerte. Pero el ejemplo -ti bueno para demostrar que en la doctrina
germana la calidad del bien no juega para nada en la legtima defensa, la que sola-
mente se regula por la intensidad del ataque. No choca profundamente con nues-
tro sentir esa concepcin? Quin de nosotros considerara que ha procedido
446 31. LEGITIMA DEFENSA: Vil

naturaleza e importancia del bien que se tuteia 30 . Es verdad que,


en principio, "nadie puede ser obligado a sufrir un dao injusto
por el solo hecho de que ste sea resarcible" 3 1 ; no se trata de
sancionar semejante principio sino de optar entre dos males, a ob-
jeto que la grave facultad de tutelar privadamente los derechos
corresponda a un motivo realmente grave 3 1 ; entindase bien,
siempre que la evitacin de un pequeo mal slo pueda lograrse
con una medida extrema. Es perfectamente posible que un sujeto
no tenga ms posibilidad de impedir que en carnaval lo mojen,
sino apelando a sus armas; pero, quin juzgara que hiri o mat
en legtima defensa? Quin dudara, en cambio, que obra en
legtima defensa si sale del paso con unas cuantas palabrotas
intimidantes o injuriosas?
Todo bien puede ser legtimamente defendido, si esa defen-
sa se ejerce con la moderacin que haga razonable el medio em-
pleado, con relacin al ataque y a la calidad del bien defendido.
.a prudencia de os jueces, las normas de cultura, el mayor o
me-or grado de seguridad pblica efectiva, son principios" que
desempean aqu un papel muy destacado y de gran amplitud 33 .
El hecho de que el Cdigo considere especialmente la defen-
sa nocturna de la propiedad y del domicilio no puede interpretar-
se, segn se ver, en el sentido de que tal disposicin excluya la

legtimamente el que hubiese defendido, a costa de la vida de. Agresor, una cosa tan
insigriicante? Entindase bien que no se trata de que yo pegue un tiro a quien
pretende mi objeto, sino que oponga resistencia las accior-es del agresor, que
pueden llegar hasta la muerte, si es necesario. Pero asi, partee claro que ms huma-
no es renunciar al fsforo. Par salvar esta rigidez de ia doctrina alemana, Oetker,
op. cit., p. 294, ha distinguido la legtima defensa de aquellas otras situaciones que
solamente constituyen una molestia, sin crear un estado de necesidad, tesis que
aprueba Mayer, p. 281.
Bettiol, p. 289, acepta expresamente nuestro nunsejo de prudencia en
este punto; Bruno, I, p. 366; Jimnez de Asa, IV, p. 206 y siguientes; Garraud,
Prcis, XVII, Traite, II, p. 17. Especialmente Civoli, Ene Pessina, V, p. 156.
Parece compartir ese criterio Nez, I, p. 374, n. 312.
As, Manzini, V, p. 565.
Oetker, op. cit, p. 284 y sigs. y Mayer, p. 281, para salvar el prin-
cipio, proponen distinguir entre Notwehr, legtima defensa, y Unfugabwehr (re-
pulsa de un acto impertinente) correspondiendo esta ltima a ' agresiones que
conforme a las costumbres jurdicas, son juzgadas como impertinencias, pero que
no generan una situacin de necesidad", p. ej.: molestias en los juegos de carnaval.
Mayer, loe. cit, nota 14.
33
Conf. S. Trib. de Santa Fe, julio 8, 1947, L. L., t. 49, fallo 24041, con
nota de Ricardo Nez, El juicio obre la inevitabilidad de la agresin.
3 1 . LEGITIMA DEFENSA: VIH 447

defensa de los dems bienes a que se refiere el mismo inciso en su


comienzo. Pero este punto es tratado aparte.
La nica complicacin con respecto a los bienes defendibles
se presenta por el hecho de que siendo lcita no slo la defensa de
los bienes propios sino tambin ia de los "bienes de otros", se
crea ia posibilidad de que un privado intervenga para rechazar e!
ataque a un bien jurdico que no sea de un individuo determina-
do y que corresponda al Estado o a la colectividad, como los
sentimientos morales o religiosos.
En esta materia, el punto de vista ms absoluto, expresado
por Finger, lleva demasiado lejos-y, so pretexto-de legtima de-
fensa, altera profundamente-los principios-d convivencia, pues
concluye acordando al privado una facultad ilimitada de inter-
vencin en los actos ajenos. Parece claro que cuando la ley se
refiere a la vida o derechos de otro, est sealando que. aparte de
la vida 3 4 , los dem? dciechos ajenos protegidos :61o son los
verdaderos derechos subjetivos, y no los meros, intereses jurdicos
o bienes juiidicos protegidos en razn Je un inters social direc-
to 3 S . Constituyendo el bien agredido el objeto d un derecho
subjetivo, nada importa la calidad del titular de ese derecho: una
propiedad del Estado puede ser defendida.
., Y1II. Agresin ilegtima. No significa violacin delictiva
de un derecho, puesto que la legtima defensa tiene iugar para
evitar un mal injusto; hay agresin antes de que el bien atacado
sea violado y antes de que el ataque constituya un delito;
ilegtima no quiere decir delictiva, sino accin emprendida sin
derecho 3 6 .
La agresin ilegtima, aunque ordinariamente consistir en
una accin del agresor, puede tambin ser una omisin 3 7 ,
siempre que de la omisin misma derive la situacin de necesidad.
No cayendo bajo el concepto de afiiH.,l0s hechos de los
animales y de las cosas inanimadas 3 S , las situaciones de peligro

Ya que es discutido que exista un derecho subjetivo a la vida.


El derecho sovitico coloca en primera lnea el inters del Estado como
legtimamente defendible por el privado, art. 13. Vase Horacio de Castro, Princi-
pios de D. P. Sovitico, p. 267 y 729.
36
Conf. Liszt-Schmidt; 33, 11, 1, a.
Conf. Mezger, 31, III, que pone como ejemplo la no liberacin de un
prisionero una vez cumplido el trmino de la pena.
38
Ver 2 3 , 1,4.
448 3 1 . LEGTIMA DEFENSA: IX

derivadas de stos no darn lugar39 a la legtima defensa, sino al


estado de necesidad, en su caso . Pero s constituye agresin
la acometida de un hombre que se sirve de un animal (actio
libera in causa), o la agresin de un loco. El hecho de este ltimo
es una accin 40 , objetivamente ilcita inclusive, aun cuando el
sujeto no sea culpable y por ello no merezca pena.
La agresin es ilegtima, como se ha dicho, cuando es reali-
zada sin derecho. Si se no es el caso, no cabe contra ella legtima
defensa; as, sta no es posible cuando la accin del sujeto
primario le estaba a ste impuesta en virtud de un deber legal,
salvo el caso de ejecucin de rdenes ilegales, o cuando era el
ejercicio legtimo de un derecho. No es posible la legtima
defensa contra legtima defensa, considerados los hechos objeti-
vamente, y salvo lo que se establecer con respecto a los casos de
error y a la legtima defensa putativa 41 . La admisin de la tesis
contraria importa la superposicin del problema de la justifica-
cin con el de la existencia de una causa de inculpabilidad 42 .

IX. Actualidad. Incluye generalmente la doctrina entre


los requisitos de la agresin el de que ella sea actual. Nuestra ley
no hace concreta referencia a ello; pero.-, esto no significa'que tal
extremo no deba concurrir, pues si bien io estrictamente correcto
es afirmar que lo actual debe ser i a situacin de peligro en el
momento de \i ieac,cir, en definitiva, tales situaciones se super-
ponen. La agresin ilegtima puede o no consistir en un acto
sbito e instantneo, y crear, en cambio, un estado durable de
peligro, en cuyo caso, si bien el acto agresivo inicial puede haber
pasado, no podra negarse que la agresin es presente y que sub-
siste mientras subsiste el peligro. El que obra sin estar en peligro
actual, no obra en estado de necesidad. "El derecho de defensa

Liszt-Schmidt, 33, nm. 5, en igual sentido, pero considerando que la


agresin no es ilcita por partir de un animal mientras a nuestro criterio lo que
falta es accin: quien es atacado por un animal es vctima de un hecho fsico. El
animal no agrede; acomete o ataca.
40
Ver 23,1, 2 o .
41
Ver Ferri, Legittima difesa reciproca, en Difese Penali, 111. 227, ed. 1925;
Id., Principii, 472; Manzini, II, 410, en contra de Ferri.
'** Nos parece presente esa superposicin en L. Camelli, Legitima defensa
contra legitima defensa, L. L., t. X, sec. iur. ext., p. 1 y en Pedro Vergara, Da
legitima defesa subjetiva y Dos motivos determinantes no Direito penal, 328.
i 31. LEGITIMA DEFENSA: O. *m

comienza con la agresin y concluye con ella", ha dicho en varias


sentencias la S. C. de Buenos Aires * 3 .
Si la agresin no se ha producido y se limita a ser slo una
amenaza verbal (peligro de peligro), no habr legtima defensa;
el que amenaza o injuria no es todava un agresor, mientras no
una la accin a la palabra, aunque eventualmente pueda ser consi-
derado provocador.
Debe, sin embargo, tenerse presente que no son en s
mismas ilegtimas las medidas precaucionales tomadas en conside-
racin a un ataque eventual o posible: armarse para salir de
viaje o pof haber sido amenazado, siempre que ello no importe la
deliberada aceptacin de un reto o desafo, en cuyo caso el esta-
do de necesidad sera voluntariamente creado.' No basta para ello
que e ataque haya sido previsible; sera preciso que haya sido
previsto en concreto y que, adems, sea razonable exigir del
amenazado que soporte la restriccin que la amenaza compor-
ta 4 4 . En lugar aparte tratamos las defensas mecnicas predis-
puestas.
No ser posible la legtima defensa contra un ataque pasado
o contra la violacin consumada del bien jurdico agredido. Ello
constituira una venganza, pero carecera de todo poder de evita-
cin del mal, que es el fundamento de la reac/. defensiva. Las
leyes civiles, sin embargo, especialmente en materia de posesin,
consienten como lcita la reaccin inmediata tendiente a la
recuperacin de una cosa, sin intervalo de tiempo (C. C , 2470).
Claro est que deben distinguirse esos casos en los cuales, aun
juzgndose consumada la violacin de un bien jurdico, ella es
inmediatamente suprimible, de aquellos en que toda reaccin
ulterior del agredido no tenga por propsito y efecto volver las
cosas a su estado, sino aadir una nueva lesin.
Debe observarse finalmente, en este punto, que no siendo el
carcter delictivo de la agresin lo que justifica la reaccin, el
hecho de que aqulla alcance a constituir un tipo delictivo no

S. C. B. A., Acuerdos y Sent, 1958, IV, p. 256; 1960, V, 759; 1965.


II, 715.
M
Conf. C. C. R., in re A. Gimnez, 23, XI, 1933; S. C. B. A., Acuerdos
y Sentencias, 1965, II, p. 701; Caara, 304-5. Vase esp. n. voto en la causa
Cufiare, L. L., XIII, p. 686, con nota de Lorenzo Camelli, Lo previsibia de!
ataque en \a iej. defensa.
450 j 31. LEGITIMA DEFENSA: IX

significa necesariamente que la agresin sea pasada, mientras la


situacin peligrosa de hecho subsista, o la agresin pueda ser
llevada ms all 45 .
En el ya citado fallo pronunciado por la Cmara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ca-
pital45*, en la causa seguida contra los ex comandantes en Jefe,
este Tribunal recoge el punto de vista desarrollado por Soler
al tratar el tema de la legtima defensa invocado por las partes,
expresando: . . . "Toca ahora ver si las conductas tpicas rele-
vantes se hallan amparadas por la norma permisiva contenida en
el art. 34, incs. 6 y T del C.P., esto es, legtima defensa del Esta-
do y de la sociedad".
"Sabido es que la legitima defensa es la reaccin necesaria
contra una agresin injusta, actual y no provocada, y que ella
comprende tanto los derechos propios como los de terceros.
El art. 34, Inc. 6o, del C.P., supedita su existencia a la concu-
rrencia de los siguientes requisitos: a) agresin ilegtima, b)
necesidad racional del medio empleado para imped: la J repe-
lerla; c)falta ae provocacin suficiente por parte Je' que se
defiende. A su vez, el apartado 7 del mismo artculo admite
la defensa de la persona o de los derechos de otro, siempre que
concurran las ircunstancias a) y b) del inciso anterior y caso
de haber precedido provocacin suficiente por parte del agre-
dido, que no 'naya participado en ella el tercero defensor".
"Es manifiestamente claro que ni el Estado ni la sociedad
provocaron de manera suficiente la agresin subversiva. Ello es
un hejho notorio que se desprende de la circunstancia de que
la subversin terrorista en momento alguno seal la existencia
de situaciones sociales o polticas de tal entidad, que pudieran
determinar su actividad disolvente. Parece til resaltar que ni el
Estado ni 'a sociedad son conceptualmente gobierno y que tales
acciones tuvieron lugar tanto en pocas en que los destinos
de le Nacin eran regidos por gobiernos de jure como de facto".
"Empero, de haber mediado dicha provocacin suficiente
de parte del gobierno, ste hubiera estado habilitado para actuar,
como tercero, en salvaguarda del Estado y de la sociedad, pues
los ataques estaban indiscriminadamente dirigidos". . .

45
Conf. Mayer, 278; LUzt-Schmidt, 33, II, 1, b. b.
. 4 5 a Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital, fallo y diario cit., p. 1 1 .
3 1 . LEGITIMA DEFENSA: X 451

"Es que, como qued dicho anteriormente, la actividad


subversiva se manifest a travs de todo tipo de ataques indivi-
duales y colectivos, a personas o instituciones, generalmente
llevados a cabo de manera aleve, todo lo cual encuadra con
claridad en el concepto antes citado". . .
"Empero, en estos casos, una vez sometido el delincuente,
no es posible considerar permitidas acciones tpicas de tormen-
tos, homicidios y privacin ilegal de libertad, dado que cesada
la agresin, la persistencia en el empleo de la violencia deja de
ser legtima defensa para configurar una venganza innecesaria.
Salvo, claro est, que sta se funde en el cumplimiento del
deber, tal como sucedera si se anotara el detenido a disposi-
cin del Poder Ejecutivo Nacional dentro de las atribuciones
del estado de sitio o si se lo sometiera a proceso por el delito
cometido. Es por eso que dice Soler que no ser posible, por
falta de actualidad, la legtima defensa contra un ataque pasado
o contra la violacin consumada del bien jurdico agredido,
pues carecera de todo poder de evitacin del mal, que e-, ti
fundamento de la reaccin defensiva (op. cit., t.I, pag. 364)'. ,
En cuanto a la importancia de este requisito para acredi-
tar la existencia de ;.i legitima defensa, coinciden tanto ios
autores nacionales co/r.u extranjeros 4Sb '
X. Reaccin necesaria. Con ia expresin "necesidad ra-
cional del medio empleado" se quiere significar no slo que la
agresin tiene que haber creado un estado de necesidad, sino
adems, que ia reaccin de quien se defiende debe ser el medio o
la forma en que el peligro puede efectivamente evitarse, o ser la
reaccin que el sujeto poda razonablemente suponer que a tal
efecto serva. Por eso, la reaccin tiene que dirigirse contra el
agresor. La circunstancia de que un tercero resulte lesionado, deja
subsistente la legtima defensa, slo cuando aquel resultado
provenga del error no culpable de quien se defendi.
La primera medida para juzgar de la necesidad del medio
empleado la suministra, pues, la naturaleza y gravedad de la
agresin, y esto resultar, en cada caso, de una comparacin no
slo de los instrumentos usados, sino tambin de las condiciones
4sb
Zaffaroni, Eugenio Ral, o p . cit, t. III, p. 6 0 3 ; Campos, Alberto,
Derecho Penal, Parte General, Abeledo-Perrot (Buenos Aires, 1980, p. 159;
Creus, Carlos, Sinopsis de Derecho Penal,Parte General, Zeus Editora (Ro-
sario, 1978), p . 1 0 4 / 5 ; Jescheck, Hans Heinrich, o p . cit., t. L p . 4 6 6 ; Stra-
tenwerth, Gunter, o p . cit., p . 1 4 1 ; Labatut Glena, Gustavo, Derecho Penal,
6a. edic. Editorial Jurdica de Chile (Santiago de Chile. 1972), p. 2 7 6 / 7 7 .
452 3 1 . LEGTIMA DEFENSA: X

personales del agresor y del agredido " 6 . Sin embargo, ei


juicio acerca del estado de necesidad y de la racionalidad del
medio empleado, debe ser estrictamente concebido desde el pun-
to de vista de un agredido razonable en el momento de la agre-
sin " , y no con la objetividad que puede consentir ia reflexin
ulterior. As, debe evitarse, por una parte, la tentacin de analizar
comparativamente, a posteriori y con criterio emprico, los
medios empleados, que no siempre resultarn suficientemente
equivalentes; por otra parte, no debe concluirse tampoco en
la justificacin de cualquier reaccin, adoptando el mismo crite-
rio del que se defendi, sino el que corresponde a una "opinin
razonable" 4 8 .
La necesidad del medio empleado no es una necesidad
abioluta, sino relativa: puede haber habido otros medio concomi-
tantes de salvacin. Pero se presenta un? cuestin particular cuan-
do entre esos medios exista alguno inofensivo, cuyo ejemplo
tpico es la fuga, es decir, el alejamiento del lugar de peligro.
Es prevaleciente la opinin de que la posibilidad de fugar no
quita la reaccin el carcter de legtima " 9 .
Los q-ue se apartan de ese punto de vista 5 0 , no se pronun-
cian por el deber absoluto de fugar, y lo restringen a los casos en
que ia salvacin por ese medio sea manifiesta y realmente til.
Con ello viene a resultar que los casos en que la cuestin
puede plantearse no deberan discutirse sobre la base de resolver
si el estado impone o no e! deoer de huir", o si exige una "con-
ducta cobarde", sino considerando si el sujeto que reaccion lo
hizo dentro de una racional necesidad.
La rotunda negacin del deber de alejarse puede llevar a
injustas soluciones que ha tentado la doctrina de evitar, admitien-

Conf. C. C. C , J. A., XXVI, p. 804; defensa aimaa contra un boxeador


profesional. Conf. C. C. C. (re, Prats Cardona, Negri) ir. re Trifilio de Montana,
8 jun. 1962, "El Derecho", oct. 1962, fallo 1082 con valiosa nota de sntesis ju-
risprudencial.
Carrara, 309; conf. Finger, p. 392. Conf. C. Fed. Baha Blanca, in re
Delucca (v. la. inst. Dr. Monteverde), L. L., enero 1950, fallo 27481.
"*. Carrara, 309; Chauveau-Hlie, IV, 186; Majno, I, 231; C. S. t. 152.
p. 200: 153, p. 292; id., L. L., t. 2, p. 1054; v. nota de L. CameUi, L. L., t. 2,
p. 197 v sigs.
49
Mayer, p. 280; Liszt-Schmidt, 33, II, 2, b: Finger, p. 390; Oetker, V,
D., c-iu 326; Impallomeni, 1, p. 78-9; Majno, I, 225; Manzini, II, p. 183.
Carrara, 308; Guido Paoli tiene sobre esto un exhaustivo estudio Su-
lla leg. dif. -La fuga, R. P CV, 1927, p. 297. Igual parecer en Alemania. Belinp
Grundzuge, 10, III; Hippel, 33, 2 o ; Mezger, 31. 111, 2. b.
31.- LEGITIMA DEFENSA: Xi 453

do la obligacin de alejarse, siendo posible, ante la agresin del


padre, del demente y del agente pblico que obra por error in
personam, excepciones cuyo insostenible empirismo pone muy
bien de manifiesto Paoli 51 . Poco se aclara la cuestin librndose
a tal gnero de consideraciones. Supngase una agresin a cuchi-
llo contra un seor que est dentro de su automvil, al que le
basta apretar un resorte para alejarse. Es manifiesto que, en tal
estado, la actitud de descender y afrontar la agresin o repelerla
desde el automvil mismo con revlver no responde a una situa-
cin de necesidad S2 . Salvo cuando la ley expresamente impo-
ne 53 o prohibe (como en el caso del centinela) el alejamiento
tie un lugar, el problema de la fuga no se presentar en forma
autnoma. En los casos ordinarios, el criterio general de pruden-
cia con relacin a la naturaleza de la agresin y a la del bien
agredido deber imponerse, haciendo posible que se aprecie no
solamente la necesidad de matar que haya tenido el hijo contra
el padre, sino tambin la del padre contra el hijo. La fuga no es
un deber; pero el hecho de que sea posible puede constituir un
lmite al estado de-necesidad.

XI. Falta de provocacin suficiente de parte del que


se defiende.- Complica sin duda esta institucin de la legtima
defensa la ltima circunstancia a que nuestra ley se refiere, al
exigir que para poderla invocar sea necesario que *. parte del que
lo pretende no haya habido "provocacin suficiente".
Para las leyes en las cuales la legtima defensa se enuncia
slo con sus dos requisitos esenciales, a saber, agresin y necesi-
dad, la cuestin es ms simple, porque se concreta a establecer
si ha existido o no estado de necesidad, determinado por un
agresor injusto. De tal modo, siendo siempre posible la defensa
contra la injusta agresin, resulta evidente, para ese tipo de leyes,
que es lcita la defensa para todo aquel que no pueda ser califica-
do como injusto agresor, a pesar de no ser plenamente inocente
de la situacin 54 . Aun debe agregarse que aqulla es posible

51
Op. cit., p. 317.
52
Conf. C. S., mayo 4, 1936. L. L., 2, p. 1054, con la plena correccin
considera que en tai caso falta necesidad, que es la condicin bsica.
53
Deber de retirarse del domicilio ajeno; C. C. R., in re Jos Giadans homi-
cidio, 4, V. 1936.
54
La existencia del tercer requisito en la legtima defensa hace decir a
Pacheco, t. I, p. 154 que, para invocarla, un sujeto, adems de agredido, debe
haber actuado con "candoi".
454 3 1 . LEGITIMA DEFENSA: XI

inclusive contra el que a bien comenz defendindose, luego se


excedi, pues el exceso es ilegtimo S5
Contraria es, sin embargo, la opinin de Carrara, para el
cual no hayS6legtima defensa cuando hubo injusticia de parte dei
amenazado , y as no podra invocarla el adltero sorprendido
y amenazado de muerte por el cnyuge ofendido, aunque ste
obra sin derecho, ya que su accin es un deiito; ni tampoco el
ladrn perseguido, ni el que promueve una ria. En general, no
puede ser invocada "en todos los conflictos en los cuales el
peligro en que me he encontrado haya tenido ocasin en un
hecho mo reprochable". En tales casos cesa, para Carrara, la jus-
tificacin; aunque este autor acepta como subsistente la excusa,
encuadrando esas hiptesis en la figura del exceso. Este es el que
algunos llaman exceso en la causa 57 .
Ahora bien, en presencia de la forma en qu nuestra ley
est concebida, siguiendo en ello a! C. P. espaol, es evidente que
al tercer requisito no podemos darle la interpretacin que akur.c>
pretenden, entendiendo que la expresin "provocacin viki:-
te" significa "suficiente para constituir en injusto ag'c^or".
Esta tesis tiene, ante a ley, la deficiencia de interpretar la
disposicin exactamente en la misma forma en que habra de ser
interpretada si el icvcer apartado del inciso no existiera y, como
en otros cdigos, ios nicos requisitos de la legtima defensa
fueran los dos que la otra doctrina reconoce: agresin y necesi-
dad, puesto que provocacin suficiente no otra cosa quisiera
decir que agresin ilegtima. Pero esta manera de interpretar la
ley, adolece de un defecto fundamental que la invalida: en vez de
interpretar!!., la niega, ai suponer que el legislador, al expresarse,
no ha querido decir nada 58 : si "provocacin suficiente'*
quiere decir "agresin ilegtima", no era necesario que la ley-
dijera dos veces la misma cosa.

Asi piensan: Bruno, 1, p. 369; Garraud, II, p. 30: Manzini, II, p. 185;
Alimena. i, 2, p. 142; Jimnez de Asa - Antn Oneca, , 74-5; Liszt-Schmdt
33, I, 1, a; Mezger, 31, III, I, a, que hace la salvedad del caso en que la
agresin se hubiese provocado con el propsito de inferir ueeo una lesin apa-
rentemente defensiva. Entre nosotros, se hace cargo de este problema Herrera,
La reforrrM penal, p. 473, nm. 276, donde censura !a inclusin de este requisito en
la ley.
Carrara, Progrsmma, 297 y especialmente en la nota al 1334.
' Este es tambin al parecer de Vidal - Magnol, p. 343.
Sostienen esa tesis Jimnez de Asa - Antn Oneca, t. 1, p. 292; R. Gar-
ca Zavaia, Exceso en !os lmites de la defensa, L. L., t. 4, p. 442, ver p. ~\---113.
3 1 . LEGITIMA DEFENSA: XI 455

La complicacin trada por este tercer requisito, insiste en


que debe significar algo, y algo distinto de agresin ilegtima.
Desde luego, tampoco puede ser entendido como destinado a
excluir los casos en los que la legtima defensa es slo un pretex-
to o una simulacin.
Existe simulacin de legitima defensa cuando alg uien mali-
ciosamente provoca una agresin para tener la oportunidad de
reaccionar en situacin de aparente legitimidad. Desde luego, sn
tal supuesto, la iegtima defensa queda excluida por inexistencia
de un estado de necesidad inculpable. Y lo mismo ocurre cuando
a legtima defensa es solamente un pretexto para cubrir una
situacin en la que se obr sin necesidad, como cuando se lesiona
al que huye despus de consumado el ataque S9 .
En tales situaciones, es unnime el rechaz de la justificante,
aun cuando la ley no contenga, como ocurre en el C- P. alemn,
referencia alguna al tercer requisito de que venimos ocupndo-
nos.
Es evidente, segn decimos, que entonces e! defecto no
consiste en que haya existido "provocacin suficiente", sino en
que no exista necesidad
Por lo tanto, es forzoso admitir que la presencia de ese
requisito determina consecuencias especficamente dependien-
tes de l, con relacin a las leyes que no lo contienen 60 .
Para ampararse en la legtima defensa, frente a nuestra ley,
ser, pues, necesario, que adems de no haber sido agresor no se
haya sido provocador. El que injuri gravemente a alguien que
reacciona con armas, el que fue sorprendido in ipsus rebus
veneris por el ultrajado, el ladrn que huyendo con la re furtiva
es perseguido por el dueo, no podrn invocar la legtima defensa
contra el injuriado, el cnyuge ofendido o el propietario, aun

59
Conf. Mezger, 31,111, l , a y 4 8 , I.
Lo reconoce expresamente Rodrguez Muoz en su nota a Mezger, t 1,
p. 455. Y ste es ei punto que parece desconocer Nez, I, p. 360 y gs. Nosotros
no discutimos si esta bien o mal absuelto el provocador por la doctrina alemana, lo
que afirmamos es que su absolucin lisa y Uan, entre nosotros, impona borrar
un requisito de la ley y proceder como si aqul no existiera. Reciprocamente,
que la condena por delito doloso importa una injusticia. En el P. 1960, art. 16,
deliramos la legtima defensa sobre la base de slo dos requisitos: agresin ilegitima
y necesidad razonable de la accin tendiente a impedirla o repelera. Creemos
mucho ms claro y simple ese sistema qu>' el vigente, que tanto trabajo da para pro-
curar una solucin prudente en los casos del provocador, segn lo veremos al estu-
diare! exceso. 33.
456 3 1 . LEGITIMA DEFENSA: XI

cuando ninguno de stos proceda legtima, sino ilegtimamen-


te cuando pretendan matar al adltero, al injuriante o al ladrn.
No puede negarse que en tales casos hay provocacin suficiente,
aunque no sea suficiente para justificar la reaccin, pues si en
tales situaciones el injuriado, el cnyuge o el propietario
matan, ese homicidio, por regla general, se juzgar slo atenuado
en modo especfico, y justamente a mrito de la provocacin.
Desde luego, para excluir la legtima defensa no basta una
provocacin cualquiera, por insignificante que sea. La ley, de
una manera expresa, elimina toda cuestin cuando requiere que
la provocacin haya sido suficiente, es decir, de cierta grave-
dad 6. Una pequea falta del uno y una reaccin desmedida y
arbitraria del otro frente a aqulla, no excluiran, por cierto, la
legtima defensa.
En este punto nos parece ti recordar el criterio vlido para
la excusa en los delitos de mpetu por provocacin, segn el cual
no toda reaccin es excusable, sino solamente la que guarda cier-
ta proporcin humanamente comprensible con el agravio. De esta
manera, ni resulta correcto interpretar el. tercer requisito como
referente a cualquier provocacin, ni considerar que slo
excluye la legtima defensa la provocacin que alcanza tal intensi-
dad que por ella pueda decirse -justificada ia agresin. Con esto,
evidentemente se vuelve a caer en 1? teora pertinente a las leyes
que definen la legtima defensa con slo dos requisitos. Esa tesis
ante nuestra ley '"* se ve forzada a declarar que son insuficientes,
es decir, que no importan provocacin los casos que tradicional-
mente se han mencionado como tales: los del amante, del ladrn
fugitivo y del provocador verbal.
El que provoc, por lo tanto, no puede invocar la justifica-
cin, aun cuando la reaccin desencadenada sea injusta, siempre
que sta sea excusable.
Pero si tal principio se establece en forma absoluta y sin ms
aclaraciones, para concluir en la plena responsabilidad por el
hecho ulterior como doloso, la injusticia de las soluciones seria

Debe tratarse de una provocacin "adecuada, bastante y proporcionada


a la agresin nacida de ella". S. C. B. A. (Dr. Casas Peralta). "Eficaz; adecuada,
bastante a producir dentro del orden lgico y moral. . . la reaccin violenta"
(Mauric? Echage). Conf. Argaars y Casas Peralta, Juris., IV, nm. 112 y sigs.
Conf. la juris. del Tribunal Supremo espaol, Viada, I, p. 143 y sigs.: Puig Pea,
I, 381; Del Rosal, 1,354 y 357.
Ahora sostenida por Nez, t. 1, p. 360 y sigs., con graves confusiones.
31. LEGITIMA DEFENSA: XI 457

patente en numerosos casos. Con ello se sancionara la obligacin


de dejarse matar al arbitrio de un sujeto que, aunque obre
provocado, obra sin derecho. Por eso es que quienes admiten la
responsabilidad del provocador por el hecho que despus se ha
visto obligado a cometer, encuadran el caso en la figura del
exceso.
Mantener la total responsabilidad por el homicidio, importa
estrictamente una aplicacin del repudiado principio "qui in re
iliicita versatur, tenetur etiam pro casu" " , pues considerada la
serie de actos en su aspecto causal, ya sabemos que la intervenr
cin ilcita del hombre la interrumpe, y en esta hiptesis,
ilcita es la reaccin excesiva, a la que se habra dado ocasin,
pero no causa.
Si el que provoc lo hizo previendo una reaccin desmedida,
se nos presenta la figura del pretexto de legitima defensa: esa
reaccin "era esperada para fingir que se mataba en legtima
defensa. Pero si dicha reaccin, aunque posible, incluso con su
exceso, no estaba presente actualmente en el pensamiento del
que slo entendi provocar, la accin ulterior no puede juzgarse
como consecuencia de una actuacin dolosa, sino temeraria,
imprudente, reprensible.
La existencia de este tercer requisito en -nuestra ley nos
lleva, pues, a aceptar la forma del llamado exceso en la causa 64 .

63
Ver Carrara, Opuscoli, vol. III, op. XXXI; Manzini, 285, III. Ese es, en
realidad, el fundamento del razonamiento de Jousse, "Le coupable aun adultere
en prend sur lui toutes les suites et s'en rend responsable", t. 111, p. 503, cit.
Chauveau-Hlie, t. IV. p. 189. Se equivoca Nez cuando dice que con el princi-
pio del exceso en a causa "no se significa otra cosa que la nota diferenciadora
entre una provocacin suficiente y una provocacin que no es tal" (I, p. 365).
Cuando no ha habido provocacin suficiente, no hay problema alguno, pues no
ha existido la nica provocacin que la ley computa como eficaz para negar al
provocador la justificacin. La cuestin se presenta cuando ha existido una pro-
vocacin suficiente de una parte, y una agresin ilegtima de la otra. Para absolver
al amante intruso, Nez debe afirmar que no es provocacin suficiente para el
marido que el amante se meta en su casa y se acueste con su mujer. Todava po-
dra agregar un corte de mangas, y la situacin seguira siendo la misma. Si eso
no es provocacin suficiente, no comprendemos qu otra puede serlo.
Claro est que la gran mayora de los autores se pronuncia en este caso
DOT la total impunidad, porque juzgan que una agresin no pierde el carcter de
tal por el hecho de que sea provocada: Beling, Grundzge, 10, III; Frank,
53, 1, p. 161 - 2; Khle, p. 348; Liszt-Schmidt, 33, II, I, a; Mezgei, 31, III,
1, a; Impallomeni, L'omicidio, nm. 203; "en consecuencia, a la pregunta de si el
provocador, en general, puede corresponderle el derecho de la defensa, es preciso
responder afirmativamente, salvo la responsabilidad penal por los hechos en que
la provocacin consista" (Es muy importante la reserva de este autor, a la que
hacemos referencia en la nota 65). Cor . en lneas generales con Impallomeni,
458 3 31. LEGITIMA DEFENSA: XII

Nuestra ley subordina la pena del exceso a la correspondiente


escala del delito culposo. En el presente caso, tal asimilacin nos
parece ms intrnseca que extrnseca. El hecho es mixto de dolo
y culpa y "si el hecho es mixto porque hay dolo (previsin
actua) acerca del antecedente, y culpa (mera previsibilidad) en
cuanto al consecuente, ei conjunto del hecho ser doloso, porque
est informado por el primer dolo, que no se cancela por la culpa
que accede; pero si la imputacin del precedente se hace sobre
la norma del dolo, la imputacin del consecuente deber hacerse
sobre la norma de la culpa" 6S .
XII. Defensa privilegiada. La especial previsin contenida
en la ltima parte del inc. 6o del art. 34 no debe inducir a
error en el sentido de que la referencia especfica de la ley a la
defensa de un bien (defensa nocturna de la propiedad) importe
la exclusin de la de otros bienes, pues el objeto de la disposi-
cin recordada es el de crear una pi^uncir segn a cual, exis-
tiendo nocturnidad y es1, J;amiento ''se entender" que concu-
rren las circunstancia: ir. \.\ legtima defensa, es decir, agresin y
necesidad.
Con dicha norma se reconoce una situacin de privilegio,
puesto que con ella se justifica "cualquier dao ocasionado al
agresor", inclusive la muerte, ya que cuando medie nocturnidad,
escalamiento o fractura, lo que se presume legalmente es el peli-
gro para las personas 66 . La naturaleza de esa presuncin est

Aiimena, aunque algo vago, t. 1, 2 o , p. 141 - 3; Chauveau-Hlie, t. IV (1872),


p. 138 - 189: Garraud, t. II, p. 30; la. ed. (1888), t. 1, p. 404; Haus, Droit penal
belge, t. 1(1874). nm. 589.
Carrara, Opuscoli, III, p. 16. Estas palabras no las aplica Carrara al
mismo. objeto, sino que el pasaje se refiere al caso fortuito; pero a nuestro juicio
los principios son estrictamente ios mismos. Es muy interesante.que Impallomeni.
partidario de la impunidad completa del provocador, lamente su propia solucin
y se incline, de lege ferenda, a la solucin de imputar el hecho culposamente: "es
deplorable ciertamente - d i c e - la impunidad del provocador por el hecho comea-
do por l a causa del peligro por 1 provocado con su hecho ilcito. . .; pero es lo
cierto que la ley no acuerda al provocado el derecho de disponer de la vida. . .
de su provocador. Me pareci que a falta de una especial disposicin de la ley,
que estableciera una responsabilidad culposa a cargo del provocador que hubiese
cometido un homicidio. . . por la necesidad de rechazar una violencia injusta, se
le podran aplicar las disposiciones generales del Cdigo sobre el homicidio. . . por
culpa. A pesar de las vivas discusiones a que esta idea ma ha dado lugar, en pro
y en contra, aun no me parece que deba abandonarla". L 'omicidio, p. 488, num.
403 in fine.
Carrara, 1320; Aiimena, Dei delitti contra a persona, Ene. Pessma,
p 580.
5 31. LEGITIMA DEFENSA: XIII - XV 459

aclarada para nosotros por la Comisin de 1891 que, al introdu-


cir ia frmula, deja constancia en su comentario que se trata de
una presuncin que cede a prueba contraria " . En tales casos,
pues, el que reaccion podr vlidamente simplificar sus excusas
y pruebas, acreditando el escalamiento y la nocturnidad, y aun-
que no conste la existencia de tan extremo peligro que autorizare
a matar, dicho peligro ser presunto.
Complica algo la clara comprensin de la ley el agregado fi-
nal de la disposicin que comentamos, referido al caso de que se
encuentre a un extrao dentro del hogar, "siempre que haya re-
sistencia". La jurisprudencia y la doctrina francesas, que no dis-
ponen de un agregado como se, consideran que si es lcito recha-
zar el escalamiento tentado, lo ser a fortiori el consumado 68 ,
mientras que nuestra ley parecera exigir ms cuando mayor es el
peligro para el dueo. El apartado no est, sin embargo, exento
de sentido, pues mientras es casi del todo manifiesto el nimo del
que escala, puede no serlo el de quien meramente est o se en-
cuentra dentro de una casa, <v. -JU>O caso la ley requiere un mi-
nimam de prudencia de parte ccl propietario. Claro est que tal
prudencia no ser necesaria cuando ai propietario le conste que el
intruso, que ya se encuentra dentro, haya penetrado escalando.

XIII. Defensas mecnicas.- Al estudiar el ejercicio legtimo


del derecho hemos hecho referencia al uso de medios mecnicos
de defensa. Ya se ha dicho 69 que cuando l capacidad del apara-
to excede la de verdaderos offendicula, el criterio para legitimar
los resultados debe estar enteramente subordinado a los princi-
pios de la legtima defensa, considerando 70
presente al propietario
en el momento en que el aparato funciona .

XIV. Defensa de terceros. Es tradicional que las leyes no


reconozcan solamente el principio de la autodefensa, sino que,
dada una situacin de peligro determinada por una agresin in-
justa, autoricen a cualquiera a intervenir en apoyo del necesitado.

Proy., p. 64. Conf. Vidal - Magnol, nm. 208; Gairaud, Prcis, nm. 117;
C. C. R L. L., VI, p. 844 y sigs., con nuestro voto en el caso Takahasi.
As Vidal - Magnol en op. cit, nm. 208. Ganaud se aparta aqu de la
opinin general, pues en el caso de escalamiento consumado, juzga aplicable la
norma general del art. 328. Traite, 3a. ed., II, p. 47-9.
* Versup/a, 2 8 , III.
Conf. Cariara, 1317 (nota); Alimena, op. cit., p. 580 - 3- De Rus
Dig. Italiano, vol. XIV, p. 606.
460 32. ESTADO DE NECESIDAD: I

"Negar la legitimidad de la defensa ajena es como negar el Evan-


gelio", dice Carrara ? I . Las condiciones de esta defensa son, en
general, exactamente las mismas de la defensa propia. No se re-
fiere solamente a la persona, sino tambin a "los derechos de
otro"; debe mediar agresin y necesidad racional del medio em-
pleado para repelerla. Slo vara, en modo favorable al defendi-
do, la exigencia del tercer requisito, referente a la falta de
provocacin suficiente, pues en este caso puede haber median-
do provocacin suficiente, siempre que en ella no haya partici-
pado el tercero defensor. Refirindose la ley a la participacin del
tercero es evidente que no bastar que el tercero conozca la pro-
vocacin para que su ulterior intervencin se tome ilegtima.

XV. Legtima defensa putativa. Al estudiar el influjo del


error en la responsabilidad hacemos un detenido anlisis de las si-
tuaciones que genera. Cuando el error versa, en modo inculpable,
acerca de la existencia de un peligro, producido por algo que
erradamente tambin, se cree una agresin injusta, prodcese una
situacin llamada de legtima defensa putativa, que lleva tambin
a la impunidad, pero por otro camino, segn veremos en el estu-
dio de las causas de exclusin de la culpabilidad 72

32
ESTADO DE NECESIDAD

I. Nocin. Llmase, en general, estado de necesidad a una


situacin de peligro para un bien jurdico, que slo puede salvar-
se mediante la violacin de otro bien jurdico ' . Tal situacin

Programma, 300.
72
C. C. C , J. A., XXII, p. 1193; C. A. Mercedes, D. J. A., 29 mayo 1943,
sent. 9 abril. No aparecen siempre bien distinguidas las dos situaciones, a pesar
de que, en principio, no ofrecen dificultad. Vase C. Fed. Cap., mayo 3, 1963,
caso Viera, L. L., t. 113 p. 411; S. C. Buenos Aires, mayo 3, 1964, caso Ponce y
Sosa, L. L., t 116, p. 118. Sobre los equvocos de ambas sentencias, conf. F.
Blasco Fernndez de Moreda, Sobre el ademn de sacar armas, en L. L., t. 116,
p. 118.
1
Conf. Liszt-Schmidt, 34, II; Beling, Grundzge, 10; von Hippel,
34, 1, etc. Jimnez de Asua, IV, 275 y sigs. Nez, I, 316, cree necesario que
en la definicin se haga referencia a la picidad de la conducta del necesitado.
Desde luego, cuando nos disponemos a examinar si un hecho es justificado, lo ha-
32. ESTADO DE NECESIDAD: 11 461

genrica comprende, segn lo hemos dicho ya. a la legitima de-


fensa; pero sta se diferencia en forma especifica del estado de
necesidad propiamente dicho, porque en ella la situacin de peli-
gro proviene de una agresin ilegitima, es decir, de la injusta ac-
cin de un hombre, mientras que en el estado de necesidad la
situacin se produce sin que medie agresin alguna: el bien
jurdico sacrificado es, a su vez, un bien jurdico protegido por la
ley, y su titular, sin 2culpa alguna, se ve privado de l. Por eso ha
podido decir Carrara que mientras en la legtima defensa el acto
del sujeto es una reaccin, en el estado de necesidad es una ac-
cin * "

Tal es la situacin en la mayor parte de las operaciones qui-


rrgicas, en el hurto famlico, en la echazn, etctera.
El estudio del estado de necesidad como institucin aut-
noma y sistemtica dista mucho de "haber llegado al nivel de per-
feccionamiento alcanzado por el de la legtima defensa. De aqul
solamente se encuentran, en las legislaciones antiguas, algunas
previsiones especficas 3 , pero su sistematizacin en la parte gene-
ral del derecho penal como principio referible a los ms variados
delitos, es obra de la sistemtica moderna.

. JI. Distintos criterios acerca de su carcter. Es por ello que


la naturaleza de esta causa de exclusin de pena es an profunda-
mente discutida. Mientras unos sostienen que la necesidad no tor-
na lcito el hecho, sino que determina slo una renuncia del
estado a la punicin 4 , otros sostienen la licitud de ese acto, en

cemos porque antes se nos present como tpico. Si un hecho no consiste ni en


matar ni en robar ni en nada que el C. P. mencione, parece absurdo ponerse a ver
si, adems, de atpico, el hecho es justificado.
" Carrara, Programma, 285 y sigs.
J
Vase detalles en Jimnez de Asa, op. cit.; Khler, 32.
4
Este punto de vista deriva de Kant, Apndice a la introduccin al derecho,
II, Jus necesitatis, para quien "la necesidad no hace iegal la injusticia"; pero la
amenaza de la pena (mal inseguro) no tendra poder intimidante para el que se
encuentre en peligro inmediato (mal seguro), y el sujeto, puesto en tal situacin,
siempre desobedecera. Por ello es que el necesitado no es inocente sino "incastiga-
ble", impune, ya que no puede mantenerse una sancin que en ningn caso sera
obedecida. Modernamente Liszt-Schmidt, contrariamente a lo sostenido .con ante-
rioridad por Liszt, conciben el estado de necesidad como causa de exclusin de la
culpabilidad y no de la ilicitud. 34. Id. Manzini, II, p. 202.
462 32. ESTADO DE NECESIDAD: III

perfecta paridad con las dems causas de justificacin s . Final-


mente, para otros es indispensable hacer diferencias segn la
importancia del bien sacrificado con relacin al bien salvado,
concluyendo en que el hecho es lcito, si el bien sacrificado es
menos valioso, ilcito en caso contrario, e irrelevante, si se trata
de bienes equivalentes 6 . Para este ltimo tipo de doctrinas jur-
dicas es esencial el resultado de la comparacin de los bienes
jurdicos 7 , para hacer de ellos una apreciacin valorativa.

III. Comparacin estimativa de bienes. A ese tipo de valo-


racin, es decir, a la comparacin estimativa de los bienes jurdi-
cos en conflicto, obliga la ley vigente, pues, a diferencia de la le-
gtima defensa, el estado de necesidad slo puede ser invocado,
cuando sea el caso, por aquel que cause un mal para evitar otro
mayor, art. 34, inc. 3 o , C. P. La legtima defensa, en efecto, se
ejercita correctamente aun cuando no haya una! exacta equivalen-
cia entre el bien aedido y t' bier. lf""icr.adc , y aun en ciertos
casos la ley e,v.'jrer-vr.aente se refiere a "cualquier dao causado al
agresor", mienf-as que en el estado de necesidad especficamente
se requiere que el mal causado sea menor que el mal evitado 9 .
Para efectuar esa comparacin, est en primer lugar la valo-
racin que importa la ley penal misma cuando, al clasificar los
distintos bienes jurdicos, sanciona con diversas escalas penales su
violacin, de manera que la magnitud de esas sanciones es ya un
criterio positivo de valoracin 10 . Si ese procedimiento, sin em-

Hippel, Lehrbuch, 34, IV; Mezger, 31: verdadera causa de exclusin


de la ilicitud y no tan slo de la culpabilidad, salvo el caso del 54 de C. P.,
que es causa de inculpabilidad, 48, III. Es interesante, aunque inexacto, el pun-
to de vista de Mauro Angioni, Le cause che escludono l'iiliceit pnale, p. 50 y
sigs., pues este autor piensa que la sancin es inescindible del precepto penal, y
as, todo hecho que haga imposible la aplicacin de la pena al autor quita al he-
cho un presupuesto necesario a todo delito: su idoneidad para acarrear b sancin.
Partiendo de la naturaleza sancionatoria del derecho penal, que nosotros acepta-
mos, ese razonamiento es vlido. Aparte de ello, es indudable que hay causas que
excluyen la pena dejando subsistente la ilicitud. Este es el problema a resolver.
6
As Beiing, Grundzge, 10 y 1S, II, 2.
Llamado por los alemanes Gterabwgungsprinzip; vase Mezger, 32,
que con ese ttulo desarrolla el tema. Welzel, p. 87. Vase la reserva de Bettio!,
p. 314, sobre este punto.
El lmite que en este sentido hemos sealado, en contra de la teora ger-
mnica, se refiere a casos de desproporcin muy notoria.
Conf. C. C. R., in re M. Beir, 27 jun. 1936: robo de una cartera con bas-
tante dinero, invocando hambre. Recopilacin ordenada, Cuad. 7, p. 80.
No hemos dicho que ste sea un criterio "constante y absoluto", segn
rof lo atribuye Nez, I, 323, n. 136. Nuestra apelacin a la interpretacin siste-
3 2 . EST.\DO DE NECESIDAD: IV 463

brgo, no fuere concluyeme, deber recurrirse a la interpretacin


sistemtica. Pero en este punto debemos rechazar una vez ms el
criterio de ilimitacin a que conduce el punto de vista de Mez-
ger " , para el cual, en la valoracin de bienes, es decisiva la nor-
ma de cultura, o la idea del derecho, con lo que se va a parar a un
estado de necesidad supralegal, cuyo contenido se pierde en va-
gas consideraciones sociolgicas. En este punto nos remitimos a
los fundamentos genricos de la justificacin y a los principios de
interpretacin de la ley penal, que ya hemos expuesto.
La comparacin estimativa debe ser efectuada de manera
concreta, de bien a bien, de deber a deber. Por este motivo, no es
suficiente la invocacin genrica de una situacin necesitada. Es
preciso establecer concretamente la situacin de peligro y la rela-
cin existente entre el acto cumplido y el mal que con l se ha
evitado O se pretenda evitar l l . Una necesidad genrica solamen-
te puede computarse como atenuante, C. P., 41.

IV. Diferencia entre acj?. coacta y accin necesaria. Cier-


ta doctrina suele equiparar '[?. situacin de necesidad creada por
un evento natural con la que puede provenir de la accin de un
hombre. De acuerdo con ese criterio, tanto obrara en estado de
necesidad el que robase un pan a causa de su hambre extrema, co-
mo el que lo robase porque un tercero le obligue a ello, ponin-
dole un revlver al pecho: en ambos casos, eo efecto, se realiza
un mal (robar un pan), para evitar otro mayor (la muerte por
hambre o la muerte de un tiro). No obstante, nos parece posible
y conveniente distinguir, en principio, la accin coacta de la ac-
cin necesaria, pues, en la primera, la situacin de necesidad pro-
viene de una accin humana, de una amenaza, mientras que en el
estado de necesidad se trata de una situacin natural, fsica de pe-
ligro para un bien jurdicamente protegido. En el primer caso, la
salvacin cometiendo el delito es impuesta; en el otro, es necesa-
ria, sin que para ello medie ningn imperativo extrao n

marica es bien expresa. "El sentido libera] de nuestro d. positivo" invocado aqu
por Nez, p. 323, acaso sea un concepto excesivamente genrico e impreciso. Be-
ttiol, con razn, requiere un criterio cualitativo, loe. cit.
11
Mezger, 32,1.
12
Conf. C. C. R., in re Oviedo Barrios, 2 jul. 1936. "Recopilacin Ordena-
da", Cuad. 7, p. 81. Conf. C. N. Fed. (Jurez Pealva, Romero Carranza, Ramos
Meja) in re Romanelli, 10 nov. 1961,."El Derecho", 3 oct 1962, fallo 1086.
Para una diferenciacin minuciosa entre violencia, coaccin y estado de
necesidad, vase nuestro voto en la sentencia de Salvador Prez, L. L., t 6 p 843.
fallo nm. 2557.
464 32. ESTADO DE NECESIDAD: IV

Esta diferencia corresponde a ia tcnica de nuestra ley, que


separa la accin coacta de la accino necesaria, refirindose a la
primera en la ltima parte del inc. 2 del art. 34, y a la segunda
en el queo aqu estudiamos. Pero ya hemos dicho que la unin, en
el inc. 2 , art. 34, de la violencia y de la coaccin puede contri-
buir a confundir las cosas, pues sabemos que la violencia fsica
tiene por efecto desplazar la accin, haciendo autor de la infrac-
cin al autor del acto violento 14 , mientras que quien obra bajo
coaccin es realmente autor de lo que ha hecho, aunque no sea
culpable por ello; es decii, que dentro del inciso 2 se encuen-
tran reunidas en una sola clusula dos situaciones perfectamente
separables.
Ahora bien, la afirmacin doctrinaria de la paridad entre el
caso de coaccin y el de estado de necesidad 15 parece no tomar
suficientemente en cuenta la naturaieza de uno y otro hecho y,
sobre todo, sus distinta.' consecuencias, Es indudable, en efecto,
que en el caso de coaccin no puede hablarse nunca con propie-
dad de la justificacin objetiva del acto, el cual conserva, sin du-
da alguna, su valer antijurdico. El caso es perfectamente equipa-
rable al de error. As como la orden ilcita cumplida por error no
legitima el acto, aunque puede hacer inculpable a su ejecutor in-
mediato, as en la coaccin el acto tampoco se torna por aqulla
legtimo, sino que, por el contrario, conserva objetivamente su
carcter ilcito; y ese acto constituye la fuente de responsabilida-
des penales y civiles para el autor de la coaccin.
A diferencia del verdadero estado de necesidad, que para no-
sotros constituye una causa de justificacin, y como tal tiene por
efecto legitimar el hecho de modo que de l no derivan responsa-
bilidades penales ni civiles de carcter delictivo, el caso de coac-
cin tiene por efecto dejar ntegra y subsistente la ilicitud del
acto, objetivamente considerado, siendo manifiesto que el autor
inmediato es impune no porcuna razn objetiva o derivada de
hecho, sino por una subjetiva que dirime su culpabilidad, toda
vez que 16 la voluntad con que se determin est viciada por
coaccin .

14
Vase supra, 22,111.
15
Hippel, 32, II.
16
Conf. Belng, Grundzge, 13, IV, 3; Liszt-Schmidt, 36, IV, 4. El
C. C. contiene disposiciones algo contradictorias. As, mientras en el ait. 922 se
refiere a la "fuerza o intimidacin", los arts. 936 y 937 diferencian las situaciones
perfectamente. Conf. con e! texto, Aguiar, Le voluntad jurdica, p. 92, 93 y 94.
32. ESTADO DE NECESIDAD: V 465

Los efectos de los actos a que se refieren los incisos 2o y 3 o


del art. 34 se regulan, sintticamente, del siguiente modo:
a) inc. 2 o , primera parte, violencia: desplaza la autora; ei
que obra por violencia, no obra I 7 ;
b) inc. 2 o , segunda parte, coaccin: causa de exclusin de la
culpabilidad del coacto 1S ;
c) inc. 3, estado de necesidad propiamente dicho: causa de
justificacin.

V. Requisitos.- Conforme con nuestra ley. el caso tpico de


estado de necesidad debe, pues, ser definido como aquel en que
un sujeto acta cometiendo un mal para evitar otro mayor. Ese
mal causado tiene que consistir en un delito o. en general, en un
dao inferido a un bien jurdico ajeno, es decir, en un hecho que.
a no mediar el estado de neces'ad, constituira una fuente de
responsabilidades penales y civiles.
El mal que se pretende evitar debe ser un mal que el sujeto
no est jurdicamente oblisado a soportar. Tal obligacin puede
provenir directamente de la ley o de la propia accin del indivi-
duo. La referencia a 12 ky debe ser entendida, en este caso, en ei
sentido ms genrico del trmino, comprendiendo tanto a las dis-
posiciones (genricas o especficas) de una ley propiamente di-
cha, como las de una ordenanza, reglamentacin o decreto legti-
mos, en los que se imponga al sujeto la obligacin d<j sono;-:r ci
riesgo, ello es, el peligro. Tal puede ser la situacin de los marinos
o de los bomberos, quienes, en caso de necesidad, no pueden sal-
var su bien a costa del que deban socorrer 19 .
La misma restriccin puede provenir de la propia conducta
del necesitado, al cual la ley le exige que "haya sido extrao" al
mal que le amenaza, es decir, que no haya dado, por su culpa,
nacimiento a la situacin de peligro. Esta culpabilidad debe
entenderse en sentido especfico, es decir, que al actuar el sujeto
pudiese prever que se hallara en la necesidad de violar un bien

Por eso su estudio corresponde a la determinacin negativa del elemento


accin. Vase 23 y el estudio de a teora del autor inmediato: ver Participacin
F
54,11.
18
Por ello, una vez ms, remitimos a otro lugar su estudio.
Conf. Hippel, quien cita, con acierto, como eiemplos. los peligros de la
gravidez o del parto como riesgos que se deben soportar, 34, 11, 4 (nota).
465 3Z ESTADO DE NECESIDAD: V

jurdico ajeno 20 . Algunos autores 2 1 , excluyen el estado de nece-


sidad sn las hiptesis en las cuales la situacin de peligro proven-
ga de una actitud doiosa. lo que no resulta claro, si no se
especica el contenido de ese dolo. Ese criterio, si bien corres-
ponder ordinariamente a la verdad, no es, sin embargo, preciso,
y puede, en ciertos casos, importar aplicacin del falso principio
por el cual se hace responder del caso fortuito sobreviniente al
que se encuentra en culpa 22 . Lo decisivo no es aqu que sea
dolosa o culposa la situacin del sujeto, sino que sea representa-
do o representable el estado de necesidad en que aqul se hallara
ulteriormente. La solucin de los distintos casos no debe basarse
en una teora especial para el estado de necesidad, sino en los
preceptos generales que rigen en materia de imputacin (causali-
dad) y de culpabilidad (culpa, dolo eventual, dolo).
La actualidad o inminencia del mal que se pretende evitar,
exactamente lo mismo que en el caso de legtima defensa, es lo
que aa realmente la base de la situacin necesitada. Si en lugar de
la accin daosa es posible, en el caso concreto y desde el punto
de vista del sujeto, otra accin inofensiva, o si el mal era remoto
eventual o meramente posible y no inmediato y seguro, no ha-
br estado de necesidad. Los principios de la legtima defensa son
a este respecto perfectamenre aplicables " .
* Tambin la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Crimi-
nal y Correccional Federal de la Capital, en la ya citada causa
seguida a los ex comandantes en Jefe, examin, y rechaz la

Conf. ipj...!, 34, , S. No es claro Nez, l, 332-3 al decir que esto


"no pone en cuestin la culpabilidad del agente", sino el "examen de la relacin
causal existente entre la voluntad del autor, y la produccin de la situacin Je
peligro". A esa relacin entre el sujeto y la situacin de peligro, que Nez exige
sea, adems, reprochable, la apreciamos como culpabilidad.
As Jimnez de Asa, p. 388, donde cita la concordante opinin de
Berner.^Janka. Stammler y Sermet.
Ya de ello hemos hecho mencin al hablar de la legtima defensa con pro-
vocacin y tambin en la cuestin de la causalidad. Los principios que aqu se
aplican son ios mismos. En contra del principio: qui in re illicita versatur..., vase
Carraia,Opuscoli, III, Sul caso fortuito.
La coaccin que procede Je la accin del hombre tambin puede tender
a violar ei bien jurdico que se defiende (revlver al pecho me exigen la destruccin
de un documento); pero se diferencia porque la accin coacta, segn ya lo hemos
dicho, es el cumplimiento de un mandato ilcito. Puede haber, sin embargo,, curio-
sas situaciones intermedias: un sujeto me amenaza con revlver para que lo mutile,
para librarse del servicio militar. Si lo mutilo, podr invocar coaccin; si negndo-
me a ello, sus exigencias llegan a poner en peligro mi vida, y lo mato, podr invocar
legtima defensa, porque nadie puede obligar a otro a cometer un delito, aunque
sea leve.
32. ESTADO DE SECESIDAD: V 461

eximente del estado de necesidad invocado por la defensa de


los imputados, a mrito de las siguientes consideraciones que
se transcriben: . . . "En primer lugar porque si bien es cierto
que el estado de necesidad puede generarse en la conducta de
un tercero, ello es a condicin de que no se trate de una con-
ducta agresora, porque en tal caso lo que jugara sera la legtima
defensa propia o de tercero (art. 34, inc. 6, C.PJ".
"En segundo lugar, si se secuestraba y mataba para evitar
que se siguiera matando y secuestrando, no se estara producien-
do un "mal menor" para evitar un "mal mayor". En todo caso,
los males habran sido equivalentes, lo que excluye a dicha cau-
sal".
"En tercer lugar si se cometieron por parte de los enjui-
ciados todas esas conductas tpicas para evitar que los insurgentes
tomaran el poder poltico para establecer un rgimen liberticida,
tirnico y atentatorio contra las bases mismas de la nacionali-
dii. dicho mal, aun cuando pudiera ser de mayor gravedad al
cometido con finalidad evitadora, distaba de ser inminente".
"En efecto, si bien este Tribunal coincide con las defensas
en. el grado de perversidad y gravezi que haba alcanzado el
terrorismo e inclusive en los prcr.osi:-,s que aqullas le asignan,
stos se hallaban lejos de concretarse".
"Los subversivos no se haban adueado de parte alguna
del territorio nacional; no nabian obtenido el reconocimiento
de beligerancia interior o exterior; no resultaban desembozada-
mente apoyados por alguna potencia extranjera y carecan del
apoyo de la poblacin ".
"En fin, el mal que hubiera constituido la toma del poder
no apareca como cercanamente viable, no se cerna como
una acuciante posibilidad y, por lo tanto, la reaccin que en
ese caso hubiera podido generar que tampoco podra haber
sido la regresin a la ley de la selva no contaba con las condi-
ciones previas que la justificaran".
"En cuarto lugar no se satisfizo la exigencia de la utiliza-
cin y agotamiento de un medio inocente o menos gravoso".
"En el estado en que se encontraba la lucha antisubver-
siva cuando la Junta Militar se hizo cargo de su conduccin
poltica, y teniendo en cuenta las amplias facultades que ella
y las autoridades que le estaban subordinadas tenan, tanto en
funcin legislativa como ejecutiva e instrumental, pudieron ra-
zonablemente haber recurrido a gran cantidad de medios menos
gravosos que aquellos a los que ech mano". . .
468 32. ESTADO DE NECESIDAD: VI

"No se puede concluir el tema sin referirse a a ltima


exigencia de la eximente, esto es, que el autor del mal que se
pretende justificar no est jurdicamente obligado a soportarlo.
Se estableci ms arriba que la sociedad argentina no estaba
obligada a ello. En cambio, las Fuerzas Armadas, de seguridad
y policiales, por ser las depositaras de las armas de la Nacin,
estn obligadas a soportar la agresin armada y a repelerla, tanto
en defensa de aqulla como propia". . . 23s .

- VI. Bienes a que se refiere. La superacin que la doctrina


y la codificacin modernas importan con relacin a las anteriores
consiste, precisamente, en haber extrado de disposiciones aisla-
das, en especial del tema del hurto, la cuestin del estado de ne-
cesidad, para hacer de ella una causa genrica de justificacin.
Nuestra ley, al colocar en la parte general la institucin, y al no
hacer distincin alguna acerca de los "males" evitables, conforme
con la tendencia moderna, no debe ser interpretada en el sentido
de que el estado de necesidad slo puede invocarse con referencia
a determinados bienes, sino que, en principio, es perfectamente
posible con relacin a todo delito, y su admisin est subordina-
da tan slo a la comparacin de bienes, conforme con la doctrina
alemana. Es ms: si en la legftitia defensa se refiere la ley a la
persona y los defechos y, segn nuestro modo de ver, all se trata
de verdaderos derechos subjetivos, en este caso la expresin mal
mayor no solamente abarca derechos subjetivos, sino tambin fa-
cultades o deberes privados o pblicos o, en general, un bien cu-
ya lesin constituya una prdida jurdica 2*. Esta conclusin se
ve reforzada por una razn de legislacin comparada. En efecto,
la ley alemana, 54, C. P., al referirse solamente al peligro pa-
ra la vida o la salud, ha determinado en la doctrina toda una cons-
truccin para resolver correctamente el problema, en los casos en
que el bien amenazado no sea uno de aqullos. Con tal sistema,
aceptado incluso por el Tribunal Supremo alemn, se ha dado

Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional


Federal de la Capital, fallo y diario cit., p. 10.
24
Conf. Finger, p. 418 y sigs.: "Mientras la legtima defensa es una coli-
sin entre derecho e ilicitud, en ei estado de necesidad entran en colisin bienes
jurdicos o deberes jurdicos entre s", id., p. 422: Es posible un estado de nece-
sidad en todo bien jurdico. Hippel, al estudiar el tema en Deutsches Strafrecht,
II, 18, habla conjuntamente de Notstand und PflichtenkolUsion, es decir, de
estado de necesidad y de colisin de deberes: debe cumplirse con el deber mayor.
Conf. Binding, Handbuch, I, p. 762, cit. de Hippel. Cen. Herrera, p. 428, nota.
32. ESTADO l>?. Mr.ZSIDAD: V 469

nacimiento a la doctrina del estado de necesidad: "supraiegal" " ,


que nosotros rechazamos por cuanto, segn hemos dicho, impor-
ta crear un derecho ficticio, a veces derogatorio del vigente. Los
proyectos alemanes modificaban esa disposicin limitativa, con-
cordando en esto con la legislacin ms moderna, en la cual o
bien no se establece ninguna limitacin, como en los proyectos
suizos, o bien se hace una referencia genrica al peligro para la
persona propia o la ajena 2 . Pero lo importante en este punto
es, con respecto a la doctrina alemana, que refirindose el 54
del C. P. tan slo a la vida o la salud, cuando el estado de nece-
sidad se produce por colisin de bienes patrimoniales, todos
los autores se pronuncian por la ilicitud dei hecho, pero para
ello se basan en las disposiciones de los 228 y 904 del C.Ci-
vil 21 . Si a ello se agrega que la jurisprudencia ha admitido tam-
bin el estado de necesidad cuando deriva de la colisin de dos
deberes 2*, se llega, en definitiva, a la amplsima manera en que
est concebido el inc. 3 o del art. 34 Ue nuestra ley, que contiene
la forma ms simple de expresar lo que aquella doctrina ha debi-
do establecer por caminos tortuosos e indirectos.

VIL El socorro a terceros. Dada la forma en que nuestra


ley est concebida, es un principio reconocido. El mal que se evi-
ta causando un mal menor, puede ser tal para el mismo sujeto
que acta o para un tercero: rompo una vidriera para salvar un
tesoro ajeno amenazado por el fuego, o "ara salvar a una persona
o para salvarme a m mismo. El fundamento del estado de nece-
sidad no radica en el temor causado por el peligro, que perturba
el juicio, sino que tiene su raz en la justificacin'objetiva del he-
cho, conforme con los principios generales de la justificacin.

s
El bergesetiticher Notstand de que hablan casi-todos los autores: Beling,
Grundzge, 8 10; Hippel, 32; Mezger, 32. Sobre esta teora, vase Soler, Cau-
sas supralegales de justificacin, Rev. de Derecho, jurisp. y administracin, Monte-
video, 1942, t. XXXIX, p. 161.
26
C. polaco, art. 22; C. italiano, 54; Pr. suizo, 1915, 35: "un bien propic
o ajeno"; Pr. alemn, 1925, 22. Ver Florian, I, 439.
37
Ejemplo tpico Liszt-Schmidt, 34, Que, como causal de justificacin,
slo reconoce precisamente al estado de necesidad derivado de os g 228 y 904
delC. C ; Mezger, 31, II; Finger, p. 395.
38
Hippel, 35, VIII, cita numerosos casos de sentencias del Tribunal Su-
premo en las que se admite el estado de necesidad para colisin de deberes, resuel-
tos con el principio del equilibrio de bienes y de deberes.
170 32. ESTADO DE NECESIDAD: VIH

VIH. Conflicto entre bienes iguales.- Se hace necesario con-


siderar ahora ei caso de colisin de bienes iguales, ya que ia ley
slo se refiere al mal causado para evitar otro mayor. Si en tal ca-
so, sin ms aclaraciones, disemos por excluida toda otra conclu-
sin, nos encontraramos que en el" ejemplo clsico del estado de
necesidad, ello es, en el conflicto entre dos vidas, nuestro dere-
cho carecera de previsin excusante. El nufrago que en su de-
sesperacin arrebata al otro la tabula unius capax, sera reo de
homicidio " .
Esta es la situacin en que la doctrina se encuentra ms di-
vidida, pudindose decir predominante en eila el pensamiento se-
gn el cual- ese "acontecimiento se halla fuera de los lmites del
derecho penal" como un hecho de la naturaleza o un caso for-
tuito 30 . En realidad, esta enunciacin es algo equvoca, pues lo
que en verdad se hace al decir que el conflicto est fuera del de-
recho, es aplicar al caso una categora jurdica, quiera que no: la
del caso fortuito; un caso fortuito especialsimo en el cuai la vo-
U?!:S del sujciu se computa como fuerza fsica y no como fuer-
za moral, para concluir en que si bien hay accin, no hay culpa-
bilidad.
No parece, sin embargo, necesario construir una teora par-
ticular para este caso fortuito especial, .uno. pues ya hemos dicho
ai exponer la legtima defensa, qiu1 el criterio con el cual ha de
apreciarse la situacin necesaria debe ser estrictamente concebido
desde el punto de vista de un sujeto razonable en el momento del
peligro 3 I . La situacin es exactamente la misma.
Si, en la legtima defensa, la necesidad de repeler la agresin
se juzgase con criterio ex post facto, con prescindencia de la si-
tuacin psicolgica del que se defendi, si, en una palabra, en vez
de necesidad racional se entendiese necesidad absoluta, el resul-
tado de la aplicacin de tal criterio, como ya lo demuestra Pa-
checo 3 2 , sera lamentable.

29
Para un detallado relato de los famosos casos de la Medusa, del WiUiam
Brown y de la Mignonete, vase Jimnez de Asa, p. 421 y sigs.
Esta idea arrancada, en realidad, del pensamiento de Kant y Fichte. Para
Beling, Grundzge, 10 y 18, II, 2, ese conflicto es jurdicamente irreievante.
Tambin en ese sentido Vidal - Magnol, p. 358, siguiendo la vieja opinin de von
Liszt, lo mismo que Jimnez de Asa - Antn Oneca, t. I, p. 300-1: "es cuestin
que escapa de los campos jurdicc-penales, como el caso fortuito y la fuerza ma-
yor".
Ver supra, anterior; conf. al pensamiento de Carrara, 309.
Pacheco, I, p. 151 y sigs.
3 2 . ESTADO DE NECESIDAD: X 471

La comparacin de dos bienes como dos vidas slo objetiva-


mente desde ei punto de vista de un tercero, puede significar una
igualdad. Pero no es se ei punto de vista correcto, sino el subje-
tivo. Y bajo este aspecto es tan evidente que la vida propia es un
bien mayor -el sumo bien del hombre que al que sabe inmolar-
la para salvar a otro lo honramos como hroe.
En caso, pues, de conflicto de bienes objetivamente equiva-
lentes, la apreciacin de ellos desde el punto de vista subjetivo
nos permitir resolver si nos hallamos o no ante una justificante.
Pero siendo que al remitirnos al punto de vista del necesitado no
nos entregamos a un subjetivismo desenfrenado, sino que adopta-
mos el criterio de un hombre medio (ni un hroe, ni un persegui-
do), no podr llevarse la justificacin hasta e caso en que por
evitar un mal menor se cause uno ms grave, pues tal hiptesis
queda, por su valor objetivo y subjetivo, excluida del estado de
necesidad 33 .
IX. Consecuencias civiles. La llana afirmacin de que el es-
tado de necesidad es una causa de justificacin, cuando rene to-
das las condiciones jadas por la ley, hace que, en principio, las
consecuencias civiles de la accin necesitada v?an las mismas de
la-iegtiina defensa, C. C, art. 1071 34 . Can: >jst que tal princi-
pio es vlido cuando se_supone un caso ;7uro sin culpa de na-
die- de estado de necesidad. Si para salvar a una persona en un
incendio me veo obligado a romper una vidriera, el acto realiza-
do es lcito y no36da lugar a sanciones penales ni civiles " de natu-
raleza delictual .

Este criterio no es ni ms ni menos subjetivista que el de la legtima de-


fensa. Jimnez de Asa, IV, p. 338 lo cree subjetivista. R. Goldschmidt niega que
ese caso sea de justificacin, muy de acuerdo en ello con la dogmtica alemana.
Estudios de filosofa jurdica, TEA, 1947, p. 243. De lege ferenda, creemos justa
esa idea; pero dogmticamente nos parece difcil ver en el inciso 3 o al mismo tiem-
po una justificacin y una mera excusa. 'n-el p. 1960 distinguimos un estado de
necesidad justificante y una necesidad exculpante, arts. 15 y 23.
Vase sobre el tema A. Acua Anzore.ut, zl estado de necesidad en el
Proyecto de Cdigo Civil, L. L., t XI, sec. doct, p. 33 y gs.; E. Martnez Carranza,
El estado de necesidad en el Derecho civil, Universidad,, Crdoba, 1942; J. A. 3u-
tele, El estado de necesidad en el D. Civil, en el Boletn dd Inst de D. Civil, Cr-
doba, 1941, p. 11 y sigs.; Aguiar, II, p. 76 y sigs. Al estado de necesidad hace slo
una referencia muy inciden taL
Manzini, IV, p. 225 y sigs., parte del principio contrario, es decir, de la
ilicitud del acto necesario, pero, con una serie de distinciones empricas, entre acto
defensivo y acto agresivo, hace tambin soportar el dao al ti rular del bien destrui-
do. Pero en el caso a que nos hemos referido en el texto, Manzini, p. 230, con un
olvido evidente del contenido psicolgico real de la accin necesitada, liega a tener
472 32. ESTADO DE NECESIDAD: IX

Sin embargo, la equiparacin de las causas de justificacin


no puede ser completa, pues si bien en la legtima defensa el da-
o sufrido por el agresor es siempre atribuible a su propia culpa,
no sucede lo mismo en el estado de necesidad, en el cual el titu-
lar del bien perjudicado puede ser totalmente inocente de la si-
tuacin de peligro 37 .
La indemnizacin ser debida por quien cre el peligro y no
por quien realiz la accin necesaria; pero no habiendo autor
conocido del peligro, el dao sufrido lo soportar el dueo del
bien.
Pero es lo normal que la accin necesitada procure un bene-
ficio al que con ello salva un bien, por ejemplo en la echazn.
Tal circunstancia no torna, por cierto, ilcita la accin, ya que es
de la esencia del estado de necesidad el que con perjuicio de
otro se salve un bien propio. No puede, pues, ni aun en ese caso,
siempre que el inc. 3 o del art. 34 sea de aplicacin, derivarse de
ese hecho una responsabilidad civil a titulo delictual o cuasidelic-
tual, que importa la reparacin total del dao causado 38 .

palabras casi de censura para el salvador: "hacer el bien -dice a costa de otic,
si en algunos casos puede ser cosa no inmoral, no puede nunca decirse justa res-
pecto al que sufre el dao" La expresin en bastardilla envuelve un equvoco mani-
fiesto, puesto que la ilicitud de i.n hecho no importa nunca una referencia al. su-
jeic D>?ivo- <it l, sino a] orden jurdico. De ello deriva el autor la responsabilidad
Vctual <\ *.i "cinedido", que transgredi el principio del "no te metas".
36
Conf. Giorgi, Teora de las obligaciones, t. V. p. 258, para quien la re-
particin de ios daos tiene en estos casos una razn de equidad. Chironi, Teora de
a culpa en el derecho civil moderno, 11, p. 512, considera, en cambio, que el su-
jeto no ha obrado jure; pero est exento de responsabilidad "por la fuerza bajo
cuya presin obr", y responde eventualmente conforme con el principio del en-
riquecimiento ilcito. Por la ilicitud bsica del acto, Acua Anzorena y Martnez
Carranza, en op. cit
37
En algunos casos, el dueo no ser inocente de la situacin de peligro,
como cuando efia derive de animales o cosas inanimadas, bajo su custodia, y sean
aplicables los arts. 1124 y sigs., C. C.
Pianot, II, nm. 937 y Aguiar, I, p. 290 y sigs., concluyen en el carcter
ilcito del enriquecimiento sin causa, sobre la base del dolo subsiguiente que con-
siste en "retener" el producto del enriquecimiento indebido. Parece ello una com-
plicacin innecesaria. Claro est que si se establece la obligacin de restituir el fru-
to del enriquecimiento, el incumplimiento de ello es doloso y aun. eventualmente
delictual (C. P., art. 175, inc. 2, y aun podra en ciertos casos hablarse de reten-
cin indebida, 172, inc. 2 o ); pero hay que poner el caso con pureza, es decir, resol-
ver cul es la causa y el monto de la restitucin "cuando el agente restituya, una vez
adquirida la conciencia de su acto, ya sea por iluminacin de su propia inteligen-
cia..., ya por reclamacin del lesionado", segn las expresiones del mismo Aguiar,
p. 291, caso en el cual es evidente que la responsabilidad no tiene carcter delic-
tual.
S 33. EXCESG:! 473

Pero siendo manifiesto que el perjudicado no tiene deber


alguno de sacrificar sus bienes en beneficio del necesitado, en
tales casos se deber la indemnizacin limitada al monto del
enriquecimiento, conforme con la disposicin del art. 907 delC.
C , responsabilidad esta que no tiene ni el origen ni el alcance de
la que se deriva de un delito o de un cuasidelito 39

33
!
EXCESO

I. Alcance. La disposicin del art. 35 del C. P., tiene un


carcter general que, a diferencia de lo que sucede en otras legis-
laciones J , la hace referible a los distintos casos de justificacin
del art. 34. Puede hablarse de exceso no solamente con respecto
a la defensa legtima, sino tambin en los casos de necesidad,
de ejercicio de un derecho y cumplimiento de la ley 3 , y es refe-
rible tanto a la defensa propia, como a la de terceros * .

Para la aplicacin de ese pisi-epti to encuentro mayor dificultad en el


hecho de que el C. se refiera a los hsc *.os 'involuntarios", pues desde ei punto de
vista civil no podra de.r que el hecho necesitado rena las tres condiciones que
el art 897 fija para que un hecho se juzgue voluntario, ya que '"jurdicamente fal-
ta la libertad aunque, filosficamente, sta exista, cuando es.el temor el que deter-
mina el acto". Aguiar, I. p. 91. Conf. en lo fundamental con la solucin del texto,
Chironi, II, p. 512; en contra, Manzini, II, p. 226. Martnez Carranza, op. cit., p.
110, cree inaplicable el art. 907 y, en consecuencia, se pronuncia, de efe lata, por
la improcedencia de toda indemnizacin. Acua Anzorena prefiere la aplicacin de
un criterio general de equidad, entre otra: razones, porque el art. 907 no resuelve
el caso del dao que result intil para salvar el propio bien. Conf. Sarvat-Acua
Anzorena, D. Civil Argentino, Buenos Aires, TEA, 1958, t. IV, p. 69 y p. 72-3.

1
Vase sobre el tema, adems de los tratados generales, R. Garca Zavala,
Exceso en los lmites de la defensa, L. L., t 4, p. 412; J. A., t XLVI, p. 762; ). de
Loaiza, J. A., t. XX, p. 1027; E. R. M., Exceso en la defensa (Antecedentes juris-
prudenciales), J. A., t. LXXVI, p. 495, nota a un importante fallo de C. C. C. y
del Dr. Tolosa Castro; Roberto A. M. Tern Lomas, Las causas excluyentes de a
antijuridicidad y las figuras del exceso, L. L., t 64, p. 705.
Vase, por ej., C. alemn, 53, 3.
3
Conf. Herrera, p. 484 y sigs.; Pr. 1917, p. 71; Daz, Exceso en la defensa,
en Revista de D. P., ao 1, nm. 1, p. 25.
4
Conf. Giuseppe Semmola, L'ecceso nelk difesa; etc., R. P., XXVII, p. 365
y sigs., comentando una sentencia de la casacin de aples, que modifica en tal
sentido la jurisprudencia anterior, Majnc, I, p. 139.
474 33. EXCESO:!

Resulta necesario investigar, dogmticamente, cul es el


significado que, para nuestra ley, tiene la frmula del art. 35
del C.P. en cuanto se refiere a quien "hubiere excedido los
lmites impuestos por la autoridad". Es evidente que si toma-
mos en consideracin los antecedentes directos de ese precepto,
la nica conclusin posible es la de vincular esa parte de la
frmula con la obediencia jerrquica, toda vez que el origen
de ese artculo se encuentra en la crtica formulada por Julio
Herrera en su obra "La reforma penal" respecto al Proyecto de
1906, el cual no contemplaba disposicin alguna relativa al
exceso y por tal motivo sealaba ese autor la necesidad de
adoptar un texto similar al que tena el cdigo italiano vigente
en aquella poca, expresando Herrera que "seria preferible una
disposicin general sobre el exceso que comprenda la legtima
defensa, el estado de necesidad y la obediencia jerrquica". . .
Ahora bien, siendo que la mayor parte de la doctrina
nacional est de acuerdo en afirmar que el exceso slo funcio-
na en relacin a una causu de justificacin, i cual ha sido de-
formada o desnaturalizada, resulta evidente entonces que nos
estamos introduciendo, por esta va, en la ardua polmica ya ana-
lizada acerca de la naturaleza jurdico-penal de la obediencia
debida y en ese sentido ya se ha visto como la doctrina domi-
nante rechaza la tesis de que la mencionada eximente constituye
una causa de justificacin. Sin embargo, de la aseveracin ante-
dicha no debe concluirse, en modo alguno, que no sea posible
admitir conceptualmente hechos en los cuales el subordinado
va ms all, rebasa, se excede en el cumplimiento de lo que se le
ha ordenado, cualquiera sea la legitimidad o ilegitimidad de ese
mandato. Lo nico que se ha querido sealar es que la regla
consignada en el art. 35 del C.P. (no as en el derecho penal
militar donde el art. 514 del C.J.M. da otra solucin) no se re-
fiere a los casos de obediencia debida pura (art. 34, inc. 5
C.P.) y que cuando el art. 35 C.P. enuncia a la autoridad dentro
de los supuestos que contempla, est comprendiendo, por ejem-
plo, a aquellos casos en los cuales la orden es legtima (que para
nosotros son casos de causa de justificacin por cumplimiento
del deber (art. 34, inc. 4o C.P.) y que el inferior desnaturaliza al
excederse en el cumplimiento de lo. ordenado, como tambin
otras hiptesis distintas, como la resuelta por la Cmara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Fe-
deral el 17 de septiembre de 1954 en la causa "De Santis, Pas-
cual", en J.A. 1955-1-5, donde resolvi: "Si al corregir discipli-
33. EXCESO: !-!lj 475

nanamente a su hija menor de edad en virtud de los poderes


correccionales inherentes a la patria potestad, el padre le causa
lesiones leves, el delito debe sancionarse por aplicacin del art.
94 del C.P. como lesiones culposas, por haberse excedido en esa
forma los lmites impuestos por la autoridad, en el caso, la au-
toridad paterna (art. 35 C.P.)". . . En similar sentido, la Cmara
Criminal de Concepcin del Uruguay el 3 de abril de 1956,
en J.A. 1956-IV-75 y la Cmara de Apelaciones de Azul, el 3
de octubre de 1957 en "DJBA", 52-607.
n. Nocin.- La frmula empleada para construir esa fi-
gura, en la cual se hace referencia al que "hubiere excedido los
lmites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad"
est sealando que la condicin esencial para que exista exceso es
la preexistencia de una situacin objetiva de justificacin: una
agresin ilegtima, una situacin de necesidad, un deber legal de
obrar, un derecho en ejercicio, segn el caso; de modo que
el exceso se refiere a los limites de la accin, no a su inicial lici-
tud. Por eso, pues, llmase exceso : ic intensificacin innecesaria
de la accin inicialmente justificada.
Es de suma importancia subrayar que el exceso consiste en
una intensificacin de la accin (exceso intensivo). Ello da por
resultado que la accin excesiva es, podra decirse, de la misma
naturaleza, del mismo gnero de la accin inicial o de la accin
necesaria, y no de un gnero distinto. Esta diferencia origina lo
que los alemanes llaman exceso extensivo, en el cual la accin no
va en la misma direccin que el ataque, y ste aparece como un
simple "pretexto" de justificacin s . Habr, pues, exceso, cuan-
do el sujeto, en las condiciones en que concretamente se hall,
pudo emplear un medio menos ofensivo e igualmente eficaz
(pudo herir con eficacia liberatoria, y mat) 6 . Tngase bien
presente, sin embargo, que la desproporcin objetiva de los
medios empleados no lleva necesariamente a la figura del exceso;
la paridad externa de los instrumentos no tiene valor, segn ya
lo hemos dicho al hablar de la "necesidad racional del medio
empleado" en la legtima defensa.

III. Formas. Segn nuestro desarrollo, sin embargo, la


justificacin en el caso de legtima defensa debe tener en cuenta

5
Khler, p. 358;Mezger, 48;C.C. R., caso Contaidi, 1934.
6
Kohler, p. 358.
476 33. EXCESO: I

no slo la gravedad del ataque, sino tambin cierta proporcin


"racional" entre el mal causado y el bien defendido. Ahora bien;
cuando el exceso consiste en una superabundancia de medios
defensivos con relacin al ataque, decimos que existe exceso
propiamente dicho o exceso intensivo. Pero cuando existe cierta
desproporcin relativa entre el bien defendido y el mal causado,
decimos que hay exceso en la causa. Esta desproporcin puede
provenir ya de una disparidad material de bienes, ya de que el
sujeto mismo, con su propia accin culposa coloque su bien
jurdico en una situacin de disvalor y de riesgo. Esta ltima for-
ma tiene poco desarrollo en la doctrina moderna, porque ordina-
riamente la existencia de la justificacin se hace depender exclu-
sivamente de la gravedad del ataque.
La teora del exceso en la causa, sin embargo, no puede ser
totalmente desechada frente a nuestra ley, por el problema
que nos plantean los casos de legtima defensa imperfecta,
en los que exista cierto grado de provocacin de parte del que se
defiende.
Al tratar de la legtima defensa hemos demostrado que la
existencia del tercer requisito, referente a la falta de provocacin
suficiente de parte del que se defiende, crea para nuestra dogm-
tica una situacin especial, y hemos encuadrado en el exceso
aquellos casos en los cuales la existencia de cierta provocacin
hace inaplicable el ttulo de la defensa legtima. Dijimos que no
corresponde imputar plenamente el hecho que el sujeto se ha
visto obligado a cometer para salvarse de una reaccin excesiva -.
la que l dio ocasin, pero no causa '. Tales son los casos del
adltero sorprendido y amenazado de muerte, el del ladrn
fugitivo, el del injuriante contra quien se reacciona con armas.
La doctrina prevaleciente tiende, en tales hiptesis, a la aplica-
cin lisa y llana de la legtima defensa 6 , cuidndose algunos, co-

para el caso de provocacin maliciosa no puede haber duda alguna, Bin-


ding, Normen, H, p. 623 y sigs. Conf. con el texto, Fpntn Balestra, K, p. 188, el
cual lamenta, p. 190, que en el P. 1960 resolvamos expresamente un tema en el
cual nuestra teora ha sido en general aceptada. Vase, sin embargo, la dudosa po-
sicin de Nez, I, p. 425.
B
As Garraud, II, p. 30; Le Sellyer, 1, num. 149 y 150; Chauveau-Hlic, V,
nm. 1490, contra la vieja opinin deJousse;lmpallomeni,L'omicidio, num. 203;d.,
11 C. P. Hlustrato, 1, nm. 74; Alimena, I, 2, p. 142; Manzini, U, p. 185, hace funcio-
nar en tal caso el estado de necesidad para llegar, con palmaria incorreccin, al mis-
mo resultado; Liszt-Schmidt, 33, II, 1, a, y dems autores citados en la nota 62
del 32. Insiste Nez. I, p. 425 en calificar esas provocaciones como insuficientes,
I 33. EXCESO: MI 477

ino es obvio, de no dejar sin sancin el delito en que eventuai-


mente haya incurrido el primer provocador. Tal situacin,
ante nuestra ley, viene a resultar incorrecta, por cuanto equipara
la excusa del que se defiende de un ataque totalmente injusto
con la del que rechaza un ataque injusto, pero provocado por l
mismo, aunque sin malicia. El mismo Impallomeni califica de
deplorable esa solucin 9 . si bien rechaza decididamente la califi-
cacin de homicidio doloso simple para el que en tal situacin
matase,l b y concluye encuadrando el hecho en el homicidio por
culpa .
Ahora bien, el directo encuadraraiento de ea clase de casos
en la forma del homicidio culposo tiene como inconveniente el
hecho de que la accin del sujet, si bien coacta por la situacin
de apremio en que se encuentra aqul, no puede decirse que no
sea voluntaria.
En tal situacin, no quedan ms que dos soluciones, dada la
unanimidad de opiniones en el sentido de rechazar la plena
imputacin del hecho como doloso: o se admite la responsabili-
dad del hecho como culposo, conforme con la criticada tesis de
Impallomeni I I , o se admite lo que se liare 3 "exceso en la causa",
con lo cual habra posibilidad de qu?; se hablase de exceso no
solamente cuando se lleva ms all de lo necesario la accin
inicialmente justa, sino tambin cuando, con relacin a la
legtima defensa, concurre imperfectamente el tercer requisito,
de modo que el que invoca la justificante sea a su vez culpable en
alguna medida (leve y no maliciosa) de la situacin necesitada en
que despus se encontr. Esas dos soluciones son"equivalentes
para nuestra ley, pues en ambos casos funciona la escala penal
correspondiente al hecho culposo.

y en creer que al proponer la aplicacin de la teora del exceso en la causa entenda-


mos referirnos a provocaciones insuficientes.
Impallomeni, L 'omicidio, p. 488.
10
En contra de la solucin de Impallomeni, Manzini, II, p. 186, nota 2.
11
La critica humorstica que Manzini dirige contra la tesis en loe. cit es
menos fundada de lo que a primera vista parece. Para verlo claramente, basta con-
siderar los hechos bajo su aspecto causal^ el mero provocador no es totalmente im-
putable de ia reaccin excesiva e ilcita; sta rompe la cadena causal que va a parar
en la muerte. Este hecho es el que funda la opinin de la mayora, inchuo de Man-
zini, que absuelve al provocador. Pero lo que olvida esa solucin es que quien pro-
voc estaba in re illicita y deba prever la posibilidad de la ulterior situacin; y en la
medida en que debi prever est en culpa por su hecho inicial, con relacin al hecho
ltimo, aun cuando ste no sea un hecho querido.
478 33. EXCESO: TV

No es posible la piena aplicacin de la justificante, porque a


eila se opone la existencia del tercer apartado del inc. 6 o , art. 34;
pero no es posible tampoco la condena por homicidio simple,
porque la reaccin determinada por la provocacin primera se
supone excesiva, desproporcionada e ilcita. En tal supuesto, la si-
tuacin de peligro es creada por el que excesivamente reaccion,
ya que la interferencia de a cadena causal por una accin dolosa
ulterior y autnoma es, en tal caso, evidente y, olvidndolo, se
juzgara al primer provocador con la ciega e injusta aplicacin de
la falsa regla qui in re licita versatur tenetur etiam pro casu 1 J .
Por eso es que, en tales casos, la aplicacin de la figura del
exceso parece justa I3 , y con mayor razn entre nosotros, ya
que aqulla se superpone con la figura culposa correspondiente
al hecho cometido.
IV. Carcter del exceso. El principio, en que se funda
la disminucin de pena para el caso del exceso, reducindose la
escala penal a la que correspond al hecho cometido por culpa o
imprudencia suele encontrase, e~ especial para las situaciones de
legtima defensa y de estadc ue necesidad, en el temor que susci-
ta en el necesitado la situacin misma de peligro, en la cual nc es
justo ni humano exigir un discernimiento preciso de los medios
de salvacin. El temor, la sorpresa, la agitacin del nimo pueden
determinar un error de clculo, error que quita al hecho excesivo
ei carcter de doloso, para hacerlo imputable slo a ttulo de cul-
pa 14 . Entindase que esa doctrina no hace una mera equipa-
racin de la escala penal correspondiente al exceso con la que
corresponde a la figura culposa, sino que afirma que el elemento
subjetivo del exceso es culposo y no doloso.
En contra de ese criterio, algunos han sostenido que el
exceso es doloso, basndose, sobre todo, en la autoridad de

La demostracin de la falacia de esta regla en Caara, Sul caso fortuito.


OpuscoH, III, p. 7 y sigs.
13
Conf. Caara, 297 (nota), 1334, nota 2; Majno, I, 223; C. C. C ,
sobre !a sentencia de! Dr. Tolosa Castro, J. A., t. LXXVI, p. 495, nota de E. R. M.
C. de Ap. del Estado de Texas, 11 marzo, 1883, R. P., XX, p. 89 y nota, distin-
guiendo una legtima defensa perfecta y otra imperfecta. En esa sentencia se esta-
blece: "Es reo de homicidio culposo (manslaughter) el cmplice de a adltera que,
sorprendido en la consumacin del adulterio por el marido ultrajado, por defender-
se de ste, que contra l acomete, lo mata".
El principal propuenador de esta tesis es Carrara, 1331 y sigs.; conf.
Aiimena, I, 2, p. 287; Manzini, , 411; Florian, I, 4 6 0 .
33. EXCESO: V 479

Impallomeni l b , para el cual, en la legitima defensa, se tiene la


conciencia de la accin que se ejecuta y, en consecuencia, de su
exceso eventual. Por ello, teniendo el agente la voiuntad o, a lo
menos, ia representacin actual del resultado, su accin es dolosa
y no culposa. El equvoco doctrinario est aqu en hablar de dolo
en el acto inicial, toda vez que no basta que exista voiuntad de un
resultado cualquiera para que exista dolo, sino que es necesario
que ese resultado sea ilcito, y esa comprobacin debe lgica-
mente preceder a la indagacin subjetiva. No existe, pues, un
dolo inicial que se prolonga al exceso de accin. Por otra parte,
esa doctrina era posible con relacin a la ley italiana comentada
por Impallomeni, porque en ella la escala penal del exceso consis-
te en una disminucin de la pena correspondiente a la figura do-
losa, art. 50 del C. italiano derogado. La opinin de Nez 1 6 ,
segn la cual el contenido subjetivo del exceso en el art. 35 de
penal del correspondiente delito culposo importa solamente la
fijacin de una penalidad, choca contra el hecho de que
incriminndose slo ciertas formas re riio culposo, cuando el
hecho culposo no est previsto, ha'ora que aplicar la pena del de-
lito doloso. La opinin podr entre nosotros ser valedera de tefe
ferenda; pero no hay duda de que no es admisible de lege lata.
La remisin del art. 35 a la escala penal de la figura culposa
es un ndice ms que valioso para estimar .que ei exceso est
fundado, para nosotros, en el temor determinado por la situa-
cin en que el agente se encuentra, fcil" terreno para emprender
acciones precipitadas e inconsultas, porque, segn o comprueba
!a investigacin psicolgica 17 . esos afectes no son gobernados
por la razn, alteran el curso de las representaciones y no se pro-
ducen o suprimen a voluntad. Ms correcto encontraramos que,
a imitacin de otros cdigos, el exceso en que se ha incurrido por
ese gnero de perturbaciones fuese totalmente impune 1S .

V. Criterios de apreciacin. Partiendo, pues, de esta


opinin, el exceso aparecer siempre informado por el fin de

Impallomeni, L'omicidio. 218 y sigs. Sostiene esta tesis con referencia


al C. Argentino. Ricardo C. Nez. La verdadera filiacin del elemento subjetivo en
el exceso de defensa. Boletn de Jurisprudencia, Crdoba, junio, '935, p. 94. Vase.
sin embargo, su opinin en D. Penal, I, 428-9.
Nez, op. cit., p. 96, 97.
17
Aloys Mller, Psicologa, p. 171.
Pueden concurrir, sin embargo, otro gnero de emociones mucho ms
complejas que el miedo. C. C. R., in re Hiller; 30 dic. 1937.
ASO 33. EXCESO: VI

defenderse y no por el de vengar la agresin. No ser correcto, sin


embargo, entregarse a un anlisis totalmente psicolgico o subje-
tivo de la situacin; no basta estar perturbado para que surja
la figura del exceso: tiene que haber existido realmente una situa-
cin objetiva de necesidad, y de su existencia debe precisamente
provenir aquella perturbacin, excitacin o temor ! 9 .
No debe confundirse el error en la eleccin de medios, de-
terminado por el temor, y que conduce al exceso, con e,l error en
la apreciacin de la existencia de una situacin justificada,
como en la legtima defensa putativa; en este ltimo caso el error
es esencial e inculpable y versa sobre la situacin objetiva misma.
ES exceso es un acto ilcito y punible, si bien con pena
menor que la que correspciide a la figura principal del delito
cometido; de modo que ante nuestra ley carece de valora cues-
tin planteada en la doctrina alemana de saber si es una causa de
mera exclusin de pena, a los fines de la indemnizacin civil.
Para el referido derecho, ei exceso es impune cuando el sujeto
obra perturbarlo, temeroso o espantado 20 . Siendo, para noso-
tros, un h^-cho punible, no cabe duda de que contra l es posible
la legtim,: defensa y que puede dar lugar a responsabilidades ci-
viles, si bien ocurrir con frecuencia que la reparacin correspon-
diente sea menor a la ordinaria, en razn de que, frecuentemente,
en especial en los casos de exceso en la defensa, existir una com-
pensacin de culpas, a norma de ios a-rts. 1109 v MU del C.
C. " .
VI. Punicin. El exceso es punible, siempre que la ley
prevea la forma culposa de la figura correspondiente. Si se no
es el caso, el exceso resulta necesariamente impune, como ocurre
con el art. 104.

19
Conf. C. C. R., in re P. del Otero, 21 max. 1933; id., in re Contardi, 1934.
C. P. alemn, 53, 3. As era tambin el proyecto Tejedor, Tt. III, art. 12.
C. C. R., in re Salvador Prez, homicidio, L. L.: VI. p. 853; "Es indudable
(C. C. art. 1111) que, sea el hecho doloso o culposo, la responsabilidad por ei dao
producido est graduada por la medida en que la accin de! individuo ha sido eficaz
en la produccin de ese resultado (Aguiar, II, p. 212). Es decir, que cuando la accin
dolosa del autor del dao est, en parte, determinada por a actitud a su vez dolosa
de la vctima, nos encontramos en presencia de un caso en e! que esta ltima debE
soportar, en parte, el dao que ha contribuido a causar: pues, para ella, era perfec-
tamente previsible que gis ilegtimas exigencias podran determinar una reaccin, y
aun una reaccin excesiva; y en la medida en que debi prever, est, con relacin a
ese resultado, en culpa". Voto del autor.
NDICE DEL TOMO I
PAGINA
Prologo del actualizador L

INTRODUCCION

1. Concepto del Derecho Penal

I- El derecho como reguiador de la accin. Derecho penal.


Definicin 1
n . Derecho penal disciplinario y administrativo S
n i . Derecho penal objetivo y subjetivo 13
IV. Derecho penal como derecho pblico 16
V. Regulador de actos externos 17
VI. Carcter sancionatorio del derecho penal 2.

2. Dogmtica y c-mcia penal

I- Los diferentes sentidos de B expresin "Derecho Penal" 26


II. Autonoma de la dogmtica 27
DI. Objeto de la dogmtica . 30
IV. El derecho penal como ciencia normativa 34
V. Mtodo 3S
VI. Contenido del derecho penal 42

3. Criminologa y enciclopedia de las ciencias penales

I. Contenido y objeto de la criminologa 4g


n. Presupuestos tericos de la criminologa j,
ni. Criterios de clasificacin gg
IV. Enciclopedia de las ciencias penales gg
V. Poltica criminal jg

RESEA HISTRICA DE LA EVOLUCIN DEL DERECHO


PENAL

4. Formas primitivas

I. Formas primitivas de pensar gj


H. Prohibiciones tab g2
m. Caractersticas ...-.- 63
Fv. Formas protohistricas histricas gg
482 TRATADO DE DERECHO PENAL

PAGINA
5. Derecho oriental y griego

I. Cdigo de Hamurab gg
II. Leyes mosaicas gg
ni. Cdigo de Man j
IV. SI derecho griego 70

6. Derecho penal romano

! Orgenes 72
II. Carcter pblico 73
ni. La Repblica 73
rV SI Imperio 74
V. Rasgos esenciales 75

7. Derecho penal cannico

I. Puncin histrica 76
H. Evolucin . 77
m . La jurisdiccin eclesistica 77
IV. Rasgos esenciales 78

8. Derecho penal gern. ttir-t 80

9. Evolucin ulterior del Derecho Penal

I. 2 d a d Media 82
n . La Recepcin 83
n i . Transformacin uc maniata 85

10. Derecho espaol

I. Derecho visigodo 90
n. Legislacin foral 91
m. La Recepcin - Las Partidas 92
IV. Las Recopilaciones 94

i 11. El derecho y la costumbre penal en los pueblos aborgenes

I. Dificultades para su estudio 96


IL Animismo mgico 97
IH. Prohibiciones de naturaleza tab 99
IV. Formas aberrantes de imputacin 101
INDfCE DE MATERIAS 483

PAGINA
V. Venganza privada 105
VI. El Derecho penai incaico 106

12. Derecho penal argentino histrico

I. "La instauracin institucional espaola" 109


II. La constitucin del gobierno propio y la declaracin de la inde-
pendencia (1810 -1816) 112
IH. Principales leyes, ordenanzas y decretos dictados a partir de la
constitucin del gobierno propio 113
IV. El periodo constitucional . 118
V. El proyecto Tejedor ."... 119
VI. El Cdigo Penal de 1886 .. 120
VH. El provecto de 1891 y el Cdigo de 1921 121
VIH- Proyectos posteriores 125
K . El proyecto de 1960 127
X- Las reformas introducidas en el Cdigo Penal 129

TEORA DE LA LEY PENAL

13. Fuentes del Derecho Penal

I. Fuente de produccin y fuente de cognicin 134


IL Nullum crimen sin'lege 135
DI. La teora de las normas * 141
IV. Refutacin de Kelsen a la teora de Binding 142
V. L a duplicidad de la norma jurdica ^44
VI. La ley es nica fuente inmediata de derecho penal i^g
VH. Caracteres de la ley penal 154
VTII. Ley penal en blanco I55
DC La costumbre 158
X. La jurisprudencia 159
XI. Loa actos administrativos 163
XII. Norma general supletoria Igj

14. Interpretacin de la ley penal

I- Negacin 167
n. Concepto 169
m. Analoga 172
IV. Distinciones segn el sujeto 175
V. Medios y procedimientos de interpretacin 178
VI. Principales tendencias doctrinarias 181
484 TRATADO DE DERECHO PENAL
PAGINA
VII. Interpretacin sistemtica actual 183
VIH. Lmite jurdico de la interpretacin 186

15. mbito espacial de validez de la ley penal

L Nociones 190
n. Principios generales X90
DI. Concepto de territorio 192
IV. El principio real o de defensa 207
V. El principio personal 212
VI. El principio universal 215
VII. Piratera 224
VIII. Ruptura y deterioro de cables submarinos 227
IX. Aplicacin de la ley extranjera 229
X. Reconocimiento de la sentencia dictada en el extranjero .... 231
XI. Lugar de comisin del delito 232

16. Extradicin

I. Definicin 235
II. Condiciones 235
m. La relacin internacional que la extradicin supone 236
IV. Condiciones relativas a la calidad del hecho 238
V. Condiciones relativas a la punibilidad 241
VI. Condiciones relativas a las personas 242
VII. Especialidad en la extradicin 245

5 17. mbito temporal de validez de la ley penal

I. Principios 245
n. Distintas hiptesis de sucesin de leyes 246
IH. El principio bsico 247
IV. Aplicacin de la ley ms benigna 248
V. Teoras de la irretroactividad 253
VI. Teoras de a retroactividad 255
VII. Que debe entenderse por ley? 257
VIEE. Cul es la ley ms favorable? 259
IX. La ley intermedia y la ley temporaria 261
X Tiempo del delito 264

18. Limitacin personal y funcional de la ley penal

I. Conceptc 265
II. Antejuicio 266
NDICE Df. MATERl'S, 4S5
PAGINA
DI. Ministros y embajadores 268
I*. Privilegios de las opiniones parlamentarias 270
V. Excepcin a esa inmunidad 274

EL DELITO

19. Definicin del delito

I- La definicin tcnica 275


D. Definicin jusnaturalista 280
ID. La doctrina del delito natural 281
1^- Critica a esa concepcin 282
V. Otras doctrinas positivistas 284
VI. Las concepciones materialistas 285
'.'TI. Critica a las concepciones positivistas y materialistas 288

20. Algunas clasificaciones de delitos

I. Clasificacin de los delitos y de las figuras 291


II. A) Crmenes, delitos y contravencin 292
DI. Biparticin: delitos y contravenciones 294
IV. Distinciones sustanciales 294
V. Negacin de distinciones sustanciales . . . 297
VI. Poderes provinciales. Su extensin y lmiu-y constitucionales 299
VII. Conclusiones 303
VID". T} 7iIiio> cowurcs y .j'ftico; 306
K. C) Delitos cometidos por medio de la imprenta * 310

LA ACCIN

21. Elementos y principios de la accin

I. Concepto 313
H. Accin tpica 32o
DI. El principio de exterioridad 323
IV. Principio de subjetividad. Personas colectivas 329

22. Aspectos negativos de la accin

I- Concepto 335
n. Acto: reflejos 336
m. Caso fortuito y violencia 337
IV. La obediencia debida 339
V. La teora de la obediencia como error de hecho 343
486 TRATADO DE DERECHO t'ENAL
PAGINA
VI. Crtica a la teora del error 347
VH. Lmites al poder de inspeccin 348
VIH,. Efecto de la obediencia debida 349

5 23. La comisin - Teoras causalistas

I- Concepto 353
II. Relacin de causalidad 353
m. Relacin con los elementos del delito 355
IV. Doctrinas 356
V. Doctrina de la equivalencia de condiciones 357
VI. La crtica de Mayer 360
VII. Doctrinas individualizadoras 362
Vm. A. Causalidad eficiente y prxima 362
IX. B. Teora de la causalidad adecuada 363
X. C. La doctrina de la causa tpica 367

5 24. Teora de la accin humana

I- Accin y causacin. Doctrina de Binding -369


H. El planteamiento correcto ' 372
ID. Distintos niveles de accin %375
IV. La accin y las teoras causalistas 378
V. Conclusiones 380

25. La omisin '

I. Simple omisin 381


II. Delitos de comisin por omisis 383
HI. Relacin entre las formas omisivas 388

LA ANTUURTDICIDAD Y LA JUSTIFICACIN

26. Principios generales

I. Accin y antijuridicidad 391


II. Valoracin objetiva 392
IH. Antijuridicidad y tipicidad. Elementos subjetivos de las figu-
ras 393
IV. Antijuridicdad formal y sustancial 395
V. Doctrinas supralegales de la justificacin 401
VI. Crtica 405
VH. Dao 406
VIII. Teora positivista de la justificacin 407
DC Amplitud del concepto de justificacin 408
NDICE DE MATERIAS 487
PAGINA
X. La doble fuente posible de justificacin 409

DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIN EN PARTICULAR

27. El cumplimiento de la ley

I- Concepto 413
n . Contenido 413

28. Ejercicio legtimo de un derecho

I- El artculo 19 de la Constitucin .- . 416


II. Legitimidad del ejercicio '. . . 419
ID- Defensas mecnicas predispuestas 422

\ '21*. El c^Kjyer.t'mien'o df- nUrcsado

> x'lanteamiento de la cuestin 423


JJ Naturaleza del bien tutelado 425
DI. Fundamentos 43".
IV. Requisitos 427
V. Delitos'contr la vida 4i*i
VI. Delitos contra la integridad personal - i .. .. 42!)
VII. Delitos contra la libertad, la honestidad y el honoT ' '. . ."'.". '.'. . . 430

J 30. Tratamiento mdico-quirrgico y lesiones deportivas

I. Doctrinas 431
n . Fundamento 432
III. Lesiones deportivas 434

31. Legtima defensa

I. Fundamentacin terica 437


II. Teoras de la simple impunidad 433
ni. Teoras que justifican la legtima defensa 440
IV. Doctrinas positivistas 441
V. Observaciones a las precedentes doctrinas. Nuestro'punto de
vista 442
VI. Concepto 444
VII. Qu bienes jurdicos pueden ser defendidos? 444
VIII. Agresin ilegtima 447
4S8 TRATADO DE DERECHO PENAL
PAGINA.
IX. Actualidad 448
X. Reaccin necesaria 451
XI. Falta de provocacin suficiente de parte del que se defiende .. 453
XH. Defensa privilegiada 458
Xm. Defensas mecnicas 459
XIV. Defensa de terceros 459
XV. Legtima defensa putativa 460

| 32. Estado de necesidad

I. Nocin 460
II. Distintos criterios acerca de su carcter 461
III. Comparacin estimativa de bienes 462
IV. Diferencia entre accin coacta y accin necesaria 463
V. Requisitos 4o5
VI. Bienes a que se refiere 'i'-
VII. 21 socorro a terceros 469
VIII. Conflicto entre bienes iguales c'G
DC Consecuencias civiles 471

33. Exceso

I- Alcance ... 473


H., Nocin ;>; 475
III. Fo:.Ti-.is ,... .-., 475
IV. C.t .Tt-rr del exceso ;.'-.... , 478
V. r;ur:os de apreciacin :... 479
VI. Punicin 450

También podría gustarte