REVISTA DE DERECHO

VOX JURIS

FACULTAD DE DERECHO

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EDICIÓN Nº 14 2007

VOX JURIS 14 CONSEJO EDITORIAL PRESIDENTE CONSEJEROS : Dr. Roberto Keil Rojas : Dr. Óscar Coello Cruz Dra. Mariela Casanova Claros Mg. Lucas Lavado Mallqui Dr. Julio Durand Carrión

COORDINADOR DE EDICIÓN : Lic. César Vizcardo Vernaza ISSN: 1812-6804 Depósito Legal 95-0895 Derechos Reservados Conforme a Ley Está permitida la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente. LAS OPINIONES VERTIDAS EN LOS ARTÍCULOS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Solicitamos canje. Wir Bitten um Austaunsch. Von Publikationen. We requist Exchange. Nous demanons I’exchange. Pede se permute. Escribir: Facultad de Derecho : Telefono : Fax : E-mail : Web site : Av. Alameda del Corregidor 1865, La Molina 365700 – 3656947 – 3656948 – 3656943 3656957 derecho@usmp.edu.pe www.derecho.usmp.edu.pe

........................................... 217  ................................................................................................ 123 El velo societario Mariela Casanova Claros ........................................................................ 49 El derecho como norma Nelly Villar Barnuevo ........................................................................................................ 91 Antecedentes históricos de los MARC Tatiana del Aguila ............................................... 15 El nuevo paradigma del interés social en el marco de la responsabilidad social de la empresa Rossana Taquía Gutiérrez ........................................................................................................................... 11 ARTÍCULOS ................................. 61 Algunas consideraciones para lograr el éxito de la participación privada en el servicio de saneamiento María Luis Valdivia Bocanegra ..................... opciones saludables en la formación académica del futuro abogado Yolanda Gutierrez Saco ....... MAESTROS Y DOCTORES ........... 103 La noción jurídica de bienes y cosas en el Código Civil Flor de María Córdova Beltrán ................................................. 85 Métodos alternativos....... 129 CRÓNICAS DE LA FACULTAD ...................... 37 La confianza en los seguros peruanos Luis Alberto Meza .. 13 La prueba de oficio en el proceso laboral Sandro Alberto Núñez Paz ............. 69 Conflicto de intereses en las Sociedades de Capitales ¿Protección a los minoristas? Enrique Andrei Vigil Oliveros ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 143 RELACIÓN DE BACHILLERES.........................................ÍNDICE Presentación .... TITULADOS............................................ 111 Propuesta de modificación del Artículo 1171 del Código Civil Luis Arturo Castro Reyes ........................

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La publicación de esta Revista es el resultado del esfuerzo que viene realizando la Facultad por cumplir con el compromiso que se ha fijado de asumir un rol más activo en el desarrollo de la investigación jurídica y la promoción del análisis jurídico. así. producidos durante el año 2006. de una manera más activa. políticas y económicas. y. que incluye artículos de análisis. PRESENTACIÓN 11 . sino también. lo que consideramos es también responsabilidad de toda la comunidad jurídica Sanmartiniana porque así sea. en el contexto mundial: la mayor participación de la mujer en el mundo de hoy. porque nuestras diferentes revistas VOX JURIS han cruzado las fronteras y se encuentran no solo en bibliotecas nacionales. derecho corporativo. En esta oportunidad. a su vez. no solo de nuestro país. que se refiere a las crónicas. entre otros. así como. no solo en la comunidad jurídica nacional. Finalmente. y la segunda. Sabemos que nuestro empeño viene siendo recompensado. se podrá apreciar un mayor protagonismo de las profesoras de esta casa de estudios en los artículos que se presentan. no sólo a nivel nacional. va a permitir contribuir al desarrollo académico y a la formación intelectual de los futuros profesionales. sabemos que hay interés de universidades extranjeras en que los artículos de sus docentes también formen parte de ella. cada vez. la cual está dividida en dos grandes partes: la primera. y que van dejando huella y haciendo historia. sino también en las del extranjero. además.El Comité Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres tiene el agrado de presentar la revista VOX JURIS Nº 14. tales como derecho civil. lo que. estudio e investigación realizados por los docentes sobre diversos temas del derecho. y deseamos renovar nuestro compromiso de permanencia en este rol activo de promover la publicación de sus trabajos. es nuestra intención seguir ganando un espacio. además. de modo que el alumno se encuentre plenamente informado de lo que pasa en esta Casa. en la que se hace un recuento de aquellos hechos relevantes en el quehacer de la Facultad. sino también en la internacional. tarea que se ha propuesto la Facultad. de los profesionales en ejercicio a nivel nacional e internacional. derecho financiero. sino también del extranjero. dentro de la comunidad jurídica en general. queremos agradecer a los colaboradores de este nuevo número de la Revista VOX JURIS Nº 14. lo cual no hace sino evidenciar la presencia femenina cada vez mayor en todas las esferas sociales.

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ARTÍCULOS .

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Algunos autores han considerado que puede existir en medio de esta facultad legal del juzgador una especie de suplantación de parte1.LA PRUEBA DE OFICIO EN EL PROCESO LABORAL Sandro Alberto Núñez Paz* SUMARIO 1. 8. Cuestiones preliminares.º Juzgado Laboral de Lima. 2. 6. Conclusiones. Debido proceso versus pruebas de oficio. Catedrático de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Post–Grado de la Universidad de San Martín de Porres. los cuales pasamos a analizar: El Sistema Acusatorio o Dispositivo: En este sistema la actividad probatoria recae sobre los actores del proceso. que la misma lesiona el principio de actori incumbit probatio. 5. 2.. A. Adolfo. 3. teniendo el juez labores de referee. Los sistemas procesales de impulso probatorio En el derecho procesal existen dos sistemas que tratan el tema del impulso procesal de la prueba: el sistema dispositivo y el inquisitivo. Revista Actualidad Laboral. 9. Limitaciones a la prueba de oficio. 1 Para tal efecto. las partes tienen la iniciativa de impulso procesal no permitiendo al juez ordenar pruebas de oficio. Los sistemas procesales de impulso probatorio. Bogotá. febrero 2004. Principales principios aplicables a la prueba de oficio. 15 . Juez laboral ¿director o dictador? 7. Este sistema es utilizado en el derecho anglosajón. También ELÍAS MANTERO. Fernando. Editorial Temis S. examinando por ejemplo temas referentes a si en realidad se trata de una suplencia de parte. * Juez Titular del 19. La carga de la prueba en el proceso laboral. dado que en cierta medida el juez estaría en capacidad de “auxiliar” a la parte que no ha podido demostrar sus afirmaciones en el proceso. revisar ALVARADO VELLOSO. o que su aplicación responde al principio in dubio pro operario. Características de la prueba de oficio. Así. 1. Cuestiones preliminares Una de las discrepancias doctrinales que a lo largo de la historia se ha mantenido en el derecho procesal laboral es la capacidad otorgada al magistrado de ordenar prueba de oficio. 2004. De esta manera. las partes se desenvuelven en el proceso respetando las reglas establecidas en la norma procesal. Verdad real versus verdad procesal. 4. El presente estudio tiene como finalidad analizar la facultad de iniciativa probatoria otorgada al magistrado.

2002..55. lo mismo que a la obligación del juez de limitar su decisión a las peticiones del actor o principio de la congruencia. Dejamos constancia entonces que en el sistema dispositivo. Teoría general de la prueba judicial. los protagonistas principales son las partes en litigio.. Editorial Themis S. salvo las de prescripción. Págs. Adolfo. A. motivo por el que la ciencia procesal ha delineado el sistema que veremos a continuación. señala el autor que este principio obliga al juez a fallar conforme a lo probado en el juicio. pues nace a partir de la acusación que se hace contra alguien) imperando este sistema en Grecia y Roma. lo que implica la prohibición de tener en cuenta sus conocimientos personales (con excepción de los casos de notoriedad general). Editorial Themis. poniéndole fin por desistimiento o transacción. ALVARADO VELLOSO. 2 16 . 71 – 72. Dichos requisitos se expresan en los aforismos latinos ne procedat iudex ex officio y ne eat iudex ultra petita partium. dejando de lado a un actor indispensable para la solución de la controversia como es el juzgador. Agrega el profesor colombiano. A. dejando a las partes en un segundo plano. Bogotá. Hernando. Finalmente. Estos puntos deben conservarse. pero preferimos el sistema colombiano.ALVARADO VELLOSO2 nos recuerda que a este sistema de libre disposición del método de debate se le asigna desde antaño la denominación de dispositivo (en materia civil) o acusatorio (en materia penal. otorgando al juzgador la facultad de ser el director del proceso y lo convierte en actor preponderante en el desarrollo del mismo. que es un desarrollo del anterior (en Europa se incluyen las excepciones propuestas por el demandado. y deja al juez inerme ante el combate judicial que reviste así un interés netamente privado. 2004. El Sistema Inquisitivo o Inquisitorio: En este sistema la participación del juez es necesaria y hasta indispensable. De otro lado. S. Y mira también al derecho de las partes para disponer del proceso. que el segundo aspecto se refiere a los poderes exclusivos de las partes sobre el elemento probatorio del proceso. Pág. Bogotá. DEVIS ECHANDÍA3 señala dos aspectos importantes del denominado principio dispositivo: El primero de ellos mira a la necesidad de la demanda para la iniciación del proceso. Tomo I. Quinta Edición. siendo el magistrado el protagonista principal del proceso. nulidad relativa y compensación). que deja en libertad al juez para declarar oficiosamente las de fondo que encuentre probadas. Debido proceso versus pruebas de oficio. 3 DEVIS ECHANDÍA.

• La actividad probatoria la cumple el juez. excepcionalmente en los delitos que lo permiten por desistimiento. tal y como lo refiere Alvarado Velloso4. mientras que en el sistema inquisitivo esta prerrogativa es otorgada al magistrado. Adolfo. 6 Para tal efecto consultar ELÍAS MANTERO. 58.. desde el año 1215. cit. Fernando. Santa Fe de Bogotá. pasando a la historia con el nombre de sistema inquisitorio (opuesto al acusatorio) o inquisitivo (opuesto al dispositivo) conociéndose así hasta nuestros días. no existe un proceso que sea puramente dispositivo u otro netamente inquisitivo. para luego estudiar la inquisición española y su llegada a Sudamérica. siendo introducido en alguna medida al proceso civil peruano mediante la promulgación del Código Procesal Civil de 1993. Debido proceso versus pruebas de oficio. Como se puede apreciar. ya que el juez tiene la facultad de llamar prueba de oficio. • El proceso no se puede terminar a voluntad de las partes. Para describir las características más importantes de este sistema. • La prueba se valora conforme a la tarifa legal. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 2005. 5 CABRERA ACOSTA. op. pues este se inicia y tramita oficiosamente por el juez. 163. tal como lo refiere ELÍAS MANTERO6. las siguientes características propias del sistema inquisitivo: • No se requiere acusación o demanda de parte para iniciar el proceso. ALVARADO VELLOSO. sin sustituir a las partes de su obligación de demostrar sus afirmaciones. págs. «Algunas consideraciones sobre la prueba y la actividad probatoria en el proceso laboral». en Aportes para la reforma del proceso laboral peruano. sin perjuicio de que las partes puedan solicitar y aportar pruebas. Para efectos del presente estudio. Pág. Benigno Humberto. Entendemos entonces que el sistema inquisitivo tiene especial protagonismo en procesos penales.El referido sistema toma su nombre de la institución religiosa conocida como la inquisición. Pág. en la Europa continental. entre otras. T eoría general del proceso y de la prueba. Al autor realiza una detallada descripción de la evolución de la organización de la inquisición. por regla general los procesos judiciales se tramitan combinando ambos sistemas. debemos recurrir a Cabrera Acosta5 quien señala. en donde se dispuso que cesaran de una vez y drásticamente las recurrentes herejías que abundaban en dicha época. corregida y aumentada. Lima. sexta edición. 23 a 55. En efecto. dejando en un segundo plano a las partes del proceso. con el Concilio de Letrán. por lo que deberíamos hablar entonces de procesos con marcados rasgos dispositivos o procesos con marcados rasgos inquisitivos. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. 1996. debemos mencionar que la diferencia sustancial entre ambos sistemas radica en la actividad probatoria: en el sistema dispositivo es de exclusividad de las partes. siendo este último el caso del proceso laboral peruano. Es más. estos dos sistemas no son exclusivos ni excluyentes. De hecho los procesos toman rasgos característicos de cada uno de los sistemas descritos. 4 17 . llegando después de un recorrido histórico pasando por la inquisición medieval o papal. y por consiguiente en la Ley Procesal del Trabajo de 1996.

Lima. 3. 29 y 30. Aele. Jorge. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. en la medida de sus posibilidades. La carga de la prueba importa no solo ofrecer el medio o los medios probatorios para demostrar la veracidad de los hechos alegados. presunción juris tantum que debe ser destruida por el empleador con su prueba. La demanda goza. DEVIS ECHANDÍA7 menciona que en realidad ninguno de los dos sistemas o procedimientos se aplica con carácter exclusivo. Lima. sostiene que no basta afirmar los hechos sustentatorios de la pretensión. se le reputa cierta a priori. de manera que el Juez no pueda tomarlas en su lugar (según el influjo del principio dispositivo). Págs. En todos los sistemas legislativos se han otorgado al juez ciertos poderes (mayores o menores. Pero en materia laboral la carga probatoria difiere del proceso civil. dado que la norma procesal laboral “asigna” a cada una de las partes del proceso ciertas cargas que deben.Sobre esto mismo. Pág. Editora Jurídica Grijley. Tomo I. Volumen II. Sobre este tema. 8 CARRIÓN LUGO. Teoría general del proceso. Cuando el trabajador demandante demuestra la existencia del vínculo laboral con el empleador demandado. por ejemplo. sobre todo en el ámbito probatorio. Así. con ello no se quiere significar que es ese principio el único que deba gobernar el proceso. cuando hace referencia al denominado actori incubit onus probandi. Pág. que es normalmente el actor o demandante. usualmente el demandado. 1984. de una presunción de veracidad. subvertido: el trabajador. Editorial Universidad. y al mismo tiempo ciertas iniciativas exclusivamente a las partes. el onus probandi recae en lo básico sobre el empleador. 1997. Debemos concluir entonces que el proceso laboral peruano posee marcadas tendencias del sistema inquisitivo. 33. que un procedimiento es dispositivo. sino hay que acreditarlos si se quiere que ella sea amparada por el juez. de suerte que cuando se dice que. señala que en el derecho procesal del trabajo este criterio es deliberadamente quebrantado. todo lo demás (llámese pago de benefi- DEVIS ECHANDÍA. 2000. 9 PASCO COSMÓPOLIS. Bs. pero no se deja a las partes en un segundo plano ni se prescinde de ellas. por decirlo así. La carga de la prueba en el proceso laboral En los procesos judiciales. De allí surge el concepto de carga de la prueba. As. demostrar. se tiene como premisa principal que es responsabilidad de las partes presentar las pruebas que sustenten sus pretensiones. sino actuarlos en observancia de las normas previstas por el ordenamiento jurídico procesal. es exonerado en lo sustancial de la obligación de probar su dicho. Hernando. según haya sido el influjo del principio inquisitivo). PASCO COSMÓPOLIS9. ya que jugarán un papel muy importante en el desarrollo de la causa. CARRIÓN LUGO8. 7 18 . Mario. Tratado de derecho procesal civil. 67.

o también conocido como el principio de veracidad. Para tal efecto revisar. sino también que padece de la enfermedad profesional. en un proceso en el que un trabajador demande una indemnización por enfermedad profesional. Así. y otros en los que las reglas del derecho procesal laboral como la redistribución de la carga de la prueba o los principios protectores del derecho laboral no podrían ser aplicables o estaría en conflicto. otorgando al trabajador los implementos necesarios como para prevenir el riesgo. 2004. Por otro lado. es decir lo que busca este principio es que el juzgador conozca cómo ocurrieron los hechos realmente.. como por ejemplo indemnizaciones por daños y perjuicios. no solo se aplica el denominado principio de redistribución de la carga probatoria. PEYRANO. cuando así lo requiera la naturaleza del proceso. Se trata de la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas10. 10 1 .cios sociales) corre a cargo del patrono. Rubinzal – Culzoni Editores. Jorge W. Sin embargo. Principales principios aplicables a la prueba de oficio Analicemos ahora dos principios rectores en materia probatoria laboral. corresponderá al empleador demostrar que actuó diligentemente. al empleador demandado a cubrir los gastos que ocasione dicho examen. Como se puede verificar. Dejamos constancia entonces que sería de gran utilidad esta teoría en los casos en los que el trabajador demandante. deberá demostrar no solo su vínculo laboral con la empresa demandada. As. en los procesos que se tramitan hoy en día ante los juzgados de trabajo. en aplicación de esta teoría obligar. El principio de verdad real. no pueda costear un peritaje médico que determine si padece (o no) la enfermedad profesional. hoy en día en los juzgados de trabajo no solo se ventilan cuestiones que tienen que ver con la existencia del vínculo laboral o el pago de beneficios sociales. ahora los jueces laborales llegan a conocer gran variedad de temas. que son el principio de verdad real y el principio de in dubio pro operario. establece que uno de los fines del proceso es llegar a determinar con la mayor exactitud los hechos ocurridos en la realidad. de la manera más fiel posible. sino que queda reservado de forma supletoria la aplicación del actori incubit probatio para casos especiales como el señalado de la enfermedad profesional. Bs. Cargas probatorias dinámicas. utilizada en la jurisprudencia argentina. evitando con ello el deterioro de la salud del trabajador. pudiendo el juzgador. 4. por los escasos recursos con los que cuenta. tercerías preferentes de pago. Esto se aplica claro está a procesos judiciales en los que la pretensión principal tenga que ver con el pago de beneficios o remuneraciones impagas por parte del empleador. la carga de su comprobación. Cabe señalar que existe una teoría que pone en la cabeza de la parte que tiene mejores posibilidades de demostrar o probar un hecho.

. en todo proceso. que se logre la “materialidad de la verdad”. es un derecho plenamente protegido. Fernando. señalando que la Constitución de 1993 reconoce. debe también ser aplicado al ámbito laboral.) que separa apriorísticamente. el mismo que debe ser alcanzado en el ámbito judicial. cualquiera sea su naturaleza. como la vida. 40 a 41. una “enumeración abierta” de derechos fundamentales que. dado que si bien es cierto el caso reseñado líneas arriba es un proceso de habeas corpus. en una medida razonablemente posible y en casos especiales y novísimos. Podemos concluir. aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional. del Estado democrático de derecho o de la forma republicana de gobierno. op. considerando además que si bien detrás del derecho a la verdad se encuentran comprometidos otros derechos fundamentales. sino que (también) el Tribunal Constitucional Peruano. sin estar en el texto de la Constitución. En puridad.” Pero. como categorías distintas. que se dé primacía absoluta a la verdad real sobre la verdad aparente o formal.º. Págs. “parece inaceptable la opinión muy generalizada (.. deben desarrollarse los derechos constitucionales implícitos. debiera existir idéntico principio pues. o en los principios de soberanía del pueblo. 12 VILLASAMIL. este tiene una configuración autónoma. tal como lo ordena la Constitución vigente. virtual unanimidad en la doctrina acerca de la necesidad de que en el proceso laboral prevalezca el fondo sobre la forma. Así. Librería Roberto Borrero. entonces. Pág. ha emitido sentencias invocando este derecho. derivado de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. Mario. la verdad real o fáctica de la verdad procesal. que el derecho a la verdad es un derecho fundamental. Fundamentos 13 a 15). cit. no puede quedarse únicamente en la esfera constitucional ni en la penal. Maracaibo. 11 20 . surgen de la dignidad del hombre. una textura propia. 1979. la libertad o la seguridad personal. puesto que la justicia sólo será efectiva en la medida en que la verdad del proceso coincida plenamente con la verdad real. pues al ser un derecho entendido como fundamental. en su artículo 3. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. Tribunales de Maracaibo. Los poderes del juez de trabajo. (STC 2488-2002-HC/TC. como bien señala FERNANDO VILLASAMIL12. El Tribunal Constitucional considera que. pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado. debido tanto al objeto protegido. PASCO COSMÓPOLIS. permitiendo así una mejor garantía y respeto a los derechos del hombre. entre otros. que el proceso laboral sea un “proceso-verdad”. en expresión de Sarthou. el derecho a la verdad. no solo la doctrina ha reconocido el derecho a la verdad como un principio inspirador del proceso. que lo distingue de los otros derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado.PASCO COSMÓPOLIS11 establece que existe consenso. 15. como al telos que con su reconocimiento se persigue alcanzar.

agregando que una cosa es la interpretación de la norma para valorar su alcance y otra muy distinta es la apreciación de una medida de prueba para decidir la litis. es decir. Bs. exigiendo al empleador que una vez demostrado el vínculo. porque desarmaría un principio de mayor importancia a nuestro entender: el de la verdad real. Como se puede observar. Cabe recalcar que en materia probatoria debe propenderse a llegar a la verdad real de los hechos ocurridos. quien explica que este principio no justifica su aplicación en la apreciación de la prueba. 14 PLA RODRÍGUEZ. pese a la evidente desigualdad existente entre los protagonistas de un proceso laboral. teniendo el juzgador la obligación en dicho caso de aplicar la que más favorezca al trabajador. por lo que se debe reservar la aplicación de este principio solo para el ámbito normativo. recurrimos a PLA RODRÍGUEZ13. cumpla con acreditar que pagó los beneficios sociales y que los mismos fueron pagados correctamente. porque justamente de eso se encarga la institución procesal denominada carga de la prueba. PLA RODRÍGUEZ. 1990. 46. segunda edición actualizada. cit. sí para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios. As. sería muy peligroso y contraproducente bajo lo expuesto por el principio de verdad real favorecer a una de las partes en el ámbito probatorio. preguntará el atento lector qué tiene que ver dicho precepto con el ámbito probatorio. cabe aplicar esta regla dentro de este ámbito en casos de auténtica duda para valorar el alcance o el significado de una prueba.. Pero para PLA. Ediciones Depalma. op.El principio de in dubio pro operario. 40. entre los que se encuentra BENITO PÉREZ14. 13 21 . pág. el mismo PLA RODRÍGUEZ señala algunas limitaciones que presenta la regla pro operario en materia probatoria. cuando de la interpretación de una norma legal o convencional pueda surgir más de una interpretación. Dado que este principio pertenece al derecho laboral sustantivo. Los principios del derecho del trabajo. Los principios del derecho del trabajo. criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre varios sentidos posibles de una norma. teniendo en cuenta las diversas circunstancias del caso. Para ello cita a varios autores que han investigado este tema. y esto requiere que el magistrado al momento de analizar la prueba no la vea con ninguna preferencia o interpretándola a favor de una de las partes. Para un mejor desarrollo de este principio. Pág. Américo. Sobre esta cuestión. pero en ningún caso puede aplicarse dicho principio a la parte probatoria. o también conocido como aquel que favorece al trabajador en caso de duda respecto a la interpretación de una norma. quien establece tres formas diferentes en las que se presenta el principio protector: la primera es la denominada regla in dubio pro operario. aquel que sea más favorable al trabajador. porque los hechos deben llegar al juez como ocurrieron. Américo. pero. que en materia laboral ha puesto sobre la cabeza del trabajador demandante la responsabilidad de probar la existencia del vínculo laboral. No para suplir omisiones.

en Revista de Derecho Procesal. señala que la verdad real es la que se puede denominar como verdad en sí. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo.. Francesco. considera que el proceso debe encontrar la verdad. 83. firme defensor de esta teoría. «La verdad y la prueba». Cuando el acto cuya realización se pida al juez. La afirmación de un hecho es la posición de este como presupuesto de la demanda dirigida al juez. es en concreto. Prueba I. citado por GOZAÍNI15. hay algunos autores que opinan que el proceso laboral debe buscar la verdad real o auténtica. la formal la que vincula la formación del convencimiento (que de cierto modo también es formal) del juzgador. en razón de que a estas no les importa la fidelidad de la verdad. porque la actividad probatoria no consagra supersticiones. cit. no “su verdad”. en la medida en que la ley lo compele a respetarla. fundamentalmente. 15 22 .. que en cuanto a la situación de la posición de hecho. el juez en lugar de tener que ajustarse estrictamente a la realidad. ni bendice ideologías. Verdad real versus verdad procesal De la lectura del punto anterior podemos vislumbrar la existencia de una vieja disputa en materia probatoria. Podemos afirmar. 81. Rubinzal – Culzoni Editores. op. 16 PASCO COSMÓPOLIS. GOZAÍNI17. Entre los autores que propugnan esta teoría encontramos a CARNELUTTI. la petición del propio acto implica la afirmación del mismo: afirmación se entiende de su existencia material… Se trata en definitiva. Osvaldo Alfredo.5. en que pese a que el proceso apunta. de una búsqueda de la verdad en el caso particular. presuponga la existencia de determinado hecho. que el proceso solamente alcanza. Por un lado. vale decir. 17 GOZAÍNI. simplemente. y el convencimiento sobre la justicia del caso trasciende la verdad encontrada. 41. «La verdad y la prueba». quien nos refiere que en definitiva la sentencia es la máxima expresión de voluntad del Estado a través de sus jueces. 2005. Bs. De esta manera. bajo las reglas que el propio proceso le impone (prueba legal). aquello que efectivamente aconteció en el mundo sensible. como resultado de las pruebas producidas por las partes. pág. cit. De otro lado. a la verdad real. As. por eso. citado por GOZAÍNI. Pág. PASCO COSMÓPOLIS16 citando a TEIXEIRA FILHO. Sostiene CARNELUTTI. y la verdad formal es la que se establece en los autos. mientras que otros consideran que el proceso laboral debe procurar la búsqueda de una verdad formal o jurídica. pág. Como todo trabajo intelectual persigue la exactitud. op. Mario. Nos explicamos: parte de la doctrina propugna que el fin de un proceso no es establecer ni llegar a una verdad auténtica de los hechos ocurridos. su verdadera razón teleológica cuando la verdad formal coincide con la real. ha de acomodarse a las “afirmaciones de las partes”. con plenitud. Las citadas afirmaciones son producto CARNELUTTI. en Revista de Derecho Procesal. lo que es soberanamente lamentable y atentatorio a la respetabilidad del proceso como institución jurídica y como instrumento estatal de composición de conflictos intersubjetivos de intereses. Osvaldo Alfredo. en eso difiere de las artes. No siempre la verdad formal corresponde con la real.

utilizando para ello su iniciativa probatoria. («Colalillo. 6. de Seguros»” L. resulta indispensable normarla debidamente y darle un tratamiento legislativo especial. o que exista un juzgador excesivamente acucioso que considere que hasta que no se agoten “todos” los medios probatorios posibles para dilucidar ciertos temas. sino desarrollos de procedimientos destinados al esclarecimiento de la verdad que es su norte. Así. dado que sería simplemente inaceptable que esta verdad no sea la que finalmente refleje la sentencia. solicite pruebas de oficio excesivas que vayan en contra de la celeridad procesal. siendo en todo caso un deber del magistrado el investigar los hechos ocurridos y acercarse a ellos con la mayor diligencia. Consideramos además que al ser esta una facultad muy grande y de inesperadas consecuencias. (como no puede ser de otra manera) incurriendo en prevaricato si es que cita pruebas no actuadas en el proceso o hechos no demostrados en el mismo. Vemos que principalmente se deben poner ciertos límites. que ponga ciertos límites a esta facultad. Estamos convencidos que cuando el juzgador sentencia un proceso. es imperativo determinar si en el terreno de los hechos se aplica este principio o si se trata de un aforismo meramente inspirador. lo cual demore la oportuna administración de justicia y traiga como consecuencia el descontento de los litigantes. Domingo. entonces. Nos encontramos pues frente a un gran reto del juzgador. en estricto uso de su facultad investigadora. que es el tratar de llegar a la verdad real. la cual también se en- 23 . a efectos de que no se generen abusos o excesos de poder. debe proceder a verificar los hechos traídos por las partes.del análisis del autor de una guía jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia Argentina. c/España y Río de la Plata Cía. delimitar esta actividad del juez en beneficio de las partes que intervienen en el proceso y además para procurar que no se utilice dicha facultad de una forma incorrecta. para así sustentar debidamente su resolución final. Resulta necesario. Por ello el juez. L. que deriven en una eterna investigación de los hechos. tenemos que el principio de veracidad debe inspirar al juzgador a almacenar en el expediente una significativa cantidad de pruebas que lleguen a demostrar lo que ocurrió en la realidad. mantenga el proceso en un eterno estado probatorio. Sin embargo. Juez laboral: ¿director o dictador? Una de las principales particularidades del juez de trabajo es la especial característica que le ha asignado la norma procesal. 89-412). porque puede darse el caso que un magistrado con el vedado propósito de querer demorar un proceso. pues no se trata de cumplir ritos caprichosos. lo hace en base a las pruebas que se encuentran en el expediente. en la que se resolvió que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales.

° de la Ley Procesal del Trabajo. antes que un director de proceso? Cabe la posibilidad El artículo 194. 18 24 . Fernando. situación que solamente puede ser determinada por el Juez con el nivel de subjetividad propio de una decisión como la señalada ya que la “convicción” y “certeza”. ELÍAS MANTERO19. lo que deberá hacer en todo caso el juzgador es solicitar de oficio dicha actuación y la posterior revisión de libros de planilla y declaraciones juradas de impuesto a la renta para verificar el pago de la mismas y obtener los datos remunerativos correspondientes para efectuar el cálculo. Así el artículo 28.° del Código Procesal Civil establece que cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción. el abogado del trabajador que plantea el pago de utilidades y no presenta como medio de prueba las declaraciones juradas de impuesto a la renta. 19 ELÍAS MANTERO. la prueba de oficio debe ir en ambos sentidos. Pero. el empleador que señala que ha depositado en una cuenta bancaria el pago de la CTS del trabajador demandante. Entonces. refiriéndose a la diferencia ente el proceso civil y el laboral. Revista Actualidad Laboral. Por ejemplo.cuentra reflejada en la norma procesal civil18. Lo que diferencia a la Ley Procesal del Trabajo con la norma civil es que en el proceso laboral se tiene. el Juez. puede ordenar la actuación de los medios probatorios que considere convenientes. pero no presenta medio probatorio alguno que acredite su afirmación. Al respecto. Pág. no es óbice para que el juez laboral declare infundada dicha pretensión por falta de pruebas. en decisión motivada e inimpugnable. puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes. señala que en realidad la diferencia entre uno y otro es poco relevante. coadyuvar a la dilucidación de las afirmaciones efectuadas tanto por el trabajador como por el empleador. Asimismo. 12. no es óbice para que el juzgador declare fundada la pretensión del trabajador. Pero. debiendo el juez de oficio solicitar dicha información al Banco a efecto de verificar si es que efectivamente se realizó el depósito de dicho beneficio social. de llamar prueba de oficio. en tanto que en ambos se advierte que el fin de la actuación de la prueba de oficio es permitirle al juez disponer de los medios probatorios necesarios para llegar a un grado de convicción y certeza que le permite emitir un pronunciamiento. en decisión motivada e inimpugnable. febrero 2004. son consideraciones subjetivas que se desarrollan en el interior del Juez y que difícilmente pueden ser cuestionadas por las partes. como se refirió líneas arriba. cuando los ofrecidos por las partes resulten insuficientes para producirle certeza y convicción. establece que el Juez. es decir. ello no hace que el juzgador laboral pueda preferir actuar prueba que le favorezca al trabajador en detrimento de la prueba que pueda ser favorable al empleador. cabe preguntarse ¿esta facultad de llamar prueba de oficio por parte del magistrado debe tener límites o es un poder ilimitado que convierta al juez en un dictador. un principio de alta raigambre: el principio de veracidad o de verdad real.

Por este motivo. im- 25 . bajo ningún contexto. consideramos que la prueba de oficio debe tener límites que se enmarquen dentro de la racionalidad y proporcionalidad con la que debe actuar el magistrado en todo momento. so pretexto de esta facultad. como por ejemplo llamar a un testigo que tenga interés directo con la solución de la controversia (que sea por ejemplo pariente de una de las partes) o puede ser el caso que. Lo que protege la norma es la facultad del juez de llamar prueba de oficio lo que no quiere decir que las partes no puedan. el empleador demandado podrá impugnar la decisión del juez. Si la entidad llega a remitir dicho examen que prueba con contundencia que el actor padece de la enfermedad y que inclusive esta institución le ha otorgado una pensión por dicho padecimiento. y de pronto en el proceso una de las partes presenta nuevos medios de prueba que llegan a determinar el hecho que se quiso demostrar con la prueba de oficio. por lo que puede el juzgador declarar innecesaria la prueba al haberse demostrado con contundencia el padecimiento del trabajador demandante.1. Es posible que el juzgador pueda declarar mediante decisión debidamente motivada que el hecho que permanecía oscuro se aclaró con la prueba aportada por una de las partes. resultaría un doble esfuerzo procesal el seguir adelante con la pericia médica solicitada de oficio. no pudiendo denegar el magistrado la admisión de la apelación de la empresa demandada. Pero mejor expliquémoslo con un ejemplo: En un proceso de indemnización por enfermedad profesional el trabajador demandante no ha demostrado con contundencia el poseer la enfermedad que dice padecer. Con esto demostramos que no es tan cierto que la prueba de oficio no pueda ser impugnada. se puedan cometer excesos. Así.de que si dejamos abierta esta facultad del magistrado. El juzgador puede oficiar a dicha entidad para que le remita el referido dictamen médico a efectos de comprobar la enfermedad del actor. 7. Características de la prueba de oficio 7. En el caso descrito. para lo cual el magistrado solicita de oficio una pericia médica. Cabe preguntarse entonces qué pasa si el juzgador llama prueba de oficio. cabe desarrollar ahora las características de la prueba de oficio para luego determinar los límites que consideramos necesarios para delimitar esta facultad. se dilate innecesariamente el proceso con una oculta intención de no querer resolver la materia. ¿puede el juez declarar innecesaria la prueba llamada de oficio? La respuesta a esta pregunta es afirmativa. pero días después el trabajador le comunica al juez que goza de una pensión por enfermedad profesional y que en la entidad encargada de otorgar dicho beneficio se encuentra un examen médico realizado meses atrás. Inimpugnabilidad: Uno de los primeros excesos que ha puesto la norma respecto de la prueba de oficio es el tema de que las partes no pueden impugnar el hecho que el juez llame a la prueba de oficio.

la cual una vez notificada a la parte. Sobre este punto. Como se puede observar. al ser pariente de una de las partes del proceso.º del Código Procesal Civil. 7. deberá declararla fundada y no actuar dicho medio probatorio. consideramos que dicha facultad debe encontrar ciertos límites a su actuación. Es el caso de una prueba planteada de oficio por el juez. encontrándose dentro de los supuestos contemplados en el artículo 229.2. Verificados los nombres y certificados registrales de las partes se tiene que dicho testigo efectivamente se encuentra prohibido de declarar. Es el caso por ejemplo de un testigo que es llamado por el juez en el entendido que con dicha declaración se pueden esclarecer algunos hechos que permanecen oscuros. y debe situarse dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad. porque la limita- 26 . como veremos en las siguientes líneas. que puede hacer y deshacer a su antojo tanto en la etapa probatoria como en el transcurso del proceso. favoreciendo a una de las partes en litigio. En ese supuesto. reservándose la impugnación a la actuación de dicha prueba. dado que si no lo hace pueden actuarse pruebas que se encuentran expresamente prohibidas. La parte contraria se entera que el testigo llamado por el juez de oficio se encuentra impedido de declarar al ser pariente de la parte contraria. Pese a que el artículo 28. sino en el entendido que sean ciertos los hechos descritos en la cuestión probatoria promovida. Cabe mencionar que a nuestro entender es totalmente procedente que las partes puedan interponer cuestiones probatorias en contra de las pruebas de oficio. Esto evidencia una vez más que el juez en el proceso es un director. En este caso en particular creemos que sí es posible que el juzgador pueda llamar a un número superior de testigos. no un dictador.pugnar dicha decisión. la idea fundamental radica en determinar si resulta permisible que las partes puedan interponer cuestiones probatorias a las pruebas llamadas de oficio por el Juez.º del Código Procesal Civil). Cuestiones probatorias: Otro punto que resulta imprescindible tratar es respecto a si las partes pueden interponer tachas u oposiciones contra medios probatorios ordenados de oficio por el juzgador. no a la procedencia de la misma. y el juez dudoso de alguno de los puntos controvertidos decida llamar a otro testigo excediendo el límite permitido. el juzgador no solo debe admitir la tacha y correr traslado a la parte contraria para su absolución. el juzgador debe dar trámite a las cuestiones probatorias promovidas en contra de las pruebas de oficio. esta procede a oponerse o tacharla en el entendido que no puede o debe actuarse por diversos motivos. Otro tema que puede suscitar controversia se presenta cuando las partes han ofrecido y actuado el número máximo de testigos permitido por ley (seis según el artículo 226. dado que la facultad que permite al juzgador llamar este tipo de pruebas no es irrestricta.° de la Ley Procesal del Trabajo menciona que el juez en decisión motivada e inimpugnable puede llamar a la prueba de oficio.

marzo 1998. 27 y 28. 20 27 . su actuación se restringe únicamente a las fuentes probatorias que ya constan en los autos y nuca investigar nuevas fuentes. en la medida en que. en Revista Peruana de Derecho Procesal. Tomo II. PICÓ I JUNOY. en relación a las pruebas de oficio. es necesario que en el desarrollo del medio probatorio propuesto por el órgano jurisdiccional.ción que establece el citado artículo tiene que ver únicamente con la actividad probatoria de las partes. Limitaciones a la prueba de oficio PICÓ I JUNOY20 menciona tres límites a la actuación probatoria del Juez: Primero: la prueba practicada por el Juez debe necesariamente limitarse a los hechos controvertidos o discutidos por las partes en virtud de los principios dispositivo y de aportación de parte. 8. el principio de contradicción y el derecho de defensa que todo litigante posee en la ejecución de la prueba. Por ello. Vemos entonces como es posible que. Este segundo límite tiende a garantizar la debida imparcialidad del juzgador. De este modo. Joan. Págs. no deberán ser tenidos en cuenta por el juzgador en aras de mantener la congruencia de su oficio con las cuestiones fácticas planteadas por las partes. Segundo: para que pueda atribuirse al órgano jurisdiccional la posibilidad de practicar los diversos medios probatorios. si en el caso planteado en el párrafo precedente se presenta una cuestión probatoria o se deduce una nulidad en el sentido que no se pueden actuar más testigos. no pudiendo el órgano jurisdiccional llevar a cabo ninguna actividad tendiente a investigar o aportar hechos no alegados por las partes. ni fallar alterándolos. so pena de incurrir la sentencia en un vicio de incongruencia. se presenten ciertas controversias. son los litigantes quienes deben traer al proceso el material fáctico que identifica. Tercero: finalmente. como hemos tenido la ocasión de analizar. las cuales pueden ser resueltas a la luz de la aplicación de normas y de principios de derecho procesal laboral. escrupulosamente. En consecuencia. el Juzgador debe desestimar la misma y proceder a efectuar la actuación correspondiente. A nuestro entender. es menester que conste en el proceso las fuentes de prueba sobre las cuales tenderá lugar la posterior actividad probatoria (así por ejemplo. la identidad del testigo que deberá declarar). más no con la labor investigativa del magistrado. si de la práctica de esta iniciativa probatoria resultan hechos no aducidos por los litigantes. no se merma ninguna de las garantías procesales del justiciable constitucionalizadas. como bien se sabe. solo de esa forma se evita que el juez actúe inquisitivamente o utilice su “conocimiento privado” al margen de los resultados que figuran en autos. Lima. se respete. Por otro lado. «La iniciativa probatoria del juez civil y sus límites». configura y fundamenta sus respectivas pretensiones.

No obstante. con lo que el juzgador deberá declarar la improcedencia del citado medio probatorio. Así. Prueba de oficio que suple medio probatorio presentado de forma incorrecta por la parte: Uno de los puntos tal vez de mayor discusión respecto al tema de la prueba de oficio es el que se presenta a continuación: Es el caso que una de las partes presenta un medio probatorio sin que este cumpla con los requisitos para su procedibilidad. sin embargo.º de nuestra norma fundamental (se entiende la Carta Fundamental española). Oportunidad de la prueba de oficio: Resulta interesante analizar la oportunidad en la que se debe llamar a esta prueba. 28 . porque. una de las partes presenta un testigo. Claro está que el juzgador también puede llamar prueba de oficio después de haber ordenado el ingreso del expediente para resolverlo.en el artículo 24. por lo que el Juzgador debe otorgarle un término razonable para que la parte cumpla con presentar el medio probatorio con los requisitos establecidos. 8. 8. debiendo tener el magistrado especial cuidado de solicitar estas pruebas antes que el expediente ingrese a despacho para resolver.1. puede llamar dicha prueba. pese a que los autos ya habían ingresado a despacho para sentenciar. cuando tenga el expediente a la mano. recién se percate que existen afirmaciones no demostradas o lagunas que necesariamente deben ser esclarecidas. En ese momento. sino puede ser que el expediente pase a la lista de pendientes y después de un tiempo. considerando para ello que el magistrado puede hacer uso de esta facultad solo en dos oportunidades: El primer momento es cuando se hayan admitido todos los medios de prueba presentados por las partes y considere el magistrado que existen algunos puntos oscuros o que no han sido demostrados por las partes. no siendo ello lo recomendable.2. El segundo momento se presenta cuando el juez llama los autos para sentenciar. Por ello. pasaremos a analizar algunos otros que a nuestro parecer deben ser también considerados y que se manifiestan constantemente en el ejercicio de nuestro derecho laboral. se tomen un tiempo en verificar si es que es necesario requerir alguna otra prueba adicional. pero no cumple con indicar la dirección dónde debe ser notificado ni remite el pliego interrogatorio. Por ejemplo. es recomendable que los magistrados. antes de emitir la resolución que ordene ingresar los autos para sentencia. que por lo general es al finalizar la audiencia de pruebas. PICÓ I JUNOY plantea algunos de los cuestionamientos que se le hacen a la prueba de oficio en la doctrina española. vencido el término dicha parte no subsana las omisiones advertidas. pidiendo la parte contraria que se declare improcedente la actuación del testigo al no haber sido presentado con los requisitos indispensables para su actuación. dado que se perdería un tiempo valioso en el que el proceso permanezca “durmiendo” sin movimiento hasta que sea revisado para la sentencia del caso.

Pero. en el transcurso del proceso.3. Este caso fue planteado por el profesor ELÍAS MANTERO21 quien nos explica que en el curso de una audiencia realizada ante el Segundo Juzgado de Trabajo de Lima el Juez declaró inadmisibles. En este segundo supuesto la parte afectada podría solicitar una nulidad o impugnar la resolución que llama a la declaración del testigo. no constituye la fundamentación suficiente que exige la ley. óp. 8. a pedido de parte. En este orden de ideas. al momento de sentenciar. porque ya lo declaró improcedente.. siendo evidente que el motivo “para mejor resolver”. entonces podrá actuar dicho medio probatorio. Fernando. No obstante. Por nuestra parte. resultaría en todo caso recomendable que los jueces opten por la primera solución planteada. febrero 2004. por el juez encargado de llevar el proceso. porque en él recae la obligación de llevar adelante la etapa probatoria del proceso. no podrá llamar al testigo y por lo tanto se verá obligado a resolver el caso con los demás medios probatorios que existan en el expediente. 17. si es que aplica el principio de preclusión. pág. La prueba de oficio en las distintas instancias judiciales: Para un mejor entendimiento de este punto debemos partir de una premisa: la prueba de oficio solo puede ser solicitada por el juzgador de primera instancia. consideramos que la solución a este caso la va dar la ponderación que haga el juez respecto de los principios que deba aplicar. Así. el Juez se percata que la actuación de este testigo resulta indispensable para la dilucidación del caso materia de autos. El caso planteado pone uno de los límites a la facultad del magistrado de llamar prueba de oficio. cit. pero. determinadas declaraciones testimoniales por no reunir ellas los requisitos formales para ser admitidas (nombre y apellidos completos de los testigos propuestos). ello en el curso de la misma audiencia y regularizando el propio juzgado los requisitos omitidos por la parte que ofreció el testimonio. 2 . dispuso de oficio su actuación invocando como único fundamento que era « … necesario para mejor resolver la presente causa». Revista Actualidad Laboral. pese a que declaró anteriormente la improcedencia de la declaración testimonial. ya que no existe de por medio una fundamentación de la decisión. en el entendido que el mismo ya fue desestimado. es decir. si es que hace uso del principio de verdad real. proceda a convocar al referido testigo. en tal sentido deberá emitir una resolución debidamente fundamentada y motivada que respalde dicha actuación. presentándose en dicha situación dos posibles soluciones: a) Que no se actúe dicho medio probatorio. 21 ELÍAS MANTERO. entonces. o b) que en uso de su facultad de investigación y de dirección del proceso. Como se puede advertir no se invocó la existencia de falta de elementos que produjeran certeza o convicción.

Héctor.º del Código Procesal Civil. Publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de diciembre de 1998. precisando que se había incurrido en causal de nulidad procesal. se han encontrado sentencias de salas casatorias de la Corte Suprema en las que se ha ordenado al juez de primera instancia actuar prueba de oficio. una sentencia Casatoria emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema23.Pero. que es la de proporcionar seguridad jurídica al sistema. interesa a la justicia (subrayado es nuestro) por razones de celeridad y economía procesal. tal decisión escapa por completo a los fines de la casación regulados en nuestro Código Procesal Civil vigente.hechosdelajusticia. noviembre – diciembre de 2003. 23 Casación N. No solo eso. Finaliza el tema mencionando que esta teoría aparta a la casación de su función clásica. Propone LAMA MORE para el análisis del caso de la prueba de oficio a nivel casatorio. conforme a lo dispuesto en el artículo 194. analizar e incluso fijar los hechos. lo que evidentemente provocará que la Corte Suprema de la República. puesto que la convicción o certeza constituye un estado psicológico del juzgador que no puede serle impuesto.º 1342-98 Chincha. Al respecto. en www. pues atentaría contra el principio de independencia de los órganos jurisdiccionales que constituye una garantía de la función jurisdiccional previsto en nuestra Carta Magna. que por tal razón el juzgador ha debido ordenar de oficio la exhibición (subrayado es nuestro) de las copias autenticadas de los referidos documentos. que. la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema señala lo siguiente: Cuarto. en uso de la facultad que le confiere el artículo 194. LAMA MORE22 menciona que la prueba de oficio es una facultad del juez y no una obligación. reciente jurisprudencia las instancias revisoras ha obligado al magistrado de primera instancia a actuar prueba de oficio. Por ello sostiene que el órgano jurisdiccional superior no se encuentra facultado para ordenar al inferior que actúe prueba de oficio.que. Sin embargo. con relación a la fecha de anotación de la demanda de petición de herencia. la discrepancia existente entre el asiento del Registro de Intestados obrantes a fojas diecinueve y doscientos once y la copia literal de dominio a fojas veintidós repetida a fojas cuarenta y cuatro y ciento veintinueve. para definir la controversia. a nivel de la Corte de Casación. respecto de un tema que no había sido invocado por el impugnante. La tentación de hacer justicia en el caso concreto. aún cuando no se trata de punto denunciado por la impugnante. es decir. señalar en este caso concreto que las sentencias inferiores no han observado. en las que figuran indistintamente con fechas veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro y cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. que fijó los hechos objeto de controversia. en donde únicamente deben revisarse cuestiones de aplicación normativa. estableciendo que el juez debió ordenar de oficio la actuación de determinada prueba. esta “facultad” otorgada por la norma procesal se convertiría en una “obligación” creada por la jurisprudencia. se convierta en una tercera instancia.. puede tener consecuencia LAMA MORE. En el cuarto considerando de dicha ejecutoria.º del Código Procesal en mención. cuando el tema probatorio no puede ser revisado en Corte Casatoria. al no haberse procedido en forma indicada se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en última parte del artículo 176 del mismo cuerpo legal. 22 30 . a efecto de que este “se forme convicción respecto de los hechos controvertidos”.org número uno. abriendo la puerta a la casación para que resuelva “en justicia el caso concreto” lo que conllevaría a valorar. «El juez y las pruebas de oficio».

Debe señalar expresamente el punto controvertido que no ha sido aclarado en la investigación. Editorial San Marcos. va a darse en el ámbito doctrinario. más que una “facultad”. consideramos que deben existir limitantes para que una sala revisora ordene al juez de primera instancia a utilizar de la prueba de oficio. de establecer como una “obligación” del magistrado de primera instancia el actuar prueba de oficio.Debe señalar e indicar expresamente qué pruebas deberá actuar el Juez para aclarar el tema. valorada o merituada e incluso fijada en una tercera instancia. dado que esto debe quedar estrictamente a criterio del Juez. 24 31 . la prueba de oficio debe estar reservada al juez de primera instancia. es menester actuarla a fin de poder poseer una mayor convicción sobre lo litigado. 2. quienes viendo que en un proceso judicial se han dejado lagunas en la investigación. lo que evidentemente no es lo que se busca con el recurso de casación.no queridas. decidan no resolver amparándose en el principio de veracidad.No debe dar lineamientos de la forma cómo debe resolver el juzgador de primera instancia. han tenido una línea jurisprudencial. como lo determina la norma. como obligación. Francisco. 290. ello configuraría un problema a nivel de instancias superiores. Las instancias superiores en el Perú tienen una línea jurisprudencial que “ordena” al juez actuar pruebas de oficio. GÓMEZ VALDÉZ. Ley Procesal de Trabajo. porque no analiza pruebas. por lo que deberá estar sujeta también a las reglas que se han establecido precedentemente. Pág.La Corte Suprema o Corte Casatoria no puede revisar temas probatorios. dado que ello predispone al juez e ingresa a un campo valorativo. las Salas Casatorias se avocan al conocimiento de la etapa probatoria. sobre todo en materia laboral. Opinión contraria a la de LAMA MORE es la que expone GÓMEZ VALDÉZ24 quien menciona que el juzgador tiene la alternativa única de establecer en qué momento será oportuna la actuación de una prueba no señalada expresamente por las partes. 4. la misma puede ser trasladada a instancias superiores. Como se puede ver. El tema en discusión. Lima 1998. declarando nula la sentencia y ordenando al magistrado a investigar mejor la materia controvertida. 3. Pero. dado que en el campo jurisprudencial el tema parece cerrado. sino que solo corrige el derecho discutido. Pero. pero que para su sano entender. por el juzgador y como es una obligación. De esta opinión se desprende que la prueba de oficio debe ser actuada. como hemos visto. pues abriría la posibilidad de que la prueba pueda ser evaluada. por ello. como hemos visto. en el entendido que tanto la instancia revisora como la casatoria. al que no puede entrar. debiendo a nuestro entender regirse por las siguientes reglas: 1.

De otro lado.4. jurisprudencialmente se ha convertido en una “obligación”. no pudiendo antes de actuar la prueba de las partes solicitar medios probatorios de oficio. al momento de hacer uso de su facultad oficiosa en materia probatoria. pues el legislador peruano ha establecido.hechosdelajusticia. tampoco debe olvidar el carácter complementario de las pruebas que el juez actúe de oficio. pues ello atentaría contra el principio de imparcialidad del Juez. «El juez y las pruebas de oficio». Podemos también concluir indicando que mientras legalmente el actuar prueba de oficio es una “facultad” del juez. no debe olvidar el objeto y la finalidad de la prueba. el Juzgador recién podrá hacer uso de la iniciativa probatoria. 8. en www. que solo tendrá lugar –la prueba de oficio– cuando las pruebas que hayan ofrecido las partes resulten insuficientes. mientras que las instancias jurisdiccionales superiores poseen una línea jurisprudencial en las que ordenan al juez actuar medios probatorios de oficio en aspectos que no se encuentran debidamente corroborados o comprobados. Héctor.5. Así. 25 32 . cuyos conceptos ya han sido expuesto líneas arriba. la norma procesal indica que el juzgador “puede ordenar la actuación de medios probatorios de oficio”. Esta prueba solo puede ser ordenada por el juzgado cuando una de las pretensiones de la demanda no contenga la debida prueba que la respalde.org número uno. La prueba de oficio sobre puntos controvertidos: LAMA MORE25 menciona que el juez. noviembre – diciembre de 2003.8. sino después. Residualidad de la prueba de oficio: Uno de los temas que planteamos como fundamento de esta regulación es el de la residualidad de la prueba de oficio. cuando ya se hayan actuado todas las pruebas presentadas por las partes. y servirán para formarle convicción sobre los temas controvertidos. Entre ellas están las siguientes: LAMA MORE. Ello significa que el juez no puede actuar prueba de oficio a partir de hechos no alegados por las partes o de información no existente en autos. Asimismo. Conclusiones A modo de conclusión general diremos que la norma procesal laboral no regula de forma adecuada la actuación de la prueba de oficio. debiendo en todo caso hacer uso de los principios del derecho procesal o de las reglas de la sana crítica. Por ello. o que la misma coadyuve a una mejor comprensión de los medios probatorios actuados. proponemos algunas reglas que deben ser observadas en el momento que el juez llame prueba de oficio. 9. proporcionalidad y racionalidad al momento de ordenar la actuación de la referidas pruebas de oficio.

Cuestionabilidad de la prueba de oficio: el juez debe procurar admitir a trámite las posibles nulidades o cuestiones probatorias planteadas por las partes. dado que pueden generarse excesos si no se tiene esta limitante. debiendo cuidar el superior no invadir este terreno valorativo del juez. 3. 33 . Oportunidad de la prueba de oficio: debe ser propuesta únicamente en dos oportunidades.1. Residualidad: la prueba de oficio debe ser llamada y actuada cuando ya no existan en el proceso medios probatorios propuestos por las partes que aclaren o clarifiquen la materia discutida. Traslados: las pruebas de oficio deben ser ordenadas por el juzgador y puestas en conocimiento de las partes para que puedan enterarse de los puntos que han quedado oscuros o que merecen ampliación. 4. 2. 5. Posibilidad de los órganos revisores y de casación de ordenar al juez de primera instancia que se investiguen con mayor profundidad los hechos ocurridos: ello no desnaturaliza el actuar autónomo del juzgador. al finalizar la audiencia única o cuando se llamen los autos para sentencia y se tengan dudas o existan lagunas en algunos puntos controvertidos.

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1997. marzo 1998.. 27. PEYRANO. TOYAMA MIYAGUSUKU. Aele. As. As. Depalma. Tratado de Derecho Procesal Civil. Instituciones del Derecho Laboral. Gaceta Jurídica S. 26. Joan.22. Cargas probatorias dinámicas. Lima. Américo. Parte General. PICÓ I JUNOY. Editorial Depalma. Lima. Ugo. A. en Revista Peruana de Derecho Procesal. 24. Jorge. 35 . As. Jorge W. 2004. PLA RODRÍGUEZ. Los Principios del Derecho del Trabajo. Fundamentos del Derecho Procesal del Trabajo. Lima. 2004. Bs. 1990. Mario. 1976. Bs. ROCCO. 23. PASCO COSMÓPOLIS. Primera Edición. Bs.. Tomo II. 25. Rubinzal – Culzoni Editores. «La iniciativa probatoria del juez civil y sus límites». Segunda Edición Actualizada.

Cursó estudios de pre y post grado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Miembro de la Comisión de Expertos encargada de elaborar el Anteproyecto de Modificación Integral de la Ley Procesal del Trabajo designada por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República en julio de 2005. En el año 2005 obtuvo el primer lugar en el Concurso Mario Alzamora Valdez de la Universidad de San Martín de Porres con el trabajo titulado “Respecto de la determinación de la competencia territorial de los Juzgados Laborales”. Laboró tanto en el sector público como en el privado. Miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para los periodos 2005–2006 y 2006-2007.º) Juzgado Laboral de Lima y Catedrático de la Escuela de Postgrado y de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada de San Martín de Porres en los cursos de Seminario de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral. siendo abogado apoderado de entidades bancarias y Jefe de División de la Gerencia Central de Asuntos Jurídicos del Seguro Social de Salud – ESSALUD. Ha obtenido el título de Máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Egresado del Doctorado de la Universidad de San Martín de Porres. graduado con la mención “Magna Cum Laude”. RESUMEN EJECUTIVO 36 . Es también Especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por el Colegio de Abogados de Lima.El Doctor Sandro Alberto Núñez Paz es Juez Titular del Decimonoveno (19. Ha efectuado publicaciones en diversas revistas especializadas en Derecho. habiendo obtenido el título de Especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

edición. Conceptos como el de William Clay Ford traducen la visión de dicha época: «Una buena empresa entrega productos y servicios excelentes. Diferenciando Filantropía. 2 Schwalb. Contexto en que surge la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Maria Matilde y Malca. existen cuatro grandes etapas de la evolución de la RSE. La crisis económica de 929 implica un dramático hito en la economía mundial. Universidad del Pacífico. pgs. Rol del nuevo interés social para generar políticas públicas de responsabilidad social empresarial peruana. 8-9.media. El objetivo de la empresa ¿maximizar las utilidades?. ejemplificada con expresión laissez faire es decir.EL NUEVO PARADIGMA DEL INTERÉS SOCIAL EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA Por: Dra. 5. Definiciones generalmente aceptadas de RSE. Una gran empresa hace todo eso y además. Derecho Societario y Derecho Corporativo. sin embargo. 3. dejar hacer. ¿Qué es el interés social?. 2. produciendo rápidos cuestionamientos de modelos y conceptos generalmente aceptados.com  37 . 6. 3 Cita obtenida de página www. Responsabilidad Social: Fundamentos para la Competitividad Empresarial y el Desarrollo Sostenible. 1. por ejemplo el que considera a la empresa como el núcleo de la satisfacción de las necesidades particulares y la maximización de utilidades. en las antiguas civilizaciones como la egipcia. En esta etapa se fortalece la idea del Estado como un agente de regulación Profesora en las universidades San Martín de Porres. En esta etapa. Óscar. fenicia y romana existían códigos de conducta y de regulación basados estrictamente en la ética imperante en la época. Derecho de Empresa. que brinda la idea de una actividad empresarial desenfrenada. al mismo tiempo en que se gestan las corporaciones americanas se desarrolla paralelamente el concepto de filantropía empresarial. Contexto en el que surge la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) La RSE aparece en el siglo XX. 7.ford. que son las siguientes: a)La época empresarial. 2004. Inversión Social y Responsabilidad Social. Según la clasificación realizada por Matilde Schwalb y Oscar Malca2. que se consolida en los años veinte del siglo pasado. busca hacer del mundo un mejor lugar» 3 b)La gran depresión. 4. Primera. Rossana Taquía Gutiérrez SUMILLA: . caracterizada por la libertad de emprendimiento. Bibliografía.

Edición SASE. se empieza a hablar de la filantropía estratégica. Es la etapa del florecimiento de los foros internacionales y de la creación de organizaciones que promueven ideales de RSE como una estrategia para la competitividad. Existe interdependencia entre estos tres elementos y al mismo tiempo autonomía de sus actores que se expresa en la garantía de las relaciones demo- 4 Caravedo Baltazar. Son los inicios de la los instrumentos de medición de los impactos sociales y ambientales como el balance social y las normas de ISO. planteándonos entonces la pregunta inmediata ¿Será necesario un nuevo contrato social para este nuevo paradigma?. la empresa es considerada como un actor más que. que no solo importa el altruismo. ni se pretende dar un rol predefinido y drástico.Perú. Responsabilidad Social de la Empresa. Por esta razón. el Estado se convierte en parte de la sociedad y sus acciones tienen retorno vía el desarrollo social. la competencia descarnada de los mercados nacionales y globales así como las nuevas teorías de management proporcionan herramientas para entender la RSE como un instrumento muy poderoso para la competitividad empresarial y más recientemente para el desarrollo sostenible. Paralelamente. las restricciones a la libertad de expresión. tiene intereses en el Estado y la sociedad. influyendo en ellos y viceversa. Como un resultado de la evolución del concepto de RSE en el tiempo se posiciona el concepto alianza estratégica. empresa y sociedad civil). c) El activismo social. bajo objetivos comunes»4. es decir que si antes sólo se encontraban como actores de los modelos propuestos –en el comunismo y en el capitalismo– al Estado y al mercado.económica y garante del bienestar social. los derechos civiles y la protección del medio ambiente principalmente en Europa y Estados Unidos. la guerra y la concentración de la riqueza sin desarrollo social. En esta etapa se producen grandes cambios ideológicos acompañados de movilizaciones de protesta por la paz. considerado como una toma de conciencia sobre realidades tangibles como la discriminación racial. pag 68. En esa dirección surge el concepto de grupos de interés que parte de la premisa de que la empresa no está aislada y que se desenvuelve a través de relaciones directas e indirectas con otros actores. ahora también participa la sociedad civil porque «en la RSE no se excluye a nadie. En efecto. A la RSE le interesa como se relacionan e interactúan los tres (Estado. sino también el pensamiento estratégico del negocio con el objetivo de gestionar los riesgos y obtener licencia social en la zona de actividad empresarial. Esta transformación cultural conduce a que el sector empresarial se preocupe del impacto social y ambiental de sus actividades. Un eje para cambiar el país. 998 38 . d)La conciencia social contemporánea. Lima. que surge en los años ochenta y que acuña conceptos como desarrollo sostenible. surgido entre los años sesenta y setenta. al igual que otros.

grupo u organización que puede afectar o puede resultar afectado por las actividades de la empresa. es decir a los stakeholders Entre las definiciones más utilizadas encontramos las siguientes: Según el Business for Social Responsability 6–BSR (Estados Unidos). grupos o entidades identificables y relevantes de los que depende la firma para su supervivencia 6 www. Definiciones generalmente aceptadas de RSE La primera constatación sobre este punto es que no existe una sola definición unánimemente aceptada de RSE. además de la voluntariedad de la RSE. Por su parte. comunidad y entorno). existe consenso respecto al manejo de los conceptos que pueden utilizarse para formular una definición de RSE. • Se debe consultar permanentemente a los interesados. complementarias al negocio.cráticas. más allá de obedecer las leyes y regulaciones. No obstante. los roles están claros. en una versión más estricta. se entiende a las partes interesadas. empleados.bsr.iadb. «la responsabilidad social empresarial se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas.org 39 . regulador y ejecutor de políticas públicas para un desarrollo. comunidad y entorno).org 7 www. o partícipes que en un sentido amplio. desde esa perspectiva. la interna (empleados y accionistas). 5 Por stakeholders. de carácter voluntario. La RSE comprende a los tres elementos y. • Se debe gestionar los impactos y/o externalidades. la sociedad civil ejerce la vigilancia del desarrollo y su promoción. es cualquier individuo. Entre estos conceptos tenemos: • La empresa debe ser un actor social de cambio. y la externa (clientes. En esta relación. la aceptación de riesgos comunes. que evitan daños y/o redundan en beneficios para las partes interesadas (clientes. y el Estado es el promotor. los individuos. comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa». La ventaja de esta definición respecto de la anterior es que permite observar dos niveles de la RSE. es decir una actitud cultural. que la empresa es uno de los generadores de riqueza (el trabajo también lo es). 2. el BID7 define la RSE como: las prácticas de la empresa como parte de su estrategia corporativa. legales. más que un modelo o una moda es una forma de ver las relaciones sociales y económicas. accionistas. el diálogo abierto y productivo en la perspectiva de un modelo económico y social de largo plazo que genere políticas públicas con agendas nacionales como ocurre en Chile y Argentina.

que consiste en armonizar tres dimensiones: la ambiental. www. según el cual la RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados. preservando los recursos ambientales y culturales para la generaciones futuras. la RSE atrae conceptos debatibles. Kofi Anan. respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. No obstante las imprecisiones conceptuales. Este concepto. no requieren de una definición tipo como punto de partida. las comunidades y a la sociedad en general». porque se considera que al igual que otros modelos de gestión. las mesas de trabajo y las instituciones que operan alrededor de la RSE no han realizado un esfuerzo preciso por definirla.org.financiero. la comunidad local y la sociedad en pleno. que busca tan solo la obtención de resultados positivos en lo económico. a diferencia de la clásica filosofía empresarial. implica centrar las actividades de la empresa en un nuevo interés social. Así también. y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad. Compartimos esta última definición por desarrollar la mas vigente forma de gerencia empresarial. Ello implica un cambio sustancial en el modo de concebir una empresa y en consecuencia un cambio de paradigmas. el consensuado con los stakeholders. Otra definición que conviene tomar en cuenta es la de World Bussiness Council for Sustainable Developement (WBCSD-Suiza)9.br  La forma de gestión empresarial que propone el RSE. Aun así. económicas y ambientales con el propósito de beneficiar a las personas. sus familias. de las preocupaciones sociales. Iniciativa impulsada por el Secretario General de la ONU. en más de dos décadas la RSE ha pasado de ser una extravagancia filosófica a una forma de gestión empresarial. la social y económica.org O Global Compact en inglés. en 999.ethos. En el Perú. Para este caso. al igual que las otras mencionadas considera a la RSE como una forma de gestión. con el objeto de mejorar la calidad de vida. La RSE supone un nuevo modelo de gobierno corporativo y allí es donde encontraremos contradicciones que mas adelante veremos en la legislación nacional. 0 www. llamada triple cuenta de resultados.iso. una definición muy completa señalada por ETHOS0 (Brasil) dice que la RSE: es una forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los que ella se relaciona. lo importante es el enfoque general con el que se realiza.Para la institución ISO8 se define a la RSE como «la integración balanceada por parte de la empresa. 8 9 40 . tanto las experiencias nacionales como internacionales.

que se esfuerza por fomentar relaciones con los grupos de interés que la impulsan a crecer o desaparecer del mercado. En las actividades se involucran el presidente del directorio. En este caso. Perú: empresas responsables” 998. existen tres formas de abordar el tema social y ambiental: a) La filantropía. 2 SASE & Perú 202. La motivación es obtener beneficios para la empresa en un corto plazo. Para el desarrollo de sus actividades de RSE. Para ello se sirve de fundaciones propias o de terceros. se contempla la creación de valor del shareholder (accionista). las actividades las realiza con las utilidades obtenidas por la empresa. lo que produce satisfacción personal al empresario. En efecto. En este caso. las empresas utilizan fundaciones propias y recursos directamente asignados. las decisiones sobre actividades de filantropía se toman a nivel del directorio. No obstante. Quienes aprueban las decisiones son el presidente del directorio. a través del bienestar de la comunidad. En este caso. b) Inversión social. siendo la localización del impacto fuera de la empresa. Diferenciando filantropía. Los fondos son asignados por un presupuesto aprobado por la empresa y el impacto es la mejora de la vida en la comunidad en el área de influencia de la empresa. El impacto se localiza externamente a la empresa. sus familias y la comunidad. se preparan equipos multidisciplinarios y se busca la mejora en la calidad de vida de la sociedad en el ámbito externo e interno de la empresa.En la filosofía de la RSE se rompe con el modelo tradicional que señala que solo los activos son la fuente de valor de una empresa. Para ello se invierten las utilidades de la empresa y los fondos presupuestados. La medición de los resultados es a través de la institución o área ejecutora. pag 3. como el fin último de la actividad empresarial. En el modelo peruano vigente. la gerencia y los comités especiales. en tanto que en la RSE se considera a la empresa como parte de la configuración social. el directorio y las gerencias. siendo el primer beneficio el mejoramiento de la imagen de esta. se registra cierto consenso sobre que no toda forma de relación de la empresa con su entorno social y ambiental es una práctica de RSE. 3. c) Responsabilidad social de la empresa (RSE). quienes intervienen en la realización de las actividades de inversión social son terceros o fundaciones constituidas para dicho fin. según un estudio realizado por SASE & Perú 2022. por ejemplo. inversión social y responsabilidad social Señalábamos líneas arriba que no existe una definición única de RSE. La motivación es la obtención de beneficios para los trabajadores. 41 . el propósito ulterior de lograr beneficios para la empresa en el mediano y largo plazo. Tiene como motivación un fin altruista. Los instrumentos de medición son los balances sociales y la evolución del impacto. En este caso.

Strategic Management: A Stakeholder Approach”. se encuentra superado. El punto de inicio de esta teoría. agrega. Por esta actividad. Madrid-España. El objetivo de la empresa ¿maximizar las utilidades? Existe una histórica convicción que señala que el objetivo principal de una empresa es la maximización de utilidades. Ante la pregunta ¿considera que el capitalismo empieza a ser parte de la solución? Señala que el capitalismo es la solución a nuestros problemas. Actualmente. 4 R. Ante esta realidad opinamos que la legislación y doctrina jurídica peruanas se han quedado un tanto rezagadas sin propuestas de cambio ante una vertiente ineludible de seguir por la empresa y la sociedad. es que las empresas no solo se manejan sobre la base de los intereses de sus accionistas. 3 42 . esperan recibir una retribución importante. 984. propósito por el que debe rendir cuentas a sus inversionistas y accionistas. institucionalista. organizaciones internacionales. N.E Freeman. el concepto de maximización como equivalente al de interés social. Así es como sacaremos a la gente de la pobreza. si se toma en cuenta los distintos proyectos y tareas. el capitalismo entendido. como nuestra forma de crear valor para los stakeholders. Ya no Cita tomada de la entrevista brindada por Freeman en setiembre del 2005 a la Revista Compromiso Empresarial. en el siglo XX la percepción sobre el concepto de rendición de cuentas de las empresas evolucionó hacia un modelo más amplio sobre el rol y responsabilidades de las empresas en la sociedad. hubo preguntas como ¿cuál es el rol que posee la sociedad? o ¿debe ser la rentabilidad el único objetivo de la empresa? Una respuesta a estas preguntas es la teoría de los stakeholders (partes interesadas) es elaborada por Edward Freeman en 9843. asociaciones comerciales. ya no solo en la doctrina jurídica sino por el mercado mismo. Este cambio no ocurrió espontáneamente. sino que también existe un rango de grupos que tienen un interés legítimo en ellas (Freeman. el clásico debate acerca de la naturaleza jurídica de la sociedad entre las teorías contractualista. enfocándose en la empresa y en sus responsabilidades. los gerentes y ejecutivos por su parte. se ve seriamente cuestionado en la actualidad. sindicatos. donde los inputs de inversionistas.º 2. Printed in Toronto. desde una concepción moderna se analiza la sociedad como una estructura de intereses de terceros. Consecuencia de ello. comunidades y sociedad civil en general. e incluso dentro de la misma. funcionalista y organicistas. En efecto. donde la empresa explícitamente reconoce que sus actividades son afectadas por el entorno en el que opera. en una vinculación permanente. Cabe mencionar que las partes interesadas difieren de empresa a empresa. Como lo señalamos líneas arriba.4. por supuesto. La teoría de los stakeholders desarrollada por Freeman intenta demostrar que las partes interesadas sostienen con la empresa un sistema interrelacionado. 984)4. trabajadores y proveedores se añaden a ONG. especialmente en las grandes economías más globalizadas.

Aquí. por la versatilidad y relaciones continuas al interior. la probanza de la misma se constituye siempre en un obstáculo. Si bien es cierto que la LGS menciona en el artículo 38. Cuando nace una persona jurídica.° la nulidad de un acuerdo societario que lesione el interés social. ¿Qué es el interés social? Es indiscutible que las decisiones de la junta de accionistas deben ser orientadas al interés social. anotamos líneas arriba que la norma societaria no brinda una clara sanción cuando el interés social es vulnerado. del artículo 73. Por otro lado. se constituye en el instrumento más utilizado a escala mundial para constituir empresas. contrario sensu. el enfoque que brinda la RSE sobre el objetivo de la empresa. 5. el interés predominante siempre debe ser el interés social y no el interés particular. creo que ya no interesa la naturaleza jurídica de la sociedad sino su finalidad. ergo.° de la Ley General de Sociedades (LGS) que el director no puede tomar decisiones que no cautelen el interés social. la pregunta inmediata que nos hacemos es ¿cómo debe ser gobernada?. También caben en ella una relación de poderes en torno a decisión y control. por lo cual nos planteamos: ¿importa su existencia más que su esencia? Considero que importa la esencia. en nuestro mercado. que los accionistas se deben al interés social. así como las que acuerda la administración. En su seno puede existir con más facilidad un juego de poderes de naturaleza económica y política entre el accionista mayoritario y el minoritario.° de la misma ley se puede interpretar. nuestro derecho positivo señala a través del artículo 80. La sociedad anónima es la típica forma societaria que. nos encontramos frente al caso de delimitar un nuevo concepto de interés social ante un conflicto de intere- 43 . las sociedades anónimas que cotizan en Bolsa son las que principalmente practican la RSE. y por otro lado. cuando refiere que los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes. De ese modo actualmente. No obstante.es relevante–para efecto de lo que exponemos– la naturaleza contractual o institucional de las sociedades comerciales. sino a un interés consensuado por la interrelación entre los stakeholders. en el campo mercantil se registra una nueva pugna aún no resuelta y poco debatida entre el derecho societario peruano –a través de la Ley General de Sociedades– que nos remite al interés social bajo una concepción utilitarista del fin de la empresa. ¿Qué es el interés social? ¿Será el interés común de los accionistas o el interés del nuevo sujeto que se crea? Mas aún. así como también la probanza de que un director o un socio haya vulnerado el interés social. en el caso de los accionistas. y su actuación no puede limitarse a defender los intereses de quienes los eligieron. señalando no el interés social. Por esta razón.

que señala que quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. En el primer caso. al mismo tiempo. así cada socio adecua su conducta y sus intereses personales. a las necesidades de la sociedad. concordado con el artículo 73.° de la LGS. ejerciendo sus funciones al servicio de los intereses de la sociedad.ses. lo cual deja un gran vacío porque si este tópico se tuviera claro y si estuviera incorporado en el derecho positivo. ello implica avanzar desde una concepción individualista clásica. es distinta a la de los socios. aunque a la luz de las nuevas tendencias de RSE. 5 44 . al participar en las decisiones colectivas abandonan su interés personal para revestirse del interés que le corresponde como accionistas.°) nos brindan una clara visión que el interés social debe ser un interés común de los asociados. aceptando la participación en las utilidades y pérdidas. Para deducir el contenido del interés social. como señala el artículo 80 de la acotada. así todos observan una conducta donde prevalezca el interés común. Todo ello denota que la personalidad jurídica de la sociedad en la regulación peruana no es otra expresión jurídica que la del capitalismo económico. y ii) el interés de la empresa. la empresa no puede quedar en zonas grises sin saber como actuar. a saber: a)Se le considera como una abstracción del interés común primigenio. Existen diversos enfoques del interés social. los artículos que menciona en el punto anterior en la LGS ( el artículo 80. La doctrina tampoco se ha encargado de desarrollarlo y mucho menos la jurisprudencia. siendo el beneficio económico de los socios el reparto de las utilidades o la eventual asunción de pérdidas. lo que es complejo. para que ella cumpla su objeto. que no se subordinan a los intereses individuales de cada asociado y les impone respetar un interés superior al interés personal. expresado a través de sus órganos y por los acuerdos adoptados. un mecanismo corrector. y que tiene como correlato al artículo . es posible analizar el interés de la sociedad desde dos ópticas: i) el interés propio de la persona jurídica societaria. Los accionistas.°. serviría como un pilar sobre el que descansaría el moderno derecho societario y sería. b) El interés de la sociedad como el poder autónomo de la personalidad jurídica societaria. Si advertimos. el interés de la persona jurídica societaria. del consentimiento de los socios (affectio societtatis)5 en el contrato de sociedad y como el elemento que debe durar toda la existencia de la sociedad. no coincidentes . 5. aproximándose a los fenómenos Según Isaac Halperin en su obra Sociedades Anónimas. señala que es la voluntad o propósito de cooperación en los negocios sociales. nacida del racionalismo filosófico y del liberalismo económico de comienzos del siglo XIX.1 El interés social El interés de la sociedad mercantil no está expresamente definido en la legislación peruana. De ese modo. En este caso se debe tener en cuenta que las funciones de la junta de accionistas tiene como propósito principal el cumplimiento del pacto social y de los estatutos.

el del Estado. sea solo el maximizar el valor de la empresa únicamente a favor de los accionistas6. Por esta razón. Muchos países de economías avanzadas han adoptado políticas formales de difusión de la nueva cultura corporativa. podemos señalar que no creemos que el interés social que debe recoger nuestro derecho comercial. denota una noción más económica que jurídica. entre otros. en suma de poseer una visión de interés que involucra a todos los llamados a obtener una ganancia de la sociedad. En nuestra opinión. el interés de la empresa. el interés de la empresa busca proteger al organismo económico como punto de convergencia de múltiples intereses. Rol del nuevo interés social para generar políticas públicas de responsabilidad social empresarial peruana El debate sobre la Responsabilidad Social se debe trasladar al ámbito de las políticas públicas. una de las cuestiones a debatir en un futuro. Por ello. En el segundo caso.jurídicos colectivos dotados de personalidad jurídica. por ejemplo. el del proveedor. 45 . de CONASEV. incorporándose no sólo en la normativa societaria sino también en el 6 Como lo señala la Resolución 096-2003-EF/94. Este nuevo interés social debe ser el elemento que determine la validez o nulidad del acto societario. en el principio N. Una diferencia básica entre el interés de la persona jurídica societaria y el interés de los asociados se manifiesta. establecer ventajas competitivas para las unidades económicas y potenciar sus actividades en países emergentes. que conlleven conflictos de intereses o faciliten el descontento entre accionistas mayoritarios y minoritarios y por lo tanto acarreen consecuencias desfavorables para los stakeholders. entendiendo que esta puede favorecer el ingreso de las empresas a nuevos mercados. el del acreedor. inscrita dentro de la corriente que incorpora el derecho societario como parte del derecho de las empresas. el Estado debe promocionar la filosofía de RSE. el interés de la sociedad es la brújula orientadora de la conducta que se debe seguir al interior de ella y es la guía para los accionistas y administradores. 6. Concluyendo este numeral. es decir el de los socios. Se trata. en la autonomía del patrimonio de la sociedad como un atributo de la personalidad jurídica. Esta no solo es una discusión jurídica. es si el concepto de interés social debe ser objeto de una definición normativa. sino debe ser un interés que recoge la participación de los grupos de interés que observan que la realización del objeto social fluye de todos los actos de gestión. Se trata de un concepto que permite observar las desviaciones que puedan producirse dentro de la gestión empresarial.° 26. En nuestra opinión. De la respuesta esta pregunta depende la decisión sobre si las prácticas de RSE deben seguir siendo voluntarias o pasar a ser obligatorias.

impartidos por el FONAFE).ámbito de las políticas públicas. la sociedad y el medio ambiente. presionadas por su sociedad civil y como consecuencia del desarrollo de su concepto de interés social. Minera Milpo. el Perú necesita de un mínimo estándar de RSE a ser practicada por las empresas. Es un documento independiente que da cuenta en forma balanceada del desempeño económico. En estos casos. Su función principal es hacer transparente las acciones relacionadas con la responsabilidad social corporativa a los públicos de interés. debemos decir que el Estado peruano no ha adoptado aún decisión en el marco del derecho positivo. entre otros. las ONGs y las centrales de trabajadores. las PYMES sí podrían ingresar poco a poco a practicar RSE si son consideradas dentro de la cadena de valor de las empresas grandes bajo incentivos del Estado. Minera Antamina. Los códigos de ética voluntarios y reportes de sustentabilidad8 elaborados por empresas privadas. Recordemos casos como Minera Yanacocha. Estas prácticas carecen en la mayoría de casos de objetivos a largo plazo que permitan que se involucre el Estado en un papel ordenador y promotor. Al respecto. no obstante. En el Perú. se ha abierto el debate conducente a una norma obligatoria que establezca sanciones ante el incumplimiento de los códigos de ética así como contra la ausencia de prácticas de RSE. las prácticas de RSE están muy ligadas a políticas corporativas aprobadas por sus sedes internacionales. estas prácticas vienen siendo realizadas por las entidades privadas que agrupan a las empresas. es decir. En Chile. entre otros actores. De esa debilidad nace la falta de sostenibilidad de las prácticas peruanas de RSE. presionadas por la demanda social o por otras contingencias de coyuntura. a pesar de que en sectores como el minero y de hidrocarburos se practica desde buen tiempo la RSE7. BHP Billiton-Tintaya. consensuar una agenda de desarrollo para priorizar las intervenciones. la salud. que en su actividad empresarial están muy relacionadas con recursos naturales no dejan de ser casos aislados dentro de un panorama en el que la constitución de las empresas peruanas. El punto es si los códigos de comportamiento que son parte de la RSE deben ser voluntarios u obligatorios es un tema al que ya se ha prestado atención en América Latina. 8 El Reporte de sustentabilidad es un instrumento estratégico para comunicar. para fijar un horizonte de la RSE. De manera inicial. Aguaytia Energy del Perú. (aunque no olvidemos que las empresas públicas poseen lineamientos para realizar prácticas de buen gobierno desde el año 2006. En nuestra opinión. grupos de consumidores. 7 46 . la educación y el trabajo. social y medioambiental de una empresa u organización que debiera ser publicado periódicamente. avalar. difundir y multiplicar el ejercicio de la RSE. El escenario óptimo para ordenar el proceso sería por la vía de producir un debate público desde las instituciones del Estado. construyendo mejores vínculos entre la empresa. gremios empresariales. principalmente en lo ámbitos de la inclusión y cohesión social. Repsol YPF. agregándole valor a la compañía. del que dábamos cuenta líneas arriba. un compromiso del Estado peruano a involucrarse en el desarrollo y fomento de la responsabilidad social. por ejemplo. está dada por la preeminencia de las PYMES.

la subcontratación. No olvidemos. 9 47 . donde uno de sus principales Cabe señalar que la OCDE ha producido una nueva versión de estos principios en el año 2004. con sanciones en caso de incumplimiento. adoptarán legislaciones concretas sobre reportes y códigos de conducta éticos y laborales que será obligatorio medir y divulgar. Razonando desde esta realidad es que consideramos que la RSE es un imperativo político. Estos principios deben ser concordantes con los Principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobados en el mes de abril de 9999. que los sectores que practican RSE están estimulados por sus mercados. los cuales son aún de carácter facultativo. Se agrava esta precariedad por el hecho de que no se establecen sanciones o estímulos por CONASEV a las empresas que declarar la verdad o la ocultan. Los principios de buen gobierno adoptados en el caso peruano tienen como característica que permite la auto calificación de las empresas. El Perú aún no ha actualizado sus parámetros a esta nueva versión. Si han incorporado prácticas de RSE a su gestión empresarial es porque si no lo hacían no vendían productos o servicios negocios en Estados Unidos o la Unión Europea. los parámetros entre empresa y empresa son relativos. las empresas que cotizan en Bolsa informaron a partir del año 2004 a la CONASEV sobre principios de buen gobierno corporativo.En nuestro país. Es urgente una toma de posición peruana en torno a la RSE. Este imperativo puede nacer de los casos empresariales inspiradores trasformados en valores culturales. Desde esa perspectiva el Perú sigue siendo un país frágil frente a las grandes economías. los que sí consideran que deben establecerse prácticas empresariales obligatorias. Los estimados indican que en los próximos 20 años la mayoría de países. A ello habría que agregar que no debería caerse en el exceso de la sobrerregulación porque generaría otros problemas. si no se generan instancias y una agenda precisa. la informalidad. como se podrá suponer. la mayoría de empresas peruanas no asumen este compromiso. lo que no se logrará. las dificultades de acceso a créditos y falta de capacitación. un país que requiere urgentemente un nuevo contrato que integre más actores y tenga reglas claras en este campo. incluyendo los más cercanos. el desempleo. A diferencia del sector empresarial que es supervisado por CONASEV y otras pocas que realizan actividades voluntarias de RSE. sin embargo. Estas empresas deben informar si poseen estos códigos y justificar su inexistencia. conlleva distorsiones porque a pesar que existe un rango de 0 a 4 para autocalificarse. Para establecer políticas públicas sobre RSE encontraremos posiciones desde las ultraliberales que se afirman en el jamás. Ello. económico y social en el Perú. Es un elemento que fomenta la desprotección ambiental. los que exhiben una visión intermedia que proponen políticas de incentivos y. finalmente.

bsr. La misión de la empresa.º 2. Caravedo Baltazar. La empresa en el siglo XXI. Sociedad Anónima. Schwalb. Edición SASE. Responsabilidad social de la empresa. Universidad del Pacífico. Buenos Aires.br BIBLIOGRAFÍA 48 .org www. Setiembre del año 2005. Buenos Aires – Argentina. 998. haciendo un salto vertiginoso que le permita a los ciudadanos y empresas peruanas ejercer un tipo de poder distinto al de las utopías. La sociedad postcapitalista. Perú: empresas responsables. fundamentos para la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible. Argentina Revista Compromiso Empresarial. Edición Editorial Sudamericana. Lima-Perú. Harvard Business Review. ¿Se ajusta la conducta de su empresa a estándares de clase mundial? Volumen 84.Perú. 993. Numa Marin.org www. SASE & Perú 202. 2004.org. Buenos AiresArgentina. 998. Setiembre 2006. las prácticas de RSE nos remiten al sistema político como a un todo. 978. El Estado otorgando incentivos correctos y el mercado mostrando su liderazgo. Impact Media Comercial S. Drucker Peter. Por ello. Maria Matilde y Malca. Michel. Un eje para cambiar el país.A. Primera edición. número 9. Esa es la responsabilidad que el sector empresarial peruano y el Estado tienen en sus manos. como ya ocurre en Chile y Brasil. Oscar. dirigido por una élite que no tenga miedo de agregar valor a sus negocios por la vía del cambio de paradigmas. www. Bogotá –Colombia. Halperin Isaac.iadb. Albrecht Karl. 2005. N. El desafío consiste entonces en cómo hacer sostenible la RSE. Editorial Coordillera SAC. Editorial Depalma. osea un poder concreto que permita cristalizar las demandas por mejores condiciones de vida. 996.ethos. Lima. Responsabilidad social.retos es su institucionalidad. Edición Paidós.org www. Madrid-España.iso.

el funcionario del departamento de emisión de cada empresa de seguros. en un incremento de más del 7% respecto del año 2005 por factores como la dinámica exportadora. Los beneficios del seguro privado pueden llegar a más personas. Profesor de los cursos de Derecho de Seguros y de Arbitraje de la Universidad de San Martín de Porres. Solo en el 2006. alentando las discusiones y la incertidumbre y dificultando la labor de la propia SBS. Estamos ante un negocio que para las partes genera mutuas desconfianzas aquí y en cualquier lugar del mundo. Ello parece extraño si vemos su aporte actual al desarrollo del país. Seguros y AFP (SBS). Abogado por la Universidad de Lima. o el ajustador de siniestros que opina sobre si un siniestro debe o no ser pagado y sobre el monto del caso. que son también un medio importante para la protección social.  49 . las reglas varían según la aseguradora elegida. Sumado todo ello a los excesos incurridos en la redacción de las pólizas y en la ejecución de las mismas. debe ser una verdadera política de Estado en países como el Perú. La difusión de los seguros. se configura una situación que reduce la confiabilidad de estos contratos. la minería y la construcción. La falta de esta ley hace que las sentencias y laudos arbitrales en la materia sean más impredecibles. Máster en Derecho por The London School of Economics and Political Science (LSE).LA CONFIANZA EN LOS SEGUROS PERUANOS Luis Alberto Meza No es frecuente que los seguros privados figuren entre los temas tratados en eventos académicos y profesionales del derecho peruano. ¿Quién dice que para luchar contra la pobreza basta con promover el crecimiento económico y mayores ingresos para los pobres? La tarea de mitigar los riesgos que afectan a los sectores más vulnerables es también fundamental. a pesar de los bajos niveles de penetración en nuestra población. Inglaterra. Existe desproporción (asimetría) en la información que manejan y el fraude que comete un asegurado que busca aprovecharse ilícitamente de un seguro hace tanto daño como las cláusulas abusivas que un asegurador incluye en sus pólizas. y de Derecho de Seguros de la Universidad de Piura. Una ley especial del Congreso de la República debe servir de base para el desarrollo de nuestro derecho privado de seguros. En el ámbito contractual de nuestro mercado de seguros subsisten serios problemas a pesar de los esfuerzos de la Superintendencia de Banca. el abogado y el técnico que redactaron tal o cual póliza. generaron primas por cerca de mil doscientos millones de dólares. Así lo demuestra el SOAT a pesar de los problemas y limitaciones actuales. En la práctica.

nos hemos quedado en el tiempo. según manifiesta Carlos Ignacio Jaramillo. Existe cierto nivel de consenso sobre la necesidad de una ley pero las grandes diferencias vienen por el contenido de la misma. a inicios del Siglo XXI la tendencia internacional exhibe la vigencia de primordiales medios de protección del asegurado. f) Rechazo sistemático a la inclusión de cláusulas abusivas. d) Consagración de los derechos de reflexión y de arrepentimiento del asegurado. b) Sublimación del principio de conservación de los efectos del contrato de seguro. pues en un libre mercado las partes deben decidir cuál es el contenido de sus contratos. hemos tenido varios proyectos legislativos en los últimos años. Encuentro que ese contenido no puede ser otro que reglas que protejan al usuario y al mismo tiempo tutelen las bases técnico-económicas del seguro. la ley francesa de 930. abrieron camino. Y no tan lejos. es decir. ANTECEDENTES 50 . c) Fijación de requisitos mínimos de información previa y de claridad. también en este tema. Así consta en las Memorias del VI Congreso Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros. Hoy es una tendencia internacional indiscutible. e) Establecimiento de precisas reglas de interpretación. Este contrato es hoy regulado básicamente por el Código de Comercio de 902. El evento fue organizado bajo los auspicios de AIDA y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros – FIDES. por el Código Civil de 984 y por algunos artículos de la Ley del Sistema de Seguros de 996. Las leyes suiza y alemana de 908 (eso es. esas son las reglas básicas. A nivel legislativo otros países han avanzado mucho en esta dirección. la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA por sus siglas en francés). Es claro que. a saber: a) Dictado de normas imperativas y semi-imperativas. CILA 2000. no faltan quienes afirman que una ley para el contrato de seguro no es necesaria y que las cosas deben quedarse como están. En el campo contractual. Nótese que ese era el principio dispositivo vigente en el Siglo XIX y en gran medida es el que rige hoy en materia de seguros en nuestro medio. especialmente en lo primero.Tendencia internacional Entre nosotros. pero no todos están de acuerdo. el Código Civil italiano de 942. la ley austriaca de 97. En nuestro país. en un estudio dedicado a “La Protección del Consumidor y sus Principales Manifestaciones en el Derecho de Seguros Contemporáneo: Examen Descriptivo”. hace casi un siglo). En mi opinión. Presidente de la organización mundial más importante en materia jurídica de seguros. hace varias décadas. en Latinoamérica también hicieron lo suyo la ley mexicana de 935 y la argentina del 67.

Seguros y AFP (SBS). y el 200 una nueva subcomisión del Congreso. Ello se evidencia en las rutas señaladas para la regulación de áreas tan diversas como la reticencia y la falsa declaración del riesgo. APESEG. el autor de estas páginas elaboró una nueva propuesta normativa que buscó recoger avances del derecho comparado y. por ejemplo. Walter Villa Zapata. según figura en el llamado “Proyecto Stiglitz” y en su ponencia para las Primeras Jornadas de Derecho de Seguros . destacaron claramente los de la Defensoría del Asegurado de APESEG. la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC). tomando como punto de partida el proyecto de la SBS.Propuestas para una Ley del Contrato de Seguro en el Perú. APESEG. para castigar el uso de medios probatorios fraudulentos (o la exageración maliciosa de pérdidas) por parte del asegurado. elaboró su propio proyecto meses más tarde.Cabe recordar que en 997 se formó una sub-comisión en el Congreso. el trabajo de Rubén S. por encargo de la Superintendencia de Banca. publicó otro proyecto que figura como anexo de su libro “Comentarios a la Legislación de Seguros”. se tomó como base estructural. reprodujo diversas contribuciones esenciales 51 . que provienen del Proyecto Stiglitz disposiciones específicas para proscribir las cláusulas y prácticas abusivas. con autorización del autor. instancia que ha tenido una notable participación en sus primeros años de existencia en nuestro mercado. por encargo de la “Comisión de Reforma de Códigos” e integrada por diez expertos en seguros. Para ello. la celebración del contrato e intermediación de corredores. cuyo trabajo meses después dio lugar al llamado “Proyecto Muñiz”. Paralelamente. hizo público el llamado “Proyecto Farah”. Poco después. Los congresistas Rosa Florián (200) y Rafael Aita (2002) también presentaron sendos proyectos de ley para regular este contrato. hace aportes y expresa tendencias hasta entonces no reflejadas en proyectos peruanos. caducidades convencionales. Entre los aportes nacionales recogidos en la nueva propuesta normativa. elaboró un texto que. sistemático y unitario. entre otros. tuvo lugar en agosto de 2005 y promovió especialmente las contribuciones de expertos nacionales en la materia. como parte del encargo recibido. La organización de estas Primeras Jornadas. una Comisión del Ministerio de Justicia presidida por Jaime Zavala Costa y de la que formaron parte diversos expertos y entidades como el INDECOPI. y para sancionar la reticencia dolosa aun cuando las circunstancias omitidas o declaradas falsamente por quien contrata un seguro carezcan de relación causal con el siniestro. la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros (APECOSE). El trabajo del ilustre maestro argentino. esta vez de solo tres miembros. Cabe destacar. al mismo tiempo. También la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. reglas y principios del mercado local. Presidente del Instituto Peruano de Derecho de Seguros. la sanción de conductas dolosas del asegurado. entre otros. Posteriormente. Stiglitz.

en el Proyecto Stiglitz y que no había sido incluido en ninguno de los proyectos de ley elaborados antes desde el Congreso. de otro lado. existe un camino avanzado. si las partes quieren poner fin a una discusión mediante arbitraje es una cosa. El arbitraje es un mecanismo valioso pero en el Perú sigue siendo caro y no todos tienen acceso a él.de este y agregó otras. En todo caso. que van desde los casi indiferentes. el incumplimiento en el pago de primas debe suspender automáticamente la cobertura. mucho menos después de un siniestro. cabe destacar que cualquier solución legal que se adopte en este punto no deberá poner en riesgo la mutualidad de las primas. en todo caso. Otro elemento importante es que el asegurador no se debe reservar la facultad de designar unilateralmente al ajustador (técnico). como ya se dijo. por ejemplo. amenaza la independencia de los ajustadores y genera graves distorsiones en el mercado. ¿Y cuáles son los temas clave en que se debe proteger al asegurado? Creo que uno de ellos es el de las cláusulas abusivas. Como vemos. una ley moderna para el contrato de seguro. hasta los que brindan una mayor protección como ocurre con la legislación francesa y su famoso Código de Seguros. Por otro lado. está regiones intermedias. Es aconsejable que nuestra futura ley se ubique también en dichas regiones. Y. Es una materia. La reticencia y la falsa declaración del riesgo son también asuntos centrales que generan muchos conflictos en la práctica. considero que el arbitraje debe ser voluntario. Cabe mencionar que la SBS también formó parte de esta Comisión. Otro punto clave es que la prescripción debería reducirse a tres años (hoy el plazo es de diez años por aplicación del Código Civil. Hagamos que la nueva conformación del Congreso de la República se preocupe por aprobar. pero otra distinta es obligar a quien adquiere un seguro a aceptar por adelantado que los problemas futuros serán resueltos por un tribunal arbitral. salvo en seguros marítimos. previsto. generalmente legislaciones del siglo XIX. Me refiero. según sostuvo Marcel Fontaine en la presentación de un estudio de derecho comparado elaborado con aportes de expertos de todo el planeta. es decir. La mayor parte de legislaciones. actuando como secretaría técnica. de una vez por todas. importante y urgente para el desarrollo de nuestro país. no debe permitir que un asegurador de mala fe rechace un siniestro. De otro lado. a que una deficiencia en la situación legal de un empresario por sí sola no debe autorizar al asegurador a rechazar un reclamo. 52 . Estas cláusulas deben ser nulas y la ley debe incluir una definición y una lista no cerrada. qué duda cabe. Protección del asegurado Se sabe que existen diversos grados en que un legislador puede proteger al usuario de seguros. una práctica común entre nosotros que afecta los derechos del usuario. la informalidad tan difundida y que no es novedad en un país como el nuestro. en los que el Código de Comercio prevé tres años).

En cuanto a la caducidad convencional, sabemos los abogados (lo enseñó Carnelutti) que las reglas claras desalientan la litigiosidad, algo importante en tiempos en que la necesidad de una reforma judicial casi no se discute. En nuestro país diversas pólizas dicen que el asegurador no es responsable (es decir, no tiene que pagar nada) si el evento dañoso o siniestro ocurre por culpa (a secas) del asegurado. Entiendo que el principio debe ser otro. La ley debe decir que el asegurado perderá el derecho solo si actúa con mala fe o culpa grave y siempre que su conducta cause perjuicio al asegurador. Y si actúa con una culpa menor y esto influye en la medida de la prestación del asegurador la indemnización se debe reducir pero no desaparecer. En otras palabras, lo que ya no debe pasar es que simples descuidos o informaciones tardías autoricen a la empresa aseguradora a rechazar totalmente el siniestro. Este es un tema central. Diversos proyectos que hemos tenido en el Congreso han permitido que el asegurador no pague nada si el usuario comete un simple descuido o se excede en algún plazo previsto en la póliza. Lo considero un error. Como sabemos, el comercio opera de otra manera y las personas no somos robots. Regulación privada Los aportes gremiales (de aseguradores, corredores, etc.) en la regulación del seguro privado son importantes y la autorregulación es también necesaria. Por ejemplo, la APESEG creó la referida Defensoría del Asegurado el año 2000, pero el esfuerzo privado puede ir mucho más allá. Las aseguradoras inglesas pusieron en blanco y negro hace casi treinta años sus propias reglas o Statements of General Insurance Practice para proteger a sus clientes, reglas que dicen, entre otras cosas, cuándo una empresa de seguros no puede rechazar un siniestro por una declaración del riesgo incompleta. En cambio, muchas pólizas que circulan en el mercado peruano siguen incluyendo, por ejemplo, cláusulas de “bases del contrato” por las que cualquier error, inexactitud o dato incompleto en una declaración o formulario permite al asegurador rechazar el siniestro. Eso no le hace bien a nadie y tampoco a las aseguradoras. El usuario, en realidad, se siente engañado. En la esfera de los corredores y los ajustadores de siniestros, la regulación gremial puede darse mediante códigos de conducta que busquen cada vez más transparencia en las relaciones con sus clientes. Por ejemplo, en el marco de la ley los corredores pueden redactar y hacer respetar sus propias reglas para los procedimientos de venta, para el llenado de declaraciones de salud o formularios de solicitud de seguros, para el manejo de reclamos, etc. Tienen el conocimiento y la experiencia necesarios y fuera del país hay buenos ejemplos. Propuestas para una ley Considero oportuno destacar los siguientes aspectos sustanciales que, en mi opinión, debe contener una ley para el contrato de seguro en el Perú:

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1. Definición. Es necesario incorporar una definición que, sin tomar partido sobre la discusión sobre el concepto unitario del seguro, y siguiendo la tendencia del derecho comparado, refleje una visión dualista que resalte al mismo tiempo el resarcimiento de daños (seguros de daños) y el cumplimiento de la prestación convenida (seguros de personas). 2. Consensualidad. Se debe reconocer que el contrato de seguro es consensual, es decir, nace desde que las partes recíprocamente consintieron en una declaración de voluntad común. Siendo un contrato que se celebra por adhesión, la propuesta viene del tomador y la aceptación corresponde al asegurador. 3. Reticencia y falsa declaración. Se debe distinguir entre reticencia culposa y la dolosa: a) La reticencia dolosa se debe sancionar aun cuando las circunstancias omitidas o declaradas falsamente carezcan de relación causal con el siniestro. Se sanciona la conducta fraudulenta del asegurado. Este principio, que es un aporte del Proyecto Stiglitz, no figura en proyectos elaborados en el Congreso de la Republica; b) La reticencia no dolosa debe traer como efecto el reajuste de la prima. El pago de la indemnización debe ajustarse a la proporción entre la prima pagada y la que debió pagarse en caso que el asegurado hubiera declarado el verdadero estado del riesgo. 4. Declaración de riesgos. Las preguntas del cuestionario entregado por el asegurador deben ser las únicas circunstancias influyentes sobre el riesgo. El cuestionario debe ser el límite al deber de información, sin perjuicio del deber del asegurador de informarse de toda circunstancia trascendente a los fines de evaluar el riesgo. 5. Resumen de cobertura. Tanto en los seguros individuales como en los de grupo, el asegurador debe entregar al asegurado, al celebrar el contrato (con la cobertura provisional o con la póliza), un “Resumen de Cobertura” con los alcances y limitaciones contractuales. Este resumen indicará con equidad, claridad y legibilidad: a) riesgos cubiertos; b) riesgos excluidos y otras limitaciones; c) condiciones para acceder a los pagos del seguro; d) características del procedimiento para solicitar la cobertura, en particular si existen plazos perentorios para la ejecución de actos a cargo del cliente; e) parámetros que, de ser el caso, utilizará el asegurador para la liquidación de siniestros. Para tales efectos, no bastará una simple remisión a las respectivas cláusulas de la póliza. La aseguradora, en base a su conocimiento y experiencia profesional, deberá tener presente los reclamos presentados con más frecuencia por los usuarios. 6. Fuerza obligatoria del contrato. Imperatividad. La ley debe prever un orden jerárquico al que debe someterse la voluntad de las partes, asignando preferencia al derecho necesario por encima de las reglas de autonomía. Las reglas de la ley del contrato de seguro deben ser imperativas, salvo en los casos en que la misma admita expresamente el pacto en contrario.

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7. Cláusulas y prácticas de comercialización abusivas. Se debe contemplar una definición de “cláusulas abusivas”, que deben ser proscritas expresamente. El efecto debe ser la nulidad parcial de la cláusula, consagrando el llamado “derecho de arrepentimiento” por venta de seguros mediante técnicas no ortodoxas como telemarketing, correo electrónico, medios masivos (a domicilio, en la vía pública, en lugares de trabajo), tiendas por departamentos. Se debe prohibir también las prácticas compulsivas a través de contratos conexos predispuestos por bancos, concesionarios de vehículos, etc., que imponen la contratación de seguros ajenos al objeto del contrato básico y/o el nombre del asegurador. 8. Régimen de pago de primas. Debe quedar claro que el obligado al pago de la prima es el tomador. En el seguro por cuenta ajena, el asegurador no podrá rechazar el pago efectuado u ofrecido por un tercero. La prima debe ser exigible desde la celebración del contrato. La falta de pago de primas debe generar la suspensión de cobertura, regla que admite pacto en contrario. Los siniestros producidos durante la suspensión de la cobertura no deben ser asumidos por el asegurador. 9. Régimen de caducidades convencionales. Se debe sancionar con pérdida del íntegro de la indemnización cuando el incumplimiento de cargas anteriores o posteriores al siniestro, mediando dolo o culpa grave del asegurado, influya en la extensión de la obligación del asegurador. Diversos proyectos han dispuesto que el incumplimiento de una carga prevista en la ley o el contrato de seguro, que no se deba a caso fortuito o fuerza mayor, dará lugar a la caducidad del derecho al que la carga esté referida. Sin embargo, considero preferible dedicar una sección a la “Caducidad Convencional” y disponer que cuando la ley no ha determinado el efecto del incumplimiento de una carga impuesta al asegurado, las partes pueden convenir la caducidad de los derechos de este solo si el incumplimiento obedece a su dolo o culpa grave. 10. Denuncia del siniestro. Dado que se trata de una carga de conocimiento y no de voluntad, la ley debe establecer que todo interesado podrá hacer esta declaración. En cuanto a la sanción por incumplimiento de la denuncia: a) la violación culposa debe facultar al asegurador a reducir la indemnización en la medida en que se reduciría si hubiera sido notificado oportunamente; b) la infracción dolosa, para impedir que el asegurador pueda verificar oportunamente las circunstancias en que ocurrió el siniestro, debe liberar al asegurador. El asegurado no debe perder derecho a la indemnización cuando incumpla la carga sin ocasionar perjuicio al asegurador y sin que medie culpa grave o dolo de su parte. 11. Corredores y celebración contractual. Sus facultades deben ser estrictamente materiales y limitarse a recibir propuestas de celebración o modificación de contratos de seguro y entregar instrumentos emitidos por el

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asegurador referidos a contratos y sus prórrogas. No deben estar facultados para realizar actos jurídicos en nombre del asegurado. Se les debe prohibir prácticas como recibir denuncias de siniestro, recibir pagos (algo que ya prohíbe la Ley 26702) y emitir certificados de cobertura. 12. El deber del asegurador de pronunciarse. Daños al asegurado. Este deber existe siempre que haya una denuncia de siniestro y aun cuando el asegurador considere que ha sido efectuada tardíamente, pues si no se pronuncia por el rechazo, su omisión importa aceptación. Se debe contemplar un pago a cuenta del asegurado (no menos del 50%). De otro lado, el asegurador que dolosamente rechaza el pago de un siniestro debe responder por los mayores daños que su conducta maliciosa cause al asegurado. En otras palabras, su responsabilidad no debe limitarse al pago de intereses. 13. Prescripción. El plazo de prescripción debe ser de tres años, computados desde que la correspondiente obligación es exigible. La única distinción tiene relación con la oportunidad en que se inicia el cómputo de la prescripción de la acción del beneficiario de los seguros de vida individual o colectivo, es decir, desde que conoce la existencia del beneficio. Por otro lado, los actos del procedimiento establecidos por la ley o el contrato para la liquidación del daño, no deben ser causa de interrupción de la prescripción. Sí debe serlo el reconocimiento expreso o tácito que formule el asegurador sobre el derecho del legitimado activo. 14. Provocación del siniestro y cobertura de la culpa grave. Se debe prohibir la cobertura de los siniestros provocados por dolo o culpa grave del asegurado, salvo pacto en contrario con relación a esta última. El asegurador no debe responder cuando el asegurado, fraudulentamente, utilice medios falsos para probar los daños o exagere los mismos. 15. Reglas de interpretación. Se debe incorporar normas de interpretación que procuren el equilibrio contractual y la protección el asegurado. 16. Arbitraje voluntario. Los aseguradores no deben fijar el arbitraje obligatorio en las pólizas. Este mecanismo de resolución de conflictos, si estuvieran ambas partes de acuerdo, deberá ser acordado recién al momento en que surja la discrepancia. Se reconoce así que el mecanismo natural y ordinario para la resolución de conflictos es la vía judicial, sin dejar de destacar la conveniencia de promover un arbitraje económicamente más accesible. 17. Bilateralidad en la designación del ajustador. Este principio debe ser previsto expresamente en nuestra ley. En la actualidad, como ya se dijo, muchas pólizas se reservan el derecho del asegurador de designar unilateralmente al ajustador (que, en la práctica, dice si corresponde o no el pago del siniestro), o adoptan figuras que apuntan hacia lo mismo, es decir, por ejemplo, que el asegurador designa una terna de ajustadores y el asegurado escoge entre ellos.

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Ya mencioné que en nuestro país los ajustadores cumplen un rol muy importante y tienen la potestad legal de opinar sobre si un siniestro es o no cubierto por las condiciones de la póliza. 19. En la práctica. Ello en muchos casos requiere no solo de un estudio de hechos. o determinen condiciones preexistentes. que el asegurador procede de mala fe en el rechazo. es decir. Se debe negar la posibilidad de que las empresas de seguros resuelvan el contrato de seguro. el tomador o asegurado debe tener derecho a que se le informe por escrito sobre las razones precisas del rechazo. sobre la base de resultados de pruebas genéticas. En ese sentido. Asimismo. reglamentos y otras normas jurídicas por parte del asegurado o beneficiario. cuando el asegurador rechaza la celebración del contrato de seguro o la renovación. no cumpla con las normas jurídicas vigentes en materia de libros y principios contables. Seguros e informalidad. exclusión de riesgo o. es afectada en perjuicio de todos. 20. se debe tener presente los “Seguros de Perfil” criticados por Rubén S. en su actividad comercial o empresarial. o determinen si una persona es elegible para determinados seguros. cuya participación en el mercado peruano. que liberan de responsabilidad al asegurador en caso de violación o incumplimiento de leyes. Seguros y genoma humano. Ello sin perjuicio de las reglas del Código Procesal Civil en materia probatoria. deben ser nulas las cláusulas que disponen la caducidad. llama la atención (y preocupa) la frecuencia con que diversos ajustadores hacen ese delicado trabajo sin ser abogados y sin la asesoría de un profesional del derecho. no quiero dejar de destacar lo siguiente. Stiglitz y Augusto Morello. Se debe proteger el derecho de toda persona a recibir un trato no discriminatorio. o rehúsen la cobertura asegurativa. deben ser cumplidas sustancialmente. de acuerdo con las circunstancias de cada caso. sino de un profundo análisis de cláusulas contractuales. Recogiendo aportes doctrinarios sobre el tema. 18. sin que sea indispensable cumplir con la lite- 57 . fuentes y conceptos jurídicos. en virtud de las pólizas y prácticas aludidas. incluyendo las previstas en “cláusulas de garantía” o “prescripciones de seguridad”. Finalmente. Y deben también ser nulas las cláusulas que liberan al asegurador en caso que el asegurado. aquellos en los que el asegurador acepta o rechaza la celebración del contrato en base a información que no tiene relación directa con el riesgo a cubrir y que operan como una forma de discriminación.Tal situación restringe además el derecho de gran número de ajustadores autorizados por la SBS a operar en el Perú. Cláusulas de garantía. en general. Ya mencioné la necesidad de prever reglas relativas a la relación “seguros e informalidad”. sugiero consagrar el principio por el cual las cargas. A propósito de este tema. Considero que la informalidad no debe autorizar el rechazo del siniestro cuando no esté vinculada causalmente con el daño o cuando se determine.

y el asegurador tiene la carga de probar las causas que lo eximen de responsabilidad. Cambio en las condiciones contractuales. según ha destacado la Defensoría del Asegurado de APESEG. Considero que así debe ser contemplado en la ley. Seguro de salud o asistencia médica. el valor comercial debe ser la base indemnizatoria. En la práctica peruana. y se debe procurar su nivelación con la suma asegurada. Se debe incluir disposiciones específicas para el “Seguro de Salud” o de “Asistencia Médica” con los siguientes componentes principales: () En las pólizas de seguros de salud en casos individuales. Asimismo. Es importante que la ley contenga un enunciado sobre los principios probatorios centrales. (2) La aseguradora tiene el deber de inquirir o preguntar si considera que la declaración de salud del asegurado es incompleta. se entenderá que lo manifestado por el asegurado en su declaración personal de salud queda aceptado. el asegurador no asume el siniestro. 21. no es extraño observar que cuando ocurre un siniestro el ajustador verifica inmediatamente si se cumplieron las “garantías” previstas en la póliza.ralidad de la norma o la cláusula que las establece. por ejemplo. Siniestros continuados. 25. el asegurado debe tener la posibilidad de analizar los cambios y aprobarlos o rechazarlos dentro de un plazo razonable. Este es también un tema fundamental. 23. luego de la evaluación se deberá dejar constancia expresa en la póliza de cuáles serán las exclusiones en el caso del asegurado. 22. 24. si el siniestro se inicia durante la cobertura y continúa después. Si hay incumplimiento. De otro lado. En el Perú existen “cláusulas de ausencia de control” que en la práctica. en especial en materia de seguros empresariales. el asegurador debe establecer claramente y de una manera fácilmente comprensible para el asegurado que la continuidad debe pactarse. (3) El asegurador deberá realizar evaluaciones oportunas y obligatorias en los casos de contratación de los seguros de salud o asistencia médica. pueden llegar a cubrir la ebriedad de quien conduce un vehículo. Seguro de vehículos. por una prima adicional. Se debe incorporar el principio por el cual. treinta días. Si la aseguradora quiere cambiar las condiciones de una póliza. en el sentido siguiente: Corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro. Carga de la prueba. en cuanto a la prima o condiciones contractuales diversas. según lo destacado por la Defensoría del Asegurado de APESEG. así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. aun cuando el incumplimiento nada tenga que ver con el evento dañoso. el asegurador debe 58 . Es claro que en ningún caso la ley debe promover este tipo de conductas. y si estas no se realizan.

responder. más temprano que tarde. cualquiera de nosotros) y quienes ofrecen la cobertura profesional de los riesgos y conocen mejor este negocio (aseguradores). seguridad y crédito y en la solución de problemas indemnizatorios en nuestro país. Por otro lado. el asegurador no será responsable del mismo. Impulsemos también desde el derecho el desarrollo de esta institución. mayor confianza y equilibrio entre quienes compran un seguro (es decir. 59 . si el siniestro se inicia antes y continúa después del inicio de la cobertura. PALABRAS FINALES Los seguros pueden aportar mucho más en la creación de capital. alentando la investigación jurídica e inyectando.

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en sus diversos ámbitos de estudio. Concepto de Derecho. 2. de un período determinado El presente artículo enfoca al derecho desde un aspecto netamente normativo. conceptualizado desde todas sus acepciones y qué papel preponderante ocupa la norma jurídica y la ley para con el Derecho.  61 . El Derecho como norma. Con estudios de Postgrado en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. 5. Asimismo. Con ello se pretende que el lector conozca los aspectos generales del Derecho como es. y a la vez. juristas y estudiosos del derecho. hay que tener en cuenta las múltiples acepciones sobre el concepto de derecho y las definiciones sobre el mismo que otorgan diversos autores entre los que tenemos a grandes filósofos. INTRODUCCIÓN Docente Universitaria. 4. La riqueza del derecho radica. El Derecho como ciencia. Abogada en ejercicio.Diferencia entre Norma y Ley.EL DERECHO COMO NORMA Nelly Villar Barnuevo SUMARIO . 3. posee un elemento histórico-evolutivo que refleja los diferentes conceptos con sus matices propios.Características de las normas jurídicas.

Luís. 5  JHERING.A. o producto de vida humana objetivada creada para satisfacer unas necesidades sociales. p. que además define al derecho como la ordenación bilateral atributiva de las relaciones sociales orientadas al bien común. Buenos Aires-Argentina. eclesiástica y civil. algunos autores han delimitado el concepto de Derecho desde diferentes ámbitos. 4ta. el Derecho constituye un organismo. como valor y como norma. p. p. p. Rudolf. Valparaíso Chile)p. para algunos el Derecho es una ciencia que tiene como objeto a las normas jurídicas2. Agosto de 3 p. p. 1. 2 KELSEN Hans Teoría pura del derecho. forma y poder de una República. de acuerdo con las exigencias de valores y que obtiene eficacia en la realidad colectiva. Barcelona. Edición. Introducción a la Ciencia del Derecho. Temas de Eudeba. Editorial Universitaria. Esta teoría elaborada por Reale5. Legaz y Lacambra. Barcelona. Buenos Aires.  5 Ibid. CONCEPTO DE DERECHO Cabe resaltar. Editorial Losada S. Segunda Edición Castellana. 34  Ibid. 00  REALE. 54 62 . . 43. Ediciones pirámide S. Buenos Aires-Argentina. Introducción al Derecho. Edeval. Madrid. Miguel. Miguel. Introducción a la ciencia del derecho. Leviatán. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Bosch. 53 3 HOBBES.   LEGAZ Y LACAMBRA. Para Von Jhering.A. Thomas. señala que el Derecho es un hecho histórico-cultural.A. . Casa Editorial S. para otros consiste en la libertad de hacer u omitir3.A lo largo de la historia. Sexta edición. Asimismo.  Edición. Posteriormente surge una teoría que establece elementos fáctico-axiológico-normativo al Derecho4. la contribución de Reale se aprecia cuando señala que el Derecho es una realidad susceptible de ser contemplada desde una triple perspectiva: como hecho. Universidad de Puerto Rico. La Dogmática Jurídica. O la materia. 3 4 REALE. Así.p. Teoría Tridimensional del Derecho. 4. 4.

p. para alcanzar la justicia como uno de los valores supremos del Derecho. entre otros. Sin embargo. p.A. es preciso resaltar que de todas estas posturas y teorías. Buenos Aires. mediante un sistema de legalidad dotado de valor autárquico. por Derecho se entiende al conjunto de reglas de conducta. por otro lado elementos indispensables para que el derecho cumpla con su finalidad: la justicia. p. la seguridad o la utilidad3. 2da. Op.52-53 4 Ibid. Carlos. 0 COSSIO. Aníbal. creador de la teoría egológica. p. lo cierto es que existen elementos comunes que configuran el Derecho como conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos de una sociedad. para lograr la convivencia y justicia entre los individuos y cuya eficacia está garantizada por la posibilidad del uso de la coacción organizada por el Estado4. 63 . Se puede apreciar -de todas las definiciones anteriormente citadas. Teoría General del Derecho. Edición. Pero el Derecho consta también de distintos elementos. Introducción al Derecho. Editorial Losada S. Por otro lado. El Derecho Positivo es el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en una determinada sociedad. 44. 00 2 Ibid. IDEOSA. no todos han proyectado el concepto con una misma orientación definida. Además. y es que se debe tener en cuenta que existen diferentes modos o acepciones de definir al derecho.define al Derecho como un orden de vida social que con el valor de la justicia delimita las respectivas esferas de licitud y deber. La Teoría Egológica del Derecho y El Concepto Jurídico de Libertad. entre los que se encuentran elementos lógico-formales que constituyen la armazón lógica del Derecho y. Para Cossio. considerado tanto como conjunto de normas integrantes del ordenamiento jurídico (Derecho positivo). Luís. o ya como facultad.cit. 0. ya sea como conjunto de normas. Lima-Perú. el Derecho es la conducta de intersubjetivamente interferida0. como ciencia o como justicia. En tal sentido. 4 3 LEGAZ Y LACAMBRA. así tenemos al derecho positivo y al derecho subjetivo. atribución del sujeto (Derecho subjetivo).que los autores de una u otra forma han tratado de encontrar un concepto. en la actualidad se encuentra muy arraigada la doble concepción del Derecho. 300  TORRES VÁSQUEZ. llegamos a la conclusión que el Derecho está conformado por dos partes integrantes que forman parte de un mismo Derecho. sin embargo. cuya observancia es impuesta a la colectividad de personas así como a las facultades o prerrogativas reconocidas conferidas por tales reglas a los individuos2. una definición para lo que significa derecho.

se asemeja el concepto de Derecho al de un conjunto de normas. pues no se ajusta a los parámetros de una ciencia formal o una ciencia natural. p. Se dice que es una ciencia cultural. . La norma jurídica es aquella regla de conducta que determina a través de la libre elección.Una acepción más ambiciosa es aquella que considera al Derecho como ciencia (pero no cualquier ciencia). jurídicas. El Derecho es una ciencia o disciplina cultural y como tal estudia e investiga la realidad jurídica. Miguel. se concibe al Derecho como un sistema de normas y la norma es la forma de como se exterioriza y se expresa el Derecho.354 . la verificación previa entre otros factores de lo que la realidad social establece. libertad y voluntad exteriorizada la manera de cómo los 2. En conclusión. de los sentidos humanos. 4. lo cual origina sus deberes y derechos (derechos subjetivos). su análisis gira en torno al Derecho positivo como regulador de conducta humana social al prescribir. a los parámetros de ciencia fáctica. p. Según Reale. Introducción al Derecho. Esta aclaración es de suma importancia. 30. técnicas etc. que están garantizados por la fuerza coercitiva del Estado. Octava Edición PUCP . ya que el Derecho es un conjunto sistematizado de normas. Ibid.  TORRES VÁSQUEZ. tanto del Derecho objetivo como del derecho subjetivo. Como podemos apreciar. es menester analizar minuciosamente tal definición. determinados comportamientos. Rubio Correa5 considera al derecho como disciplina del saber. EL DERECHO COMO NORMA 5 RUBIO CORREA. El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho). es decir. 3. ya que estudia la actividad humana. y las normas forman parte del derecho y entre las normas se encuentran las morales. concretado en el espacio y en el tiempo como experiencia efectiva. Marcial. Aníbal. el Derecho se ubica dentro del campo de las ciencias culturales y forma parte de las llamadas ciencias del logos. pasada o actual”. para comprender su importancia. Madrid: Pirámide. pero con la posibilidad de llegar a ser ciencia en el futuro. p.   64 . prohibir o permitir a los individuos. Ibid. Aníbal. 30. sino. Perú. de la cultura. trato social. sin embargo. EL DERECHO COMO CIENCIA 3. La ciencia jurídica es esencialmente normativa e interpretativa. REALE. Partiendo de este enfoque. p. Y es que hay que tenerse en cuenta que la calificación de ciencia amerita la contrastación. “la ciencia del derecho es siempre ciencia de un derecho positivo. TORRES VÁSQUEZ. en la mayoría de las definiciones anteriormente descritas.

20 2 65 . sin organismos. puesto que va a dirigir la voluntad de los individuos2.cit. Para Bobbio el concepto de Derecho debe contener los siguientes conceptos: el de sociedad. Norberto. NORMAS JURÍDICAS a) Generalidad b) Imperatividad c) Finalidad Toda Norma Jurídica presenta elementos fundamentales que caracterizan su esencia y naturaleza. 23 Ibid. Op. sin jueces. Op. inquebrantalidad. Las Normas Jurídicas poseen un mandato vinculatorio e inviolable22. sin ideales que traten de coadyuvar a la realización de la justicia. p. no se puede concebir que exista un derecho sin reglas jurídicas. a) Generalidad: Las Normas jurídicas no admiten excepciones aún cuando algunos juristas nos hablan de leyes individuales. sin relaciones.  KELSEN Hans Op. el orden social y la organización. Aníbal. b) Imperatividad: esto quiere decir que ordena y manda que algo se haga o no se haga. 3. sin deberes.1 Características de las Normas Juridicas. sin justicia. de la paz social en un sistema organizado. . p. En conclusión.cit. obligatoriedad y su carácter imperativo.  22 TORRES VÁSQUEZ. Editorial Debate. cit. Luís. quien habla de la existencia de una estructura jerárquica que tiene como base la Constitución y en la cúspide las normas individuales20. Entre los más importantes tenemos generalidad. p. p. 3. 4 LEGAZ Y LACAMBRA. sistematizado. Teoría General del derecho. Entre ellos se encuentra Kelsen. sin obligaciones.  BOBBIO.individuos se desenvuelven en una sociedad siguiente los distintos parámetros y normas jurídicas. sin instituciones. sin normas. c) Finalidad: ya que tiende a establecer un orden justo23.

26 En algunos países constituye la primera fuente formal de Derecho. legis”. que significa escoger entre lo bueno y lo malo. todo precepto normativo. A. la palabra ley proviene del latín “legere”. La Ley es una norma obligatoria. pero la ley no es sino una de las formas de manifestación de la norma24. Las leyes son normas. Editorial y Distribuidora S. Décima Edición. p. Serie de grandes tratados generales de Derecho Privado y Público. y publicada conforme a los preceptos vigentes. 2. ¿EXISTE DIFERENCIA ENTRE NORMA Y LEY? Ibid.23 2 FLORES POLO. es decir. Es toda regla de Derecho. Vol. sostiene que no hay que confundir la norma con la Ley. p. . Teoría General del Derecho. de acuerdo con el mecanismo Constitucional. . Carnelutti2. Es toda disposición sancionada por el Poder Legislativo. Edición. reglas de conducta obligatorias. Editorial Revista de Derecho Privado. etc. Edición. Circulares. Francisco. por ende el modo más importante en que se manifiestan las normas que regulan con carácter obligatorio la conducta social2. p. 33. general. XVII. pág. Madrid. 4. Para la Real Academia Española. p. Así por ejemplo tenemos a los Decretos. Por otro lado. la intervención de un órgano del Estado. ordenanzas. Resoluciones. según los trámites que marca la Constitución para el ejercicio de la función legislativa. Mario. imperativa. hasta el punto de convertir una y otra en dos conceptos equivalentes. La Ley es la principal fuente del Derecho y podríamos definirla en dos sentidos2: •Amplio o Material: Es toda norma. Diccionario Jurídico Fundamental. 203 ALZAMORA VALDEZ. •Restringido o Formal: Se entiende por ley a todo precepto jurídico aprobado por el Congreso (Poder Legislativo) a través del Procedimiento prescrito en la Constitución. a diferencia de la costumbre que procede de la comunidad. Introducción a la Ciencia del Derecho. promulgada por el Presidente de la República y publicada en el diario oficial. puesto que ésta es la forma que reviste la norma. la palabra ley viene del latín “lex. Es la manifestación de voluntad colectiva expresada mediante los órganos constitucionales. Etimológicamente. tiene una sustancia que es distinta a las normas. 2 Ibid. algunos la derivan de “lagando”. era. emanada del Estado.cit. Op. promulgada por el Ejecutivo y provista de una sanción. p.Se suele contraponer los conceptos de norma y ley. Pedro. Aníbal. 24 25 CARNELUTTI. que significa leer. 455. Sólo es ley la norma emanada por el Poder Legislativo. El Derecho no se identifica con la norma. 3era. 55 2 66 . regla social obligatoria emanada de la autoridad Pública Competente. y su dictado y publicación25. 2 TORRES VÁSQUEZ. por lo tanto como elementos de la ley tenemos a: la norma jurídica. La ley material proviene del Estado.

Casa Editorial S. . Thomas. Introducción al Derecho. 4 67 . (44) La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad.A. 54 Reale. 0. p. p. p. Francisco. 33 Hobbes. 53 Legaz y Lacambra. 3. 4. Fondo editorial. . Lima . Alzamora Valdez. p.A. forma y poder de una República. Edeval. Barcelona.A. p. Editorial Revista de Derecho Privado. Rudolf. Madrid. p. Miguel. Bosch. Mario () Introducción a la ciencia del derecho. Temas de Eudeba. (43) Introducción a la Ciencia del Derecho. p. Editorial Losada S.  Carnelutti.A Madrid. p. Universidad de Puerto Rico. 3era. Ediciones Pirámide S. Teoría pura del derecho. eclesiástica y civil. Lima-Perú. Pedro. Editorial Universitaria de Buenos Aires. (4) La dogmática jurídica. () Leviatán o la materia. 300 Flores Polo. Miguel. p. Teoría General del Derecho.  Kelsen Hans (3). (2000) El Sistema Jurídico. Carlos. 2. p. Editorial y Distribuidora de Libros S. 55 Cossio. Teoría General del Derecho. (200) Introducción al Derecho. p. 5 y 3 Reale. 3 Ihering. p. 354 Torres Vásquez. Aníbal. Ideosa. 23 Bobbio Norberto. Luís. Edición. XVII. () Teoría General del derecho. Editorial Losada S. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 5.Perú. Edición. . () Teoría tridimensional del derecho. Vol. Pontificia Universidad Católica del Perú. .  Rubio Correa. Buenos Aires -Argentina. .. p. () Introducción al Derecho. Octava edición. 2. Editorial Universitaria. 2da. 3. Marcial. Editorial Debate. Introducción a la ciencia del derecho. Valparaíso Chile. Buenos Aires. () Diccionario jurídico-fundamental.A. Barcelona. Buenos Aires-Argentina. Serie de grandes tratados generales de Derecho Privado y Público.

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iii) La prestación de los servicios debe aplicarse eficazmente (COSTOS) (Guarch. en los que se debe distinguir: los aspectos sanitarios de los productos y procesos. 69 . en busca de inversiones y.ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LOGRAREL ÉXITO DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN EL SERVICIO DE SANEAMIENTO María Luisa Valdivia Bocanegra * <La importancia de la infraestructura... 1992: 14). ha provocado que. Coordinadora de la Maestría en Derecho de los Negocios.. Profesora de los cursos de Contratos Atípicos. Asesora Independiente. Títulos Valores y Seminario de Títulos Valores. know-how para acelerar las mejoras en los niveles y calidad del servicio> José Luis Guasch Concesiones en infraestructura El rol del Estado y su compromiso en el sector saneamiento Todos percibimos de una u otra manera la importancia de contar con agua y servicio de alcantarillado. países en desarrollo hayan recurrido al sector privado para financiar y gestionar los servicios de infraestructura. el nivel de trato y respuesta a las demandas de los usuarios (CALIDAD). la falta de fondos suficientes.. ii) Brindar estos servicios con una calidad adecuada a estándares de existencia. __________________ * Abogada y Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo. vale la pena señalar cuáles son los estándares mínimos a considerar por los Estados como compromiso irrenunciable: i) P]oner a disposición de todos los habitantes de la jurisdicción que corresponda y atender en los menores plazos posibles servicios de provisión de agua potable y desagüe (COBERTURA). sin embargo.

olor y sabor aceptables para cada uso personal doméstico. Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Defensoría del Pueblo. proteger. debe tener un color. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento. el desarrollo y el medioambiente. 70 . El agua tiene un valor económico en sus diversos usos y debería reconocérsele como un bien económico. los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles. que el Estado debe considerar que el abastecimiento de agua sea continuo y suficiente para usos personales y domésticos. Es entonces. deben ser accesibles sin discriminación alguna (accesibilidad física. el Estado Peruano tiene varias obligaciones: respetar. la relación intrínseca entre el problema de la pobreza. sin discriminación y con acceso a la información). la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de Dublín estableció cuatro principios básicos que deben guiar la acción de los Estados en esta materia: i) ii) iii) iv) El agua dulce es un recurso finito y vulnerable. se realizó en Kyoto.°15 del Comité de Derechos Económicos. la concientización sobre la prioridad del agua para su consumo. la salud y la educación que se podrán superar si y solo si se resuelve el acceso equitativo y suficiente al recurso fundamental que es el agua. más que una declaración un compromiso para las políticas públicas de los gobiernos modernos. No debemos perder de vista. que comprenden entre otros: el consumo. así como los servicios. en marzo de 2003. En 1992. Japón. y en función a los Tratados Internacionales. el Tercer Foro del Agua. esencial para sostener la vida. El agua y las instalaciones. por eso es que no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. garantizar y promover. económica. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios. La calidad no deja de ser menos importante. saneamiento. Por lo mencionado anteriormente. 2005: 28-30). Es importante rescatar que a nivel mundial se ha establecido como meta del milenio para el año 2015 la reducción a la mitad del porcentaje de personas sin acceso al agua potable. la gestión y la protección del agua. que ha aportado para todos los países en general. preparación de alimentos e higiene personal y doméstica. Por otro lado. El reconocimiento del valor económico del agua ha sido complementado con su valor social y cultural en la Observación N.Es así.

existiendo en Latinoamérica y en el Perú casos aislados de adaptación de modelos exitosos. que el Estado asuma su verdadero rol de promotor del desarrollo de sus ciudadanos. por la recurrente ineficiencia del sector público. Para el Estado era prioritario la universalización del 71 . inclusive cuando hacia la década de los 90 se invirtieron US$ 2. el modelo no ha logrado implantarse plenamente. sino en la región latinoamericana en general. por deficiencia en el diseño y la implantación principalmente en la consideración de aspectos políticos y sociales. Haciendo una breve reseña de la situación del sector.En términos relativos existía una buena provisión de los servicios. no debemos perder de vista la situación del mismo antes de su último desarrollo: Situación al final de los 70. Existen variados problemas en este sector.En cuanto al servicio del agua. Situación del sector La prestación de los servicios de saneamiento pasa por una problemática de larga data no solo a nivel nacional. de allí que insista en un marco regulatorio eficaz que permita una supervisión y fiscalización independiente. Es indispensable. El gran problema. sino que el Estado debe garantizar un acceso adecuado a aquellos sectores que no pudiendo pagar su consumo deben abastecerse del mismo como requisito básico para paliar sobretodo la salud de estos. regular y fijar políticas. técnica y efectiva. Los modelos de control estatal y de participación del sector privado no han tenido resultados sostenibles en el mediano plazo.500 Millones. por ser este un sector muy sensible. suficientes y aceptables.. lo que no implica su provisión gratuita. el Estado debe asegurarle a todos sus ciudadanos el acceso al agua y alcantarillado aún cuando este no pueda acceder por sí mismo a este servicio. También debemos señalar las superposiciones de funciones y competencias. por lo que deberá incentivar medidas de corto. con calidad y tarifas justas. Esto nos lleva a verificar que el modelo estatal no ha funcionado. es que aún cuando el sector privado ha intervenido. mediano y largo plazo para que se haga posible el acceso a los ciudadanos que no cuentan con el servicio y que aquellos que ya lo reciben lo hagan de manera sostenible. De igual manera. era la época en que la concepción de regiones estaba en pleno desarrollo. aparentemente compartidas. el Estado deberá establecer medidas que aseguren que los costos del servicio sean razonables. en un esfuerzo por mejorar infraestructura y servicio. pero que a resultas llevan a inacciones o peor aún a conflictos interinstitucionales. desarticulación de las acciones sectoriales y ausencia de coordinación entre las entidades del Estado dedicadas a prestar. y en el segundo caso. desde vacíos normativos. a través de los conocidos subsidios. específicamente en el sector saneamiento. continua. En el primer caso.

. se requiere invertir 4. La consecuencia inmediata fue el retraso en las tarifas.servicio. En la actualidad se mantiene esta situación. disminuir los altos niveles de agua no facturada y mejorar el control de las pérdidas de agua incrementando los niveles de micromedición. todos los servicios a nivel saneamiento requieren de acciones de optimización de la gestión empresarial y de la infraestructura existente. siendo los niveles de inversión muy bajos. y. Por otro lado. a pesar de que se hicieron en su oportunidad inversiones que hubieran significado su desarrollo de haberse producido con visión gerencial. Esta situación se vió reflejada en la disminución significativa de los recursos asignados. En términos generales. que el “valor social” declarativo era más importante que el equilibrio económico financiero de los operadores. sobre todo en el manejo de redes para lograr una mejor distribución.Dado que los servicios eran altamente dependientes de los presupuestos gubernamentales hubo una fuerte recesión debido a la falta de sostenibilidad. de tal manera. De tal manera. alcanzar las metas del milenio al 2015.º 94. se encuentra en inminente riesgo de colapso. es así que se señala que hacia finales de 2003 más de 7 millones de personas carecían del servicio de agua potable. el Estado debería tomar en cuenta las siguientes alternativas: a) Control estatal: De los antecedentes. así mismo.El Viceministerio de Vivienda y Construcción informa de algunas cifras que debemos considerar para visualizar la situación del sector saneamiento. se estima que para reducir los déficits de cobertura en un 50%. el Estado tenía una participación preponderante como operador y financiador de las inversiones. entre los principales problemas por resolver. Situación actual. insatisfacción de la demanda. Sin embargo. finalmente cumplir con las metas del milenio. Podríamos considerar que para reducir los niveles de ineficiencia en el sector saneamiento. la infraestructura del sector tiene una antigüedad promedio de 30 años y que en tal sentido. inclusive en zonas urbanas. reducción de la calidad del servicio. La crisis de los 80. y de esta manera. De acuerdo con los datos proporcionados por el Viceministerio de Construcción y Saneamiento.. señala que en general. la propia Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N. tanto para las inversiones como para la operación y mantenimiento. aproximadamente 11 millones no contaban con servicio de alcantarillado y en relación al tratamiento de las aguas residuales solo el 20% de ellas era tratada.472 millones de dólares. era nula la atención a temas de eficiencia económica y sostenibilidad financiera. que la ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 72 . deterioro de la infraestructura y disminución de la calidad del personal por pérdida de valor de los salarios del sector público. podemos concluir que la gestión del Estado como empresario no ha funcionado eficientemente.

diseñará los incentivos cuando los costos hundidos sean cuantiosos. sin perder de vista la gestión adecuada de los distintos stakeholders. el Estado evaluará adecuadamente la situación actual y futura del servicio público. gestionar. fundamentalmente en el sector saneamiento que es tan sensible desde las diferentes aristas. y en segundo lugar. vale la pena intentar su viabilidad aún haciendo esfuerzos creativos de diseños en función a la realidad socio política del país. no es conveniente por el rechazo social y político que generaría. y finalmente. CÓMO HACER PARTICIPAR AL PRIVADO CON ÉXITO De las experiencias en Latinoamérica se concluye que. y finalmente. operar y mantener deberá identificar. tener en cuenta las circunstancias locales y la adecuación al marco legal y regulatorio. así mismo.°1. la selección del socio. no han logrado implementarse. las que mostramos a continuación. la participación privada en infraestructura ha sido motivada por una necesidad urgente de realizar enormes inversiones. gerente o inversionista será una tarea importante. pero además para mejorar la cobertura. En tal sentido. Las formas de participación de operadores privados son muy variados1. tercerización de servicios hasta la privatización de los activos. con los modelos convencionales. 1 73 . porque las empresas de saneamiento han perdido valor. la duración promedio de cada modalidad. la asunción de las inversiones. Ver cuadro N. que especifica las modalidades convencionales de participación privada preparada por el Banco Mundial. en la misma se describe el grado de intervención en cuanto a la propiedad de los activos. en primer lugar. la mejor opción para esa participación. c)Asociación Público Privada: Si bien son más razonables que la privatización. debido a la sensibilidad del sector.propia experiencia arroja resultados negativos. por lo que no sería rentable ni siquiera para el Estado. no podrá dejar de considerar el marco legal existente y el ideal. b) Privatización: Esta opción es difícil de implantarse por dos razones. aún cuando la gestión se encuentra descentralizada a través de las EPS municipales (a nivel urbano). desde contratos de gerenciamiento comercial o integral. Sin embargo. considerando que son opciones convencionales y que en función a la propia realidad cada Estado optará creativamente por una de ellas o por la fusión de varias. es muy importante que considere la opinión pública. la operación y mantenimiento. estimará los costos de las posibles inversiones y las tarifas que tendrían que imponerse como consecuencia de la participación privada. Cuando el Estado adopta la posibilidad de que el privado intervenga en sectores propios. el riesgo comercial. pero que le son imposibles de administrar.

lo cual tendría repercusión obviamente en el incremento tarifario2.°2 que presenta los factores que deben considerar los gobiernos cuando pretenden que la participación del sector privado en el sector saneamiento sea exitosa preparada por el Banco Mundial. 2 74 .Cuadro N. el privado se encargaría de reorganizar. estabilizar las empresas.° 1: Modalidades convencionales de participación privada MODALIDAD Contrato de Servicios Contrato de Gestión Arrendamiento BOT Concesión Venta Fuente: Banco Mundial PROPIEDAD ACTIVOS Público Público Público Privado y Público Público Privado O&M Público y Privado Privado Privado Privado Privado Privado INVERSIONES Público Público Público Privado Privado Privado RIESGO COMERCIAL Público Público Compartido Privado Privado Privado DURACIÓN 1-3 años 3-5 años 8-15 años 20-30 años 25-30 años Indefinida De acuerdo con la modalidad optada. crecer sostenidamente o invertir desde un primer momento. Ver cuadro N.

el Estado considerará la mejor opción para hacer participar al privado en función a la realidad local.°2: El Estado optará por la modalidad que mejor pueda implantarse MODALIDAD GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS Y COMPROMISOS POLÍTICOS COSTO RECUPERACIÓN TARIFARIA INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO CLASIFICACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL PAÍS CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE GESTIÓN CON HONORARIO CONTRATO DE GESTIÓN CON HONORARIO VARIABLE no importa no es necesario en el corto plazo posible con límite capacidad necesaria en la información mínima no es necesario preferible pero no poco posible con límite capacidad necesaria es necesario a corto o nivel moderado en la información mínima plazo poco o nivel moderado preferible pero no requiere suficiente capacidad necesaria es necesario a corto información para moderada plazo fijar incentivos se requiere buen sistema informativo fuerte capacidad para regular y coordinar fuerte capacidad para regular y coordinar fuerte capacidad regulatoria no es necesario no es necesario ARRENDAMIENTO moderado a gran nivel necesario no es necesario BOT/BOOT moderado a gran nivel preferible se requiere buen sistema informativo alta clasificación para reducir costos CONCESIÓN gran nivel necesario se requiere buen sistema informativo alta clasificación para reducir costos VENTA gran nivel necesario se requiere buen sistema informativo fuerte capacidad regulatoria alta clasificación para reducir costos Fuente: Banco Mundial Como vemos. En cuanto al sector privado.° 3 que presenta los objetivos alcanzables por cada modalidad de participación privada. 3 75 . al grado de inversión requerida y a la asunción del riesgo. la creatividad integradora de las mismas es rescatable para que su participación sea exitosa3. Ver cuadro N. es necesario tener en cuenta los objetivos perseguidos en cada una de las opciones. sin embargo.Cuadro N.

mediante la reglamentación. proteger a los consumidores de precios monopólicos y servicios deficientes. La em- 76 . las compañías privadas no siempre pueden tener una visión a largo plazo. hay un mayor desembolso de dinero por la venta de activos. Un traspaso total. Esta no incluye la venta o transferencia de la titularidad sobre los activos físicos. como vimos líneas arriba. otorgan al privado el derecho a gestionar un servicio por un período definido de tiempo (generalmente entre 15 a 30 años). No obstante. Dada la importancia económica nacional de los servicios de infraestructura. en tal caso. el Estado transfiere la titularidad de los activos públicos al sector privado. esta forma de participación ha sido particularmente satanizada. le queda solo la tarea de regulación. pero cabe la posibilidad de presión al alza de tarifas para recuperar la inversión. en nuestro caso. la empresa privada debe preocuparse por mantener su base de activos. mantenimiento e inversiones. pues en teoría. El gobierno como titular de los activos. los Estados no están generalmente dispuestos a deshacerse de los activos de agua y servicios sanitarios sin introducir salvaguardas. se cree que el fruto de estas ha sido malgastado y que los usuarios no reciben ganancias de eficiencia. Aunque son ampliamente utilizados en otros sectores de infraestructura. la empresa privada está únicamente interesada en obtener el más alto beneficio. la infraestructura en este sector no es nada atractiva. Sin embargo. Aún con una venta de activos. A la fecha no existe régimen legal que habilite este tipo de contratos en nuestro sector. la privatización en el sector saneamiento se ha limitado a Inglaterra y Gales. más bien es deficitaria.estén bien utilizados y les sean devueltos en buenas condiciones al final de la concesión. Concesión Es una alternativa a la privatización plena. y. da al sector privado total responsabilidad por las operaciones. (Las compañías privadas de agua también han operado por largo tiempo en los Estados Unidos). El activo del concesionario es el flujo de fondos (derecho de ingresos) cobrados a los usuarios durante todo el plazo que dure la concesión. el regulador puede necesitar examinar los planes de los servicios públicos para renovar o aumentar sus activos. sino solo el derecho de uso de los activos y de funcionamiento de la empresa. Un traspaso deja al Estado solo la tarea de regulación. interviene más y ejerce funciones de control. Mientras que en una concesión el Estado asigna dos tareas fundamentales: asegurar que los activos del servicio público -que el Estado conserva en su poder. ya que. En el Perú.Privatización A través de esta modalidad.

Zarumilla y Contralmirante Villar. Asimismo. La principal ventaja de una concesión es que pasa toda la responsabilidad de operaciones e inversiones al sector privado y de esta forma atrae incentivos por eficiencia en todas las actividades del servicio público. calidad. Pero.4% de los contratos de concesión en el sector de agua y saneamiento. inclusive hasta llegar a la resolución de los mismos. la concesión pasará por dos etapas: 1. con un grado alto de participación del sector privado. Generalmente se establecen una cláusula de exclusividad. en esta etapa hay control del riesgo comercial al existir ingresos mínimos garantizados. mediante la cual. El nivel inicial de la inversión privada es medio-bajo. Los incentivos para el privado es que se adjudica sobre bases competitivas y obtendrá tantas utilidades como eficientemente opere. La concesión se rige por un detallado régimen que establece los objetivos de desempeño principales. estándares de desempeño. el privado es responsable por aproximadamente una cuarta parte de las 77 . el concesionario tiene derechos exclusivos para operar en una zona definida durante el contrato. por la falta de previsión estatal o factores políticos-sociales que pueden influenciar de forma determinante. mecanismos de ajuste de tarifas. En este caso. la concesión es una opción atractiva donde se necesitan grandes inversiones para ampliar la cobertura o mejorar la calidad de los servicios. en Latinoamérica y en el Caribe se han renegociado el 74. uno de los problemas en la concesión convencional es la renegociación de los contratos. Por lo tanto. acuerdos de inversión. tales como: cobertura. siendo un riesgo para los inversionistas que serán medidos al momento de la negociación o mitigados con una prima adicional. el concesionario recibe el pago por sus servicios directamente de los usuarios por medio de tarifas que él recauda. En estos contratos. En una primera etapa. y acuerdos para arbitrar controversias. un ejemplo muy cercano de implantación de este modelo integral adecuado a la realidad con una muy buena gestión de los stakeholders es Aguas de Tumbes (consorcio Latinaguas-Concyssa) que opera en las provincias de Tumbes. ya que sus consecuencias lo afectarán directamente. También se pueden pactar aranceles o un canon para el concedente.° Gran parte de las inversiones tienen financiamiento obtenido por el Estado bajo la modalidad de donación o crédito concesional alemán. como consecuencia del monopolio natural. Sin embargo. Según José Luis Guasch.° En la segunda etapa el proceso pasa a ser una concesión convencional.presa asume la responsabilidad de operar y mantener el servicio y de realizar las inversiones necesarias. 2.

establecimiento de alianzas con diversas entidades estatales y organizaciones vecinales representativas de la población. El Órgano Regulador aprobó las fórmulas tarifarias. − Una donación del Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW.000 (para inversiones en alcantarillado) − Una donación del Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW. La gestión de los stakeholders fue fundamental y estuvo basada en una estrategia de emergencia para generación de confianza en autoridades. de gestión. por € 8´099.350. El financiamiento del proyecto tiene como elementos fundamentales: − Un préstamo del Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW. procesos de información a stakeholders con tendencia leve al apoyo o resistencia como la prensa. en Tumbes se da una multiplicidad de stakeholders que ejercen presiones de apoyo o resistencia y acciones ofensivas y defensivas relacionadas con sus propósitos u objetivos. por € 8´090. estructuras tarifarias y metas de gestión aplicables a los cinco primeros años de la concesión.00 (para medidas complementarias relacionadas con las mejoras en la gestión de la empresa y del manejo ambiental). administración u operación. módulos de información. Las inversiones requeridas para una adecuada prestación del servicio alcanzando las metas de gestión aprobadas para la primera etapa y proyectadas para el horizonte de concesión son de aproximadamente US$ 73 millones. Esta forma de participación privada se da cuando el Estado es 78 . − Una contrapartida del Gobierno Peruano con carácter no reembolsable. distancia prudente con stakeholders con actitud impredecible o alta variabilidad en el apoyo o resistencia. colegios profesionales. como ciertos sectores dirigenciales.000. prevención de acciones ofensivas y defensivas de opositores a los procesos de transformación con propósito radicalmente opuesto con legitimidad o sin ella. reuniones directas con los trabajadores de EMFAPATUMBES. audiencias públicas en las provincias involucradas. Gerenciamiento Otra forma de participación privada en el sector público se puede presentar a través de los contratos de gerenciamiento. A pesar de la sensibilidad del tema del agua potable. ello favoreció la reducción del nivel de incertidumbre tanto por parte de los usuarios como de los postores que participaron en el proceso. influyendo en las actividades del organismo promotor de la participación del sector privado. Como en otros casos. talleres participativos.inversiones. Durante la primera etapa la inversión total estimada es de aproximadamente US$ 30 millones incluyendo los recursos necesarios para el mejoramiento operativo e institucional. los esfuerzos de comunicación y la adecuada gestión de la relación con la sociedad civil y todos los actores sociales permitió obtener un fuerte apoyo para el proyecto. por € 1. líderes locales y en representantes de otros entes del Estado. centros de educación superior y Defensoría del Pueblo.664 (aplicables a inversiones en Agua Potable).

Los incentivos están basados en la remuneración que se obtendrá en función a parámetros físicos. hacen poco por aquellos a los que les faltan las conexiones. en estos casos. Estos contratos son generalmente por períodos de tres a cinco años. Contratos más sofisticados pueden introducir mayores incentivos para la eficiencia en este tipo de contratos. Además de ello se pueden establecer objetivos secundarios. debido a que no se consideran inversiones de importancia. deben incluir incentivos para los próximos pasos. lo que no implica que durante el Gerenciamiento el Estado pueda invertir en función a las necesidades propias del sector. la empresa gestora no tiene contacto con los clientes y la propiedad de los activos se mantiene pública. que la percepción popular de su presencia sea paulatina y asegure su eficiencia. Los contratos de gerenciamiento son más útiles cuando el objetivo principal es aumentar rápidamente la capacidad técnica de un servicio público y su eficiencia para realizar tareas específicas. sin que invierta o asuma riesgo económico (comercial). 79 . no se debe descartar. el mismo que le permitirá acelerar las mejoras en los niveles y calidad del servicio público. en este caso. como volumen de agua producida. cuando los contratos de gerenciamiento tienen la intención de ser transitorios. sin embargo. el privado aporta conocimiento para hacer eficiente el servicio. servicios. como asistencia técnica en otras áreas. El Estado no transfiere la titularidad de sus activos ni la otorga en uso a cambio de inversión. pero pueden ser una fortaleza bien utilizados para la concientización social de la intervención privada en los servicios públicos. auditorías. Estos contratos pueden ser buenos para mejorar la calidad del servicio para aquellos que ya tienen conexiones de agua y desagüe.titular de los activos y contrata a un privado principalmente por su know how. por lo menos en parte. etc. definiendo objetivos de desempeño y basando la remuneración. que las inversiones están a cargo del Estado. Por lo tanto. Por sí solos no son una buena opción si se busca grandes inversiones de manera inmediata. pero en general. en su cumplimiento. es incorporarle una opción a la concesión. Una forma de aplicar este contrato y que sea atractivo tanto para el privado como para la población en general. Se excluye el riesgo comercial. o para prepararse para una mayor participación privada. tales como disparadores para redistribución de riesgos y responsabilidades una vez que se han alcanzado las condiciones especificadas. De alguna manera. estaríamos frente a contratos de Gerenciamiento con honorarios variables. de tal manera. volumen de agua facturada o relaciones entre agua cobrada y producida.

ejecutándose además los estudios de fuente y estudios de base que posibilitaran el desarrollo de un eficiente plan de inversiones. Latin Aguas realizó un trabajo de consultoría del que surgió la propuesta alternativa del Gerenciamiento Privado para la transformación de la empresa estatal. en cuyo caso se le otorgaba el derecho a transformarse en concesionario sin carácter oneroso. así mismo. que para entonces era subsidiada. Esta alternativa. aumentar la cobranza. lo que no se alcanzaba durante los últimos 20 años. En solo 4 meses se comenzaron a ver los frutos de la gestión privada cumpliendo con la totalidad de los objetivos. ni un aumento en las tarifas. en marzo del año 2002 se le otorgó la concesión integral del servicio de saneamiento: agua y cloaca. Se incrementó la facturación en un 40%.Un ejemplo de buena implantación es el caso de Aguas de La Rioja aplicado a las ciudades de La Rioja. La forma de remuneración al gerente fue equivalente a la remuneración y gastos de las personas involucradas y resarcimiento en caso de ruptura anticipada del contrato sin causa imputable al gerente o en caso de privación del ejercicio de la opción a la concesión. no hubo un nivel inicial de las obligaciones de inversión privada.33 veces. asimismo se incrementó la cobranza sin aumentar las tarifas en 2.76%. finalmente. disminuir los costos operativos. y. De otro lado. Dadas las características de este contrato. racionalizar los costos de inversión y gestionar un plan de acción concreto definido conjuntamente con el concedente. para elaborar una propuesta de concesión realista. con un manejo racional de la inversión se consiguió brindar un servicio continuo de calidad razonable en toda la Ciudad de La Rioja. el Gobierno Central debía disminuir el déficit fiscal generado por la empresa. sin aumentar las tarifas. Chilecito y Chamical en Argentina. se disminuyeron los costos operativos en un 28. posibilitar un cabal conocimiento de los servicios y necesidades de inversión. otro aspecto importante era la insatisfacción manifiesta de los clientes de la empresa que padecían las consecuencia de una deficiente prestación del servicio de agua potable. incorporando clientes y actualizando los códigos de servicio. y debido al éxito en el cumplimiento de los objetivos que se plantearon en el contrato de gerenciamiento con la empresa Latin Aguas. se elaboró teniendo en cuenta la necesidad de responder en el corto plazo los inconvenientes en la calidad de la prestación que ponían en riesgo la salud de la población. 80 . Se le otorgo un incentivo relacionado con el cumplimiento de los objetivos. Luego de haber fracasado el proceso licitatorio para concesionar los servicios sanitarios de las ciudades citadas y ante el requerimiento del Estado Provincial. Los objetivos del gerenciamiento fueron aumentar la facturación.

etc. tal y como señala Guasch. construcción de obras. Los contratos de servicio sirven para asegurar algunas tareas específicas.Otros Se podría presentar diversas formas de participación privada. las empresas de deficiente desempeño son eliminadas de futuros contratos. 81 . como por ejemplo. Estas asociaciones son utilizadas en proyectos con objetivos bien definidos. Las asociaciones público privadas (joint ventures) están cada vez más presentes en actividades económicas que requieren mayores recursos técnicos y/o financieros. lectura de medidores de luz y agua. sin la creación de un ente jurídico para tal fin. cierto es que esta es solo una relación que no descarta la imaginación y creatividad del Estado cuando trate de hacer participar al privado en sectores tan delicados como el de saneamiento. Mientras que las limitaciones de la empresa privada están en función a la actividad para lo cual ha sido contratada. Los incentivos se ven reflejados en la competencia existente entre los diferentes interesados en proveer el servicio. Aquí la empresa pública sigue siendo la responsable del servicio. diseños. tercerización o suministro y operación públicos. muy cortos. debido a la imposibilidad de una sola empresa para afrontar dantescas tareas. mantenimiento. en función al desempeño del privado. mantiene el riesgo comercial y estos contratos son normalmente. por otro lado. corporatización y acuerdos de funcionamiento. estudios. como reparaciones de emergencia. facturación.

por el Estado o por el privado y su correspondiente beneficio. Es indispensable cualquiera sea la modalidad asumida. mediano o largo plazo. porque el sector saneamiento es muy sensible y donde la aparición de los distintos actores dependerá incluso del momento político en que nos encontremos.º 3 Precisa cuáles son los objetivos por modalidad de participación privada MODALIDAD Inversión Mejora Mejora en Eficiencia Eficiencia en Aumento de Técnica Gestión Operativa inversión Capacidad Inversión en Atención al Independencia distribución usuario política Contrato de Servicios Contrato de Gestión con Honorario Fijo Contrato de Gestión con Honorario Variable Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Arrendamiento BOT Concesión Venta Fuente: Banco Mundial Objetivos que no pueden ser satisfechos Objetivos que pueden ser satisfechos parcialmente Objetivos que puede ser satisfechos Como se ha descrito. cada una de las opciones representa per se ventajas y desventajas. convencional o creativa (fusionada o integradora) no perder de vista la gestión que debe hacerse con los distintos stakeholders. según el riesgo que se pretenda asumir. sea éste a corto.Cuadro N. 82 . sobretodo.

Lima. David (2004). “Ciudadanos sin Agua” Análisis de un Derecho Vulnerado. Beato.COFES. Ponencia al seminario “Agua en Cochabamba.° 94. Decreto Supremo 060-96-PCM. Diagnóstico del entorno legal e institucional. Azpiazu. TUO del Reglamento de la Ley que regula la entrega en concesión al sector privado de infraestructura y servicios públicos. Vol I.BIBLIOGRAFÍA Adepsep – Ipe (2003). Diagnóstico institucional del sector de servicios de saneamiento y propuesta de políticas regulatorias. La Guerra del Agua: nuevos movimientos sociales y crisis de dispositivos de poder. 83 . Seminario Internacional “La Regulación de los Servicios de Saneamiento”. Lima. “Agua Potable y saneamiento en Argentina. Roxana (2003). Gestión Estratégica para el Sector Público. N° 59. IESE/CISO/PROMEC (UMSS). Buenos Aires. Indecopi (2004). and Efficiency Issues in Public-Private Arrangements for the Provisión of Services. Guasch. Guarch. Daniel y otros (2005). D y D. Risk. Régimen Tarifario. P y A. José Luis (1992). Servicios Públicos. Un aporte para la discusión sectorial. San Salvador. problemas. crisis. Carlos (2000). Apoyo Consultoría y Macroconsulting (2004). Vives (1996). Análisis de Alternativas de PSP en la Gestión Comercial de SEDAPAL. Gerencia de Estudios Económicos.° 3. Barrantes. COFES (1994). Fondo de Cultura Económica. Fernández. Defensoría del Pueblo (2005). Cochabamba 25-26 mayo 2000. La Brecha en Infraestructura. Infrastructure. Mayo – agosto. Año 22. Drago (2004). Fiscal. Consejo federal de Entidades de Servicios Sanitarios. Arellano. Crespo. Decreto Supremo 059-96-PCM. Estudio encargado por Sunass. Informe Defensorial N. Privatizaciones. Ley que regula la entrega en concesión al sector privado de infraestructura y servicios públicos. inequidades e incertidumbre futura” en Cuadernos del Cendes. Concesiones en Infraestructura: Cómo hacerlo bien. Mimeo. El desempeño económico y financiero de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y el sistema concursal. José Luis (2005). Estudio encargado por Sunass. Productividad y Crecimiento en el Perú. conflictos y perspectivas”. Tercera época. The World Bank. N.

Regulación y participación del sector privado en servicios públicos e infraestructura de transporte. Agua es Vida. CEPAL. Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015. Roberto y José Luis Bonifaz (2006). Ley N. 84 . Sobrecostos para los peruanos por la falta de infraestructura.° 26338.Jouraview. Construcción y Saneamiento (2006). Ley General de Servicio de Saneamiento. Posibilidades de participación del sector privado en el ámbito municipal. Centro de Investigación. Andrei (2004) Los servicios de agua potable y saneamiento en el umbral del siglo XXI. Centro de Investigación. Urrunaga. Ministerio de Vivienda.Gtz (2004). TUO del Reglamento de la Ley General de Saneamiento Universidad del Pacífico (2005). Proinversión – ProAgua .

Autor del folleto “Aspetti Giuridici del Commercio Elettronico . Actualmente Catedrático de los cursos de Derecho Empresarial y Derecho Corporativo. 85 . Legalmente no existe una protección a las mayorías y se considera que ellas buscan mecanismos artificiales creados mediante lobby para poder excluir a las minorías. como su finalidad social lo señala. Pero nos hemos puesto a reflexionar.Master per Giuristi d‘Impresa. asesor independiente.Italia . Titulos Valores. satisfacer las necesidades de una colectividad y para ello debe estar en constante crecimiento. Cualquier país del mundo donde existe libertad de empresa. los empresarios no tienen más remedio que ver como sus empresas no crecen o salen del hoyo en el cual están por mecanismos legales que no les permiten realizar los que es más beneficioso no para ellos sino para la propia Sociedad. ¿quién protege a las mayorías? Quizás la pregunta sea fácil de responder para los operadores del Derecho tradicionales. Introducción: En la actualidad llamar débiles a los accionistas minoritarios es ya un mito. * Abogado por la Universidad San Martín de Porres. Consideramos que en estos casos. Acaso el crecimiento de una sociedad no puede verse afectado precisamente por el comportamiento de las minorías. libertad de contratación debe permitir que la Sociedad pueda. Derecho Societario. Estamos en la falsa idea que se debe proteger a las minorías frente a los abusos de poder que puedan ejercer las mayorías. estudios de Post Grado en la Universitá degli Studi de Bologna . Nuestra Ley General de Sociedades protege a las minorías con el ánimo de mantener el equilibrio entre los socios en una sociedad de capitales.La Firma digitale. Por ello antes de realizar un análisis jurídico debemos establecer conceptos claros en materia corporativa que son confundidos en nuestro país.CONFLICTOS DE INTERESES EN LAS SOCIEDADES DE CAPITALES ¿PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS? Por: Enrique Vigil Oliveros I. Es imposible ello si una sociedad no va bien externa ni internamente.

por ejemplo la falta de pago de dividendos. al igual que al accionista mayoritario se le protege a través del squeeze out o freeze out al accionista minoritario se le protege con el sell out o compra forzosa. De la diferencia podemos expresar que los squeeze out son vistos como un mecanismo para poder decir a los accionistas minoritarios hasta aquí no más. Squeeze y Freeze Out: Estos términos que significan lo mismo para el civil law y que son vistos como la eliminación o exclusión de las minorías no fueron creados bajo esta visión. No estamos en el supuesto que quiera comprar las acciones a un precio inferior al precio real. En cambio los freeze out son actos que directamente tienen como objetivo excluir a las minorías. sino el bienestar de la propia persona jurídica con el ánimo de que se mantenga en el mercado y aún más. Pero qué sucede si el accionista minoritario no desea vender. ya que no se busca en la Sociedad la satisfacción personal de cada socio. Hay autores que consideran que realizar los freeze out o squeeze out violan el orden constitucional al derecho de propiedad y se produce el abuso del derecho. Ello también conllevaría que los accionistas mayoritarios por su derecho preferente compren las acciones pero a precios injustos. 86 . Para el common law los squeeze out son operaciones promovidas por los accionistas de control para desincentivar a los accionistas minoritarios en una sociedad. que como bien sabemos busca el control absoluto de la Sociedad. sino en los casos que el accionista mayoritario ofrezca un precio justo. Estos términos fueron elaborados por el Derecho Anglosajón teniendo una perspectiva distinta. tenga un crecimiento dentro de este que a la postre produzca un mejoramiento en la propia colectividad. el accionista mayoritario estará condenado a convivir con el accionista minoritario. Como lo dijimos en el civil law se considera ambos términos como sinónimos. ¿Es legal? Como señala el doctor Juan Antonio Egüez. debido a que existen limitaciones al derecho de propiedad que pueden ser aplicados al presente caso. Otro ejemplo sería el caso de una OPA (Oferta Pública de Adquisición) totalitaria.II. Para otros autores no. Un mecanismo legal por ejemplo. los accionistas mayoritarios pueden comprar la participación del accionista minoritario en la sociedad. En nuestra opinión son mecanismos completamente legales. En ese sentido se puede exigir que para honrar dichas deudas venda sus acciones. se puede manifestar si un accionista minoritario tiene deudas. ¿Qué sucede si los accionistas minoritarios no quieren vender sus acciones? ¿Será justo exigirles que vendan sus acciones y pagarles cualquier precio? Por ello.

se realizaban a través de vías alternativas no exentas de riesgos. como por ejemplo el recurso a la amortización forzosa de acciones. ¿debe permanecer condenado a convivir con estos accionistas?. por la cual se regula las OPAs. de no querer vender sus acciones al mayoritario. hasta ahora. 87 .) y los mecanismos de venta y compra forzosas pueden ayudar a la realización de este tipo de operaciones protegiendo a la vez los derechos de los accionistas minoritarios. Supongamos frente a una OPA donde el oferente obtiene una participación de 90 ó 95% de la sociedad. puede legítimamente alcanzar el 00% de las acciones. posee algunas deficiencias que pueden ser corregidas por el propio derecho nacional de los países de la comunidad europea. publicada el 30 de abril del mismo año. Pero. cuidado con el sell out puede darse el caso que los accionistas minoritarios extorsionen al mayoritario ya que se produciría un verdadero monopolio de estos. economías de escala. En las operaciones public to private el control completo tiene un valor sustancialmente superior al control mayoritario (menores costes. Un claro ejemplo es la inclusión de los alcances de la Directiva en el Derecho Español en el Proyecto de Ley de OPAs que a continuación citamos. aplicación libre de políticas de grupo. aprovechamiento íntegro de sinergias. Esta Directiva producto de quince años de negociaciones obliga a los países miembros a incluir dentro de su normatividad antes de mayo de 2006 la figura de ventas forzosas (squeeze out) y compras forzosas (sell out). III. ¿Por qué privarlo de este beneficio a alguien que va a invertir? Es por ello que el Derecho debe articular mecanismos para solucionar estos y otros problemas. Sell Out y la Directiva Europea: El sell out ha sido normativizado en la Directiva 2004/25/EC del Parlamento Europeo el 2 de abril de 2004. no será que su objetivo de comprar acciones responde a obtener el negocio para sí y constituir una Sociedad Unipersonal en la modalidad de Sociedad Anónima (tipo societario no existente en nuestro país). Con esta Directiva lo que se busca es encontrar el equilibrio entre los accionistas mayoritarios y minoritarios.III. etc. Acaso este oferente. Proyecto de Ley de OPAs (España) El Doctor Carlos Paredes Galego del Estudio Jurídico Español Uria Menéndez señala que en el caso español «el régimen de venta y compra forzosas tras la formulación de una oferta es una de las principales novedades de la Directiva y su implantación en España ayudará sin duda en la ejecución de operaciones public to private que. Pero este 0% o en su caso 5% lo ostentan los accionistas minoritarios. en relación a la venta de sus acciones se ponen las mismas reglas de juego. Esta Directiva todavía no incluida en todas las legislaciones de los países miembros.

Madrid 7 de noviembre de 2006. www. pero no podrán exigir el precio post-oferta. »2 Como vemos existen vacíos en cuanto a la leyes de OPAs. La segunda es que ahora se protege de igual forma los derechos de los accionistas minoritarios con el sell out como a los accionistas mayoritarios con el squeeze out. la paradoja de Grossman y Hart. por consiguiente. Si el precio postoferta es el mayor. pues perdería dinero (los costes asociados a la propia formulación de la oferta). que los accionistas se queden con el precio pre-oferta (0) y que. el precio de la oferta (3) y el precio estimado de la compañía post-oferta (5. PAREDES GALEGO. Cometarios a la Nueva Ley de Opas. El problema radica en el tema de OPAs donde juega la oferta y la demanda. que incorpora el mayor valor derivado de la gestión de la compañía por el oferente y de las sinergias que generará). la búsqueda individual del bien conduce a una solución que no maximiza los intereses de los afectados: el deseo de cada accionista de obtener el precio post-oferta (5) provoca que ésta no triunfe.De ello se desprende dos situaciones: la primera que el precio del control completo es mayor al precio del control mayoritario. Antes de decidir. Aquí se podría utilizar como ejemplo. a ese precio nadie lanzaría una oferta. Como en la clásica formulación del dilema del prisionero. es decir el precio real. pero los accionistas entienden que el valor real de la compañía tras la oferta (5) será superior al ofertado por el oferente (el oferente prevé obtener determinadas sinergias o beneficios adicionales una vez que controle la compañía y por eso formula la oferta).expansion.com/especiales/leydeopas 2 88 . los minoritarios puedan exigir el precio oferta al oferente. es decir al precio oferta y mucho menor al precio post–oferta. cada accionista comparará. Carlos . llevado al extremo. porque aún tienen imperfecciones. Lo que sí queda claro es que el sell out permitirá que por ejemplo. el valor de cotización preoferta (0). evidentemente. Un oferente formula una oferta a un precio (3) que incorpora una prima sobre la cotización (0). Antes de la dación de la Directiva no era posible y el minoritario debía solo aceptar el precio pre-oferta. esta sólo tendrá éxito en la medida en que el oferente ofrezca precisamente el precio post-oferta pero. se puede dar que el precio lanzado por el oferente llamado la pre-oferta sea menor al precio cotizado. nadie esté dispuesto a formular OPAs. Como sabemos existen sociedades que el precio oferta es menor al post-oferta precisamente para atraer a los oferentes.

89 .VI. pero para ello deberán ser investigados. si se realiza una OPA por ejemplo es para buscar mejorar o salvar una sociedad. Ahora existirán casos en los cuales se podrá considerar actos ilegales. no puede un oferente. y no con el objetivo como siempre se señala de eliminar las minorías. por ejemplo truncar sus expectativas de lograr tener una Sociedad exitosa por el solo hecho que el Derecho le impide actuar frente a las minorías. Reflexión Final: Lo que pretendemos es establecer que a través de estos mecanismos como el freeze out. No hay que olvidar que en la actualidad estamos viendo como todas las sociedades y empresas en general se rigen por los principios del Buen Gobierno Corporativo que se basan especialmente en cuestiones éticas y no necesariamente legales. squeeze out y sell out se logra un equilibrio entre todos los accionistas en cuanto a la venta y compra de sus acciones. Por ello. No será que estas minorías en algunos casos no facilitan el crecimiento de las sociedades o sean el obstáculo para que las empresas salgan del hoyo en el cual se encuentran. En segundo lugar. estos mecanismos no han sido creados como una forma de violar los derechos de los minoritarios. Desterremos estos conceptos negativos que todo lo que realizan los mayoritarios es para eliminar a la minoría porque no la desea más. Entonces desde esta perspectiva. sino con el objetivo de proteger a la Sociedad en su conjunto y no a los intereses particulares de sus socios.

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-Ventaja de los marcs 3. MARCs. Profesora de Métodos Alternativos Para la Resolución de Conflictos. negociación.-Resumen Ejecutivo 2. A través de las clases se imparte habilidades que permitan al alumno aplicar estrategias y técnicas en la solución de conflictos.-Estrategias que deben poner en practica el futuro abogado 6.-Etapas con la conciliación 9.-El conflicto 6. mediación. en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Martín de Porres.MÉTODOS ALTERNATIVOS.Resumen ejecutivo A raíz de la promulgación de la Ley de Conciliación Extrajudicial en noviembre de 996. una serie de instituciones. OPCIONES SALUDABLES EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL FUTURO ABOGADO Dra.-Abogado frente al conflicto 4. con el objeto de manejar de forma distinta los conflictos de intereses de sus futuros clientes.-El arbitraje. sino procurar negociar un acuerdo en cuya solución se aborde el conflicto en sus raíces. haciéndoles reflexionar que este nuevo siglo exige un cambio de mentalidad donde exista tolerancia con sus semejantes que lo más importante no es ganar a su opositor y derrotarlo. 1. conciliación y arbitraje.-El decálogo del conciliador buen escucha 8. A su vez 22 Facultades de Derecho a nivel nacional incorporaron en su currìcula los cursos de..  91 . mediante casos sobre diversos temas con la participación activa de toda el aula.-La conciliación como extensión de la negociación 7.-Mecanismos alternativos para alcanzar la justicia 5. se declaró de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la Conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos con el objeto de propiciar una cultura de paz. Abogado y Magíster en Derecho Civil y Comercial. tanto públicas como privadas. promovieron una serie de actividades destinadas a difundir y aplicar los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Con tal motivo. Yolanda Gutiérrez Saco SUMARIO: .

En el proceso adversarial los contendientes no suelen comunicarse con frecuencia. marchas y contramarchas en la comentada reforma judicial. Así mismo otras personas pueden valerse de información importante que hasta ese momento desconocían. con riesgo de los litigantes expuestos a una desventaja competitiva. funcionario público.2. que retardan la justicia y laceran a la sociedad seriamente sin reparación alguna. como suele ocurrir con empresas comerciales. Ventajas de los Marcs Estos últimos años nos vienen demostrando el elevado costo económico y emocional que significa sostener un litigio en la vía ordinaria. La realidad es que cierto sector de abogados son reacios a optar por otras medidas distintas a la vía judicial. Durante las clases se inculca al alumno que el abogado no solo asesora a sus clientes a superar los conflictos legales que se le confían. Los MARCs constituyen opciones que producen mejores resultados que el litigio tradicional en cuanto sustituye a un Juez por una persona adiestrada en la toma de decisiones. En 92 . consultor de empresa. y en casos especiales por expertos en la materia. quienes facilitan soluciones creativas negociadas. para conducirlos finalmente a la finalización del conflicto al identificar un interés común. paros del personal administrativo. diplomático. lentitud. enfatizándolas en el potencial de ganancias conjuntas que las partes finalmente aceptan de mutuo acuerdo. es decir un amigable componedor del conflicto entre las partes dentro del cual debe actuar con mucha tolerancia y sagacidad. en cambio el juez tiene que ceñirse estrictamente a la norma. De otro lado. simplemente con acercarse a tomar datos sobre el expediente logra su propósito. deficiencias procesales. indudablemente que esto obedece a no haber profundizado sobre las ventajas de negociar más que instigar a un juicio. 3. El abogado frente al conflicto Existe un mito en torno al abogado del pasado cuya percepción es que un buen profesional del derecho es el que pelea y discute arduamente los derechos de su patrocinado. y cada uno con su cliente. político. estos con el juez o la Sala. sino que tiene múltiples facetas en su carrera para desempeñarse como magistrado. el diálogo durante la litis se realiza entre los abogados. jueces y salas atiborrados de expedientes. pero no plenamente. corrupción. fuera del resultado final donde siempre hay un ganador y un perdedor. En parte no deja de ser cierto. con el temor de ser desplazados laboralmente. duelo judicial. esta situación contribuye a ahondar la distancia entre las contrapartes. la información en la justicia pública está al alcance de cualquiera si alguien pretende ocasionar daño en la vida privada de alguna de las partes en litigio. que profundizan el encono y a veces el ánimo de venganza. legislador. lo más relevante en el abogado del futuro es ser un buen negociador.

unen continentes en instantes. En una negociación tenemos que cuidar celosamente cómo hacemos uso de estos canales de comunicación. nuestro cliente. los días. con los hijos. no otorga ni niega por cuanto nada expresa. Iván. se abstiene de pronunciarse. 28. dependiendo cómo se establece una buena relación en un resultado eficaz. la familia se 2 O’Connor y Seymour. el médico. doctrinariamente la Ley le confiere el valor de una manifestación tácita de voluntad. Manual de Conciliación.todas ellas juega un papel muy importante la negociación. pero que en ocasiones el silencio genera ciertas situaciones jurídicas. los socios. no nos comunicamos. no sabemos dialogar. tienen mayor incidencia nuestros gestos y actitudes traducidos en el leguaje corporal. los esposos. p. no solo para salir airosos en momentos críticos. se caracteriza y por una enorme tensión en la vida cotidiana. ya sea el jefe. Si mencionamos al silencio efectivamente tiene una connotación sumamente importante. La comunicación es un factor complementario en la negociación. así como el tono de voz que empleamos en determinadas situaciones. en los hogares. el tono de voz y el lenguaje corporal. El jurista Cabanelas. constantemente estamos procurando que los demás se pongan de acuerdo con nosotros. 995. asignan al lenguaje corporal un impacto de 55%. el dueño de casa que habitamos. los avances en la ciencia y la tecnología son sorprendentes como medios de información. los meses y los años se suceden vertiginosamente. el taxista. el Internet ha desplazado a los libros. Consecuentemente en nuestras relaciones humanas. citado por Ormachea Choque. considera que quien calla. también está presente en los procedimientos administrativos como cuando un Funcionario público ante el reclamo de un ciudadano acerca de un derecho. hay brechas generacionales. no solo cuando estamos negociando. el 38% al tono de voz y el 7% a la palabra enunciada. Al respecto O’Connor y Seymour2 sostiene que en todo momento nos comunicamos a través de tres canales como son la palabra. Estudiosos sobre la materia desde 967. La realidad nos permite darnos cuenta que en las relaciones humanas de este mundo moderno. propiamente es el alma de las relaciones humanas. hay crisis en los centros laborales. sino durante toda nuestra participación. 93 . hasta el silencio entraña un mensaje. Las comunicaciones mediante simples aparatos electrónicos sofisticados. desafiando las distancias. el vendedor de autos. Canales de comunicación. mientras que los seres humanos venimos perdiendo espacio. toda vez que permanentemente tratamos de influir en los demás.

4. Nro. no alcanzan durante su gestión a abordar esta compleja realidad. En las sociedades modernas la mayoría de los conflictos se solucionan conciliando intereses a través de procedimientos como la negociación y la mediación. que amerita encontrar otras formas más viables de atender y solucionar los problemas humanos. el proceso más costoso es dilucidar cuál tiene más poder y reconoce que los tres tienen un rol apropiado. citado por Caivano. señalando que hay tres grandes modos de resolver los conflictos: el primero sobre la base de los intereses. a fin de devolver a la sociedad la credibilidad y asegurar la convivencia pacífica en un Estado de Derecho. reconoce que el grado de civilización de una sociedad no es la mayor o menor conflictividad de sus integrantes. Ese es el momento preciso en que debemos hacer un aparte y negociar poniéndonos de acuerdo. p 32. Roque E. y cuando hay problemas en el lugar en que nos encontremos “se discute agresivamente”. cada quien está ocupado en “sus cosas”. Lima. 3 94 . añadiendo que en general es más satisfactorio reconciliar intereses de las partes que determinar cuál de ellas tiene el derecho3. APENAC. Comunicándonos sosegadamente. 2. siendo algunas que se saldan a través del derecho mediante mecanismos judiciales y las menos en base al poder. Estos conceptos nos hacen reflexionar en que los tribunales deben ser el último medio de resolver controversias. aclarando inquietudes respecto a intereses que si no le damos la debida importancia pueden devenir en discrepancias graves que distancian y profundizan un conflicto que pudo evitarse con un diálogo adecuado. Conciliación y Arbitraje. sucediéndose reformas con diferentes nombres que hacen necesario dar paso a otros modelos alternativos que permitan que la justicia llegue a las mayorías. William. Para William Ury. pero que la llave se haya en la proporción. el segundo sobre la base de los derechos y el tercero sobre la base del poder. Mecanismos alternativos para alcanzar la justicia La justicia en nuestro medio tal como hemos expresado en párrafo aparte está venida a menos. 998. Informe de su visita a la Fundación Libra..distancia. Buenos Aires. Revista Libra. Año . En una sociedad la mayoría de las disputas se resuelven en base al poder. 992.J. Los gobiernos de turno. Negociación. sino el modo en que estos se solucionan. Ury. A ese respecto el especialista en métodos alternativos William Ury. muchas en función del derecho y los menos conforme a los intereses.

5. para unos es negativo por considerarlo destructivo. lógicamente porque son manejadas por personas. en la que entran en juego una pluralidad de actores. así como los Estados no son ajenos a conflictos Internacionales. en la que necesariamente debe entablarse el diálogo. esta situación conduce a responder de diferentes formas como veremos más adelante. personales. siempre y cuando se traten de derechos disponibles. etc. constituyéndose estos como mecanismos alternativos de solución de controversias apropiados para descargar la abrumadora carga procesal en los Tribunales de Justicia. familiares. cuáles son sus causas y cómo lo clasifican los entendidos. como cuando chocan nuestro vehículo en la vía pública. Lo que queremos decir es que en la negociación hay un intercambio de ideas. es decir. como en el caso de las empresas. Para comprender los mecanismos alternativos el alumno debe conocer previamente lo qué es el conflicto. De esa forma se ayuda a la contraparte a satisfacer sus intereses particulares.. vecinales laborales. para otros es positivo porque de no haber conflictos no hay soluciones.Surge entonces modelos autocompositivos como la negociación cooperativa o la conciliación. 95 . aunque también entre desconocidos. Existen una serie de mitos acerca del conflicto. cuyo resultado puede ser diferente al que hubiera llegado cada uno por su parte. En principio la negociación no consiste en convencer al otro que haga lo que nosotros querramos. las instituciones tanto públicas como privadas. Curiosamente el conflicto se genera con personas de nuestro entorno o entre grupos que se relacionan por actividades comunes. lo que se pretende es buscar en forma conjunta solucionar el problema de manera compartida. recogiendo opiniones y puntos de vista personales que enriquezcan finalmente una decisión concertada. o heterocompositivos como el arbitraje. y desarrollo sobre nuevas posibilidades. que el conflicto es un fenómeno social latente. a través de las cuales permiten influir a la otra parte. sindicatos. El Conflicto Es aquel en el cual dos o más partes perciben situaciones mutuamente incompatibles. Es así que el ser humano está expuesto a conflictos de diversa índole.

1 Hechos Las partes tienen una percepción distinta de la realidad de lo que propiamente es. Fuentes del conflicto. vivienda.6 La estructura En este caso el conflicto surge en base a la estructura dentro de la cual se relacionan los actores en conflicto. 5.1. p.1. Por ejemplo. la seguridad. lo que prevalece es una situación de machismo. Manual de Conciliación. imagen.5. alimento. como ocurre con el dinero. el reconocimiento. 5. En este caso.1. la dignidad. Se convoca a una vacante en una institución laboral exigiendo buena presencia. de la riqueza y de los bienes está reservado a un sector privilegiando de la sociedad. Ormachea Choque. 4 96 . en el que se manifiesta una evidente desigualdad y desnivel en la relación. como por ejemplo: Se reserva el derecho de admisión a una discoteca. 5. estatus.1 Fuentes del conflicto4 Es importante determinar cuál es la fuente del conflicto para establecer que estrategia debemos aplicar en una solución.1. como son el respeto.5 La relación El conflicto se presenta por la forma como interactúan los actores en conflicto. Por ejemplo: Un jefe autoritario que impone sus decisiones en forma prepotente. 5. sin dar cabida a las opiniones de la esposa. Lima.2 Recursos escasos La discrepancia está en definir quién obtendrá tal o cual beneficio cuando los recursos son insuficientes.1. dependiendo de la comunicación que exista entre ellas. territorio. y las relaciones que mantengan. salud.4 Los valores Estos conflictos se sustentan en las diferencias de criterios en torno a determinadas situaciones que originan un rechazo. en un conflicto sobre el choque de vehículos la discusión central radica en quién es el culpable. etc. 5.3 Necesidades humanas básicas Estamos refiriéndonos en este caso al vestido. IPRECON. o como cuando la concentración del poder.5. educación y aquellas indispensables en todo ser humano. bienes.1. Iván. alimentos. creando disconformidad dentro del núcleo familiar. por ejemplo: En una familia el padre es quien impone las reglas de juego. 5. de igual recursos intangibles representados por el poder. la autoestima.

cada vez que intentamos arreglar nuestras diferencias. Negociación. 93. o sea la justicia ordinaria. Si el rechazo es total.º 26872. intereses y pretensiones en las que debe existir una permanente colaboración entre oponentes en la solución del conflicto que los separa. Si el negociador profundiza el caso está en ventaja respecto a su oponente. el conflicto desaparece y queda zanjado. haciendo un cálculo de la relación costo-beneficio sobre las ventajas y desventajas respecto a la contraparte. establecer o armonizar relaciones entra en juego la negociación. A ese respecto Abrahán Lincoln expresaba: Si tuviese ocho horas para cortar un árbol. resolver disputas. invertiría seis para afilar el hacha 5. La negociación está presente en todos los actos de nuestra existencia. Si reclama pueden suceder dos situaciones: de rechazo parcial o total. A tal efecto. y extrajudicialmente por la Ley General de Arbitraje N. Estrategias que debe poner en práctica el futuro abogado En nuestro medio los conflictos de intereses se resuelven tradicionalmente por la vía judicial. queda pendiente una parte del conflicto por resolver. 5 Caivano Roque. el conflicto puede conducir a situaciones impredecibles. Habiendo señalado que la negociación es el alma en la solución de todo tipo de conflictos. como diestro componedor de diferencias. “Estrategias de negociación”. 97 . existe diversidad de estilos como informarse adecuadamente del problema. Cómo surge el conflicto Suele presentarse como un agravio ante lo cual la otra parte puede o no reclamar. Pág. De haber un acuerdo en forma parcial. Mas si reclama y llega a una solución saludable entre las partes. se formulan preguntas acerca de las preocupaciones. como es un estado de violencia difícil de controlar. Arbitraje.º 26572 y por Ley de Conciliación N. En todo momento el diálogo debe discurrir dentro de un marco de tolerancia que distienda el estado de tensión que experimentan las partes en el afán de culminar el conflicto satisfactoriamente. consecuentemente el abogado tiene que ser un hábil negociador en el que debe cuidar como prepara la negociación en la que va a intervenir. impartiéndose en las clases las modalidades y estrategias que deben ponerse en pràctica en lo que concierne a esta última norma. Conciliación.6. 7.

6 98 . Generar opciones satisfactorias para todas las partes. de modo de no desperdiciar la cooperación que puedan brindarse mutuamente las personas para enfrascarse en el conflicto. y recogido por trabajos de Roger Fisher y William Ury que se sustenta en cuatro principios elementales6: a) b) c) d) Separar las personas del problema. El ideal de satisfacer el interés del uno. 2. preocupaciones. lo importante es satisfacer los reales intereses. hay una mayor probabilidad de acuerdo mutuo.Consiste en probabilidades de acuerdo con distintas variantes. que vienen a ser las necesidades. como cuando Felipe le encarga una tarea a Juan y este adopta una posición negativa. Discutir en base a criterios objetivos. entonces el conflicto está resuelto. Fisher Roger.. para satisfacer los intereses. conducirá a saber el interés del otro. deseos. dejando de lado las posiciones por cuanto las soluciones serán más lentas y limitadas.1 Negociación basada en principios El método de la negociación basado en principios ha sido desarrollado por la Universidad de Harvard. si el jefe le facilita la movilidad.Entendiendo que los conflictos se generan entre seres humanos no deben confundirse la persona con el conflicto propiamente en sí. Ury Willian. a) Primer principio: Separar las personas del problema. Animadversiones subyacentes entre personas que tienen un conflicto pueden generar percepciones equivocadas y sentimientos que los confundan y entorpezcan una buena comunicación que habría podido culminar una solución equitativa. pero que en determinadas circunstancias refuerzan una posición. pero. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Bruce. c)Tercer principio: Crear opciones mutuamente satisfactorias. o temores de las partes o las pretensiones que tienen una respecto de la otra para llegar a un arreglo que los convenza mutuamente. Patton. A mayor generación de opciones mutuamente satisfactorias. lo que suele conocerse como la “lluvia de ideas” en que la creatividad juega un rol importante... pero si el jefe pregunta el porqué de su rechazo y el empleado responde que la distancia impedirá cumplir en el tiempo disponible el encargo. de acuerdo… cómo negociar sin ceder”.En todo conflicto hay que indagar el “por qué” y el “para qué”. Los intereses son los que impulsan a actuar y que no se perciben fácilmente.” Si.º Edición (99). es menester atacar directamente al conflicto. si se trabaja en función de intereses y necesidades las opciones de solución serán más amplias y con mayor oportunidad para ambas partes de intercambiar sus intereses. b)Segundo principio: Concentrarse en los intereses y no en las posiciones.7. en ese intercambio ambas partes podrán satisfacer mutuamente sus necesidades.

en cuyo caso actuará como un agente negociador de ambas partes. La aplicación de estos principios constituyen herramientas favorables en la solución de conflictos. 5.d)Cuarto principio: Insistir en criterios objetivos. ajeno al conflicto e imparcial. 8. 0. Ser paciente: mostrar que tiene interés en escuchar atentamente. Deja de hablar: quien escucha se entera mejor del conflicto en lugar de interrumpir a su interlocutor hablando. la jurisprudencia. 9. 7. 3. los usos y costumbres. No critiques ni te opongas a nadie: evitar discutir con las partes. 6.. 9. En cambio. Crear un mínimo de empatía: ponerse en el caso de la persona que está exponiendo los hechos sin identificarse plenamente con él. es decir la conciliación y negociación tienen una estrecha vinculación en la que el conciliador debe ser un hábil negociador. En la negociación directa existe interdependencia entre las partes. en el cual deberán trabajar juntos nunca enfrentados para poder resolverlos. Iván. Evitar interrupciones y distracciones: procurar encontrar un lugar apropiado que permita un diálogo sin interferencias de ninguna índole.Estos son los que amparan razonablemente a las pretensiones u opciones como pueden ser la legislación. La conciliación como extensión de la negociación La conciliación viene a ser nada menos que una negociación asistida con la participación de un tercero neutral. deberá exhibir ciertas habilidades en negociación a fin de desentrañar aquellos puntos que hayan impedido a las partes lograr un acuerdo. 4. Parafrasear: recapitular los hechos y sentimientos expuestos por cada 7 Ormachea Choque. El decálogo del conciliador buen escucha7 . como cuando el profesor encarga a un par de alumnos enemistados. quien actúa en este caso como conciliador. 99 . el problema a resolver es común entre ellas. Demuestra que quieres escuchar: a través de sus actitudes debe mostrar el interés de escuchar atentamente. ambos tendrán que unir esfuerzos para entregar al profesor la solución al final de la clase. quien asiste a las partes a llegar a una solución mutuamente aceptable con arreglo a un acuerdo negociado. que resuelvan un problema algebraico. 2. 39. 8. Tranquiliza al hablante: debe lograr ganar la confianza de las partes en conflicto. los valores del mercado. Tranquilízate: no alterarse por ningún motivo durante la exposición de los hechos. Preguntar: contribuir a aclarar los intereses y necesidades de las partes. Manual de conciliación. p. cuando un tercero interviene como facilitador entre dos o más partes distanciadas por un conflicto.

y Harding Jack. Conciliación y Arbitraje. de surgir alguna dificultad entre los conciliables como manifestaciones de agresividad o un estado emocional de una de las partes que dificulte la normal consecución de la reunión. Este “enfoque EAR” (etapa. toda vez que el Conciliador establece un diagnóstico de la situación.A.una de las partes. nos vamos a valer de Lowry L. Negociación. d) Negociación y clausura: Esta etapa es relevante. tomados de los programas de entrenamiento del Instituto para la Solución de Disputas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pepperdine. perfilándose una propuesta tentativa de una probable negociación. 8 100 . Les informará sobre sesiones privadas con cada una de las partes. aclarándoles que el acuerdo contenido en un Acta tiene el valor de una Sentencia. soslayando expresiones hirientes que de algún modo afecten a la otra parte. APENAC. de Lowry L. en la que el Conciliador debe mantener la confidencialidad. Negociación y Clausura. Lima. El enfoque E. Para tal efecto. Roque E. como son: la reserva de lo tratado como regla de oro. 68. b) La apertura: Implica la aceptación de ambas partes a concurrir voluntariamente al llamado del conciliador. a) Convocatoria: Se inicia con la invitación a las partes a conciliar mediante la invitación del Conciliador o la Institución prestadora del servicio.R. c) Comunicación: En esta etapa el conciliador desempeñará el papel de un hábil moderador facilitando un diálogo fluido mediante preguntas que permitan identificar intereses ocultos difíciles de captar al momento de la exposición de los hechos. En este estado explicará las reglas de juego básicas durante la audiencia.J. que la conciliación es un proceso informal se impone una secuencia lógica de actos de comunicación entre el conciliador y las partes que permita mantener un orden durante la audiencia. citado por Caivano. EEUU. 10. y Harding Jack8. p. el respeto mutuo entre los conciliables durante la exposición de los hechos. debe invocar llegar a un acuerdo en la solución del conflicto. Comunicación. Apertura... la misma que comprende cinco etapas principales: Convocatoria. Etapas en la conciliación No obstante. acción y resultado) permite identificar cada fase y las herramientas a ponerse en práctica. en California. 998.

Sin duda alguna el Arbitraje es el proceso extrajudicial controversial más parecido a la justicia ordinaria. Testigos. siendo el Juez. en lo Civil. De igual modo el artículo 62º establece que: …Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial. no tiene injerencia en su cumplimiento.11. sin que por ello signifique que va a desplazar a la Justicia Ordinaria. corto y mucho más beneficioso para el justiciable. que viene afianzándose en materia Empresarial. Comercial e Internacional. Alegatos. 3º LGA. El arbitraje constituye una justicia privada toda vez que son las partes las que a través de la Ley de Arbitraje tienen la libertad de elegir a los Jueces Arbitrales y al Proceso Arbitral. quien lo ejecuta. Art. Pericias. según los mecanismos de protección previstos en el contrato o en la ley. La Constitución Política del Estado. Medidas Cautelares y Recursos Impugnativos previstos en el texto de la Ley contra los Laudos Arbitrales que tienen el valor de una Sentencia. constituyendo un mecanismo ágil. con excepción de la militar y la arbitral. toda vez que se formulan Demandas. 101 . que emite el Laudo. La particularidad en el Arbitraje es que el Tercero Imparcial (el Árbitro). establece en el artículo 39º que: No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente. El arbitraje El Arbitraje es otro de los métodos alternativos vigentes en nuestro medio a través de la Ley 26572.

. (998) Negociación.Constitución Política del Perú.º 26572. Roger. 993. 5. Instituto Peruano de Resolución de Conflictos. Ley de Arbitraje N. Fisher. Arbitraje y Conciliación. Caivano.º 26872. Grupo Editorial Norma. 6. Perú. Ertel. (IPRECON). Asociación Peruana de Negociación. Roque E. Ley de Conciliación N.J. Perú. 2. Conciliación y Arbitraje. Negociación y Mediación. Lima. 4. 3. Lima.1. Lima. Ormachea Choque. Perú. (APENAC). Danny (998) Si… ¡De acuerdo! En la práctica. Iván (999) Manual de Conciliación. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 102 .

han evolucionado paralelamente tanto las sociedades. etc. etc. comerciales. sin embargo. por inmuebles. Julio Rojas. colaborador. los conflictos y los métodos de resolución de los mismos. laborales. objetos. lo que debe quedarnos claro. 103 . es decir. animales. Conflictos societarios. Cuadro #1 Evolución Paralela de las Sociedades. estamos ante problemas muy parecidos entre accionistas por la distribución de las utilidades de la empresa o ante problemas por el uso indebido de una marca por ejemplo. con el crecimiento y desarrollo de las comunidades humanas han ido en aumento tanto en cantidad como en complejidad. como lo describe el siguiente cuadro. en la Florida International University. de la presencia de sus semejantes. industriales. abogado. es que a lo largo de la historia. I. ya no estamos ante las discusiones tribales sobre la distribución de la carne de un animal cazado. abogada y magíster en Derecho Civil y Comercial Becada por la USMP para capacitarse en la . lo cual implica inevitablemente conflictos.ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS MARC Tatiana del Aguila. tierras. “Actitud Mediadora”.INTRODUCCIÓN El hombre es un ser eminentemente social. los cuales a lo largo de la historia. de competencia. necesita para desarrollarse y para vivir. sus Conflictos y sus Métodos de Resolución Tribus El sabio de la tribu solucionaba los conflictos y/o promovía una solución consensual entre las partes Estados Modernos Los Juzgados y el uso de los MARC permite la solución de los conflictos Conflictos sobre alimentos.

lo que conlleva inevitablemente también a una mayor complejidad en los conflictos. El uso en nuestro país y en la mayoría de países latinoamericanos así como también en Europa. esta mayor complejidad exige que los medios para la solución de conflictos deban ser cada vez más especializados. pero es sólo en los Estados Unidos que se da el desarrollo de estos métodos y su consecuente difusión al resto de países. en lo referente a la solución de conflictos. hemos pasado del sabio de la tribu que buscaba acercar a las partes para que llegaran a una solución consensual o que en su defecto decidía. pasando por la autoridad de los reyes. fruto de la complejidad de las relaciones que se dan en la sociedad y los conflictos que inevitablemente se presentan y que no encuentra soluciones adecuadas y satisfactorias en los juzgados. la cual en la mayoría de los casos no era necesariamente la más adecuada ni la más justa. también llamados MASC (Métodos Alternativos de Solución de Conflictos) o Procesos de RAD (Resolución Alternativa de Disputas) como se les llama especialmente en Argentina. 2. Los MARCs. Desarrollar el tema de los antecedentes históricos de los MARCs. tal cual los conocemos ahora es casi como estudiar el desarrollo de los MARCs. siempre en la búsqueda de solución de conflictos. ya no se discute sobre el trozo de carne que le toca a cada miembro de la tribu sino sobre las utilidades que le corresponde recibir a cada socio. y es que a lo largo de la historia universal las personas siempre han buscado formas alternativas al proceso judicial. a los tribunales especializados que ponen fin al conflicto . lo que crea insatisfacción entre las personas y la necesidad de otras alternativas de solución. En resumen. en los Estados Unidos. son el resultado de esta evolución paralela. por lo que en este trabajo primero vamos a revisar la evolución de los MARCs en los Estados Unidos y después su evolución en nuestro país.La evolución paralela descrita en el Cuadro # 1 se ha dado y se sigue dando. especialmente en los siguientes aspectos: 1. sólo la aplicación de las leyes -. tiene su origen en el movimiento ADR (Alternative Disputes Resolution) que se desarrolló a partir de los años setenta en los Estados II.DESARROLLO DE LOS MARCs EN LOS ESTADOS UNIDOS 104 .Aumento de la complejidad de las relaciones entre las personas. los emperadores y los sumos sacerdotes entre otros. que se da a la Mediación y la Conciliación como MARC (Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos).Aumento de la población lo que implica también aumento de los conflictos y en consecuencia la necesidad de tanto en cantidad como en calidad aumentar y/o facilitar un mayor acceso de la población a métodos adecuados para la solución de sus diferencias.sin interesarles mucho los intereses de las partes. a través del desarrollo de las sociedades humanas.

desde épocas remotas.A. a menudo entremezclados. (Alternative Disputes Resolution) a Nuestra Legislación Bajo las siglas A.Aporte del Movimiento A.1. Estos autores señalan también que: “Son cinco motivos.2. ante la insatisfacción por el funcionamiento del sistema judicial y de los costos que su utilización representa. africanas y aún esquimales”. como lo señalan Leonard L. Riskin y James E.Lograr mejores resultados. 4.Ampliar el acceso a la justicia”. y posiblemente rescatar al sistema judicial de una sobrecarga. 2. quienes han estado creando una variedad de formas de resolución de disputas en los cuales los abogados juegan un menor papel.Aumentar la comprensión de la comunidad en los procesos de resolución de disputas.D.D. 2. Westbrook (2) que: “Un resurgimiento del interés en los métodos alternativos para prevenir y resolver disputas esta recorriendo todo Estados Unidos. Mucha energía e innovación ha estado viniendo de los no abogados. se inició la búsqueda de mecanismos diferentes de resolución de conflictos.D. más abiertos. quizás en su acepción de la última década o de hace unos quince años esto es exacto. y 5. éxitos que sirvan a las reales necesidades de los participantes o de la sociedad. como tampoco lo han sido las culturas china.Tener mejores procesos. Sin embargo. la 105 .R. este movimiento de búsqueda ha generado además de una mayor utilización de los mecanismos alternativos considerados “tradicionales” (mediación o arbitraje). los que disparan el mayor interés en alternativas al litigio tradicional: 1. por lo cual es importante revisar su uso en ese país sin restarle en modo alguno importancia al aporte de otros países.R. o ninguno después de todo”. 2. Carmen Palacios de Serres (1): “Se afirman que los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos llegaron a Europa vía Inglaterra.Ahorrar tiempo y dinero. (Alternative Disputes Resolution). flexibles y correspondiente con las necesidades únicas de los participantes (este motivo a menudo es conectado con los sentimientos negativos dirigidos a la ley y los abogados). como lo destaca la Dra. Es en este sentido. 3.R. el viejo continente no ha sido ajeno al arreglo amigable. (Alternative Disputes Resolution) A principios de la década de los 70. de Canadá y de los Estados Unidos.Unidos.

Summary Jury Trial (Juicio Abreviado por Jurado): Se convoca un jurado tal cual se haría en un juicio real. generalmente un especialista en el tema. Finalmente. los abogados negocian.creación de numerosos mecanismos híbridos que han surgido de la necesidad de procurar mecanismos más eficaces cuando alguno de los otros puede proporcionar una solución satisfactoria. en nuestro país.Minitrial (Minijuicio): Es un procedimiento utilizado en algunas jurisdicciones como mecanismo anexo a los tribunales. El estudio de la Negociación como una disciplina integral se inició en 1978 en la Universidad de Harvard. ya que el jurado constituido ignora que no se trata del verdadero juicio. y el profesor Howard Raiffa. 2. Luego de oír el caso. de la Harvard Business School y de la Kennedy School of Government. los hechos relevantes y el modo en que esperan probarlos en juicio. Las partes son convocadas a una audiencia ante un tercero neutral. los principales son: 1. El factor común en estos mecanismos es “la Negociación” y este es el principal aporte a nuestra legislación sobre Conciliación Extrajudicial. 106 . pudiendo llegar a un acuerdo o no. exponen los argumentos y pruebas que presentarían en el juicio. obteniendo del jurado un veredicto. Este criterio estimula la negociación libre entre las partes o el sometimiento voluntario a un proceso de mediación. Donde los abogados de las partes. les permite tener una idea de cual sería el veredicto en el juicio. como en Colombia y Argentina. siendo muy utilizadas en los negocios y en la política. las partes se sientan a negociar los términos de un eventual acuerdo. Las partes pueden interrogar a los miembros del jurado a fin de comprender su percepción del caso. la legislación sobre Conciliación Extrajudicial se basa en el trabajo de estos dos estudiosos de Harvard.Early Neutral Evaluation (Evaluación Temprana Neutral): También se utiliza como sistema anexo a los tribunales. 3. ante quien exponen en forma sumaria los argumentos jurídicos que sustentan sus respectivas pretensiones. pudiendo iniciar después el juicio correspondiente. durante algunas sesiones. como se puede ver al revisar la Ley Nº26872 y su Reglamento. Este veredicto no es vinculante para las partes. ante el cual las partes presentan sus pruebas en formas condensadas. siendo sus pioneros los profesores Roger Fisher. las cuales pueden aplicarse a cualquier situación y en cualquier campo. presupone un pleito ya iniciado en el que se ha contestado la demanda. de la Facultad de Derecho de Harvard. ambos profesores investigaron y desarrollaron las técnicas de negociación. una vez planteado el caso. como se dijo. el tercero neutral formula un pronóstico no vinculante para las partes de cual sería a su criterio la posible decisión de un juez en caso de continuarse el litigio.

si en ellos existe un conflicto que pueda ser sometido a mediación”. que en Estados Unidos se llaman “Employee Grievances” (Reclamaciones Laborales).4. Kansas y Los Angeles. y sobre la calidad del mediador que: “Para efectuar estas derivaciones. tuvo mayor importancia la negociación y el arbitraje que la conciliación.comenzaron a aparecer en todo Estados Unidos de América. Graciela Tapia (3) señala que: “. Graciela Tapia (4) señala que el procedimiento establecido en un Programa de Mediación se inicia con la derivación de los asuntos de los jueces: “Siempre que se haya establecido un Programa de Mediación en la Jurisdicción correspondiente. Hay que señalar que como medio alternativo de solución de conflictos del trabajo. Siguiendo el modelo del Reino Unido. hacia fines de los sesenta.La Resolución de Conflictos Laborales.Procedimiento de un Programa de Mediación La Dra. los “centros de mediación”. que pueden ser designados en cada caso. el Presidente de la Corte de cada circuito judicial confecciona una lista de mediadores. los jueces pueden derivar todos los asuntos de derecho privado. se dieron en Estados Unidos también los primeros procedimientos creados por las partes para resolver sus conflictos laborales. Sobre el papel del Tribunal respecto a un asunto mediado. cuando . la Dra. Previamente. En mayo de 1975 se abrió en Florida.5.Los Centros de Mediación en Estados Unidos Sobre los Centros de Mediación en Estados Unidos. Casi inmediatamente se formó en el condado de Brodward. 2.. fue en nuestro siglo. casi tal como se los concibe actualmente. en el condado de Dade. El arbitraje fue el procedimiento que más se desarrolló en lo que se refiere a solución de conflictos laborales. el primer Centro de Resolución de Conflictos entre ciudadanos. han obtenido un certificado”. esta autora señala además que (5): “En primer lugar le corresponde corroborar que el 107 . 2.2..3. existiendo ya en la década de 1870 las primeras juntas paritarias de arbitraje por lo menos en tres industrias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos condujo una experiencia piloto en tres ciudades americanas: Atlanta.en un esfuerzo innovador por aliviar el sistema de Cortes sobredimensionadas . el primer Programa de Mediación de Condado”. aquellas personas que se han capacitado para ello conforme con los requisitos por el máximo Tribunal del propio Estado.

Desde entonces los jueces y abogados de Texas han estado intensamente involucrados en la creación de nuevos centros de resolución de disputas. fue el primero que alentó al Colegio de Abogados de Houston. . al arbitraje. a examinar el potencial de los procesos RAD como medio para ayudar a los tribunales a reducir su creciente número de casos. Texas. La Conciliación llegó al Perú con los conquistadores.LOS MARC EN EL PERU 108 . nada más falso. quien fue Presidente de la Suprema Corte de Texas. Tengamos en cuenta que la Conciliación es una institución jurídica que cuenta con antecedentes en el sistema legal peruano desde el siglo XIX. EEUU.fijar audiencia para determinar el curso de acción más apropiado.aprobarlo en todo o en parte.requerir a las partes que retomen la mediación para acordar asuntos no resueltos o para modificar algunas de las cláusulas.solicitar que sometan algún asunto no resuelto. Conference Judge de la Cámara de Apelaciones Nº1. III.Participación de los Jueces y Abogados Frank Evans (6).6. . los jueces y los abogados han trabajado para el progreso del movimiento RAD en Texas. En realidad Joe R. de Houston. como lo resalta Franz Kundmuller Caminiti (7): “Hoy se habla de la Conciliación como si se tratara un invento reciente. sobre el papel que tienen los Jueces y Abogados en Estados Unidos respecto los procesos de ADR.acuerdo está en un todo de conformidad con las leyes del lugar. Los únicos dos Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos que a lo largo de la historia de nuestra legislación podemos encontrar son la Conciliación y el Arbitraje. en desarrollar pautas éticas para los mediadores. comenta la experiencia en Texas: “Desde la realización de la Pound Conference en 1976. fue utilizada durante el Virreynato y siguió siendo utilizada durante la República. . Greenhill. en diseñar y apoyar la ley de procedimientos RAD. Puede rechazarlo o seguir algunos de los siguientes pasos: .someter el asunto al procedimiento judicial”. 2. característica que contiene la esencia de los MARC. y en expandir la concientización del público sobre el uso de los procesos RAD”. . siendo realmente la Conciliación el método alternativo por excelencia por su principal característica: “Las partes solucionan el conflicto en forma voluntaria limitándose la intervención de un tercero neutral a permitir el acercamiento y a proponer soluciones”.

que establecía en sus artículos 42 al 55 el régimen de conciliación para los referidos jueces. promulgado en 1854. 109 . excepto en los casos que se expresan en este título >>”. precisando el Artículo 42 que << la conciliación debe preceder a toda demanda correspondiente a un juicio escrito. Cabe citar entonces el Reglamento de los Jueces de Paz.habiendo sido incluida además en el Código Procesal Civil de 1993.

Frank. (6) EVANS. Anotaciones sobre la Solución Alternativa de Conflictos en Europa y su Porvenir. por la Dra.org. Artículo publicado en la página web (www. James E. Leonard L. Siete Motivos de Reflexión. Paul. Entrevista realizada a Frank Evans. West Publishing Co. EEUU. Artículo publicado en la página web (www. Nº 26. Ciudadanía y Democracia: Una Mirada desde la Región Andina”.(1) PALACIOS de SERRES. Carmen. (7) KUNDMULLER CAMINITI. Graciela.ar/revista/articulo2-3. fundacionlibra.ar/repevans. 1987. Setiembre 2001.org. Conference Judge de la Cámara de Apelaciones Nº1. (5) Ibid. Material preparado para el Seminario Internacional “Mediación.fundacionlibra.html) de la Fundación Libra. NOTAS 110 . Texas. y WESTBROOK. Minnesota. Un Pionero que hizo Historia. (3) TAPIA. (4) Ibid.htm) de la Fundación Libra. Franz. Artículo publicado en Revista Jurídica del Perú. St. (2) RISKIN. Gladys Stella Alvarez. Dispute Resolution and Lawyers. Año LI. realizado los días 24 y 25 de mayo del 2001. de Houston. Conciliación.

. una composición artística). Profesora de Derecho Civil y Derecho Corporativo de la Universidad San Martín de Porres. en una palabra. o incluso cierto elemento de la misma persona. a la cual aspira el sujeto: será una cosa (un fundo. pág. tener una cosa en un lugar más bien que en otro: utilidad proveniente del servicio de transporte). Domenico. EJEA. un brillante. El objeto de derecho es una noción muy amplia. pág.LA NOCIÓN JURÍDICA DE BIENES Y COSAS EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO Flor de María Córdova Beltrán 1. En efecto. un traje. 80. Sistema de Derecho Privado. será el resultado de una idea (un procedimiento técnico. es un quid del cual la relación extrae su razón de ser para el sujeto . sino que comprende la utilidad que pueda brindar un servicio. El profesor italiano DOMÉNICO BARBERO lo explica de la siguiente manera: Este interés es suscitado y atraído por una entidad distinta del sujeto. Recordemos que las nociones de sujeto y objeto son antagónicas no solo desde la perspectiva jurídica. BARBERO. Problemática en torno al objeto de Derecho El Derecho es una ciencia social que se nutre de la realidad para regular las conductas de los sujetos. será una persona (el cónyuge.   111 . El objeto es la entidad sobre la cual recae el interés del sujeto.  Ibíd. sino también en la filosófica. En este sentido. ya que no solo comprende las entidades que normalmente consideramos como bienes o cosas. una entidad del mundo exterior. un lápiz). el hijo). Buenos Aires 967. será la utilidad proveniente de un servicio (por ejemplo. inspirado en el valor de la justicia. 8. que representa. por tanto. y frente a él encontramos en el otro extremo al OBJETO de esos derechos. el ser humano es el indiscutible sujeto de derechos y obligaciones. Tomo I. y que se encuentra tutelado jurídicamente. el término “objeto de derecho” alude a todo aquello que no es sujeto.

si el Derecho regula las conductas intersubjetivas de los seres humanos. 7. En el Derecho Romano. y que significa lo mismo que en la actualidad. y que comprende todo lo que puede ser objeto de un derecho. . El término “bien”. derivado del latín “bona”.2. solamente podemos hablar del término jurídico “cosa” en su sentido particular o restringido. no sólo los objetos corporales. pág. Buenos Aires 978. M. general. El término “cosa” tiene en el derecho civil dos significados. pero después extendieron este sentido a las abstracciones y cosas de pura creación jurídica. el término más utilizado es “cosa”. el estado de las personas en sus diversas condiciones. que en la actualidad podría asimilarse al de “objeto de derecho”. Editorial Heliasta. pues él se halla vinculado con la actuación del hombre. Compendio de Derecho Romano. un concepto omnicomprensivo. sino también los hechos. Al margen de la cuestión histórica. y que vale la pena detallar. Es pues. Bajo el nombre de cosas (res) sólo comprendieron al principio los objetos corporales. particular o restringido. la distinción que puede existir entre ambas nociones. que con toda seguridad es un término extraído del lenguaje vulgar que sirve para identificar a las entidades u objetos que satisfacen las necesidades materiales del hombre. principalmente. el concepto de “cosa” se amplía para designar incluso a los derechos. Bogotá 99. Evidentemente. o si finalmente bienes y cosas no son más que palabras sinónimas que expresan la misma idea. Luis Guillermo. 6 VELÁSQUEZ JARAMILLO. lo cual constituye una consecuencia lógica de la mayor complejidad de las relaciones jurídicas: Sin duda los jurisconsultos romanos no dieron de las cosas la definición amplia y filosófica que damos nosotros. El segundo. motivo por el cual la doctrina ha discutido sobre su significado preciso y. la duda sigue respecto a ¿qué son los bienes y las cosas? Ambas nociones las utilizamos cotidianamente en el lenguaje corriente. sin embargo. Esto significa que un solo concepto abarca una serie diversa de categorías. con excepción obviamente del ser humano. pero en el Derecho existen opiniones contrapuestas sobre el particular. Bienes y cosas Resulta evidente que la noción de objeto es más amplia que los conceptos de bien o cosa. entes incorpóreos u otros valores. ORTOLAN. El primero. Editorial Temis. podían ser objeto de un derecho.   112 . los bienes o cosas son conceptos fundamentales en el Derecho. por el cual todo lo que existe en la naturaleza es cosa. pág. que pudiendo ser de alguna utilidad al hombre. en cambio. Posteriormente. es mucho menos utilizado y sirve para designar todo aquello que brinda alguna utilidad o beneficio a la persona. No debe olvidarse el origen etimológico del vocablo “bien”. y en general todos los derechos. por el cual las cosas son todas aquellas susceptibles de apropiación por el hombre6. Bienes. “algo bueno” o “algo útil al ser humano”.

con lo cual se convierten en sinónimos los términos “bien” y “cosa”. De tal manera. Tomo II. quien se adhiere a esta tesis: Los bienes verdaderos. en sentido clásico. pág. Buenos Aires 9. 8 Ibíd.. Según LOUIS JOSSERAND. Esta tesis francesa parece estar también presente en el Código Civil Alemán. pág. exterior al sujeto. 113 . Tendríamos en este caso una misma cosa. Parte General. Así pues. 90-9. son. mientras que el término “bien” es más amplio. Una tercera postura es expuesta por el tratadista chileno CARLOS DUCCI CLARO.G. el artículo 90 del B. Así. el término “cosa” abarca a las entidades corporales. Los primeros tienen por objeto a las cosas. siendo en consecuencia reconocidos como objetos de derecho independientes 9. EN: ENNECCERUS-KIPP-WOLFF. que tiene substantividad propia. para quien esta distinción puede ser útil si apreciamos la expresión “cosa” como una entidad objetiva. Editorial Bosch. salvo el derecho de propiedad según lo indica la tradición romanista. 6. la utilidad de los respectivos derechos0. el término bien comprende a todas las cosas susceptibles de apropiación por el ser humano. Tomo II. pág. o los objetos materiales. pero dos bienes. y el término “bien” como derecho subjetivo ejercido sobre la cosa. ENNECERUS a propósito de este artículo señala que: Se trata de partes de la naturaleza no libre y dominable que rodea al hombre. en el Derecho francés. los valores económicos. Induda- 7 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. como antes lo habían hecho Las Partidas. y un valor en la vida del tráfico. Santiago 979. a los derechos. los derechos que descansan sobre ellas8. es decir. Editorial Bibliográfica Argentina. indica la acción de dar alguna utilidad dentro del ámbito jurídico. Se distinguen así y se oponen a las cosas. De esta acepción se extrae un concepto que comprende toda entidad. Barcelona 97. que caen generalmente bajo los sentidos. dice que cosas son “los objetos corporales”. siempre que esta última la entendamos en sentido restringido. Derecho Civil. sobre un mismo fundo.El término “bien”. págs. La doctrina francesa. admite una tesis opuesta en cuanto a la distinción entre bienes y cosas. Editorial Jurídica de Chile. soportes de los derechos. por ejemplo. ya que en su artículo  establece que son bienes: todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. 9 ENNECCERUS. en cambio. Derecho Civil.B. Tratado de Derecho Civil. En dicho contexto. ordinariamente establecidos sobre dichos objetos. o los derechos. una denominación especial. Sobre una misma cosa pueden ejercerse simultáneamente una pluralidad de derechos: dominio y usufructo. 0 DUCCI CLARO. Carlos. y los segundos. Las Partidas de Alfonso El Sabio definen este concepto: Bienes son llamadas aquellas cosas de que los omes (hombres) se sirven o se ayudan. 90. y que tenga un valor para este7. se habla de bienes en sentido amplio que comprende a los bienes corporales e incorporales. Parte General. el fundo. 8. El Código Civil Español de 889 sigue esta doctrina. Ludwing. en la acepción jurídica de esta expresión. ya que incluye a las entidades corporales y a las incorpóreas.

El tema puede resumirse con la siguiente cita: El criterio diferencial entre cosa y bien. 9. tal calificación estaría constituida por la idoneidad de la cosa para dar cumplimiento a una determinada función económica y social. incluso las que carecen de relevancia jurídica. Conforme se aprecia claramente del texto citado. el citado artículo  solo se refiere a los bienes cuando menciona el contrato de sociedad. sin embargo. si nos remitimos al artículo 6 del mismo Código. esto es. y además. y de los derechos que las personas tienen sobre ellas. un bien en estado potencial. pág. aquella que considera “cosa” a toda entidad del mundo natural. Manual de Derecho Civil y Comercial.1 Los códigos civiles de 1852 y 1936 El Código Civil de 8 utilizó en forma casi uniforme el término “cosa” para aludir a cualquier ente individual que sea exterior al sujeto y susceptible de apropiación. por tanto. Francesco. ni un compañero contra otro los bienes de la sociedad. 114 . Es más. el concepto de bien se utiliza en forma indistinta con el de cosa. ni los depositarios. aún cuando en algunos contados artículos se menciona también el término “bien”.blemente aún nos falta mucho para que el Código pueda adoptar una tesis definida. razón por la cual ese objeto pasa a tener relevancia jurídica. el artículo  del Código de 8 establecía que: Los coherederos entre sí no prescribirán por ningún tiempo las cosas indivisas. encontraremos lo siguiente: Sociedad o compañía es un contrato consensual. ni los arrendatarios. las cosas que posee para otro según el título 3. de lo que se infiere una sinonimia conceptual entre ambos. bien en sentido jurídico sería una cosa idónea para dicha función. parece que se debe poner en lo siguiente: que la cosa es por sí entidad extrajurídica. De la sección 1. Es evidente. y que define este contrato. De este Libro. de ese estado de naturaleza la cosa se convierte en “bien” cuando el objeto es individualizable. Tratamiento jurídico de los bienes y las cosas en el ordenamiento peruano 3. Buenos Aires 979. que el codificador decimonónico prefirió el uso de la palabra “cosa”. La sección primera de este libro recibió la categórica denominación “DE LAS COSAS”. susceptible de apropiación y cuenta con valor económico. es. sin embargo. ni ninguno. Tomo II. las cosas depositadas. Esta distinción se muestra conforme a los significados de las palabras. pues el amplio vocablo “cosa” se encuentra vinculado a la naturaleza. sin caer en defectos de técnica o sistemática legislativa. pues.  MESSINEO. mientras el término “bien” implica una utilidad que recibe el ser humano. Entre las dos posturas consideramos preferible la primera. Inclusive el Libro Segundo se tituló: De las Cosas: Del Modo de adquirir. en cierta manera. y se convierte en tal cuando se la hace materia de una particular calificación jurídica. . plasmarla correctamente en los preceptos legales. las locadas. Por ejemplo. objetivamente considerada. EJEA.

Este mismo problema se encuentra en el Código de Comercio de 90 (todavía vigente en parte). En el Código Civil de 96 se cambió de criterio. Si bien en el Libro Cuarto del Código Civil de 96 se utilizó de manera uniforme la palabra “bien”. o el Argentino de 869. A pesar de los esfuerzos desplegados para tratar de encontrar una explicación lógica a esta discordancia. el Código Civil de 96 utilizó algunas palabras sin mayor precisión jurídica. aún cuando no definió el concepto a diferencia de otros Códigos. en el cual se habla de “mercaderías”. como el Español de 889. 3. “valores”. con el fin de dividir entre sí las ganancias. Así. en el sentido que el término cosa se restringiera únicamente a las cosas corporales. Siendo ello así solo queda entender que. ya que el Libro Quinto mantuvo el término “cosa”. Es pues.2 Código Civil de 1984 El Código Civil de 98 mantiene la tendencia del Código precedente (96). Una vez más puede apreciarse la insuficiencia de la interpretación histórica. el contenido normativo de la ley adopta otra terminología. en lugar de la sección análoga que tuvo el Código Civil de 8 denominada “De las cosas”. en el Libro Quinto referido a las Obligaciones y los Contratos. el artículo 9 señala que: Puede dar BIENES en locación el que por ley o pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. “efectos de comercio”. pudiendo encontrarse la explicación en las actas de la Comisión Reformadora del Código. admitiéndose de esta manera la tesis francesa que antes hemos explicado. esta posición solo se plasmó en el Libro Cuarto del Código. alemán. empero. empero. El Código Civil de 96 acoge la sugerencia de SOLF Y MURO.por el que dos o más personas convienen en poner en común alguna cosa o industria. sin embargo. los vocablos “artículos”. Alemán de 896. no hemos podido encontrarla. el término “cosa”. vía interpretación sistemática. ya que la voluntad del legislador se decantó en forma expresa por una tesis. pues define el contrato de locación-conducción como aquel por el cual una persona cede a otra el uso de una COSA. Es bueno acotar que.B. entre otros.G. como sinónimas de “bienes”. clarísimo. en la que consta la opinión de SOLF Y MURO solicitando se acoja la tesis del Código Alemán y del Código Argentino. Inclusive existen normas expresas que permiten inferir esta solución. así tenemos. pues se utilizó con preferencia la palabra “bien”. e inmediatamente después. que el Código Civil de 8 asimiló los términos “bien” y “cosa” (utilizando este preferentemente) para explicar una misma idea o concepto. etc. Las actas de la Comisión Reformadora del Código Civil de 8 nos permiten conocer que sus miembros eran partidarios de la solución francesa y del B. los conceptos de bienes y cosas son utilizados como sinónimos. se usó más bien. el Libro Quinto sobre “Derechos Reales” contiene una sección segunda 115 . El artículo 90 del Código de 96 es un buen ejemplo de lo aquí señalado. en el sentido de utilizar de manera preferente el término “bien”. El Libro Cuarto sobre los Derechos Reales comienza precisamente con una sección titulada “De los bienes”. reemplazando el término “cosa” por el de “bien”.

los derechos de autor. que existan cosas que no son bienes. pág. por lo cual una interpretación etimológica de la denominación del Libro Quinto del Código Civil de 98. aunque aludiendo específicamente al objeto del contrato de compraventa.  Ibídem. por el término bien. el aire. Volumen I. nosotros hemos adoptado aquella teoría por la cual se comprende dentro del concepto de bienes a las cosas (bienes corporales) y a los derechos (bienes incorporales). Mario.. un derecho de patente. Sin embargo.VV. y cosas que no son bienes. en cambio. Lima 988.referida a “Bienes”. Pontificia Universidad Católica del Perú. pág. Ello se desprende de la sustitución del vocablo cosa empleado en el artículo 1383 del Código Civil derogado. el término “cosa” tiene un radio de acción reducido exclusivamente a las entidades materiales o corpóreas. El bien materia del contrato de compraventa. se ha señalado que: Con arreglo al artículo 1529 del Código Civil de 198 puede venderse no sólo las cosas materiales. Lima 980.  CASTILLO FREYRE. Con referencia a este tema. que significa COSA. Lucrecia. las nieves eternas. En contradicción a la etimología. pág. esto es. 00. considerar que el “bien” abarca a los objetos materiales como a los inmateriales. Derechos Reales. nos llevaría a señalar que dicho título se refiere al DERECHO DE COSAS. Seguidamente este mismo autor agrega que: “El Código Civil Peruano de 198 adopta el mismo criterio. sino también los derechos incorporales. Se puede definir la cosa como objeto material susceptible de ser apreciado por los sentidos y.  116 . y tales serían los objetos materiales que no pueden ser apropiados por el hombre: Estas dos expresiones no son sinónimas. . La doctrina nacional en forma mayoritaria opta por la segunda postura de distinción. y que es utilizado en el artículo 1529 del nuevo texto civil. al objeto material o inmaterial susceptible de apropiación y que brinda utilidad. EN: AA. Otro autor nacional comparte esta opinión: En la doctrina no existe unanimidad de criterio respecto del concepto de bienes. Por su parte LUCRECIA MAISCH VON HUMBOLDT sostiene la primera postura. 6.  MAISCH VON HUMBOLDT. esto es. en sus artículos 88 y 885. Biblioteca para leer el Código Civil. Jack. Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. como las arenas del desierto. como un crédito. que tiene mayor alcance. BIGIO CHREM. Lima 99. ya que a lo largo del Código se le utiliza en muy contadas ocasiones. siguiendo la tradición de todos los Códigos Civiles que le antecedieron en vigencia en nuestro país. el vocablo “bien”. En este punto es curioso señalar que la frase “Derechos Reales” proviene del término latín RES. etc. privilegiándose como ya hemos señalado. etc. como bien. los iceberg. este último término ha sido prácticamente abandonado. hay bienes que no son cosas. Pontificia Universidad Católica del Perú. La compraventa y la transmisión de propiedad.

Por otro lado. también utiliza este término. en el cual se regula la transferencia de la propiedad de COSAS MUEBLES. que la accesión es un modo adquisitivo de dominio privativo de los entes corporales. de lo cual se infiere que el término “bien” utilizado en el artículo 98 del Código es sinónimo al de cosa. la misma que se produce no solo con la existencia de un título transmisivo de dominio. Si bien la explicación parece lógica. entonces el artículo 98 hubiera tenido que restringir su ámbito de aplicación a las COSAS. el artículo 98 del Código señala que: El propietario de un BIEN adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. ya que un ente incorporal parece inimaginable que se trate de una “res nullius”. lo cual es más grave si tenemos en cuenta que se trata del mismo Libro del Código Civil (Derechos Reales). como las piedras. Es decir. Así pues. este artículo debe interpretarse en el sentido correcto. ¿Es posible que un mismo cuerpo legal pretenda restringir la entrega a las entidades corpóreas en el artículo 97. sino que comprende también a las incorporales? Indudablemente nos encontramos ante una grave deficiencia de sistemática. En los otros libros del Código se aprecia exactamente la misma falta de sistemática. El artículo 99 del Código que trata de la apropiación de COSAS sin dueño. el artículo 88 del Código Civil señala que las propiedades incorporales se rigen por su legislación especial. parece evidente que la accesión como forma de adquisición de propiedad. en objetos materiales e inmateriales. que distingue los bienes y cosas en función a la corporeidad. pero que al definir la entrega se establezca que esta no se restringe solo a dichas entidades corpóreas. Como ya hemos visto. solo los objetos corporales pueden ser materia de apropiación. se limita solo a los objetos corporales. nos permite descartar rápidamente esta posición. Si. de lo cual se deduce que 117 . es decir dos objetos corporales. ya que por propia definición. Dentro de este contexto se ha defendido el uso del término “cosa” por cuanto solo en los objetos corporales es posible hablar de entrega. nuestro Código hubiese optado sin dudas por la tesis francesa. En sede de Derecho de Obligaciones. siendo además necesario un modo adquisitivo (la tradición o entrega). la accesión implica UNIÓN MATERIAL O FÍSICA. nuestro Código Civil parece seguir la segunda postura. Sin embargo. El artículo 90 del Código señala que: “La tradición se realiza mediante la entrega del BIEN a quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por la ley y con las formalidades que ésta establece”. que puedan ser advertidos por los sentidos. Sin embargo. si el artículo 97 pretende limitar la tradición o entrega a los objetos corporales. el artículo  del Código señala que: La obligación de dar comprende también la de conservar el BIEN hasta su entrega. la tradición o entrega puede efectuarse en BIENES. utilizado en otros preceptos legales.Por su parte. pronto nos encontramos con otras normas del mismo Código (y del mismo Libro) que destruyen la sistemática. es decir. Es más. resulta incomprensible que el artículo  amplíe el concepto de tradición. haciendo posible que se “entreguen” objetos incorporales. La explicación parece ser la misma. esto es. y uno de los ejemplos que se da es el artículo 97. conchas u otras análogas. la interpretación sistemática con otras normas del mismo Código Civil. es decir.

Siendo ello así. el legislador no pudo plasmar sus intenciones doctrinales en el texto de la Ley. sin embargo. luego de este excursus es necesario concluir que estamos en presencia de un defecto de técnica y sistemática jurídica. por cuanto las deficiencias se advierten en varias normas de un mismo Libro del Código. El objeto en el derecho civil: su relación con los bienes y las cosas Debemos reiterar que el término “objeto de derecho” es todo aquello que no es sujeto.el Código no se ocupa de esta clase de bienes. 118 . y una correcta regulación sobre el particular puede facilitar el manejo de la Ley. Doménico. hubiera sido más pragmático identificar ambos conceptos como expresiones de una sola idea. El Código Civil de 98 no tiene un criterio definido para distinguir la noción de “bien” con respecto a la de “cosa”. que en este caso se agravan. cit. ¿Porqué entonces se utiliza el término “bienes”? En realidad. sea el Código Civil de 8 o el de 96. el Código tampoco avanzó en esta línea simplificadora. esto es. Otro autor italiano no se encuentra demasiado alejado de esta definición: 6 BARBERO. a las cosas. cualquier entidad del mundo exterior. La distinción entre cosas y bienes se hunde en la tradición del Derecho Civil. el Código contiene cerca de TRESCIENTAS NORMAS en que alude a los bienes o cosas. el Código de 98 restringe su ámbito de aplicación a los objetos corporales. pág. y menos aún. op. 80. además de una mejor comprensión de muchas normas e instituciones legales. es decir. el cual se supone tuvo autor único. Tal vez. encontramos a la realidad exterior compuesta de innumerables objetos que brindan utilidad y satisfacción a las necesidades humanas. El jurista italiano DOMÉNICO BARBERO define al objeto como la entidad material o inmaterial. Al igual que nuestros antecedentes históricos. más si no existe una definición legislativa sobre la materia. Recordemos que las nociones de sujeto y objeto son antagónicas.. y por ello. e incluye además a todos los valores patrimoniales. Tomo I. No debe olvidarse que frente al sujeto de derecho. Una vez más encontramos falta de claridad en las definiciones. a pesar de existir declaraciones expresas en Exposiciones de Motivos oficiales y no oficiales. y constituye el punto de incidencia de la tutela jurídica6. 4. así como imprecisiones originadas por defectos de sistemática legislativa. personales o morales sobre los que incide cualquier relación jurídica. Esta situación aumenta la necesidad que el Código Civil mantenga un perfil sistemático que evite interpretaciones injustas o discusiones arbitrarias. sobre la cual recae el interés implicado en la relación. el Código de 96 contuvieron normas de definición respecto a las nociones de bienes o cosas. Sistema de Derecho Privado. Indudablemente una definición clara sobre el significado y distinción de bienes y cosas ayudará a comprender una gran parte de la codificación civil. En este sentido debemos recordar que tampoco el Código Civil de 8.

hacer alguna cosa o no hacer alguna cosa0. con la doctrina mayoritaria. determinada y –según añade la opinión dominante. El objeto de derecho es. pudiendo consistir en un dar. la prestación (. pero en ningún caso el objeto en sí jurídicamente entendido (. MESSINEO. 6. o incluso alguna manifestación de tutela de la persona humana (por ejemplo: los derechos fundamentales a la vida. Editorial Bosch. En este sentido. sino que comprende además la utilidad que pueda brindar un servicio. ALBALADEJO. Por objeto debe concebirse en general. se omite definir o precisar en qué consiste el objeto del acto jurídico. o sea del deber jurídico y del derecho subjetivo. los caracteres de posibilidad y determinabilidad pertenecen a la PRESTACIÓN. Editorial CEURA. Derecho de las Obligaciones.valorable en dinero”8. El artículo 0 inciso ) del Código Civil establece que el acto jurídico requiere para su validez de OBJETO FÍSICA Y JURÍDICAMENTE POSIBLE. su soporte físico. ya que no solo comprende las entidades que normalmente consideramos como bienes o cosas. que viene a ser la conducta o comportamiento que debe cumplir el deudor para satisfacer el interés del acreedor.. honor. 99. El objeto es mencionado con relación a tres conceptos distintos en nuestro Código Civil: el Objeto del Acto Jurídico (artículo 0). De acuerdo.. Manuel.). todo lo que es externo al sujeto y..) el objeto de la obligación lo constituye el comportamiento del deudor.) Por lo tanto el objeto se define como prestación9. debemos tener presente las características. pág. no las cosas o bienes conforme explica el maestro HERNÁNDEZ GIL. 0 Ibíd. Barcelona 98. o términos de referencia. Antonio.) no lo forman las cosas. Curso de Derecho Civil Español. 7 8 119 . las cuales vienen a ser las siguientes: posibilidad física. Para intentar desentrañar este concepto.. hacer o no hacer. o lo que es lo mismo. Tomo II. pág. En el mismo sentido. pues. el Objeto del Contrato (artículo 0) y el Objeto de las Obligaciones (artículo ).. . HERNÁNDEZ GIL manifiesta que: Las cosas podrán ser el objeto del objeto. o puede ser.. Cit. pág. El mismo autor agrega que: El objeto es la actividad. estos caracteres son propios de la PRESTACIÓN. uno de los puntos. 9 HERNÁNDEZ GIL. por consiguiente. de la relación jurídica. jurídica y determinabilidad. que según el propio Código. por lo cual deberíamos concluir que el objeto del acto jurídico es la prestación. ALBALADEJO señala que “La prestación ha de ser posible. integridad física. Según la doctrina. pues. Sin embargo. la conducta activa u omisiva a que está obligado. su dimensión económica. sino el acto de dar alguna cosa. Manual de Derecho Civil y Comercial.. LA PRESTACIÓN (. pág. no es sujeto7. lícita. libertad. corresponden al objeto del acto jurídico. El artículo 9 inciso ) del Código Civil agrega que el acto jurídico es nulo si su objeto es INDETERMINABLE.El objeto del derecho es.. 00. Francesco. Op. Tomo II. etc. Madrid 98. una noción sumamente amplia.

En primer lugar. mientras en el contrato dicho concepto es el de OBJETO-FUNCIÓN. además. sin embargo. la cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público. que existe antes que esta. en los que su objeto no podría consistir en una prestación valuable en dinero. Es evidente que en esta norma. pero no al objeto del acto jurídico. la ratificación por actuación sin poder. modificar o extinguir obligaciones. Este análisis nos permite descubrir la deficiencia sistemática del Código Civil. El contrato es un hecho jurídico previo a la obligación. la adopción o el reconocimiento de hijo. Por su parte. previa deducción de los gastos. En segundo lugar. se venderá en pública subasta y el producto se distribuirá por mitades entre la Municipalidad y quien lo encontró.Sin embargo. Demás está decir que una noción y otra no tienen relación alguna. a quien se hubiera hecho entrega de los mismos..  y 0 del Código Civil. tiene preferencia sobre el tenedor de los documentos. 120 . pero nunca su objeto. que la noción de objeto en el acto jurídico se identifica con concepto de OBJETO-ELEMENTO EXTERNO. salvo prueba en contrario. el artículo 0 del Código Civil señala que el objeto del contrato consiste en crear. El artículo 9 del Código Civil incurre en la misma incorrección: Quien halle un OBJETO PERDIDO está obligado a entregarlo a la autoridad municipal. los requisitos de posibilidad y determinabilidad que exige el Código Civil para el objeto del acto jurídico. ya que ha regulado el objeto del acto jurídico sin tomar en cuenta los distintos tipos que se encuentran en esa categoría. debemos indicar que el término “objeto” se utiliza en distintos artículos del Código Civil CON UN SIGNIFICADO COMPLETAMENTE DISTINTO al que se regula en los artículos 0. que podrían ser muchos más. el término “objeto” alude a cosas. si la prestación se define como la conducta debida por el deudor. si bien tipifican como requisitos propios de la prestación. Esta definición de objeto resulta llamativamente errónea pues la obligación es EL EFECTO O LA CONSECUENCIA del contrato. de la obligación o del contrato. se aprecia las deficiencias respecto a la regulación en esta materia. Si transcurren tres meses y nadie lo reclama. llegaremos rápidamente a la conclusión que existe una gran cantidad de actos jurídicos en los que no se presenta una conducta debida. o a bienes. y resulta curioso que el objeto del contrato (que es un tipo de acto jurídico) sea totalmente distinto al objeto del propio acto jurídico. Téngase en cuenta. existe una serie de actos jurídicos no patrimoniales. Por tanto. ese concepto no abarca todas las hipótesis negociales. etc. el artículo 90 del Código Civil señala que: (. pero indudablemente deben contar con un objeto que haga válido el acto jurídico celebrado. tal como ocurre con el reconocimiento de hijo extramatrimonial. esta tesis no puede compartirse. como es el caso del matrimonio. lo cual complica aún más la pobre sistemática que en esta materia tiene el Código de 98.) el adquirente de buena fe de OBJETOS no identificables. Así pues. la misma adopción.. ¿Es posible sostener que el objeto del matrimonio deba ser determinable tal como exige el artículo 9 del Código Civil? En este ejemplo. por tal razón deviene en absurdo que el hecho jurídico tenga como objeto un elemento que NO EXISTE al momento de configurarse la estructura de ese hecho. regular. Por último. ya que existen una serie de negocios en los cuales no se aprecia ninguna prestación.

titular de los derechos y obligaciones. en los que su objeto no podría consistir una prestación valuable en dinero. las siguientes características pertenecen al concepto de prestación. Se acoge la postura francesa. ya que utilizó con preferencia la palabra “bien”. y el segundo. y que se encuentra tutelado jurídicamente. ) El término “bien” en sentido clásico quiere decir la acción de dar utilidad dentro del ámbito jurídico. el término “cosa” comprende sólo a las entidades corpóreas. 7) El Código Civil de 96 cambió de criterio. 9) Este criterio doctrinal no se encuentra corroborado en el contenido del Código de 98. el objeto es la entidad sobre la cual recae el interés del sujeto. los derechos. señala que el bien abarca a los objetos materiales como a los inmateriales. Por su parte. general. sino que comprende además la utilidad que puede brindar un servicio. Según la mejor doctrina. no se mantuvo la sistemática. 0) Por otro lado. Esta tesis es inaceptable. por el cual comprende todo elemento de la naturaleza. pues también se utilizó el término “bien” en sentido análogo. y determinabilidad. En suma. en cambio. pues existe una serie de actos jurídicos no patrimoniales.CONCLUSIONES El ser humano es el indiscutible valor supremo del Derecho. Así pues. ) De acuerdo con el artículo 0 del Código Civil. el término bien comprende a todas las cosas susceptibles de apropiación por el hombre. ) 121 . en la que consta la opinión de SOLF Y MURO solicitando se acoja la tesis francesa que antes hemos explicado. En cambio. se habla de bienes en sentido amplio que comprende a los bienes corporales e incorporales. 8) El Código Civil de 98 mantiene la tendencia del Código precedente (96) en el sentido de utilizar de manera preferente el término “bien”. restringido. pues muchas veces se menciona la palabra “bien” cuando el instituto regulado solamente puede referirse a objetos materiales. e incluso algunas manifestaciones externas de la persona. el Objeto del Contrato (artículo 0) y el Objeto de las Obligaciones (artículo ). Dentro de esta concepción. Los primeros vienen a ser las cosas. ) La doctrina francesa. ) El término “cosa” tiene dos significados: el primero. ya sea que le represente un valor económico o moral. y en las contadas ocasiones que utiliza el vocablo “bien” lo hace como sinónimo. el Código Civil menciona hasta tres conceptos distintos de OBJETO: el Objeto del Acto Jurídico (artículo 0). susceptible de apropiación. ya que no solo comprende las entidades que normalmente consideramos como bienes o cosas. La doctrina nacional que ha tratado el tema. pudiendo encontrarse la explicación en las actas de la Comisión Reformadora del Código. ) El objeto de derecho es una noción muy amplia. 6) El Código Civil de 8 utilizó en forma casi uniforme el término “cosa” para aludir a cualquier ente individualizado y exterior al sujeto. admite una tesis opuesta en cuanto a la distinción entre bienes y cosas. y los segundos. por el cual son cosas aquellas susceptibles de apropiación por el hombre. el Código no tiene un criterio definido para distinguir la noción de bien con respecto a la noción de cosa. el objeto del acto jurídico tiene las siguientes características: posibilidad física y jurídica. Sin embargo.

BIGIO CHREM. Santiago 979. Lucrecia. MESSINEO. VELÁSQUEZ JARAMILLO. modificar o extinguir obligaciones. Mario. BIBLIOGRAFÍA - - 122 . Francesco. Ludwig. Lima 99. Buenos Aires 967. ORTOLAN. Barcelona 97. Derecho Civil. Madrid 98. Traducción de Santiago Sentís Melendo. Este concepto no puede admitirse pues la “obligación” es el efecto del contrato y no es posible que la estructura del contrato exija un requisito (el objeto) que todavía no existe y que se producirá posteriormente. Tomo II. EJEA. Editorial Temis. Jack. - ALBALADEJO. Traducción de Santiago Sentís Melendo. Tratado de Derecho Civil. Pontificia Universidad Católica del Perú. Bogotá 99. MAISCH VON HUMBOLDT. CASTILLO FREYRE. Biblioteca para leer el Código Civil. Manuel. Parte General. Barcelona 98. HERNÁNDEZ GIL. regular. Lima 980. Luis Guillermo. Tomo II. pues en el acto jurídico estamos ante un objeto-elemento exterior. Derecho de Obligaciones. Manual de Derecho Civil y Comercial. Buenos Aires 978. Antonio. Curso de Derecho Civil Español. EN: ENNECCERUS-KIPP-WOLFF. Derechos Reales. El contrato de compraventa y la transmisión de la propiedad. Carlos. Por otro lado. mientras en el contrato encontramos un objeto-función. Bienes. Buenos Aires 9. El bien materia del contrato de compraventa. Editorial Jurídica de Chile. EN: AAVV. Compendio de Derecho Romano. Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Derecho Civil. Editorial Bosch. M. EJEA. ENNECCERUS. Parte General. Editorial CEURA. Editorial Bibliográfica Argentina. Domenico. Sistema de Derecho Privado. Editorial Heliasta. DUCCI CLARO. Lima 99. Editorial Bosch. BARBERO. Buenos Aires 979. ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Pontificia Universidad Católica del Perú. Volumen .) El artículo 0 del Código Civil señala que el objeto del contrato consiste en crear. tampoco existe coherencia en la noción utilizada.

en el segundo Ant6eproyecto del Libro Quinto de la Comisión Reformadora. se la tiene por facultativa”.. del año de 1973 en su artículo 42 y decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa.PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 1171 DEL CÓDIGO CIVIL DE 1984 Luis Arturo Castro Reyes* Artículo 1171. tampoco en el Código Civil del Estado Nor-Peruano de la Confederación Perú-Boliviana de 1836. el Anteproyecto de *Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Bachiller con Tesis en 1976 Titulo de Abogado en 1977 Magíster en Derecho Civil por la Universidad Garcilaso de la Vega Doctor en Derecho por la Universidad Garcilaso de la Vega Profesor Ordinario Auxiliar de la Universidad San Martín de Porres Libros Publicados: Lecciones de Derecho de Obligaciones Los Procesos Sumarísimos y el Código Civil Los Contratos Atípicos y/o Modernos Los Procesos Abreviados y el Código Civil En coautoría con la abogada Shirle Concepción Sánchez Alvarez: Lecciones del Acto Jurídico o Negocio Jurídico. Dentro del proceso de reforma al Código Civil de 1936. se entiende que es alternativa”. de 1936. ni tampoco en el Código Civil de 1852. se tendrá por facultativa” y el Código Civil de 1936 en su artículo 1199 decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. Fue a partir del proyecto de Código Civil de 1890 que en su artículo 1521 recién aparecía y decía “En caso de duda sobre si una obligación es alternativa o facultativa. el tema fue abordado por la alternativa de la Ponencia del Doctor Jorge Vega García.1 Los maestros y juristas Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre en su obra Tratado de las Obligaciones Primera Parte (de La Biblioteca Para Leer El Código Civil Volumen XVI de la Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial 1994) en la Página 445 señalan que el tema nunca fue abordado en El Código Civil de 1836 del Doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre. se la tiene por facultativa”. También fue seguido por el Anteproyecto elaborado por el Doctor Manuel Augusto Olaechea en el Libro Quinto artículo 154 que decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. de 1926 en su artículo 145 decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. se la tiene por facultativa”. el proyecto de Código Civil de la comisión Reformadora. se tendrá por facultativa”.“En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. en su artículo 1189 decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. 123 . se tendrá por facultativa”.

la Comisión Reformadora elaborado por Felipe Osterling Parodi. La segunda reflexión al respecto de la norma bajo comentario (el artículo 124 . de subsistir la duda extrema. siempre han estado a favor debitoris. entre otros El Código Civil de Costa Rica de 1888 en su artículo 661. sino que tal supuesto deberá ser asumido. se la tiene por facultativa”. en su artículo 1139 señalaba “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. el Código Civil Boliviano de 1976 en su artículo 424 y el Código Civil de Guatemala de 1973 en su artículo 1346. a través del artículo 1171. se la tiene por facultativa”. que así mismo coinciden El Código Civil de Ecuador en su artículo 1550 . no ocurre que ante una simple duda deba optarse porque se trata de una obligación facultativa. desde las tentativas de reforma de nuestro Código Civil de 1852 hasta la actualidad. por el proyecto de la Comisión Revisora. el pensamiento de nuestros juristas renombrados. para la interpretación de un caso de duda acerca de si la obligación es alternativa o facultativa. siempre pensando que la duda debe de ser para favorecer al sujeto deudor de la obligación. muchos de ellos profesores universitarios en su época e ilustres juristas de nuestro País. del año de 1984. por el Proyecto de la Comisión Reformadora. en su artículo 1191 señalaba “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. dada por la regulación del Código Civil Peruano. Este principio recoge en su integridad aquel del artículo 1199 del Código Civil de 1936 y realizan dos precisiones: La primera consiste en que. luego de haber aplicado al acto materia de análisis las reglas sobre interpretación del acto jurídico contenidas en los artículos 168 a 170 del Código Civil ( de tratarse de una obligación generada a través de un negocio jurídico) o. resulta en algunos extremos más beneficiosa o favorable para el deudor que la obligación alternativa. si se tratase de una obligación surgida en virtud de la ley. en todo caso. apreciemos para ello las fuentes en que se apoyaron. del año de 1981. se la tiene por facultativa”. luego de aplicar los principios interpretativos generales acerca de las normas legales. CONCORDANCIAS EXTRANJERAS Son coincidentes con el artículo 1171 del Código Civil Peruano. del año de 1980 en su artículo 49 decía”En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. y finalmente. se busca favorecer al deudor”. y agregan los autores Osterling y Castillo en la página 446 del mencionado libro. el Código Civil de Chile en su artículo 1507 El Código Civil de Paraguay en su artículo 494. es decir. y por esta razón. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 1171 Los juristas ya mencionados señalan que en la página 447 y siguientes la razón se fundamenta en que la obligación facultativa. Como se aprecia.

mientras que el deudor sea la parte más débil. de acuerdo a su criterio y no mantener una uniformidad. como también por las normas defectuosas de ciertos contratos o cláusulas testamentarias. de conformidad con las pruebas aportadas al efecto. ya que todo depende de las contingencias y modalidades de cada caso. en primer lugar Héctor Lafaille señala “Por la similitud de ambas situaciones. los acreedores de los bienes o servicios son los simples ciudadanos. Palacio Pimentel. queda su apreciación librada a criterio judicial.1171 del Código Civil Peruano) se centra en nuestra preocupación por la vigencia del arraigado principio. antes que el sentido literal de los términos. En nuestra opinión (señalan los juristas). mientras que los deudores de los mismos son grandes empresas. que no ha sido plasmada en el vínculo o relación jurídica. si dejamos la tarea a los jueces como manifiesta el Dr. Pensamos concretamente en los múltiples contratos celebrados por adhesión. debe optarse legalmente por favorecer al deudor y no al acreedor. Gustavo Palacio Pimentel establece “que si bien en el campo teórico las diferencias entre una obligación alternativa y una facultativa son claras. precisamente. apreciándose en interés práctico del problema al contemplar el diverso efecto de fluye de estas dos categorías. Los jueces deberán considerar la intención real de las partes. estos pueden interpretar de manera distinta. no estamos en un mundo en el cual. De este modo-agrega Lafaille-. seguramente debe recomendarse un minucioso análisis del instrumento y de las circunstancias para llegar a soluciones acertadas. Al respecto el Dr. Artículo 170 del Código Civil “Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto”. Al respecto.proveniente del Derecho Romano. el acreedor sea la parte fuerte de la relación obligacional. Haciendo un análisis de los mismos. suele ofrecer dificultades el discernir si el vínculo responde al tipo alternativo o facultativo. en los cuales. que en muchos casos constituyen monopolios o oligopolios en el mercado. en la gran mayoría de contratos.de que en situaciones de duda. que en caso de duda sobre la intención de las partes. los artículos respectivos mencionados por los juristas. Los Juristas. Carlos Cárdenas Quirós en la publicación de Noticias Jurídicas en setiembre del 2001 con respecto a “La reforma del derecho de obligaciones en el Código Civil de 1984” con referencia a este artículo dijo: 125 . En segundo lugar el Dr. que es lo que se quiere para que exista seguridad jurídica. como la planteada por el artículo 1171 del Código Civil. pudiéndose afirmar que si el acreedor sólo tiene derecho a exigir una prestación. señalan: Artículo 168 del Código Civil “El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe”. no habría dificultad alguna en concluir que estamos en presencia de una obligación facultativa y no de una alternativa. podemos advertir. no sucede lo mismo en el terreno de los hechos.

Agrega el mismo jurista que “Alterini. pág. 169). por lo siguiente: 1. 1989. desde ese punto de vista no habría nada que interpretar. Primera reimpresión. y. En su opinión señala Cárdenas Quirós “además de las razones que invocan los autores citados. son atendibles y creo que este es uno de ellos. en los términos que plantea el artículo 1171 del Código ¿cómo identificar indubitablemente la prestación debida y la solutoria? En mi opinión. se entiende que es facultativa. debo de hacer presente.el criterio legal es atinado.. a la que se han obligado las partes. por no haberse establecido en el vínculo jurídico. es decir. En efecto. la relación jurídica. la regla que resuelve la duda tomando la obligación por alternativa tiene un sentido práctico que justifica plenamente sus alcances.de esa forma. Y agregan que “por nuestra parte entendemos.“El Código vigente establece en su artículo 1171 que en caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa se tiene por la segunda. debe primar el principio de buena fe que indica que toda obligación se pacta para ser cumplida” (Curso de obligaciones. Tercera edición actualizada. Buenos Aires. por cuanto la obligación facultativa establece una facultad excepcional en beneficio del deudor que. de ninguna manera. como la mayoría de la doctrina nacional que –no obstante ello. como tal.Pero.Si la duda tuviera como nacimiento. señala que en caso de duda. tal como se encuentra propuesta en el punto dos. en el acuerdo realizado por las partes y no se señala. comentando el sentido del artículo 651 del Código argentino que es opuesto al del Código peruano. debe encontrarse claramente estipulada. aquí el magistrado empleando su lógica jurídica determinará de acuerdo al artículo ya mencionado.. cual ha sido la real intención de las partes en el vínculo jurídico que da origen a la prestación. toda vez que en alguna parte del mismo se mencione que al parecer se trata de una obligación alternativa y luego en otra cláusula se señale que se trata de una facultativa. 2. si esa duda no existiera.. que hay casos en los cuales algunos artículos propuestos para ser modificados.No comparto la opinión. Guatemala (artículo 1346) y Bolivia (artículo 424) y tiene su antecedente en el artículo 1199 del Código Civil de 1936”. que tipo de obligación es la que 126 . en caso contrario. Abeledo Perrot. partiendo de la solución opuesta. quines sostienen que. ni se da a entender. López Cabana y Ámela. La solución es concordante con la de los Códigos de Costa Rica (artículo 661). que se debe dejar a la interpretación de los magistrados. Tomo II. que en caso de duda. mencionan que dicha solución ha sido criticada por Lafaille y Colmo. la misma deba ser resueltas por ello. porque el artículo 1171. 3.el ordenamiento jurídico se aparta sin fundamentos valederos del principio que consagra el “favor debitoris”. debe entenderse como una con prestación facultativa.

. con respecto a poder determinar. en ésta las dos son debidas al acreedor y eso es lo más justo para él. el deudor tiene dos posibilidades de cumplimiento al igual que en la anterior (la faculta).. si del vínculo o relación jurídica. siendo ello así.En la obligación alternativa. en la cual se toma como referencia. 6. ya que al acreedor solo le es debida la prestación que se le ha denominado principal más no la segunda que sería la sustituta o accesoria como también se le conoce. pero. sobre si la pretensión a realizar en la obligación. se debe de entender como alternativa”. toda vez que. se debería de cambiar el tenor del artículo 1171 de nuestro Código Civil por la siguiente “En caso de duda. sabemos que la misma solo puede ser alternativa). 127 . es el deudor. Por las siguientes razones: Análisis de la Propuesta 1. el artículo en referencia entra en conflicto con otra norma y trae desconcierto e inseguridad jurídica.Ese planteamiento. en realidad contradice los otros artículos. que la parte más débil de los sujetos de la obligación es el deudor y que por esa misma razón. no puede favorecer únicamente solo a uno de los sujetos de la obligación.. pero. si queremos que la norma tenga un sentido de justicia.. se pretende de4jar a criterio del juez el poder establecer de que tipo de obligación se trata. para que se presente la duda. cual será la prestación a realizar.. La propuesta de reforma es que.Nuestro ordenamiento jurídico es “Favor Creditoris” y no favor debitoris como se encuentra redactado en la actualidad.Siempre he partido. el único que puede elegir la prestación. 5.En la obligación facultativa.En la obligación alternativa (con dos prestaciones. cual es la prestación que le tiene que cumplir el deudor. para que la misma se extinga. con la cual va ha cumplir la obligación. 4. es el de la elección y el segundo momento es el de la comunicación o ejecución. pudiendo algunos utilizar su sentido común y otros únicamente apegarse al artículo 1171 y señalar que se trata de una obligación con pretensión facultativa. por ello. en una obligación con pluralidad de prestaciones (que necesariamente tienen que ser dos..las partes han propuesto. que es la que nos lleva a confusión y por ello la duda). debe de favorecer a ambos. tenemos dos momentos que son culminantes. se le debe de favorecer en caso de duda. es que digo que con ella solo se favorece a uno de los sujetos de la obligación. 3. no se puede establecer claramente cual es la verdadera intención de las partes. dicha duda. 2. es aquí. porque si son más de dos prestaciones. es alternativa o facultativa. en la cual se señalan que la obligación se realiza en beneficio siempre del acreedor (favor creditoris). que se debe de respetar la intención de las partes cuando han determinado la prestación o prestaciones a realizar. donde seguramente. El primer momento de la obligación alternativa. a partir de allí el acreedor se entera.

además que. el sujeto acreedor. tiene la posibilidad de elección. Conclusión de la Propuesta Por todo lo expuesto anteriormente. con respecto de cual es la obligación que tiene el deudor frente al acreedor.Pero también es.7. en caso de duda para los sujetos de la obligación. que en este de tipo de obligación con prestaciones alternativas. que la misma tiene como nacimiento el vínculo o relación jurídica. por no ser claro para poder determinarse del contenido del mismo. estaríamos en la línea doctrinaria que tienen los demás artículos de nuestro ordenamiento jurídico que en esta parte corresponde y que es favor creditoris y no como se encuentra en la actualidad favor debitoris. 128 .. resulta más justo que. soy de la opinión que se cambie el texto original del artículo y que la misma no sea facultativa sino alternativa por ser esta la más beneficiosa para esté último.

Máster en Administración Internacional de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid . Para algunos autores. 129 .  La Doctrina del Levantamiento del Velo Societario. 8. es una doctrina de origen anglosajón denominada “disregard of legal entity” o “piercing the corporate veil” cuya utilización nos permite prescindir de la estructura formal de la persona jurídica de modo tal. proclamando que aunque una de las partes fuera una sociedad. así. Abogado.España. 000. se debía atender a la realidad de sus socios como personas individuales componentes de esta y en ese sentido. concluyó que tratándose de socios pertenecientes a distintos Estados. el Juez Marshall mantuvo la competencia del Tribunal Federal en el caso enjuiciado. esta doctrina aparece en los Estados Unidos así como en Europa como consecuencia de los problemas que se crearon con relación a la nacionalidad de las sociedades con ocasión de la Primera Guerra Mundial. en el que respecto al planteamiento de una competencia jurisdiccional. a fin de promover una discusión sobre la conveniencia o no de su introducción en nuestro sistema jurídico. cuyo ca- * Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Martín de Porres. Mispireta Gálvez en Tratado de Derecho Mercantil – Derecho Societario.  En “El Levantamiento del Velo Societario”. descorriendo su velo . Estudios de Derecho con mención en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Estudios de Postgrado en Derecho Mercantil y Civil por la Universidad de Salamanca – España. que se puede llegar a romper la radical separación entre persona jurídica y sus miembros componentes. pág. donde se plantea el problema de si a una sociedad nacional.  El allanamiento de la Personalidad Jurídica o Levantamiento del Velo Societario. Gaceta Jurídica. el litigio correspondía ser enjuiciado por el Tribunal Federal saltándose. 00. El “Levantamiento del Velo de la Personalidad Jurídica”. Deveaux (809). se ha mencionado la introducción de lo que se conoce como la doctrina del “Levantamiento del Velo de la Personalidad Jurídica”. poco conocida en nuestro país.España.A.. por lo que he considerado conveniente hacer una breve referencia a ella. como una “pantalla” o “máscara” de cobertura. a la sociedad como ente autónomo e independiente y penetrando en la condición de sus componentes para decidir de acuerdo con esta. Máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Francisco de Vitoria .A PROPÓSITO DEL VELO SOCIETARIO Mariela Casanova Claros* Como parte de las propuestas de introducción de reformas urgentes que hay que realizar al Código Civil. con el propósito de impedir que se lleve a cabo el resultado contrario a Derecho que con dicha conducta se persigue. José Hurtado Cobles. Para otros autores. en los casos en que su personalidad haya sido utilizada de manera abusiva. Sonia Bienvenida Torre Muñoz. situándose en el caso Bank of the United States vs. comienza en Estados Unidos de N.

para quebrantar obligaciones. que se descorra el velo que envuelve a la sociedad. lo que se quiere. Si bien es cierto que. sobre todo en el campo de las sociedades donde la autonomía patrimonial entre sociedad y socio se ve claramente definida es. presupuesto fundamental de la crisis del concepto de la Persona Jurídica y de los abusos del mismo. cuando la estructura de la primera quiere ser utilizada como una pantalla protectora para burlar la ley. debe tenerse en cuenta que esta atribución de personalidad no es otra cosa que una forma de realización de intereses humanos. en lo que sí hay consenso es en lo que busca. Torino. Pero también. distinto al de sus integrantes..  El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles . por cuanto. la idea de que la persona jurídica estaba sujeta a unos límites. ocasionado por el afianzamiento de su concepción formalista por vía legislativa unido al dogma del hermetismo impulsado por ella. 9. Carmen Boldó Roda.. pág. No obstante que. para Carmen Boldó Borda. 9. ob. en donde el interés común de ellos en colectividad no es por lo demás. se le podría considerar “enemiga” a efectos de la aplicación de determinadas normas dictadas en aquellos momentos de contienda. es definir si estamos ante una figura  El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles. actuar en fraude de ley. precisamente es aquí donde la doctrina coincide en que se presenta la dificultad de encontrar un criterio rector firme con relación a la aplicación o no de esta doctrina. prosperando de este modo.. lograr un monopolio o proteger delitos. Ahora bien.  Citado por Francesco Ferrara de Teoría delle Persone Giuridiche. la doctrina se utilizó para impedir que la industria pasase a manos extranjeras. evadir impuestos. Carmen Boldó Roda.cit.cit.  El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles . para conseguir fines ilícitos y en general para defraudar. se extendió a casos en los que se intentaba defraudar a los acreedores. como para evitar que algunos nacionales esquivasen el control fiscal y económico de las leyes de su país mediante la constitución de empresas con nacionalidad extranjera. precisamente. ob. cuando el ordenamiento jurídico concede la calidad de persona a entes que no son seres humanos. UTET. y en países de derecho codificado como el nuestro. más allá de los cuales el uso de esta figura podría ser considerado abusivo. el tema de la nacionalidad fue el desencadenante en los Estados Unidos para la aplicación del levantamiento del velo. Carmen Boldó Roda. primera edición. ¿cuál sería el límite que debería fijarse a la posibilidad de ingresar al substrato de la persona jurídica?.pital está mayoritariamente en manos de extranjeros pertenecientes a una nación enemiga. En efecto. sentándose así las bases de esta doctrina tendente a mirar la sustancia y despreciar la forma. no hay uniformidad entre los estudiosos respecto al momento en el que aparece la doctrina. 130 . comenta también que. prescindir de la radical separación entre persona jurídica y los miembros que la componen. pág.

siendo una técnica creada y desarrollada en el sistema anglosajón en el cual la jurisprudencia es fuente de creación del derecho. pero que el remedio no conlleve a la creación de una inseguridad jurídica.que puede ser subsumida en alguna institución perfectamente tipificada en el ordenamiento jurídico. . o reforzando simplemente las instituciones jurídicas que rigen nuestro sistema jurídico. pág. Todo lo expuesto. José Hurtado Cobles. esta debería ser incorporada desde el punto de vista legislativo como se estaría sugiriendo.cit. lo cual no es de sorprender desde que nuestro sistema es de derecho codificado. si bien es cierto que. Lo expuesto nos lleva a considerar a su vez. si nuestro sistema judicial estaría preparado para ello. ello no es suficiente para dejar de cuestionarse si. habría que revisarse entonces. 131 . desde un punto de vista de técnica judicial. Por lo tanto. si para la aplicación de esta doctrina en el Perú. Carmen Boldó Roda. la sugerencia de introducir la doctrina de “El Levantamiento del Velo Societario” nos obliga a hacer un análisis de nuestra estructura jurídica a fin de poder definir bien la conveniencia de su introducción o no como una herramienta normativa o judicial. como también se viene discutiendo en Derecho comparado. que necesita todo un régimen jurídico nuevo y propio8. puesto que. ob. ... 9 La Doctrina del Levantamiento del Velo Societario. importada del Derecho comparado y concretamente del Derecho anglosajón. en el que el Juez tenga la posibilidad de aplicarla solo en aquellos casos excepcionales en los que efectivamente no haya otras instituciones mediante las cuales pueda ser resuelta la cuestión. puede resultar del todo incoherente en un ordenamiento jurídico continental donde la dogmática jurídica ya da al juzgador las figuras y los conceptos necesarios para llegar al mismo resultado sin necesidad de crear una técnica9. Efectivamente.cit. es decir. ob. o simplemente. como efectivamente se estaría orientando la práctica y recomendando en el Derecho comparado. en cuyo caso. con el único ánimo de alcanzar una solución que debe conseguirse con relación al incremento del abuso de la Persona Jurídica. considerando que simplemente se trata de un razonamiento lógico al que se llega como consecuencia de impedir desviaciones de conductas que pueden ser sancionadas con otras instituciones que el derecho ya prevé. alcanzar los propósitos que con la doctrina se persigue. pág. el objetivo de la introducción de la doctrina del “Levantamiento del Velo Societario” es conceptualmente importante. teniendo en cuenta que en el Derecho codificado existen otras instituciones jurídicas que pueden conseguir el mismo resultado. estamos ante una nueva figura. o por el contrario. 8 El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles . realmente su implementación como tal es necesaria.

Ricardo. solo existirá. Al comentar Ricardo Beaumont Callirgos el artículo  antes aludido. refiere que Enrique Elías Laroza indica que la persona jurídica. en algún momento. En ese mismo sentido. Inclusive. 0  132 . Gaceta Jurídica. al final de esa incursión a la personalidad nos debemos encontrar de todas maneras. parece ajustado a derecho la posibilidad de correr el velo societario a los fines de tutelar los intereses de las personas afectadas por su accionar. se puede apreciar de manera obvia que.  de la Constitución Política del Perú. el momento a partir del cual se adquiere esa personalidad jurídica indicando que es desde su inscripción en el Registro la que se mantiene hasta la inscripción de su extinción. En ese sentido. aunque en nuestros días la importancia de la existencia de la persona jurídica sea inobjetable como vehículo para el desarrollo de los negocios que se emprenden en forma colectiva o en conjunto. pero sí estipula en su artículo . quienes constituyen una Sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. página .ta Edición. Comentarios a la Ley General de Sociedades. quizás equivocadamente se utiliza el término de “persona”. comercio e industria y reconoce que la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. el derecho de asociación0. 9 de la Constitución Política del Perú. 00. La Ley General de Sociedades. toda persona tiene el derecho de asociase libremente para el cumplimiento de sus objetivos que de alguna manera individualmente no los hubiera logrado. lo que no pasará con una persona jurídica pues. Sin embargo.Regulación de la Persona Jurídica en el Perú Nuestra Constitución Política prescribe como uno de los derechos fundamentales de la persona. establece en su primer artículo que. agrega el mismo autor que. Y en ese sentido. constitucionalmente se establece que el Estado garantiza la libertad de empresa. . –desde el momento de su inscripción registral– se crea en derecho como un calco de la persona física. estoy de acuerdo con Borda cuando plantea que el concepto de persona jurídica es una disquisición puramente teórica y que partiendo del hecho de que la persona jurídica es un instrumento del que se valen los hombres para la consecución de determinados fines. Ley 88. se garantiza la libertad de formar una empresa para alcanzarlos y se reconoce la libertad de poder escoger la estructura societaria para ello. 0 de la Constitución Política del Perú. por cuanto aún de entrada a una persona jurídica encontremos a otra persona jurídica.  Art. De allí que. Art. por norma constitucional. una persona física tiene existencia material y visible. no define a la Persona jurídica. Asimismo. porque la ley así lo ha establecido. En efecto. Art. con las personas naturales que le dieron origen. como es el caso de la sociedad.  Beaumont Callirgos. esto no debería ser óbice para olvidar los cánones de conducta que ésta debe cumplir como reflejo de las personas (jurídicas o naturales) que las conforman.

Gaceta Jurídica. la composición de la persona jurídica está formada por la asociación de individuos para la obtención de un fin propio o para la obtención de un fin ajeno. página . cuando se alude a las personas jurídicas o colectivas. primera edición.  133 . Ricardo. pero no se trata de hombres singulares.ta Edición. debe entenderse. debe tenerse en cuenta que esta atribución de personalidad no es otra cosa que una forma de realización de intereses humanos.. En ese sentido. Comentarios a la Ley General de Sociedades. como el resorte más adecuado para lograr el cumplimiento de fines supraindividuales que solo pueden alcanzarse merced al mantenimiento de una radical separación entre su personalidad y la de los miembros que la integran. La cuestión entonces.  Apariencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles. distinto al de sus integrantes. de acuerdo con este comentario se reduce a un problema de poder de afectación patrimonial. sino porque sometemos a la colectividad de los socios a un tratamiento jurídico-tributario de tal suerte que funcione en el tráfico como si fuera una persona”.  Hans Kelsen. “desde hace mucho tiempo la persona jurídica ha sido considerada como una de las conquistas más fecundas de la dogmática jurídica. Serick hace la siguiente reflexión: “Frente a la exaltación de la persona jurídica como pura forma de organización. como freno ante posibles extravíos y desviaciones en su utilización. UTET. sino asociados y ordenados para un fin. agrega que. . gana terreno hoy la idea de que es necesario aportar limitaciones de orden moral y ético. Asimismo. siempre y únicamente. Rolf Serick  Teoría delle persone giuridiche. La muralla levantada entre la persona jurídica y los individuos que la componen. el substrato de las personas jurídicas son seres humanos. Teoría pura del derecho. Para Rolf Serick. entre los bienes de aquella y los que son propios de éstos había llegado a creerse barrera infranqueable”. en donde el interés común de ellos en colectividad no es por lo demás. Asimismo. que tales derechos o deberes solo podrán ser cumplidos o incumplidos mediante acciones o conductas de seres humanos individuales. Beaumont Callirgos. Y al igual de lo que acota Hans Kelsen debemos agregar que. no se trata de otra cosa más que alusión a actos u omisiones que se refieren a conductas de hombres individuales. entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los socios¨... 9. para asegurar el buen uso de la persona jurídica. Torino.” Coincidimos con esta postura de Serick y también con la concepción de Francesco Ferrara cuando analiza a la persona jurídica y concluye que cuando el ordenamiento jurídico concede la calidad de persona a entes que no son seres humanos. en ese sentido. de allí que. el mismo autor menciona que: “. 00. cuando el ordenamiento jurídico imputa deberes o derechos a las llamadas personas jurídicas. refiere el doctor Ricardo Baumont Callirgos en su libro Comentarios a la Ley General de Sociedades que “si hablamos de persona jurídica no es para dar a entender que admitimos otras personas distintas de las físicas.Para el profesor Joaquín Garrigues.

según las características de cada forma societaria que regula y en todo caso. es la ley la que la dota de dicha personalidad. determinación de un patrimonio propio. para que adquiera personalidad jurídica. constituida desde que los socios han firmado la escritura pública respectiva. la personalidad jurídica no la adquiere por el hecho de ser contrato de sociedad. atributos para su existencia que parten desde el pacto social con la voluntad expresa de las personas que participan en ella para formarla. la que adquiere como consecuencia de su inscripción en el registro. para que sea sujeto de derecho con todas las atribuciones que a ella corresponde. les queda claro que simplemente se trata de un instrumento al servicio de los objetivos que el hombre quiere alcanzar. no tiene porqué no exigírseles a esas personas jurídicas. precisa su inscripción registral y concluye que. iguales valores éticos y obligaciones en la misma forma que le son exigidas a las personas naturales. En ese sentido. 134 . de personas físicas o naturales con un conjunto de valores que otorgan sentido a sus acciones. así como el régimen de los órganos de la sociedad encargados de representarla. objeto social. los derechos y obligaciones que conlleva la participa- 8 Beaumont Callirgos. 8 Y precisamente por ello. es importante que esta se constituya por escritura pública la que contendrá el pacto social que incluye el estatuto social. que no hacen otra cosa que enmarcar la estructura de la sociedad tanto en su relación interna como frente a terceros. Comentarios a la Ley General de Sociedades. vemos que para llegar a la personería jurídica de la empresa. por ser la ley la que la dota de personalidad es que para unos autores permite tornar a la sociedad de un manto protector debido a un excesivo formalismo mientras que a otros. ¿Qué importancia puede entonces tener la escritura pública de constitución para los efectos de la persona jurídica? Consideramos que es tan importante como el concepto mismo de persona jurídica desde que hay que tener en cuenta que para su constitución es consustancial asignarle una serie de atributos que justamente le permitirán su desenvolvimiento. De manera interna. Así. La constitución de la sociedad por escritura pública y la adquisición de personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro.es decir. conforme lo prescribe su artículo . pero. entre otros. La sociedad ya está fundada. creada. Los aportes de bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas estarán contenidos en el acto constitutivo de la empresa en la forma que la Ley General de Sociedades establezca. domicilio. Nos estamos refiriendo a una asignación de nombre. son dos cosas distintas. y que se ve reflejado en el estatuto social que regirá el funcionamiento de la sociedad. agrega. señala Ricardo Beaumont Callirgos. 998.

actividades que tengan fines ilícitos pues tal situación. su mismo sustrato personal y patrimonial. Artículo 9 de la Ley General de Sociedades.ción de cada participante en la sociedad para con ella y de manera externa los derechos y obligaciones que asume la sociedad como consecuencia de su personería jurídica adquirida luego de la inscripción de su constitución en el registro. Apariencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles. sino también abusiva lindando con la ilegalidad. Artículo  de la Ley General de Sociedades.9 El objeto social0 delimita las actividades de la sociedad a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye el objeto social de la sociedad lo que nos permite. Y así..  Artículo  de la Ley General de Sociedades. así como se permitió su creación dentro de una estructura jurídica lícita.)”. La determinación de un patrimonio propio que constituirá el patrimonio social de la empresa y que responderá por las obligaciones de ella. bien podría disponerse de alguna forma que permita impedir el uso de la figura jurídica societaria de una manera no solo fraudulenta. marca la individualización de la persona jurídica que se crea.  Rolf Serick. estamos frente a una norma que está estableciendo claramente los parámetros de actuación de la sociedad. El nombre.  Artículo 0 de la Ley General de Sociedades. circunscribir sus actividades a aquellos actos.. poniendo así al descubierto los verdaderos propósitos de quienes se amparaban bajo aquella armadura legal (. la sociedad no puede tener como objeto social. Como bien señala Serick: “El remedio frente a esta desviación en el uso de la persona jurídica se ha creído encontrar por los autores y la jurisprudencia en la posibilidad de desestimar o prescindir de la estructura formal de aquélla. todos los demás atributos mínimos indispensables para su inscripción en los Registros Públicos. sin perjuicio de la responsabilidad personal de los socios en aquellas formas societarias que así lo contemplan. marcar los límites de actuación. 9 0 135 . negocios u operaciones que sean “lícitos”. de alguna manera. primero. Por lo tanto. marcará la distinción de los componentes o miembros de la empresa con la empresa misma. no es admitido por el derecho y segundo. entre ellos. para <<penetrar>> hasta descubrir. La designación del domicilio de la sociedad en el lugar donde desarrollará sus actividades principales o donde instalará su administración nos indica el lugar de su actuación. Lo cual quiere decir que. haciéndola diferente respecto a las demás. no fue la razón por la cual fue creada la sociedad como persona jurídica y en ese sentido.

ni todos ellos. en el que se dispone también que ninguno de sus componentes. constituye la persona jurídica. La Ley General de Sociedades del Perú. sin esclarecer que tal distinción es puramente formal-normativa. Tomo I. norma de aplicación supletoria. tanto para dilucidar hechos cometidos u ocultados por la misma sociedad o por los socios. sus aportaciones dejarán de ser de su propiedad para pasar al ámbito patrimonial de la entidad y responder únicamente por las obligaciones de ella y no de los que contribuyeron con su aportación.Es decir. que a nivel normativo. el pago de deudas formalmente imputadas al centro unitario ideal. con el objeto de ocultar situaciones ilícitas. Fernández Sessarego cuando comenta que es posible exigir a los integrantes o miembros de la persona jurídica. Consideramos que este propuesta abriría una ventana para revelar el verdadero sentido de la existencia de la persona jurídica quien siempre tendrá como base la participación de personas naturales. página . 136 . abusiva o fraudulenta de la persona jurídica. Al levantarse el velo se hace posible que el juez conozca la realidad de las operaciones realizadas por los socios bajo la pantalla de la sociedad”. y ninguno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio ni están obligados a satisfacer las deudas de aquellas”. los jueces ordenan desconocer la personalidad jurídica de una sociedad. lo que como él mismo menciona ya es admitido por la doctrina más reciente y lo demuestra la abundante jurisprudencia sobre la materia. coincidiendo con el Dr. usando la cobertura formal de una sociedad. para prevenir la utilización indebida. para evitar el uso abusivo de la persona jurídica societaria.  Artículo 8 del Código Civil. los miembros que participan en la estructura patrimonial de la persona jurídica son distintos de la entidad que conforman y con ello. refiere. tendrán derecho al patrimonio de ella. esta redacción planteada permitiría evitar la alusión que trae el actual artículo a una “existencia distinta” de la persona jurídica en relación a sus miembros. Editorial Normas Legales. ya que existencialmente la persona jurídica. se cometan u oculten delitos o se lesionen intereses de terceros. como para evitar que. 8. 00. Para Fernández Sessarego. Esta distinción de los componentes o miembros de la empresa con la empresa misma la encontramos también en el código civil.  Derecho Societario Peruano. Es en ese sentido que. Trujillo 999. se ha desarrollado la teoría del “levantamiento del velo societario” que de acuerdo con el doctor Enrique Elías Laroza  por medio de ella. es siempre una colectividad: una organización de personas naturales. Al comentar este artículo Fernández Sessarego. en ciertos casos.  Carlos Fernández Sessarego.va edición. refiere a un problema que proviene de una distinción puramente formal-normativa por lo que su propuesta de redacción fue la siguiente: “Las personas jurídicas son formalmente centros unitarios de imputación de derechos y deberes distintos de sus miembros. ni tampoco están obligados a satisfacer sus deudas. Derecho de las Personas.

”. su agenda.. En este último caso. agregando que la responsabilidad social debe seguir un proceso de internalización en la empresa de modo que se expanda a todo nivel. y ninguno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio ni están obligados a satisfacer las deudas de aquellas. En efecto. consideramos que es importante el avance normativo que se logre en este ámbito desde que la tendencia actual. empresa internacional de reclutamiento de personal. Artículo tomado del Diario Gestión. de hecho. en el último extremo del texto estamos entrando a un plano ontológico (de valores). Asimismo manifiesta que: “. son creaciones humanas. la doctrina del Velo Societario todavía se presenta como exótica en nuestro país8 por lo que. consideramos que podría irse un poco más allá todavía en la redacción pues. La cultura de una corporación. un compromiso su actualización continua. la redacción del texto quedaría como sigue: “Las personas jurídicas son formalmente centros unitarios de imputación de derechos y deberes distintos de sus miembros. Gerente General de Downing Teal Perú. La Aplicación de la Doctrina del Velo Societario en el Perú Para Mispireta. al comentar sobre la Responsabilidad Social en las Empresas Industriales.  de noviembre de 00. deben involucrarse en una visión social responsable. expresa que la responsabilidad social cada vez está adquiriendo más importancia en las empresas y que se están creando áreas y posiciones que se enfocan en este tema. Para llegar a esa conclusión. Diana Rake. lo que nos está indicando que no es un tema exclusivamente de corte jurídico. considera que no es conveniente aún que nuestros magistrados se aventuren a aplicarla. es que las empresas en su integración con la comunidad..  8 137 . El Allanamiento de la Personalidad Jurídica o Levantamiento del Velo Societario. siendo además. Carlos Mispireta Gálvez. sus valores. responsabilidad y ética”. siempre que el desempeño de cada uno de ellos se haya efectuado con profesionalismo. Esta opinión nos revela la preocupación que hoy en día se está teniendo con respecto a la función que debe desempeñar una empresa dentro de una colectividad y su impacto dentro del desarrollo comunitario. sus resultados. hace una reflexión sobre la situación de nuestro ordenamiento jurídico y con ella los siguientes cuestionamientos: si sería posible desestimar algunas características de la persona jurídica en nuestro país. si están nuestros jueces preparados para aplicar la doctrina del levan- Diana Rake.. Si bien es cierto que.Además. podría incluirse también que el desempeño de los miembros de los centros unitarios debe ser con profesionalismo y responsabilidad de tal modo que..

contando con un criterio discrecional en la aplicación de los mismos y en los efectos que puedan originar. como quiera que la aplicación del levantamiento del velo societario se deriva de principios jurídicos ya existentes a los que nos hemos referido antes. debiéndose tener en cuenta que esta introducción debe ir acompañada de una capacitación permanente y profunda de los jueces que aplicarán esta teoría. sino también de cualquier tipo de persona jurídica cuando se haga un uso abusivo o fraudulento de las mismas. no le hubiera sido posible. que antes de tener que llegar hasta la intervención de los jueces. que sancionan el ejercicio abusivo del derecho y el fraude a la ley. para mantener la presencia de la persona jurídica y fortalecer su esencia original se busque la forma de que los actos celebrados por dichas personas jurídicas se encuentren regidos por principios que sean generalmente aceptados. En lo que no estamos muy de acuerdo es en cuanto a la oportunidad.tamiento del velo y si es posible implementar la aplicación de esta teoría en estos momentos. los magistrados deben resolver aplicando los principios generales del Derecho y preferentemente los que inspiran el Derecho Peruano. hay que tener en cuenta lo dispuesto en el numeral  del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. los jueces podrían evitar o sancionar los actos antijurídicos que sean realizados a través de organización colectivas. En virtud a lo expuesto. agrega. que establece que a falta de norma jurídica pertinente. No obstante ello. consideramos que es importante que. Estos principios deberán consistir en normas de conductas y/o modos de hacer o no hacer que permita mantener la equidad en toda actividad que participe la persona jurídica con el propósito de evitar la desvirtualización de su finalidad. no solo de las sociedades comerciales. Propuesta del principio que debe regir los actos celebrados por las Personas Jurídicas a fin de mantener su equidad No se puede dejar de reconocer que la persona jurídica desde su origen ha sido un instrumento fundamental que le permitió al hombre aunar esfuerzos para alcanzar objetivos que de una manera singular de pronto. dentro del contexto político. económico y social en el que se encuentra el Perú. Coincidimos con Mispireta cuando opina que es necesario implementar las normas legales que prevean expresamente la posibilidad de desestimar algunas características. sustentándose en ellos. Además. sería posible extender estos principios y. podrían existir mecanismos de prevención que minimicen su participación. por ello. control y rapidez en 138 . somos de la opinión que así como la Ley de Mercado de Valores establece algunas regulaciones para las sociedades cotizadas en bolsa con el propósito de obtener una transparencia. conviene en que. en términos estrictos. porque consideramos como se menciona más adelante.

de tal suerte que. como un mecanismo correctivo de actuación. claro está. de manera residual. se deben buscar soluciones para introducir mecanismos que velen por la debida actuación de las personas jurídicas. control y rapidez en la información que demanda también los mercados extrabursátiles. las mismas que deberán ser elaboradas de una manera cuidadosa y transparente a fin de que no haya posibilidad de interpretación alguna. podría ser la entidad encargada de supervisar a las empresas que no están dentro del sistema bursátil a fin de que su conducta también se adecuen al sistema de transparencia.la información que demandan los mercados bursátiles por las características propias del sector haciendo menos susceptibles o proclives a esas empresas que incurran en comportamientos indebidos. ampliando sus alcances. que conduzca a evitar incumplimientos legales. 139 . En virtud a lo antes expuesto. normativos y éticos. lo que conocemos como técnica del velo societario solo sea utilizada. consideramos que una entidad de similar actuación que la CONASEV pero para empresas que no cotizan en bolsa o la misma CONASEV. al igual que en el caso de las sociedades cotizadas permitan obtener transparencia. control e información al mercado. en ese mismo sentido. siendo los propios agentes del mercado los que finalmente sancionen la actuación de las empresas al no efectuar relaciones comerciales con ellas al estar inmersas en alguna situación determinada que no las hacen calificadas. coincido con ellas. de las sanciones que se les vaya imponiendo a cada una de las empresas que incurran en unas cualesquiera de las causales previstas como sanción. Sin perjuicio. y considero además. Propuesta de mecanismos preventivos En el orden de ideas expuesto precedentemente. debería establecerse regulaciones para las sociedades que no cotizan en bolsa de manera que. por cuanto no es exclusividad de los mercados bursátiles exigir un elemental respeto a los compromisos que debe tener toda organización empresarial con la comunidad. aunque aún no el suficiente. que las mismas deben ser reforzadas para que también sean acogidas por las sociedades que no cotizan en bolsa aunque. debemos reconocer que sí están consideradas dentro de sus alcances al habérseles dado un espacio. Por tal motivo. consideramos que la introducción en el Perú de las regulaciones del Buen Gobierno Corporativo es un progreso y en ese sentido. Estos mecanismos de solución consideramos que deben ser principalmente preventivos.

Para la incorporación de “El Velo societario” dentro de la Ley General de Sociedades. . y. de modo tal que. ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio ni están obligados a satisfacer las deudas de aquellas. responsabilidad. RECOMENDACIONES 140 .. la redacción del artículo sería el siguiente: Artículo 8 del Código Civil: “Las personas jurídicas son formalmente centros unitarios de imputación de derechos y deberes distintos de sus miembros. Estamos claros que existe desde hace mucho tiempo. la preocupación. En este último caso. Proponemos que el seguimiento de incorporación al Código del Buen Gobierno Corporativo se haga también con respecto a las sociedades que no cotizan en bolsa a fin de fortalecer ese mecanismo de prevención de conductas indebidas que buscamos.que bajo su pantalla protectora se haga abuso de ella. ético y responsable de modo que no se afecte a terceros con su indebida actuación. Es bueno introducir mecanismos de prevención que permitan corregir desviaciones en la conducta de las personas colectivas. . humildemente nos aunamos a la propuesta que realizara el doctor Fernández Sessarego respecto al artículo 8 del Código Civil con el agregado que paso a plantear. Es importante la definición que con respecto a la persona jurídica se haga en nuestra legislación de modo que quede de manera clara que sirve de una herramienta de conjunto y no una herramienta para . a fin de minimizar la participación del poder judicial que no está preparado para ello. siempre que el desempeño de cada uno de ellos se haya efectuado con profesionalismo. que incluye lo social y ético”. CONCLUSIONES . porque las personas jurídicas actúen en sus relaciones con la sociedad de modo profesional. . además de exigírseles una responsabilidad y compromiso social.

Manual de Derecho Civil. Carlos. 99. Silvia. SANCHEZ CALERO. Tomo I. .a Edición. Su aplicación jurisprudencial en el derecho argentino y derecho comparado Facultad de Derecho. BOLDO RODA.unne. 000. en especial referencia al derecho peruano Carlos Fernández Sessarego http://dike. . ROLF SERICK(9).pe/bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/ articulos/ba_fs_. RODRIGUEZ. .htm . .BIBLIOGRAFÍA .. . José. . http://www. Manual de Derecho Comercial 98. Porrúa. MISPIRETA GALVEZ. Fernando.net/aop/aop0. Edit. http://www.. Guillermo A. Madrid. 99.edu.pdf Marcelo J.A. Madrid.ª Ed.edu. Atelier Editorial. Gaceta Jurídica. . México.pucp. Curso de Derecho Mercantil.L. Apariencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles (el abuso del derecho por medio de las personas jurídicas). 9. MONTOYA MANFREDI. . S.A. BORDA. Madrid. Sociales y Políticas -UNNE. Ulises (00).” . en Tratado de Derecho Mercantil – Derecho Societario. 0. Editorial Tecnos S. NATURALEZA TRIDIMENSIONAL DE LA PERSONA JURÍDICA.webjuridico. . Principios de Derecho Mercantil. traducción y Comentarios de Derecho Español por José Puig Brutau. Zárate. Cuestiones procesales. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. HURTADO COBLES. Ed. La Doctrina del Levantamiento del Velo Societario. “Responsabilidad de los directores de la S. Inoponibilidad de la personalidad jurídica.PDF Hilda Zulema. Manuel. .br/aj/dcivil00. El Allanamiento de la Personalidad Jurídica o Levantamiento del Velo Societario.ar/cyt/00/0-Sociales/S-08. Joaquín.ambito-juridico. Carmen. CC. Editorial Grijley.ta edición.com. Tecnos . 141 . El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles. BACIGALUPO.a edición. BROSETA PONT. 8. Mac Graw Hill. . López Mesa La desestimación de la personería societaria (El levantamiento del velo en la jurisprudencia argentina y española). .htm El levantamiento del velo de la personalidad jurídica http://www. ROLF SERICK. Derecho Comercial. Parte General.

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CRÓNICAS DE LA FACULTAD .

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RELACIÓN DE BACHILLERES, ABOGADOS, MAESTROS Y DOCTORES

RELACIÓN DE BACHILLERES AÑO 2006
ABANTO SARAVIA, ELVA ALEXANDRA ACEVEDO REY, JOSE CARLOS ACOSTA GOMEZ, PATRICIA DEL PILAR ACOSTA LEDESMA, CARLOS ISAAC ACOSTA OVIEDO, AUGUSTO ARTURO ACOSTA PABLO, KARIN ACOSTA ZAPATA, EVELYN YESSICA ACURIO BENITES, CLAUDIA PATRIZIA AGRAMONTE SAENZ, SARA CAROLINE AGUILAR HAGUE, YUSETH PIRALOV AGUIRRE CHAMORRO, EDDY CRISTINA ALACHE YONAGUSUKU, KIOMI YASMIN ALARCON QUISPE, MILAGROS ERIKA ALBERCA CORONEL, JULIO CESAR ALCALA CABALLERO, KARLA CECILIA ALCALDE ACUÑA, ESTHER ELENA ALCALDE ALCALDE, MARIA SOL ANA ALCANTARA FLORES, JUANITA ESTHER ALCANTARA MURRUGARRA, EDGARDO ESAU ALEGRE GUEVARA, MELVA ELVIRA ALEGRIA CHINCHAY, ALBERTO IGNACIO ALIAGA HUERTA, PAOLO MARCIANO ALMONACID PACHECO, MILAGROS FRIDA ALVA SEGOVIA, MARIA DEL CARMEN ALVARADO BARRENECHEA, MARKO ZAHIR ALVARADO ECHAIZ, ROSA VICTORIA ALVARADO ROJAS, MILAGRITOS DEL ROCIO ALVAREZ BARRETO, WALTER ANTONIO ALVAREZ JOHNSON, CAROLINA ALVAREZ PADILLA, ZOILA DEL ROSARIO ALVAREZ SOTOMAYOR, ADRIANA AMADO RIVADENEYRA, ALEX RAUL AMORETTI SOTELO, ROSA ADRIANA ANDIA HORNA, YUL RUMENUS ANGULO CUBAS, LORENA LISSETTE ANGULO DE RIDDER, ANTONIO JONATHAN AÑAZGO CRUCES, SANDRA LESLY APARCANA GONZALES, SOFIA ANGELICA APESTEGUI SARAVIA, LUIS GIANCARLO APONTE VEGA, ROBERTO MANUEL AQUIJE SANTOS, GLORIA BERENICE AQUINO CAMACUARI, CARLOS ARCE VARGAS, RICARDO EDGAR ARCHENTI CARRILLO, CRIS JOHANA ARELLANO ARAGONES, YIMY DAMIAN AREVALO REFORME, VALENTIN ARIAS AMOROS, PRISCILLA YAZMIN ARIAS ROSALES, LINDSAY NIEVES ARISPE HIDALGO, PATRICIA AROSEMENA CUBAS, SANDRA VIRGINIA LUISA ARRIETA GOMEZ, FREDDY ASCOY RISCO, SANDRA CATHERINE ASMAT MEZARINA, MARGARITA ISABEL ATENCIO SOTOMAYOR, RONALD DARWIN AVILA CAMACHO, KATHERIN GISELLA AYALA RUIZ, JULIO CESAR BALAREZO REYES, EMILIO JOSE BALDEON VILLA, JANETTE ROCIO BARAZORDA ESPINOZA, EPIFANIA ESTELITA BARBA PEREDA, SUSAN AIDA BARDALES ALEGRIA, JOSE LUIS BARDALES ESCALANTE, ERWIN TEDIL BARKOVICH DONGO, LLUBICA MARIA BARRANTES SERRANO, JUAN ANIBAL BARRAZA CALVO, TANUS BARRETO ESCALANTE, CARLOS EDGARDO BARRIOS VARGAS, FRANCISCO JOSE BEJARANO GURMENDI, ARTURO RONALD BELL TAYLOR HARRISSON, GRACIA MARIA BELTRAN PASTOR, MONICA DEL CARMEN BERNABE QUIROZ, ALEJANDRO ANGEL BETETA SAONA, KARINA BLANCO SOARES, JOSÉ ANTONIO BOCANEGRA POEMAPE, MARIA DEL CARMEN BOCETA ORTIZ, CHRISTIAM ALBERTO BONATTO GAMIO, CLAUDIO ALBERTO BORJA OCHOA, MAX BORREGO PALACIOS, LUIS ANGEL BOSLEMAN PAOLI, ROSINA SILVANA BRAVO VARELA, PATRICIA ROCIO BRICEÑO PORTILLA, ROSARIO MIGUELINA BRONTTIS IGLESIAS, CARLOS ALBERTO BRÜCKMANN PITOT, VANESSA CARLA BRUSH VARGAS, JUAN MANUEL BUENDIA NARANJO, OSCAR OMAR BURGOS ANLAS, CLAUDIA GISSELA BUSSALLEU RAMIREZ LLOSA, ANDRES CABREJO ORMACHEA, NAPOLEON CABRERA CHUMBIRAY, ANA YSELA CABRERA RIVAS, VANESSA GISSELLE CACERES DELGADO, ANGIE CACERES GARBO, KAREM JANETH CACHAY TENORIO, ARTURO ORESTES CADENAS SAYAN, NORCA EVELYN CALDERON BARRAGAN, TERESA GISELA CALDERON LIBERATO, JAIME CALDERON MONTES, BRAULIO ODON CALERO GONZALES, PAUL ANDER CALERO LOPEZ, ERIC OMAR CALLAHUI ROJAS, ROCIO MARIBEL CAMPOS MARTOS, JULIO FIDEL CANCHARI ROJAS, CAROLINA MERCEDES CANDELA ALVAREZ, CARLOS ENRIQUE CARAVEDO PORTAL, DAVID JUAN CARAZAS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO CARMEN PAZ, ELIZABETH CARO CACEDA, ANITA CARO KAHN, LUIS ALBERTO CARRION ZUÑIGA, LAZARO CASALINO LUNA, VICTORIA MARIA EUGENIA CASANOVA GARCES, FERNANDO OCTAVIO CASO FUENTES, CARLA PATRICIA CASTELLANOS FERNANDEZ, GINNO CRISTIAN CASTILLA JANAMPA, LIZET JOHANA CASTILLA RUBIO, ALEX FERNANDO CASTILLO DIAZ, ITALO ADRIAN CASTILLO GAMBINI, ROBERTO MANUEL CASTILLO TOLEDO, JAIRO CASTRO CANO, MARIA ROCIO DEL PILAR CASTRO CASTILLA, NELLY KATE CASTRO FUENTES, VICTOR DANNY CASTRO OLANO, CLAUDIA ELVIRA CASTRO PEREZ, ARTURO RAY CASTRO SALCEDO, SANDRA FIORELLA CASTRO URIBE, ROSARIO BEATRIZ CAUTI PAREDES, FERNANDO GABRIEL CCORAHUA URQUIZO, PRINCESA CELIZ NOLE, MANUEL ALFONSO CENTENO QUISPE, SILVIA MARIA ELENA CERROT CHARUN, JUAN EULOGIO CERVANTES VILELA, CARLOS ANDRES CHANGANAQUI MENDOZA, ANDRES RUBEN CHANJAN MARTINEZ, MARKO ARTURO CHAPPA VILLACORTA, EDWAR ADAN CHATE PALACIOS, MARIA LOURDES CHAVEZ ANGELES, LORENA CRISTINA CHAVEZ ARANA, MARELLY BETTY CHAVEZ CARHUAMACA, EDUARDO ROBERTO CHICOMA TUESTA, SANDRA ANFLOR CHILET RODRIGUEZ, MERCEDES DEL PILAR CHINCHA VIERA, JENNY AYME CHIRE HERRERA, KAREN GABRIELA CHIRI NEVADO, MANUEL ALEJANDRO CHUMPITAZI GORDALIZA, ANA VERONICA CHUQUISENGO ACOSTA, JESSICA CISNEROS SALVATIERRA, MAXIMO CESAR COELLO FERREYROS, CARLOS AUGUSTO

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ANDREA ROSARIO DEL CUADRO PANDURO. MARIA PATRICIA LUQUE LUJAN. GREGORY KUO CARREÑO. RUDY LEVANO CANO. LUIS FERNANDO DONAYRE RODRIGUEZ. IVAN ALBERTO GERONIMO VITATE. VANESSA ISELA LLERENA ZUMAETA. LUCIA VICTORIA LEON ROMAN. RUTH LAVALLE SALAZAR. LUIS FABRIZIO ISAAK AICARDI. JULIO CESAR CUADROS VERAN. DENISSELA DANTONELLA DE VETTORI GONZALEZ. DIEGO ESTEBAN DIAZ CHUCHON. MIRLY IPARRAGUIRRE ROMARIONI. CLAUDIA MERCEDES HERRERA ANZUALDO. LUIS FERNANDO GALLO ALVARADO. JAIME ARTURO LLERENA BRONCANO. FIORELLA PAOLA GAMERO URMENETA. CHRISTIAN RAFAEL GARCIA TRUJILLO. ROCIO ESPINEL SAENZ. ZAIDA MARILU LLAMOSAS RUCABADO. KATRYNA MALARIN VARGAS. HUGO EBER ENCISO FLORES. DIANA PAOLA MARALLANO MURO. PIA GINA CUNZA ROCA. JESSICA BELU DELGADO PRINCIPE. JOSE ALONSO CORREA GONZALES. SONIA MARGARITA LECCA NEYRA. GLADYS LUGO GALVAN. JUAN ENRIQUE HERNANDEZ VIDAL. JORGE ALBERTO COTO ZEVALLOS. NATALIA LOURDES ESPARZA CHOY. ROSA MARIA GUERRA ALVAREZ. OSCAR OVERAT GIL FUENTES. ANGELA MARIA LLAJA BUSTAMANTE. YEF FLORES HIDALGO. PATRICIA VANESSA GONZALES BALLESTEROS. LILIANA GARCIA PEREZ. JULIO CESAR LUJAN CHAPARRO. SERGIO ESTEBAN LAY AZANA. LUZ MARIA HERBOZO TARAZONA. MARCO ANTONIO HUAPAYA LENGUA. LIZ BELISSA JORGE ROJAS. DINO DANTE ESPINOZA PAREDES. FLAVIA FIORELLA DULANTO ARANA. INGRID CATHERINE JUNCO SUPA. LUIS ARMANDO LUCANA PERALTA. LUIS MARTIN LINDEMBERT AGUILAR. GUISSELLA IVONE GUZMAN SALGADO. SILVIA MARYLIN JIMENEZ BERNALES. ELIZABETH FAZIO BENDEZU. CINTHIA ALLISON LA TORRE RAMOS. JULIO CESAR ENCALADA RAFAEL. SALOMON GUILLERMO GONZALES MENDOZA. VLADIMIR IVAN FALCON PIZARRO. KATHERINE HAYDEE DAVILA HUIVIN. ADA JEANETTE CRISOSTOMO RAMOS. CYNTHIA MILAGROS HERRERA JARA. ANGIE ARGUIRO DIAZ CAMPOS. VANESSA LORENZO CHUQUICAJA. KARLA BETTY HORNA CONTRERAS. CECILIA ELIZABETH GOMEZ-SANCHEZ RAMIREZ. SANTIAGO GUSUKUMA OTSUKA. KARIN NATALIA JUAREZ FERNANDEZ. HUGO ALBERTO GUTIERREZ VILLENA. LIZETT GIOVANNA KALAFATOVICH GALVEZ. CARLOS ALBERTO LAOS JARAMILLO. PAOLA GUADALUPE MARMOLEJO PANTOJA. JORGE ENRIQUE DONDERO UGARRIZA. NERIDA SOLEDAD MARQUEZ ARAUJO. LORENA DEL ROSARIO ESTRADA BRAVO. BELINA DELGADO ACHAHUI. GIANNINA DEL CARMEN GALARRETA VELARDE. ALVARO DAVID 220 . RICHARD ANTONIO DIAZ SANDOVAL. ANGELO ALBERTO LEYVA ILLATOPA. FANNY FLORA ESPINOZA MENDEZ. CARLOS GUILLERMO JAIMES BLANCO. CESAR EDUARDO HERNANDEZ BUSTOS. IVAN MICHEL CUSIPUMA FRISANCHO. ANYELA MARIA ESTRADA HERRERA. HEIDY ELGUERA LEVANO. PATRICIA CECILIA DERTEANO MESIA. JURGHENS MARTIN IZQUIERDO GONZALES. JOHANA RUTH GUTIERREZ GARAY BERLY. STUARD EUSEBIO LEON ZAA. JOHN RAMIRO DANIEL-LEIVA BUSTIOS. PAMELA FRANCHINI PLAZA. JUAN ALBERTO ELALUF HURTADO. ALESSANDRA GILDA HERRERA MIRAVAL. LUZ GIULIANA GOMEZ RAMIREZ. MILTON VICENTE CORVACHO BECERRA. MIRTHA MARIELA LOPEZ LEVANO. ROGELIO HINOJOSA PAZ. JUAN ANTONIO LAUPA ZUÑIGA. MARIELLA GIOVANNA MARKY LUDEÑA. DAISY DEL ROSARIO GUZMAN ROSSI. FIDELA ISABEL DIAZ VASQUEZ. EDUARDO MARTIN HIGA MORAN. AUDREY CAROLINA DELGADO ZEGARRA. ALAN VLADIMIR CORTEZ ZEVALLOS. SONIA HURTADO GAMBINI. DIANA DEL PILAR ESCOBAR ALARCON. ERIKA DE LA CRUZ JESUS. MARGIORY PURA FONSECA LEYVA. ALBERTO HUAMANCHARI LEZAMA. SUSANA ERIKA GONZALES QUINTANA. ALFONSO ROMULO LIZZUL CANTUARIAS. PERCY GUEVARA TIRADO. ENRIQUE JORDAN LARRAURI HERBOZO. LUIS ALBERTO HERRERA ATALAYA. JOSE ANTONIO GONZALES SANCHEZ. THEMIS SALINOVA CRUZ REQUENES. FERNANDO CARLOS FLORES MOSCOSO. GERALDINE GELL CORDOVA BOADA. RENATO DANIEL DEL CASTILLO BAZALAR. OLGA HAYDEE JORG LIZANO GALVEZ . JUAN LECAROS JIMENEZ. LUIS MARTIN LAM FRANCO. JULIAN RAFAEL COSTA ESQUIVEL. MARIELA MAGALY GAMARRA INGA. DIANA GONZALES VALDEIGLESIAS. MICHELLE ANTUANET FERRUZO MONTALVAN. ROSSANA GUTIERREZ BERNEDO. OLINDA GUIVIN MEZA. SANDRA MAGALY GUARDIA HUAMANI. HUMBERTO ALEJANDRO LEON MALLMA. LUIS ENRIQUE GANOZA VARGAS MACHUCA. ROXANA MARIBEL DE LA LAMA LARCO. ALINA FLORIZA LUKIS SANCHEZ. DIANA LISSETH ESCUDERO ROBLES. CARLO MAGNO INDACOCHEA VELAZCO. SILVIA CAROLINA MARIGORDA BERISSO. HENRRY JUAN CORTEZ MORENO. MAGALY DEL PILAR CONTRERAS HORNA. CARLOS EDUARDO MALINCOVICH LOAYZA. CLAUDIA LILIBETH IGLESIAS CHAVEZ. KATY PILAR HURTADO SALAZAR. HARRY RENZO CUNEO RUIZ. HUGO ALBERTO GUTIERREZ SANCHEZ. MARIA DEL CARMEN DIESTRA ROMERO. LUIS ALFREDO LAU WONG. DIANA ROCIO HUILLCAS PIPA. YANIRE ESMERALDA DIAZ SILVA. HUGO GONZALES AREVALO. GUSTAVO ANTENOR PAULO JUAREZ BAZAN. FATIMA LUISA FALCON RODRIGUEZ. YOLANDA GABRIELA GARCIA BENGOA. LIZ TERESA GONZALEZ CABELLOS. CINTIA VERONICA LOYOLA LOPEZ. WILFREDO LINARES LIZA. JANE SOFIA LOZANO GRANDEZ. LUIS ALBERTO HUAPAYA ORJEDA. DAVID SERGIO MARQUEZ MERCADO. HUMBERTO RUBEN DELGADO AEDO. LEUCADIA MAC-DOWALL SEGURA. KAREN DENISSE ENCISO CANAHUALPA. FIORELLA BEATRIZ COVARRUBIAS DE-PAZ.CONDEMARIN GONZALES. KATIA LAINEZ DIAZ. KARLA GIANINA ESPEJO PACHECO. JOSE EDUARDO GARCIA LAZO DE LA VEGA. NURIA CANDICE FLORES ORTEGA. CAROLINA HUAMAN CONDE. ROSA MARTHA DOMINGUEZ REATEGUI. ANGEL EDUARDO GONZALES ASENJO. ENRIQUE DE VETTORI DORADOR. TEOFILO DANIEL DAVELOUIS LINARES. MARCO ANTONIO LOPEZ FLORES. MARY LUZ HUAMAN PALOMINO. JOSE RODRIGO GUTIERREZ SANCHEZ. JOHANA LISSETH LINARES CASTILLO. KATHIA INGA SALES. JUAN CARLOS JOHNSON FELIU. MARIA TERESA GONZALES TORRES.

CARLA GUILIANA MAURICIO ORE. MARIANA SOLEDAD MONTUFAR NUÑEZ. ELIZABETH MILAGROS RODRIGUEZ CARO. MILI CARINA QUIJANO LOPEZ. JESUS HERNAN RAMOS TORRES. ROSA JANET MEZA COLLAZOS. ELENA AIMEE MORENO OTAROLA. DORA ELISA PAREDES QUISPE. ANGEL MANUEL PAUCAR MENDOZA. OSCAR ARMANDO QUIROZ ESPINOZA. GIULLIANA ELENA MIRANDA MORENO. WAYK DAISU MEJIA CORDOVA. MELISSA EMMA REJAS GUZMAN. LUIS ENRIQUE ROJAS AQUIJE. ROCIO SALAZAR ARONE. JOANNA LUCIA PAUCAR MENDOZA. ALEX RODRIGUEZ RAMOS. LUIS PIERRE ORELLANA SALAZAR. PAOLO GERMAN PIMENTEL FARFAN. MARIA VICTORIA REDHEAD COLLAO. KAREN LUCIA ROJAS CARDENAS. WILLY RAMON MELGAR OBLITAS. IVES ANDRES NAVARRO VASQUEZ. JUAN ALBERTO PADILLA ORMEÑO. EDDIE GIANPIERE RUELAS RODRIGUEZ. CARLOS GUILLERMO PROAÑO OCAMPO. GABRIELA NEYRA ALVARADO. CARLOS ALBERTO NEIRA HIDALGO. JAVIER LUDWING RAMIREZ MORENO. JOSE LUIS ONOFRE GUERRA. ERIKA MIRELLA NARRO ROJAS. GIANCARLO MANUEL SALAZAR VILCARROMERO. SAUL SEBASTIAN NEYRA CASTILLO. SERGIO MEJIA ALZAMORA. GONZALO GUILLERMO ORTIZ MORALES. ANA AURORA ROJAS DIAZ. CECILIA VIOLETA 221 . EDISON MARCIAL REMUZGO GAMARRA. CARLOS FERNANDO MORALES YATACO. ALEJANDRO PRADO DIAZ. ROSARIO ISABEL REYNA TACXI. JORGE LUIS RODRIGUEZ SIMONS. ALEJANDRO RUIZ CONEJO. DAVID MANUEL MATALLANA MEDINA. KATHERINNE ASUNCION NARRO TAFUR. LORENA QUEZADA RODAS. VICTOR ALBERTO QUINTANA PORTAL. MILAGROS RIOS HERRERA. VALENTINA DEL ROSARIO MAYO TELLO. ALAN JAVIER RAMIREZ ROJAS. SARA ESPERANZA PAUCCAR ALCANTARA. YULISA CARMEN ORTIZ HIDALGO. JESUS ANTONIO ROMAN ASENCIOS. LILIANNA DEL ROCIO MATOS ANDERSON. ROSARIO ANAHI ONAIRAM JIMENEZ. GONZALO MELENDEZ MORALES. LILIANA ROSAURA RITUAY MARTINEZ. ANGEL ENRIQUE REYNA HUANCAS. OSWALDO JEHOSHUA RODRIGUEZ LUNA. JOSE ENRIQUE MENDOZA ANTEZANA. ERNESTO RADISLAV SANCHEZ CHAVEZ. MELISSA YENLEE ROSAZZA OSORIO. LIZ GIANINA MEZA TRUJILLO. ERIKA GISELLA ROSAS CHUNG. WELLINGTON PEREZ CHAMANA. JOSE LUIS MORALES-BERMUDEZ DELGADO. JOSE OLIVER RODRIGUEZ CAPARACHIN. LIZBETH EILEEN MARTINEZ CORNEJO. MABEL MENDIVIL ALIAGA. LINDA FRANCESSCA RODRIGUEZ DIEZ. TEODORO MARTIN PARRA DONATO. KARINA ASTRID MAZA UMERES. OSCAR MICHIELI CARO. BLANCA PEGGY RABINES JUAREZ. OSWALDO JUVENAL RODRIGUEZ TORRES. ROBERTO MORON ACOSTA. JUAN CARLOS ROMERO MUCHA. YENI SOLEDAD MEJIA PETERSEN. JESSICA MARITZA PORRAS PIZARRO. NANCY NELLY NOVOA CHAVEZ. FERNANDO JUAN REYES CRUZ. MARY LAURA RODRIGUEZ HERRERA. SOFIA IRENE MENDOZA ROQUE. WILLY RODOLFO MERMA TUPAC. DAGOBERTO PERCY RIOS SILVA. NOELINA NATIVIDAD MEZA MENDOZA. BLANCA ALICIA NINALAYA VILA. JENNY MARIA SABA GUERRA. CARLOS ALONSO PACHECO FLORES. VICTOR ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ. MARIA AIDA CAROLINA MOLINA SUAREZ. MYRIAN ELIZABETH NUÑEZ OCHARAN. MARIAN SAYURI MORLA VARGAS. NORMA PATRICIA MEJIA DE LA CRUZ. RICHARD LUIS MERINO RODRIGUEZ. MARIO SERGIO PELAEZ PEREZ. JOSE JULIO MENDOZA CUCULIZA. CARLA RUTH ROMANI GALEAS. LUIS ABRAHAM MONAR FLORES. GIOVANA ARACELI SALMON FARCIC. RICARDO GONZALO ORTIZ TOLEDO. PILAR VIOLETA SANCHEZ FONSECA. ANDY CRHISTIAN PEREA SANCHEZ. RENZO RICARDO MARTINEZ FRANCO. GUISELA ROMERO MEDINA. JOSE LUIS RODRIGUEZ SAAVEDRA. MIGUEL ANGEL RAMIREZ TALLEDO. SHILBY KARLA MENDOZA RIOS. ROBERTO GERARDO PAREDES MARTINEZ. GABRIELA VERONICA ROGGERO ROBLES. MARY CARMEN PAYANO HUARCAYA. VANESSA FELIZITA DEL ROSARIO SALAMANCA ZAVALETA. TITO MONTENEGRO ESPEJO. CARMEN ROGELIA RUIZ POSADA. CELESTE AIDA PERALTA PAIPAY. RODRIGO PRADO MALCA. GISELLA KARINA ROMERO MERINO. MILTON RODRIGUEZ GARZON. URSULA HEIDY SALAS TOCON. MIGUEL ANGEL PRICE OLAZO. KAREN SINTHIA MORI CARBAJAL. ELIZABETH DIANA RIVERA VERGARA. JAVIER RUGGIERO DIAZ. TERESITA DE JESUS OLIVARES SANCHEZ. ANGELA ROSA PACHAS VICUÑA. LIZBETH VANESSA MOYANO ESPINOZA. GIULIANA EMILY ROJAS SANCHEZ. MARIA GIULIANA QUIROGA BECERRA. CESAR AUGUSTO RUIZ VEGA. ROCIO VANESSA RIVERA ORTEGA. YANETTE ROMERO FRANCO. VICTOR JOEL SALAS FLOREZ. MARGARITA NATHALIE PESCETTO FIGUEROA. NATALI ROSSE RIOS GARCIA. CARLOS EDUARDO MEZA ZAMBRANO. ROCIO DEL CARMEN ORTIZ FIGUEROA. JOAQUIN LEONIDAS PAEZ MACEDO. SARA ORDOÑEZ RUALES. WILSON MELCHOR PINO DIAZ. JOSE LUIS MEJIA ECHEVARRIA. GIANNINA NUÑEZ PERALTA. MARIA DEL ROSARIO ROJAS DIAZ. YESHIKA MARIBEL SALAZAR YLLESCAS. MARISSA NOEMI PONTE GUERRERO. JUAN MARIO RAMOS LARA. GISSELLA VICTORIA MAURTUA FERREYRA. ROGER PEDRO JESUS MONTOYA ADRIAZOLA. CHRISTIAN HERASMO RAMIREZ FLORINDEZ. ELENA MARIA DE FATIMA PALACIOS SAAVEDRA. CARMEN VICTORIA MORALES POMASONCCO. GLORIA HILDA PELAEZ CALDAS. MERY CAROL QUISPE VILLAVERDE. GINO HECTOR RUIZ BRAVO PASCO. JHON APOLINAR SAENZ URDANIVIA. SHIRLEY MORALES BERNAOLA. SILVIA GISELLE OCHOA CARDENAS. RICARDO JAVIER MOSTACERO RAMIREZ. VICTOR FRANCISCO MENDOZA RODRIGUEZ. ERNESTO HUGO SALAS COVEÑAS. GARCIA JORGE EDUARDO RUIZ DIAZ. ANA MARIA MORIKAWA SAKURA. DANA MARINA PARIONA NEGRON. JYMMY ROLAND RAMIREZ VALDIVIA. TERESA VANESSA MONTAÑO NINA. LUIS HUMBERTO NAVARRETE CASTRO.MARTINEZ AGUILERA. WENDY URSULA PEREZ TORRES. LUCIA GUADALUPE MONTENEGRO RIVERA. DENNIS HERMILIO PRADO FLORES. EVELIN PAJARES SALGADO. LESLIE GISSELA PALOMINO ESPINOZA. ISABEL DEL PILAR PAREJA IGNATOFF. ALVARO MENDOZA MOTTA. JOSSELYN ROSARIO PANDO ARRASCO. KAREN ELIZABETH MENDOZA SILVA.

JORGE VASQUEZ ROSALES. CATHERINE OLGA RINA SIGUAS ZAMORA. GLADYS CONSUELO TRELLES DELLISANTI. JOHNNY PAUL SARAVIA TORRES. KAREN MELISSA ZARATE ZARATE. LEONARDO ANTENOR ZAPATA BARBOZA.SANCHEZ GALVEZ. WILLIAMS ALBERTO VASQUEZ SAICO. FELIPE ENRIQUE VASQUEZ CARQUIN. BEATRIZ CONSUELO VASQUEZ SANCHEZ. GUILLERMO RICARDO SILVA ASPAUZO. LUIS ALBERTO WELGE VASQUEZ. VANESSA CECILIA TENORIO JIMENEZ. DHELIA DIANNE 222 . YANINA WENDY TAIMAN CASTILLO. ANA MARIA OLGA SEVILLA TORELLO. BENITO ROBERTO VILLANUEVA SOUSA. RAFAEL ALBERTO VILLADOMA PITMAN. JOANNA MILAGROS ZEVALLOS FLORES. CARLA YULIANA SANCHEZ VASQUEZ. JAIME EDGARDO SILES ARANA. NATHALIE PAOLA YAURI SILVA. JORDAN CARLO VARGAS JUSTO. JAVIER ADOLFO YUGAR BERNAL. MERCEDES LEONILA VELEZ PROAÑO. ISABEL VASQUEZ NIÑO DE GUZMAN. URSULA ASTRID TAVARA EIZAGUIRRE. KURT ZUÑIGA GONZALEZ. LAURA ERIKA YRIGOYEN ROJAS. CYNTHIA TATAJE CORDOVA. MARIA EUGENIA VALLES ALMEYDA. PAMELA YUMIKO UGAZ JO. ERIKA PATRICIA SOTOMAYOR RODRIGUEZ. ALBERTO MOISES SIMON GUZMAN. EDWARD MILCIADES ZEVALLOS CORDOVA. JOHANNA KATHERINE SANTILLAN RIOS. MYRIAM ANGELICA VILDOZO ASTUDILLO. WALTER ALEXANDER UCHIMA OHTA. MIGUEL ANGEL VARAS JAUREGUI. CLAUDIA ISABEL TEJADA MARILUZ. MARIA DEL CARMEN TIRADO ANGELES. CARLOTA VERONICA VASQUEZ CASTRO. MOISES ZUBIETA QUINECHE. ROCIO TREBEJO PAUCARHUANCA. EDDY SERRANO GUILLEN. ANTONIO FRANCISCO VILLAR ZUMAETA. KATHERINE MILAGROS VARILLAS PONCE. DDESSI KAREN SONO ANTON. KARLA URIBE COBOS. ILIANA MARLIZA TITO LAYME. FIORELLA ALEXANDRA SOTO PERALTA. KATHERINE GLADYS VARGAS ANTAURCO. CLARA ISABEL SANTILLAN VELASCO. NORA SANDRA TIWI PAATI. PATRICIA VALDIVIA ESPINOZA. CARMEN FIORELLA VARGAS ALTAMIRANO. GIOVANNA PAOLA SEVILLA SOTA. LISETTE MONICA YZENA OUCHIDA. KILDER EDMUNDO TORRES TORRES. BETZABE CECILIA VALDIVIEZO VARGAS MACHUCA. LUZ ANGELICA VILLACORTA PICON. MIGUEL ANGEL VIDAL OROYA. ISRAEL OCTAVIO VIACAVA DEXTRE. HELEN GIOVANNA ZUÑIGA TRELLES. JUAN DELIFIRO ZEGARRA VILLAR. NELLY RAQUEL ZELADA PORTUGAL. DANIEL ARMANDO VILELA TORRES. INES DEL ROSARIO ZUZUNAGA VERASTEGUI. CARMEN JESSICA YACOLCA PEREZ. ALEXANDER ULFFE ULFFE. CHRISTIAN SALOMON SANDOVAL FLORES. ANTONIO GERARDO SORIA MONROY. SERGIO ABELARDO TENORIO-DAVILA WONG. RUTH EVELYN ZUMAETA PREISING. ANSELMO RICARDO VELA SOLSOL. CARLOS ROBERTO TINEO ZANELLY. KENNY JUNIOR VIDAL VARGAS. MITZA CAROOL SANCHEZ TABRA. SHIRLEY PATRICIA SOLARI OLIVA. DENNIS HUMBERTO URBAN ARGUEDAS. YARA VIZCARRA MONTALVAN. CHRISTIAN ANTONIO VILLAVICENCIO MORALES. SARITA JANET VASQUEZ MORALES. JUAN CARLOS VASQUEZ PEREA. ANN MARY ZAMUDIO ARIAS. RICARDO ANDRES VELASQUEZ LUJAN. ANDREA YURI VALDIVIA CARDENAS. JOSE LUIS YAYA KUBA. CYNTHIA FIORELLA TELLO GIRALDO. LUCY CAROL VASQUEZ MENDOZA. ROBERTO CARLOS ZAPATA TOMASTO. JULIO MARTIN WERNER WILLIAMS LINO. ROBERT ORLANDO SANDOVAL DEL AGUILA. LILLY SANDRA VASQUEZ VERA. LILIA YOLIBEL SOTO LIZARRAGA. FERNANDO ANDRES YACTAYO CERVERA. MANUEL DANIEL TORRES VILCHEZ. MARIA CECILIA TOVAR PAUCAR. VICTOR MANUEL SUAREZ TERRONES. JORGE TALLEDO GARCIA. ANDY ALEXANDER ZACARIAS RIVERA. PABLO CESAR TRUJILLO ROSAS. DANTE MARTIN SANTISTEBAN CAJO. LEONIDAS YURI SUAREZ MAZUELOS. EDWIN WILSON VILLANUEVA HARO. FREDDY NAHAT VASQUEZ CASAS. SALLY GRACE SEMPERTEGUI POLO. FLORY SANTA VILLANUEVA ALTAMIRANO. LUIS ALBERTO SERNAQUE JAUREGUI. ERIKA MARIE TENORIO HOLGUIN. ZAYDA ISABEL SANDOVAL MONZON. FERMIN TORRES DAMAS. RUTH GIOVANNA VARGAS GUTIERREZ. JENNYFER FIORELLA SANTILLANA GARDELLA. ANGEL TICERAN ESPEJO. PEDRO DANIEL VALLEJO GAVONEL. HUGO VELARDE FRIEDL. PEDRO ENRIQUE SCAMARONE SCAMARONE. OSCAR SOLDEVILLA RODRIGUEZ. MARTHA IVETTE VALLADOLID COELLO. SYLVIA LILIANA VERA ALTAMIRANO. HANS VALENCIA MENDIOLA.

LOURDES MANUELA CHAMPI APAZA. LIZBETH YISELE CARBAJAL FERRADAS. YOVANA BUITRON CARPIO. ALEX RAUL AMORETTI SOTELO. CLAUDIA LISETTE ALVAREZ PADILLA. THEMIS SALINOVA CRISTOBAL GONZALES. PEDRO ALIAGA LAZO. JENNIFER LIZETTI CONTRERAS MORENO. MAGALY ARIZMENDI SABOYA. FREDY CHRISTIAN CRUZ SOTOMAYOR. GINNO CRISTIAN CASTILLA JANAMPA. JUAN ALFONSO ASTETE CORONADO. SOFIA ANGELICA AQUIJE SANTOS. KAREN JOHANNA BRUSH VARGAS. ROSA ALVINA AMADO RIVADENEYRA. LLUBICA MARIA BARRAGAN CORREA. CLAUDIO ALBERTO BORJA SOTO. ALICIA MARGARITA BRAVO OVIEDO. KATHERINE DEL RIO MERINO. DANTE DELGADO PRINCIPE. RONAL ANDERSON BOCARDO CALDERON. NAPOLEON CABRERA MALPARTIDA. KARINA BEZADA RODRIGUEZ. KARLA FIORELLA BARKOVICH DONGO. PAOLA MILAGROS CABREJO ORMACHEA. MILAGROS FRIDA ALVA AZULA.RELACIÓN DE ABOGADOS AÑO 2006 ABAD BAZAN. FIORELLA BEATRIZ CRISOSTOMO RAMOS. ROXANA BARRETO CARRASCO. VICTORIA DE LAS MERCEDES CARLIN SALAZAR. CESAR HUMBERTO ACOSTA OVIEDO. VLADIMIR JORGE CROSBY DE RIVERO. CARLOS ERNESTO BETETA SAONA. EMILIO JOSE BALDEON SANABRIA. ANA ROSA CORNEJO SANCHEZ CARRION. MANUEL ANTONIO ARCINIEGA LUCES. WILFREDO FERMIN ALARCON FLORES. DANIEL ALBERTO ASTETE PEÑARANDA. MARTIN RAUL CABRERA RIVAS. YOHANY EMMA BARRIONUEVO VALENCIA. JORGE ESTUARDO ATENCIO SOTOMAYOR. SANDRA MARLENE COLLANTES ROBLES. GLORIA BERENICE ARANCIBIA SALAS. CYNTHIA ERIKA CARBONEL ARANA. JULIO CESAR ALBERCA CORONEL. JULIA ELIZABETH CARDENAS LLAMAS. AUDREY CAROLINA 223 . VICTOR EZEQUIEL ALCA DULANTO. WILDO MARTIN CONDORI BARRIENTOS. GUILLERMO CONDORCHUA AREVALO. BETSAIDA ANGELICA CABALLERO MORAN. PATRICIA GEISER CABANILLAS MILLER. BRUNA ANGELINA CAMPOS GARCIA. ALDO ENRIQUE ARROYO BENAVENTE. CLODOALDO ROLANDO BAZAN NUÑEZ. EVA VIVIANA ALMONACID PACHECO. ANGIE CACHAY SEIJAS. WUILLAM ALBERTO CASO OSPINA. MAXIMO CESAR COJAL RODRIGUEZ. WILDOR ALBERTO ALVARADO RIVERA. KATHERIN GISELLA AYON BACA. PATRICIA ROCIO BRIONES QUIROZ. JACQUELINE JULISSA BOBBIO CALDAS. JUAN MANUEL BUENO CARDENAS. LUIS MANUEL CONTRERAS ALVAREZ. HARRY RENZO CUBAS LLATAS. HENRRY JUAN CORTEZ MORENO. JOSE LUIS BENSIMON DIAZ. ROSA MARIA CHAVEZ BONILLA. GIOVANNA MONICA XIMENA DELGADO POLO. LILIANA DAVILA TORRES. BRIAN ADRIAN BOLAÑOS MALDONADO. ROBERTO MANUEL CASTILLO NARREA. KARLO FABIAN CACERES DELGADO. GIANNINA PATRICIA CASTELLANOS FERNANDEZ. RUBEN DARIO BARRIOS VARGAS. MARGARITA ISABEL ASPILCUETA ZEVALLOS. DANIEL PEDRO JOSE CASTILLO NAVARRO. MIGUEL JUNIOR BARDALES ALEGRIA. JORGE PAUL CUADROS VERAN. KARLA LISSET CORREA GONZALES. GINO EDMUNDO ARENAS ASTETE. PATRICIA JUDITH CASSARO RABANAL. VERONICA MELISSA BENAVIDES BAZAN. MARÍA INÉS AVILA CAMACHO. JESSICA DEL PILAR BRACAMONTE ORTIZ. JEFFERSON MARTIN CORVACHO BECERRA. ANDRE ENRIQUE CHIRINOS ROSAS. WALTER JOSE BARRANTES MARTINEZ. JIMMY MICHAELE CASTRO CANO. SISSY CARRANZA TAPIA. ENRIQUE DEL CASTILLO BAZALAR. ANDREA ROSARIO DEL CASTILLO CARBONEL. JUAN JOSE CASTAÑEDA CARRERA. LIZET JOHANA CASTILLO GAMBINI. ROSA SALOME CARRILLO RAMOS. ARTURO ORESTES CALDERON RIOS. JULIAN RAFAEL COTO ZEVALLOS. JACKELINE GIANNINA ALCA FERNANDEZ. ARTURO ALEXANDER BOCANEGRA LLANOS. ZOILA DEL ROSARIO ALVARO ROSALES. NAYELI ROSEMARY ALVAREZ HEREDIA. JULIO CARLOS BRAVO ROMERO. ROSA ENMA CHAVEZ PEÑA. SUSAN EDITH CALERO GONZALES. KATHERINE HAYDEE DAVILA OLORTEGUI. GLORIA JANET BALAREZO REYES. PAUL HERNAN CATAÑO CHIRA. ROSA ADRIANA APARCANA GONZALES. FRANCISCO JOSE BAUER JARAMILLO. ERWIN TEDIL BARDALEZ ACHA. CHARLIE ARCE FARFAN. JORGE SAMUEL ABRILL ARREDONDO. ROCIO JESSICA ALMEIDA VASQUEZ. MANUEL JESUS ALVARO ROSALES. AUGUSTO ARTURO ACURIO BENITES. ROSALIZ CUNZA ROCA. MIGUEL ANGEL BONATTO GAMIO. LESLY CAROL AYULO ROON. KAREN BAZZETTI BURGOS. VANESSA GISSELLE CACEDA CABALLERO. ISABEL PATRICIA CHACALIAZA CUBAS. WALTER LUCIANO CHI ATUNCAR. ALAN VLADIMIR CORTEZ SOLORZANO. JAVIER ERNESTO ARANIS GARCIA ROSSELL. GINA NATALY BRAVO VARELA. MARIA ROCIO DEL PILAR CASTRO GARCIA. KARLA DEL ROSARIO CAMPANILE RAMOS. CESAR ALBERTO CORNEJO VILLAR. MARIA LUISA DE LA LAMA LARCO. JOSE LUIS BARDALES ESCALANTE. JESSICA MARINA CRUZALEGUI TELLO. CESAR AUGUSTO ARCA MOROTE. IVAN MICHEL CUSIPUMA FRISANCHO. MARCO ANTONIO CACHAY TENORIO. JOHN RAMIRO DAVELOUIS LINARES. MILAGROS PATRICIA CHUQUI MAGALLAN. LUIS ALFREDO ALBERCA CORONEL. JORGE LUIS CABRERA MARCHAN. GERMAN ASMAT MEZARINA. CLAUDIA PATRIZIA AGUINAGA PAZ. VIVIAN MARISA CRUZ TORRES. MARIANA MARCELA BAZAN GONZALES. JESSICA CISNEROS SALVATIERRA. MARLY CHUQUISENGO ACOSTA. PAUL ANDER CALMET TORRES. CARLOS ROBERTO CARUAJULCA ENCISO. RONALD DARWIN AVALOS CISNEROS.

DORA ELISA 224 . LIZBETH EILEEN MARTINEZ EGOAVIL. DIANA LISSETH ESCOBAR CHANG. SOLEDAD BENIGNA ORTIZ HIDALGO. MIGUEL ANGEL GAMONAL ROMAN. ROSMARI MILAGRITOS PAREDES GUTIERREZ. JUANA KARINA JORGE ROJAS. TANIA IREIDA MIRANDA MORENO. FERNANDO PAOLO LAINEZ DIAZ. KARIN NATALIA JUAREZ MUÑOZ. LUIS ALBERTO HUAPAYA ORJEDA. JEAN PIERRE ESPINOZA VASSALLO. MONICA MERCEDES GUERRERO CAMPOS. JAVIER MANUEL LEON SALAS. MAXIMO PAREDES MARTINEZ. SILVIA CAROLINA MARQUEZ ARAUJO. SUSSAN VANESSA GONZALES SANCHEZ. ARQUIMEDES YVANOE LERTORA LAVAUD. ALEJANDRO MARCOS OSCCO GONZALES. JAVIER LEONCIO GONZALES LARREA. DIANA CARMELA LAURENTE CHOQUE. MANUEL ERNESTO FERNANDEZ BUITRON. GINA ELIZABETH MEDINA MENDEZ. MARIA ZOILA LOPEZ AEDO. GRACIELA MAGDALENA ESTRADA BRAVO. DIANA PAOLA MARALLANO MURO. ZOILA LUCIA NINALAYA VILA. SONIA DEL CARMEN LIMO MARTINEZ. GERARDO PEDRO ONOFRE GUERRA. RICARDO ALBINO LABENITA POSADAS. ANTONIO JESUS FLACCO ESPINOZA. GEORGES RUBEN MARTINEZ AGUILERA. GERARDO JOSE PACHAS VICUÑA. CESAR AUGUSTO HERRERA CAZORLA. JENNY ORELLANA CHAMORRO. NATALIA LOURDES ESPINOZA CHAUCA. VICTOR HUGO MACHICAO CHACON. JUAN LUIS FLORES BARRANTES. CLAUDIA GONZALES ASENJO. MIGUEL ALFONSO ESCOBAR ALARCON. ELMER WILLIAM HERNANDEZ GRANADOS. NOELINA NATIVIDAD MEZA MENDOZA. SARA ORE ARCE. PEDRO MARTIN MEDINA SOLORZANO. CARLOS ALONSO PAEZ MACEDO. JULIA JESUS MEJIA DE LA CRUZ. MAGALY VANESSA LOAYZA BELLIDO. CARLOS ALBERTO LOPEZ BARROZO. JOSE GERMAN MEDINA CASTAÑEDA. MANUEL ENCISO KABAR. EVELIN PALAO RONDON. PAMELA CAROLINA GARCIA LAZO DE LA VEGA. STALIN ALFREDO ESTELITA VILLAFANA. KARIN MIYAHIRA SHIMABUKURO. ELIZABETH PILAR JAIMES MIRANDA. ANYELA MARIA EVARISTO FLORES. MIGUEL ANGEL HUAMAN PALOMINO. WILLY RODOLFO MEZA COLLAZOS. ROSSANA MILAGROS GARCIA FELIX. DINO DANTE ESPINOZA NORIEGA. PATRICIA VANESSA GONZALES GASPAR. WILLY RAMON MENDOZA ANTEZANA. KARINA DENISSE LEON CEDANO. ROSSEMARIE ELIZABETH MERINO RODRIGUEZ. VICTORIA MILAGROS LUJAN CHAPARRO. RICARDO MENDOZA RIOS. MIRLY IPARRAGUIRRE ROMARIONI. ORLANDO JUAN HUERTA MALPARTIDA. MILAGRITOS MARCELA GARCIA FARFAN. LUIS FERNANDO DONDERO UGARRIZA. MARIA ROSARIO MORALES VITAL. LUIS LORENZO LOZANO LOPEZ. PEDRO PABLO DIAZ MELENDEZ. NORKA JACQUELIN LLAMOSAS GARCIA. JORGE LUIS GUTIERREZ ROJAS. GISELLE YVETTE JIMENEZ BERNALES. CLAUDIA MERCEDES HERNANDO CASTILLEJO. LUIS ALBERTO GOMEZ GUERRERO. MAGGIE LUCINDA LIENDO AYLLON. GERALD STAWER GANOZA VARGAS MACHUCA. CARLOS OROZCO CHOQUE. CARLOS ANDRES ESCUDERO ROBLES. NANCY NELLY NUÑEZ VILLASIS. DANIEL ANGEL HERRERA MIRAVAL. EDMUNDO ISAAC IGLESIAS SAN MIGUEL. YOLANDA GABRIELA GARAYAR SANTIBAÑEZ. JUAN RAUL HUAYTA CORDOVA. ROGER ADRIAN MEDINA ARZOLA. RIGGI BRITO HERRERA JARA. GONZALO GUILLERMO ORTIZ HURTADO. KATHERINA ORE GIL. ROSSANA GUTIERREZ BERNEDO. KAREN ELIZABETH MERINO GINES. JOSE ANIBAL OBANDO HERRADA. VANESSA FRAMZI INDACOCHEA VELAZCO. SANDRA LILIANA HIGA MORAN. HAYDEE ISABEL ESPINOZA MENDEZ. MARLENE CAROLINA LEON MATALLANA. ROXANA LEON VELASCO. ROCIO RAQUEL LOARTE SANTOS. SANTIAGO ISAMU MOLINA SUAREZ. OMAR CLAUDIO LOZANO CUBAS. MARIA PATRICIA LURQUIN DAZA. VALENTINA DEL ROSARIO MAYOR GALARZA. ELAIN JENIFFER MAINZA MARIN. JUAN CARLOS JIMENEZ LEON. KATHIA INGA SALES. CARLOS ENRIQUE OLIVERA ORELLANA. FLAVIA FIORELLA EDEN URIOL. JOSE LUIS MORON MORALES. MARIA CONSUELO MELENDEZ MORALES. ALICIA GIOVANNA LOCATELLI LOPEZ. ALINA FLORIZA LUKIS SANCHEZ. OSWALDO ANTONIO ESTACIO ECHEANDIA. ELIZABETH VANESSA PALOMINO ROSAS. MAXIMO JOAQUIN GALVEZ GALVEZ. VICTOR SEGUNDO GUIVIN MEZA. JURGHENS MARTIN JACOME HUAMAN. OFELIA DEYSI LEON ALVA. ALEJANDRO ERNESTO NAPURI GUZMAN. HECTOR LAVADO OLORTEGUI. MILTHON CHRISTIAN TEODOSIO PALOMINO VARA. JOSE LUIS MEJIA RODRIGUEZ. DIANA ROCIO HUAYNATE HOLGUIN. JADE JAZMIN GIRALDO RAMOS. GIANNINA DEL CARMEN GALVEZ CUEVA. GUSTAVO ANTENOR PAULO JUAREZ BAZAN. CARLOS ALBERTO LAU CASTRO. MARIA AIDA CAROLINA MIRANDA VARGAS. IVAN ERICK HERRERA CAMACHO. LILIANA GARCIA WONG. AMADEO JAVIER FLORES TORRES. WALTER ENRIQUE LINARES LIZA. LUIS MARTIN LAM FRANCO. MELISSA NADIESKA ORTIZ RIVERA.DE-PIEROLA GABRIELLI. CINDY LILIANA LEVANO PEÑALOZA. ISABEL VICTORIA JARA AMEZAGA. MARIA TERESA GRANDEZ GUZMAN. BORIS JACOB LECCA PINILLOS. JOSE JULIO MENDOZA QUISPE. MIGUEL ANGEL ENCISO TORRES. LUIS ALBERTO HERRERA CONOPUMA. VICTOR FRANCISCO MENDOZA ROQUE. LUIS FABRIZIO IPENZA PERALTA. ROGELIO HINOJOSA PAZ. JOSE ROBINSON MATOS FIGUEROA. CESAR AUGUSTO ISAAK AICARDI. KARLA BETTY HOYOS PERALTA. GIOVANNA ERIKA LIZARME FRANCO. TATHIANA VANESSA MATEO NAPA. YESSICA MARIA FLORES CARCAGNO. JOSE MALINCOVICH LOAYZA. SANTIAGO GUSUKUMA OTSUKA. HASSEN JOZABAD MORENO SEGOVIA. ALESSANDRA GILDA HERRERA LONCHARICH. GISSELLA VICTORIA MAURTUA FERREYRA. JOHANA RUTH GUTIERREZ BOLEGE. CHRISTY DELFINA FRANCHINI PLAZA. FLAVIO ANTONIO ESPINOZA CONDOR. GIOVANNA SOLEDAD HERNANDEZ VIDAL. TEOFANES PAREDES ARGOTE. ROQUE EDGARDO OROSCO CASTILLO. JOSE MARTIN JHON PAIMA. LAURA GABRIELA JARA SALVADOR. ALBERTO HUAPAYA LENGUA. ELIZABETH CECILIA DIAZ LAVADO. GLORIA ELIZABETH MAURICIO ORE. LIZ GIANINA MINAYA LIÑAN. CATHERINE MABEL NAJERA CISNEROS. LUIS MARTIN LIÑAN PALOMINO. DAVID CHARLES NEGLIA CADILLO. DAVID SERGIO MARQUEZ MARQUEZ. ALFREDO ERNESTO DOMINGUEZ REATEGUI. LUIS ABRAHAM MONTES VIRU.

ANA LISBET VEGA VEGA. JOSE MIGUEL REATEGUI URRESTI. GLORIA HILDA PEQUEÑO SOTELO. YESHIKA MARIBEL SANCHEZ BURGOS. CARLA YULIANA SANTISTEBAN MACAVILCA. FELIX ALBERTO ROSALES RODRIGO. OSCAR SOLDEVILLA RODRIGUEZ. PATRICIA SEGURA SANABRIA. JUNELLY VILCARROMERO VEGA. OSCAR ALIPIO SANCHEZ TABRA. MIGUEL ANGEL PATIÑO ASTORAYME. JAVIER RUIZ BRAVO PASCO. EDWIN JIM VALDIVIA OBREGON.PAREDES MONTALVO. SARA ESPERANZA PAYANO HUARCAYA. CAROL SALAZAR VILCARROMERO. FERNANDO LUIS PASTOR CALDERON. MARIA DEL CARMEN TORRES GARCIA. RENZO VIVAS OLIVA. NELLY RAQUEL ZUMAETA PREISING. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA. CARLOS ANTONIO VALDIVIA DEVOTO. ROCIO SALAZAR ARONE. JULIE MARIA ZEGARRA BELLINA. JORGE LUIS RODRIGUEZ SIMONS. MARGARITA APOLONIA SEMINARIO FRIAS. ANN MARY ZAPATA ZAPATA. GULLIANNA FABIOLA VALENCIA YARANGA. BIRMA BERENISSE SOBERON ALAYZA. CAROLINA SOTO PERALTA. CARMEN FIORELLA VARGAS CRUZ. CARLOS WENCESLAO SHELTON VALLEJOS. OSWALDO JUVENAL ROJAS MORENO. JESSICA PAOLA VALDEZ VARGAS. JEAN PAUL URTEAGA KOBASHIGAWA. RICHARD CHRISTIAN TERAN YENGLE. VANESSA ROCIO SOSA GONZALES. NUNZIATTO RETAMOZO CASTILLO. NERIO PORRAS PIZARRO. ARMANDO MANUEL QUINTANA PORTAL. ROSARIO ANGELICA RIOS GARCIA. PEDRO JEREMIAS SANCHEZ FONSECA. MONICA TRINIDAD SALAS TOCON. KURT ZUÑIGA GONZALEZ. NATALI ROSSE RIOS ARATA. JORGE OMAR VRACKO METZGER. FREDDY ALVARO YABAR BERROCAL. MARLON MAYER RESTUCCIA RIVERO. BLANCA CELINDA TAFUR CORAL. GIANCARLO MANUEL SALAZAR TORRES. LIDA LISSY REATEGUI URRESTI. KELLY MAGALY VALENZUELA MORENO. JESSICA LISBETH SANCHEZ EGUSQUIZA. SUSAN ELIZABETH RABINES JUAREZ. BENITO ROBERTO VILLAR CABALLERO. ALEJANDRO PUCCIO QUEVEDO. EDNA ZARELA PAUCAR MENDOZA. HENRY ANTONIO ZEGARRA VILLAR. ERNESTO LUCIANO RONCAL PEREZ. MILAGROS RIOS MALLQUI. HELEN GIOVANNA ZUÑIGA MORISHIGUE. EDGAR RICARDO ROQUE ARIAS. ROCIO TUESTA CHICANA. MELISSA EMMA RENGIFO ARANDA. MARIANELA NOEMI ROMERO FRANCO. FREDDY HUMBERTO UGAZ JO. JAIME EDGARDO SIÑANI ORUE. CARLA JASMIN VARAS JAUREGUI. KATIA ZACARIAS RIVERA. KARINA MILUSKA RAMIREZ MORENO. ALEJANDRO RUIZ PAREJA. SYLVIA LILIANA VELIZ OLIVARES. GLADYS PATRICIA SIGUAS ZAMORA. MAX ALVARO VILLADOMA PITMAN. JULIO CESAR REDHEAD COLLAO. MIGUEL ANDRES SORIA LEON. VERONICA MARIELA PINO AYULO. MANUEL DANNY POBLETE ROCA. LOURDES MILAGROS TACAS LLONTOP. MARIA ALEJANDRA RETUERTO JARA. IRIS VIOLETA SEMPERTEGUI POLO. ALEXANDER URIBE LASTRA. CARLA MIRTHA QUEVEDO CHONG. MERCEDES LEONILA VELEZ PROAÑO. SARITA JANET VASQUEZ NIÑO DE GUZMAN. DENISE SEGOVIA VILLAVICENCIO. CESAR AUGUSTO ROSAS BUENDIA. YANELA CAROLINA VASQUEZ MENDOZA. FLORY SANTA VILLALOBOS CAMPANA. YRMA JEANETTE QUISPE CUSI. JOSE OLIVER RODRIGUEZ CARO. ESPERANZA ZORAIDA SORROCHE PIMENTEL. SANDRO GIOMAR RUIZ RAMIREZ. RENZO PAUL PARRA DEL CARPIO. WELLINGTON PIANCHACHI TOALINO. JANETT URSULA ROMERO BARZOLA. VICTOR ALBERTO QUINTANA ALVARADO. ANGEL MANUEL PAUCAR MENDOZA. MARYSOL SOPLOPUCO MONCADA. EWELL SANCHEZ SIERRA. RUTH GRACIELA SAENZ LEIVA. WUANDY MAGALI VASQUEZ COZ. LELIS TALAVERA DIAZ. GERMAN GONZALO TORRES TORRES. IBIS DEL PILAR VILLANUEVA HARO. JUAN CARLOS VASQUEZ SANCHEZ. CARLOS ENRIQUE ROMAN ARGOTE. PEDRO MARTIN ZARATE SIHUAY. CHRISTIAN GERMAN PARRA BASADRE. FREDD WILLIAMS TINEO ZANELLY. RICARDO JACINTO RUELAS RODRIGUEZ. MELYSSA FLOR DE MARIA SALAS MUÑOZ. MARIA VIRGINIA RENGIFO PINCHI. CECILIA VIOLETA SANCHEZ GALVEZ. JULIO CESAR VELA PIZARRO. CYNTHIA TARAZONA TURPO. CARLOS ROBERTO TICONA ARBULU. GUISELA ROMERO TUYA. INES DEL ROSARIO 225 . JOSE GABRIEL QUIJANO LOPEZ. ANA LITH RAMIREZ IDIAQUEZ. KARINA MILAGROS VIDAL VARGAS. LIZ CAROLA ZUÑIGA TRELLES. JORGE HUMBERTO VINAZZA LUCAR. MARIA GIULIANA QUISPE ARRIOLA. SOFIA ANTONIETA VALDERRAMA DORTRAIT. ROBERTO JUAN PINEDA PANIAGUA. MITZA CAROOL SANCHEZ HERRERA. GLORIA MILAGROS TALLEDO GARCIA. LENINA PEREA SANCHEZ. MARTHA ITALA ZAVALA SANTA CRUZ. MARIA DEL MILAGRO TORRES QUIROZ. GIANNINA ESTELA PULACHE ALVAREZ. IDALIA YORDANKA ZEGARRA BUITRON. VERONICA LUZ REYES ALVARADO. ROSA MERCEDES VALENTIN ORTEGA. GISSELLA VERONICA SUAREZ MALLQUI. ROSA MARIA REATEGUI LOBATO. LUCIO EDDER REYNA TACXI. ROBER ROSARIO RIVERA CABRERA. RICARDO ANDRES VELASQUEZ LUJAN. LUIS ALBERTO SENMACHE ARTOLA. DDESSI KAREN SOLIS UBILLUS. LEYLA MARIEL DEL PILAR TICERAN ESPEJO. KATERINE MARGOTH VALENZUELA CASTRO. LUZMILA SARAVIA CAMPANA. MARGARITA VELARDE FRIEDL. CHRISTIAN HERASMO RAMIREZ ARAGON. ALBERTO ALEJANDRO RIVERA FANOLA. FLOR ISABEL VARGAS GUEVARA. MYRIAM ANGELICA VIGO CABAÑAS. MIRELLA SOLARI OLIVA. GUISSELLA JANETH RIVERA VERGARA. ALAN JAVIER RAMSAY YUPANQUI. MANUEL DANIEL TOVAR PAUCAR. ERIKA PATRICIA SOTO SOLANO. LINDA FRANCESSCA RODRIGUEZ NAJARRO.

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CIVIL Y COMERCIAL DER. ROSARIO DEL PILAR CARRASCO VERGARAY. JAVIER GUSTAVO CON MENCION EN LA ESPECIALIDAD DE DER. JORGE LUIS OYARCE CRUZ. ZOILA MARCELA GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN DERECHO AÑO 2006 APELLIDOS Y NOMBRES HUAMANI LLAMAS. CIVIL Y COMERCIAL 227 . EVANGELINA ENCINAS LLANOS. CIVIL Y COMERCIAL DER. HANMERLI ROSENDO DE LA ROSA BEDRIÑANA. DEL TRABAJO DER. MARIEM VICKY PAJUELO CABANILLAS. LUIS JOSE MONTENEGRO CANNON.RELACIÓN DE DOCTORES Y MAESTROS EN DERECHO AÑO 2006 GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN DERECHO AÑO 2006 APELLIDOS Y NOMBRES NAVA GUIBERT. CIVIL Y COMERCIAL CIENCIAS PENALES DER.

Impreso en los talleres de GRAFICA YOVERA S. Teodoro Cárdenas 167 Urb. Santa Beatriz. 2660581 / Telefax: 4728187 Junio de 2007 . Lima 1 Telf.A.

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