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Apuntes Sucesorio Jp Del c (1)

Apuntes Sucesorio Jp Del c (1)

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  • DERECHO SUCESORIO
  • Introducción:
  • Clasificación de la sucesión:
  • Relación entre las dos clasificaciones anteriores:
  • ¿Cómo se sucede a una persona por causa de muerte?
  • ¿Por qué se prohíben los pactos sobre sucesión futura?
  • Características de la sucesión por causa de muerte como modo de
  • Las Asignaciones y los Asignatarios
  • Características de los herederos o asignatarios a título universal:
  • Características de los legatarios o asignatarios a título singular:
  • APERTURA DE LA SUCESIÓN
  • 2.- Lugar en que se abre la apertura de la sucesión
  • 3.- Ley que rige la sucesión
  • EL DERECHO REAL DE HERENCIA
  • Características del derecho de herencia:
  • Modos de adquirir el derecho de herencia:
  • 1.- La Sucesión por causa de muerte:
  • 2.- La tradición:
  • Forma en que se hace la tradición del derecho real de herencia:
  • Efectos de la cesión de derechos:
  • 3.- La prescripción:
  • LOS ACERVOS
  • 1.- El acervo común o bruto:
  • 2.- El acervo ilíquido:
  • 3.- El acervo líquido:
  • 4.1.- El primer acervo imaginario:
  • 4.2.- El segundo acervo imaginario:
  • LAS INCAPACIDADES Y LAS INDIGNIDADES PARA SUCEDER
  • Casos de incapacidad que se contemplan en el CC:
  • Asignaciones hechas en el testamento a favor de un incapaz:
  • Las indignidades para suceder:
  • Reglas comunes a las capacidades e indignidades:
  • Paralelo entre las incapacidades e indignidades:
  • Fundamento de la sucesión intestada
  • DERECHO DE REPRESENTA CIÓN
  • LOS ÓRDENES SUCESORIOS
  • Situación del cónyuge que dio lugar a la separación por su culpa:
  • Características del testamento:
  • Requisitos del testamento:
  • 1.- Requisitos Internos:
  • - La fuerza en materia testamentaria:
  • - El dolo en materia testamentaria:
  • - El error en materia testamentaria:
  • Clasificación del testamento:
  • I.- Testamento solemne otorgado en Chile:
  • - Habilidad de los testigos:
  • - Otros requisitos de los testigos:
  • I.1.- Testamento abierto, público o nuncupativo:
  • I.1.1.- Testamento otorgado ante funcionario público competente, y
  • I.1.2.- Testamento abierto otorgado ante cinco testigos:
  • 1) Personas obligadas a otorgar testamento abierto:
  • 2) Personas que no pueden otorgar testamento abierto:
  • I.2.- Testamento solemne cerrado o secreto:
  • Personas ante quienes debe otorgarse:
  • Otorgamiento del testamento cerrado:
  • 1.- Escrituración y forma del testamento:
  • 3.- Redacción y firma de la carátula:
  • Apertura del testamento cerrado:
  • Nulidad del testamento solemne:
  • II.- Testamento solemne otorgado en país extranjero:
  • II.1.- Testamento otorgado en país extranjero, conforme a la ley
  • Validez en Chile del testamento hológrafo otorgado en el
  • II.2.- Testamento otorgado en país extranjero, conforme a la ley
  • Remisión de la copia del testamento o de la carátula:
  • III.- Testamento menos solemne o privilegiado:
  • Solemnidades comunes a todo testamento privilegiado:
  • Apertura, publicación y protocolización de un testamento privilegiado:
  • 1.- Testamento verbal:
  • 2.- Testamento militar:
  • Clasificación de los testamentos militares:
  • 3.- Testamento marítimo:
  • Clasificación de los testamentos marítimos:
  • LA REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO:
  • Clasificación de la revocación:
  • La acción de reforma del testamento:
  • Características de esta acción:
  • Objeto de esta acción:
  • LOS ALBACEAS O EJECUTORES TESTAMENTARIOS
  • Características del albaceazgo:
  • Al albacea le es prohibido:
  • El albacea está obligado a:
  • El cargo de albaceazgo se extingue:
  • El albacea fiduciario
  • Requisitos de las asignaciones testamentarias:
  • La certidumbre y determinación del asignatario (Art. 1056):
  • Requisitos de las asignaciones en sí mismas:
  • El error en materia de asignaciones testamentarias:
  • Otros requisitos de las asignaciones testamentarias:
  • Problema del cumplimiento de una asignación que se deja al
  • La interpretación del testamento:
  • Clasificación de las asignaciones testamentarias:
  • I.- De las asignaciones sujetas a modalidad:
  • 1.- Asignaciones condicionales:
  • * Condición de no impugnarse un testamento: también lo regula el
  • - Asignaciones condicionales resolutorias y suspensivas:
  • La asignación condicional resolutoria (efectos):
  • La asignación condicional suspensiva (efectos):
  • 2.- Las asignaciones testamentarias a día:
  • Asignaciones a día y asignaciones a plazo:
  • Asignaciones desde tal día y hasta tal día:
  • Síntesis de cuándo las asignaciones a día son condicionales o a
  • 3.- Asignaciones modales:
  • Características del modo:
  • Incumplimiento del modo:
  • Prescripción de la acción para pedir resolución:
  • Efectos:
  • Cumplimiento del modo:
  • II.- De las asignaciones a título universal o herencias:
  • Características:
  • 1.- Herederos universales (Art. 1098 inciso 1):
  • 2.- Herederos de cuota:
  • 3.- Herederos de remanente:
  • 4.- Herederos forzosos y herederos voluntarios:
  • III.- De las asignaciones a título singular:
  • La posesión en materia de legados:
  • Clasificación de los legados:
  • 1) Legados de especie o cuerpo cierto:
  • 2) Legados de género:
  • Cosas susceptibles de legarse:
  • LAS DONACIONES REVOCABLES
  • I.- Requisitos externos:
  • II.- Requisitos internos:
  • Efectos de las donaciones revocables (Art. 1140 a 1142):
  • Extinción de las donaciones revocables:
  • DERECHOS QUE CONCURREN EN UNA SUCESIÓN
  • 1.- EL DERECHO DE ACRECIMIENTO:
  • Requisitos:
  • Los asignatarios conjuntos:
  • Formas en que pueden ser llamados los asignatarios conjuntos:
  • Comentario al primer caso:
  • Concurrencia del acrecimiento con el derecho de representación:
  • Características del acrecimiento:
  • Efectos del acrecimiento:
  • 2.- EL DERECHO DE SUSTITUCIÓN:
  • Clases de sustitución (Art. 1156):
  • Requisitos de la sustitución vulgar:
  • Medios directos e indirectos con que el legislador protege las
  • 1.- Medios indirectos:
  • 2.- Medios directos:
  • Casos en que el testador no está obligado a respetar las
  • Las asignaciones forzosas en particular:
  • 1.- Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas:
  • Alimentos que se deben por ley a ciertas personas:
  • 2.- LAS LEGÍTIMAS:
  • Clasificación de las legítimas:
  • Características de la legítima rigorosa:
  • 2.- Legítima efectiva:
  • Los Acervos Imaginarios:
  • 1) El primer acervo imaginario:
  • 2.- El segundo acervo imaginario:
  • Ejemplo de estas 3 situaciones:
  • Acción de inoficiosa donación:
  • Cosas imputables a las legítimas:
  • Cosas que no se imputan para el pago de las legítimas:
  • Situaciones que pueden presentarse en el pago de las legítimas:
  • 3.- LA CUARTA DE MEJORAS:
  • Forma en que el testador puede distribuir la cuarta de mejoras:
  • Características de la cuarta de mejoras:
  • El pacto de no mejorar:
  • Requisitos del desheredamiento:
  • Efectos del desheredamiento (Art. 1210):
  • Normas sobre apertura de la sucesión:
  • Guarda y aposición de sellos:
  • Bienes que se guardan bajo llave y sello:
  • Tramitación de la solicitud de guarda y aposición de sellos:
  • LA ACEPTACION Y REPUDIACION DE LAS ASIGNACIONES:
  • Oportunidad para la aceptación o repudiación:
  • REGLAS PARTICULARES RELATIVAS A LAS HERENCIAS:
  • 1.- La herencia yacente:
  • 2.- La herencia vacante:
  • 3.- La aceptación tácita de la herencia:
  • 4.- Efectos absolutos de la sentencia que declara a una persona
  • 5.- El beneficio de inventario:
  • Efecto del beneficio de inventario:
  • Extinción de la responsabilidad del heredero beneficiario:
  • ¿A quién le compete esta acción?
  • ¿Contra quién se dirige esta acción?
  • Objeto de la acción de petición de herencia:
  • Efectos que produce esta acción:
  • Valor de los actos realizados por el falso heredero:
  • La acción de partición:
  • Características de la acción de partición:
  • Titulares de la acción de partición:
  • Capacidad para el ejercicio de la acción de partición:
  • Formas en que puede hacerse la partición:
  • 1.- La partición hecha por el causante:
  • 3.- La partición hecha por un partidor:
  • Nombramiento del partidor:
  • 1.- Nombramiento del partidor por el causante:
  • 2.- Nombramiento por los coasignatarios:
  • 3.- Nombramiento del partidor por la justicia ordinaria:
  • Competencia del partidor:
  • Responsabilidad y honorarios del partidor:
  • Cuestiones de carácter previo a la partición:
  • El juicio de partición:
  • Efectos de la partición:
  • Consecuencias del efecto declarativo de la partición
  • La obligación de garantía en la partición:
  • Efectos de la evicción:
  • Nulidad de la partición:
  • ¿Cómo se dividen las deudas hereditarias entre los herederos?
  • Consecuencias de que las deudas se dividan a prorrata:
  • Excepciones al principio de que las deudas se dividen a prorrata:
  • Pago de las cargas testamentarias o legados:
  • Quiénes pueden solicitar el beneficio de separación:
  • Procedimiento del beneficio de separación (contra quién se
  • Efectos del beneficio de separación:
  • Concepto de donación irrevocable o entre vivos
  • Características de las donaciones entre vivos:
  • Las donaciones y los requisitos del acto jurídico
  • Aplicaciones de este principio:
  • CATEGORÍAS DE DONACIONES IRREVOCABLES
  • Responsabilidad del donatario por las deudas del donante
  • Extinción de las donaciones

DERECHO SUCESORIO

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DERECHO SUCESORIO

I UNIDAD: GENERALIDADES.
Introducción: El problema que en general vamos a enfrentar, es que toda persona es titular de ciertos derechos, y la interrogante es ¿Qué va a suceder con esos derechos al momento de desaparecer su titular? (especialmente a la muerte de éste). En realidad, pueden suceder dos cosas: 1.- Que a la muerte del titular, el derecho desaparezca. Es lo que sucede entre nosotros con el derecho de usufructo y con los derechos de uso y de habitación (Art. 806 y 812). 2.- Que no obstante que el titular del derecho desaparece, el derecho subsiste. Pero, como no puede haber un derecho sin titular, a la muerte de aquel, este derecho pasa a radicarse en otras personas: cuando esto sucede, estamos frente a la sucesión. Esta es precisamente la regla general. La excepción es que junto con la muerte del titular el derecho desaparezca. En sentido amplio, se puede decir que la sucesión se presenta cada vez que una persona reemplaza a otra en una relación jurídica, sea ésta un derecho personal, sea un derecho real. Así, algunos dicen que la sucesión en un carácter general consiste en el entrar de una persona en la posición de sujeto pasivo o activo de las relaciones jurídicas. En otras palabras, se puede hablar de sucesión cada vez que en una relación jurídica se produce un cambio del titular de la misma, trátese de un derecho personal o real. En tanto que, en un sentido más restringido, hay sucesión cuando el sucesor se coloca en la misma situación jurídica de su antecesor, tanto en el aspecto pasivo como activo. Clasificación de la sucesión: Tanto en su aspecto amplio como restringido, la sucesión puede ser: Por acto entre vivos. Por causa de muerte.

3 Es por acto entre vivos, cuando produce sus efectos sin que la muerte de una persona sea condición necesaria para ello. Es lo que se da, por ejemplo, en un contrato de compraventa. La otra forma es la sucesión por causa de muerte. En este caso, es requisito necesario para que la sucesión se produzca, la muerte del autor de la relación jurídica. En realidad, y en estricto sentido jurídico, en el primero de los casos no hay propiamente sucesión. La sucesión en sí misma se presenta, técnicamente hablando, en el caso de la sucesión por causa de muerte, porque sólo aquí la situación jurídica se mantiene para el sucesor, en la misma forma y sin variaciones que lo había estado para el autor de la relación jurídica. Es justamente esto lo que consagra expresamente nuestro legislador en el Art. 951 inc.1. Desde otro punto de vista, la sucesión puede ser:   A título singular. A título universal.

Es a título universal, cuando la sucesión comprende todas las relaciones jurídicas valuables de una persona, de tal forma que todas estas relaciones se consideran como si formaran una sola unidad. Cuando hay sucesión a título universal, todas estas relaciones jurídicas valuables que tenía el titular pasan en conjunto al sucesor. Es a título singular, cuando ella dice relación sólo con determinada relación jurídica, es decir, cuando el sucesor reemplaza al titular anterior en una relación jurídica determinada claramente.

Relación entre las dos clasificaciones anteriores: Se hace esta relación porque la sucesión por acto entre vivos nunca puede ser a título universal. Se desprende así de varias disposiciones del CC, especialmente del Art. 1407, cuando exige inventario solemne de los bienes donados. Además, está el Art. 1408, en virtud del cual el donante está obligado a reservarse lo necesario para su congrua subsistencia. Aquel principio se encuentra en materia de compraventa, en el Art. 1811, en virtud del cual hay nulidad en la venta de la totalidad de los bienes. Por eso es que la sucesión a título universal se presenta solamente en la sucesión por causa de muerte, con la particularidad de que en la sucesión por causa de muerte podemos encontrar tanto la sucesión a título universal, como singular:  La sucesión por causa de muerte es a título universal, cuando ella comprende la totalidad de las relaciones jurídicas valuables de una persona difunta, o de una cuota de ella. En cambio, es a título singular, cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, o en una cantidad determinada de un cierto género. En ésta,

988 y siguientes. y regula la sucesión. 1167). Pero el legislador no hace esto en forma arbitraria. cuando se toman providencias para que no se confunda el patrimonio del causante con el del heredero. de acuerdo con el Art. el legislador regla los órdenes sucesorios. Para la doctrina clásica. y no en la totalidad de sus relaciones jurídicas. el causante no es quien dispone de sus bienes. según la cual el patrimonio es un atributo de la personalidad: todo individuo es titular de un patrimonio. sino que ciñéndose a ciertos principios. Es en ese momento que nosotros podemos saber de cuáles derechos era titular esta persona. es el causante el que hace la distribución de sus bienes y designa a sus herederos. . Aquí es el legislador quien determina quiénes son los herederos. la que se inspira en la doctrina clásica del patrimonio. se detiene. Como cesa esta evolución. La sucesión puede ser:    Testada. En nuestro sistema jurídico lo puede hacer. del cual no puede desprenderse. los cuales pasan a ser titulares no solamente del activo del causante. Lo que sucede es que solamente cuando desaparece el titular. Al reglamentar la sucesión pretende interpretar la que habría sido la voluntad del causante. sino también del pasivo. si hubiera otorgado testamento: es en base a esto que reglamenta la sucesión intestada. pero con ciertas limitaciones: no tiene plena libertad para testar. puesto que de ser así se estaría desprendiendo de algo inherente a su calidad de persona. o Parte testada y parte intestada. es que se hace posible que entre otra persona en lugar del titular. Que el patrimonio sea atributo de la personalidad. Es por eso que se llama también sucesión legal. 952. tenga o no bienes (esto porque el patrimonio está íntimamente ligado a la capacidad de goce). significa que mientras la persona viva va a ser titular de un patrimonio. y si la admite cuando es por causa de muerte? Esto se debe a la teoría del patrimonio que acepta nuestra legislación.4 el sucesor reemplaza al causante en una determinada relación jurídica. y entran a ser titulares de los derechos que el difunto tenía los sucesores. especialmente en materia de sucesión por causa de muestre. opinión de la cual algunos disienten señalando que se puede ser titular de más de un patrimonio. 2) En la sucesión intestada. ¿Cómo se sucede a una persona por causa de muerte? Se puede suceder en virtud de testamento o por ley. Intestada. el patrimonio. que hasta el momento de la muerte era algo que estaba en continuo movimiento o evolución. Es lo que nos dice el Art. en lo que es una interpretación de la presunta voluntad del causante. 1) En la sucesión testada. 951. ¿Por qué el legislador no permite la sucesión a título universal entre vivos. porque está obligado a respetar las asignaciones forzosas (Art. Es por esto que sólo al fallecimiento del titular del patrimonio se produce la sucesión a título universal. En los Arts. La persona tiene en nuestro régimen jurídico una libertad restringida para testar. toda persona es titular de un solo patrimonio.

si se podría suceder a una persona en virtud de una convención celebrada con esa persona. No obstante. o con sus herederos. Si bien la regla general en Chile. ya que el beneficiado con el pacto va a tener un claro interés en su muerte. sino que se celebra entre el posible causante. es que los pactos sobre sucesión futura. Este es un pacto bien especial. que es el pacto de no mejorar (Art. Este último argumento. aún con la voluntad del causante. que a la sazón era legitimario. no es convincente. hay tres pactos sobre sucesión futura que podrían celebrarse: El pacto de institución: que es aquel en que una persona se compromete con otra a nombrarlo heredero. Es decir. se está refiriendo a los actos a título gratuito. La Sucesión por Causa de Muerte propiamente tal: . b) Podrían implicar un riesgo para la persona de cuya sucesión se trata. ¿Por qué se prohíben los pactos sobre sucesión futura? a) Sería atentatorio contra los principios éticos. en circunstancias que la donación es un contrato. como sucede. 1463 dice que adolecen de objeto ilícito tanto los pactos sobre sucesión futura a título gratuito como a título oneroso. ya que en el derecho se admiten muchos actos que dicen relación con la muerte de una persona. El pacto de disposición: aquel en que el heredero en vida del causante dispone de sus derechos hereditarios. antes del fallecimiento del causante. porque en él el causante se obliga a no disponer de la cuarta de mejoras. a los actos a título oneroso. cuando el causante hizo testamento. sin embargo. esta regla tiene una excepción. a través de lo que podríamos llamar la "sucesión convencional". y no puede celebrarse entre cualquier persona. porque se estaría especulando con la vida de una persona. Pero. 1204). esto es. y el cónyuge o a alguno de sus descendientes o ascendientes. los pactos que adolecen de objeto ilícito son lo que se celebran en vida del causante. No hay obstáculo para celebrar cualquier pacto sobre los bienes de la persona difunta (cesión del derecho de herencia). que en nuestro derecho no son aceptados (Art. pero no dispuso allí de la totalidad de sus bienes. adolecen de objeto ilícito. En doctrina. Surge la duda de si existiría la posibilidad de otra forma de sucesión. y cuando habla de contrato. En el CC Alemán se admiten los dos primeros pactos. Esto es lo que se llama "pactos sobre sucesión futura". por ejemplo. se ha entendido que cuando esta norma habla de donación. Este pacto es solemne: tiene que hacerse por escritura pública. a no asignársela a nadie. con el usufructo vitalicio. el Art. 1463). El pacto de renuncia: que es aquel en que una persona renuncia anticipadamente a sus posibles derechos hereditarios en la sucesión de una persona. Esta norma habla de "donación o contrato".5 3) La sucesión es parte testada y parte intestada.

Para evitar problemas. Otros definen la sucesión por causa de muerte como "un modo de adquirir el dominio. o una cuota de ellos. de modo derivativo. El hecho de ser un modo de adquirir derivativo. Es por ello que es correcto hablar de los bienes valuables de una persona. Esto no es otra cosa que aplicación del principio de que "nadie puede transferir o transmitir más derechos que los que tiene". De igual suerte. de tal suerte que este patrimonio subsiste aún cuando no haya activo. con ello. pero. el sucesor va a quedar colocado en situación de ganar el dominio de la cosa por prescripción. por la circunstancia de que el patrimonio es un atributo de la personalidad. Características de la sucesión por causa de muerte como modo de adquirir: 1) Es un modo de adquirir derivativo. pero presenta la particularidad de que no siempre significa para el sucesor un enriquecimiento. o especies o cuerpos ciertos o cosas indeterminadas de un género determinado". o sea. lo que es inexacto. se están refiriendo a aquellos derechos que si son transmisibles. como es la aceptación de la herencia con beneficio de inventario. el sucesor va a adquirir el derecho de dominio. no sería exacto hacer referencia al patrimonio. 588 y 951. La causa de su adquisición no se encuentra en el propio adquirente. esto es. Así. porque en el patrimonio de una persona existen o pueden existir derechos que forman parte de ese patrimonio. a la tradición y a la sucesión por causa de muerte. en aquel caso que el activo de la herencia sea inferior al pasivo. como también a las obligaciones que presentan esa característica. si no lo era. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir. La segunda definición tiene una característica que la diferencia bastante de la primera: en esta última se habla del patrimonio de una persona difunta. el legislador establece algunos arbitrios que permiten a los sucesores defender sus intereses. y. o de una cuota de dicho patrimonio". el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles. se intenta una definición de la sucesión por causa de muerte: "es un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta. de tal suerte que los bienes que dejó el difunto no alcanzan para cubrir la totalidad de las deudas. significa que el adquirente o sucesor adquiere su derecho del causante y. si los bienes que deja el causante estaban gravados con alguna caución o . y. sino que se encuentra en una persona distinta del adquirente (el derecho pasa de una persona a otra).6 En base a los Arts. por lo tanto. un aumento de sus bienes. siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que la ley exige para que opere la prescripción. lo cual puede suceder cuando el pasivo que deja el causante es superior a su activo. si el causante era dueño de las especies comprendidas en la herencia. sino que incluso puede darse la situación inversa. pero que no son transmisibles. Como ejemplo de modo originario podemos citar a la prescripción y. lo va a recibir en las mismas condiciones que el causaste lo tenía. siendo así. Esta característica se explica por la naturaleza misma de la sucesión por causa de muerte. por el que se transmiten los bienes valuables de una persona que ha fallecido. que ello signifique un gravamen para el sucesor.

1097 y 1104). Características de los herederos o asignatarios a título universal: 1) Suceden al causante en su patrimonio. La sucesión por causa de muerte presenta la característica de que puede ser tanto a uno u otro título (Art. 2) Es un modo de adquirir por causa de muerte. En materia de obligaciones. y el del legado. el modo de adquirir será a título universal y. y por regla general. Por eso se dice que el heredero es el continuador de la persona del causante. El legatario sucede al causante en bienes determinados. son intransmisibles las obligaciones de hacer. caso en el cual se llaman "legado". Agrega a continuación que el asignatario de la herencia se llama "heredero”. 2) Los herederos representan la persona del causante. 953 dice qué se entiende por asignaciones por causa de muerte. porque ellas dicen relación normalmente con la persona. 954 señala que las asignaciones pueden ser a título universal.7 sujetos a condición o modalidad cualquiera. 1097. 4) Este modo de adquirir puede ser a título universal o singular. y quiénes son asignatarios. en orden a que quien contrata no sólo lo hace para sí. Esta clasificación de los modos de adquirir atiende a si por ellos se adquiere una universalidad jurídica o bienes determinados. Los herederos o asignatarios a título universal. La transmisión de los bienes del causante se produce tan solo cuando éste ha fallecido. hay que tener presente que son intransmisibles aquellas obligaciones que se han contraído en consideración a la persona. a título singular. y asume los derechos y obligaciones que el causante tenía. siendo una de ellas la que los clasifica en: admiten diversas . lo suceden en el conjunto de sus derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos. 3) Es un modo de adquirir a título gratuito. y a título singular. Para que opere no es necesario ningún desembolso o sacrificio económico por parte del adquirente o sucesor. caso en el cual se llaman "herencias". De modo que los herederos de una parte de un contrato no son terceros extraños a ese contrato. que se refiere a los asignatarios a título universal. clasificaciones. porque ellos van a suceder a quien lo celebró. Para que opere es necesario que el causante fallezca. El heredero sucede al causante en la universalidad jurídica llamada patrimonio o en una cuota de ese patrimonio. en todos sus derechos y obligaciones transmisibles (Art. es decir. nada tiene que dar a cambio de lo que él recibe. Las Asignaciones y los Asignatarios El Art. el sucesor los va a adquirir con el gravamen o condición. Aplicación de esto es lo que veíamos en materia de contratos. En el primer caso. y puede tratarse tanto de muerte real como presunta. "legatario". o en una cuota de él. en el segundo caso. 951. El Art. También dice relación con esto el Art. es decir. 1097). sino también para sus herederos.

 no siempre el beneficio del heredero a título universal es mayor que el que obtiene el heredero de cuota. Legados de género. son herederos universales (por ejemplo: si se dice "dejo mis bienes a Pedro. y lo adquiere directamente de él . es heredero de cuota ("dejo 1/3 de mis bienes a Pedro. 3) Para que haya legatario es necesario que exista testamento. o de género. y no en atención al beneficio que se obtiene. como su nombre indica. si el heredero es llamado con designación de cuota determinada. Esto es así porque la clasificación que estamos viendo se hace en atención al llamamiento a la herencia. Juan y Diego"). es aquel en que el bien que se lega está individualizado como especie.  no debe confundirse el heredero universal con el asignatario a título universal. pues la voluntad del causante en este caso es que sus herederos se lleven precisamente la cuota que él les asignó y nada más. hay que considerar lo siguiente:  pueden existir varios herederos universales. Esta clasificación se hace atendiendo a la forma en que se llama a la herencia. Características de los legatarios o asignatarios a título singular: 1) No tienen otros derechos ni cargas que los que expresamente se les confieren. A su vez.8 Herederos a título universal. Los legados también admiten clasificaciones. 1104 y 951 inciso final). que consiste en que la porción del heredero que falta aumenta a los otros asignatarios. Herederos de cuota (Arts. siendo la más importante:   Legados de especie o cuerpo cierto. el derecho de acrecimiento sólo tiene cabida entre los herederos a título universal. 951 inciso 2 y 1098 incisos 1 y 3). y no se aplica el derecho de acrecer a los herederos de cuota. Pues bien. No todo asignatario a título universal es heredero a título universal. no hay legatarios sino que herederos. El legado de especie o cuerpo cierto. Asignatario a título universal es el género y el heredero a título universal es la especie. Cuando se trata de la sucesión intestada o legal. y 1/4 de mis bienes a Juan"). 2) No representan la persona del difunto (Arts. Tiene importancia distinguir si el legado es de especie o cuerpo cierto. Es de género. cuando el bien legado está individualizado genéricamente. porque tratándose del primero el legatario adquiere el dominio de la cosa legada al momento del fallecimiento del causante. En relación con esta clasificación. porque puede ser heredero de cuota. Si él o los herederos son llamados a la herencia sin designación de cuota. La clasificación en análisis tiene importancia para el acrecimiento. porque los herederos a título universal reparten la herencia entre sí por partes iguales.

para exigir el cumplimiento de lo establecido por el testador. al referirse a la apertura de la sucesión. b) Tratándose de la muerte presunta. 955. El hecho que la produce es la muerte de una persona. no se produce ni puede producirse la apertura de la sucesión de una persona viva. Importancia de determinar el momento preciso del falleci miento del causante. en contra de los herederos o de la persona a quien el testador impuso la obligación de pagar el legado. no hace distinción alguna a si la muerte que la produce es la muerte real o presunta. En relación con lo que dispone el Art. 90). 955.9 por el modo de adquirir sucesión por causa de muerte. por lo cual debe concluirse que tanto una como otra pueden producir la apertura de la sucesión. Pero. y que se los transmite en propiedad". 955). y el momento en que ésta se produce. la situación no es igual. El Art. Si por cualquiera razón no hubiere habido decreto de posesión provisoria. El dominio de la cosa legada lo va a adquirir por la tradición que le hagan los herederos o la persona que tenía la obligación de dar cumplimiento al legado. porque en este caso lo que adquiere el legatario es un derecho personal o de crédito. 955 dice “al momento de su muerte". 1. si se trata de un legado de género no se adquiere el dominio del legado por sucesión por causa de muerte.. sino que aquí la apertura de la sucesión se produce cuando se dicta el decreto de posesión provisoria de los bienes del desaparecido (Art. y momento en que ésta se produce. Por consiguiente. Ley que rige la sucesión. APERTURA DE LA SUCESIÓN Producida la muerte de una persona se presenta como efecto inmediato la apertura de la sucesión (Art.Hecho que produce la apertura de la sucesión. El Art. murió la persona y en ese momento se abre la sucesión. En cambio. tratándose de la muerte real. 84). lo anterior plantea el problema del momento en que se produce la apertura de la sucesión: a) Tratándose de la muerte real no hay problema. Lugar en que se abre la sucesión. y cómo se prueba la muerte de éste: . es necesario hacer precisión en tres aspectos: Hecho que produce la apertura de la sucesión. la sucesión se va a abrir cuando se dicte el decreto de posesión definitiva (Art. Luego. Se acostumbra a definir la apertura de la sucesión como "el hecho que habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes hereditarios.

1239). la aceptación y repudiación. Esta apertura de la sucesión.En lo que dice relación con los medios de prueba. y la aceptará o repudiará según ese análisis. Esto debe analizarse desde dos puntos de vista:  Desde el punto de vista de la persona que debe probar. 1. 5 Nº 5 de la Ley 4. lo normal es que ella se acredite mediante el correspondiente certificado de defunción. Pues bien... sus bienes no pasan directamente al heredero. para establecer si una disposición testamentaria es válida o no. en el mismo . los herederos van a poder ceder sin problemas sus derechos en la herencia. porque ya no se tratará de pactos sobre sucesión futura. si los herederos son varios. va a nacer la indivisión hereditaria. desde el momento en que fallece el causante. por el principio de que nadie puede adquirir derechos contra su voluntad. tenemos que atenernos a la ley vigente al momento del fallecimiento del causante. Porque la validez de las disposiciones testamentarias se determina en relación con la ley vigente al momento del fallecimiento del causante. decreto que tiene que inscribirse en el Libro de Defunciones del Registro Civil. También tiene importancia la prueba de la muerte. Así. 2. que está determinada por el fallecimiento del causante. y no a la ley vigente al momento de hacer el testamento (Arts. tenemos que hacer una distinción: a) Tratándose de la muerte natural.En cuanto a sobre quién recae el peso de la prueba para acreditar el fallecimiento del causante y el momento en que éste ha fallecido. 18 y 19 LER). Es decir. en cuanto a sus efectos. Por último.10 Porque para poder suceder a una persona. se retrotraen al momento de la muerte del causante (Art. el sucesor no debe estar afectado por alguna incapacidad o indignidad (tiene que ser capaz y digno de suceder al causante). sino que los asignatarios van a tener que hacer una manifestación de voluntad en algún momento. según lo dispone el Art. 305). Desde otro punto de vista.808. es algo que corresponde a quienes reclamen derechos provenientes de la apertura de la sucesión. ella tendrá que probarse mediante copia autorizada del decreto que declaró la muerte presunta. El asignatario analizará si la asignación que se le hace es o no conveniente. y el momento en que se produjo su fallecimiento (Art. que es el otorgado por el Registro Civil. Por el hecho de fallecer una persona. se pueden celebrar toda clase de pactos en relación con la sucesión. y en el cual consta la identidad de la persona fallecida. puede presentar problemas cuando ella está vinculada en alguna forma a la apertura de otra sucesión que pudiera haberse producido antes. b) Si se trata de muerte presunta.  Desde el punto de vista de los medios que debe emplear. y podrán ellos optar por aceptar o repudiar la asignación que se les ha hecho.

En este aspecto del domicilio civil. con la muerte presunta. 955. 60 y 61). tienen aplicación las normas sobre el domicilio legal de ciertas personas. Este problema se plantearía cuando se trata del fallecimiento de dos personas llamadas por ley o testamento a sucederse unas a otras. Se está refiriendo el legislador al lugar del último domicilio. que nos remite al Art. hay una norma muy precisa que es el Art. Para que se plantee esta situación es necesaria la concurrencia de tres requisitos: 1) Que dos o más personas mueran en un mismo acontecimiento. y se estableció que ninguno de los fallecidos. 3) Que cada una de ellas tenga herederos distintos. El juez competente para estas materias es justamente el del último domicilio del causante. 2. al hablar del "último domicilio". 2) Que las personas estén llamadas a sucederse recíprocamente. 61). aquellas que viven bajo patria potestad o bajo tutela o curaduría. sin que se sepa el orden de los fallecimientos (no se exige que mueran en el mismo lugar.. El mismo juez es competente para conocer de todas las diligencias judiciales relativas a la apertura de la sucesión. tiene algunas excepciones. debe suponerse que fueron en el mismo momento (Art. Frente a este problema de los comurientes. el de desheredamiento. A este respecto. se produce el fallecimiento del padre y del hijo: este es el problema de los "comurientes". sino que en el mismo momento). que nos dice que la sucesión de una persona difunta se abre en su último domicilio. una de las clasificaciones que de él se hace es aquella que distingue entre domicilio político y domicilio civil (Arts. como sucede. y así se pensaba que los más viejos morían antes que los jóvenes. formación de inventarios. y partición de bienes que el difunto hubiere dejado. 955 nos señala excepciones a esta norma. Este es el juez competente para conocer el juicio de petición de herencia. ya que en este caso la sucesión . En Chile se adoptó otro tipo de solución. en el Derecho Romano se estableció un verdadero orden en que se producían los fallecimientos. va a suceder en los bienes del otro. porque si no se puede establecer el orden en que se produjeron los fallecimientos. tasación. los criados o dependientes. y el de validez o nulidad de las disposiciones testamentarias. cuando concurran estas condiciones. y no al lugar del fallecimiento. Importancia de que la sucesión se abra en el lugar del último domicilio: a) Para determinar la ley que va a regir la sucesión. esto es. b) Para determinar la competencia del tribunal que va a conocer lo relacionado con la sucesión de esta persona difunta (Art. o sea. por ejemplo. Aquí. El propio Art. el relativo a una parte determinada del territorio del Estado (Art. Por ejemplo.11 momento o después. En lo tocante al domicilio. etc. se trata del domicilio civil. 958.Lugar en que se abre la apertura de la sucesión. 148 COT). 79). Pero esta regla de que la sucesión se abre en el último domicilio del causante.

en este caso los parientes chilenos del difunto tienen en la sucesión de éste. Pero. 955. parte de la doctrina afirma que esto no es así. caso en el cual no hay problema: se rige por la ley chilena. si bien el legislador establece esta regla general de que la sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre. por aplicación del Art.12 se abre en el último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. en caso que sea una ley extranjera. la dignidad o indignidad de los mismos. pero hace excepción en cuanto a que una parte de esa sucesión (la relativa al cónyuge y a los parientes chilenos) se va a regir por la ley chilena. tratándose de bienes situados en Chile. a continuación agrega "salvas las excepciones legales" (Art. y ella se aplica sin atender a la nacionalidad del causante. 15 Nº 2. las obligaciones a que ellos estarán sujetos. Ahora. Esta norma tiene carácter general. pero que.. como tampoco a la naturaleza de los bienes que ha dejado.. sería una excepción a lo que se establece en el Art. la capacidad o incapacidad de los herederos. se van a regir por la ley del último domicilio. la forma en que los bienes del difunto pasan a sus herederos se va a regir por la ley chilena. 955 inciso 2: la sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre (esa es la regla general). y de acuerdo con la Ley de Impuesto a las Herencias. La premisa es aquí muy clara: la sucesión se rige por la ley del último domicilio. es la transmisibilidad de los bienes.998): En este caso. que se va a regir por la ley extranjera. Estas excepciones son las siguientes: 1. Hay que tener en claro que este artículo no obsta a que la sucesión se rija por la ley extranjera.El caso del extranjero que fallece dejando herederos chilenos (Art. sin importar cuál fue el domicilio que real y efectivamente tuvo. porque lo que se altera con la injerencia de esta ley del último domicilio. También está esto claramente establecido en el Art. los derechos que a los herederos les corresponde en la sucesión.Ley que rige la sucesión. ¿a cuál se estará refiriendo el legislador. esto es. pueden darse dos situaciones: a) Que muera teniendo su último domicilio en Chile. 3. 955. 955). el relativo al territorio del Estado en general. esto es. para poder disponer de ellos. 2. aplicándose el Art. teniendo su último domicilio en el extranjero..El caso del chileno que muere en el extranjero: si un chileno muere en el extranjero. Algunos sostienen que este principio del Art. según lo indica el Art. que dice que los bienes situados en Chile se rigen por la ley chilena. si una sucesión se ha abierto en el extranjero y hay bienes en Chile. 16. Aquí hay que hacer una nueva distinción: . b) Que muera teniendo su último domicilio en el extranjero. Pero. 955 en su integridad. respecto de estos bienes situados en Chile debe pedirse aquí la posesión efectiva de la herencia. los derechos que le confiera la ley chilena. cuando se habla del "último domicilio". al civil o al político? La doctrina y la jurisprudencia están contestes en que esta norma se refiere al domicilio político. Consecuencia de este principio es que el orden en que las personas son llamadas a suceder.

en la sucesión abintestato. cuando habla de "los chilenos". Hay establecido aquí una verdadera preferencia en beneficio de los herederos chilenos. Por otro lado. si no lo tuvo. Este mismo principio se aplica al caso del chileno que fallece en el extranjero. Si no hay bienes en Chile. porque esas inscripciones son normas de orden público. * Si tiene herederos chilenos: aquí está la excepción. la sucesión se abre también en Chile. 3. De esto se desprende que la declaración de muerte presunta se hace en Chile. el del domicilio de quien solicita la posesión efectiva. que tienen por objeto mantener la historia de la propiedad raíz. por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile. debe pedirse aquí la posesión efectiva respecto de dichos bienes. 998 es una forma de proteger el interés que puedan tener los herederos chilenos. hay que estarse a lo que disponga la ley extranjera que rige la sucesión. también se aplica íntegramente la ley de su último domicilio (tiene plena aplicación el Art.13 * Si no tiene herederos chilenos.. No se puede pretender la aplicación de la ley chilena en territorio extranjero. no obstante que esa sucesión se va a regir por una ley extranjera. en la sucesión respecto de los bienes situados en Chile. la doctrina y la jurisprudencia han estimado que si en la herencia del fallecido en el extranjero hay bienes raíces situados en Chile. de conformidad a la ley chilena. se debe al principio de territorialidad de la ley. 688. en este aspecto. para que hagan efectivos los derechos que les reconoce la ley chilena. La duda que pudiera presentarse es si en esta situación del Art. Esta norma del Art. teniendo allá su último domicilio. Por último. 998 queda comprendido el Fisco. 955). no obstante y aun cuando haya constancia que el desaparecido tuvo su último domicilio fuera del país. y se rige por la ley chilena. Asignaciones y Donaciones: en ella se establece que si una sucesión se abre en país extranjero.. Pero esto no es tan simple. 4. porque de acuerdo al Art. Aquí viene justamente la excepción: como la declaración de muerte presunta se hace en Chile. y no los derechos que establece la ley que rige la sucesión.La Ley de Impuesto a las Herencias. La delación de las asignaciones: .La muerte presun ta: ella debe ser declarada por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile (Art. porque en este caso van a tener en la sucesión del extranjero fallecido los derechos que les reconoce la ley chilena. Lo anterior. La conclusión es que sí queda comprendido. ¿Qué sucede con el Fisco? El Fisco es el último de los llamados a suceder al causante. respecto de los inmuebles situados en el país deben cumplirse las inscripciones del Art. El objeto de esta norma es cautelar el pago de los impuestos que gravan la herencia. habiendo dejado el difunto bienes en Chile. 81). El juez competente para conocer los trámites de posesión efectiva va a ser el del último domicilio que el fallecido haya tenido en Chile y. porque para que puedan hacer efectivos los derechos que les reconoce la ley chilena. pudiendo pagarse en ellos por todo lo que les corresponde. en los bienes dejados por el extranjero en Chile. es necesario que el causante haya dejado bienes en Chile. 995 es un heredero abintestato.

Ello es así porque mientras la condición no se cumple. no tiene aplicación lo recién señalado. Por ello. En este caso. y tiene lugar la delación de las asignaciones. que es aquella de la cual depende el nacimiento de un derecho. la delación en este caso también se produce al fallecer el causante. En este último caso. pudiendo aquí plantearse las siguientes situaciones: a) Si la asignación es pura y simple. la delación se produce al momento del fallecimiento del causante. y ello ocurre si las asignaciones están sujetas a condición suspensiva. Es frecuente que la apertura de la sucesión coincida con la delación de las asignaciones. se produce la apertura de la sucesión. de sus accesorios y de sus frutos. Al producirse la muerte de una persona. que sería que el llamamiento a aceptar o repudiar la asignación se produciría al momento de extinguirse el derecho. en orden a si acepta o repudia la asignación. . pero no necesariamente. 956 inc. y por consiguiente no afecta en manera alguna a su nacimiento.14 Ocurrido el fallecimiento de una persona. siempre que el asignatario caucione en forma suficiente la restitución de la cosa. sin el testador ha dispuesto que la cosa pertenezca a otra persona mientras se encuentra pendiente la condición. y. c) Que la asignación esté sujeta a condición suspensiva. en caso de contravención. no puede entregarse la cosa al asignatario condicional mientras esté pendiente la condición. Pero. no nace el derecho. es importante determinar el momento en que se produce la delación de las asignaciones. sino que se tiene solamente una mera expectativa. No puede sostenerse aquí que la delación se produce al momento de cumplirse la condición. porque ella va a pertenecer a otra persona hasta el momento en que la condición se cumpla (Art. atendiendo a que de la condición resolutoria depende la extinción del derecho. porque esto llevaría a una situación absurda. puede darse otra alternativa: que la asignación esté sujeta a una condición suspensiva que consista en no ejecutar un hecho que dependa de la sola voluntad del asignatario. la delación se produce al momento de cumplirse la condición. se presentan tres etapas:  La apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión se produce siempre al momento del fallecimiento del causante. estamos ante un fideicomiso. b) Si la asignación está sujeta a condición resolutoria. la cual está definida en el Art. Esta es una condición suspensiva meramente potestativa que depende de la sola voluntad del asignatario.1. La delación de las asignaciones no siempre se produce en ese momento. si la asignación está sujeta a una condición de esta naturaleza. Ahora. por lo mismo. la asignación (sea herencia o legado) se defiere al asignatario al momento del fallecimiento del causante. que se va a transformar en derecho al momento del cumplimiento de la condición. Por eso.  La delación de las asignaciones. 956 y 1478).  El pronunciamiento del asignatario.

que se refiere justamente a la transmisibilidad del derecho de opción. pero el adquirente siempre tiene que ser heredero. 957 no hace ninguna distinción. y los bienes comprendidos en ella. y esa facultad pasa a sus herederos. 1239). 3) Que el asignatario muera sin haber ejercido su derecho de opción. siendo así. producida la delación de una asignación y ocurrido el fallecimiento del asignatario. reglas que se aplican tanto a una como a otra forma de sucesión. dentro de su patrimonio va comprendida la opción de aceptar o repudiar la asignación. 957 está ubicado en el Título I del Libro III. Este derecho es aplicación del principio de que los herederos adquieren todos los derechos y obligaciones transmisibles que pertenecían al causante. nada puede transmitir a sus herederos. En este caso. le transmite a sus herederos la opción que tenía de aceptar o rechazar la asignación: esto es lo que se llama "derecho de transmisión". es como si ese asignatario nunca hubiere tenido la calidad de tal y. pues esos bienes ingresaron a su patrimonio. titulado "Definiciones y reglas generales". es decir. 2) Que el asignatario después de la delación y antes de su fallecimiento. y en el de la sucesión intestada. y lo que va a transmitir a sus herederos son los bienes que comprendía la asignación. que recibe el nombre de transmitente. haya aceptado la asignación que le fue deferida. En este caso. se aplica este derecho de transmisión en dos campos: en el de la sucesión testada. en relación con la asignación repudiada por él. si el asignatario fallece a su vez antes de haberlo ejercido? Esto nos lleva a lo que se llama "DERECHO DE TRANSMISIÓN". adquirido por el asignatario con la delación de la asignación. En el derecho sucesorio. como de los legados.15 El problema que puede plantearse es: ¿Qué sucede con el derecho de opción. por sucesión por causa de muerte. el asignatario haya repudiado la asignación que le fue deferida. Se concluye esto porque el Art. porque el fundamento del derecho de transmisión es que se adquiere el derecho de optar por estar éste incluido en la herencia. En el derecho de transmisión intervienen tres personas: 1) El primer causante: es aquel que instituyó un legado o dejó una herencia. él adquirió la asignación. La solución es que este derecho de opción se transmite a los herederos del asignatario. . 957). Además. Esta transmisibilidad del derecho de opción se refiere tanto a las herencias como a los legados. el Art. El derecho de transmisión opera tanto respecto de las herencias. en el sentido de que va a ingresar a su patrimonio el derecho de aceptar o repudiar el derecho que tenía el asignatario fallecido. quienes la adquieren por sucesión por causa de muerte. la cual pasa solamente a los herederos y no a los legatarios (Art. Lo que sucede es que. puede darse cualquiera de las tres situaciones siguientes: 1) Que antes de fallecer. Si un heredero o legatario muere antes de haber aceptado o repudiado la asignación. Como la repudiación se retrotrae al momento del fallecimiento del causante (Art. que muera sin haber aceptado ni repudiado la asignación.

si la hubiere aceptado. B.16 2) El transmitente o transmisor: es la persona a quien el causante dejó una herencia o un legado. se considera como si nunca se le hubiere hecho.Requisitos que deben concurrir en el transmitido: a) El transmitido tiene que ser heredero del transmitente. 3) El transmitido: es el heredero del transmitente o transmisor. al no hacerlo. forma parte de la herencia que dejó el transmitente. hay que ver si concurren también los requisitos exigidos por la ley respecto del transmitido. para adquirir ese derecho. y digno de suceder al transmitente. porque el derecho de transmisión tiene por fundamento el que el derecho de opción entre aceptar o repudiar la asignación va incorporado en el patrimonio del transmitente. es decir. lo que se le va a trans mitir a los herederos es la asignación en sí misma. A.. y que falleció antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le dejó. a quien pasa la facultad de aceptar o repudiar la asignación que perteneció a su causante. Concurriendo estos requisitos respecto del transmitente. para ver si opera este derecho de transmisión. es decir. Una de las incapacidades que reviste bastante importancia es que la persona tiene que existir al momento de abrirse la sucesión. La capacidad y dignidad en materia sucesoria se miran en relación con el causaste anterior. Tanto el transmitente como el transmitido tienen que cumplir ciertos requisitos o condiciones para que pueda operar el derecho de transmisión. el transmitido tiene que haber aceptado la herencia del transmitente. b) Tiene que haber aceptado la herencia del transmitente. existencia que es la natural (no la legal). porque si él hubiera repudiado esta asignación. no adquiere el derecho de opción porque éste va incorporado en la herencia. Luego. b) Tiene que ser heredero o legatario del primer causante. no opera el derecho de transmisión. . y digno de suceder al primer causante. porque si es incapaz o indigno de sucederlo no va a poder adquirir la herencia de éste y. si el transmitente ejerció su derecho de opción.Requisitos que deben concurrir en el transmitente: a) Tiene que haber fallecido sin aceptar o repudiar la asignación que se le hizo. porque si prescribió nada puede transmitir. c) Tiene que ser capaz. Por el contrario. d) Tiene que ser capaz. y se pronunció aceptando o repudiando la asignación.. c) Es necesario que su derecho a la asignación no haya prescrito.

porque el objeto del derecho real de herencia no son bienes determinados. como sucede en otras legislaciones. que son aquellas en que el derecho se adquiere por intermedio de otra persona. la herencia es un derecho real.17 Tratándose del derecho de transmisión se requiere que el transmitido tenga existencia natural al momento de fallecer el transmitente. indica entre tales al derecho de herencia. o una cuota de éste. que es la acción de petición de herencia. palabra que normalmente puede tomarse en una de dos acepciones: 1) Puede concebirse como un derecho real. EL DERECHO REAL DE HERENCIA Hay que partir por precisar qué se entiende por "herencia". Esto del derecho de transmisión nos enfrenta a las llamadas "sucesiones indirectas". el llamado "derecho real de herencia". esto es. el derecho real de herencia con el derecho de dominio sobre los bienes hereditarios. y así se acostumbra a hablar de herencia para aludir al conjunto de bienes que forman la universalidad jurídica que es el patrimonio dejado por el causante. y eso es justamente lo que se da en el derecho de transmisión. c) Por otro lado. Características del derecho de herencia: 1) En el sistema jurídico chileno no es posible confundir. . o en una cuota de ese patrimonio. b) El derecho de herencia encuadra claramente en la definición que el Art. no importando que se haya tenido existencia natural al momento del fallecimiento del primer causante (Art. porque el transmitido va a adquirir derecho en la herencia por medio del transmitente. lo que se desprende de lo siguiente: a) El Art. El derecho real de herencia es "el que se tiene sobre el patrimonio del difunto o sobre una cuota de ese patrimonio. 577 al señalar los derechos reales. invocando su calidad de tal. Por el momento. pero en ningún caso son su objeto los bienes determinados que integran esa universalidad jurídica. lo que interesa es la primera acepción. que es la que permite al verdadero heredero. 577 da de derecho real. también lo configura como derecho real el hecho que del derecho de herencia nace una acción real. y no del primer causante (se sucede en forma directa cuando la persona heredera sucede por sí misma. sin respecto a persona determinada". 2) La otra acepción es como masa hereditaria. sino la universalidad jurídica del patrimonio. 962 inciso 1). reclamar su derecho de herencia en contra de cualquier persona que esté en posesión de ella. que consiste en la facultad o aptitud de una persona para suceder en la totalidad del patrimonio del causante. Dentro de la clasificación de los derechos en reales y personales. sin la intervención de otra).

si los herederos son varios. el heredero podrá con posterioridad aceptar o repudiar el derecho de herencia que adquirió. y. con la característica que los efectos de la aceptación o repudiación se van a retrotraer al momento en que falleció el causante. Se distinguen en que la universalidad de hecho no difiere de los bienes que la conforman. Al morir la persona. Hecho esto. el cual es distinto de los bienes que la forman. 2) Este derecho de herencia tiene una vida breve. Se dice que es un continente distinto de su contenido. Sucesión por causa de muerte. 1. En cambio. Tradición. Modos de adquirir el derecho de herencia: 1. en virtud del derecho de herencia. esto es. Se señala que hay universalidad de hecho cuando existe un conjunto de bienes que se denominan genéricamente. el derecho de herencia desaparece. se produce la indivisión hereditaria que termina con la partición. dicho patrimonio pasa en su integridad a sus herederos. ella es titular del patrimonio constituido precisamente por esta universalidad jurídica. lo que hace por dos razones:  Porque nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad. 2. por el solo fallecimiento del causante. Aquí hay una situación especial: por un lado.La Sucesión por causa de muerte: Esta es la situación normal de adquirir el derecho real de herencia. la cual se produce de pleno derecho..18 El derecho real de herencia recae sobre una universalidad jurídica. el legislador le da la opción de aceptar o repudiar la herencia. Esto no significa que se prive al heredero de pronunciarse respecto a si acepta o rechaza la herencia. Durante la vida de la persona.  de derecho o jurídicas. Es decir. el objeto del derecho de herencia es la universalidad jurídica del patrimonio y no los bienes que lo conforman. con la liquidación de la comunidad y la adjudicación de los bienes que la componen. porque pasa a confundirse con el derecho de dominio. . Al momento de fallecer el causaste. 3. sin que sea necesario que el heredero cumpla formalidades de ninguna especie. Las universalidades pueden ser:  de hecho. el heredero adquiere de pleno derecho el derecho real de herencia y. no obstante esta adquisición de pleno derecho. Ejemplo: una biblioteca (universalidad de hecho) no difiere de los libros que la componen. nace este derecho real de herencia. la universalidad de derecho difiere de los elementos que la forman. porque no obstante esta adquisición de pleno derecho. Prescripción.

Operaría en este caso otro de los modos de adquirir el derecho real de herencia: la prescripción. porque puede llegar a ganar la herencia por prescripción. 2) Posesión real o material de la herencia. Esto hace también que la posesión legal tenga otra característica: siempre es posesión regular. 1) Posesión legal de la herencia (Art. dependiendo del gravamen de la herencia en relación con el activo de la misma. porque hay tres clases de posesión: posesión legal de la herencia. Es por ello que se le confiere la opción de repudiar la herencia que recibe. La posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida. Esta posesión la adquiere el heredero personalmente. Lo normal es que quien tiene la posesión legal de la herencia tenga también la posesión material. y no al heredero aparente o putativo. Ello queda en claro porque la posesión legal de la herencia existe aunque el heredero ignore su calidad de tal. 722 dice que la posesión de la herencia se adquiere aunque el heredero lo ignore. porque como él es el continuador de la persona del causante y la representa en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. al momento de producirse el fallecimiento del causante (Arts. Esto nos plantea un problema con lo que establece el Art. el hecho de existir esta herencia podría significar un perjuicio para el heredero. Corresponde a lo que se define en el Art. por su parte. El hecho que un falso heredero tenga la posesión material de la herencia tiene especial importancia. En el hecho. posesión efectiva de la herencia. Por último. que exige para que haya posesión corpus y animus.19  Porque no siempre la herencia significa un beneficio o un enriquecimiento para el heredero. aunque el heredero lo ignore. esto es. el Art. que el heredero reúna en sí ambas clases de posesión. veremos el problema de la posesión de la herencia: En esta materia. Por eso se ha estimado necesario que el heredero pueda discernir si le conviene o no aceptar la herencia. posesión real de la herencia. pudiendo darse la situación que en este caso el verdadero heredero tenga la posesión legal. Dentro de la misma idea. 700. 700. 722 inciso 1). ya que es otorgada por el legislador presumiendo que concurren todos sus elementos. ¿A quién le corresponde esta posesión legal? Los tribunales han resuelto que le corresponde sólo al verdadero heredero. porque si el activo es muy inferior al pasivo. y la ley siempre va a presumir su concurrencia. presumiendo la concurrencia de los elementos del corpus y animus. podría a través de la herencia ver comprometido su propio patrimonio en el cumplimiento de obligaciones contraídas por el causante. Lo que sucede es que la posesión legal la otorga el legislador. Pero puede darse el caso de que existan verdaderos herederos y herederos aparentes. . debe tenerse presente que la posesión legal del heredero no es la misma posesión que tenía el causante. y el aparente tenga la posesión material. y. pueden faltarle al heredero uno o ambos elementos. Le va a convenir o no su aceptación. hay que hacer una triple distinción. 722 y 717).

con mejor derecho. Cuando habla de la "cesión" del derecho real de herencia. una dación en pago. el cual generalmente será la compraventa. b) Tiene que existir un título traslaticio de dominio. adquiere la herencia por prescripción de 5 años. su calidad de heredero. * para conservar la historia de la propiedad raíz: las inscripciones del Art. La posesión efectiva tiene especial importancia en tres ámbitos: * en materia tributaria: a través de la posesión efectiva se obtiene y asegura el pago del impuesto a la herencia. Es aquella que se otorga por sentencia judicial o por resolución administrativa. es justamente porque la posesión efectiva no le ha otorgado la herencia ni la calidad de heredero.. 877 CPC. 1463). y si la adquiere así. 1909 y 1910. pero puede ser también una donación. Esta tradición podrá efectuarla el heredero sólo una vez fallecido el causaste. y la primera inscripción es la del decreto judicial o resolución administrativa que da la posesión efectiva. el legislador se refiere a la tradición del mismo. A quien se le concedió la posesión efectiva le puede ser discutida por otros. dice que se va a conferir la posesión efectiva a aquella persona que la pida. * la posesión efectiva origina un plazo de prescripción más breve para la adquisición del derecho real de herencia. a la persona que tiene la apariencia de heredero.20 3) Posesión efectiva de la herencia. Es por ello que el heredero .La tradición: El CC reglamenta esta materia en los Arts. c) La tradición debe referirse al derecho real de herencia. 2. o una cuota de él. que adolecería de objeto ilícito (Art. a modo de ejemplo. La calidad de heredero que concede la posesión efectiva es controvertible. etc. El objeto de la tradición del derecho real de herencia es la universalidad jurídica de la herencia. b) El carácter controvertible se desprende del hecho que el falso heredero. deben concurrir ciertas circunstancias: a) El causante tiene que haber fallecido. y no a bienes determinados. exhibiendo un testamento aparentemente válido en que se le instituya heredero. Si estuviese vivo estaríamos ante un pacto sobre sucesión futura. y por medio de ella transfiere a un tercero la totalidad de su derecho de herencia. conforme a las siguientes normas: a) El Art. una permuta. Es importante tener claro que la posesión efectiva no confiere en forma incontrovertible la calidad de heredero. o una cuota de ella. Para que tenga lugar esta tradición. a quien se ha otorgado posesión efectiva. 688 tienen por finalidad la conservación de la historia de la propiedad raíz.

y los acreedores de estas deudas hereditarias y testamentarias son ajenos a estos actos jurídicos. Aquí hay un problema: la cesión de derechos es un acto jurídico que se ha realizado entre el cedente y el cesionario. Art. se niega que mediante la cesión de derechos hereditarios se traspase la calidad de heredero en sí misma. le son inoponibles. que no es mueble ni inmueble. sino que cede su derecho en dicha universalidad (Art. 1320). 3) Puede ejercitar las acciones de petición de herencia y de reforma de testamento. pues le afecta en la forma que vimos el pasivo de la herencia). 1910 inciso 3º). Pero esto es más bien teórico que práctico. igualmente. porque en la realidad el cesionario pasa a tener la misma situación jurídica que tenía el cedente. éste. el cesionario no tiene derecho a repetir en contra del cedente. Forma en que se hace la tradición del derecho real de herencia: a) Unos dicen que conforme al Art. tampoco podría hacerlo el cesionario. Ahora. . también tendrá que hacerse cargo del pasivo de la herencia: responde de las deudas hereditarias y testamentarias. 2) Puede. que corresponden a los herederos. 684). 580. por lo que hubiese pagado. y en consecuencia: 1) Puede solicitar la posesión efectiva de la herencia. Es así como el cesionario tendrá los mismos derechos y obligaciones que tenía el cedente (heredero). con la particularidad de que si el cedente paga. Por consiguiente. las acciones y derechos en la herencia serán muebles o inmuebles. solicitar la partición de bienes e intervenir en ella (Art. b) Otros dicen que la herencia es una universalidad jurídica. Efectos de la cesión de derechos: El cesionario pasa a ocupar el lugar jurídico que tenía el cedente. luego. según la cosa sobre la cual recaigan. deudas hereditarias: son las que el causante tiene en vida. En doctrina.21 que cede su derecho de herencia no está cediendo derechos en bienes determinados. como el cesionario tiene la misma situación jurídica que el cedente. 1909). no hay problema de ninguna especie (en este caso. Si el acreedor se dirige en contra del cesionario. este acreedor podrá intentar sin problema su acción contra el heredero cedente y. 4) El cesionario tiene derecho al acrecimiento (Art. 5) Algunos sostienen que si el heredero estaba privado de la posibilidad de alegar la nulidad absoluta. podrá éste repetir en contra del cesionario. por lo tanto. estará obligado a cumplir la obligación. y la tradición debe hacerse conforme a las reglas generales (en cualquier forma que signifique por una parte la entrega y por otra la adquisición. deudas testamentarias: son las obligaciones que impone el testamento.

si al falso heredero se le ha concedido la posesión efectiva. se aplican las mismas reglas de los Arts. . Aún más. es de 5 años. El justo título evoca la idea de posesión regular. por eso es que se señala que la cesión del derecho de herencia es aleatoria cuando es a título oneroso. que por haber poseído la herencia durante cierto espacio de tiempo llega a adquirir el derecho de herencia por prescripción. La regla general es que la herencia se adquiere por prescripción de 10 años (Art. como realmente no es tal. el derecho al legado. b) el Art. esto es. cuando dice "sin especificar los efectos de que se compone". si ésta es extraordinaria. el heredero responde únicamente de su calidad de tal. 1910. Responsabilidad del heredero cedente (Art. y se transfieren bienes determinados.22 Indemnizaciones que pueden deberse cedente y cesionario: Art. según si al heredero se le ha otorgado la posesión efectiva de la herencia o no.La prescripción: El derecho real de herencia se adquiere por prescripción. Si se cede un legado en forma indeterminada. y la cesión puede ser buen o mal negocio para el cesionario. Así lo da a entender el propio Art. no puede adquirir la herencia por sucesión por causa de muerte. puede llegar a adquirirlo por prescripción Plazo para adquirir la herencia por prescripción: al respecto hay que distinguir dos clases de plazos. pues. Pero. 1910 inciso final así lo ratifica. 3. porque el Art. el heredero ni siquiera responde de que en la herencia estén comprendidos determinados bienes. porque el heredero no tiene otra responsabilidad que la indicada. ya que al falso heredero no le basta con que le otorguen dicha posesión. 1269 y 704. Las razones son las siguientes: a) el Art. 2512 Nº 1). estamos ante un contrato de compraventa. El falso heredero. la de 5 años debe ser ordinaria. la que conduce a la prescripción ordinaria. para llegar a ser tal. cuando la cesión es a título oneroso. la prescripción de 5 años del derecho real herencia se suspende en favor de los herederos incapaces (esto se relaciona con lo dispuesto en el Art. Siendo ordinaria. En cambio. 1909): Es decir. Esto es así porque en este caso no se cumpliría el requisito fundamental de la cesión de derechos hereditarios. 1909 en su primera parte. 1909 y 1910. La prescripción de 5 años es ordinaria. en conformidad a los Arts. Esto revela que la posesión efectiva no otorga la calidad definitiva de heredero.. pero esta prescripción de 5 años debe ser calificada de ordinaria. si se cede la cosa legada. 2509). en el caso del falso o pseudo heredero. y le son aplicables las reglas propias de éste. el plazo para adquirir la herencia por prescripción. 2512 expresamente designa como prescripción extraordinaria a la de 10 años. 704 dice "servirá de justo título". pero como ha estado en posesión del derecho real de herencia. deberá invocar la prescripción de 5 años establecida en los preceptos citados. y el Art. La ley no lo dice expresamente. 1909 habla de herencia o legado.

b) Las deudas hereditarias: son aquellas que el causante tenía en vida. las costas mismas de la partición. 2. 4 de la Ley 16. que son bajas generales de la herencia los gastos de la sucesión y de la partición de bienes. 4. contempladas en el Art. vamos a liquidar en primer lugar a la sociedad conyugal. en primer lugar. Las bajas generales son deducciones que es necesario hacer para poder dar cumplimiento a las disposiciones del difunto. en materia de sucesión por causa de muerte. según sea la sucesión. 959 hay que agregar la baja que incorpora el Art. podemos decir. Estas bajas generales son: a) Las costas de la publicación del testamento. de los que si le pertenecen. Pero.. 1341). Quedan incluidos en esta enunciación: los gastos de la posesión efectiva. Acervo común o bruto. etc. Pero. asignaciones y donaciones.El acervo común o bruto: Sucede que al morir una persona. los gastos de inventario de bienes. sobre impuesto a las herencias. 959 Nº 1) está complementada por el Art. en términos generales.. El primer acervo imaginario. Vamos a aplicar aquí las normas de la partición de bienes. . pues sólo una vez que hayamos deducido las deudas hereditarias.271. Así. se entiende por acervo "la masa hereditaria dejada por el causaste". o que bien pertenecen conjuntamente al causante y a otras personas (Art. 2. o a las de la ley. y que han sido separados de aquellos que pertenecen a otras personas. Al Art. Sólo una vez que se han hecho estas bajas generales. Acervo líquido. si lo hubiere. porque de esta forma vamos a tener en claro cuáles bienes forman parte de la herencia y cuáles no. Para poder liquidar la herencia es menester. los honorarios del partidor y del albacea. 5. tendremos la masa de bienes sobre la que podemos aplicar las disposiciones testamentarias o legales. se distinguen 5 acervos: 1. separar los bienes que no le pertenecen al causante. y las demás anexas a la apertura de la sucesión. separando los bienes del causante de aquellos que pertenecen al cónyuge sobreviviente. Acervo ilíquido. 4 Nº 2 de la Ley 16. que son los gastos de última enfermedad y entierro del causante. a estos bienes del causante. Esta disposición (Art. 1. muchas veces sus bienes se encuentran confundidos con bienes que pertenecen a otras personas. aún no se le han deducido las bajas generales de la herencia. 959.271. El segundo acervo imaginario. De este modo. Es lógico que así sea.23 LOS ACERVOS En general.El acervo ilíquido: Este acervo ilíquido está conformado por los bienes que pertenecen al causante. genérico y comprensivo. 3.

existía un doble tributo: uno que afectaba a la masa hereditaria.Los acervos imaginarios: . sino que cada una de las asignaciones. por consiguiente. que también serán deudas sociales. nos enfrentamos al acervo líquido. y no lo que corresponde por gananciales. Pues bien. Si existen voluntarios.271. Asignaciones y Donaciones no grava la totalidad de la masa hereditaria. Esto tiene importancia para los herederos.El acervo líquido: Hechas todas estas bajas generales. Las bajas generales de la herencia y la disolución de la sociedad conyugal: El Art.). 959. las deudas hereditarias que pueden ser al mismo tiempo deudas sociales y personales del difunto. e) Los gastos de última enfermedad y entierro del causante: esta baja general no está contemplada en el CC. Estas deudas testamentarias no son bajas generales de la herencia. Se le llama también acervo partible. y se deducen del acervo ilíquido. las deudas hereditarias son bajas generales de la herencia. porque es esta masa de bienes la que se divide entre los herederos. pues si las bajas se efectuaran íntegramente a la herencia. sino que en la Ley 16. 959 no deroga las normas propias de la sociedad conyugal. y también para el Fisco. Más particularmente el problema se presenta respecto a los gastos de partición. que es el acervo ilíquido al cual se le han deducido las bajas generales del Art.. 1171). deba deducirse como baja general de la herencia. 4.24 se va a saber cuáles son los bienes que se van a repartir entre los herederos (si es que quedan). y los gastos de última enfermedad en cuanto no estén cancelados al fallecimiento del causante. en cuanto ésta se refiere a la sociedad conyugal. 959 nos dice que las bajas se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado. que son aquellas que el causante impone en su testamento. ¿Cómo se soluciona este problema? Sucede que el Art. en cambio. por lo cual debe concluirse que las bajas generales de la herencia se hacen en la proporción que corresponda al cónyuge difunto. y otro que afectaba a las asignaciones. 3. y constituyen precisamente los legados. por el cálculo del impuesto a la herencia.271 (Art. 4 Nº 1). existen las llamadas "deudas testamentarias". sino que ellas se pagan con cargo a la parte de que el causante puede disponer libremente. La actual Ley de Impuesto a las Herencias. al disminuir la masa hereditaria se rebaja el impuesto a la herencia. 321 y sgtes. que sólo grava las asignaciones hereditarias. Antes de la Ley 16. y se pagan a la parte de que el causante puede disponer libremente (Art. ellos no constituyen baja general de la herencia. c) Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria: en la actualidad no hay ningún impuesto que grave toda la masa hereditaria y que. d) alimentos alimentos con cargo Las asignaciones alimenticias forzosas: el legislador se refiere a los que se deben por ley a ciertas personas (Art. sucede que algunas de estas bajas generales son al mismo tiempo bajas de la liquidación de la sociedad conyugal. Fuera de las deudas hereditarias..

Incluso. cada uno de los legitimarios hubiera recibido $300. Estos acervos imaginarios se distinguen de los otros tres.1. dejando un acervo líquido para repetirse entre sus dos herederos (Ruperto y Carmelo). Los herederos pueden dirigirse en contra de los terceros. La Capacidad para Suceder: . completan su cuota hereditaria. frente a las donaciones que el causante haya hecho a otros legitimarios. va depender de si el causante hizo o no donaciones en vida. se trata de defender la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras.El primer acervo imaginario: Tiene por objeto proteger a los legitimarios. que no es sino la rescisión de la donación. tal como están las cosas. 1187). que recibieron donaciones del causante en vida de éste. surge de este acervo imaginario la acción de inoficiosa donación. 4. 1186 y 1187 se refieren a los acervos imaginarios. hasta la parte en que perjudican las asignaciones forzosas (Art. Tiene que ser digno de suceder. en que no siempre vamos a encontrarlos en una herencia. Ruperto recibiría $350 ($250 por concepto de herencia. De no haber efectuado el causante la donación de $100 a Ruperto.. de $500. a Ruperto se le entregan solamente $200 en efectivo. de las donaciones que en vida haya hecho el causante.2. Se procede de la siguiente manera: se agrega a la masa hereditaria la cantidad donada al legitimario. lo que da un acervo imaginario de $600. 1185).. exigiendo la restitución de los bienes donados. En cambio. los $100 se suman a los $500 de la herencia. se evita perjudicar a un legitimario con donaciones hechas a otro legitimario. En cambio. 1185. Ruperto y Carmelo.El segundo acervo imaginario: Tiene por objeto proteger a los legitimarios de las donaciones que el causante hizo en vida a terceros extraños a la heren cia. De esta manera. en virtud de una donación hecha a otro (Art. En el ejemplo anterior. El que haya acervos imaginarios o no. cuyo objeto es proteger los derechos de los asignatarios forzosos. Ejemplo: el causante tiene dos hijos. LAS INCAPACIDADES Y LAS INDIGNIDADES PARA SUCEDER Para que una persona pueda suceder a otra. debe reunir determinados requisitos: • • • Tiene que ser capaz de suceder. A cada uno de los hijos le corresponden $300. subjetivamente. en vida hace una donación a Ruperto por $100.25 Los Arts. sumados a la donación que recibió. a Carmelo se le entregan en efectivo sus $300. Fallece posteriormente. más los $100 de la donación) y Carmelo recibiría solamente los $250 por concepto de herencia. los que. Tiene que ser persona cierta y determinada. en cambio. El primer acervo imaginario viene a impedir que un legitimario quede desmejorado. Específicamente. 4. siempre vamos a encontrar un acervo líquido e ilíquido.

la situación es determinar quiénes son incapaces para suceder. 962 inciso 2: se refiere al asignatario condicional. y además al momento del cumplimiento de la condición. las normas sobre capacidad e incapacidad se aplican a los demás sucesores. 962. 1446.Incapacidad para suceder por no existir al tiempo de abrirse la sucesión (Art. 962 inciso 1 primera parte): la apertura de la sucesión se produce al momento del fallecimiento del causante (Art. en relación con los actos jurídicos en general. En esto. Pero. deben interpretarse en forma restrictiva.. ¿A qué clase de existencia se está refiriendo la ley? ¿Legal o Natural? El CC no señala en forma precisa cuál es la existencia que debe tenerse para suceder. contiene otra regla. La segunda parte del inciso 1 del Art. Casos de incapacidad que se contemplan en el CC: 1. Aquí se plantea una duda. Entonces. Lo dice así claramente el Art. y que constituya un principio de existencia. regla muy similar al Art. que la criatura esté concebida al momento de la apertura de la sucesión. para tener capacidad para suceder. no al Fisco. La excepción es la incapacidad. no puede ser titular de derechos y obligaciones.26 Se define como "la aptitud de una persona para recibir asignaciones por causa de muerte". d) Las incapacidades se rigen por la ley vigente al momento de la apertura de la sucesión (Art. De acuerdo con las normas del CC. que dice relación con el derecho de transmisión. 961. Cuando se trata de este derecho. quien no tiene existencia no es persona. es necesario que el transmitido exista al momento del fallecimiento del transmitente y no del primer causante. no obstante que en materia de sucesión testada existen algunas reglas que no se aplican a la sucesión intestada. debe existir al momento de la apertura de la sucesión. Consecuencia de esto mismo. pero para que llegue a ser titular de esos derechos. hay que tener presente algunas consideraciones de carácter general: a) El Fisco siempre es capaz de suceder: luego. En este caso. 18 LER). es necesario que el nacimiento se produzca. es que quien alegue la existencia de una incapacidad tiene sobre sí el peso de la prueba. aquella que comienza con la concepción. se puede concluir. 955). Basta. si atendemos al Art. que se requiere la existencia natural. Este principio. b) Las normas sobre capacidad e incapacidad se aplican tanto a la sucesión testada como a la intestada. c) Las normas sobre incapacidad constituyen una excepción (la regla general es la capacidad) y por el hecho de ser normas excepcionales. tiene excepciones: a) Art. de que para ser capaz de suceder hay que tener existencia a lo menos natural al momento de abrirse la sucesión. y quien no lo es. La razón es que mientras no se cumpla la condición . es decir. En relación con esto. al igual que en todo el Derecho Civil. la regla general es la capacidad de las personas. 77. no siendo procedente la interpretación por analogía.

creada mediante una asignación instituida al efecto por don Federico Santa María. No hay duda de que lo que se exige es que el "servicio importante" se preste dentro de los 10 años subsiguientes al fallecimiento del causante.. Por el hecho de tener personalidad jurídica. la disposición tendrá eficacia. si no la tiene al fallecimiento del causante. pero habiendo ésta obtenido posteriormente la personalidad jurídica. en cambio. 963 nos plantea un problema en relación con la capacidad de las personas jurídicas extranjeras. Pero.27 suspensiva. En todo caso. la fundación no existía. cuando la asignación es condicional. nada transmite a sus sucesores (Art. se produce al momento del fallecimiento del causante. b) Art. la asignación fue válida. Aquí hay que tener presente que la apertura de la sucesión. Sucede que las personas jurídicas extranjeras no han sido establecidas por una ley en Chile. El Art. y por consiguiente. 962 inciso 3: se refiere a asignaciones a personas que no existen pero que se espera que existan (por ejemplo: asignación dejada a un nieto). y personas jurídicas de derecho privado: a) En cuanto a las personas jurídicas de derecho público. y.". El ejemplo más típico en Chile lo constituye la Fundación Santa María. A su fallecimiento. siempre que la fundación creada adquiera personalidad jurídica. Para la solución del problema. 962 inciso final: se refiere a asignaciones hechas en premio de servicios importantes. la persona no ha adquirido ningún derecho. hay que distinguir entre personas jurídicas de derecho público.Son incapaces de suceder aquellas entidades a quienes falta personalidad jurídica al momento de abrirse la sucesión (Art. 1078 incisos 1 y 2). 546 quien no cumple con este requisito no es persona jurídica. tienen capacidad para suceder. Así se desprende del encabezamiento del precepto en estudio: "valdrán con la misma limitación. Es el caso muy común de las fundaciones que se crean por testamento. Por eso es que si la persona fallece antes del cumplimiento de la condición. 963. 2. no se presenta problema de ninguna especie. semejante asignación carecería de valor. para suceder en Chile. no tiene existencia legal. 963 inciso 1): si una entidad no tiene personalidad jurídica no es persona ante el derecho. en conformidad al inciso 2. b) El problema se plantea con las personas jurídicas de derecho privado. aún cuando no hayan sido reconocidas en Chile. c) Art. sino que sólo tiene una mera expectativa de llegar a ser asignatario. o no haya descubierto el remedio. pero la asignación se defiere solamente al momento del cumplimiento de la condición suspensiva. si aplicamos el inciso 1 del Art. porque siendo una emanación del Estado. ellas tienen personalidad jurídica. es necesario que la persona exista en el plazo máximo de 10 años siguientes al fallecimiento del causante. Como al fallecer el testador no existe aún la fundación. 546. es incapaz de recibir toda clase de asignaciones.. y según el Art. este artículo contempla otra situación en el inciso 2. ni tampoco han sido aprobadas por el Presidente de la República. no adquiere ningún derecho. aunque al momento de fallecer el causante no exista esa persona. ejemplo: fallece una persona víctima del SIDA y deja un legado a quien descubra un remedio contra dicha enfermedad.. Esta asignación es válida. refiriéndose evidentemente a la limitación del plazo. . por lo dispuesto en el Art.

hoy no se configura un delito penal. y los Arts. debemos recurrir a lo que existía en el CC antes de la dictación de la Ley 5.Incapacidad de las personas condenadas por delitos de dañado ayuntamiento (Art. 16 declara que los bienes situados en Chile (sobre los cuales se harían efectivos los presuntos derechos hereditarios de la persona jurídica extranjera). Esta norma tiene por objeto proteger la libre voluntad del testador. 16 se aplica a los bienes y no a la capacidad. en la voluntad del testador. que haya una acusación en contra del asignatario. no es una incapacidad tan amplia o general: . ejerzan prerrogativas propias de las personas jurídicas. esta opinión es controvertida. Pero.. señala que la regla general es la capacidad para suceder (Art. los incestuosos y los adulterinos). Pero. pero no pueden ser aplicados a aquellas personas jurídicas que son tales conforme a la ley del país en que fueron formadas. es necesario que exista condena judicial antes del fallecimiento. Para precisar el alcance de esta expresión. Además. no es capaz de suceder en Chile. 961).Incapacidad del eclesiástico confesor (Art. se concluye por algunos que las personas jurídicas de derecho privado extranjeras. 546 y 963 inciso 1 tienen por objeto impedir que asociaciones que no han sido reconocidas por la autoridad. a través del eclesiástico confesor. cuando ella solamente va a recibir una asignación por causa de muerte. 14 y 16.750. sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. o bien.. como es el de las personas jurídicas extranjeras. Agrega Luis Claro Solar que los Arts. y no va a ejercer ninguna otra actividad en Chile (si fuera a ejercer una actividad en Chile. incluso los extranjeros. 963 es una regla de excepción. 964): el CC habla de "crimen de dañado ayuntamiento”. 3. Luis Claro Solar dice que las personas jurídicas extranjeras de derecho privado son capaces de suceder en Chile. 546). en tanto que la incapacidad que contempla el Art. se rigen por la ley chilena. 375 del Código Penal. Para él. no es lógico exigirle a una persona jurídica extranjera el reconocimiento de la autoridad chilena. Se reafirma esta posición con lo dispuesto en los Arts. Dicha ley suprimió en el CC los llamados hijos de dañado ayuntamiento (eran los sacrílegos. nomenclatura que no contempla el Código Penal. tipificado en el Art. y porque el Art. Por ello. por cuanto el Art. se concluye que cuando el CC habla de crimen de dañado ayuntamiento. ahí sí tendría que someterse al sistema de reconocimiento del Art. cualquier establecimiento sin personalidad jurídica. no son capaces de suceder en Chile.28 Así. 4. y el Art. se está refiriendo sólo al delito de incesto. 965). Así. que no puede hacerse extensiva a casos que no contempla. ya que desarrollan una actividad totalmente transitoria (recibir una asignación). 14 dispone expresamente que la ley chilena rige en nuestro país para todos los habitantes. 14 y 16 no son aplicables a este caso. El legislador quiere precaver que se pueda ejercer alguna influencia. porque estas personas no son habitantes de nuestro país. Como en el caso de los sacrílegos y adulterinos. Para que opere esta incapacidad. a la cual se siga una posterior condena.

2.. Esta incapacidad se hace extensiva a la orden o cofradía a que pertenece el eclesiástico. sino que única y exclusivamente a aquella parte del testamento en que se hace la asignación al incapaz.29 a) En primer lugar. la que presenta especiales características: 1. es que ésta existe sin necesidad de declaración judicial. 5. La principal consecuencia de ello. porque miran al interés general de la sociedad. será nulo (por aplicación del Art. nos encontramos ante un legado. sino solamente va a constatar su . se refiere sólo a la sucesión testamentaria. en el Art. como asignación testamentaria que es. es que el testador no puede renunciar a la incapacidad. existen otras pruebas escritas que acrediten la existencia de la deuda. según el cual las deudas confesadas en el testamento.Esta nulidad se produce sea que la asignación se haga directamente en favor del incapaz.. Esta norma también tiene por objeto cautelar la libre voluntad del testador. También. y va a ser válida la asignación. 1061). sus familiares y dependientes (Art. Las incapacidades presentan la característica de ser de orden público. a favor del notario o testigos. Pero. estaremos ante una confesión de deuda en el testamento. a favor de un incapaz. el cual. y a sus parientes por consanguinidad o afinidad. confirmada por otras pruebas. constituyen un legado gratuito. ésta no va a ser una declaración de incapacidad. y se refiere específicamente a la confesión de deuda en el testamento. 1062.Es una nulidad parcial. Son de orden público. siendo incapaz el eclesiástico que hubiere confesado al difunto en la última enfermedad.. no puede perdonarla. Si hay una declaración judicial. 1061. por ejemplo. de los testigos del testa mento. y de las cuales no exista un principio de prueba por escrito. porque no afecta a la totalidad del testamento. o habitualmente en los dos últimos años anteriores al testamento. Asignaciones hechas en el testamento a favor de un incapaz: Cuando se hace una asignación en el testamento. hasta el tercer grado inclusive. reconociendo deudas inexistentes en favor de los incapaces enumerados en el Art. existe una contra excepción. se impide que el testador burle la incapacidad. o se haga por interposición de persona (Art. De manera que. 965 inciso 2. si además del testamento.. precepto que no hace sino aplicar el Art. con todas las consecuencias de ello. b) El testamento tiene que haberse otorgado durante la última enfermedad. ésta adolece de nulidad. y no al particular del testador. 1061). el legislador toma algunas medidas para evitar que a través de algún artificio se puedan burlar estas normas. De este modo. 1133. Pero. 966). La solución está en el Art. si sólo consta en el testamento que el causante debía una cierta cantidad de dinero al notario.La incapacidad del notario. 3.Es una nulidad absoluta. Otra consecuencia que deriva del carácter público de las incapacidades. sea que se la simule por medio de un contrato.

pues está afectado por una incapacidad y..La llamada "homicidio del causante " (Art. Si el incapaz no adquiere la herencia o legado. salvo aquellos que la ley declara indignos (Art. 968: 1. Se contempla también dentro de esta causal de indignidad una figura especial. se deben hacer dos consideraciones: tiene que tratarse de un atentado "grave" contra la vida. En este último caso. sino que basta que haya intervenido en él por obra o consejo. Consecuencia de esto. Lo que si puede suceder es que habiendo el incapaz entrado en posesión de la herencia o legado. ¿Qué se entiende por indignidad? No es otra cosa que la falta de méritos de una persona para suceder a otra. pero no por sucesión por causa de muerte. el honor o los bienes del causante (Art. 3. dictada por el juez del crimen en el juicio que se haya seguido para hacer efectiva la responsabilidad penal. Lo que sucede es . 967.Se produce respecto del consanguíneo dentro del sexto grado inclusive.. Se desprende esto de lo establecido en el Art. es obvio que para que se configure esta indignidad es necesario que el asignatario haya sido condenado en el juicio correspondiente. porque va a poder hacerlo. es que los principios generales aplicables en materia de capacidad lo son también en materia de indignidades. 2. pues este modo de adquirir jamás operará como tal respecto del incapaz. porque este incapaz no va a poder tener posesión regular. ya que también es indigno de suceder al causante. o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes. 968 Nº 3). el interesado va a tener que recurrir a la justicia civil para que declare la indignidad. 961). todo lo anterior no significa que el incapaz nunca pueda adquirir la herencia. es obvio que no se requiere declaración judicial (pues no la adquiere por la sola disposición de la ley). La prescripción que opera en este caso es la de 10 años (prescripción extraordinaria). la causal no se puede hacer valer en base a una sentencia condenatoria.Es indigno de suceder el que ha atentado contra la vida. que no socorrió al causante en estado de demencia (Art. es necesario que este atentado grave se pruebe por sentencia ejecutoriada. 968 Nº 2): en relación con esto. Las causales de indignidad son once. Las indignidades para suceder: En materia de indignidades. y si se desea invocar esta causal. esto es. aquel que lo dejó perecer pudiendo salvarlo. para que se configure esta causal no es necesario que el asignatario sea el autor material del delito. 968 Nº 1): no obstante que la ley no lo dice expresamente.. Pero. toda persona es digna de suceder.30 existencia. falta a su respecto la buena fe. estando contempladas las cinco más importantes en el Art. que es uno de los elementos de la posesión regular. llegue a adquirirla por prescripción. el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata. el principio es el mismo que en materia de incapacidad. en consecuencia. Además.

6. Como estas maniobras impiden conocer la verdadera voluntad del causante. a través de la fuerza o maniobras dolosas. podría considerarse una conducta sospechosa. Pero quedan excluidos de esto el cónyuge y los parientes del homicida (ellos no tendrían la obligación de denunciarlo). para evitar que se dé cumplimiento a las disposiciones testamentarias. porque con ello se está ejerciendo la acción correspondiente para denunciar el hecho a la justicia. determinando que si esos parientes no socorrieron al causante que había caído en estado de demencia.31 que dentro del sistema del CC. estableciendo una indignidad a su respecto. sanciona a quien recurrió a la fuerza o maquinaciones dolosas. 7... En relación con esto. van a ser indignos de sucederlo. 992). admite prueba en contrario. o bien. Se ha discutido aquí en qué forma debe poner el asignatario en movimiento la acción penal. porque el no realizar las acciones judiciales pertinentes en contra de la persona que dio muerte a aquél cuya herencia se va a recibir en todo o parte. es necesario que la detención u ocultación del testamento sea dolosa. Este es uno de los medios a que ha recurrido el legislador para cautelar la libertad de testar del causante. En el hecho. Pero la propia ley establece que se presume el dolo por el solo hecho de detener u ocultar el testamento. Pudiera ser que una persona. 4. por lo tanto. Aquí hay una sanción para los herederos abintestato. . que es justamente lo que la ley trata de proteger. presunción que es simplemente legal y que.El no denunciar a la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto (Art. demuestra una abierta ingratitud por un lado y. Pudiera suceder que a un asignatario o un presunto heredero no le fuera beneficioso lo que se establece en el testamento y. haya impedido al causante otorgar testamento. y así llama a la herencia a los parientes consanguíneos colaterales. 969). esto es. obtuviere del causante determinada asignación a su favor en el testamento. si será necesario que intente una querella. es una sanción a la negligencia de estos asignatarios para cautelar los intereses materiales y personales del causante. Para que se configure esta causal. o si bastará una simple denuncia. 968 Nº 4). por otro. 970). El objeto de esta indignidad. la ley distribuye la herencia atendiendo a lo que considera que habría sido la presunta voluntad del causante. estimando que le conviene más la aplicación de las reglas de la sucesión intestada.. el legislador ha establecido esta causal. es sancionar la negligencia del asignatario en perseguir judicialmente al autor del homicidio de su causante. 5. pudiendo haberlo ayudado. en forma dolosa detiene u oculta el testamento (es éste el riesgo que presenta el testamento cerrado). porque estando facultados para promover el nombramiento de un guardador al causante. o impidió testar al difunto (Art. 968 Nº 5). Se estima por la doctrina y la jurisprudencia que basta con la denuncia. se establece una indignidad para quien ha actuado de esta manera. hasta el sexto grado inclusive. regla que está en las normas sobre sucesión intestada (Art.El no solicitar nombramiento de guardador al causante (Art. Como la voluntad del legislador es que el testamento sea el reflejo fiel de la voluntad del causante.Afecta al que ha detenido u ocultado dolosamente el testamento (Art.Afecta al que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposi ción testamentaria. no lo hacen..

32 8.- La excusa ilegítima del guardador o albacea (Art. 971). Esta causal se aplica a los guardadores designados en el testamento, y que se excusan en forma ilegítima para no ejercer ese cargo. No es aplicable a los guardadores establecidos en la ley, o que designa la justicia. Es una sanción para estos guardadores testamentarios porque no han querido respetar la última voluntad del causante, al excusarse de no desempeñar el cargo para el cual fueron nombrados en el testamento, sin una causal legítima. 9.- El que se comprometió a hacer pasar bienes del causante a un incapaz (Art. 972). Esta norma tiene por objeto reforzar la sanción de nulidad de las asignaciones en favor de los incapaces, aún cuando se realicen por interpuesta persona. No obstante que el Art. 972 dice "finalmente, es indigno de suceder", hay dos causales más de indignidad: 10.- El albacea removido por dolo (Art. 1300). 11.- El partidor que prevarica (Art. 1329). Fuera de esto, hay otras 3 situaciones que se asemejan a las indignidades, y que incluso algunos las equiparan. Estas situaciones son las siguientes: 1) La del menor que se casa sin el consentimiento de su ascendiente (Art. 114). 2) El que contrae matrimonio infringiendo las normas relativas al impedimento de segundas nupcias (Arts. 124 y 127). 3) El caso del cónyuge que dio lugar a la separación por su culpa (Art. 994) Las indignidades, a diferencia de las incapacidades, están establecidas en el interés del causante, y no en el interés general, característica que produce ciertas consecuencias: a) El causante puede perdonar la indignidad. Aún más, la ley presume su perdón en la situación contemplada en el Art. 973. b) La indignidad tiene que ser declarada judicialmente (Art. 974). El juicio en que debe tramitarse este asunto no tiene señalado un procedimiento especial, y por consiguiente, se aplican las normas del juicio ordinario. Este juicio puede ser provocado por todo aquel que tenga interés en excluir al indigno: los herederos de grado posterior al indigno, que a falta de éste van a adquirir ellos la asignación. los que heredan conjuntamente con el indigno, ya que al excluirlo van a adquirir la asignación de éste, por acrecimiento. el sustituto del indigno, ya que al excluir a este último, entra él a ocupar su lugar. los herederos abintestato, cuando declarada la indignidad del asignatario le corresponde a ellos llevar la asignación.

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los acreedores de los otros herederos, ya que al excluir al indigno se aumenta lo que llevan los otros herederos. c) La indignidad se purga por 5 años de posesión de la herencia o legado (Art. 975). Tratándose de los herederos, la posesión a que hacemos referencia es la legal, porque el heredero indigno adquiere la herencia al fallecimiento del causante, y la pierde solamente cuando se declara judicialmente la indignidad. En cambio, tratándose del legatario, este requiere la posesión material, porque a su respecto no existe la posesión legal. d) La acción de indignidad no pasa en contra de terceros de buena fe (Art. 976). La buena fe consiste en ignorar la existencia de la causal de indignidad. e) La indignidad se transmite a los herederos (Art. 977), es decir, los herederos del indigno adquieren la asignación con el vicio de indignidad. Reglas comunes a las capacidades e indignidades: 1.- La incapacidad y la indignidad no privan al heredero del derecho a alimentos (Art. 979). Sin embargo, en los casos que indica el Art. 968, el heredero es privado del derecho de alimentos. La doctrina y jurisprudencia estiman que estos cinco casos del Art. 968 constituyen casos de injuria atroz, y que justamente por eso el heredero es privado del derecho de alimentos, en concordancia con lo que dispone el Art. 324. 2.- Otra regla que origina bastantes problemas de interpretación, es el Art. 978. El problema consiste en determinar qué se entiende por "deudores hereditarios o testamentarios". Al respecto, hay dos opiniones bien precisas: a) Son aquellos que eran deudores del causante, cuando éste estaba vivo. Si aceptamos esta interpretación, tendríamos que concluir que el deudor del causante, al ser demandado por el heredero, no podría oponer a éste su incapacidad o indignidad. Esta posición es criticada, porque ella sería valedera solamente para el caso de indignidad y no para el de incapacidad. Lo sería para el caso de indignidad, porque el heredero indigno adquiere la asignación, y mantiene dicha situación mientras no haya una sentencia judicial que declare que es indigno. Tratándose de la incapacidad, en cambio, el heredero incapaz no adquiere asignación alguna, y siendo así, sería absurdo permitirle demandar al deudor y que éste no pudiera oponerle su incapacidad. b) Somarriva sustenta una opinión distinta, señalando que los "deudores hereditarios o testamentarios" son los propios herederos. La situación sería que el causante tenía en vida una deuda, fallece sin haberla pagado, y deja un heredero incapaz o indigno. Este heredero, al ser demandado por el acreedor del causante, no podría oponerle a este acreedor su propia incapacidad o indignidad. Paralelo entre las incapacidades e indignidades: Tienen varias características en común: ambas son inhabilidades para suceder a una persona, ambas son de carácter excepcional, y tanto a la una como la otra se le

34 aplican las disposiciones comunes de los Arts. 978 y 979. Sin embargo, existen profundas diferencias entre ambas instituciones: 1.- Las incapacidades son de orden público, y las indignidades están establecidas en atención al interés particular del causante. De este hecho derivan una serie de otras diferencias. 2.- La incapacidad no puede ser perdonada por el testador, quien en cambio puede renunciar a la indignidad, y aún más, la ley presume su perdón si el causante deja una asignación al indigno, con posterioridad a los hechos constitutivos de la respectiva causal (Art. 973). 3.- El incapaz no adquiere la asignación; el indigno si la adquiere y sólo puede ser obligado a restituirla por sentencia judicial. 4.- La incapacidad no requiere ser declarada judicialmente. La declaración judicial se limita a constatar la existencia de la incapacidad, y puede ser solicitada por cualquier persona. La indignidad, en cambio, debe ser declarada por sentencia judicial, a petición del que tenga interés en excluir al indigno. 5.- Como el incapaz nada adquiere en la herencia, nada transmite de ella a sus herederos. El indigno les transmite la asignación, aunque con el vicio de indignidad. 6.- La incapacidad pasa contra terceros, estén de buena o mala fe. La indignidad no pasa contra terceros de buena fe. 7.- El incapaz no adquiere la asignación, mientras no prescriban las acciones que se pudieren hacer valer en su contra. No adquiere por prescripción sino transcurridos 10 años de posesión de la asignación. En cambio, el indigno adquiere la herencia o legado por posesión de cinco años. 8.- Las incapacidades, por regla general, son absolutas. Los incapaces a nadie pueden suceder. En cambio, las indignidades son siempre relativas, se refieren a situaciones de ingratitud producidas entre el causante y el indigno, pudiendo éste suceder a otras personas, con respecto a las cuales no le afecta igual vicio

porque en este caso van a concurrir en su lugar los herederos abintestatos. a falta de éstos. porque tratándose de la sucesión intestada es la ley la que dispone la forma en que se va a suceder en los bienes del difunto.35 II UNIDAD: LA SUCESIÓN INTESTADA. 2) El causante dispuso de sus bienes. Cuando se hace testamento. . No hace testamento. cuando ella no lo ha hecho. Se acostumbra a definir la sucesión intestada como "aquella que regla el legislador". por algún defecto de forma o de fondo. lo cual va a suceder siempre que falte el asignatario testamentario y no lleve su asignación. el cónyuge. los ascendientes. la sucesión intestada se funda en la presunta voluntad del difunto. a falta de ellos. 3) El causante dispuso de sus bienes. Libro III. El causante no dispone de sus bienes cuando: a. salvo que opere el acrecimiento o la sustitución. desde el punto de vista filosófico. que es aquella en que la sucesión está en parte regulada por la voluntad del causante. cuando por testamento se reconoce un hijo. Habiendo hecho testamento. y en parte por la ley. Título II. pero no lo hizo conforme a derecho. en primer lugar. Es por ello que en los órdenes sucesorios están. Fundamento de la sucesión intestada La sucesión intestada encuentra su fundamento en la necesidad que existe de regular el destino que va a tener el patrimonio de una persona a su fallecimiento. los descendientes. que son 3: 1) El difunto no dispuso de sus bienes (situación más corriente). porque el legislador determina el destino del patrimonio en base a la que presume habría sido la voluntad del causante. Aquí no es la voluntad del causante la que regula la sucesión. y solamente se instituyen legados. c. ¿Cuándo entra a aplicarse esta regulación que hace la ley de la sucesión del difunto? En los casos que señala el Art. Se dice por otro lado que. 980 y sgtes. pero no hay disposición de bienes). pero sus disposiciones no han tenido efecto. El legislador pretende interpretar lo que el causante habría querido. Hay que tener presente que puede darse una situación especial. 980. en él no dispone de bienes (por ejemplo. Ello va a suceder cuando el heredero testamentario repudia la asignación que se le dejó o era incapaz. porque en nuestro ordenamiento jurídico la sucesión puede ser parte testada y parte intestada. Arts. etc. b. Esta es la situación en que el testamento es nulo.

El derecho de representación es un caso de sucesión indirecta. En cambio. no se atiende al origen de éstos. Dentro de la misma línea. nunca legatarios. etc. por esa misma razón. puede darse la situación de que parientes más lejanos del difunto concurran con otros más próximos.. hay algunas normas que lo determinan: 1. si la persona tiene descendientes. Así. .. se lleva la totalidad de la herencia. La sucesión intestada es un llamamiento a recoger la masa hereditaria. el pariente de grado más próximo excluye a los de grado más lejano.36 En materia de sucesión intestada. sin que exista interposición de persona.La regla de la prioridad del grado. como heredero. La sucesión es por derecho propio o personal cuando se recibe la herencia por ser el pariente más próximo dentro del orden que recibe la herencia. pero predomina el descendiente. 2. ¿Quiénes son llamados a suceder en la sucesión intestada? Art. Los afines no. 983. se recibe la herencia por haber pasado la persona a ocupar el lugar de un ascendiente que falta.. ni al sexo ni a la primogenitura (Arts. la línea de los descendientes predomina sobre la de los ascendientes. y por derecho de representación.Sólo se toma en consideración el parentesco por consanguinidad. Nunca en la sucesión intestada se llama a recoger una especie o cuerpo cierto determinado: la ley sólo instituye herederos.. rompiéndose aquí el principio de prioridad del grado (no confundir el "derecho de representación" con la representación del Art. excluyen a los ascendientes. 4. 983 y 984). Es decir. En virtud de este derecho de representación.Los parientes son agrupados en órdenes sucesorios: éstos son grupos de parientes que excluyen a otro conjunto de parientes de la sucesión. DERECHO DE REPRESENTA CIÓN Dentro de las normas de la sucesión intestada. Esto está en relación con la ficción de la representación. Aquí puede darse el caso que un descendiente tenga un parentesco más lejano que el ascendiente. como también lo es el derecho de transmisión. 3. aquí se sucede por sí mismo. para determinar el destino de los bienes. pero que a su vez pueden ser excluidos por otro grupo. en materia de sucesión intestada. El Fisco. porque en materia de sucesión intestada se puede suceder por derecho propio.La calidad de la línea: según ésta. ¿Cómo se determina la forma en que se va a llamar a los sucesores en la sucesión intestada? Al respecto. la cual tiene lugar solamente en la línea de los descendientes (Art. cuando hay derecho de representación. que es el derecho de representación. 981 y 982). existe un aspecto de bastante importancia. presenta dos particularidades: sólo entra a falta de todo otro sucesor. y al cual la ley le llamaba a recibir la asignación. 1448).

1064). es aquella persona de cuya herencia se representado. Según esta norma. y podrían concurrir ascendientes de grado más próximo con los de grado más lejano. Se llega a esta conclusión. la encontramos en materia de legítimas (Art. como consecuencia de las reglas de la sucesión intestada. la encontramos en las asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes (Art. Pero. La ley hace aplicable a una sucesión testamentaria el derecho de representación.37 El derecho de representación está definido en el Art. pero que son más aparentes que reales: * La primera. y en él se dejó una asignación indeterminada a los parientes. el de grado más próximo excluye a todos los demás ascendientes de grado más remoto. es aquella persona que estaba llamada a suceder al primer pero que no puede o no quiere sucederlo. 1183): en este caso. Esto queda confirmado con lo que dice el Art. dos excepciones. el representado. es decir: . y tiene aplicación el derecho de representación. trata. y el representante. estamos ante la sucesión testada: hay un testamento. es descendientes del representado. En el derecho de representación intervienen tres personas: El primer causante. 2) El derecho de representación sólo opera en la línea descendiente (no en la ascendiente). cosa que hace para interpretar la presunta voluntad del testador. Si operara el derecho de representación. * La otra excepción. está ubicado en el Título II del Libro III. y no se mencionan ni aparecen los ascendientes. El causante. porque en las legítimas va a operar el derecho de representación. deben concurrir los siguientes requisitos: 1) Tiene que tratarse de sucesión intestada. en base a dos argumentos fundados en el texto de la ley: a) El Art. El primer causante. esta situación no se representaría. ya por derecho de representación. 986 enumera los órdenes sucesorios en los cuales opera el derecho de representación. que dice que se sucede abintestato. En este caso. en el segundo orden sucesorio (que es el de los ascendientes). 984. que son los que indica el Art. él o los al primer Para que opere el derecho de representación. que ha sido manifestada en forma indeterminada por él. Este principio tiene. b) El propio texto del Art. que reglamenta el derecho de representación. 984. El representante. 986. se señala que tampoco hay una verdadera excepción al principio. que ocupa el lugar de éste para suceder causante. 984 inciso 2. que establece las reglas relativas a la sucesión intestada. 989 inciso final. si bien es cierto que en este caso hay testamento. sin embargo. con lo cual queda claro que el derecho de representación no se presenta en favor de ellos. ya por derecho personal. 3) Sólo opera en algunos órdenes de sucesión. ello es consecuencia de que el legislador en este caso aplica las reglas de la sucesión intestada. El Art.

y. . lo que dispone el Art. tercer grado. El representante adquiere su derecho a suceder porque la ley se lo confiere. a menos que la ley establezca otra división distinta (Art. Si bien el derecho de representación se limita a estos casos que contempla el Art. 985): Se sucede por cabeza cuando se hereda personalmente. toman por partes iguales la porción que hubiere cabido al representado (Art. pero se discute si procede el derecho de representación respecto de una persona viva. por el Art. 986. Esta discusión no tiene lugar en el derecho chileno. Una persona no quiere suceder. en los casos que la ley indica. b) El representante tiene que ser capaz y digno respecto del causante. 987. cuando es indigno. El caso más frecuente. Un principio importante en el derecho de representación. pudiendo concurrir parientes de primer. cualquiera que sea su número. incapaz. en relación con el Art. y es por ello que se señala que este derecho no proviene del representado. es decir. 987 inciso 1).38 En la descendencia del difunto. el representado no le transmite su derecho en la herencia del causante al representante. Que no tenga esta limitación. tiene que reunir los requisitos para suceder al causante. En otras palabras. no importando que no los reúna respecto del representado. en reemplazo del representado. etc. y ocupando el lugar y grado de parentesco de éste. 984. es que este derecho emana directamente de la ley y no del representado. en materia de representación. El derecho de representación es una ficción legal. sino que de la ley. la cual supone que el representante sucede directamente al causante. 984 inciso final. 985). se desprende de lo que establece el inciso final del Art. Efectos de la representación: Se puede suceder a una persona por estirpes o por cabezas (Art. dentro de ellos no tiene límite. en este caso. ha sido desheredado. y no del representado (Art. cuando repudia. De este principio. porque el representante adquiere directamente del causante. No tiene aplicación entonces. 4) Tiene que faltar el representado: se entiende que falta. segundo. este caso es indubitado. no es un derecho que le venga a través del patrimonio del representado. En el derecho comparado. y no puede suceder. o ha fallecido antes que el causante. en este caso. es aquel en que el representado ha fallecido antes que el causante. Cuando opera el derecho de representación se sucede por estirpe. todos los representantes. En la descendencia de sus hermanos. ello porque el representante sucede directamente al causante y no al representado. se derivan una serie de consecuencias importantes: a) La herencia del representado indigno no se transmite con el vicio de indignidad. 977. c) Se puede representar a la persona cuya herencia se ha repudiado. 985). pues el derecho le proviene de la ley. los asignatarios toman entre todos y por partes iguales la porción a que la ley los llama.

989. que se complementa con las disposiciones de la Ley de Adopción. Son hermanos de doble conjunción. .Orden de sucesión de los descendientes: Art. pasaremos al segundo orden de sucesión. los que son por parte de un mismo padre (hermanos paternos) o por parte de una misma madre (hermanos maternos).Orden de sucesión de los hermanos: Art. 3. Del Fisco. excluirán siempre a los otros. de tal suerte que el derecho de representación respecto de los hermanos excluye este orden. Concurren el cónyuge y los ascendientes de grado más próximo. El adoptado (hoy tiene el estado civil de hijo). los que son hijos de un mismo padre y de una misma madre (hermanos carnales). reglamentación que hace a través de los órdenes sucesorios. Este primer orden sucesorio va a operar si hay descendencia. La herencia se distribuye entre los colaterales. 41. 988. es aquel grupo de parientes que excluye a otro conjunto de parientes de la sucesión.. Hay 5 órdenes de sucesión. El cónyuge sobreviviente (concurre como heredero). pero que a su vez puede ser excluido por otro conjunto de parientes. 990. De los hermanos.. 4. 992. con relación al Art.. c) No se hacen distinciones entre colaterales de doble y simple conjunción.Orden de sucesión del cónyuge y ascendientes: Art.. personalmente o representados por su descendencia. de tal suerte que en este orden concurren: • • • Los hijos. no se extienden más allá del sexto grado (son los vulgarmente llamados "primos de segundo grado"). por ende. del modo siguiente: a) El o los colaterales de grado más próximo. b) Los derechos de sucesión de los colaterales. que reciben el nombre de quien hace de cabeza del orden respectivo: De los descendientes. Como concepto.39 LOS ÓRDENES SUCESORIOS La ley reglamenta la forma en que concurren y son excluidos los herederos abintestato. Este orden no tendrá lugar mientras haya hermanos. si el causante no tiene descendencia. De los colaterales. Del cónyuge y ascendientes. 2. Son hermanos de simple conjunción. o representantes de éstos.Orden de sucesión de los colaterales: Art. 1.

la sucesión se rige por las normas de la sucesión intestada (Art.40 5. la da el inciso 2 del Art. en caso contrario. 1191 se va a aplicar cuando "todos" los herederos sean legitimarios. prevaleciendo el Art. La solución a este problema. Si la porción testamentaria "excede" a lo que les correspondería abintestato.. SUCESIÓN PARTE TESTADA Y PARTE INTESTADA El Art. norma que se refiere a que el testador debe respetar las asignaciones forzosas. sucederá el Fisco (Art. 996. Cuando se plantea esta situación. que si su porción testamentaria es "inferior" a la que les correspondería por aplicación de las reglas de la sucesión intestada. con relación al Art. en caso de conflicto. se aplica el Art. 995). se aplica en primer término el testamento. 996 da las reglas aplicables para este caso particular. 952 señala que la sucesión en los bienes de una persona puede ser parte testamentaria. estableciendo. y en lo que resta. Se pone en el caso de que los herederos designados en el testamento. conforme a las reglas de la sucesión intestada. 996. porque ésta es la expresión de la real voluntad del causante. lo cual está ahora ratificado en el inciso final del mismo Art. Situación del cónyuge que dio lugar a la separación por su culpa: Los derechos que tiene el cónyuge en la sucesión intestada. lo sean a la vez abintestato. 1191 inciso final). es decir. Por su parte. 994 inciso 1). Al aplicar estas reglas. el Art. El inciso tercero del Art. puede suceder que haya personas con derecho a suceder por testamento y también abintestato. 996 dice "en lo que de derecho corresponda". estos herederos testamentarios participan en la sucesión intestada hasta completar la porción que les corresponda. 996 sobre el Art.Orden de sucesión del Fisco: A falta de todos los herederos abintestato designados precedentemente. 996. en síntesis. y parte intestada. . 1191. 996 inciso 1. Dada su redacción. concurran en la parte intestada de la herencia. llevan siempre la primera. El Art. los pierde en los casos en que hubiera dado lugar a la separación judicial por su culpa (Art. puede ser interpretada erróneamente. Esta situación se equipara a una causal de indignidad. Esto quiere decir que reciben aplicación las reglas de la sucesión intestada.

Es un acto jurídico subjetivamente simple. Esta definición parte señalando que en el testamento una persona dispone de todo o de parte de sus bienes. El Art. 358 y 359). Las solemnidades en el testamento tienen el carácter de objetivas. Pero. porque la voluntad es de una sola persona (la parte es una sola persona). y es unilateral. comprenda todos los bienes del causante. no es indispensable que al haber disposición de bienes en el testamento. 1270). por ejemplo. Pero el testamento siempre es solemne. pero la verdad es que para que haya testamento no es necesario que forzosamente exista disposición de bienes.. designar un albacea (Art. Es aquella que se gobierna por las disposiciones contenidas en el testamento del causante (Arts. los que tuvo en vista el testador al momento de otorgarlo. 952. Esto concuerda con lo que veíamos en orden a que la sucesión puede ser parte testada y parte intestada. 2.Es un acto "más o menos solemne": hay ciertos casos en que el testamento es más solemne. y otros en que es menos solemne. puede referirse a una parte de sus bienes (Art. esto es. 999 define al testamento. quiere decir que el testador dejó la disposición de sus bienes a la regulación de la ley. reconocer un hijo (Art. 187).Es un acto jurídico unilateral: es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos. no obstante que eso es lo más normal.41 III UNIDAD: LA SUCESIÓN TESTADA. El fundamento de estas solemnidades es doble: . ya que el testamento puede tener otras finalidades distintas de la disposición de bienes del causante. 999). Esto es así. nombrar un guardador (Art. porque es la manifestación de voluntad de una sola parte: el testador. o bien. y de todas maneras existirá este acto de última voluntad. nombrar un partidor de los bienes que deja el causante (Art. 980 y 999). 354. están establecidas en consideración al acto en sí mismo. En él se puede. si no hay disposición de bienes. Características del testamento: 1. Por otro lado.. 1324).

. estamos ante el testamento solemne propiamente tal. El efecto es dar nacimiento a un derecho de usufructo sobre los bienes entregados. porque con el testamento se origina la sucesión por causa de muerte. Ello es así.Es un acto personalísimo (Art. 262). 999: "para que tenga pleno efecto después de sus días". los otorgados por dos o más personas a un tiempo (Art. incluso los unilaterales. b) Tampoco acepta las disposiciones captatorias. lo cual está señalado en el Art. A su vez.. 1030). 1003). c) En materia testamentaria no cabe la representación (Art. 999 dice que el testamento es un acto más o menos solemne. es decir. en vida del causante. aquellas en que el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición de que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos (Art. b) Porque el testamento es un acto de gran importancia en el campo jurídico. De esta característica. . con el objeto de cautelar que la voluntad del autor sea producto de la meditación. en vida del causante. estamos ante el testamento menos solemne o privilegiado. este tiene tres especies: el verbal. y que se exprese con plena libertad. 1063. Este principio de carácter excepcional recibe varias aplicaciones.  3. De fluye una importante clasificación: cuando la ley exige mayor cantidad de solemnidades. los relativamente incapaces pueden otorgar testamento (Art. Así. que es un modo de adquirir que se basa precisamente en el fallecimiento del testador. En cambio. pueden producirse algunos efectos. puede ser efectuado al mismo tiempo y en forma conjunta por padre y madre. 1004). 999 y 1003): esta es una característica propia del testamento. todos estos actos de trascendencia jurídica son solemnes. 4. entendiéndose por tales. y legados entregados por el causante en vida a los beneficiados con derecho a ello (Arts. b) Las donaciones revocables. pues regulará el destino final de los bienes del causante. y generalmente. a saber: a) El reconocimiento de hijos. Pero. Prácticamente todos los actos jurídicos admiten la participación de varias personas.42 a) Porque a través de ellas queda una prueba preconstituida de la verdadera voluntad del testador. por ejemplo. 1059). entre ellas la del Art. esto  El Art. cuando exige una menor cantidad de solemnidades. el reconocimiento voluntario de un hijo (acto jurídico unilateral). 1140 y 1142). el militar y el marítimo (Art.El testamento produce sus efectos plenos una vez falle cido el causante : ello no obsta a que pueda producir otros efectos. en el testamento no puede darse la participación sino de una sola persona: el testador. Por la misma razón. se desprenden ciertas consecuencias: a) El legislador no acepta los testamentos mancomunados o conjuntos.

Los vicios de la voluntad son error. al igual que en todo el campo del derecho. si era hábil para testar al momento de otorgarlo. aun cuando después (obviamente antes de fallecer) desaparezca esa inhabilidad. la regla general es la capacidad para testar. el testamento será nulo. 1001).El testamento es esencialmente revocable: lo dice también la definición.. estableciendo su revocabilidad. que luego de enumerar las personas incapaces para testar. 1005. La voluntad exenta de vicios. La capacidad para testar tiene que existir al momento de otorgar el testamento. Esta facultad de revocar las disposiciones testamentarias es de orden público. . el testamento es válido. Por ello. Requisitos del testamento: Son de tres clases:  Requisitos internos. siempre discurre sobre la base de que se dejen sin efecto las disposiciones. Lo es porque el legislador desea que el testamento sea la manifestación de la última voluntad del causante. porque constituye una característica esencial del testamento.43 5. pero no las declaraciones. y considerando que el testamento producirá sus efectos después de fallecido el causante (por lo cual va a ser difícil determinar la verdadera voluntad de éste). En cambio. la ley no reconoce validez alguna a las cláusulas testamentarias que significan entorpecer la facultad de revocación (Art. con exclusión de aquellos que la ley declare incapaces. a) Capacidad para testar: el principio en esta materia. 1. que habla únicamente de disposiciones testamentarias. y es por ello que puede ser dejado sin efecto por la sola voluntad del que lo otorgó. aún cuando posteriormente incurra en causal de inhabilidad (Art. Pero lo revocable en el testamento son "las disposiciones testamentarias". en ninguna parte establece que las declaraciones lo sean.  Requisitos externos o solemnidades. Así se desprende de la propia definición. Se encuentra consagrado en el Art. por el contrario. fuerza y dolo. y la excepción la constituyen los incapaces para testar. Por lo tanto. y era inhábil para testar. el CC al tratar de la revocación. 1006). A la inversa. pero no las declaraciones testamentarias. Así. Por ello. termina señalando "las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar". si una persona otorga testamento. es que la persona sea capaz para testar. b) Voluntad exenta de vicios: la base fundamental del testamento es que la voluntad sea libremente manifestada. que la propia ley señala. es que el legislador toma precauciones cautelando la voluntad del causante.Requisitos Internos:   La capacidad del testador.  Requisitos que dicen relación con las disposiciones testamentarias..

según si afecta la totalidad o una parte del acto. Empero. 1007. el Art. .  Pero. ser grave. 1007. lo que plantea otro problema. sostienen que la sanción es la nulidad absoluta. Cambia redacción. Quienquiera que se haya valido del dolo. 1007. por lo cual se aplican las reglas generales del dolo. y no solamente la asignación obtenida por fuerza. ya que a través de ella se estaría torciendo la verdadera voluntad del testador. injusta o ilegítima. indica que la sanción es nulidad absoluta. en general. para obtener una cláusula testamentaria en su favor. 1007 señala que el testamento es nulo "en todas sus partes". No obstante. injusta o ilegítima y determinante. por vicio de fuerza. al señalar que el testamento es nulo en todas sus partes. cuando dice "de cualquier modo". circunstancia que habría llevado al legislador a sancionarla con la nulidad absoluta. y llegar en consecuencia a la conclusión de que no tiene cabida en materia testamentaria. sino que también en total y parcial. Esta interpretación se funda también en la establecimiento de la ley. Por lo tanto. Esta última exigencia debe ser entendida racionalmente. para viciar el testamento. con una salvedad: el dolo como vicio del consentimiento debe ser determinante y obra de una de las partes.El dolo en materia testamentaria: El legislador no ha dado normas especiales en lo que al dolo se refiere. cuando el legislador señala que el testamento es nulo en todas sus partes. es relativa. historia fidedigna del establecía expresamente medio de fuerza. La fuerza tiene como sanción. la jurisprudencia ha resuelto que la fuerza debe reunir los requisitos señalados. viciará la voluntad. como vicio del consentimiento. y determinante en la manifestación de voluntad. la trascendencia que la fuerza tendría en materia testamentaria. puede viciar la voluntad del testador la obra de cualquier persona. Dan dos argumentos:  el texto del Art. hay autores que fundándose especialmente en esta expresión. esto es. La doctrina estima mayoritariamente que la fuerza debe reunir los requisitos generales de toda fuerza para viciar el consentimiento (Arts. Por otra parte. Se plantea un problema con la redacción del Art. El Art. la nulidad relativa. Por lo tanto. para ser vicio de nulidad del testamento. No se ve la razón de que fuere la nulidad absoluta en materia testamentaria. 1456 y 1457). En efecto. en el cual interviene una sola voluntad. por ser el testamento un acto jurídico unilateral. ya que no existe contraparte. porque la nulidad no solamente se clasifica en absoluta y relativa. dándosele su actual .44 .La fuerza en materia testamentaria: El legislador se refiere a la fuerza en materia testamentaria en el Art. pareciera que ésta no es una interpretación adecuada. Algunos autores han estimado en base a la redacción de este artículo. lo que quiere decir es que la totalidad del acto está afectada de nulidad. que la fuerza en materia testamentaria no requiere reunir los requisitos de ser grave. el Proyecto de 1853 que sólo era nula la disposición testamentaria obtenida por posteriormente el criterio del legislador. 1007 admite otra interpretación. porque la nulidad.

1011)... Pero. que son comunes a todo testamento solemne: 1) La escrituración (Art. I. de acuerdo al Art. puede ser. de manera que si afecta a más de uno.  el testamento militar. la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. 2. Son testamentos privilegiados. testamento solemne debe concurrir el ley. según el inciso final del Art. en los Art. que siempre será solemne. El otorgado en el extranjero puede ser extendido conforme a la ley chilena o a la ley extranjera. el primero de los cuales es ser hábiles (Art. pero hay casos en caso del testamento solemne abierto. 1008 inciso 3). ¿Qué sucede si uno de los testigos del testamento es inhábil? Si la inhabilidad no se manifiesta exteriormente.. Al comentar la definición del Art. al hablar de las disposiciones testamentarias. que público.Testamento solemne: es aquel en que se observan todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. determinadas expresamente por la ley (Art. . la circunstancia de la inhabilidad real del testigo no anula el acto. 2) La presencia de testigos: en todo número de testigos hábiles exigidos por la general es que se exija 3. Clasificación del testamento: Se hace en base a las solemnidades a que se encuentra sometido. se señala que el testamento. 1013. el testamento adolece de nulidad. Este es el no ha sido otorgado ante funcionario . 1012). El otorgado en Chile puede ser abierto o cerrado.Testamento menos solemne o privilegiado: es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades. 999. es decir. 1008:   Solemne Menos solemne 1.Habilidad de los testigos: Deben reunir ciertos requisitos. El testamento solemne puede ser otorgado en Chile o en el extranjero.  el testamento marítimo. en el aspecto o comportamiento del testigo inhábil. por consideración a circunstancias particulares. 1057 y 1058.Testamento solemne otorgado en Chile: Existen ciertos requisitos. y la opinión dominante era que este testigo podía serlo. Es un número variable.45 . 1030:  el testamento verbal.El error en materia testamentaria: El legislador lo trata. de acuerdo al Art. La regla que la ley exige que sean 5.

uno por lo menos debe saber leer y escribir. a lo menos. deben estar domiciliados en la comuna en que se otorga el testamento.. 1014 llama a otro funcionario a hacer las veces de notario. Puede ser de dos clases (Art. lo que interesa es otorgar el testamento con rapidez. La redacción del artículo no da argumento suficiente para decir que el Juez de Letras puede hacer las veces de escribano sólo a falta de notario.. . y tres testigos: . Ejemplo: hace de testigo en un testamento una persona de 17 años. 1012: 1) Dos de ellos. 2) Si el testamento se otorga ante tres testigos. De manera entonces que: a) En primer término. deben saber a lo menos dos. y se basa para afirmar ello en la expresión "podrá hacer las veces de un escribano". y en cuanto al territorio. Si hay notario. Podemos decir que es el funcionario donde se concurre normalmente para el otorgamiento.1.Testamento otorgado ante funcionario público competente. I. I.  Otorgado ante cinco testigos.1. público o nuncupativo: Es aquel en que el testador hace sabedores a los testigos. Este es por excelencia el funcionario competente para autorizar el testamento solemne abierto.Funcionario competente: Art. es porque parte del supuesto que no hay notario que pueda concurrir al otorgamiento del testamento. sino que su intención es sólo la de suplir la falta de notario. Hay que tener presente que en caso urgente el testador no va a poder averiguar si hay o no notario en el lugar de otorgamiento. En tanto que si se otorga ante 5. con toda seguridad lo habría señalado expresamente. o al menos en alguna forma.Otros requisitos de los testigos: Están contemplados en el inciso final del Art. Si ésta hubiere sido la intención del legislador. El notario debe ser competente en cuanto a la materia.1.Testamento abierto. Pero. b) Otro funcionario competente es el juez de letras del lugar del otorgamiento. obligatoriamente habrá que concurrir ante él. en general no se acepta la opinión de Claro Solar. Claro Solar sostiene que el legislador no pretende aumentar el número de funcionarios que pueden concurrir al otorgamiento del testamento. porque sería una circunstancia que afectaría . 1014 inciso 2. 1014):  Otorgado ante funcionario público competente y tres testigos. y sostener lo contrario introduciría un elemento de incertidumbre en materia testamentaria. ¿El testador puede elegir entre estos funcionarios? Claro Solar sostiene que cuando el Art. a quien todos creen mayor de edad. por cualquier causa que le impida esa concurrencia. tenemos el caso del testamento otorgado ante escribano o notario.46 Esta disposición es uno de los casos de aplicación del principio legado por los romanos de que el error común constituye derecho (error comunis facit jus). de las disposiciones contenidas en su testamento.

47 la validez. Por ejemplo, si una persona otorga testamento ante el juez de letras competente y, posteriormente otra persona desea impugnar el testamento, podría hacerlo probando que al momento del otorgamiento había notario en el lugar del otorgamiento, motivo por el cual el juez no estaba facultado para concurrir al otorgamiento del testamento. Por eso, la opinión mayoritaria es que el testador puede elegir entre el notario y el juez de letras. El testamento abierto, puede ser otorgado en protocolo o en hoja suelta. Lo normal es que se otorgue en el protocolo del notario, caso en el cual el testamento es una escritura pública, ya que cumple con todos los requisitos de ésta (Art. 403 COT). Pero no es obligatorio que se otorgue en el protocolo, sino que también podría otorgarse en hoja suelta, dándose las siguientes razones: a) Lo dispone el Art. 1017: "el testamento abierto podrá haberse escrito previamente"; lo cual indica que bien puede el testamento no ingresar al protocolo, ya que de lo contrario equivaldría a que éste saliese de la notaría, caso que jurídicamente es imposible. b) El Art. 866 CPC y 420 Nº 2 COT se refieren a la protocolización del testamento abierto otorgado en hoja suelta, sin hacer distinción en cuanto al funcionario ante el cual fue otorgado el testamento, lo que viene a confirmar que incluso si se hace ante notario no es forzosa su inserción en el protocolo. Tratándose del juez de letras, se otorga en hoja suelta, porque éste no tiene protocolo. I.1.2.- Testamento abierto otorgado ante cinco testigos: Este testamento se otorga sin la intervención de funcionario público, sino sólo ante cinco testigos (Art. 1014). Por el hecho de que no se otorgue ante funcionario público, este testamento no está revestido de la misma autenticidad de aquel que se otorgó ante el funcionario público competente y tres testigos. Por eso, la ley, para proceder a la ejecución de este testamento otorgado ante cinco testigos, exige previamente su publicación (Art. 1020). El juez competente para conocer la publicación del testamento, es el del último domicilio del testador (Art. 1009). El procedimiento de publicación es el siguiente: 1.- Fallecido el testador, se llevará el testamento ante el juez competente, el cual tiene que cerciorarse de la muerte del testador, salvo en aquellos casos que la muerte se presuma (Art. 1010). 2.- Hecho esto, el juez cita a su presencia a los testigos del testamento, para que reconozcan sus firmas y la del testador. Los testigos proceden a efectuar ese reconocimiento, y si alguno de ellos está ausente, los que se encuentran presentes abonarán sus firmas en caso necesario, y siempre que el juez lo estime conveniente. Las firmas del testador y de los testigos ausentes pueden ser abonadas por declaraciones juradas de otras personas fidedignas (Art. 1020). 3.- Reconocida la firma del testador y la de los testigos, el juez tiene que rubricar el testamento al principio y al fin de cada página, y disponer que se protocolice en alguna notaría (Art. 1020 inciso final). Protocolización del testamento otorgado en hojas sueltas:

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El Art. 866 CPC dispone que el testamento abierto, otorgado ante funcionario competente y que no se haya protocolizado en vida del testador, será presentado después de su fallecimiento y en el menor tiempo posible al tribunal, para que ordene su protocolización. Tratándose de testamento abierto otorgado ante 5 testigos y, por lo tanto, sin intervención de un funcionario público, la protocolización la ordena el Art. 1020. La protocolización del testamento, en general, presenta una particularidad porque, de acuerdo con el Art. 417 COT, esta protocolización debe hacerse agregando su original al final del protocolo, con los antecedentes que lo acompañen. De acuerdo con el Art. 415 COT, la protocolización se define como el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario. Para que la protocolización surta efectos legales, deberá dejarse constancia de ella en el libro Repertorio el día en que se presente el documento. Por su parte, el Art. 417 COT señala que para protocolizar los testamentos será suficiente la sola firma del notario en el libro Repertorio. Plazo para protocolizar: el CC no exige plazo para la protocolización del testamento otorgado en hojas sueltas ante funcionario competente, pero el COT en su Art. 420 dice que una vez protocolizados, valdrán como instrumentos públicos los testamentos solemnes abiertos que se otorguen en hojas sueltas, siempre que su protocolización se haya efectuado a más tardar, dentro del primer día siguiente hábil al de su otorgamiento. Los tribunales han resuelto que esa norma no es aplicable a los testamentos abiertos otorgados ante 5 testigos, porque previo a su protocolización debe procederse a su publicación, y ésta se efectúa después de fallecido el testador, con lo cual no es posible cumplir con el plazo indicado en el Art. 420 COT. También, se ha resuelto que la nulidad de la protocolización no implica la nulidad del testamento, sino que la sanción sería, si éste no puede volver a protocolizarse por haber transcurrido el plazo legal, que no tendría el carácter de instrumento público. Declaraciones que debe contener el testamento abierto: Sea el otorgado ante funcionario público y tres testigos, o el otorgado ante cinco testigos, según el Art. 1016 debe expresar:        El nombre y apellido del testador. El lugar de su nacimiento. La nación a que pertenece. Si está o no avecindado en Chile, y si lo está, la comuna en que tuviere su domicilio. Su edad. La circunstancia de hallarse en su entero juicio. Los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, de los hijos habidos en cada matrimonio, de cualesquier otros hijos del testador, con distinción de vivos y muertos. El nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos.

El Art. 1016, en su inciso 2, está complementado por el Art. 414 COT, que exige que el notario deje constancia de la hora y lugar en que se otorga el testamento. Otorgamiento mismo del testamento abierto:

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Arts. 1017 y 1018. El otorgamiento del testamento abierto puede dividirse en dos etapas: la escrituración y lectura del testamento, y su firma. 1.- Escrituración y lectura del testamento: Art. 1017. Los tribunales han resuelto que es nulo el testamento otorgado ante cinco testigos, en que no se indique cuál de ellos debe leerlo. El inciso final del Art. 1017 dispone que la lectura del testamento es un acto continuo e ininterrumpido. Este precepto está en perfecta armonía con el Art. 1015 inciso final. El Art. 1015 en el fondo dice qué es el testamento abierto. ¿Es necesario dejar constancia en el testamento, que se ha cumplido con la solemnidad de la lectura? Algunos sostienen que hay que dejar constancia en el testamento del hecho de haberse leído, porque el testamento es un acto solemne, y como tal tiene que bastarse a sí mismo, y esta exigencia no se cumple si no se deja constancia de haberse cumplido con esta solemnidad. Pero, en general, la doctrina y jurisprudencia están por la tesis contraria, y dan las siguientes razones: a) Porque son dos cosas diferentes las solemnidades y la prueba de ella. La solemnidad es la lectura del testamento, y la prueba de ella consiste en acreditar que se procedió a dicha lectura, lo cual podría hacerse sin la constancia en el testamento. b) Además, argumentan con el Art. 1019, en el sentido de que al referirse al testamento del ciego, sordo o sordomudo (que sólo pueden otorgar testamento abierto), exige expresamente que se deje constancia en el testamento de la circunstancia de haberse leído. Si la ley, en este caso específico exige que se deje constancia de la lectura del testamento, y nada dice en el Art. 1017, es porque la regla general es la inversa, o sea, que basta la lectura del testamento, no siendo necesario que éste de fe de ella. 2.- Firma del testamento: el Art. 1018 dispone que el acto de otorgamiento del testamento termina con la firma del testador y testigos, y por la del escribano, si lo hubiere. Puede acontecer que el testador no sepa o no pueda firmar, caso en el que se mencionará esta circunstancia en el testamento. No es necesario que alguien firme por él. Si alguno de los testigos no pudo o no supo firmar, otro testigo firmará por él y a ruego suyo, expresándose así en el testamento. Existe pues una diferencia entre el testador y los testigos: si el primero no sabe o no puede firmar, nadie podrá hacerlo por él; en cambio, en el caso de los testigos, su firma puede ser reemplazada por otro de ellos. La Corte Suprema ha fallado que en tal evento no es posible que firme por el testigo un tercero extraño al acto, so pena de nulidad del testamento. Hemos visto que el testamento solemne otorgado en Chile puede ser abierto o cerrado. La regla general en esta materia es que queda a elección del testador, la forma del testamento. Pero esta regla general tiene algunas excepciones, porque hay algunas personas que están obligadas a otorgar testamento abierto, y otras que están obligadas a otorgar testamento cerrado. 1) Personas obligadas a otorgar testamento abierto: Sólo pueden otorgar testamento abierto, y nunca cerrado:

se puede incluir dos categorías de personas: a) El sordomudo que sólo puede darse a entender por escrito. sólo podrá otorgar testamento cerrado. 1024. 1022). Lo normal es que sólo el testador tenga conocimiento de lo que él ha dispuesto. Al respecto se plantea la discusión: . También es válido. 1023):  Escrituración y forma del texto. el testamento solemne cerrado debe otorgarse siempre ante funcionario competente y tres testigos.. Dentro de la expresión utilizada por el precepto. I. 1023). 2) Personas que no pueden otorgar testamento abierto: Según el Art. Personas ante quienes debe otorgarse: A diferencia de lo que sucede con el testamento solemne abierto.  Redacción y firma de la carátula del testamento. Lo que caracteriza a esta forma de testamento es que los testigos u otras personas no saben el contenido del testamento. b) El extranjero que no conociere el idioma castellano.Testamento solemne cerrado o secreto: Es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de las disposiciones testamentarias (Art. 1019). que se encuentre escrito o a lo menos firmado por el testador (Art. Otorgamiento del testamento cerrado: Las etapas de que consta son (Art. b) El testamento está escrito por un tercero.50 a) El analfabeto (Art. pero no está firmado por él.  Introducción del texto en un sobre cerrado. en cuanto a la escrituración del testamento cerrado. c) El testamento está escrito de puño y letra por el testador. cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz. 1008 inciso final). y firmado por el testador. sordo o sordomudo (Art. 1. 1021). No se produce problema aquí en cuanto a la validez del testamento.. Aquí no existe la alternativa de otorgarlo ante 5 testigos (Art.2. b) El ciego. por el hecho de estar firmado por el testador. origina tres situaciones que pueden presentarse: a) El testamento está escrito y firmado por el testador. La redacción de este artículo. No hay duda alguna de que éste es válido.Escrituración y forma del testamento: La ley exige como solemnidad.

la otra posición sostiene que el testamento es nulo. 1023). El nombre. velando así porque la voluntad del testador se manifieste libre y espontáneamente y no se vea influenciada en modo alguno. al decir “escrito o a lo menos firmado por el testador". llega el momento de redactar la carátula. el cual debe estar debidamente cerrado: Esta etapa consiste en que el testador debe introducir el testamento en un sobre. fundándose en que el Art. 1023 inciso 5):     La circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio. apellido y domicilio del testador. que si se presenta un testamento cerrado. Esto es justamente lo que caracteriza al testamento cerrado. 1023). sino que lo que exige la ley es lo uno o lo otro.La introducción del testamento en un sobre. porque estima que no es necesario que el testamento esté escrito y firmado por el testador. De modo que en el testamento cerrado puede haber dos firmas del testador: la del testamento mismo.51 . 3. que se discute si puede faltar o no. el notario debe expresar las siguientes circunstancias (Art. Termina el otorgamiento de este testamento cerrado con la firma del testador y de los testigos. es la mayor solemnidad en el otorgamiento del mismo. Lo que caracteriza esencialmente al testamento cerrado es el acto por el cual el testador presenta al escribano y testigos el sobre cerrado que contiene el testamento. y la de la carátula.. Otra característica que presenta el otorgamiento del testamento solemne cerrado. y de cada uno de los testigos. 1023 inciso 1).Redacción y firma de la carátula: Una vez efectuadas las operaciones anteriores. 1023 dice que a lo menos debe estar firmado por el testador.la opinión dominante sostiene que este testamento sería válido. cosa que hace el notario. se ha resuelto que puede reemplazarse la firma en la carátula. . en términos tales que si se requiere extraer el testamento deba romperse la cubierta (inciso 3 del Art. Es de tal importancia esto. mes y año del otorgamiento. 416 COT. en orden a que debe indicarse la hora de otorgamiento del testamento. y con la firma y sello del escribano o juez letrado sobre la cubierta. a continuación. . El lugar. Quiere decir entonces que la parte en la cual el testador de viva voz expresa que en el sobre cerrado está su testamento.. A estas menciones debe agregarse la exigencia del Art. el cual debe ser cerrado exteriormente. estimándose que el legislador exige en todo caso la firma del testador en el testamento 2. es que éste debe ser ininterrumpido (inciso final del Art. día. Comienza la carátula con el epígrafe "testamento" y. el testamento adolece de nulidad. Ante la eventualidad de que el testador no pueda o no sepa firmar. y le da el carácter de secreto. El legislador no quiere que la redacción del testamento se realice por etapas. por la impresión digital del testador. con la cubierta del sobre violada. que es esencial y no puede omitirse. declarando de viva voz que en el sobre se contiene su testamento (Art.

quien debe rubricar el testamento al principio y al final de cada hoja. y 868 y 869 del CPC. 1020 inciso final). debiendo además ordenar su protocolización ante el notario que lo autorizó o ante aquel que el juez designe (Art. el juez citará al notario y testigos que concurrieron a su otorgamiento. En conformidad al Art. por delegación del juez del último domicilio (Art. Según el Art. antes de abrir el testamento. Si falta alguno de los testigos por cualquier motivo. es competente para conocer de esta materia el juez del último domicilio del testador. 868 CPC). 1025 inciso 2):  Deben reconocer su firma y la del testador. sellado o marcado como en el acto de la entrega.  Dejarlo en la notaría. se procede a abrir el sobre por el juez. 1009. el interesado exhibirá la partida de defunción del testador (Art. publicación y protocolización de un testamento cualquiera persona capaz de parecer por sí misma en juicio". que es un trámite judicial reglamentado por los Arts. esto es. 1025 del CC. 431 COT) Apertura del testamento cerrado: Una vez fallecido el testador. podrá ser abierto ante el juez con competencia en el territorio jurisdiccional a que pertenecía dicho notario. cerciorarse de la muerte del testador. y solamente puede ser exhibido en virtud de una resolución judicial (Art. 869 CPC "puede pedir la apertura. En todo caso. los otros abonarán las firmas de los ausentes. podrán ser abonadas las firmas del notario y testigos por la declaración jurada de otras personas fidedignas (Art. si está cerrado. el testador tiene la opción de:  Llevarse el testamento. En cuanto al procedimiento mismo de apertura del testamento. . Desde el momento de la protocolización. debiendo el juez. Con este objeto. Protocolización del testamento cerrado: Reconocidas las firmas y la integridad del testamento. por el notario y testigos. 1010. que tiene un carácter de privado.  Reconocerán si el testamento está tal cual fue otorgado. en conformidad al Art.52 Terminada esta etapa de otorgamiento del testamento. y siempre que el juez lo estime conveniente. pero si el testamento se ha otorgado ante notario que no sea del último domicilio del causante. según el Art. En caso necesario. lo cual constituye una excepción a la regla general. 1025 inciso final). el testamento adquiere el carácter de instrumento público. el notario debe llevar un libro índice. en el cual se deja constancia de los testamentos cerrados otorgados ante él. Este libro índice tiene el carácter de secreto. salvo en los casos de presunción de fallecimiento. será reemplazado por el notario que le ha sucedido. 305 inciso final). Si falta el notario que intervino en su otorgamiento. 420 COT. los cuales depondrán sobre dos hechos (Art. para poder proceder a la ejecución de su testamento es necesaria la apertura de él.

53 Nulidad del testamento solemne: La regla general en esta materia es que la omisión de cualquier solemnidad en el testamento produce la nulidad absoluta de éste, lo cual se comprende pues si el testamento es solemne, es con el fin de garantizar la voluntad libre y espontánea del testador (Art. 1026 inciso 1). Para ver si un testamento es válido o nulo, habrá que examinar si se dio cumplimiento a cada una de las solemnidades que la ley exige, ya que la omisión de cualquiera de ellas, acarrea la nulidad del testamento. Pero esta norma hay que entenderla en relación con lo que dispone el inciso 2 del Art. 1026. Sanción por la omisión de la mención del lugar de otorgamiento del testamento: Tanto en el testamento abierto, como en la carátula del cerrado, el CC exige que se indique el lugar de otorgamiento del testamento. Al respecto, se ha discutido qué se entiende para estos efectos por lugar. Hay autores que creen que éste es el sitio específico en que se otorga el testamento, o sea, el oficio del notario, la casa del testador, su oficina profesional, etc. Otros, dicen que se está refiriendo al lugar geográfico del otorgamiento, como la ciudad o comuna en que el testamento fue otorgado. En el COT se exige en cuanto al otorgamiento del testamento, que el notario deje constancia de la hora y lugar en que se otorgó (Art. 414), y se dice que no se considerará como pública o auténtica la escritura en que ello no conste. Se ha resuelto por los tribunales que si se omite la mención del lugar de otorgamiento, la sanción es la que indica el COT, esto es, no se considerará escritura pública el testamento. Pero esta sanción es aplicable sólo a los testamentos que se otorguen ante escribano, y en su protocolo, porque los demás testamentos no tienen carácter de escritura pública y, por consiguiente, no se les puede aplicar esta sanción. Por eso, se considera que respecto de los demás testamentos se aplica el Art. 1026 Sanción por la omisión de la mención de la hora de otorgamiento del testamento: El CC no exige constancia de la hora de otorgamiento del testamento, exigencia que está establecida en el Art. 414 COT, tanto para los testamentos abiertos, como cerrados. En consecuencia, la omisión de esta exigencia no cae en el Art. 1026, ya que él se refiere a la omisión de las menciones exigidas por el CC, en los artículos que le preceden. La cuestión es discutible. En todo caso, es mejor indicar la hora. La habilidad putativa del funcionario que interviene en su otorgamiento, ¿anula el testamento? La jurisprudencia es vacilante respecto a la suerte de un testamento otorgado ante funcionario cuyo nombramiento adolezca de vicios legales generalmente ignorados. La Corte Suprema en una oportunidad declaró que tal testamento es nulo, pues el vicio en la designación del notario se comunicaría al testamento, el cual habría sido otorgado ante funcionario incompetente. En otro fallo del mismo tribunal, se sostuvo que los vicios en el nombramiento del notario no repercuten en la validez del testamento. Este fallo no hace sino aplicar la doctrina de

54 que el error común constituye derecho, pues si el notario ejerce su cargo públicamente y, en definitiva resulta haber existido algún defecto en su designación, ignorado por todos, nos encontramos ante un caso típico de error común. II.- Testamento solemne otorgado en país extranjero: Se refiere a esta materia, el Párrafo 3 del Título III del Libro III (Arts. 1027 a 1029). En conformidad a estos preceptos, este testamento puede otorgarse de dos formas:  Conforme a la ley extranjera (Art. 1027).  Conforme a la ley chilena (Arts. 1028 y 1029). II.1.- Testamento otorgado en país extranjero, conforme a la ley extranjera: Para que tenga validez en Chile, tiene que cumplir con los requisitos exigidos por el Art. 1027: a) Debe otorgarse por escrito. b) Debe acreditarse que se han cumplido las solemnidades exigidas por la ley extranjera. c) Debe acreditarse la autenticidad del instrumento respectivo, en la forma ordinaria (Art. 17, en relación con el Art. 345 CPC). El Art. 17 indica en qué consiste la autenticidad de un instrumento. Dicha autenticidad se prueba conforme a las reglas establecidas en el Art. 345 CPC, sobre legalización de las firmas de las personas que intervienen en el instrumento. El Art. 1027 es aplicación de los Arts. 17 y 18, el primero de los cuales consagra el principio de que los actos se rigen por la ley del lugar en que se otorgan. El testamento que se otorga en el extranjero, de acuerdo con las leyes del país respectivo, está bien otorgado, y la ley le reconoce pleno efecto. Sin embargo, el Art. 1027 contiene una excepción a este principio, pues pone una pequeña limitación: que el testamento sea escrito, no reconociendo valor al verbal, cualquiera sea su eficacia en el extranjero. Validez en Chile del testamento hológrafo otorgado en el extranjero: El testamento hológrafo, es aquel que ha sido escrito y firmado de puño y letra por el testador, sin necesidad de cumplir con ninguna solemnidad. Las legislaciones que aceptan este testamento (como la francesa) sólo exigen que esté escrito, y firmado de puño y letra por el testador. La ley chilena no reconoce a este testamento; pero, el otorgado en país extranjero que le reconoce eficacia, ¿tendrá valor en nuestro país? Hay quienes piensan que tal testamento carece de valor en Chile, pues el Art. 1027 exige probar la autenticidad del testamento otorgado en país extranjero, lo que evoca la idea de un instrumento público.

55 Sin embargo, el grueso de la doctrina chilena estima que el testamento hológrafo otorgado en país extranjero es válido en Chile, siempre que esa legislación lo acepte como válido. Razones: 1) La exigencia básica del Art. 1027, para la validez en Chile del testamento otorgado en país extranjero, es que sea escrito, y el testamento hológrafo consta por escrito. 2) El CC acepta el principio "locus regit actum" (la ley del lugar rige el acto) y, en consecuencia, si el testamento hológrafo tiene validez según la ley del país en que se otorga, también la tendrá en Chile, debiendo cumplirse con las demás exigencias del Art. 1027 (que se acredite el cumplimiento de la ley extranjera, y la autenticidad en forma ordinaria). II.2.- Testamento otorgado en país extranjero, conforme a la ley chilena: Para que el testamento otorgado en el extranjero, conforme a la ley chilena, tenga eficacia en nuestro país, el Art. 1028 exige la concurrencia de las circunstancias siguientes: 1) El testador debe ser chileno, o extranjero domiciliado en Chile. 2) Los testigos que intervienen en este testamento deberán ser chilenos o extranjeros domiciliados en la ciudad en que se otorgue el testamento. 3) El testamento debe haber sido otorgado ante un cónsul o representante diplomático chileno; y el instrumento debe llevar el sello de la legación o consulado. 4) En lo demás, se observarán las reglas del testamento solemne otorgado en Chile. Como el testamento puede ser abierto o cerrado, hay que respetar la solemnidad del caso.

Remisión de la copia del testamento o de la carátula: El testamento otorgado en el extranjero, en conformidad a la ley chilena, deberá ser ejecutado en nuestro país; por ello, los últimos incisos del Art. 1029 reglamentan los trámites necesarios. Así: 1) El testamento abierto otorgado ante representante diplomático se extenderá en dos copias: una queda en poder del testador y la otra la envía el jefe de la representación al Ministro de Relaciones Exteriores. 2) En el testamento cerrado, el testador lleva el sobre que contiene el testamento, pero además debe dejar una copia de la carátula, que será enviada por el representante diplomático al Ministerio de Relaciones Exteriores. III.- Testamento menos solemne o privilegiado:

1030. Apertura. Caducidad del testamento verbal: el testamento solemne puede ser dejado sin efecto. c) El testador debe hacer sus declaraciones y disposiciones de viva voz (Art.  El testamento militar. existe otra causal de terminación del testamento: la caducidad. c. valdrán como instrumentos públicos los testamentos menos solemnes o privilegiados que no hayan sido autorizados por notario. b. 2) Ciertas solemnidades en el otorgamiento (Art. previo decreto del juez competente. En cuanto a la protocolización. 1032): a. . 1. 870 CPC dispone: "los testamentos privilegiados se someterán en su apertura. a las reglas establecidas por el CC respecto de ellos". El testador declarará expresamente su intención de testar. Al tenor del Art. publicación y protocolización de un testamento privilegiado: El Art. por consideración a circunstancias especiales. o sólo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente requiere. 1035).  El testamento marítimo. deben concurrir tres testigos (Art.. Las personas cuya presencia sea necesaria.56 Según el Art. además de la revocación. 1008. 1033 a 1040. En los testamentos privilegiados. b) En el testamento verbal. el testamento menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades establecidas por la ley. serán unas mismas del principio al fin. 1034). Requisitos: a) Peligro inminente para la vida del testador (Art.Testamento verbal: Arts. son testamentos privilegiados:  El testamento verbal. determinadas expresamente por el legislador. por revocación. 420 COT dispone que una vez protocolizados. el Art. El acto será continuo. 1033). publicación y protocolización. Solemnidades comunes a todo testamento privilegiado: 1) La presencia de testigos.

Requisito esencial para testar militarmente: que exista un estado de guerra (Art. 1039). Finalmente. Además.. pero en base a lo dispuesto por el Art. pero puede tener una mayor aplicación práctica. 1047) y verbal (Art. rehenes y prisioneros que pertenezcan a dicho cuerpo. el Art. El testamento verbal debe ponerse por escrito. 1040 dispone que puede pedirse la nulidad del testamento verbal. puede ser cerrado (Art. El fundamento de este testamento privilegiado estriba en el hecho que en condiciones de guerra se hace imposible observar todas las solemnidades exigidas por la ley. por ejemplo. . 1041 a 1045). 1042 a 1045. resolución judicial (Art. que la doctrina llama generalmente testamento militar abierto. pues la ley permite otorgarlo en época de paz. 1041. alegando la falta de razón del testador. 2. 1036).57 El Art. puede decirse que es aquel que se otorga en tiempo de guerra. la falsedad de los testigos. Clasificación de los testamentos militares: El testamento militar puede otorgarse en la forma indicada por los Arts. que indica quien puede recibir el testamento militar. se compone fundamentalmente de 3 etapas:    examen de los testigos (Arts. o en un buque mercante que navega bajo bandera chilena.. protocolización (Art. etc. 1041 a 1047. Tiene los mismos fundamentos que el testamento militar. Podemos definirlo como aquel que se otorga en alta mar. indica los casos en que caduca el testamento verbal. 1046. de acuerdo a las reglas generales. 1048 y 1055.Testamento militar: Arts. Estos artículos dan. en un buque de guerra chileno. El trámite de poner por escrito este testamento verbal. que nos remite a los Arts. Quiénes pueden otorgar testamento marítimo: Art. Funcionarios ante quienes puede otorgarse este testamento: Art.Testamento marítimo: Arts. 1039). 1037 y 1038). 1041. Tampoco la ley ha definido este testamento. por los militares y demás individuos empleados en un cuerpo de tropa de la República. en el plazo fatal de 30 días subsiguientes a la muerte del testador (Art. Clases de barco en que se puede testar marítimamente: Art. respecto de este testamento. Personas que pueden testar militarmente: Art. y voluntarios. 1041. normas muy semejantes a las del militar. 1048 a 1055. 1051. 1043). 1036. 3.

por ende. que a su vez había revocado uno anterior. cuando subsiste en la parte que no ha sido dejada sin efecto por el nuevo testamento. Para que se puedan revocar las disposiciones testamentarias. Está establecida en los Art. pero ello se concluye por las distintas normas relativas a la revocación. 1055). 999). la que se hace en términos formales y explícitos. 1215. cuando queda sin efecto íntegramente el testamento. en todo lo que perjudique dichas asignaciones forzosas". ¿tiene que hacerse por otro de la misma clase?: Puede hacerse por otro cualquiera (Art. salvo que el testador lo diga expresamente (Art. no haya respetado las legítimas o mejoras. que no hace referencia a las declaraciones testamentarias (igual en los Art. Los testamentos marítimos otorgados en naves mercantes. Clasificación de la revocación: 1) Revocación total y parcial: Es total. Hay que distinguir entre disposiciones y declaraciones testamentarias. 1213). 2) Testamento marítimo cerrado (Art. 1034. La revocación de un testamento. 1214). Esta facultad es de orden público. Es tácita. Es parcial. etc. diferencia que se hace en los Art. La ley no lo dice expresamente. en caso de que el testador. 1038 y 1039. 1053). 999. 3) Testamento marítimo verbal (Art. 2) Revocación expresa y tácita: Es expresa. 1211. sólo pueden ser abiertos (Art.). 1212). 1001. aquella en que un nuevo testamento contiene disposiciones irreconciliables con las de los anteriores testamentos (Art. 1001). es preciso otorgar otro testamento. Por otra parte. Concepto: "Es aquella que corresponde a los legitimarios. no hace renacer este último. LA REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO: El testamento es esencialmente revocable (Art. Lo revocable son las disposiciones testamentarias: a ellas expresamente se refiere el Art. . La revocación afecta sólo a alguna de las disposiciones. 1216 y 1220.58 Clasificación de los testamentos marítimos: 1) Testamento marítimo abierto (Arts. según los casos. 1215) La acción de reforma del testamento: Esta acción es un medio indirecto que el legislador otorga a los asignatarios forzosos para la defensa de sus legítimas y mejoras. en su testamento. o a sus herederos. 1054). 1048 a 1052). para pedir que se modifique el testamento. y no a su totalidad (Art. la revocación de un testamento. no tienen ninguna validez las cláusulas que implican una renuncia a dicha facultad (Art.

el mandato al que se refiere el Art. pueden hacerse valer en forma conjunta. porque ella persigue un fin económico.. debe dirigirse en contra de los asignatarios instituidos por el testador. Para que opere la prescripción. No obstante. 2163 Nº 5).59 Características de esta acción: 1. la acción de reforma del testamento difiere de la acción de petición. 2) También se puede perseguir a través de ella la cuarta de mejoras. siendo por tanto renunciable. Por ello. que precisamente están amparados por esta acción. 1216). cuando sus derechos han sido transgredidos en favor de terceros extraños que no son legitimarios. 1279). lo que acontecerá cuando el testador distribuye o asigna dicha cuarta a personas distintas de aquellas a quienes corresponde (Art. c) El albacea debe ser absolutamente capaz. puede dirigirse en contra de cualquier persona que esté poseyendo la herencia a título de heredero.Es una acción patrimonial. El Art. transmisible y prescriptible (Art. contempla una figura que se llama "preterición". Reclamará la legítima efectiva. precisamente. deben concurrir dos requisitos:   Que los legitimarios tengan conocimiento del testamento desconocen sus derechos. en perjuicio de los asignatarios forzosos. cuando sus derechos han sido violados en favor de otro legitimario. con cierta características sui géneris. tanto rigorosas como efectivas (Art. y por ende. 1217). por tanto. Que tengan conocimiento de su calidad de legitimarios. En esto. una vez aceptado. 1220). 2169. Objeto de esta acción: 1) A través de ella. Es una especie de mandatario. transferible. d) El cargo de albacea es intransmisible (Art. pueden perseguirse las legítimas. Es.Es una acción personal. b) Es irrevocable. pues debe otorgarse en el testamento mismo. que es una acción real que. 1218. El legitimario va a reclamar la legítima rigorosa en caso que sea un ascendiente. y también si es descendiente. 2.. 1270). de la misma forma que el mandato termina por la muerte del mandatario (Art. en que se Características del albaceazgo: a) Es solemne. que consiste en haber sido pasado en silencio un legitimario en el testamento. LOS ALBACEAS O EJECUTORES TESTAMENTARIOS “Son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer ejecutar sus disposiciones” (Art. . los tribunales han resuelto que estas acciones no son incompatibles.

habría que señalar que en caso de pluralidad de albaceas. En todo caso. pero si es también asignatario. a menos que el testador los haya exonerado de esta responsabilidad solidaria. También se distingue entre albaceas generales y albaceas fiduciarios. Aceptación tácita sería todo acto que suponga necesariamente la intención de haber aceptado el cargo. 1293 y 1294). exigir en la partición el señalamiento de un lote suficiente para el pago de las deudas hereditarias (Art. 1271). Mientras no se dividan las funciones. Art. se hace indigno de suceder al causante (Art. j) El cargo de albacea es voluntario: el albacea no está obligado a aceptar el cargo (Art. no podrá . En doctrina. enajenar bienes de la sucesión (Art. En Chile. que no esté expresamente exceptuada. 1277). y que no hubiere tenido derecho de ejecutar sino en su calidad de albacea. La regla son los albaceas generales. en ciertos casos. Finalmente. se habla de albaceas testamentarios. la ley la fija en un año contado desde el día en que el albacea haya comenzado a ejercer su cargo. o pueden solicitar al juez que divida las funciones (Art. 1302) o. según la remuneración establecida por el testador (Art. g) El albacea es remunerado. La duración la fija el testador y. i) Pueden haber varios albaceas. ese gasto es una baja general de la herencia. No se le pueden ampliar ni restringir sus facultades. Esta última clasificación es importante desde el punto de vista de las atribuciones del albacea: El albacea sin tenencia de bienes. no puede haberlo. De los albaceas fiduciarios. se clasifican los albaceas en albaceas con tenencia de bienes o sin tenencia de bienes. Puede también. el juez está facultado para ampliar el plazo fijado por el testador o la ley. l) Puede ser albacea cualquier persona natural. 1272). pueden obrar separadamente. h) El albaceazgo es un cargo de duración limitada. según la determinación que haga el juez. Desde el punto de vista de las facultades judiciales. No habiendo albacea nombrado en el testamento. No pueden serlo los menores de edad ni las personas incapaces de ser tutor o curador (Art. 1286) y de los legados cuyo pago no se haya impuesto a alguien en particular (Art. 1284). sólo son testamentarios. 1282 y 1283). trataremos después. y la responsabilidad de ejecutar las disposiciones testamentarias pertenece a los herederos (Art. En tal caso. k) La aceptación del cargo puede ser expresa o tácita (Art. 1278). En todo caso. 1290.60 e) El cargo de albacea es indelegable (a menos que el testador haya concedido expresamente la facultad de delegarlo. o que el mismo testador o el juez hayan distribuido sus atribuciones. y rechaza el encargo sin probar inconveniente grave. legítimos o dativos. 1291 y 1292). en silencio de éste. f) El albacea no tiene más atribuciones que las indicadas expresamente por la ley. Finalmente. deben actuar de consuno. 1280). en subsidio. tiene la facultad y obligación de velar por la seguridad de los bienes de la sucesión (Art. en ciertas condiciones y con ciertos requisitos (con anuencia de los herederos y en pública subasta). por disposición del testador. la responsabilidad entre ellos es solidaria. 1277 y 971).

1300). 1303 y siguientes). sin los requisitos legales. tiene. f) Por no haber aceptado el cargo dentro del plazo fijado por el juez. En caso que el acto que se celebre sea compraventa. además de las facultades y atribuciones de los albaceas sin tenencia de bienes. 1278). 2144. y no será obligado a rendir caución. El albacea está obligado a: a) Llevar a cabo el encargo (Art. 1309). obligación irrenunciable. 1275 y 1279). y debe restituir lo que haya recibido a título de remuneración. la responsabilidad es por regla general solidaria. y a petición de los herederos o del curador de la herencia yacente (Art. Si hubo dolo (y no sólo culpa grave). b) Rendir cuenta (Art. 1294 hace aplicable a los albaceas la prohibición del Art. sino que deben accionar en contra de los herederos. 1301). 1295). y deberá pagar o cobrar los saldos que resulten a su favor o en contra (Art. respecto a que los tutores o curadores no pueden celebrar ciertos actos. en relación al Art. No podría ejercerse en contra del albacea la acción de reforma del testamento. 412. Siendo varios. las atribuciones de los curadores de herencia yacente. aquel a quien se ha conferido facultad de administrarlos. b) Por el cumplimiento del encargo. Al albacea le es prohibido: a) Ejecutar disposiciones testamentarias contrarias a las leyes (Art. 1307). debe indemnizar perjuicios. 1466 y 10. puede cobrar créditos y ser demandado para el pago de las deudas hereditarias. El cargo de albaceazgo se extingue: a) Por la llegada del plazo (Art. no habría un caso de nulidad (por vulnerar una norma prohibitiva) sino más bien de inoponibilidad. sino para defender la validez del testamento (Art. 1278) respondiendo de culpa leve (Art. 1310). además se hace indigno de suceder al causante. a instancias de cualquier interesado en la sucesión (Art. El albacea con tenencia de bienes. d) Por muerte o incapacidad sobreviniente del albacea (Art. por tener las atribuciones del curador de herencia yacente. por culpa grave o dolo. sino a requerimiento de los herederos. e) Por renuncia del albacea (Art. habría que aplicar las reglas especiales de los Art. pues por sobre los Art. y b) Celebrar ciertos actos o contratos. legatarios o fideicomisarios (Art. La renuncia con causa legítima sólo lo priva de una parte proporcionada de la remuneración. y cabe añadir que los acreedores hereditarios y testamentarios no pueden demandar al albacea el pago de las deudas y legados. 1276). o sea. Desde el punto de vista de las facultades judiciales. Puede renunciar en los casos en que al mandatario le es lícito hacerlo. 1296 y 1297). 1299). .61 comparecer en juicio en calidad de tal. 1800. c) Por remoción del albacea. El Art. aun antes del plazo de duración (Art.

la disposición testamentaria es nula sólo en el exceso. c) Sólo puede destinarse a los encargos secretos. a nuestro juicio. y al exigir en el albacea los requisitos para ser albacea y para ser legatario. del Art. La jurisprudencia ha dicho que si se excede. esto último a fin de que no se corra el riesgo de que por medio de esta institución se vulneren incapacidades para suceder. o el testamento de una persona difunta. el testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero. para suceder en sus bienes". El albaceazgo fiduciario debe reunir ciertos requisitos: a) El albacea fiduciario debe estar designado en el testamento (Art. 1313). El albacea fiduciario no es un asignatario modal. 1312). a instancia de un albacea general. 953 define las asignaciones por causa de muerte como "las que hace la ley. b) El albacea debe tener las calidades para ser albacea y para ser legatario (Art.62 El albacea fiduciario De acuerdo al Art. f) Como contrapartida. 1314). El Art. que el encargo no adolece de objeto ilícito. creemos que los encargos secretos sólo pueden ser a favor de legatarios. No es el asignatario de las disposiciones (sin perjuicio que puede además ser asignatario. El albacea fiduciario es. 1312. al albacea. por otros conceptos). o de un heredero. y las efectuadas por testamento son . y que desempeñará fiel y legalmente el encargo. aquella persona a quien el testador encarga el cumplimiento o ejecución de disposiciones testamentarias secretas o confidenciales. sujetándose a la voluntad del testador (Art. ni a rendir cuenta de su administración. y con algún justo motivo (Art. Así se desprende. Como el encargo es secreto. El encargado de ejecutarlos. Las que hace la ley son las asignaciones abintestato. e) El albacea fiduciario no puede ser obligado a revelar el objeto del encargo. 1312). d) El albacea fiduciario debe jurar ante el juez que el encargo no tiene por objeto pasar bienes del causante a un incapaz. no es necesario que el asignatario favorecido con el encargo secreto sea persona cierta y determinada (Art. hasta la mitad de la parte de bienes que el causante haya podido disponer a su arbitrio (Art. No podrían destinarse a encargos secretos o confidenciales asignaciones a titulo universal. el albacea puede ser obligado a rendir caución. 1315). se llama albacea fiduciario. pues. Aunque la jurisprudencia es vacilante. IV UNIDAD: LAS ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS. 1311. y a cualquier otra persona. o del curador de la herencia yacente. 1056). para que se invierta en uno o más objetos lícitos una cuantía de bienes de que pueda disponer libremente. que alude a determinar en el testamento las especies o la suma determinada de dinero.

Las exigencias subjetivas deben concurrir en la persona misma del asignatario. quién es el llamado a determinar a cuál institución de beneficencia va a beneficiar la disposición. Por excepción. hay tres casos en que la ley admite la indeterminación del asignatario: 1) Asignaciones hechas con un objeto de beneficencia (Art. se aplicará a los de la parroquia del testador.1065 dispone que ninguna de las dos o más personas entre las cuales exista la duda tendrá derecho a la asignación. a cuál objeto de beneficencia se destina la asignación. Por tanto. pero si el asignatario no está determinado en esta forma. . En este evento.63 asignaciones testamentarias. Las asignaciones testamentarias reciben también el nombre de disposiciones testamentarias. Nos corresponde ocuparnos de la determinación y certidumbre del asignatario. Requisitos de las asignaciones testamentarias: Los requisitos para suceder a otra persona son de orden subjetivo y de carácter objetivo. 2) Asignaciones dejadas a los pobres (Art. para ser capaz. La certidumbre y determinación del asignatario (Art. el asignatario debe ser persona determinada o determinable. En caso de que la asignación testamentaria se encuentre concedida en términos tales que exista incertidumbre sobre la persona a la cual el testador ha querido referirse. el CC insiste en este concepto en los Art. el Art. Los requisitos subjetivos para suceder son:  Ser capaz de suceder. Lo que en general se dejare a los pobres. podemos definir a las asignaciones testamentarias como las que se hacen en el testamento de una persona difunta.699. 962 y 963. para suceder en sus bienes. siempre que el testamento contenga indicaciones que permitan su identificación. y de los requisitos propios de las asignaciones en sí mismas. de 1929 (VER nota al pie de este Art. 1056 inciso final). Por otra parte.  Ser persona cierta y determinada. 1056.  Ser digno de suceder al causante. debe existir natural o jurídicamente al tiempo de deferírsele la asignación. 1056): En cuanto a la certidumbre. La determinación del asignatario en el testamento debe hacerse con el nombre de éste. según los cuales el asignatario. 1056). 1056 inciso 2). y los requisitos objetivos determinan la validez o nulidad de las propias asignaciones. El problema es saber cómo se suple la indeterminación. se aplica el inciso 3 del Art. norma modificada por la Ley 4. no se produce la ineficacia de la disposición testamentaria.

64 3) Asignaciones dejadas indeterminadamente a los parientes (Art. 1064): el legislador en este caso interpreta la voluntad del testador. al igual que la individualización del asignatario. Para que la asignación sea válida. En efecto. deben ser determinadas o determinables. o sea. es menos estricta la individualización de los bienes asignados. porque en tal caso se sucederá en todo o en una cuota de ese patrimonio. en los Art. Esta regla de la determinación. 1066. Pues bien. En los legados de especie o cuerpo cierto. debe estar determinado el objeto de la misma. que permitan precisar las especies. Requisitos de las asignaciones en sí mismas: Las asignaciones. . Del Art. puede suplirse por indicaciones claras del testamento. En todo caso. los cuales deben estar determinados genéricamente o en cantidad. el precepto dice que el error anula la disposición. basta la determinación del patrimonio del causante. de la misma norma se concluye que el error vicia la cláusula cuando es determinante. El Art. 1066). se desprende que el error en la persona vicia la asignación. se exige la determinación de la asignación: debe estar determinada en sí misma. 1058 deja en claro que el error sólo afecta las cláusulas testamentarias en que incida. Esta determinación. Es sabido que el error en la persona no anula los actos jurídicos. El error en materia de asignaciones testamentarias: El legislador reglamenta el error en materia de asignaciones testamentarias. si no hubiere duda acerca de la persona. se exige la determinación de los bienes que la forman. o cuando menos ser determinables. sino cuando ellos se celebran en consideración a la persona misma. y establece que la asignación corresponderá a los consanguíneos de grado más próximo. y por ello el error en cuanto a la persona del asignatario vicia la disposición. teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a las reglas generales. 1057. 1452. al igual que los asignatarios. sólo el error de hecho produce el efecto de invalidar la asignación. en virtud de que el testamento contenga indicios claros al respecto. no así el de derecho. Entonces. según el orden de sucesión abintestato. tiene una excepción contemplada en el inciso 2 del Art. aplicando la regla general del Art. pero el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición. las asignaciones testamentarias son actos intuito personae. Finalmente. caso en el cual reciben el nombre de intuito personae. 1057 y 1058. En los legados de género. Tratándose de una asignación a título universal (herencia). Pero si es un legado. la determinación exigida es la máxima: la específica. la determinación puede suplirse por indicaciones claras en el testamento. si aparece claro que sin él no hubiera tenido lugar. es decir. géneros o cantidades legadas. lo que se deja al asignatario: esta es una determinación objetiva (Art. no es nula la asignación testamentaria si no existe duda acerca de la persona física del asignatario.

Aquí se nos plantea un problema. porque la ley no nos dice qué se entiende por justo motivo. por ejemplo. es sostener que el Art. 1060. 1067 permite indirectamente hacer lo que el Art. el poco caudal de la herencia. 1067 se pone en el caso que la elección la haga un asignatario. 1063. 1063. 3) La elección del asignatario por otra persona. El Nº 5 del Art. sea absolutamente. cualquiera que ella sea. y el Art. 1063 impide dejar a una persona la elección del asignatario. en caso de conflicto entre ambos. porque así estaría de acuerdo con el espíritu general . etc. ¿Cómo armonizar ambas disposiciones? Una solución que se propone a este problema. Otra solución sería aplicar el Art. Según el Art. y en concordancia con dicha disposición está establecido el Art. 2) La falta de manifestación clara de la voluntad. 676). 1067. está el Art. el Art. éste no estará obligado a justificar su resolución. que nos obliga a hacer una distinción: 1) Si al heredero o legatario le fuere beneficioso rehusar la asignación: están obligados a llevarla a efecto. 2) Si del incumplimiento de la asignación no resulta utilidad al legatario. porque siendo el testamento un acto personalísimo. 1003 declara que el testamento es un acto de una sola persona. declara inhábiles para testar a los que no pudieran expresar claramente su voluntad. Algo semejante ocurre en la tradición (Art. el hecho de haber sido el asignatario un ingrato con el recuerdo del testador. en el caso de que la elección la haga un tercero cualquiera. el Art. 1005. 1067. 1063. 24.65 aun cuando exista un error en cuanto a su nombre o calidad. el legislador invalida una serie de disposiciones testamentarias en que se teme se ha atentado en contra de la voluntad del causante. debe primar por consiguiente el Art. por sobre el Art. a menos que prueben justo motivo para no hacerlo. Por su parte. Se entiende en doctrina que sería justo motivo. Otros requisitos de las asignaciones testamentarias: 1) La nulidad de las disposiciones captatorias. 1067 es especial respecto del Art. 1059. 1067 y el 1063 existe una cierta contradicción. en defensa del principio de que en el testamento debe manifestarse la voluntad libre y espontánea. la facultad de testar es indelegable. Se señala en doctrina que entre el Art. 1004. exenta de vicios e influencias extrañas del testador. porque el Art. El Art. Como habría en ello una delegación de esta facultad. porque el Art. Problema del cumplimiento de una asignación que se deja al arbitrio de un heredero o legatario: Se refiere a esto el Art. Como se puede apreciar. 1063. 1063 declara que la elección de un asignatario no puede depender del puro arbitrio ajeno. En armonía con dicho precepto. sea de entre cierto número de personas. Siempre quedaría entonces un campo de aplicación al Art. 1063 prohíbe.

Esto siempre deja campo de aplicación al precepto. cuyo epígrafe es "De las asignaciones testamentarias condicionales". En materia de asignaciones testamentarias condicionales. 3. Clasificación de las asignaciones testamentarias: Las asignaciones testamentarias pueden ser clasificadas desde diversos ángulos: 1. Asignaciones modales. 1079. de tal suerte que es la voluntad del testador la que prima.Asignaciones condicionales: El Art. que da un concepto de las obligaciones condicionales.66 de la legislación.De las asignaciones sujetas a modalidad: Estas pueden ser de tres clases:    Asignaciones condicionales. Una de las características de la condición es que ella debe consistir en un hecho futuro. de que se alegue justo motivo para no cumplir la asignación. Asignaciones a plazo. 1070 las define... que son la condición. b) Las normas que se contienen en el Título IV del Libro IV.Asignaciones a título universal o herencia.Asignaciones voluntarias y asignaciones forzosas. 1069). En materia de asignaciones condicionales. encontramos dos normas (Art. según su arbitrio o deseo. el plazo y el modo. Las primeras son aquellas que el testador está en libertad de efectuar o no. 2. si la asignación condicional lleva envuelta la constitución de un fideicomiso. siempre que no vulnere las prohibiciones o requisitos establecidos por la ley (Art. La interpretación del testamento: En materia testamentaria. para el caso. 1071 y 1072) que se refieren a aquel caso en que el . la regla de interpretación es que prevalece la voluntad del testador claramente manifestada en el testamento. norma que se relaciona con el Art. c) Finalmente. según el Art. y asignaciones a título singular o legado. o vayan a verse afectados por alguna de las modalidades.. Las forzosas son aquellas que está obligado a hacer. 1473. 1. son aplicables 3 clases de disposiciones: a) Las normas contenidas en el párrafo 2 del Título IV del Libro III. y el legislador las suple aún con perjuicio de sus disposiciones expresas. según si los efectos de la asignación se produzcan inmediatamente. cuyo rótulo es "De las obligaciones condicionales y modales". I.Asignaciones puras y simples y asignaciones sujetas a modalidad.. se aplican las reglas de la propiedad fiduciaria.. por ejemplo.

pasado o futuro de un hecho debe entenderse en relación con el momento de testar. se tendrán no escritas las condiciones impuestas al asignatario de no contraer matrimonio. este principio tiene las siguientes excepciones: 1) Se puede establecer como condición. Los Art. 1072 formula una distinción. 1074. 1074). al momento de deferírsele la asignación (Art. se presumirá que el testador exige la repetición. 1074 y 1075 determinan que. mientras carezca de marido que pueda socorrerla. o permanecer en estado de viudedad. 1071). como el deseo de favorecer a la mujer. Sin embargo. 1075. 4) Vale la condición de no casarse con una persona determinada (Art. no vale la disposición (Art. por regla general. si el asignatario tiene uno o más hijos del anterior matrimonio. c) Que el hecho que se indica como condición sea realmente un hecho futuro al momento de otorgarse el testamento. Así. 1076 y 1077). salvo que se exprese otra cosa. 2) Se puede imponer la exigencia de permanecer en estado de viudedad. cualquiera sea la naturaleza del hecho. pero se cumplió en vida del testador. y las reglas que se dan son las siguientes: a) Si el hecho presente o pasado existe o ha existido. según si el testador supo o no que había ocurrido el hecho: . en este caso no hay tanto una condición de no contraer matrimonio. y la asignación es pura y simple. Se fundamenta esta prohibición en que el legislador está interesado en la buena constitución de la familia. * Condición de no contraer matrimonio: también se preocupó el legislador de la posibilidad que en un testamento se impusieran condiciones relativas a no contraer matrimonio (Art. 1077).si el testador no supo que había ocurrido el hecho. o una pensión periódica (Art. en el Art. 3) Se puede proveer a la subsistencia de una mujer. 1071). admita o no repetición. es preciso distinguir según si éste es de los que admiten repetición o no. 1073. o sea. 1076). En este caso. * Condición de no impugnarse un testamento: también lo regula el legislador. por ejemplo. si no. tal condición se tiene por no escrita. En realidad. dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo. la condición se mira como no escrita. . b) Si el hecho no existe o no ha existido. uso o habitación. que un menor no contraiga matrimonio antes de los 18 años o una edad menor (Art. 1075). la condición se mirará como cumplida. . Si la permite. si el testador dice: “dejo $1000 a mi cónyuge con la condición que no vuelva a casarse”. se mirará la condición como cumplida.si el testador supo que había ocurrido el hecho. el Art. Aquí hay que indicar que la calidad de presente. la asignación es pura y simple (Art. que sólo se obtiene con el matrimonio. mientras permanezca soltera o viuda.67 testador imponga como condición un hecho presente o pasado.

1487). . La asignación condicional resolutoria (efectos): a) La condición resolutoria. 1491). En consecuencia. 962). igualmente. 1488). el dominio sujeto a condición se consolida. mientras pende la condición. El asignatario debe restituir lo que haya recibido (Art. El Art. cuando la condición constaba en el título respectivo. Perfectamente puede sujetarse una asignación a uno u otro tipo de condición. el asignatario pierde la asignación: ésta se extingue. asignación condicional resolutoria es aquella en que verificada la condición se extingue la asignación. 1490). 1078 dispone que las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva no confieren al asignatario derecho alguno. c) Si la condición se cumple. asignación condicional suspensiva es aquella en que está en suspenso la adquisición de la cosa asignada. Conforme a dicho precepto. y las enajenaciones que haya efectuado quedan sin efecto según los casos: si se trata de bienes muebles. aplicable a las asignaciones en virtud del Art. inscrito u otorgado por escritura pública (Art. .68 5) Vale. Por ello. En consecuencia. y si se trata de bienes inmuebles. La asignación condicional suspensiva (efectos): a) La condición suspensiva pendiente suspende la adquisición de la cosa asignada. 956). 1078 inciso 1). pero conserva los frutos. 1070. como si fuera propietario puro y simple.Asignaciones condicionales resolutorias y suspensivas: Las asignaciones condicionales pueden ser resolutorias y suspensivas. nos da un concepto de condición suspensiva y resolutoria. Condición resolutoria es aquella que por su cumplimiento extingue un derecho. la condición se llama suspensiva si mientras no se cumple suspende la adquisición de un derecho. salvo que la ley o el testador hayan dispuesto otra cosa (Art. 1479. De este principio. coloca al asignatario condicional en calidad de dueño de los bienes dejados en condición. el asignatario puede ejercitar su derecho de dominio. Por tanto. Este es el caso en que se ponga como condición la de abrazar el estado sacerdotal (Art. la condición de abrazar un estado o profesión cualquiera. y el asignatario no tiene otro derecho que el de solicitar medidas conservativas o precautorias (Art. La delación de la asignación se produce al cumplirse la condición (Art. 1077). permitida por las leyes. según la naturaleza de la condición a que estén sujetas. y pasa a ser puro y simple. b) Si falla la condición. cuando los terceros adquirentes estaban de mala fe (Art. derivan algunas consecuencias de interés:   El asignatario debe existir al momento de cumplirse la condición (Art. cuando está pendiente. el Art. aunque sea incompatible con el estado de matrimonio.

pues no tenía ningún derecho (Art. Desde el momento en que en una asignación sujeta a modalidad se introduce algún factor de incertidumbre. se extingue la mera expectativa del asignatario. nada transmite a sus herederos. nace el derecho para el asignatario condicional.    La determinación o indeterminación del día depende de si se sabe o no cuándo va a llegar el día:  es determinado. nos hallamos ante una condición y no ante un plazo. y. si el asignatario hubiere solicitado alguna medida conservativa o precautoria.69 El asignatario condicional suspensivo. Quiere decir. En su carácter cierto se distingue precisamente de la condición. determinado o indeterminado. y entonces constituye típicamente un plazo. Esto nos lleva al problema de la certidumbre y determinación del día. si se conoce cuando va a llegar el día. 1319). en las asignaciones. . el asignatario condicional suspensivo no puede ejercer la acción de partición (Art. Asignaciones a día y asignaciones a plazo: Es menester hacer esta distinción. En efecto. 1078). el Art. adquiriendo la cosa asignada (Art. 1080 dispone que las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días de que dependa el goce actual o la extinción de un derecho. que las asignaciones a día pueden ser tanto a plazo como condicionales. b) Cumplida la condición. El día. lo que es lógico. c) Si la condición suspensiva falla. es incierto. si muere antes de cumplirse la condición. 2. la asignación a día puede llevar envuelta cierta incertidumbre respecto del día. Como consecuencia de lo anterior. como por ejemplo. La certidumbre o incertidumbre de la asignación a día. En cambio.. puede ser cierto o incierto. si se trata del 1 de enero de tal año. cuando no existe certidumbre respecto de si va a llegar el día.Las asignaciones testamentarias a día: Esta es otra clase de asignaciones sujetas a modalidad. porque es un error creer que las asignaciones a día son equivalentes a las asignaciones a plazo. según si existe o no incertidumbre en ellas. y ello porque la asignación a plazo no puede contener incertidumbre alguna. y entonces es una condición. 1078 inciso 2). está en relación con la certeza o no que va a llegar el día fijado en la asignación testamentaria:  es cierto el día cuando tiene que llegar. pues por definición el plazo es un hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho u obligación. ella tiene que ser dejada sin efecto y alzada. entonces. por consiguiente.

la asignación es condicional y. dice el testador que deja su casa a Pablo desde la muerte de Pedro. A primera vista. Por ejemplo. 1081 inciso 3). por lo tanto.70 es indeterminado el día. b) Asignación desde día cierto. si el testador impone expresamente que el asignatario exista el día cierto y determinado que fijó. dice el testador: dejo a Juan $1000. se sujeta a las reglas dadas para las asignaciones condicionales (Art. que corresponde a la clasificación del plazo suspensivo y extintivo y de la condición suspensiva y resolutoria. si no se sabe cuando va a llegar éste. el ejercicio de su derecho está subordinado al cumplimiento de la modalidad. 1085 inciso 1). En tal caso. En el ejemplo anterior. la asignación es desde tal día. al establecer una condición. en lo cual hay una incertidumbre. por ejemplo. pueden ser de 4 clases: 1) Las asignaciones "desde tal día". como las asignaciones hasta tal día. por ejemplo. tendrá lugar lo prevenido en el . puede suceder que se tenga la certeza de que el asignatario va a existir en ese día. y puede incluso enajenarla. quien los llevará un año después de mi fallecimiento. de acuerdo con el inciso 2 del Art. 1081 inciso 1). pero. 1085. transmite la asignación a sus herederos. tanto las asignaciones desde tal día. hasta que cumpla 30 años. Esta asignación es regular. según su certidumbre y determinado (Art. la de que exista el asignatario en ese día. e indeterminado (Art. el testador deja una asignación a Pedro. si el testador dice que lega $1000 a Juan. El asignatario adquiere el derecho a la asignación desde el fallecimiento del causante. si fallece con anterioridad el asignatario. Asignaciones desde tal día y hasta tal día: Las asignaciones a día admiten otra clasificación. no obstante lo cual. cuando es el de la muerte de una persona. el legislador exige a Pablo estar vivo al fallecer Pedro. y normalmente condicional (Art. quien llevará el legado un año después del fallecimiento del causante.  Clasificación de determinación:     Asignaciones Asignaciones Asignaciones Asignaciones las a a a a día día día día asignaciones cierto y cierto e incierto incierto a día. Sin embargo. indeterminado (Art. no parece lógico que existiendo certidumbre en el día haya una condición. Por ejemplo. lo que acontece es lo siguiente: el legislador introduce en este caso la incertidumbre. Y es a tal día si. Pero. pueden ser: a) Asignaciones desde día cierto y determinado: Esta asignación es típicamente a plazo. en asignaciones desde tal día (días ad quo) y hasta tal día (días ad quem). 1084). 1081 inciso 2). como cuando la asignación es a favor de un establecimiento permanente. 1081 inciso 4). No puede el asignatario reclamar la cosa antes de la llegada del día. Conforme a lo dicho. y determinado (Art. pero indeterminado: por ejemplo.

y. El día es incierto. También hay aquí un usufructo. c) Asignación desde día incierto. por ejemplo: dejo mi casa a Teresa. . en estos dos casos. Esta asignación es típicamente condicional. porque tiene que llegar. por lo tanto. no se sabe cuándo. es un plazo cierto y determinado. pero determinado: por ejemplo. es una asignación a plazo. pero determinado: el testador dice. pues no es seguro que Hugo se reciba de abogado. d) Asignación desde día incierto e indeterminado: Sería por ejemplo el caso en que el testador lega a Hugo una casa. 1087 declara que en este caso también hay un usufructo a favor del asignatario. el testador deja una propiedad por 2 años a Juan. d) Asignación hasta día incierto e indeterminado: tal sería el caso en que el testador diga: dejo mi casa a Luis. y. desaparece el factor de incertidumbre. como lo dice el Art. hasta que un tercero cumpla una edad determinada. hasta que se case. Es cierto. 1088. 1086. porque en ella hay incertidumbre. por conocerse la fecha en que va a ocurrir. esta asignación es condicional. y es indeterminado porque si ello llega a ocurrir. Como existe un plazo. dice el testador: dejo mi casa a Juan hasta que Pedro cumpla 25 años. El día de que depende la asignación. dice el testador: dejo a Luis una pensión de $100 mensual. 1083). el usufructo subsiste hasta el día en que de vivir Pedro hubiese cumplido dicha edad. que es la existencia del asignatario a la llegada del día. desde que Antonio cumpla 25 años. por ejemplo. 1088. c) Asignación hasta día incierto. pueden ser de 4 especies: a) Asignación hasta tal día cierto y determinado: por ejemplo. el inciso 1 del Art. 2) Las asignaciones “hasta tal día”. y así lo declaran los Art. dejo mi casa a Pablo. b) Asignación hasta tal día cierto e indeterminado: Dice el testador. Al tenor del Art. a contar desde el fallecimiento del causante. y constituye un usufructo. desde que se reciba de abogado. y determinado. Como existe un plazo de esta naturaleza. por toda su vida (es decir. esta asignación también es a plazo. hasta que cumpla 25 años del edad. podemos dar dos reglas generales: A) Las asignaciones desde tal día son siempre condicionales. la asignación es condicional (Art. El inciso 2 del Art. pero indeterminado. o desde día cierto e indeterminado a un establecimiento permanente (esto es. por consiguiente.71 inciso 1 del Art. hasta su muerte). Según el Art. Aquí hay un claro factor de incertidumbre. 1084. nos encontramos ante un usufructo. 1087 inciso 1). Es decir. cuando hay certeza que el asignatario va a existir). por ejemplo. estamos ante asignaciones a plazo. salvo que sea desde un día cierto y determinado. se pone en el caso de que se deje una asignación a una persona. y si Pedro fallece antes de cumplir esa edad. Síntesis de cuándo las asignaciones a día son condicionales o a plazo: Resumiendo todo lo dicho. Nos hallamos ante un plazo cierto.1083 y 1086.

salvo las hasta día incierto e indeterminado. justamente para evitar que por interpuesta persona se deje una asignación a una persona incapaz o indigna. es decir.. En base a este artículo. puede ser tanto a título universal (herencia). 1095). Características del modo: 1) El modo no es una condición suspensiva (Art. Esto. con la carga de entregar una pensión periódica al que hubiere confesado al causante durante su última enfermedad.72 B) Las asignaciones hasta tal día son. 1089). . como si en un testamento se dijera. por ejemplo. el beneficiado con el modo puede tener alguno de los siguientes derechos. siempre que concurran los requisitos legales. la asignación sujeta a la carga del modo (Art. En la práctica. para que costee los estudios de Pablo. La doctrina plantea que estos requisitos de capacidad y de dignidad para suceder deben concurrir en ambos. El Art. la asignación puede llevar envuelta la interposición de persona. de exigir el cumplimiento forzado de la obligación. concurren dos personas: el asignatario y el beneficiado con el modo. 1089 y siguientes). tanto el asignatario como el beneficiado con el modo. según las circunstancias: 1) Derecho que tiene todo acreedor. Como la ley no diferencia la asignación modal. Siendo así. 1089 da una idea general de lo que es el modo. dejo a Juan tal suma. es evidente la interposición de persona con el fin de burlar la ley (Art. 1089 comienza diciendo "si se asigna algo a una persona". por regla general. pero por esta vía se podrían burlar las normas sobre capacidad o indignidad. en las que existe una condición. En la asignación modal.Asignaciones modales: Están reguladas en el párrafo 4 del Título IV del Libro III (Art. y ellas representan un usufructo en favor del asignatario. Este es un ejemplo típico de una carga impuesta a una persona. el asignatario modal adquiere desde ya. El Art. como a título singular (legado). constitutivas de un plazo. 3. y en tal evento. 1091). en consecuencia. a quien se hace una liberalidad. por regla general (Art. 966). 2) La asignación modal es transmisible. la doctrina define el modo como "la carga que se impone a quien se otorga una liberalidad". y por el sólo fallecimiento del causante. surge una duda: ¿En cuál de ellos deben concurrir los requisitos para suceder? Los tribunales han dicho que es el asignatario quien debe reunir los requisitos para suceder. La asignación modal puede ser tanto herencia como legado. por ejemplo: el testador puede dejar como asignatario a Juan. Incumplimiento del modo: En el caso de que el asignatario no cumpla con la carga que le ha impuesto el testador. a fin de burlar las prohibiciones sobre capacidad.

Cumplimiento del modo: ¿Cómo debe cumplirse. consultando en lo posible la voluntad del testador. La cláusula resolutoria debe ser extendida por el testador en el testamento. desde que existe incumplimiento del modo. 1096). y establece que en este caso podrá el juez determinar el tiempo o la forma en que ha de cumplirse el modo. Este derecho se ejerce en virtud de la denominada "cláusula resolutoria". La doctrina estima que pueden hacerlo:  el beneficiado con el modo. el asignatario modal tiene que restituir la cosa y sus frutos. salvo que el asignatario modal sea un Banco. una vez deducido lo que hay que entregarle al beneficiado. 1090. El asignatario a quien se le ha impuesto el modo. porque una vez declarada la resolución de una asignación modal. salvo que el testador haya dispuesto otra cosa. y enunciación de los casos en que puede dejar de hacerlo? El Art. debe entregársele a él una suma proporcional en dinero. Los tribunales han resuelto que se trata de una acción ordinaria. 1090). El legislador no señala quién puede pedir la resolución del modo. El legislador ha señalado dos casos. contados desde que se hizo exigible la obligación. En seguida. 1094 se pone en el caso de que el testador no disponga la manera cómo se ha de cumplir el modo. Prescripción de la acción para pedir resolución: El legislador no señaló en forma expresa el plazo en que prescribe la acción para pedir la resolución del modo. 1096.73 2) Derecho de pedir la resolución de la asignación modal. porque en este caso se subentiende dicha cláusula (VER nota al píe del Art. 1093). acrece a los demás herederos. según el Art. la cual prescribe por tanto en el plazo de 5 años. se sostiene que también podrían pedir la resolución los demás asignatarios. En este acrecimiento radica el interés de los demás asignatarios. y el resto de la asignación acrece a los demás herederos. en la cual no existe la obligación de restituir los frutos. debe entregar al beneficiado con el modo una suma de dinero proporcionada al objeto de éste. contemplada en el Art. en que el asignatario modal puede dejar de cumplir el modo:  la imposibilidad o ilicitud del modo (Art. 1096 inciso 2). o sea. y dejando al asignatario modal un beneficio que ascienda a lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. Aquí hay una diferencia con la condición resolutoria.  . porque ellos también tendrían un interés. queda excluido de este beneficio: es una sanción por no haber dado cumplimiento al modo (Art. y en esto radica justamente su interés en pedir la resolución (Art. que radica en que la asignación. Efectos: Producida la resolución de la asignación modal.

1097). El legislador otorga a los herederos diversas acciones para amparar sus derechos: a) La acción de petición de herencia. es decir. 6) Los herederos representan la persona del causante: le suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles (Art. o en una cuota de dicho patrimonio. A esta indivisión hereditaria se pone fin ejerciendo la acción de indivisión establecida en el Art. 3) Los herederos pueden adquirir la herencia personalmente. Son aquellas en se deja al asignatario la totalidad de los bienes del causante. ejemplo: lego $5 millones a Juan.De las asignaciones a título universal o herencias: Art. el legitimario puede exigir la modificación del testamento. Por ello. salvo que haya una condición suspensiva (en cuyo caso. según el Art. o en forma indirecta. 1264. El o los herederos suceden en todo el patrimonio del causante. Tiene por objeto obtener la restitución de la herencia que está siendo poseída por un falso heredero. se forma una indivisión hereditaria. para que construya una casa. Será en forma indirecta cuando juegan los derechos de transmisión y de representación. Según los Art. 4) Los herederos gozan de ciertas acciones.. los herederos también adquieren la posesión legal de los bienes hereditarios. que concede el Art. o una cuota de ellos. 1097 y siguientes. la adquieren cuando la condición se cumple). 1216). y es la acción propia del derecho real de herencia. en materia de contratos se dice que quien contrata para sí.  II. lo hace también para sus herederos. Características: 1) Pueden ser testamentarias o abintestato. 5) Si existen varios herederos. 2) Los herederos adquieren la herencia por la muerte del causante. el modo en este caso no impone obligación alguna. en la parte que perjudica su legítima. a menos que lleve cláusula resolutoria. 1092. según si el título para suceder es el testamento o la ley. 1317. heredero forzoso. Si su asignación forzosa es desconocida por el testador. por la muerte del causante. Puede acontecer que el heredero sea legitimario. mediante la acción de reforma del testamento. 722 y 688. b) Tiene la acción de reforma del testamento (Art.74 el caso del modo que va en beneficio del propio asignatario modal. Clasificación de los herederos: .

que son los que el testador elige libremente. su voluntad es que cada uno de ellos lleve única y exclusivamente la cuota que él asignó. La ley se pone en el caso de que el testador haya establecido varios herederos de cuota y un heredero universal.75 1. hay herederos voluntarios. ya de cuota. los herederos pueden ser testamentarios o abintestato.Herederos de cuota: son aquellos a quienes se les asigna una parte determinada de la herencia. 2. porque se trata de respetar la voluntad del testador. 1098 inciso 2). 2. y herederos forzosos. 1098 inciso 1): Lo que caracteriza al heredero universal es precisamente el ser llamado a la herencia sin designación de cuota. si los herederos universales son varios. que en el fondo van a ser herederos. que son los legitimarios. de tal suerte que si un heredero de cuota no lleva la cuota que le fue . Finalmente. 1/3 a Paco. Justamente es así. En este caso. Importancia de distinguir entre herederos de cuota y universales: la única importancia radica en que el derecho de acrecimiento opera exclusivamente respecto de los herederos universales. No se crea por ello que la expresión heredero universal significa que debe tratarse de uno solo. Desde otro punto de vista. ANÁLISIS DE LAS DIVERSAS CATEGORÍAS DE HEREDERO: 1. Se plantea un problema en esta materia.Herederos de cuota: Son los llamados a una cuota determinada de la herencia.. El legislador estima que si el testador instituye herederos de cuota. puede haber varios herederos universales. 1098 inciso final. A esta clasificación se le agrega una tercera categoría de herederos: los de remanente.Herederos universales: son llamados a la herencia. a este heredero universal le corresponde la parte de la herencia que falta para completar la unidad (Art.. ya universales. y 1/3 a Luis. porque no hay determinación de cuota. pues a lo que se atiende es a la forma de llamamiento a la herencia.Herederos universales (Art. justamente lo que los caracteriza es que su cuota se determina en el llamamiento que hace el testador. y es ¿cómo se califica la situación en que el testador llama a varias personas a su herencia. sin determinárseles la cuota que les corresponderá en ella. la herencia se divide entre ellos por partes iguales. Por ejemplo el testador dice: dejo 1/3 de mis bienes a Hugo. según si son nombrados por el testador o por la ley.. Estas personas son herederos de cuota. según el caso.. por partes iguales? ¿Serán herederos universales o de cuota? Los tribunales han resuelto que este es un llamamiento de herederos universales. De acuerdo con el Art.

pero no dispuso del resto de sus bienes. En síntesis. b) El estatuto jurídico que rige a una y otra clase de herederos es igual.. de modo que si falta uno de éstos su porción acrece a la de los otros herederos universales. el testador sólo instituyó legatarios. 3. a lo que queda después de efectuadas las disposiciones testamentarias. con una sola excepción: entre los herederos universales opera el acrecimiento.Herederos de remanente: En realidad. y las cuotas designadas en el testamento no alcanzan a completar la unidad. y no al beneficio que ellos llevan en definitiva. y dispone también en el testamento del remanente de sus bienes. En este caso. En tanto que si el testador designa herederos universales. y el testador nada dice sobre el resto de sus bienes. Casos en que el testador efectúe asignaciones de cuota en el testamento. ella no va a beneficiar a los otros herederos de cuota. podemos indicar dos reglas: a) Para clasificar a los herederos como universales o de cuota. En la cuota que falta. y de cuota. Combinando remanentes: estas clasificaciones. si ha establecido otros herederos de cuota.76 instituida. son llamados los herederos abintestato. en la cuota que falta para completar la unidad. 1100). Podemos definir al heredero de remanente. hay que atender a la forma en que ellos son llamados a la herencia. su intención es que la herencia se reparta entre éstos en su totalidad. hay 4 categorías de herederos de a) Los herederos de remanente testamentarios universales: se presentan cuando el testador sólo ha instituido legados en su testamento. es decir. y pueden ser universales o de cuota. no así entre los de cuota. según si son llamados a lo que queda de la herencia. si el testador sólo ha instituido legados en el testamento. y designe otros herederos: . En este caso. el heredero de remanente no es un heredero diferente de los universales y de cuota. que van a ser herederos del remanente y de cuota. porque en el fondo pertenece a una u otra categoría de asignatarios a título universal. Estos herederos de remanente pueden ser testamentarios o abintestato. el heredero de remanente se entiende instituido heredero. b) Los herederos de remanente testamentarios de cuota: se presenta cuando el testador en su testamento ha instituido asignatarios de cuota y asignatarios de remanente. c) Los herederos de remanente abintestato universales: se presentan cuando en el testamento sólo hay asignaciones a título singular. los herederos abintestato son herederos universales del remanente (Art. que completen o excedan la unidad. como aquel que es llamado por el testador o por la ley. por el testador o por la ley. d) Los herederos de remanente abintestato de cuota: se presentan cuando en el testamento sólo se designan herederos de cuota. Serán universales.

En el ejemplo. Luis: 3/16. por lo que reduciendo las fracciones a este mínimo común denominador. lo cual da un total de 16. Ahora. y este espíritu del testador es evidente. o sea. No ocurre lo mismo con el heredero de remanente. si el heredero es universal. disminuyendo proporcionalmente las cuotas de cada uno. nada puede llevar. le corresponde 1/4 de la herencia. Este último participa en la herencia. y si nada queda. nada llevarán en la herencia. ejemplo: dice el testador: dejo la mitad de mis bienes a Pablo. ¿Cuál es la razón de esta diferencia entre el heredero de remanente y el universal? Consiste en lo siguiente: en el ejemplo anterior. se suman en el ejemplo los 6 de Pablo. Como decíamos. incluyendo al universal (Art. y tenemos el siguiente resultado:     Pablo: 6/12.77 Para determinar lo que ocurre en este caso. significa que las fracciones tendrán como denominador esa cantidad. los 4 de Juan. estas fracciones. y lo que reste de mis bienes corresponde a Juan. para solucionar la dificultad que se presenta para determinar cuánto lleva el heredero universal en el caso en estudio. no queda excluido de la herencia. es necesario distinguir si estos herederos son del remanente o universales. de la siguiente forma: el Art. Juan: 4/12. en la forma que señalan los Art. ya que con él hay 4 herederos. cuyo numerador es la unidad (o sea 1). a Luis. y además. los Art. que analizamos a la luz del ejemplo anterior: el heredero universal se entiende instituido en una cuota. a un mínimo común denominador. Pero. 1/3 a Paco. y 1/4 a Pedro. se representa la herencia por la suma de los numeradores que han resultado. 1101). Es necesario. En el ejemplo. si son herederos del remanente. resulta que las asignaciones exceden en 1/3 a la herencia. Pedro: 3/16. heredero universal. nombra heredero universal a Luis. Así:     Pablo: 6/16. Que se represente la herencia por esta suma. si bien a Pablo le toca la mitad. pues lo instituye heredero universal. Juan: 4/16. 1102 señala que se deben reducir estas cuotas. A continuación. o sea 16. si el testador dice: dejo 1/3 de mis bienes a Hugo. el testador al instituir un heredero universal. a Juan 1/3. a Pedro 1/4. entonces. . los 3 de Pedro y los 3 de Luis. Luis: 3/12. este mínimo es 12. 1/3 a Luis. En conformidad al Art. 1101. pues el testador le deja lo que resta de sus bienes. manifestó su voluntad de dejarle algo en la herencia. Pedro: 3/12. 1101 y 1102 dan reglas aritméticas para la división de la herencia. hacer desaparecer ese 1/3 de exceso. Por ejemplo. 1101 y 1102. 1/3 a Juan. y a Luis 1/4. y el denominador el número total de herederos.

pudiendo elegirlos a su arbitrio. B) Son herederos voluntarios. y no en los legados de género.Herederos forzosos y herederos voluntarios: A) Son herederos forzosos los legitimarios. El término "heredero abintestato" es más amplio que el de heredero forzoso. Sin embargo. y no en la universalidad jurídica llamada herencia o en una cuota de ella. y éstos se encuentran señalados en el Art. Dicho de otra manera. se puede pasar por sobre las disposiciones testamentarias expresas. 4) Los legados pueden adquirirse por transmisión (Art. 3) Los legados constituyen siempre asignaciones testamentarias.De las asignaciones a título singular: Se refiere a ellas el Art. precepto que establece quienes son legitimarios. Los herederos forzosos. Es frecuente que se confundan los herederos forzosos con los herederos abintestato. pero no son designaciones iguales las de unos y otros. es decir. a cada cual le corresponde la parte proporcional a que fue llamado en la herencia. el forzoso es una especie de heredero abintestato. y que en caso de no hacerlo. Los legados y los legatarios presentan las siguientes características en general: 1) Los legatarios no representan la persona del causante (Art. . 1104). pues si es de remanente nada lleva. están comprendidas en aquél (Art.. Pero todas las personas indicadas por éste. 957). III. 4. 1182 (no hay más herederos forzosos que éstos). es decir. recordemos que esto es solamente cuando el heredero es universal. 951 inciso 3. 983. y la asignación a título singular se denomina legado. el Art. aquellos cuyos derechos hereditarios el testador está obligado a respetar. se plantea exclusivamente en los legados de especie o cuerpo cierto. constituyen un concepto diferente al de heredero abintestato: los herederos forzosos son los legitimarios. aquellos que el testador instituye libremente. contempla un mayor número de personas que las indicadas en el Art. 2) Los legatarios suceden en bienes determinados. que indica quienes son herederos abintestato. pues quedan incluidas en él personas que no son herederos forzosos.78 En esta forma. tiene que haber testamento. La ley no instituye legados. para hacer respetar lo que les corresponde a los herederos. 983). El término heredero abintestato es el género. la ley arbitra los medios para obtener el cumplimiento de lo que a éstos corresponde. sino que para que haya legado y legatario. Los asignatarios a título singular se llaman legatarios. 1182. La posesión en materia de legados: El problema de la posesión en materia de legados. pues estos últimos se adquieren sólo desde que los herederos o personas a quien correspondan..

y éste se adquiere por el fallecimiento del causante. a nombre de todos los herederos. el inmueble deberá inscribirse en el Conservador. en cambio. Tampoco cabe la posesión efectiva. estamos ante un legado de especie o cuerpo cierto. y con ésta se inscribe el inmueble a nombre del legatario. 700. sólo puede darse la posesión real. el Art. esta inscripción se hace directamente a nombre de los legatarios. estimándose en general que no es necesario el otorgamiento de escritura pública de entrega de legado. con el fin de conservar la historia de la propiedad raíz. 688 exige inscribir los inmuebles hereditarios. y que basta para inscribir a nombre del legatario la presentación del testamento en que se ha establecido el legado. Pero. pues dichos preceptos no constituyen sino una aplicación del principio de que los herederos son los continuadores de la persona del causante. no tiene cabida la posesión legal ni la efectiva:  No cabe la posesión legal. 688 y 722. no tiene que inscribirse en el Registro a nombre de todos los herederos. En la práctica. ésta es solamente una práctica. el título del legatario emana del causante y no de los herederos. . el corpus y el animus. Clasificación de los legados:   legados de especie o cuerpo cierto. quienes son los herederos y representantes de la sucesión. Ello. En efecto. es decir. lo cual significa que el legado sale de la masa hereditaria. cabe únicamente la posesión real o material. en cambio. y. Como es sabido. Pero. En cambio. pues el legatario adquirió el inmueble por otro modo de adquirir: la sucesión por causa de muerte. pues no forma parte de la indivisión hereditaria. a su respecto. por lo cual basta la presentación del testamento para efectuar la inscripción. y no juega el papel de tradición. cuando se lega un inmueble determinado. lo que se acostumbra a hacer para este efecto es que los herederos o la persona encargada de dar cumplimiento al legado. o sea. no es necesaria la inscripción especial de herencia. el legatario no representa al testador. Pero. porque toda la reglamentación de ella dice relación únicamente con la herencia.  De manera que respecto de los legados de especie. La posesión efectiva sólo tiene por objeto determinar frente a los terceros. Tratándose de legados de inmuebles. y.79 los cumplan. Legado un inmueble. 700. por consiguiente. que la establecen. suscriba una escritura pública de entrega del legado. pues los Art. se exige en este caso para conservar la historia de la propiedad raíz. que es a la que se refiere el Art. En los legados de especie o cuerpo cierto. el legado de especie o cuerpo cierto se adquiere al fallecimiento del causante. legados de género. la refieren únicamente a la herencia. por la sencilla razón de que el legatario de especie adquiere el legado por el solo fallecimiento del causante. no forma parte de ella. como señalamos. Ello se justifica ampliamente. y siempre que concurran los elementos exigidos por el Art.

1551 dispone que el deudor está en mora cuando no cumple su obligación en el término estipulado. adquiriendo el legatario el dominio sobre esa especie o cuerpo cierto. sino una vez que exista requerimiento judicial. b) Como consecuencia de lo anterior. o desde que éstos se colocan en mora de entregarlas. trae consigo algunas consecuencias: a) Si los herederos se niegan a efectuar la entrega de la especie legada. En este caso. no se aplica el Art. el legatario de género va a adquirir los frutos sólo desde que se efectúe la tradición de las cosas legadas. si el testador impone un plazo al heredero para cancelar el legado. El legatario de género también tiene una acción para reclamar la entrega del legado: es una acción personal en contra de las personas que corresponda. El derecho de dominio sobre el género legado no lo adquiere el legatario por sucesión por causa de muerte. que los herederos no quedan constituidos en mora por la no entrega del legado en el plazo fijado. unilateralmente. pues es un propietario desprovisto de la posesión y. sino por la tradición que debe hacerle los herederos o la persona encargada de dar cumplimiento al legado. . entonces. 1118). El hecho que el legatario sea dueño de la especie legada desde el fallecimiento del causante. por ende. cabe recordar que el Art. desde el momento del fallecimiento del causante. el derecho del legatario a la especie legada se extingue cuando prescriba la acción reivindicatoria. se radica en una especie. y la estipulación supone acuerdo de voluntades. por los herederos. Respecto de la mora. Puede acontecer que el testador imponga un plazo al heredero para cancelar el legado. Hecha la tradición.80 1) Legados de especie o cuerpo cierto: El legatario de una especie o cuerpo cierto adquiere el bien legado por el sólo fallecimiento del causante (Art. sino que la fijación de un plazo. Quiere decir. el legatario no adquiere derecho real de ninguna especie. y que va a prescribir conforme a las reglas señaladas en el Art. se determina cuáles son las especies que en definitiva recibe el legatario. 1551. 2515. adquiere sí un derecho personal de crédito en contra de los herederos o de la persona encargada de dar cumplimiento al legado. pues éste habla de término "estipulado". no existe tal acuerdo. la situación es diametralmente opuesta a la del legado de especie. 2) Legados de género: En el legado de género. intenta su acción contra el poseedor no dueño. Lo que sucede es que al hacerse la tradición de las cosas legadas genéricamente. En este caso. el legatario puede reclamarla mediante la acción reivindicatoria. para exigir a éstos la entrega del legado y el cumplimiento de dicha obligación. o sea. c) El legatario se hace dueño de los frutos de la cosa legada. en el caso de que el heredero o un tercero adquiera la especie legada por prescripción. el derecho del legatario que recaía en un género. por el testador. A diferencia de lo que sucedía en el legado de especie.

LAS DONACIONES REVOCABLES. 1136 y sgtes. para que quede a firme. y los internos. Pueden legarse tanto cosas muebles como inmuebles. Las revocables (por causa de muerte) pueden revocarse al arbitrio del donante. con tal que llegue a existir. Y según el Art.Requisitos internos: Son la capacidad del donante y del donatario. Las irrevocables (entre vivos) no pueden ser dejadas sin efecto por la sola voluntad del donante. la donación queda confirmada por el fallecimiento del causante. siempre que éste no haya revocado en vida la donación. 1138 se ha prestado para dos interpretaciones: a) El donante debe tener una doble capacidad: para testar y para donar entre vivos. I. y en la cuota que se contenga en un bien (VER Art. b) Somarriva estima que la posición anterior puede ser discutida. será necesario que el causante. y para recibir donaciones entre vivos. Requisitos: Se distingue entre los externos o solemnidades.81 Cosas susceptibles de legarse: En cuanto a las cosas que pueden legarse... e igualmente. porque son una disposición de la última voluntad del testador (Art. Las donaciones pueden ser revocables e irrevocables. en el segundo caso. en un testamento. Se define la donación revocable como "acto jurídico unilateral por el cual una persona da o promete dar a otra una cosa o un derecho para después de su muerte. II. Así. 1113. El Art. pueden legarse tanto las cosas corporales como incorporales (Art. por dos razones: . el donatario debe reunir una doble capacidad: para recibir asignaciones testamentarias. 2) Conforme a las solemnidades de las donaciones entre vivos. Incluso. existe la más amplia libertad. Si se otorgan conforme a las solemnidades del testamento. el legado puede consistir en una cosa ajena. 1127). 1106 a 1110). ipso jure. porque en el fondo son un testamento. reservándose el donante la facultad de revocarla mientras viva (Art. con ciertas modalidades. conservando la facultad de revocarla mientras viva". puede legarse una cosa futura. Art. 1137). En cambio. La forma en que se otorgan las donaciones revocables tiene importancia para los efectos de su confirmación. y como tal no puede dejarse sin efecto por la voluntad unilateral de las partes. 1137 y 1139). confirme la donación que hizo en vida.Requisitos externos: Estas donaciones pueden otorgarse de dos formas: 1) Con las solemnidades del testamento: ello. Es un contrato.

1145). Así. el Art. constituyen un legado preferencial (Art. 1138 tiene además otra importancia. en tanto que si se hace como donación entre vivos. 1137 y 1000. seguida de la tradición de las cosas donadas. si la donación se otorga conforme a las reglas del testamento. Si el donante entregó en vida alguna de las especies que constituye la donación a título universal. Sólo de existir la conjunción "y". el donante requiere capacidad para donar entre vivos y el donatario para recibir este tipo de donaciones. 1) A título singular (como un legado): La particularidad es que el donante puede hacer entrega en vida de la cosa legada al donatario (Art. o conforme a las donaciones entre vivos. ya que en su inciso 2. concluyen los autores. En esta circunstancia. 1142).Una razón de texto (Art. 1141). 1143). Efectos de las donaciones revocables (Art. . La donación revocable. relacionándolo con el Art. adquiere el donatario los derechos y contrae las obligaciones de usufructuario. y las a título universal. Por sobrevenir al donatario alguna causal de indignidad o incapacidad (Art. 1140 a 1142): Para estudiar esta materia. 2) A título universal (como una herencia): Se mira como una institución de heredero. y no la disyuntiva "y" (dice: "donaciones revocables de personas que no pueden testar o donar entre vivos"). 1141). y el legado entregado en vida del donante. Este Art. y en los Art. se debe distinguir entre donaciones revocables a título singular. el donante requiere capacidad para testar. 1142 inciso 2). . Por la muerte del donatario. y el donatario requiere capacidad para recibir asignaciones testamentarias. 1138): el legislador usó la conjunción disyuntiva "o". que sólo tendrá efecto desde la muerte del donante (Art. 1144). 1140 declara que por la donación revocable.82 . que distingue si la donación revocable se otorga conforme a las reglas del testamento. antes de la del donante (Art. consta que el legislador niega valor a las donaciones irrevocables entre cónyuges. podríamos suponer la necesidad de ambas formas de capacidad.porque al Art. 1137. Extinción de las donaciones revocables:    La revocación expresa o tácita del donante (Art. el donatario tendrá la calidad de usufructuario de esas especies (Art. 1138 es posible darle otra interpretación.

De existir y faltar sólo un asignatario. el acrecimiento tiene lugar cuando falta un asignatario. a los herederos abintestato. se agrega y aumenta la de los otros". Lo que sucede es lo siguiente: estas donaciones revocables pueden ir en menoscabo de las asignaciones forzosas. el derecho de acrecer no es sino una interpretación de la voluntad del testador. este derecho se presenta de todas maneras. sin determinación de cuota. 1. no tiene lugar en la intestada. 957). Los dos primeros. sustitución. En términos generales. el derecho de acrecimiento está regulado por el legislador. especialmente las legítimas (volveremos a este punto al estudiar los acervos imaginarios). 1146). dentro de las asignaciones testamentarias. priman las asignaciones forzosas (Art. La doctrina entiende que se está refiriendo a asignación testamentaria. por las siguientes razones: a) Ubicación: el Título IV lleva por epígrafe "De las asignaciones testamentarias". existen casos en que. por parte de la ley. 2) Que existan dos o más asignatarios. faltando el asignatario. porque la falta de un asignatario beneficia a aquellas personas a quienes perjudicaba la asignación. 1147). 984). y. c) En el fondo. Por consiguiente. y es que por sobre las donaciones revocables. o bien. 1147 y sgtes. Pero. la parte del asignatario que falta se junta. Surge un problema con la interpretación de la expresión "objeto". la sucesión sería intestada. b) Todas las normas discurren sobre la base de que existe un testamento. ya están vistos. Pero no siempre es así. acrecimiento. ocupando la palabra "objeto" para no . 3) Que los asignatarios sean llamados a un mismo objeto (Art. El acrecimiento se define: "el derecho en virtud del cual existiendo dos o más asignatarios llamados a un mismo objeto. Requisitos: 1) Que se trate de una sucesión testamentaria: sólo en ella opera. lo cual va a ocurrir siempre que concurran los requisitos propios del acrecimiento.. La regla es precisamente la contraria. representación (Art.83 Hay en esta materia un principio que se debe tener en cuenta.EL DERECHO DE ACRECIMIENTO: Art. que la parte del asignatario que no concurre se junta y aumenta la de los otros asignatarios testamentarios. Es decir. en tal caso. Esto es. DERECHOS QUE CONCURREN EN UNA SUCESIÓN     El El El El derecho derecho derecho derecho de de de de transmisión (Art. su porción en la herencia no tendría a quien acrecer. y sólo se aplica a ellas.

ni tampoco a los abintestato. Son llamados a 1/3 de la herencia. b) Caso en que dos o más asignatarios son llamados a una misma cuota. 2) Conjunción real: dos o más asignatarios son llamados en cláusulas distintas del testamento. consiste en que los primeros tienen derecho de acrecimiento. Ejemplo: Si el testador dice: dejo 1/3 de mis bienes a Juan. De manera que si faltan Juan o Pablo. y es que en un caso la cuota está expresada. Ahora. Pablo y Pedro. 1148). porque a ellos se les determinó su cuota. conjuntos. podríamos decir una cuota de ella. 1148 inciso 2 lo soluciona. En este caso. hay dos casos de excepción a esta característica (Art. ejemplo: el testador deja 1/3 de sus bienes a Juan. sin expresión de cuota. el cual no va a pertenecer a Juan ni a Pablo. Los asignatarios conjuntos: Para que opere el acrecimiento. la ley dispone que opera el acrecimiento. cada uno ha sido beneficiado con 1/3 de ésta.  Conjunción real. pero lo que importa es que no está determinada la porción que cada uno llevará en ese tercio (Art. lo cual haría injustificado que en un caso opere el acrecimiento. por tanto. y 1/3 a Pedro. El caso es el siguiente. no hay acrecimiento. opera el acrecimiento. 1/3 a Pablo. no hay derecho de acrecimiento. y el restante a Hugo y a Luis. aparte de ser una característica. Pero si dice: dejo mis bienes por partes iguales a los señores Juan. disponiendo que en dicho caso opera el acrecimiento. a un mismo objeto. 4) Que los asignatarios hayan sido llamados sin designación de cuota. pues ellos han sido llamados con determinación de su cuota en la herencia. en este caso. pero a distintos objetos.  Conjunción mixta. los asignatarios son llamados con asignación de cuota. Esto. . es decir. Lo que la ley dice es que entre Hugo y Luis existe derecho a acrecer. debe haber sido sin designación de cuota. La doctrina. y en el otro no. Pero.84 repetir la anterior. la única diferencia entre los herederos universales y de cuota. hay acrecimiento. no hay lugar a acrecer. Pero. y tiene que ser en un mismo testamento. Precisamente. La ley distingue tres clases de conjunción:  Conjunción verbal o labial. La diferencia entre estos asignatarios y los de cuota es menor. 1) Conjunción verbal o labial: Los asignatarios son llamados en una misma cláusula testamentaria. es un requisito fundamental. 1148): a) Caso de los asignatarios llamados por partes iguales: el Art. concluye que el acrecimiento opera tanto en la herencia como en los legados. y si llegan a faltar. porque entre Hugo y Luis hay derecho a acrecer. si falta Hugo. 1/3 a Pablo. pues son llamados a un mismo objeto (1/3 de la herencia). y. y Luis llevará 1/3 de la herencia. ese 1/3 pertenecerá a los herederos abintestato. pero sin determinárseles la parte que llevarán en ella. el llamado a ese mismo objeto. para que opere. Lo que sucede es que hay una diferencia entre ambos casos. deben existir dos o más asignatarios. tomando como base las notas de Bello a los proyectos. Pero. y en el otro no. y por ello hay acrecimiento. porque de otro modo no operará. estas excepciones son sólo aparentes: en ninguno de los dos casos.

Cuando sea incapaz o indigno de suceder. 1156 para la sustitución. d. es requisito esencial que el legitimario que falta no tenga descendencia con derecho a representarlo. debemos entender que el asignatario conjunto falta. para que opere el acrecimiento en la mitad legitimaria. opera en la sucesión intestada. La solución al problema está en el Art. Luego. ejemplo: el testador dice "dejo mi inmueble donde funciona el parvulario a los hijos de Juan”.85 por la sencilla razón de que el primer testamento se entiende revocado por el segundo (Art. Cuando siendo asignatario condicional (condición suspensiva). c. y por tanto hay acrecimiento. Concurrencia del acrecimiento con el derecho de representación: En principio. 957). el llamamiento puede efectuarse mediante la conjunción copulativa "y". Cuando fallece antes que el testador. opera el acrecimiento. Que falte alguno de los asignatarios conjuntos. no hay acrecimiento. Cuando repudia la asignación. por ello. En estos 4 casos. 1190 (…y no tiene descendencia con derecho de representarle…). 1149). éste no falta. 1153 deja en claro que este último derecho excluye al acrecimiento. faltaría en los siguientes casos: a. porque en virtud de la ficción de la representación. Así. . 3) Conjunción mixta: aquí los asignatarios son llamados a un mismo objeto. y ello es así. 5) (quinta característica). y en una misma cláusula testamentaria. pues entra a jugar otro de los derechos de la sucesión. porque el de representación. El problema es determinar cuál derecho prevalece en la mitad legitimaria. que es el derecho de transmisión (Art. fallare la condición. El Art. pero sucede que el derecho de representación opera respecto de los legitimarios. es preciso que el asignatario conjunto haya fallecido con anterioridad al causante. b. o bien. 1150. siempre que el llamamiento no exprese cuota. pues éstos concurren. En este caso. Si muere una vez abierta la sucesión. son representados y excluidos. Comentario al primer caso: Para que opere el acrecimiento. Formas en que pueden ser llamados los asignatarios conjuntos: Según el Art. sus descendientes pasan a ocupar el grado y lugar de parentesco del asignatario que falta. denominando a los asignatarios como una persona colectiva. El CC no dice en materia de acrecimiento cuándo se entiende que falta. por analogía se aplica lo dispuesto en el Art. según las reglas de la sucesión intestada. porque si tiene. a diferencia del acrecimiento. no puede haber conflicto.

1151). no tiene qué acrecer. ello porque el acrecimiento es un derecho patrimonial. los que ven aumentada su cuota. de tal forma que si ello ocurre por cualquier causa. Ella consiste en designar en el testamento la persona que va a reemplazar al asignatario. en caso de que éste falte por cualquier causa legal. y. Por ejemplo: dice el testador. porque ésta acrece. o que. . salvo estipulación en contrario (Art. La sustitución fideicomisaria. 1156):   La llamada sustitución vulgar. jurídicamente no falta: lo reemplaza el sustituto. 1152). Lo que si puede hacer el asignatario es aceptar su cuota y repudiar la que le es deferida por acrecimiento. se agrega a la porción que le corresponde. dejo mi casa a Juan. La ley expresamente señala que el derecho de sustitución excluye al de acrecimiento (Art. 6) Que el testador no haya designado sustituto para el asignatario que falte. el derecho de representación prevalece sobre el de acrecimiento.. los asignatarios conjuntos se entienden faltar cuando faltan en su totalidad. en caso de faltar éste. 1155). si ésta falta. pasará a ocupar su lugar el sustituto establecido por el testador. 7) Que el testador no haya prohibido expresamente el acrecimiento (Art.EL DERECHO DE SUSTITUCIÓN: La sustitución también opera en la sucesión testamentaria. b) La porción adquirida por acrecimiento lleva consigo todos los gravámenes propios de dicha porción (Art. 1163). Conforme al Art. Características del acrecimiento: a) Es un derecho accesorio: por esto. 1150. el asignatario no puede repudiar su asignación y aceptar la que le corresponde por acrecimiento. 2. y por lo tanto renunciable (Art. y si éste no pudiere llevarla. De haberlo hecho. llegue a faltar por fallecimiento. pasa al cesionario el derecho de acrecer que tenía al cedente. y ella supone que en el testamento se designe la persona que reemplazará al asignatario. Clases de sustitución (Art. es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte. La sustitución vulgar. o por otra causa que extinga su derecho eventual. Por la cesión de derechos hereditarios.86 En resumen. corresponderá a Pablo. 1910). Efectos del acrecimiento: Su efecto principal es que la porción del asignatario que falta se agrega a la de los otros asignatarios. antes de deferírsele la asignación. excepto aquellos que suponen una calidad o aptitud personal del asignatario que falta. c) Este derecho es transferible.

Finalmente. salvo si el testador ha manifestado su voluntad expresa en contrario. c) Cualquiera otra causa que extinga su derecho eventual. 1162). etc. "se puede sustituir uno a muchos y muchos a uno". 1156. 3) Para que opere la sustitución debe faltar el asignatario que va a ser sustituido: el inciso 2 del Art. Los Art. se hace dueño absoluto de lo que la otra persona poseía en propiedad fiduciaria (Art.87 La sustitución fideicomisaria. 1157 se pone en el caso de que el testador hubiere designado un sustituto para el evento en que falte el asignatario por un motivo determinado. y el no cumplimiento de la condición suspensiva. la indignidad. y a falta suya lo sustituirán los hijos de Pablo. el hecho de que la persona no sea cierta y determinada (la incertidumbre o indeterminación del asignatario). el Art. si falta uno de ellos no hay sustitución. según el Art. a Pablo. dice el testador: dejo mi casa a Juan. es decir. 1158 y 1159 reglamentan las distintas formas que puede asumir la sustitución. y si no hay sustitución. 1190). es aquella en que se llama a un fideicomisario que. y tratándose de éstos. no tiene lugar el derecho de sustitución. si falta éste. 1163). grado. 1158). pues el desheredamiento es propio de los legitimarios. 2) Que la sustitución sea expresa: no existen sustituciones tácitas o presuntas (Art. la que puede ser directa o indirecta. 1159. y todo el articulado referente a ella discurre sobre la base de que exista testamento. Requisitos de la sustitución vulgar: 1) Que se trate de una sucesión testamentaria: está tratada también en el Título IV del Libro III. Si el asignatario fallece después del testador. Se suele afirmar que ella comprende también el desheredamiento. para los efectos de la sustitución: a) Cuando ha habido repudiación. y dispone que la sustitución se entenderá hecha por cualquier otro motivo. Concurrencia del derecho de representación con la sustitución: . 1164). Por ejemplo. Igualmente. en el evento de una condición. a Pedro. (Art. sino que representación. Quedan comprendidas en esta expresión: la incapacidad. enuncia los casos en que se entiende faltar el asignatario. 2do. b) Cuando ha habido fallecimiento. grado. la asignación pasa a pertenecer a los demás legitimarios (Art. existen sustituciones de diversos grados: 1er. sino que opera el derecho de transmisión (Art. y si éste no puede o no quiere llevarla. pero en realidad no es así. por ejemplo: el testador deja su casa a Juan.

dando a entender la necesidad de la existencia del testamento para su aplicación. pues dice que son las que el "testador" está obligado a hacer. ya no falta el asignatario. 1167 inciso 1 las define. 1153 y 1163. El Art. y si el legislador se refirió únicamente al caso del testador. Por la sola lectura del Art. fue porque era en esa situación solamente que podían ser desconocidas las asignaciones forzosas. Por su parte. en cambio. que es la sucesión intestada. ya no faltó. antes del fallecimiento del causante. La ley soluciona el posible conflicto entre estos tres derechos en los Art. Los derechos de transmisión y representación no concurren entre sí. pues ella está limitada precisamente por estas asignaciones. no hay posibilidad de colisión. y el de sustitución en la testamentaria. porque el sustituto pasa a ocupar su lugar. y los otros derechos operan en la sucesión testada (campo común a los tres derechos). porque para que opere el derecho de transmisión es necesario que el asignatario fallezca después del causante. podría creerse que las asignaciones forzosas sólo tienen aplicación en la sucesión testada. La regla es que el derecho de transmisión excluye al derecho de acrecimiento y al de sustitución. el derecho de sustitución excluye al acrecimiento. porque si el testador designa un sustituto. de tal suerte que si el asignatario falta por fallecer después del causante. Las asignaciones están en íntima relación con la libertad de testar. 1167. Concurrencia de los derechos de transmisión. acrecimiento y sustitución: Pueden presentarse problemas porque el derecho de transmisión opera tanto en la sucesión testada como en la intestada.88 En principio. no hay posibilidad de conflicto entre estos dos derechos. Acrecimiento y sustitución suponen la falta de asignatario. en el derecho de representación. por parte del causante. V UNIDAD: LAS ASIGNACIONES FORZOSAS: Las asignaciones forzosas constituyen una limitación a la libertad de testar. y si lo hace sin alcanzar a pronunciarse respecto de la asignación. porque sus descendientes ocupan su lugar y grado de parentesco. que obligatoriamente deben hacerse. Su nombre da una idea muy exacta de la institución: son asignaciones forzosas. y en ésta debemos concluir que la representación excluye a la sustitución. o sea. pero en realidad las asignaciones forzosas también operan en la sucesión intestada. porque el derecho de representación opera en la sucesión intestada. transmite a sus herederos la facultad de aceptarla o repudiarla. y ello significa que en nuestro país no existe libertad absoluta para testar. el representado debe faltar antes que muera el causante. porque si bien también tienen un campo común de aplicación. por la razón de que cuando hay representación el asignatario no falta. La dificultad sólo puede presentarse en la mitad legitimaria. .

este máximo es también el máximo de que pueden disponer libremente por testamento. El 1er. e) La prohibición de sujetar las legítimas a modalidades (Art. hay ciertos casos en que no es obligado a respetarlas: 1) En el caso de desheredamiento de un legitimario (Art. pues si fuera posible sujetarlas a gravámenes o modalidades. 1185 a 1187 establecen el 1er. en toda la parte que perjudica sus asignaciones forzosas. c) Limitación de las donaciones por causa de matrimonio. 1192). para defender y asegurar sus asignaciones forzosas. Casos en que el testador no está obligado a respetar las asignaciones forzosas: Si bien las asignaciones forzosas se definen como aquellas que el testador es obligado a hacer. al establecer la interdicción. El legislador otorga a los asignatarios forzosos una serie de derechos y medidas de protección. Los asignatarios forzosos tienen derecho a pedir que se modifique el testamento. y el 2do. 1207). en el patrimonio del interdicto después de su fallecimiento. derecho que se ejerce en virtud de la acción de reforma del testamento. Esta acción corresponde a los legitimarios. Pues bien. como asignaciones forzosas. Estos son la forma indirecta más eficaz con que el legislador ampara las asignaciones forzosas de los legitimarios. Estas medidas de protección son de dos clases: 1. acervo imaginario.. .Medios indirectos: a) La interdicción por demencia o disipación: el legislador.. y el testador debe respetarlas en su testamento. Esta prohibición está inspirada en el respeto que el testador debe a las legítimas. 1401). que contempla el Art. por causa de matrimonio.Medios directos: Existe otro modo más eficaz y directo de defender las legítimas y las mejoras. entre esposos.89 Medios directos e indirectos con que el legislador protege las asignaciones forzosas: Las asignaciones forzosas son de orden público. 2. b) La insinuación en las donaciones irrevocables (Art. indirectamente podría el testador llegar a violaras. 1788 establece un límite a lo que los esposos pueden donarse entre sí. también lo hace con el fin de defender este derecho eventual y futuro de los asignatarios forzosos. si bien toma en cuenta principalmente la situación personal del interdicto. d) Acervos imaginarios: los Art. El Art. acervo defiende a los legitimarios de las donaciones hechas en vida del causante a otros herederos forzosos. sobre todo la del disipador. y 2do. los protege frente a donaciones efectuadas a extraños. 1216.

constituyen legado (Art.90 2) En el caso del Art. 1171 inciso final). se separa de la sucesión un capital. b) Aquella en que el causante en forma voluntaria (sin sentencia judicial) pagaba alimentos a una persona que por ley tenía derecho a exigirlos. son una baja general de la herencia (Art. 1134 y 1171). de modo que el derecho de alimentos existía con . la obligación de pagar esta asignación forzosa (Art. Sin duda. en caso de injuria atroz por parte del alimentario (Art. que se imputan a la parte de libre disposición (Art. pero cuya sentencia queda ejecutoriada después de la muerte del causante. clasificación que también es aplicable a los alimentos que se originan después del fallecimiento de una persona. no hay impedimento para que el testador imponga a uno o más de sus herederos. de modo que extinguida la obligación alimenticia. que se deduce del acervo ilíquido. en general. el exceso constituye alimentos voluntarios. Pero. son declaratorias de derecho.Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas: Los alimentos se dividen en forzosos y voluntarios. Por el contrario. y al cónyuge que por culpa suya ha dado ocasión a la separación judicial. es decir. 324). En el caso que la asignación alimenticia forzosa constituye baja general de la herencia. son alimentos que se deben por ley. por ser alimentos que se deben por ley. y por regla general. ¿Cómo se pagan estas asignaciones alimenticias forzosas? La regla general es que gravan la masa hereditaria. que establece una sanción a los ascendientes cuya paternidad o maternidad se ha determinado contra su voluntad. 959 Nº 4). 1182 inciso final. dicho capital debe ser distribuido entre los herederos. 1168). Alimentos que se deben por ley a ciertas personas: Provoca un problema de interpretación. No se deberán. Las sentencias. para darle cumplimiento en la práctica. c) Aquella en que el causante en vida fue demandado judicialmente por persona que tenía derecho a solicitarle alimentos. 3) Dentro de las asignaciones forzosas están los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. También es una asignación forzosa. con cuyas rentas se pagan las pensiones alimenticias. son una baja general de la herencia. Las asignaciones forzosas en particular: 1.. Sin embargo. pero con una característica: los voluntarios no constituyen asignación forzosa. dándose 4 situaciones: a) Aquella en que el causante fue condenado por sentencia judicial. los alimentos forzosos constituyen asignación forzosa. al pago de una pensión alimenticia. si lo que se ha dejado como asignación alimenticia forzosa en el testamento es mayor de lo que por ley corresponde a él o a los alimentarios.

para quedar libres del riesgo de pagar la obligación alimenticia que pesaba sobre el causante. y por ello. por encontrarse en alguno de los casos del Art. que es que los alimentos forzosos. cuando su monto sea desproporcionado en relación con el patrimonio que tenía el causaste (Art. de acuerdo con el Art. y por ende. 1167. A su vez. Asignación forzosa y legítima no son términos sinónimos. y no concurren a ella los herederos abintestato. Dentro de las asignaciones forzosas quedan comprendidas las legítimas. Las legítimas se distribuyen entre los legitimarios.91 anterioridad. 321. ante una asignación forzosa. de tal suerte que si en una herencia concurren varios de los legitimarios señalados en el Art. * La mayoría rechaza lo anterior. Hay una regla importante en esta materia. produciéndose una relación de género a especie entre ambas. ¿constituyen estos alimentos una asignación forzosa? Hay diversas interpretaciones: * Algunos estiman que estamos ante alimentos que se deben por ley. en materia de legítimas. 2.. las legítimas constituyen una asignación forzosa. El Art. por regla general. Por razón de seguridad jurídica. La ley hace una enunciación de quiénes son legitimarios. no se aplican las reglas de la sucesión intestada. ni tampoco los había recibido del causante en forma voluntaria. d) Aquella en que una persona tenía el título legal para demandar alimentos al causante. porque traería problemas. 1182. 1183 señala que las legítimas se distribuyen conforme a las reglas de la sucesión intestada. como asignación forzosa. en forma sumamente amplia. la jurisprudencia se ha inclinado por esta segunda posición. Los herederos tendrían que esperar que transcurrieran los plazos de prescripción. en el Art. . 1181. 1182. 1170). Lo dispuesto en el Art. En el Art. 1183 se establece en forma expresa que en materia de legítimas juega el derecho de representación. por ende. por la pensión alimenticia que éste debió haberle pagado? En otras palabras. pero no había demandado alimentos. la distribución se va a hacer de acuerdo a las normas de la sucesión intestada. El Nº 1 señala que tiene cabida. 1183 es que la legítima corresponde a los legitimarios. Lo que si puede suceder es que los alimentos sea rebajados. Interpretan "alimentos que se deben por ley". En el resto de la herencia (que no sean las legítimas). también constituyen una asignación forzosa. porque éstas no van a alcanzar en su integridad a los alimentos que se deben por ley. 1183 es solamente aplicable en materia de legítimas. el derecho de representación. no lo hicieron en vida de éste. no se ven afectados por las deudas hereditarias. Los herederos nunca estarían a resguardo de las personas que teniendo título para demandar alimentos al causante. ¿Podrá esa persona demandar a los herederos del causante. los alimentos eran debidos por el causante por ley. y que en su distribución se van a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Lo que está señalado en el Art. el cual es taxativo.LAS LEGÍTIMAS: Se encuentran definidas en el Art.

1191: estas partes acrecen a la mitad legitimaria. 1186 y 1187. las que se hacen para formar los acervos imaginarios. 2) Si no existen descendientes. es decir. salvo haya cónyuge sobreviviente (Art. pueden presentarse las siguientes situaciones: 1) Sólo existen descendientes: excluyen a todos los demás legitimarios. Forma en que se divide la legítima. . o de la cuarta de libre disposición.. para este efecto. o a su cónyuge. se dice que legítima rigorosa "es aquella parte que le cabe al legitimario dentro de la mitad legitimaria". Ello. Luego. 1191 inciso final). Ahora. Es decir. ascendientes. 1185 a 1187. por ejemplo. si el causante no dispone de la cuarta de mejoras. se parte del acervo líquido. se produce la situación contemplada en el Art. en la cuarta de mejoras. y la mitad de ese acervo imaginario. aquí hay una manifestación expresa de la voluntad del testador. 1. Por consiguiente. y hechas las agregaciones que legalmente corresponden. se aplica el segundo orden de sucesión intestada (Art. o cuando dispone de ella y su disposición no tuvo efecto. en la parte en que el testador no dispuso. 1184. porque el testador puede dejar a su voluntad la cuarta de mejoras a cualquiera de sus descendientes. deducidas previamente las bajas generales de la herencia del Art. Si la sucesión es parte testada y parte intestada. 1191). según corresponda. de modo tal que si existen las acumulaciones para determinar la mitad legitimaria. y nos vamos a encontrar frente a las llamadas legítimas efectivas. 988). Legítima efectiva (Art. los asignatarios no concurren de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada: Se aplican. ¿Cuáles son estas agregaciones? Son las que se indican en los Art. se aplican las normas de sucesión intestada preferentemente (Art.92 En las otras asignaciones. las cuales se van a distribuir conforme a las normas de la sucesión intestada. y lo mismo sucede respecto de la cuarta de libre disposición. 1184. concurren los demás herederos abintestato. para formar el primer o segundo acervo imaginario. del primer acervo imaginario o del segundo acervo imaginario. por lo cual no cabe aplicar las reglas de la sucesión intestada. 989). las normas sobre los distintos órdenes sucesorios. Clasificación de las legítimas:   Legítima rigorosa (Art. todo ello según si corresponda o no hacer las agregaciones a que se refieren los Art. deben efectuarse estas agregaciones al acervo líquido. 1185. la mitad legitimaria es igual a la mitad de los bienes dejados por el difunto. ¿Cómo se determina a cuánto asciende la mitad legitimaria? De acuerdo al Art. 1184).Legítima rigorosa: Tomando en consideración lo que establece el Art. es la mitad legitimaria. para calcular la legítima rigorosa. 959.

2) El CC no acepta la renuncia anticipada de la legítima rigorosa. el problema es que a estos bienes hay que asignarles un valor (tasarlos). 1197). ¿puede o no tasar esos bienes? Como una etapa de la partición es la tasación de esos bienes. ni tasar los valores de dichas especies (Art. conforme a las reglas de la sucesión intestada. el acervo se divide en 4 partes: 2 forman la mitad legitimaria. 1184. porque las legítimas y los actos sobre ellas son de carácter patrimonial. porque a través de la tasación se podrían burlar las normas sobre asignaciones forzosas. Pero hay un problema de redacción en el inciso 2 del Art. y la duda es si en el caso de que el testador haga la partición de sus bienes. y el causante puede disponer libremente de toda la herencia. 1318. Se concluye que si el testador hace la partición de sus bienes conforme al Art.93 La mitad legitimaria se divide por cabezas o por estirpes (Art. Esto. La razón está en que a través de ellas podrían burlarse las asignaciones forzosas. bastaría para ello con indicar a las especies un valor exorbitante que excediere en mucho a su valor real. en el fondo se le estaría privando la facultad que establece el Art. 1197 y 1318 tienen un campo de aplicación distinto. si aplicáramos en forma irrestricta el Art. Características de la legítima rigorosa: 1) Constituye una asignación forzosa (Art. y como consecuencia de ello. pero en este caso no habría legitimarios. y la división se va a hacer por estirpes cuando el legitimario concurra en virtud del derecho de representación. 4) El que debe una legítima (testador) podrá en todo caso señalar las especies en que haya de hacerse su pago. A pretexto de condición. 1197. porque como asignación forzosa que es. pues da la idea de que si no hay descendientes. Esto plantea una discordancia. El Art. 1167). 1 la cuarta de mejoras. 1192). 985). 1226 y 1463). porque el testador está facultado para efectuar la partición de sus bienes. y 1 la de libre disposición. pero no podrá delegar esta facultad a persona alguna. Esta norma del Art. puede efectuar la tasación de ellos. cónyuge o ascendientes. 3) La legítima rigorosa no puede sujetarse a modalidades de ninguna especie (Art. 1318). modo o gravamen. en tanto que si se limita a . y la regla es que en materia patrimonial tienen plena cabida las modalidades. 1184 dispone que la mitad legitimaria se divide por cabezas o por estirpes entre los legitimarios. y al efectuar la partición el testador no podría tasar. 1192 es de carácter excepcional. plazo. 1318. sea por testamento (Art. 1184. se podría privar del todo o parte de su legítima al asignatario forzoso. cónyuge ni ascendientes. ¿Cómo se divide la herencia? Lo señala el Art. y en caso de hacerlo. es obligatoria para el causante respetarla (Art. porque si no se tasan los bienes no puede haber partición. sea por acto entre vivos. el Art. 1183 dice que en materia de legítimas tiene cabida el derecho de representación. Si concurren descendientes. El problema se soluciona señalando que los Art. habría una mitad legitimaria y una mitad de libre disposición.

caso en que el acrecimiento no se produce dentro de la mitad legitimaria.Legítima efectiva: Es la legítima rigorosa. la legítima rigorosa mantiene su carácter de tal. no tuvo efecto su disposición (Art. Otro caso en que el acrecimiento se refiere a parte de la legítima. y la porción del legitimario acrece a los demás legitimarios. Así se desprende de los Art. 1189. aumentada con la parte de mejoras o la parte de libre disposición de que el causante no dispuso. Por consiguiente. 1197. 5) Las legítimas rigorosas gozan de preferencia para su pago. En este caso. ello porque por aplicación de los principios del derecho de representación. no va a faltar al legitimario cuando opere el derecho de representación. al señalar que no lleva parte de su legítima. la porción de la herencia a que son llamados. pasando la legítima rigorosa a llamarse legítima efectiva. Cuando se produce este acrecimiento dentro de la mitad legitimaria. el descendiente va a ocupar el lugar jurídico y grado de parentesco del representado. de acuerdo con el Art. no pasa a ser legítima efectiva. porque éste. si el legitimario dejó descendencia se entiende que no falta. y la ley dice cuando falta: cuando es incapaz. porque en virtud de la ficción de la representación. se refiere al caso en que falta un legitimario. El Art. o ha repudiado la asignación. por partes iguales. sino que se agrega a ella la parte de que el causante puede disponer a título de mejoras o de libre disposición. se presenta cuando un menor de edad contrae matrimonio sin el consentimiento del ascendiente llamado por ley a prestarlo (Art. 1190. 1191). son las legítimas rigorosas. o si lo hizo. es decir. que no deja descendencia con derecho a representarlo. es una disposición testamentaria en que se ordena que el legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. se está refiriendo al caso de desheredamiento. se produce un acrecimiento dentro de la mitad legitimaria. la porción que a él le correspondería acrece dentro de la mitad legitimaria a los demás legitimarios. cobra aplicación el Art. ha sido desheredado.94 señalar los bienes con que ha de pagarse la legítima. En este caso. La disposición no hace sino aplicar las reglas generales de que los herederos dividen entre sí. lo primero que debe pagarse a cargo del acervo líquido. y para que opere es necesaria la concurrencia de dos requisitos: a) Tiene que faltar un legitimario. 1193 y 1194. existiendo entre ellos derecho de acrecimiento. Nótese que la ley dice "si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima". y el causante no podría hacer la tasación de dichos bienes. porque ésta se presenta cuando se produce el acrecimiento a que se refiere el Art. se está agregando algo desde fuera de la mitad legitimaria.. 1207. por consiguiente. . 114). Este acrecimiento presenta la característica de que se produce dentro de la mitad legitimaria. indigno. 1191. Si concurren estos dos requisitos. b) El legitimario que falta no debe haber dejado descendencia con derecho a representarlo. 2.

Los Acervos Imaginarios: Constituyen uno de los medios que ha establecido el legislador para la protección de las legítimas. En este caso. a otros legitimarios o a terceros. a través de las donaciones que haya hecho en vida. en la parte intestada se aplican las reglas de la sucesión intestada. y la sucesión es parte testada y parte intestada. el legislador crea los llamados acervos imaginarios.  . Tienen por objeto evitar que el causante. pueden presentarse diversas situaciones: a) Que concurran sólo herederos abintestato que no tienen la calidad de legitimarios. c) Que concurran legitimarios con quienes no lo sean. 1191 inciso final y 996. 996. 1) El primer acervo imaginario: Se le llama también "colación". agregarse a los bienes del causante. y tiene por objeto amparar a los legitimarios frente a donaciones hechas a terceros extraños. El Art. 1191. 1186 y 1187. se aplica la norma del Art. Para evitar esta situación. sino real. Los acervos imaginarios son dos:  El primer acervo imaginario: está contemplado en el Art. para efectos del cálculo de las legítimas y de las mejoras. pueda perjudicar a los legitimarios. teniendo lugar el acrecimiento que contempla esta disposición. En realidad. Cuando la sucesión es parte testada y parte intestada. Cuando concurren como herederos legitimarios con quienes no lo sean. 1185. como si nunca hubiesen dejado de pertenecer a su patrimonio. deben volver a él. se desprende del inciso final del Art. conforme a lo que disponen los Art. aquí hay una impropiedad en el lenguaje usado por el legislador. 1185. esos bienes tienen que colacionarse. Como esto perjudica a los demás legitimarios. Lo que sucede en este caso es que el causante en vida hizo donaciones a los legitimarios (a uno o más de ellos). En este caso. El segundo acervo imaginario: está contemplado en los Art. 1185 dice que la acumulación es imaginaria. la parte intestada se va a regular en su totalidad por las normas de la sucesión intestada. 1186 y 1187. Es decir. aun cuando sea numéricamente. contemplados en los Art. porque esta acumulación no es imaginaria. y defiende a los legitimarios frente a donaciones hechas a otros legitimarios. b) Que concurran sólo legitimarios. Ello. En este caso. se aplica en su integridad el Art. esto es.95 La legítima efectiva existe sólo cuando todos los herederos son legitimarios. esos bienes que han salido del patrimonio del causante. 1191.

no es necesario proceder a la acumulación de las donaciones revocables. aparece claro que el legislador discurre sobre la base de que las donaciones fueron entregadas al donatario. Para ello. y por consiguiente. no procede la acumulación para el cálculo del primer acervo imaginario. porque su finalidad es precisamente proteger los derechos de los legitimarios. devuelve a la masa partible las cosas con que el donante (causante) lo beneficiara en vida. que señala "para computar las cuartas de que habla el artículo precedente". porque las cosas donadas material y jurídicamente permanecen en el patrimonio del causante. Para que proceda la formación del 1er. 1185 dispone la acumulación de las donaciones revocables. acervo. Para la formación del 1er. Al emplear la expresión "al tiempo de la entrega". Hay autores que estiman que la acumulación de las donaciones beneficia no sólo a la mitad legitimaria y a la cuarta de mejoras. porque de acuerdo con el Art. Por otro lado. las donaciones irrevocables no pueden beneficiar a la parte de libre disposición. para compartirlas con sus coherederos como si nunca las hubiere tenido". Si la donación se ha hecho con cargo a la parte de libre disposición. Lo que se acumula es: A) Las donaciones irrevocables hechas por el causante a uno o más legitimarios. no procede la formación de este 1er. se fundan en el texto mismo del Art. pero sí la beneficia la acumulación de las donaciones revocables. no procede la formación del 1er. se puede dar un concepto amplio del primer acervo imaginario: "es un acto por el cual un heredero que concurre con otros en la sucesión. Pero. b) Que el causante haya hecho donaciones a uno o más legitimarios. Así consta del texto del Art. para nada juega la calidad de legitimario. 1199. la acumulación de donaciones irrevocables no aprovecha a la parte de libre disposición. pero del texto mismo de esta disposición se desprende que se acumulan las donaciones revocables que el causante entregó en vida. en vida del causante. En caso contrario. Si no se hubieran entregado durante la vida del causante. sino que también la parte de libre disposición. Esta norma se refiere a las donaciones irrevocables. y dentro de esas cuartas queda no sólo la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras. sino que también redundaría en beneficio de la parte de libre disposición. El Art. se requiere: a) Que al abrirse la sucesión existan legitimarios: si no hay legitimarios. acervo. tratándose de donaciones revocables tiene pleno vigor la argumentación . tiene que procederse a ciertas acumulaciones. y además.96 Considerando lo dicho. La acumulación de las donaciones procede sólo cuando ellas se han hecho en razón de legítimas o de mejoras (Art. acervo imaginario. sucede que hay que hacer una distinción entre las donaciones revocables y las irrevocables. porque en las donaciones hechas con cargo a la parte de libre disposición. B) Las donaciones revocables: su acumulación procede sólo cuando el causante las entregó en vida al donatario. 1185. 1185. 1185). acervo.

como son:  las donaciones moderadas que se hacen según el uso y la costumbre (Art. 1141). 1185. Estos desembolsos se imputan a la legítima. Sólo procede su acumulación cuando los bienes legados no están materialmente en el patrimonio del causante. porque material y jurídicamente permanecen en el patrimonio del causante. 1203 inciso 1).000.000.000. y como no están en el acervo.000.000.  Bajas generales = $100.  tampoco se acumulan las donaciones hechas a un descendiente.000. es decir. hay ciertas donaciones que no se acumulan para calcular el 1er. Sin embargo. la acumulación de las donaciones revocables beneficia a la parte de libre disposición. La ley dice que la acumulación se hace actualizando el valor de las cosas donadas a la época de la apertura de la sucesión. 1188 inciso 2). Pero sólo se acumulan. D) Los legados no se acumulan para el cálculo del 1er. con ocasión de su matrimonio (Art. se divide en la forma señalada en el Art. acervo imaginario. para el pago de las deudas de un descendiente.  Donación revocable hijo 2 =$50. y de acuerdo al Art. porque estos legados entregados en vida del causante son donaciones revocables (Art. Ejemplo (causante deja 5 hijos):  Acervo ilíquido = $1. acervo imaginario. se acumulan para el cálculo del primer acervo imaginario. $250. en cuanto el pago de las deudas haya sido útil (Art.97 que se da en base al Art. lo que va a ocurrir cuando el causante (testador) entregó las cosas legadas en vida al donatario.000.  tampoco se acumulan los gastos de educación de un descendiente (Art. 1199. 1198 inciso 2).  Donación irrevocable hijo 1 = $50.000. Pero. Este acervo. $250. C) Se acumulan los desembolsos hechos por el causante. resultaría que a la 1/4 de libre disposición la estaría beneficiando la donación irrevocable que se hizo al hijo 1.000.000. si hacemos el cálculo de esta manera.000. las donaciones irrevocables no benefician la parte de libre . ¿Cuándo se entiende que ha sido útil este pago? Cuando con él se extinguió la deuda.  Acervo líquido = $900. 1184:  1/2 legitimaria =  1/4 de mejoras =  1/4 de libre disposición = $500.  Acervo imaginario = $1. 1198 inciso final).

A los hijos 3.500.98 disposición. 2) Deben existir legitimarios al momento del fallecimiento del causante. se podría beneficiar a algunos legitimarios en perjuicio de otros.000. a cada uno. y por tanto. les entregamos en efectivo $101. Si no existiera este mecanismo de defensa. a cada uno.  1/4 de libre disposición = $237. cada uno de ellos debe llevar $101. frente a estas donaciones hechas a quienes no tienen esa calidad. se contempla este 2do. y la 1/4 de mejoras. hay que descontar de la cuarta de libre disposición. 1186 parte final).000 + + $8. por eso. que no recibieron donaciones del causante. el causante les donó $50. sean lesionadas por donaciones hechas por el causante en vida a otros legitimarios (hijos 1 y 2). De este modo. Si no concurren legitimarios. Este acervo se forma cuando el causante ha hecho donaciones irrevocables a terceros extraños.330. en los Art. Por ello. nada deben imputar a sus legítimas.500. $4.000 $250.  1/4 de mejoras = $254. 4 y 5. 2. Pero a los hijos 1 y 2. Si no existían legitimarios al momento de hacer la donación a terceros. Para que proceda su formación.500 = = = La mitad legitimaria corresponde dividirla entre los legitimarios. que sumados a los $50.000. en proporción de 2 a 1 (porque la mitad legitimaria es el doble de la 1/4 de mejoras). 1/4 a la cuarta de mejoras. $500.500 lleva $8. que en el ejemplo son 5. no procede la formación de este acervo. tenemos que descontar de la 1/4 de libre disposición. se les entrega sólo $51. En consecuencia. O sea.660.660.El segundo acervo imaginario: Para cautelar los derechos de los legitimarios. 4 y 5).170. La donación irrevocable se repartió en este cálculo: 2/4 benefician a la mitad legitimaria. 1186).330 $4. la parte proporcional de esa donación que la aprovecha. Luego. la 1/4 parte de los $50.170 $12. Su objeto es defender los derechos de los legitimarios (y asignatarios de la 1/4 de mejoras).500. es decir: $12. y 1/4 a la libre disposición.170. 1186 y 1187. se ha evitado que en definitiva las legítimas de algunos legitimarios (en este caso. aun cuando después de la donación lleguen a existir. acervo. Esos $12. los hijos 3. la mitad legitimaria de esos $12.000 que cada uno recibió en vida del causante. que deben imputar a sus respectivas legítimas (Art. Entonces. deben distribuirse entre la mitad legitimaria y la 1/4 de mejoras. completan su legítima.330. hayan existido legitimarios (Art. 1198). la herencia queda distribuida así:  1/2 legitimaria = $508. deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que al hacer la donación..000 $250. porque la formación del segundo acervo imaginario se hace para computar las legítimas y mejoras (Art.660. no existen . frente a donaciones hechas por el causante a terceros.

$200. en caso contrario. acervo imaginario. o del 1er.000. 1186: el exceso se acumula imaginariamente al acervo.000. la que en definitiva producirá el efecto de limitar la parte de libre disposición.000. $60. 1186 habla expresamente de donaciones entre vivos. e incluso.000. y nos da $50. Se tomará como base este último. 3) El causante tiene que haber hecho donaciones irrevocables a terceros. 1185. la acción de inoficiosa donación. 2) Las donaciones son excesivas:  Acervo (líquido o 1ro. no procede la formación de este acervo. Esa suma total se divide por 4. acervo imaginario. e incluso ambas. El Art. porque la ley sólo exige que haya legitimarios al momento de la donación y al momento del fallecimiento. cantidad a la cual asciende lo que el causante legítimamente pudo donar. y procede la formación del 2do. acervo imaginario se parte del acervo líquido. En este caso. existe un exceso de $20. se partirá del acervo líquido. Las donaciones no son excesivas. Para calcular el 2do. también procede la formación del segundo acervo. La duda es: ¿deben ser los mismos? José Clemente Fabres estimaba que sí. y no procede la formación del 2do. La mayoría de la doctrina estima que no. y consecuencialmente.000. Este se forma conforme al Art. lo que nos da $40. imaginario) =  Donaciones irrevocables =  Total = $100. Pero.000. en conformidad al Art. Ejemplo de estas 3 situaciones: 1) Las donaciones no son excesivas:    Acervo (líquido o 1ro. porque lo donado asciende a la misma suma que pudo donar.99 estas asignaciones forzosas. que llegan a lesionar la parte de mejoras o las legítimas. pueden ser distintos. Lo son en el caso que señala el Art. y no a legitimarios. para la . 4) Estas donaciones tienen que ser excesivas. acervo.000.000. Dividimos por 4. se exige que haya legitimarios al momento de hacer la donación y al momento de fallecer el causante. En este requisito. y estas son las irrevocables. $50. b) Aquella en que las donaciones son excesivas: procede la formación.000. $160. las que deben ser hechas a terceros. pueden presentarse las siguientes situaciones: a) Aquella en que las donaciones no son excesivas: en este caso. c) Aquella en que las donaciones son de tal manera excesivas. no se cumple con este requisito. imaginario) = Donaciones irrevocables = Total = $150. cuando haya procedido su formación. No señala que tienen que ser los mismos. 1186: cuando el valor de la o las donaciones excediere de la 1/4 parte de la suma formada por este valor y el acervo imaginario. pero como en realidad donó $60.000.

Esto puede llevar a que no alcancen a pagarse todos los legados.000.000.000. Tenemos cumplido así el primer objetivo de este acervo imaginario. lo que nos da $85. Al igual que en los casos anteriores.000. y que agregamos imaginariamente para la formación del 2do. O sea.000. dividimos esta cantidad por 4. $220.000. $30.000 de la mitad legitimaria. $340.000. Es aquí justamente donde aparece el primer objetivo de este acervo. con la reducción de la 1/4 de libre disposición. se procede a rebajarlos a prorrata. con lo cual se forma un 2do.000.000 a $10. disminuye de $30.000 del acervo líquido o 1ro. acervo imaginario. por lo siguiente: las legítimas y las mejoras. 1187. imaginario. y si todos son de igual categoría.000. acervo imaginario de $120. tenemos ya gastado en dichas asignaciones forzosas $90. como asignaciones forzosas.000. Pero. cantidad que asciende al exceso de lo donado. se pagan íntegramente (hay obligación de cumplirlas). Ejemplo:  Acervo (líquido o primero imaginario) =  Donaciones irrevocables =  Total = $120. a los $100. deben ser íntegramente cancelados. Se limita entonces la facultad de testar del causante.000. que pasan a constituir la 1/4 de libre disposición. sino sólo $100. en la parte de libre disposición. para lo cual se procede en la misma forma anterior. en cambio. y. o sea.000 de exceso corresponden a la parte que el donante había donado. ante ello. ¿Qué ocurre con los legados hechos con cargo a esta parte de libre disposición? Los legados tienen que reducirse a la cantidad que en definitiva constituye la 1/4 de libre disposición. Quiere decir que de los $100. y restan sólo $10. 3) Las donaciones son de tal modo excesivas. aquí el exceso de lo donado es de tal magnitud. Procede aquí la formación del 2do.000 de la cuarta de mejoras. acervo imaginario. agregamos el exceso. que es $20.000. El exceso es de $135.000. Esta suma fue la que el testador pudo libremente donar. porque los $20.000.000. que es limitar la parte de libre disposición. De modo entonces que los $60.100 computación de las legítimas y de las mejoras. el que se suma al . se reduce en $20. Estos $120.000. sucede que en realidad no tenemos $120. que menoscaban las legítimas y mejoras: esta situación está contemplada en el Art. que no sólo absorbe la parte de que el causante hubiere podido disponer libremente. se pagan primero los legados preferenciales. $30.000. los repartiremos del siguiente modo:  1/2 legitimaria =  1/4 de mejoras =  1/4 de libre disposición = $60. lo realmente donado alcanza a $220. En el ejemplo.000. y los $30.000 que realmente existen. sino que menoscaba las legítimas y mejoras. pues ya dispuso en vida de la parte que podía asignar libremente por testamento.

para las acciones ordinarias. hay dos alternativas: a) Aplicar la regla general del Art. b) Podría sostenerse que como el Art. en contra de los donatarios. y. acervo imaginario. y hasta la mitad legitimaria se ve afectada.750. Resulta entonces que este acervo. 1691. de $255. para calcular el 2do. El objeto preciso de esta acción es dejar sin efecto las donaciones. Acción de inoficiosa donación: Esta acción es la que tienen los legitimarios. tampoco se alcanza a pagar la cuarta de mejoras. Primero. Con los $120. acervo imaginario. que lesionan las legítimas y las mejoras. no hay posibilidad de pagar parte alguna de la cuarta de libre disposición.101 acervo. consistente en dar nacimiento a la acción de inoficiosa donación. principiando por los más recientes (Art. 1187). Se presenta un problema con el plazo de prescripción. ¿Quiénes pueden intentar esta acción? Tanto los legitimarios. Esta acción tiene dos características: 1) Es personal: sólo puede intentarse respecto de las personas obligadas. $63. Se produce entonces el segundo efecto del acervo imaginario. sólo existen en efectivo $120. 2515. y prescriptible. faltan $63.000. y se traduce en la rescisión de dichas donaciones. transmisible. enorme. $63. ¿Contra quién se dirige esta acción? En contra de los donatarios.000. el plazo sería de 4 años. lo cual da $255. hasta que queden pagadas las legítimas y mejoras.750 de la cuarta de mejoras. es decir. Sin embargo. con el objeto de completar el pago de las legítimas y mejoras. se dirige en contra de ellos. consecuencialmente. Para completar las asignaciones forzosas. para que restituyan el exceso donado. 2) Es patrimonial: es renunciable. 1425 califica a esta acción de rescisoria. cantidad a la cual asciende este 2do.000 realmente existentes. se persigue al donatario más nuevo.250. Si los donatarios son varios. hasta el completo pago de las legítimas y mejoras. como los beneficiarios de la cuarta de mejoras. y no puede ser satisfecha en su integridad.500. en este caso. .750. y $7.000. y sucesivamente a los más antiguos. y concluir que prescribe en 5 años. se divide del siguiente modo:  Mitad legitimaria =  Cuarta de mejoras =  Cuarta de libre disposición = $127. entonces. lo que da un total de $71. los donatarios. y el exceso de lo donado ha resultado.500 de la mitad legitimaria. cuando el causante ha hecho en vida donaciones irrevocables excesivas. cabría aplicar la regla del Art. en un orden inverso al de las fechas de las donaciones.

o desembolsos que el testador haya imputado expresamente a la cuarta de mejoras (Art. cuando hay institución de heredero propiamente tal. 1198 inciso 1). y nada dice sobre las asignaciones a título universal que se hubieren dejado en el testamento. para el pago de las deudas de un legitimario. Pero. sino que por el valor que tenían las cosas al momento de la entrega. Se presentan dos situaciones: a) Los frutos de las cosas donadas entregadas en vida del causante. atendiendo al tenor literal de la ley. 1203). no hay nada que imputar a su legítima. sólo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas. por ende. procede imputar a las legítimas la parte que recibió por donaciones o legados. donaciones. porque la imputación no se hace en especie. si expresamente lo señala. . por ende. 1198). toda donación o legado dejado por el causante al legitimario. el donatario se hizo dueño de ella. si el testador nada dice. 1198 y 1203). que sea descendiente (Art. 1185). Se imputan tales desembolsos. debe imputarse a su legítima. 4) Los frutos de las cosas donadas (Art. hay quienes sostienen que es una inconsecuencia. 1198 inciso 1). c) También se imputan los desembolsos hechos por el testador. esta donación. Aquí la ley se refiere sólo a los legados. 1198 inciso 2). que en el hecho constituyen la institución de heredero. no se imputan para el pago de las legítimas. estimándose que no procede la imputación de éstas. 1198 inciso final). Cosas imputables a las legítimas: a) Las donaciones revocables e irrevocables hechas por el causante al legitimario (Art. o se desprende de su testamento que lo hace a título de mejora. Sin embargo. Cosas que no se imputan para el pago de las legítimas: 1) Los legados. b) Los legados dejados por el causante al legitimario en su testamento (Art. y. La ley nos está dando una regla importante. Por la entrega de la cosa donada. 2) Los gastos de educación de un descendiente (Art. al señalar que las mejoras no se presumen. y no se ve por qué no se va a imputar directamente. a la sucesión del causante? Hay que distinguir si existen o no imputaciones que hacer a las legítimas: 1) Si el legitimario no ha recibido donaciones ni asignaciones de ninguna especie. 2) Si ha recibido donaciones o asignaciones en el testamento. 1205). 3) Las donaciones por matrimonio y regalos de costumbre (Art. y recibirá ésta en forma íntegra. porque se imputan las donaciones revocables a título universal. legado o desembolso se imputa a la cuarta de mejoras (Art. de los frutos que ella produce. Ellas se imputan actualizando su valor a la época de la apertura de la sucesión (Art.102 ¿Cómo se pagan las legítimas.

. y un acervo líquido de $70. y el testador le había hecho donaciones por $30. en consecuencia. 1202 constituye una regla importante. con preferencia a toda otra inversión. los frutos pertenecen a éste desde el fallecimiento del causante. de acuerdo al cual. pues no tenía nada que imputar a ella. 1206 inciso 1). y este exceso se saca de la parte de libre disposición. 1200 no hace sino aplicar la ficción legal de la representación. 1194. que se distribuye en mitad legitimaria de $50. pero con un exceso de $5000.Que las imputaciones excedan la legítima. las que se imputan a la legítima de Juan.000. 3) Que las imputaciones excedan de las legítimas y de las mejoras.000.000. quien recibirá en efectivo solamente $70. en virtud de la cual se supone que el representante pasa a ocupar la misma situación jurídica del representado.. y afecten la parte de mejoras o de libre disposición: Es posible que las imputaciones a la legítima excedan a lo que al legitimario le corresponde por dicho concepto.000. 1200 inciso 3.000 por donación.103 b) Si la cosa donada no ha sido entregada al donatario. porque de acuerdo a él no se imputan a la legítima de una persona las donaciones o asignaciones testamentarias que el difunto ha hecho a otra. heredero. . Rige el Art. Por esta razón. En relación con el pago de las legítimas. $25. salvo en el caso del Art.000. En esta materia. le corresponden $100. Situaciones que pueden presentarse en el pago de las legítimas: 1. pero como Juan recibió $30. En tal caso. 2.000. el Art. 4) Que no haya cómo pagar las legítimas y mejoras. y. cuarta de mejoras de $25. de acuerdo a lo dispuesto en los Art. pueden darse dos situaciones especiales: a) Aquella en que el legitimario puede exigir su saldo: se produce cuando al legitimario le corresponde por herencia una cantidad superior a la que recibió por concepto de donaciones (Art.000.Que las imputaciones calcen perfectamente dentro de la legítima: Ejemplo: a Juan.000. o sea.000. Ejemplo: fallece el causante y deja dos hijos (Juan y Pablo). a prorrata. se forma un acervo de $100. 1189 y 1193. y con ella queda pagada imaginariamente su legítima. A cada hijo le corresponde por mitad legitimaria $25. afecten la parte de libre disposición.000 por legítima.000. El testador había donado revocablemente a Juan $30. Pablo recibe en efectivo su legítima. la que queda reducida a $20. se dice que las legítimas gozan de una preferencia absoluta para su pago. las donaciones imputables a su legítima se imputarán a la de sus descendientes. y cuarta de libre disposición de $25. en consecuencia. El exceso de Juan se imputa a la cuarta de mejoras. si el donatario llega a faltar. rebajándose unas y otras. El Art. y. lo que unido a lo donado completa los $100.000. El Art. conserva dicha cantidad. 1196 se pone en esta situación. el exceso debe imputarse al resto de la herencia.000 (legítima).

. 1167): Ello tiene como consecuencias: a) La favorece la formación de los acervos imaginarios. Esta 1/4 de mejoras tiene su origen en el Derecho Visigodo. puede asignarla a descendientes que no sean legitimarios (Art. Como la elección queda al arbitrio del legitimario (derecho absoluto). Por último. etc. que dispone que si se hace una donación a título de legítimas. 1206 inciso 2). a quien al momento de fallecer el causante no era legitimario: Art. Características de la cuarta de mejoras: 1) Es una asignación forzosa (Art.LA CUARTA DE MEJORAS: Personas a quienes el testador puede beneficiar con la cuarta de mejoras (Art. 1195):    Descendientes. y así a nosotros. 1198 y 1203). la donación se resolverá si el donatario no es legitimario al momento de fallecer el causante. 1195). sobre los gravámenes. 3) No admiten modalidades.104 b) Aquella en que puede estar obligado a pagarlo él: al legitimario le corresponde por concepto de legítima una cantidad inferior a la que ha recibido por concepto de donaciones (Art. 1220).. la cuarta de mejoras y la de libre disposición acrecen a la mitad legitimaria (se aplican las reglas de la sucesión intestada). en relación con las legítimas está la situación de la resolución de las donaciones hechas en razón de legítimas. bisnietos. 3. a las Leyes de Toro. nadie puede obligarlo a optar por una u otra vía. Forma en que el testador puede distribuir la cuarta de mejoras: Puede elegir libremente entre los asignatarios de cuarta de mejoras. la cuestión consistía en que el abuelo le pudiera dejar algo a sus nietos. hay lugar a la acción de reforma del testamento (Art. La asignación de cuarta de mejoras supone necesariamente un testamento. pero hay que tener presente lo dispuesto en el Art. Ascendientes. de donde pasó a las Partidas. 2) Las mejoras no se presumen. Va a tener que hacer una restitución el legitimario. Si decide por restituir una o más especies de entre las donadas. Si no hay testamento. b) Si el testador dispone de ella a favor de personas que no sean las indicadas por la ley.1200. pero queda a su voluntad pagar este exceso en dinero o restituir una o más especies de entre las donadas. necesitan una declaración expresa del testador (Art. porque es legal y forzada. 1195 inciso 2. y puede distribuirla entre ellos como quiera. estamos ante una dación en pago especial. va a restituir lo que recibió en exceso. Según cuentan los cronistas Visigodos. Cónyuge. Incluso.

sino además de todas las asignaciones por causa de muerte. Lo que se conviene en él es una obligación de no hacer. esto es. 1210) Revocación del desheredamiento (Art. Pero esto no se extiende a los alimentos. 2) Tiene que existir una causa legal. Si el causante no limita expresamente los efectos. 1208. e inciso 2 del Art. salvo injuria atroz (Art. para determinar los efectos. 1209. que a la sazón era legitimario. el favorecido con ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le entreguen lo que le habría valido el cumplimiento de la promesa. Habiendo desheredamiento. Excepcionalmente. 1204). 1209). se entiende que es total. 4) Los hechos constitutivos de la causal. 1209). y de todas las donaciones que hubiere hecho el testador. aun cuando intervenga la voluntad de la misma persona. Estos últimos pueden ser desheredados por cualquiera de las 5 causales que se enumeran. hay que estarse a lo que el testador señale en su testamento. para evitar el abuso vía causales inexistentes para desheredar al legitimario. y su cónyuge o alguno de sus descendientes o ascendientes. y descendientes. 3) Tiene que indicarse dicha causal en el testamento (Art. 1207 define esta institución. el causante se obliga a no disponer de la cuarta de mejoras. 1211): . El desheredamiento podrá ser total o parcial. Si el causante infringe su obligación. Este pacto es solemne: se celebra por escritura pública. Esos pactos adolecen de objeto ilícito. de las contempladas en el Art. 3 y 4 del Art. 1210): Antes que nada. no se requiere prueba en los casos que menciona el inciso 2 del Art. en cambio. Efectos del desheredamiento (Art. por ser una disposición testamentaria por la cual se priva a un legitimario "del todo o parte de su legítima". se celebra entre la persona que fallecerá. El pacto de no mejorar.105 El pacto de no mejorar: Recordemos lo relacionado con el objeto ilícito. en los pactos sobre sucesión futura (Art. el cónyuge y los ascendientes sólo pueden serlo por alguna de las 3 primeras causas (que corresponden a las causales de indignidad de los Nº 2. donde se hace una distinción entre cónyuge y ascendientes. 968). 1463. el legitimario es privado no sólo del todo o parte de su legítima. a prorrata de lo que su infracción les hubiere aprovechado. Requisitos del desheredamiento: 1) Tiene que hacerse por testamento. tienen que probarse en vida del testador o con posterioridad a su fallecimiento (Art. EL DESHEREDAMIENTO O EXHEREDACION El Art.

reglamentada en los Art. Esta es una medida conservativa que tienen los acreedores. 1222 a 1224 CC. y 872 a 876 CPC. y en el último domicilio de éste. según el Art. Normas sobre apertura de la sucesión: La apertura de la sucesión permite a los herederos tomar posesión de los bienes hereditarios. la revocación. todos los muebles y papeles de la sucesión se guardan bajo llave y sello.106 Su revocación supone el otorgamiento de un nuevo testamento. a fin de que no desaparezcan. podrá ser total o parcial. y se los transmite en propiedad. Guarda y aposición de sellos: Consiste en que después de efectuada la apertura de la sucesión. 1211. a fin de que sus derechos no sean burlados por los herederos. El CC trata una medida conservativa. que es la guarda y aposición de sellos. VI UNIDAD: DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN Y DE LA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LAS ASIGNACIONES. Bienes que se guardan bajo llave y sello: Los bienes muebles y papeles del difunto. Además. La apertura de la sucesión se produce al fallecimiento del causante. exceptuándose de los muebles: . en el que se deje sin efecto el desheredamiento anterior. y mientras no se haga un inventario solemne de los bienes hereditarios.

se puede realizar la repudiación desde la apertura de la sucesión. pero en realidad no es así. y considerando que la calidad de heredero supone una responsabilidad. se aplica el Art. Lo mismo los herederos respecto de la herencia. 1437. La repudiación hecha con anterioridad a la muerte del causante no tiene ninguna eficacia (Art. Tramitación de la solicitud de guarda y aposición de sellos: Puede pedirla el albacea. contados desde la notificación de la demanda. el tribunal puede eximir también el dinero y las alhajas. hay que recordar la norma del Art. el asignatario va a tener que adoptar una decisión: si acepta o si repudia la herencia. es decir. Esta medida cesa una vez realizado el inventario solemne (Art. Oportunidad para la aceptación o repudiación: La aceptación y repudiación difieren en cuanto a la oportunidad en que ellas pueden hacerse: 1) La aceptación de una asignación sólo puede hacerse después que ella se haya deferido (Art. mandando depositarlas en un Banco o las hará entregar al administrador o tenedor legítimo de los bienes de la sucesión (Art. para que se pronuncie sobre la asignación: 1) Si lo ha sido. ¿Hasta cuándo puede el asignatario aceptar o repudiar la asignación? Hay que hacer una distinción. 1226 inciso 2. pero éstos tienen una tercera posibilidad: aceptar la herencia con beneficio de inventario. LA ACEPTACION Y REPUDIACION DE LAS ASIGNACIONES: Producida la delación. 1222). los legatarios tienen la opción de aceptar o repudiar el legado. guardador. se hace necesario un consentimiento para asumirla. pero se formará una lista de ellos (Art. para sostener que la aceptación de la herencia o legado es un cuasi contrato. 1222 inciso 2). 2) Respecto de la repudiación. o cualquier persona que tenga interés en ello. tiene que ejercer su opción en el plazo de 40 días. De aquí se han basado algunos. en orden a si ha sido o no requerido judicialmente el asignatario. 874 CPC). según el cual las obligaciones nacen también de un hecho voluntario de la persona que se obliga. Este plazo se denomina "plazo para deliberar". si la asignación está sujeta a condición suspensiva. En cuanto a la aceptación o repudiación. lo que pasa es que la ley equipara sus efectos a los de éste. Se tramita en la forma que establece el CPC. Al respecto. porque para que la institución de heredero o legatario surta sus efectos es necesario que éste acepte la asignación que se le hace.107 los domésticos de uso cotidiano. y   . como en la aceptación de una herencia o legado. Luego. 1226 inciso final). Esta es una aplicación del principio general de que nadie puede adquirir derechos contra su voluntad. 1226). para aceptarla hay que esperar el cumplimiento de la condición.

1232). mantiene su calidad de heredero. se entiende que repudia la asignación (Art. 2) La aceptación y repudiación debe ser pura y simple (Art. Puede suceder que el asignatario esté ausente. mientras un tercero no adquiera la herencia por prescripción. es que pierde su derecho cuotativo en la cosa sustraída (Art. en esa cosa. o los bienes están situados en diversos lugares. Por otro lado. 1225. ya no podrá aceptar la asignación. las asignaciones a personas incapaces deben aceptarse con beneficio de inventario (Art. y. Respecto del legatario. sino sólo un derecho de crédito. es necesario formular una distinción. por existir motivos graves. puede optar hasta que un tercero adquiera la especie legada por prescripción. En cambio. sino que . la sanción es que debe restituirla doblada. o bien. la sanción es que pierde el derecho que tenía. Sin embargo. esta regla tiene algunas excepciones: 1) La del que sustrae efectos pertenecientes a la sucesión. el asignatario podrá ejercer una de estas dos opciones mientras conserve su asignación. 1227). 2) Si no ha sido requerido judicialmente para que se pronuncie sobre si acepta o repudia la asignación. en el plazo de 5 años contados desde que la obligación se hizo exigible. 957). según si éste es de especie o de género. el juez puede ampliar este plazo de 40 días. 1233). como legatario. Ello es así porque la aceptación o repudiación no solamente interesa al asignatario. ya que éste tiene una doble sanción: una es que pierde su derecho a repudiar. 2515. Si deja pasar el plazo y nada dice. Como el legatario de especie se hace dueño de la cosa legada por el solo fallecimiento del causante. lo dice expresamente el Art. porque en general ellos tienen que hacerlo por medio de sus representantes legales (Art. o sea. y la otra. esto es. Expirado dicho plazo. aún cuando repudie. aplicando el Art.108 es un plazo fatal (Art. como el legatario de género no adquiere especie alguna. pero no por más de un año. si sustrae otra cosa cualquiera. La aceptación y repudiación presentan las siguientes características: 1) Este es un derecho transmisible (Art. 1225 y 1236).  2) Situación de los incapaces: éstos no tienen absoluta libertad para aceptar o repudiar. 1225 y 1250 inciso 2). hay que formular un nuevo distingo:  si sustrajo lo que le fue legado. La regla general en esta materia es que los asignatarios pueden aceptar o repudiar libremente. 1231). puede ejercer la opción hasta que prescriba la acción personal de que goza. Si el autor de la sustracción es un legatario.

si se transmite a los herederos del asignatario pasa a ser divisible (Art. Ello. si cede su derecho o transfiere en alguna forma la cosa. 1239). 1229). 1234 y 1237). Así. 1241 que se refiere a las herencias. en este caso estaríamos ante una situación de aplicación de la acción pauliana. 5) La aceptación y revocación son irrevocables. b) Cuando en la aceptación o repudiación hay un vicio del consentimiento (Art. Esta regla de retroactividad se aplica solamente a la herencia y al legado de especie. cuando se hace en perjuicio de los acreedores (Art. 4) Puede ser expresa o tácita. 2468. y que no podría haber realizado sino en su calidad de tal. pero que también es aplicable a los legados. que quedan perfectos por la manifestación de voluntad del autor. La herencia vacante. 1241 y 1242). y es tácita. a la época del fallecimiento del causante (Art. esta regla tiene algunas excepciones: a) Aquella en que el pronunciamiento proviene de un incapaz. por ejemplo. porque hay similitud entre lo que establece el Art. porque a través de ésta se pretende hacer volver al patrimonio de un deudor los bienes que salieron de él. tratándose del legado de género. 1234). cuando el heredero ejecuta algún acto que supone necesariamente su voluntad de aceptar. se entiende que ha habido aceptación. c) Cuando hay lesión grave en la aceptación de una asignación (Art. El efecto absoluto de la sentencia que declara a una persona: heredero. los efectos se producen desde el momento en que se manifiesta la voluntad. 1238 y el Art. Pero. Lo señala así el Art. 6) La aceptación y la repudiación operan con efecto retroactivo. Según Somarriva. la aceptación de la herencia es expresa. Sin embargo. 3) El derecho de aceptar o repudiar la asignación es indivisible (Art. y. 1238). 1228). a quienes no les conviene que haya incertidumbre en esta materia. Por su parte. cuando realiza actos que suponen necesariamente su voluntad de aceptarlo. d) La repudiación puede rescindirse. no habiéndose dado cumplimiento a las formalidades legales. . La aceptación tácita de la herencia. y es tácita. porque se trata de actos jurídicos unilaterales. cuando se toma el título de heredero (Art. además. REGLAS PARTICULARES RELATIVAS A LAS HERENCIAS: Estas reglas particulares se refieren a los siguientes puntos:     La herencia yacente. porque. La aceptación expresa de un legado se produce cuando el legatario formula una declaración explícita de voluntad de hacer suyo el legado.109 también a otras personas distintas.

2) Que no exista albacea con tenencia de bienes. porque la representación le corresponde a dicho albacea. siempre que no exista albacea con tenencia de bienes designado en el testamento. sino que sólo administra la herencia. o sea. 1. de oficio. las facultades de que dispone este curador son conservativas: cuida de los bienes que integran la sucesión. de cualquier persona interesada en ello. a petición del cónyuge sobreviviente. La curaduría de herencia yacente presenta la característica de que siempre es una curaduría dativa. o de la capital de la región. Por lo mismo. deben concurrir dos  1) Tienen que haber transcurrido 15 días desde la apertura de la sucesión.. Debe oficiarse la resolución al Ministerio de Bienes Nacionales. Este es un medio del cual se vale la ley . Los herederos que van aceptando la herencia. y pagar las deudas de la herencia. La curaduría de herencia yacente termina con la aceptación de la herencia por alguno de los herederos. de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto. o si.110 El efecto que se produce por la aceptación con beneficio de inventario. por algún heredero. Este pago a los acreedores es justamente uno de los objetivos importantes de la herencia yacente. si en aquélla no lo hubiere (Art. y es una curaduría de bienes (no una curaduría general): no se extiende más que a los bienes. el curador es designado por el juez.La herencia yacente: Es aquella que no ha sido aceptada en el plazo de 15 días. éste no ha aceptado el cargo (Art. puede cobrar los créditos de ésta. Esta última exigencia encuentra su fundamento en que la declaración de herencia yacente tiene por objeto dotar a la sucesión de un representante. se publica esta declaración en un diario de la comuna. y no alcanza a las personas. administran ésta con las mismas facultades del curador de la herencia yacente. o de la provincia. Después. Por eso es que el curador de la herencia yacente no representa a la sucesión. este cometido se encuentra cumplido. habiéndolo. Efectuada la declaración de herencia yacente. y si hay albacea con tenencia de bienes. 1240). o una cuota de ella. no puede ser legítima ni testamentaria. es decir. se procede a nombrar un curador a la herencia yacente. ¿Quién hace esta declaración de herencia yacente? La hace el juez del último domicilio del causante. o bien. Para que circunstancias: la herencia sea declarada yacente. o por la extinción completa de esos bienes. si pertenece al Fisco. ya que con ello se pretende que los acreedores hereditarios puedan dirigir el cobro de sus créditos en contra de alguien (si no fuere así sería bastante fácil burlar a estos acreedores). 1240). para el objeto que éste analice y determine si se trata de una herencia vacante. por la enajenación de todos los bienes comprendidos en la herencia. sin que se haya aceptado la herencia. contados desde la apertura de la sucesión.

a la persona que denuncia o pone en conocimiento del Fisco la existencia de una herencia yacente. 4. concede el beneficio de inventario a través del cual se limita la responsabilidad del heredero que acepta la herencia. se aplica el último orden de sucesión.El beneficio de inventario: Los asignatarios pueden aceptar la asignación o repudiarla.. 1240). teniendo por consiguiente el Fisco la calidad de heredero abintestato. pero. sino también en sus obligaciones transmisibles. 1241 a 1244. Pero. 1246 contempla la siguiente situación: una persona.La aceptación tácita de la herencia: Este grupo de normas especiales está contemplado en los Art. los herederos tienen una tercera posibilidad: aceptar la herencia con beneficio de inventario. Aquí hay una excepción al efecto relativo de las sentencias judiciales. la ley. existiendo el riesgo de que el activo de la herencia sea inferior al pasivo. . se ha establecido un procedimiento para poner en conocimiento del Fisco la existencia de la herencia yacente. está obligado a pagar las deudas que haya tenido el causante. y. por este hecho. ésta queda limitada. si no se presentan otros herederos. por consiguiente.. Así. sin necesidad de un nuevo juicio en que se declare esa calidad. si acepta con beneficio de inventario. 2.111 para que siempre exista alguien que administra la herencia.La herencia vacante: Es la que corresponde al Fisco. y que se va a pagar una vez transcurridos los plazos de prescripción que pudieren tener los herederos para reclamar la herencia (no se paga de inmediato). El Fisco no tiene forma de tomar conocimiento de estas herencia yacentes. va a tener esa calidad frente a todos los acreedores. La regla general es que la responsabilidad del heredero no tiene límite.Efectos absolutos de la sentencia que declara a una persona heredero: El Art. para evitar estos riesgos. 3. 5. La declaración de herencia yacente es el paso previo a la herencia vacante.. porque yacente la herencia. en el último orden de sucesión. que se refieren a la aceptación de ellas. lo cual sería un pésimo “negocio” para el heredero. a instancias de un acreedor hereditario o testamentario. el cual se encuentra establecido para proteger los intereses del heredero. y con el cual se puedan entender los terceros (Art. Por ello. Entonces. se le otorga un premio que no puede exceder del 20 por ciento del haber de la herencia. es declarado judicialmente heredero. porque éste sucede al causante no sólo en sus derechos. y. como heredero abintestato..

1250). 1247). inventario: hay personas que no pueden aceptar con beneficio de 1) Los que hubieren hecho acto de heredero. sino también en los de los herederos con beneficio de inventario. hay personas que están obligadas a aceptar con beneficio de inventario: 1) Los coherederos. 4) Los herederos fiduciarios (Art. 1252). se acostumbra a hacer una declaración en este sentido. La tendencia mayoritaria estima que el beneficio de inventario no produce separación de patrimonios. la ley se lo confiere de pleno derecho (situación especial del Art. 1247. 2) Aquél que en el inventario omitiere de mala fe algunos bienes (Art. por un lado. La facción de este inventario solemne está sujeta a ciertas normas establecidas en el Art. Normalmente. 1248). La regla general es la amplia libertad de aceptar o no con beneficio de inventario. no es necesaria una declaración del heredero en este sentido. los acreedores pueden accionar tanto sobre los bienes del causante. y. el acreedor va a poder dirigirse sólo sobre los bienes hereditarios. y el del heredero. sin previa facción de inventario solemne (Art. si no aceptan con beneficio de inventario. cuando los demás herederos quieren aceptar con beneficio de inventario (Art. Sin embargo. 3) Los incapaces. por el otro? Esto tiene importancia en relación con el ejercicio de las acciones de los acreedores hereditarios. en cambio. porque si afirmamos que el beneficio de inventario produce la separación de los patrimonios. en el momento de tramitarse la posesión efectiva. así lo pone de manifiesto el Art. 1256). y en el CPC. para que exista este beneficio. sino que basta con que se cumpla un solo requisito: que se haya hecho inventario solemne de los bienes del causante (en este caso. 1245. en la práctica. se entiende que acepta con beneficio de inventario). 1250 inciso 2). y nadie puede limitar este derecho. Si aceptamos. el acreedor podrá hacer efectivo su crédito no sólo en los bienes del causante. hasta el monto de lo que recibió en su calidad de tal (Art.112 Se define al beneficio de inventario en el Art. Se plantea doctrinariamente la duda de si el beneficio de inventario produce o no una separación de patrimonios: ¿Hay dos patrimonios: el que deja el causante. como consecuencia. sólo va a poder accionar hasta el monto de . 1253. 2) Las personas jurídicas de derecho público (Art. También. En nuestro sistema jurídico. Efecto del beneficio de inventario: Limitar la responsabilidad del heredero. 1251). como sobre los bienes del heredero que aceptó con beneficio de inventario (en este caso. que no se produce separación en los patrimonios.

Extinción de la responsabilidad del heredero beneficiario: Se extingue por el hecho de abandonar el heredero. El heredero que goza de este beneficio responde hasta de la culpa leve en la conservación de las especies o cuerpos ciertos que se deban. y no respecto de los bienes. Este beneficio es una excepción perentoria. Al momento en que los acreedores accionan contra el heredero. Ello. que dice que el heredero responde hasta concurrencia del valor total de los bienes recibidos por herencia. Esta posición se funda en lo siguiente: a) En el Art. los bienes de la sucesión que debe entregar en especie (Art. como todo dueño. El beneficio de inventario produce otra consecuencia: las deudas y los créditos que tenga el heredero en contra del causante no se extinguen por el modo de extinguir obligaciones llamado confusión. Somarriva estima que hay que atender al valor que tenían los bienes en el momento en que se defiere la herencia al heredero. ¿en qué momento debe mirarse este valor? Podemos mirarlo en dos instantes:   Al momento que el heredero recibe la herencia. y. b) Lo mismo sucede con el Art. hace responsable al heredero de los valores en que dichos bienes hubieran sido tasados. el aumento de valor que los bienes experimentan. se argumenta que si existiere separación de patrimonios. estableciéndose por la ley el riesgo a cargo del heredero (Art. La mayor parte de la doctrina se inclina por la dación en pago. c) Además.113 lo que el heredero recibió por concepto de herencia). 1247. 1259). 1260). . al ponerse en el caso de pérdida de algún bien hereditario por caso fortuito. o en calidad de dación en pago. que son legados de especie. que el heredero puede hacer valer frente a los acreedores hereditarios. y también subsisten las deudas que tenía para con él (Art. 1261). a los acreedores hereditarios. La responsabilidad del heredero está limitada al valor de lo que recibe por herencia. cuando éstos le cobren deudas de la herencia que vayan más allá del monto a que alcance su responsabilidad (Art. pero. el legislador tendría que haber limitado en alguna forma la facultad del heredero para disponer de los bienes que reciba por herencia. cosa que no hace. le pertenecen a él. porque el legislador en parte alguna exige la realización de los bienes. es decir. en cuanto al monto. 1263). 1260 inciso 2. sólo va a responder hasta el valor en que estos bienes hubieren sido tasados. Entonces. porque en ese momento el heredero pasa a ser dueño de los bienes. Tratándose de los demás bienes de la herencia. el heredero conserva su crédito en contra del causante. La ley no dice si el abandono se hace con el objeto de realizar los bienes. el precepto da la idea de la limitación de la responsabilidad del heredero.

577). Como acción real.114 También se extingue su responsabilidad. se persigue una universalidad jurídica. sino que ella se dirige contra todo aquel que perturbe el derecho real de herencia. cada uno de ellos puede ejercer esta acción por la cuota que le corresponde en la herencia. VII UNIDAD: LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA. no se dirige contra determinada persona. Esta acción es aquella que compete al heredero. en el sentido de que si hay varios herederos. como sabemos que la . 3) A través de ella. para obtener la restitución de la universalidad de la herencia. 1262). Presenta como características las siguientes: 1) Es una acción real. por haberse consumido todos los bienes recibidos en pago de las deudas hereditarias (Art. como es el derecho real de herencia (Art. Emana de un derecho real. Pero. en contra de quien la esté poseyendo invocando también la calidad de heredero. 2) Es divisible. Aquí se plantea el problema de su calificación de mueble o inmueble.

Persigue un beneficio de carácter pecuniario. hay que atender a si el falso heredero estaba de buena o de mala fe. podría estar de mala fe el heredero abintestato   . 1264 dice que le corresponde a quien probare su derecho a una herencia. Al donatario de una donación revocable a título universal (Art. y no podemos calificarla ni de mueble ni de inmueble. 1264 y 1265). por consiguiente. invocando la calidad de heredero. en sus derechos y obligaciones (hay una especie de subrogación personal). El Art. ¿Contra quién se dirige esta acción? En contra de quien ocupe una herencia. transferible y prescriptible (Art. esta acción es propia del heredero. Sin embargo. 1142). ¿Puede intentarse la acción en contra del cesionario de este derecho? Si atendemos a la letra del Art. puede argumentarse en contrario. 4) Es patrimonial. señalando que puede accionarse en contra del cesionario del falso heredero. pero que ignoraba que había sido revocado por un testamento posterior. se dirige en contra del falso heredero.115 universalidad jurídica constituye algo distinto de los bienes que la componen. Por ejemplo: podría estar de buena fe el falso heredero que se sintió tal en virtud de un testamento. pues sucede que el cesionario no ocupa la herencia en calidad de heredero. sino como cesionario de los derechos. es renunciable. es decir. y. porque el cesionario ocupa el lugar jurídico del cedente. A la inversa. 1269). Al cesionario de un derecho de herencia. siendo indiferente qué clase de heredero sea (universal. Objeto de la acción de petición de herencia: Tiene por objeto reclamar la universalidad jurídica de los bienes pertenecientes al causante (Art. 1264 emplea la expresión "adjudique". de cuota o de remanente). que es la de los bienes muebles. debemos. Efectos que produce esta acción: La sentencia que la acoge origina diversas prestaciones entre el falso heredero y el heredero verdadero que obtuvo en el litigio. 1264 pareciera que no puede intentarse esta acción. por ser patrimonial. que es la masa hereditaria. aplicar la regla general. Dentro de estas personas están:  Los herederos: en principio. sino que está empleada para simbolizar que el objeto de la acción de petición de herencia es la universalidad jurídica de la herencia. transmisible. Aquí se plantea una duda: si el falso heredero cedió su derecho en la herencia. ¿A quién le compete esta acción? El Art. la que no está tomada en su sentido técnico. Para los efectos de estas prestaciones.

porque alguien tiene que administrar la herencia. la doctrina sostiene que el verdadero heredero no tiene que respetar los actos de administración del falso heredero. 1269. Para el pago de las mejoras. y no resuelve el valor de los actos que éste hubiera realizado. Y tienen que devolverse los aumentos que haya experimentado la herencia. Luego. extingue la obligación. 682. Se comprende aquí la restitución de todas las cosas. Valor de los actos realizados por el falso heredero: Se refiere a esto el Art. Aquí la doctrina distingue tres situaciones: 1) Pago al heredero aparente. Prescripción de la acción de petición de herencia: Art. conforme al Art. Sin embargo.- . 1815 y 2390). sean corporales o incorporales.116 que entre a poseer la herencia a sabiendas de que existían otros herederos de mayor derecho. 3) En cuanto a los actos de disposición. hay que concluir que los actos de disposición del falso heredero son inoponibles al verdadero heredero. ¿Qué sucede con las enajenaciones y deterioros hechos por el falso heredero? Aquí la base fundamental es la buena o mala fe del falso heredero. puede sostenerse que los actos de administración le son oponibles. El pago hecho al heredero aparente. 1267. de créditos de la sucesión (Art. 1266. 1268. pero esta norma regula sólo las relaciones entre el verdadero y el falso heredero. se soluciona el problema aplicando el principio de que nadie puede adquirir más derechos de los que tiene (Art. La regla básica es el Art. 1267. Lo primero que hay que restituir es la herencia. también nos atenemos a las reglas de la acción reivindicatoria. 2) ¿Qué sucede con los actos de administración realizados por el heredero aparente? Aplicando los principios generales. quien podrá hacer valer la acción reivindicatoria. La restitución también puede comprender los frutos de las cosas hereditarias. También se restituyen las cosas de que el causante era mero tenedor. 1576 inciso 2). porque el heredero debe proceder a la restitución de las cosas que el causante tenía en mera tenencia. y se aplican aquí las mismas normas vistas a propósito de la acción reivindicatoria (Art. en relación con el Art. 1266).

siempre que dichos derechos sean de la misma naturaleza. por ejemplo. La indivisión se clasifica en:  A título singular.117 VIII UNIDAD: DE LA PARTICIÓN DE BIENES. si dos personas adquieren un inmueble en común. pero. pues el nudo propietario y el usufructuario tienen derechos de naturaleza distinta. existe copropiedad respecto de él. . que se presenta cuando dos o más personas tienen derecho de cuota sobre una misma cosa. en el usufructo no existe copropiedad. La partición de bienes desde el punto de vista civil : Tiene por objeto poner fin al estado de indivisión. Así.

empero ser una acción de carácter patrimonial.  Esta clasificación está enunciada en el Art. si recae sobre una universalidad. A pesar de su ubicación. 3) Su ejercicio es un derecho absoluto.. La costumbre ha impuesto la expresión "acción de partición”. Por lo tanto. derecho que no se radica en bien determinado ni parte determinada. en partes o lotes que guarden proporción con los derechos cuotativos de cada uno de ellos". se habla de comunidad. Cuando la indivisión recae sobre cosa singular. El hablar de acción de partición puede conducir a equívocos. la sociedad conyugal. Las normas sobre partición están en el Título X del Libro III del CC. llegando al dominio individual. cada indivisario tiene derecho de cuota sobre los bienes indivisos. mediante la liquidación y distribución entre los copartícipes del caudal poseído pro indiviso. y no sólo en la partición de bienes de una comunidad hereditaria. Para el CC. son de aplicación general. . aplicándose toda vez que haya un estado de indivisión. 2115) La acción de partición: Es la acción que pone en movimiento la partición. y en el Título IX del Libro III del CPC. las cosas comunes en el cuasicontrato de comunidad. Durante la indivisión. Características de la acción de partición: 1) Es personal. Concepto: "es la que compete a los consignatarios. Debe intentarse contra todos y cada uno de los comuneros.118 A título universal. de consuno. hablamos de copropiedad. es más propio hablar de "derecho a pedir la partición". ya por el propio causante.. 1317. esta indivisión es un estado transitorio. para solicitar que se ponga término al estado de indivisión". las sociedades civiles (Art. estas normas se aplican:     A A A A la la la la liquidación liquidación liquidación liquidación de de de de la comunidad hereditaria. al decir: "ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular. En tanto. ya por los consignatarios. por cuanto la partición puede hacerse sin intervención de la justicia. contemplada en el Art. que termina a través de la partición de bienes. 1317 (que encabeza el Título X: "De la partición de los bienes"). Ello no es exacto. 2) Es imprescriptible e irrenunciable. Por ello.". porque si hablamos de acción lo relacionamos con la existencia de un juicio o litigio. La partición de bienes se define como "conjunto complejo de actos encaminados a poner fin al estado de indivisión.

b) Los casos de indivisión forzada. y de que pueda siempre pedirse la partición. que es de 5 años. que son principalmente:    las servidumbres (Art. y que la excepción es que los coasignatarios hayan pactado lo contrario. el coasignatario correspondiente no puede ejercer la acción de partición mientras la condición se encuentre pendiente. 524 CPC). nuestra ley no es partidaria de la indivisión.119 4) A través de ella no se declara una situación existente y controvertida. A pesar de ser imprescriptible e irrenunciable. el asignatario sólo tiene la expectativa de llegar a tener esa calidad. a los cuales hace referencia el Art. 2) Los herederos de los coasignatarios (Art. hay ciertos hechos que impiden su ejercicio: a) El pacto de indivisión (Art. la sanción consiste en que el pacto sólo resulta obligatorio durante los primeros 5 años. 1317 inciso final. Por otra parte. Ello. los bienes comunes. 1320). resolviéndose por los tribunales que es posible. que señala que la partición puede siempre pedirse. a través del cual los comuneros convienen en permanecer indivisos. pasa a reemplazarlo en todos sus derechos y obligaciones. Se discute la prórroga automática de este pacto. 751). al radicarse los derechos de los coasignatarios indivisos. 1317. o bien. 1317). no los legatarios. sucesivamente. la principal de las cuales es la fijación de un plazo máximo que puede fijarse para permanecer indivisos. 1321). por lo cual impone limitaciones a este pacto. el testador no puede imponer a los coasignatarios la obligación de permanecer en estado de indivisión. la propiedad fiduciaria (Art. Titulares de la acción de partición: 1) Los comuneros: en materia sucesoria son los herederos. pueden demandar que con intervención suya se proceda a la liquidación de la comunidad. pudiendo sin embargo renovarse dicho pacto. se plantean algunas situaciones: 1) Si una asignación está sujeta a condición suspensiva. porque hasta el cumplimiento de la condición. Sin . 2) Los acreedores de un heredero pueden ejercer su acción. sino que se produce una transformación de una situación jurídica. por iguales períodos. Esta es una aplicación del principio de que el cesionario ocupa el mismo lugar jurídico que el cedente. en los inmuebles acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria. 826 y 827). Aun cuando la ley no lo dice expresamente. En relación con el ejercicio de esta acción. siendo inoponible por el exceso. puede deducirse del Art. 3) El cesionario de los derechos de cualquiera de los consignatarios (Art. sobre la parte o cuota que al heredero corresponda en la comunidad (Art. En caso de estipularse un plazo mayor al fijado por la ley. Sin embargo. en bienes determinados.

que exige escritura pública para que el causante nombre partidor por acto entre vivos.La partición hecha por los coasignatarios.  Por los coasignatarios de común acuerdo.. Por su parte. tienen que hacerlo por intermedio o con autorización de su representante legal. 1197. cuando soliciten la liquidación. no obstante lo que dice el Art. o minoría de edad. Pero.. cuando el régimen matrimonial es la sociedad conyugal. aun cuando ello no es enajenación. Si se omite la autorización. 1322). Sin embargo. que recibe el nombre de partidor. o personas sujetas a tutela o curaduría. 1342). por existir un motivo legal que impida la liquidación de la comunidad. 138 bis. de consuno: . el Art. por ser un requisito exigido en atención a la calidad o estado del incapaz. el legislador sujeta a los representantes legales a una limitación para el ejercicio de la acción: obtener autorización judicial (Art. y en caso de impedimento del marido. En caso de incapacidad de la mujer. esta autorización se suple por la de la justicia. puede tasar las especies con que se deben pagar las legítimas. el testador está obligado a respetar las asignaciones forzosas. Capacidad para el ejercicio de la acción de partición: Los incapaces. 1. los otros comuneros pueden oponerse. siempre que ella sea mayor de edad y pueda prestarla. fundándose en el Art. cabe aplicar el Art. en este caso. Cuando en la partición tengan interés personas ausentes.La partición hecha por el causante: El causante puede hacer la partición de dos formas (Art.120 embargo. implica un cambio en la situación jurídica de los comuneros. la ley no señala ninguna solemnidad. b) Por testamento: en este caso la partición es solemne. algunos autores. 138. y. b) Si de proceder a la partición resulte algún grave perjuicio. 2. En caso de negativa injustificada del marido a solicitar la partición. la partición hecha por el causante requiere de autorización judicial (Art. estiman que también debe otorgarse por escritura pública la partición hecha por el causante. debiendo cumplir las solemnidades del testamento. fundado en algunas de las siguientes razones: a) La existencia de un pacto de indivisión.  Por un árbitro. en este caso. el marido. Si se omite esta autorización. la sanción es la nulidad relativa. 1318): a) Por acto entre vivos. esto es. la sanción es la nulidad relativa de la partición. para ejercer la acción de partición en bienes en que tiene interés su mujer. Al hacer la partición. necesita la autorización de ésta. como el ejercicio de esta acción. que no han nombrado apoderado. Formas en que puede hacerse la partición:  Por el propio causante. 1324. para deducir esta acción.

que se requiere cuando:  en la partición tengan intereses personas sujetas a tutela o curaduría (Art. en los siguientes casos (Art. b) Tener la libre administración de sus bienes. c) Debe procederse a la tasación de los bienes. 224 COT y 628 CPC). y si se adjudicasen inmuebles. El partidor es generalmente árbitro de derecho. 657 CPC):   Cuando se trata de bienes muebles. sin embargo las partes mayores de edad y que tienen la libre administración de sus bienes. esta tasación por peritos puede omitirse. pueden darle el carácter de árbitro arbitrador (Art. ni sobre los derechos que a cada uno le corresponden en la comunidad. pero siempre que se trate de fijar un mínimo para la subasta de los mismos. siempre que haya autorización judicial por motivos de manifiesta conveniencia. aunque alguno de los interesados sea incapaz. Incluso. Pero. 1323): a) Ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. se debe reunir ciertos requisitos (Art. 1342). como si se procediera ante un partidor. d) La aprobación judicial de la partición.La partición hecha por un partidor: En este caso. no puede ser arbitrador. Se acostumbra hacerla por escritura pública. estamos ante el juicio de partición. . tengan interés en ella personas ausentes que no han nombrado apoderado. aun cuando entre los interesados haya incapaces. b) Las partes deben estar de acuerdo en la forma en que debe hacerse la partición. especialmente. 227 COT). Para ser partidor. siempre que cumplan los siguientes requisitos (Art. Cuando tratándose de inmuebles exista en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes (más de un antecedente). que es de arbitraje forzoso (Art. 1325): a) No deben haber cuestiones previas que resolver. con patente al día. tiene que hacerse por escritura pública para proceder a la inscripción de la adjudicación. no debe haber controversia en cuanto a quiénes son los interesados en la partición.. y si entre los interesados hay incapaces. Sin embargo.   La partición hecha de común acuerdo es consensual. 3. el partidor podrá ser árbitro mixto. el árbitro nombrado por el juez o por el causante. ni sobre los bienes que la forman. Cuando se trata de inmuebles.121 Procede aun cuando entre los comuneros haya incapaces. tiene que ser de derecho.

Nombramiento del partidor por la justicia ordinaria: Debe reunir los requisitos generales de todo partidor (Art. En esto. Sin embargo.Nombramiento por los coasignatarios: Pueden nombrar a la persona que deseen.  Por la justicia ordinaria. 234 COT. siempre que reúna los requisitos del Art. Nombramiento del partidor:  Por el causante. 1325). el causante puede revocar el nombramiento: en el primero por instrumento público. si con posterioridad al nombramiento. el nombramiento le va a ser inoponible. Por testamento. 646 CPC). y en el segundo por testamento. en este caso se entiende que renuncian a esta causal. 1324 y 1325).. Conforme al Art. deben hacerlo de común acuerdo los comuneros. si éste no lo hace. Este nombramiento tiene que hacerse por todos los coasignatarios de común acuerdo. 1. 1324.122 A los partidores les son aplicables las implicancias y recusaciones que la ley establece para los jueces (Art. debe hacerlo por instrumento público. lo hará la justicia ordinaria.. El nombramiento se hace con aplicación de las reglas generales del CPC.  Por los coasignatarios de común acuerdo. y por lo tanto. hay un verdadero orden de prelación. b. para proceder a hacer la designación conforme a las normas establecidas para los peritos (en esta forma se ejerce la acción de partición.Nombramiento del partidor por el causante: a. si no se cita a alguno. La ley no dice qué formalidades deben reunir las partes para el nombramiento. pueden inhabilitarlo. cualquier comunero puede solicitar al juez que cite a los demás. porque corresponde en primer lugar el nombramiento del partidor al causante. hay ciertas reglas especiales cuando la partición la hace el causante o los coasignatarios (Art. pues se desprende que tienen confianza en la gestión que va a realizar. puede suceder: . Por acto entre vivos. 3. También pueden designar como partidor a una persona a quien afecte una causal de implicancia o recusación. ya que de lo contrario sería inoponible a los que no concurrieron al acto. La resolución que cita a comparendo debe notificarse personalmente a todos los comuneros. 1323 (Art. En el comparendo. pero de acuerdo al Art. Pero. el partidor se ve afectado por una causal de implicancia o de recusación. En ambos casos. 1323 inciso 2). Art. 1325). 2.. debería ser por escrito. y si no hubiese acuerdo.

Lo que sucede es que la partición hecha ante un árbitro presenta las características de juicio y de contrato. para el desempeño de su cargo. Si acepta. 1332). y que la ley no entregue expresamente a la justicia ordinaria. La persona del partidor es libre de aceptar o no el cargo. Se entiende que no hay acuerdo. Pero las partes pueden prorrogar el plazo. es de días corridos. y no hay acuerdo sobre la persona que debe ser designada. El partidor. tiene un plazo de 2 años. porque terminó su jurisdicción. para determinar la competencia del partidor. se aplican las siguientes reglas: 1) La competencia del partidor está señalada por las partes. por ello prima la voluntad de las partes. y en el menor tiempo posible (Art. pero sí reducirlo. Por ser un plazo de años. desde que aceptó el cargo (Art. Si se cumple el plazo. Cuando lo hace la justicia no se requiere esta aprobación judicial. solamente puede obligar a quienes concurren a su celebración. En tal caso. la voluntad de las partes es la regla suprema (Art. puede darse la situación de que el partidor no tuviera nada que resolver. Los comuneros pueden ampliar o reducir el plazo. b) Cuando no concurran todos los interesados. y el nombramiento no lo hace la justicia. 2) La competencia del partidor se extiende sólo a las personas que han celebrado el contrato de compromiso. En general. adolecerá de nulidad por incompetencia del partidor. 1335 y 1348). pero si se suspende la jurisdicción del partidor. Si entre los interesados hay incapaces. debiendo jurar desempeño fiel. debe declararlo así. sin que el partidor haya dictado sentencia. porque existe acuerdo entre las partes. que no haya acuerdo. Incluso. se suspende también el plazo que tiene para fallar (Art. en 2 casos: a) Cuando concurren todos los interesados. caso en el cual lo designa el tribunal. éste debe ser aprobado por el juez. porque el compromiso es un contrato. el partidor actúa como un mero ejecutor de la voluntad de las partes. En el juicio de partición.123   que haya acuerdo. y si la dictase fuera de plazo. El juez sólo va a poder nombrar un partidor. 1334. Ello. debidamente citados. contemplado en el CC. no podrá hacerlo. y la designación no puede recaer en ninguna de las dos primeras personas señaladas por las partes. 647 CPC). Competencia del partidor: Puede conocer de todas las cuestiones que deben servir de base a la partición. El testador no puede ampliar el plazo. 1327 y 1328). y como tal. El partidor que designe el juez siempre va a ser árbitro de derecho. pero esta regla tiene dos excepciones: . y es nombrado por las partes.

656 CPC). o bien. pero en este caso el partidor no está obligado a respetar dicha fijación.  indemnizar los perjuicios causados a las partes.124 a. cuáles son sus derechos. y le impone tres tipos de sanciones:  las sanciones generales que al delito correspondan (Art. . Las relativas a la administración de los bienes comunes. tiene el carácter de simple proposición que se hace a las partes en cuanto a su monto. b. 1329 se pone en el caso de prevaricación del partidor. y aquí hay dos de especial importancia: a. La cesación del goce gratuito de alguno de los comuneros. 4) El partidor tiene competencia para conocer de todas las cuestiones que. 6) El partidor no tiene competencia para determinar quiénes son los interesados. administradores y tasadores. Los terceros acreedores que tengan derechos que puedan hacer valer sobre bienes comprendidos en la partición. en alguna de las cosas comunes. la ley no las entregó expresamente a la justicia ordinaria (Art. la fijación de éstos puede hacerse por el propio causante. 5) El partidor carece de facultades disciplinarias. pueden concurrir al partidor a rendir sus cuentas y cobrar sus honorarios (Art. En cuanto a los honorarios. dentro del plazo de 15 días. b. 223 a 225 CP). Desarrollo de la partición. 3) El partidor conoce también de aquellas materias que la ley expresamente le encomienda. 1330 y 1331). 651 y 652 CPC).  el partidor se hace indigno de tener parte alguna en la sucesión del causante. y a falta de acuerdo. y cuáles los bienes que deben partirse (Art. el partidor al dictar su sentencia final (laudo y ordenata) puede fijar sus honorarios (Art. como también de imperio. a los deberes que les impone su calidad o cargo). tienen la opción de concurrir ante el partidor o ante la justicia ordinaria (Art. pero pueden optar entre llevar el conocimiento de estos asuntos al partidor. El Art. 1329 indica que el partidor responde hasta de la culpa leve en el ejercicio de su cargo. Pueden ser fijados de común acuerdo entre el partidor y los comuneros. a la justicia ordinaria. 665 CPC). Responsabilidad y honorarios del partidor: El Art. debiendo servir de base a la partición. La parte del laudo en la cual el partidor fija sus honorarios. y también señala la sanción aplicable en caso de prevaricación (falta dolosa o culpable cometida por ciertos funcionarios. Los albaceas. contra la cual puede intentarse un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva. comuneros. declarada por el juez competente. 651 CPC).

y la solución de las cuestiones que se planteen. El juicio de partición termina con la dictación de la sentencia del partidor (laudo y ordenata). y la ley considera que el adjudicatario ha sucedido en forma directa y exclusiva al causante en los bienes que se le adjudicaron. El CC consagra el efecto declarativo o retroactivo en dos disposiciones: Art. Designación de un curador al incapaz. El efecto declarativo de la adjudicación. Facción de inventario. Efectos de la partición: Se traducen en estudiar la adjudicación. 703). consiste en declarar que el adjudicatario ha sucedido inmediata y directamente al causante en los bienes que se le adjudicaron. Finalmente. y el juramento que hace el partidor. En seguida. estamos ante el acervo ilíquido. Si bien este es un tema procesal. siendo de especial utilidad el derecho de atribución preferente que al cónyuge sobreviviente le otorga la regla 10º del Art. y el efecto declarativo o retroactivo de ella. Tasación de bienes. Posesión efectiva de la herencia. Para que haya adjudicación es necesario un requisito fundamental: que el adjudicatario tenga la calidad de comunero en el bien que se le adjudica. es decir. 718 y 1344. 1337 (VERLO). hay que determinar el acervo que se repartirá. 1341). Realizados los trámites anteriores. desaparece el estado de indivisión. se deducen las bajas generales de la herencia para determinar el acervo líquido o partible. se calcularán los acervos imaginarios (Art. sino que en forma directa e inmediata del causante. de desempeñar fielmente su cargo. Continúa con la celebración de las diversas audiencias verbales. Lo que sucede es que el adjudicatario no adquiere el bien de los demás comuneros. 1337.125 Cuestiones de carácter previo a la partición:      Apertura y publicación del testamento. Para esto. Hecho esto. Por esta razón es que la adjudicación es un título declarativo de dominio (Art. Este efecto declarativo . La adjudicación puede definirse como el acto por el cual se entrega a uno de los indivisarios uno o más bienes determinados. por sucesión por causa de muerte. que equivalen a los derechos que le corresponden en la comunidad. Este efecto declarativo es en realidad un verdadero efecto retroactivo porque una vez efectuada la partición. y hechas las adjudicaciones. debe procederse a la separación de patrimonios. El juicio de partición: Comienza con la aceptación expresa. cuando proceda su formación. La principal de las operaciones de la partición es la liquidación y distribución de los bienes comunes. es preciso separar el patrimonio del causante de aquellos bienes que pertenecen a otras personas. en la liquidación y distribución de los bienes comunes se deben tener presente las reglas del Art. y no ha tenido parte alguna en los bienes adjudicados a otros indivisarios.

1344 regula las relaciones de los herederos entre sí. y comprende tanto las cosas corporales como las incorporales. ¿Cómo se dividen los créditos? Aparentemente no hay problemas. Sin embargo. se podrá proceder como en el caso de la venta de cosa ajena. sucede que en la herencia puede que no sólo haya bienes. Como consecuencia de que exista venta de cosa ajena. para verificar la suerte que correrá dicha hipoteca. pudiendo ser adjudicados a los herederos. Del efecto declarativo de la adjudicación. Si el inmueble es adjudicado a otro de los comuneros. Por su parte. . toda vez que ellos podrían ser objeto de la partición. Por ello. o sea. y ello porque la adjudicación no constituye enajenación. es necesario esperar las resultas de la partición. los créditos estarían indivisos. Si el bien hipotecado se adjudica al asignatario que lo hipotecó. en tanto que el Art. de acuerdo con esta disposición. ¿Cómo se soluciona el problema? Algunos estiman que frente a esta contradicción. Consecuencias del efecto declarativo de la partición. respecto de la cuota de estos. debe preferirse una de las dos disposiciones. hay un problema que deriva de una contradicción entre el Art. lo cual indicaría que los créditos se dividirían de pleno derecho. mientras no se extingan por el transcurso del tiempo. ésta queda a firme. En consecuencia. el adjudicatario podrá reivindicar el bien enajenado. 1344 inciso 1 y el Art. Pero esta opinión presenta el inconveniente que al optar por aplicar una disposición. nada obsta a que los coasignatarios consientan en la hipoteca. se constituyó gravamen sobre una cosa que en virtud del efecto declarativo de la partición era ajena. de carácter genérico. 1526 Nº 4. 1464. y ella no afecta los derechos del verdadero dueño. Ahora. En consecuencia. por tanto se pueden adjudicar válidamente cosas embargadas. por el solo fallecimiento del causante. los derechos reales y los personales o créditos. y por ende deben correr la misma suerte de dicho activo. sino que la singularización de un derecho sobre un bien determinado. 1526 Nº 4 inciso final: La expresión “efectos” del Art. se aplica el Art. según el cual hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial. 2) Según el Art. sino que también existan créditos. de que se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria. 2417. no se dividirían de pleno derecho. dejaríamos a la otra sin aplicación. regula las relaciones de los herederos con los deudores. 3) A la adjudicación no se le aplica el Art. y se produce respecto de los indivisarios y de los cesionarios. siendo las principales las siguientes: una serie de 1) En conformidad al Art.126 se presenta siempre que haya adjudicación. 1344 es amplia. y por tanto no afectará al adjudicatario. 1344 inciso 2. ya que el Art. la mayoría de la doctrina sostiene que cada una de estas normas tiene un campo de aplicación distinto. si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la partición se adjudica a otro de ellos. porque éstos forman parte del activo de la masa hereditaria. la cual produce efectos siempre que su consentimiento conste por escritura pública. se derivan consecuencias jurídicas. 1815. 1526 Nº 4. si uno de los comuneros hipoteca un inmueble de la sucesión. Pero. el Art. dice que cada heredero puede demandar su cuota en el crédito.

hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial. la que resultaría vulnerada en caso de producirse la evicción de alguno de los adjudicatarios (recordemos que en materia de compraventa. Esta posibilidad se justifica ampliamente. Como se trata de una prescripción especial. reglamentada en los Art. La obligación de garantía en la partición: Comprende el saneamiento de los vicios redhibitorios de la cosa entregada. sobre bienes comunes. si se consuma la evicción. 5) En caso que uno de los indivisarios tenga una deuda. 2) Cuando la acción de saneamiento se hubiere expresamente renunciado. sino la evicción. en esta materia: 1) Cuando la evicción proviene de causas sobrevinientes a la partición. y no lo hizo. . alegando la prescripción. y de la evicción. embargando bienes comunes. el embargo subsiste. Efectos de la evicción: La obligación de saneamiento. Art. sólo subsisten si el bien se le adjudica a él (Art. Que exista la obligación de saneamiento de la evicción en la partición. El ejemplo clásico al respecto es que el adjudicatario pudo atajar la acción dirigida en su contra. 4) Cuando la evicción haya prescrito (Art. y el acreedor accione contra él. por ser esta acción de carácter patrimonial. el embargo caduca. 1838). 3) Cuando el partícipe ha sufrido la molestia o evicción por su culpa. 1346 señala los casos en que no procede la evicción. y estar establecida en el sólo interés del adjudicatario evicto. En la partición. respecto del derecho que se le ha transferido. El Art. comprende dos etapas:   hacer cesar las perturbaciones que sufre el adjudicatario. y no puede responsabilizar a los demás asignatarios. La acción de evicción prescribe en el plazo de 4 años. no se aplican los vicios redhibitorios. 688. 718). aun cuando no se cumpla con los requisitos del Art. 1345 a 1347. contados desde el día de evicción. 1345). porque la adjudicación no importa enajenación. 6) Se puede proceder a la adjudicación de los inmuebles hereditarios. proceder a la indemnización correspondiente.127 4) Los derechos reales constituidos por uno de los indivisarios. que consiste en hacer cesar toda perturbación o molestia que sufra el adquirente. hay culpa de su parte. no se suspende en favor de los incapaces. Si el bien se le adjudica al deudor. En tal caso. tiene por fundamento la igualdad que debe existir entre los comuneros. la suerte de ese embargo será definida por la partición. Si el bien se adjudica a otro indivisario.

También tiene cabida en materia de partición la rescisión por lesión (Art. se presenta . le son aplicables también las reglas de la nulidad procesal. o que no desean hacerlo. Pero. o por los coasignatarios de común acuerdo. Declarada judicialmente la nulidad relativa de la partición. y será necesario proceder a efectuar una nueva partición. existirá molestia. ésta quedará sin efecto. La nulidad de la partición puede ser total o parcial. También tiene cabida en materia de partición la inoponibilidad.128 Para que haya evicción. cuando se trata de una partición hecha por un partidor. como después de éste. o. Nulidad de la partición: La partición se anula o se rescinde. si el adjudicatario deudor no paga. omitiendo a alguno de los interesados. para darle al asignatario lesionado lo que de derecho le corresponde. Los partícipes que no estén en condiciones de ejercer la acción de nulidad o rescisión. Los demás indivisarios deben hacer cesar esa molestia. 1353. así ocurre cuando el partidor no acepta el cargo o dicta su fallo fuera de plazo. de no cumplirse por una de las partes lo pactado. salvo que la partición haya adolecido de error. La nulidad procesal de la partición se va a presentar cuando se incurra en algún vicio de procedimiento en ella. designan a un partidor (inoponibilidad por falta de concurrencia). O sea. de manera que una vez ejecutoriada la sentencia del partidor no puede pedirse la nulidad procesal. de que le resulte perjuicio (Art. el legislador concede a los otros asignatarios no perjudicados por la lesión el derecho de enervar esta acción (Art. fuerza o dolo. de la misma manera y según las mismas reglas que los contratos (Art. las perturbaciones deben ser de derecho. Atendiendo a la naturaleza del vicio. siempre y cuando un tercero pretenda derechos sobre los bienes adjudicados o niegue al adjudicatario el suyo. que les concede el Art. Pero. en tanto que la nulidad procesal sólo puede hacerse efectiva durante el juicio de partición. Así ocurre si los coasignatarios realizan la partición de común acuerdo. 1348). 1350). 1489 establece que en todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria. la nulidad de la partición puede ser absoluta o relativa. en iguales circunstancias. ellas deben ser perseguidas directamente por el adjudicatario. Es importante en esta materia distinguir si la nulidad es civil o procesal. según si el vicio incide en toda la partición o sólo en una parte de ella. 1351). ¿Se aplica la acción resolutoria a la partición? El Art. Esto es plenamente aplicable a la partición hecha por el causante. disponen de una acción de indemnización de perjuicios. porque la nulidad civil puede hacerse valer tanto durante el juicio de partición. Ahora bien. Si son de hecho. La ley señala que no puede pedir la nulidad o rescisión el partícipe que ha enajenado su porción en todo o parte. 1348 inciso 2).

cuando éstas requieren generalmente de una declaración expresa. que consagra la condición resolutoria tácita. 1348 hace aplicable a la partición la nulidad. en base al Art. si bien es cierto que la partición participa de ciertos caracteres de los contratos. Se ha resuelto que la resolución no procede en materia de partición. por lo tanto. b) El Art. no procede la aplicación del Art. porque establece una condición dentro de los contratos. en el hecho no es un contrato. y. porque: a) El Art. 1489 hace aplicable la resolución a los contratos bilaterales. c) Como no hay texto expreso. porque establece una condición tácita.129 el problema de si los adjudicatarios acreedores pueden ejercer en su contra la acción resolutoria. siendo la regla general que los actos jurídicos sean puros y simples. 1489. y. IX UNIDAD: PAGO DE DEUDAS HEREDITARIAS Y TESTAMENTARIAS. y. o sea presume la modalidad. segundo. porque ésta es una norma excepcional. primero. pero nada dijo respecto de la resolución. Es doblemente excepcional. . se aplica restrictivamente. 1489.

la que es sumamente amplia. comprendiendo todas las obligaciones transmisibles que tenía el causante. Al permitírsele hacer uso de este derecho. no sucediendo lo mismo con el patrimonio del heredero. En cambio. y precisamente de su calidad de representante de la persona del difunto. se puede demandar a cada heredero su parte o cuota en la deuda. tienen la obligación de pagar las deudas que el causante tenía en vida. se puede proceder contra los herederos. cualquiera que fuere su fuente. aun cuando para el causante fuere solidaria. como continuadores y representantes de la persona del causante. a través del beneficio de inventario. El acreedor podrá cobrar el total de la deuda a los demás por .130 Las deudas hereditarias son aquellas que el causante tenía en vida. para que los acreedores puedan ejercer la acción ejecutiva (Art. La obligación de los herederos será conjunta. sino que se extingue por la muerte del deudor solidario. Las deudas testamentarias son las que emanan del testamento. es necesario hacer una gestión previa. 951 y 1097). la cual es necesario liquidar conforme a las reglas de la partición. y a prorrata de sus cuotas (Art. Esta es una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Las principales deudas testamentarias son los legados. el pago de las deudas hereditarias corresponde únicamente a los herederos (Art. Los herederos. por el solo fallecimiento del causante. Debe tenerse presente que si la deuda constaba en un título ejecutivo. 1377). 2) La insolvencia de un heredero no grava a los otros (Art. esta responsabilidad de los herederos. el pasivo se divide de pleno derecho. porque puede suceder que la herencia estuviere muy gravada. 1355). Fundamento de esta responsabilidad: Se estima que la responsabilidad del heredero emana de la ley. porque la solidaridad no pasa a los herederos. Consecuencias de que las deudas se dividan a prorrata: 1) La obligación entre los herederos es simplemente conjunta. Hay una notoria diferencia entre la división del activo y del pasivo de la herencia: Tratándose del activo. En principio. consiguiente. con lo cual su patrimonio personal no se va a ver afectado por las deudas hereditarias. Pero. ¿Cómo se dividen las deudas hereditarias entre los herederos? El principio es que las deudas hereditarias se dividen de pleno derecho. 1354). 2) La ley faculta a los herederos para limitar su responsabilidad al monto de lo que ellos reciben por herencia. a prorrata de sus cuotas. al fallecimiento del causante se forma una indivisión entre los herederos. La conjunción se produce aun tratándose de obligaciones solidarias del causante. que es notificar el título ejecutivo a los herederos. tiene algunas limitaciones: 1) Los herederos no responden de las obligaciones intransmisibles. 3) La muerte de un deudor solidario extingue a su respecto la solidaridad. limita éste su responsabilidad hasta el monto de lo que recibió por herencia. Pero. debiendo transcurrir el plazo de 8 días desde la notificación del título.

La situación que regula esta norma es aquella en que al heredero se le adjudica un inmueble. En conformidad a este artículo. 1526 contempla los casos de indivisibilidad de pago. pero éste tendrá derecho a repetir en contra de sus coherederos. sino que cada uno de los que se adjudicó el inmueble hipotecado queda obligado al pago de la totalidad de la deuda. Luego. Los herederos fiduciarios y fideicomisarios dividen entre sí las deudas de la herencia. Excepciones al principio de que las deudas se dividen a prorrata: 1) La del heredero beneficiario. a prorrata de su cuota. que va a extinguir la deuda hasta el monto de su cuota. 4) El caso del fideicomiso (Art. El precepto del Art. 1368. 1372. 1356). que en su inciso 1 da una regla muy semejante a la del usufructo. b) Caso en que el heredero era deudor del causante. por ejemplo. La deuda se extingue por confusión. 1357 contempla dos situaciones: a) El caso de que el heredero fuere acreedor de la deuda hereditaria. Pero sólo puede demandar a sus coherederos. El Art. de acuerdo a las reglas del Art. en la parte del crédito que corresponda al heredero deudor. por la parte o cuota que a cada uno de ellos corresponda. el heredero deberá pagar la totalidad de la deuda. Este artículo adolece de un pequeño error. del heredero que aceptó la herencia con beneficio de inventario (Art. 3) El caso del usufructo contemplado en el Art. los herederos usufructuarios dividen las deudas hereditarias con los herederos propietarios. Si el acreedor persigue su crédito en contra de este heredero. 2) Cuando la deuda del causante era indivisible (Art. la deuda hipotecaria no se divide a prorrata de las cuotas de los herederos. el derecho de persecución y la indivisibilidad de la acción hipotecaria. 1526 Nº 1. al disponer que el acreedor hipotecario tendrá acción solidaria contra cada uno de dichos inmuebles. de los varios que estaban hipotecados. o a los herederos del difunto. esto es. sino lo que hay en esta situación es una aplicación del principio de la indivisibilidad de la acción hipotecaria (Art.131 deudores solidarios. y 2408). en este caso. la parte de la deuda que corresponda a la cuota de esos herederos. 1523). 5) Aquella que se produce cuando existen en la sucesión varios inmuebles sujetos a hipoteca (Art. pero a cada uno de éstos sólo puede demandarles su parte en la deuda (Art. 1356. de acuerdo con el Art. haciendo valer la acción hipotecaria sobre el inmueble. . 1365). 1354). 4) Se puede producir una confusión parcial entre deudas y créditos del causante y de los herederos (Art. Aquí se produce una confusión parcial. pudiendo exigir a los demás herederos el resto de la deuda. pero subsiste en el resto. 1354 inciso final). 1357). porque se aplican las normas propias de la hipoteca. No es acción solidaria. como son.

ya que éste puede en su testamento hacer una división de las deudas hereditarias. 1340 y 1359. Esta excepción emana de la voluntad de las partes. de acuerdo con los Art. 1358). 1354 es obligado al pago de esa cuota.132 Esta excepción es bastante similar a la contemplada en el Art. desde el punto de vista de la contribución a la deuda. 1522. que acuerden una división diferente de las deudas hereditarias que aquella que señala la ley. por eso la ley le confiere al acreedor un derecho opcional:   aceptar la división hecha por el testador o los herederos. ¿Qué sucede con esta división diferente de las deudas hereditarias? No afecta al acreedor. puede exigir a sus coherederos la correspondiente indemnización (Art. Lo mismo sucede cuando se ha acordado una división distinta de la deuda hereditaria a la que establece la ley (caso que estamos viendo). y desde el punto de vista de la contribución a la deuda. bajo alguna condición que fuera aceptada por los otros herederos. Pero. el heredero contra quien se dirige la acción hipotecaria es obligado a la deuda. de acuerdo al Art. aun cuando ella sea superior a lo que le corresponde. Responsabilidad de los legatarios por las deudas hereditarias: . y la contribución a ésta (que se traduce en determinar quién soportará en definitiva el gravamen). puede repetir en contra de sus coherederos. aplicar el Art. y es el de la obligación a las deudas (que consiste en determinar qué patrimonio debe responder a los acreedores). 6) Aquella en que se establece o acuerda una división distinta de la deuda. en virtud del testamento o de lo pactado. Cualquiera de los herederos puede tomar sobre sí una mayor parte de las deudas hereditarias. Esta situación se presenta únicamente cuando el acreedor ejerce la acción hipotecaria. 1354. y puede tener su origen en tres fuentes: a) En la voluntad del testador. porque él no ha sido parte en ello. b) En la partición. Desde el punto de vista de la obligación a la deuda. en virtud del testamento o del pacto con sus coherederos. Aquí estamos viendo un problema ya mencionado. c) En una convención de los herederos. el heredero que se ha visto en la obligación de pagar más de lo que le corresponde. cuando se produce la extinción de la obligación solidaria por uno de los codeudores solidarios. tiene derecho a repetir contra sus coherederos. y cobrar a cada uno de los herederos la cuota que le corresponda. 1354 y 1526 Nº 4). en este caso. porque si ejerce la acción personal sólo puede demandar a cada heredero la parte o cuota que le corresponde en la deuda. diferente de la que establece la ley (Art. El heredero a que el acreedor cobra su cuota. Pero.

que limita le responsabilidad de los legatarios por las deudas testamentarias. esto es. puede emanar de tres fuentes: 1. 1362). 1364. ¿Cómo contribuyen estas pensiones alimenticias al pago de las deudas hereditarias? Relacionando el Art. Según la forma en que los legados deben concurrir a estos pagos. mejoras. 1170. que se presenta en el caso que el testador haya destinado al legado más de aquella parte de que podía disponer libremente (Art. El Art. Orden en que los legatarios concurren al pago de las legítimas. el legatario no tiene ninguna responsabilidad. corresponde a los herederos. La responsabilidad de éstos por las deudas. 1363. responden los privilegiados.Responsabilidad de los legatarios por las deudas hereditarias propiamente tales.. y sólo una vez agotados.133 En principio. deben concurrir dos requisitos: a) Que al tiempo de abrir la sucesión. 1363 y 1170). Para que un legatario tenga responsabilidad por estas deudas. . b) La responsabilidad de los legatarios es en subsidio de los herederos. si al abrirse la sucesión hay bienes suficientes para pagar las deudas hereditarias. hasta el monto de lo recibido por concepto de legado. según el grado de privilegio de que gozan. 1194 y 1141. no haya habido en ella bienes suficientes para pagar las deudas hereditarias. Es una sanción al acreedor negligente. los legados se agrupan en 6 categorías: 1) Legados estrictamente alimenticios.Responsabilidad de los legatarios por el pago de legítimas y mejoras. 2. 1363 con el Art. pero en ciertas ocasiones alcanza también a los legatarios. estimándose que el mismo principio es aplicable a las deudas hereditarias. 1170. Ello se desprende de:  Art. gozando de una especie de beneficio de inventario otorgado por el propio legislador. baja general de la herencia y no legado. Por consiguiente. 1363 comete una impropiedad al hablar de legados.. 1367. respondiendo en primer lugar los comunes. por legados con carga onerosa. se clasifican en comunes y privilegiados. 1170. concluimos que la forma es la señalada en el Art. porque los alimentos que se deben por ley son una asignación forzosa. que el testador debe por ley (Art. ¿cómo concurren al pago? El CC establece una prelación.  Art. Se estima que los legatarios responden sólo hasta el monto de lo que recibieron como legado. El legatario puede exigir al acreedor que cobre primero a los herederos. y por ende. que limita la responsabilidad de los legatarios. que se desprende de los Art. rebajándose los alimentos futuros. y después no los hay. y deudas hereditarias: Los legados pueden ser de distintas especies. Para estos efectos.

Es perfectamente posible que el testador expresamente exima a uno o más legatarios. Estos no gozan de preferencia para su pago. para hacer efectiva su responsabilidad subsidiaria. 1373 inciso 2). de toda responsabilidad en las deudas. Pueden presentarse las siguientes situaciones: a) Que el testador imponga el pago del legado a determinada persona. a prorrata de sus cuotas (Art. con preferencia a todo legado. 3) Los legados expresamente exonerados por el testador (Art. se pagan con preferencia a toda otra inversión. no diga nada.(tercera fuente de responsabilidad) Caso en que el bien legado está gravado con prenda o hipoteca (Art. 1366): El legatario está obligado a pagar al acreedor que ejerce la acción prendaria o hipotecaria. sino a falta de los demás legatarios. Los acreedores testamentarios (legatarios) pueden aceptar el acuerdo de los herederos. se pagan con cargo a la parte de libre disposición. Estos legados exonerados no entran a la contribución. pero sólo va a soportar definitivamente su pago. si la prenda o hipoteca caucionaba una deuda de éste. El acreedor se dirigirá en primer lugar en contra de los legatarios comunes.Quién tiene que hacer el pago. b) Que se haga la división del pago de los legados en la partición. 1363) 3. Aquí tampoco existen propiamente legados. 6) Los legados comunes. 1141 inciso final). o finalmente. o por convenio de los herederos (Art. si el testador expresa o tácitamente lo ha gravado con prenda o hipoteca.. 1363 inciso 2). en cuyo evento se aplican las reglas generales de que las deudas hereditarias se dividen entre los herederos. 5) Las donaciones revocables y legados entregados en vida por el testador (Art. Las asignaciones a título de legítimas y mejoras. El legislador presume la exención de responsabilidad. En caso contrario. 1363 inciso 3). esto . o ejercer las acciones que les corresponden conforme al Art. 1360). 1360. el legatario se subroga en los derechos del acreedor a quien pagó. 1189 y 1193). o indique en el mismo testamento la forma en que debe ser pagado.. en contra de los herederos si el gravamen garantizaba una deuda del causante. que excedan la parte de mejoras o legítimas de la herencia. y la porción del legatario insolvente no gravará a los otros (Art. 4) Los legados de obras pías o de beneficencia pública (Art.134 2) El exceso de legítimas y mejoras (Art. y en contra del tercero. La responsabilidad de los legatarios es a prorrata de sus cuotas. Pago de las cargas testamentarias o legados: 1. y posteriormente subirá por la escala ya señalada. lo que sucede es que las asignaciones a título de legítimas o mejoras que excedan la parte destinada a ellas.

1374). puede repetir por el exceso en contra de los coherederos. 1376). las deudas hereditarias son bajas generales de la herencia.. Ahora.Cuándo hay que hacer el pago. 959. Pero esta disposición hay que relacionarla con los legados comunes. Los acreedores hereditarios se pagan antes que los testamentarios (Art. 1374 contempla dos excepciones. Puede presentarse el caso que no haya suficientes recursos en la herencia para pagar todos los legados. .  Si la herencia está manifiestamente exenta de cargas.135 es. o persiguiendo a cada heredero a prorrata de las cuotas que les corresponden en la herencia. éstos se consideran como una parte del legado mismo (Art. de acuerdo con lo dispuesto por el testador. Esta regla es lógica. El Art. 2. 1375). porque los privilegiados se pagan antes que todos los demás. Si a un heredero le corresponde pagar más de lo que según la partición o convenio celebrado corresponda. si para pagar el legado hay que incurrir en ciertos gastos. y las cargas testamentarias se pagan con cargo a la parte de libre disposición. pues conforme al Art. en que los legados pueden pagarse de inmediato:  Si la herencia no está excesivamente gravada. situación en que se rebajarán a prorrata (Art.

Este beneficio es perfectamente renunciable. y. 1382). 1378 y 1379). aceptando la herencia con beneficio de inventario. lo hace considerando la capacidad patrimonial de ésta.136 X UNIDAD: DEL BENEFICIO DE SEPARACIÓN. Definición: Es la facultad que le compete a los acreedores hereditarios y testamentarios. incluso puede invocarlo el acreedor cuyo derecho esté sujeto a plazo o condición (Art.12). 1380): 1) Cuando sus derechos han prescrito. porque cuando una persona contrata con otra. en forma tal que no sea posible reconocerlos. y es que el beneficio de separación obtenido por uno de los acreedores hereditarios o testamentarios beneficia a los demás (Art. 2) Cuando estos acreedores hayan renunciado al beneficio de separación. Hay una regla importante. Hay ciertos casos en que los acreedores hereditarios y testamentarios no pueden solicitar el beneficio de separación (Art. a fin de que los bienes hereditarios no se confundan con los bienes propios del heredero. aún más. Fundamento del beneficio de separación: Aquí en realidad hay una situación de equidad. A primera vista podría pensarse que hay aquí una situación injusta. con el objeto de pagarse en dichos bienes hereditarios con preferencia de los acreedores personales del heredero. 4) Cuando los bienes de la herencia se han confundido con los de los herederos. 1381). Quiénes pueden solicitar el beneficio de separación: Este beneficio puede ser solicitado indistintamente por los acreedores hereditarios y testamentarios. se debe a que en el fondo es una medida conservativa para defender su derecho. y el acreedor condicional está expresamente facultado para solicitar esta medida. porque el heredero tiene un modo de evitar el perjuicio de sus propios acreedores. pero esto no es tan así. porque mira exclusivamente al interés del acreedor testamentario o hereditario (Art. El hecho que el acreedor condicional puede invocar este beneficio. Los acreedores del heredero no gozan del beneficio de separación (Art. Procedimiento del beneficio de separación (contra quién se pide): . 3) Cuando los bienes de la herencia han salido de manos del heredero.

1) Respecto de los muebles. Bienes del heredero. con adecuado fundamento. 1382 y 1383):   Bienes hereditarios. El beneficio de separación produce la separación de patrimonios. porque se requiere una tramitación rápida de esta acción. Efectos del beneficio de separación: Hay que hacer una distinción. Efectos del beneficio de separación entre los acreedores hereditarios y testamentarios. . se aplica la regla del Art. es fácil precisar quiénes son los herederos. 1382 inciso 2. Pero. para que ella sea eficaz. presenta un inconveniente: ¿Cómo se determina quiénes son los acreedores personales del heredero? En cambio. Primero se pagan los acreedores hereditarios. se dan dos soluciones:   En contra de los herederos. por el auto de posesión efectiva. 1385). el beneficio produce sus efectos desde que la respectiva sentencia queda a firme o ejecutoriada (la que lo concede). tarios y Efectos del beneficio de separación. y justamente el hecho que se confunda el patrimonio del causante con el de los herederos. En relación con el segundo punto. en contra de quién se pide este beneficio. y los acreedores personales del heredero. Puede estimarse que debe aplicarse la regla general. permite que sólo los acreedores hereditarios y testamentarios puedan perseguir los bienes de la herencia. porque quienes van a verse afectados por este beneficio son precisamente los acreedores personales del heredero. Con respecto a los bienes hereditarios. hay un sobrante. que puede emplearse el procedimiento sumario. entre bienes muebles e inmuebles. de una parte. no pudiendo hacerlo los acreedores personales del heredero. la regla general es que obtenido el beneficio de separación. de otra: Se distingue entre (Art. esto es. En contra de los acreedores personales de los herederos. y. entre los acreedores hereditestamentarios entre sí: Los acreedores hereditarios y los testamentarios se pagan con preferencia a los acreedores personales del heredero. es necesario inscribir la sentencia en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador. Es una formalidad de publicidad (Art. Si pagados todos los acreedores hereditarios y testamentarios.137 La ley no lo dice. Se estima que esta última solución sería la más apropiada. se pagan con preferencia los acreedores hereditarios y testamentarios. 2) Tratándose de los inmuebles.

porque si enajenó bienes con ese objeto. Ahora. lo que hay es una acción especial en contra de las enajenaciones de bienes de la herencia. porque para que los acreedores hereditarios y testamentarios puedan pagarse con los bienes propios de los herederos. y también respecto de los acreedores hereditarios y testamentarios que no gozan del beneficio de separación. en realidad. 1384. la que debe fundarse en que sus créditos no han sido satisfechos. la situación de los acreedores en relación con los bienes propios del heredero es totalmente inversa. los herederos se hacen dueños de los bienes hereditarios. Pero. Hay una regla importante en el Art. deben concurrir dos requisitos: a) Que se hayan agotado los bienes de la herencia. los acreedores personales gozan de un privilegio en los bienes personales del heredero.138 Lo que sucede es que en virtud de este beneficio. porque habla de que se "rescindan" las enajenaciones. este beneficio no impide que los herederos adquieran los bienes hereditarios por sucesión por causa de muerte. y es fatal. No obstante existir el beneficio de separación. es decir. El efecto que se produce es que se limita la facultad de disposición de los bienes del heredero. b) Que no haya oposición de los acreedores personales de los herederos. los acreedores testamentarios y hereditarios gozan de un verdadero privilegio respecto de los personales del heredero. dando a entender que hay nulidad relativa. b) Que esas enajenaciones se hayan hecho dentro de los seis meses siguientes a la apertura de la sucesión. . hechas por el heredero. esas enajenaciones no pueden atacarse. aquí hay un problema de terminología. deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que las enajenaciones hechas por el heredero no hayan sido efectuadas con el objeto de pagar deudas hereditarias o testamentarias. En otras palabras. y para que proceda. es de días corridos. Este es un plazo de meses.

que como lo ha resuelto la jurisprudencia. Además. Pero. y sobre todo. la interpretación de una donación. en esta materia. entre las donaciones entre vivos y la sucesión hay algunas semejanzas. las donaciones irrevocables son un contrato. normas interpretativas como los Art. se aplica el Art. y por ende debieron haber estado reglamentadas en el Libro IV. debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. sino en conjunto. Art. En todo caso. . 1069. 1066. revisable por la vía de una casación. Bello. en el Código Francés que tuvo a la vista don A. 1560. Las donaciones entre vivos se rigen en nuestro derecho.139 XI UNIDAD: LAS DONACIONES ENTRE VIVOS. 1069. que son aplicables dos fallos importantes de nuestros tribunales. se aplican también las siguientes normas sobre las asignaciones testamentarias: 1) Las disposiciones sobre interpretación de las asignaciones testamentarias. En virtud del inciso primero del Art. Su ubicación y reglamentación en el Código Civil Esta materia está reglamentada en el Título XIII del Libro III. de modo que del contexto armónico de todas ellas se desprenda cuál ha sido la voluntad del testador. en la medida que la interpretación conlleva una calificación jurídica de si un acto constituye o no donación. Es importante destacar. que conocida claramente la intención de los contratantes. se aplican. 1064. Sin embargo. 1416. En realidad. conforme a los cuales las diversas cláusulas de un testamento no deben ser interpretadas en forma aislada. en el Art. esto es. se las reglamenta en el libro de la sucesión por causa de muerte. es una cuestión de hecho. se trata de una cuestión de derecho. con las debidas alteraciones. como el hecho de tratarse de actos a titulo gratuito. y no en probanzas ajenas a él. conjuntamente con los testamentos. primeramente. 1386 a 1436. Esto es. De ahí lo que dispone el Art. siempre que no se oponga a los requisitos y prohibiciones legales. La solución interpretativa del Art. la voluntad del testador prevalece. eso sí. 1065. Cabe agregar. está inspirada en la misma idea que aplica el Código Civil para la interpretación de los contratos. en cuanto se refiere a determinar la voluntad del donante y donatario. 1065. en orden a hacer aplicables las normas sobre contratos. la que en todo caso debe ser encontrada en el testamento mismo. por las disposiciones del Título XIII. 1416.

sin designación de la cuota que a cada uno de ellos corresponda. es coherente con la circunstancia que fallecido un donatario antes del cumplimiento de la condición suspensiva. Así. Por el contrato de donación no se transfiere ni se adquiere. lo que es muy distinto. En síntesis. 1070 a 1096. significa que donado un mismo objeto conjuntamente a varios donatarios. Decir que por la donación se transfiere algo sería tan erróneo como sostener que por la compraventa se transfiere una cosa o derecho. Por otra parte. se aplican a las donaciones entre vivos. cabe aplicar a una donación entre vivos las reglas relativas al derecho de acrecer. plazos y modos. Este error viene del Código Civil francés de 1804. Y significa además que el donante puede designar uno o más sustitutos. En todas las demás materias. 1391). fallece antes de cumplirse la condición suspensiva). Es decir. acrece a las de los demás. y como veremos más adelante. que la acepta”. las reglas sobre incapacidades de recibir herencias y legados (Art. los Art.140 2) Las disposiciones sobre condiciones. Es decir. 1411 inciso 3 establece que “Las reglas dadas sobre la validez de las aceptaciones y repudiaciones de herencias y legados se extienden a las donaciones”. no transmite su derecho condicional (o mera expectativa) a sus herederos (Art. . para el caso que antes de producir efecto la donación. esto es. y la donación entre vivos es un contrato. 1416. la porción de uno de ellos que falte. siendo condicional. La hipótesis del donatario que fallece antes que la donación produzca efectos (por ejemplo. la expresión “acto” en el Código Civil chileno apunta a los actos jurídicos unilaterales. Además de los reenvíos derivados del Art. Como es sabido. pese a que las donaciones irrevocables constituyen un acto entre vivos. relativas a las asignaciones testamentarias. El donante se obliga a transferir. con las debidas adaptaciones. por muerte u otra causa que extinga su derecho eventual. En primer lugar. un contrato. Aplicado a las donaciones entre vivos. por comenzar la definición aludiendo a que es un acto. esto es. y en ausencia de alguna solución especial contenida en el Título XIII del Libro III. se aplican las normas generales de los contratos (Art. y los artículos relativos a sustituciones. a uno o más donatarios. Finalmente. 1416 inciso 2º). que se aplican a las donaciones entre vivos. en materia de modalidades no se rigen por las normas contenidas en el Libro IV. 1386 establece que la donación entre vivos “es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona. Esta definición ha sido ampliamente criticada por la doctrina. sino sólo un título traslaticio de dominio. Concepto de donación irrevocable o entre vivos El Art. sino en subsidio de las disposiciones relativas a las modalidades en el testamento. el Art. un acto jurídico bilateral que engendra obligaciones. llegue a faltar alguno de los donatarios. porque no es tradición. en virtud del contrato de donación no se transfiere nada. 1492 inciso 2º). hay otras referencias que hacen aplicable normas del Libro III del Código Civil a las donaciones entre vivos. 3) Las disposiciones concernientes al derecho de acrecer y sustituciones. se puede decir que hay una serie de materias y criterios contenidos en el Libro III.

Normalmente es un contrato unilateral. sino que el donante se obliga a transferir. sino es un título translaticio de dominio.141 Podríamos definir las donaciones irrevocables como un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a transferir gratuitamente a otra una cosa o derecho entre vivos. del mismo modo que en virtud de la compraventa el vendedor se obliga a dar (transferir). que. pero no podría el donante revocarlo. no se habrá agotado el cumplimiento de la intención de las partes. la parte que reporta utilidad. Las donaciones y los requisitos del acto jurídico Las donaciones irrevocables. a menos que las cargas equivalgan al provecho que recibe el donatario. sino simplemente señalando que mientras no se inscriba el contrato. La donación entre vivos no es un modo de adquirir (no está contemplado en el Art. en cambio. 1402). Por eso. Donación irrevocable es lo mismo que donación entre vivos (Art. e) Es un contrato principal. No es que en virtud de la donación el donante transfiera. sino otro acto innominado. En tal caso. evidentemente. como se desprende de los Art. o. transferir el dominio. en el sentido que nunca se presume. sin necesidad de otra convención (Art. Es cierto que el Art. Tiene por objeto la utilidad de una de las partes. 588). no son tales. sin perjuicio que hay casos en que la remisión se presume. 1417 faculta al donatario para exigir la entrega (en realidad tradición) de las cosas donadas. Cuando el legislador exige la inscripción de la donación no está exigiendo una solemnidad del contrato. 1653 y 1654). compraventa. son siempre revocables (Art. Características de las donaciones entre vivos: a) Es un contrato. b) Es un título translaticio de dominio. el Art. debe reunir los requisitos generales de cualquier acto jurídico: Requisitos de existencia y de validez. aunque a veces de cumplimiento diferido. En tal caso. y la remisión enteramente gratuita está sujeta a las reglas de las donaciones (Art. pero en realidad son un contrato. Las donaciones entre cónyuges. 1386 las define como un acto. 1442). 1137). que requiere la voluntad o consentimiento del donante y del donatario (Art. como las donaciones de prestaciones periódicas (Art. como todo contrato. puede experimentar también ciertas cargas. sufriendo la otra el gravamen. h) Es un contrato a título singular. incluso en las mal llamadas “donaciones a título universal”. como veremos. 1386 y 1136). Pero. habrá donación de todos modos. pues subsiste por sí mismo. que sólo genera obligación (de transferir) para el donante. como pudiera pensarse del Art. g) Es un contrato de excepción. d) Es un contrato irrevocable unilateralmente. No hay inconveniente en resciliarlo. 1416 inciso 2º). Lo anterior. cual es. . 675 y 703. c) Es un contrato gratuito. f) Es un contrato de ejecución instantánea. 1386. no habrá habido donación. según las circunstancias.

se mantiene vigente la norma del Art.142 A continuación nos referiremos brevemente a esos requisitos en la donación: 1) Desde el punto de vista de la capacidad de las partes. para distinguir si un acto constituye o no donación. o en dejar de cumplir la condición a que estaba subordinado un derecho eventual (Art. tratándose de hechos gratuitos. el legislador dio algunas reglas especiales. 1394). 4) En cuanto a la causa. El principio básico. no existe el empobrecimiento correlativo. 1398). son aplicables ciertas reglas especiales. 1412). 1415). toda vez que para que haya donación debe existir un empobrecimiento de un patrimonio y el consiguiente enriquecimiento de otro patrimonio. 1388). la capacidad del donante. es que debe existir un empobrecimiento de un patrimonio. 3) En cuanto al objeto. no pueden hacerlo. 402 y 255. Como quiera que la donación entre vivos es un título traslaticio de dominio. en las donaciones no opera el derecho de transmisión. Pero. a diferencia de lo que normalmente ocurre. sin haber alcanzado a aceptar o repudiar. toda persona a quien la ley no haya declarado inhábil (Art. la regla general es que la donación sea un contrato consensual. 1467). salvo en los casos y con los requisitos que las leyes prescriben (Art. en su nombre. o por medio de mandatarios o representantes legales (Art. y para ser donatario entre vivos. La aceptación puede darse personalmente. no es suficiente la expresión de voluntad del donante. un enriquecimiento de otro patrimonio. mueble o inmueble. si bien puede haber un enriquecimiento patrimonial. Pues bien. Así. legado o donación. sigue siendo la capacidad la regla general. 1411). 99 Código de Comercio). es una capacidad de disposición. 1387 y 1389). . más que de administrar. 1411). sus herederos (Art. puede ser corporal o incorporal. pero en la práctica casi todas las solemnidades están revestidas de alguna formalidad. no se perfecciona el contrato con la sola aceptación del donatario (Art. Es decir. Desde luego. Sin embargo. 5) En cuanto a las solemnidades. la causa es la mera liberalidad (Art. si fallece el donatario al que se hizo una oferta de donación. es decir. 2) En cuanto al consentimiento. el legislador agregó que son incapaces de donar (ser donante) los que no tienen la libre administración de sus bienes. 1396). sino que es necesario que se le notifique la aceptación al donante (Art. Hay que tener presente que se aplican a las donaciones las reglas generales sobre validez o nulidad de la aceptación y repudiación (Art. y una relación causal entre ambos hechos (Art. Pero. Aplicaciones de este principio: a) No hay donación en el sólo hecho de repudiar una herencia. en el contrato de donación. Es hábil para donar entre vivos. Pero no pueden ser objeto de donación los hechos. 1446. como los Art. se requiere además la aceptación del donatario. Los servicios personales gratuitos no constituyen donación (Art.

Requieren de insinuación (por el valor) y de escritura pública (Art. en coherencia con el principio del legislador de rechazar los actos universales entre vivos. pues la donación es siempre a título singular (Art. El juez concederá la autorización. Art. e) No hay donación en el hecho de constituirse en fiador. aunque su uso o goce acostumbre darse en arriendo (Art. Aunque tal denominación es una impropiedad en el lenguaje. h) Si hace donación el que remite una deuda (Art. solicitada por el donante o el donatario. Es consensual (Art. CATEGORÍAS DE DONACIONES IRREVOCABLES 1) Donaciones enteramente gratuitas: a) De bienes muebles de bajo valor (no superior a $20. f) No hay donación en dejar de interrumpir una prescripción (Art. Se requiere de insinuación. La jurisprudencia ha aceptado que la insinuación sea posterior a la donación. c) De pensiones periódicas. c) No hay donación en el mutuo sin interés (Art. 1401). Se estima que la inscripción conservatoria que exige el Art. ocasiona la nulidad absoluta de la donación. 1368). b) De bienes muebles de valor superior a $20. 1811). que podría ser el propio donatario o el donante (el que solicite la insinuación es el interesado). o paga a sabiendas lo que en realidad no debe (Art. La insinuación es la autorización judicial. o en remitir una prenda o hipoteca. 1397). Requiere de insinuación (Art. 1395 inciso 3). sino el modo de adquirir (tradición-inscripción) para el donatario. Pero. según se calcula conforme a la sustitución de la unidad monetaria).000. como el caso de las donaciones con fines culturales. 1397). d) Si hay donación en la remisión o cesión del derecho a percibir los réditos de un capital colocado a interés o a censo (Art. como la compraventa a título universal (Art.143 b) No hay donación en el comodato de un objeto cualquiera. 1399). Tampoco hay donación. e) Donaciones a título universal. 1402). salvo norma legal excepcional. Por lo demás. con tal que no se contravenga alguna disposición legal. y se sigue ante el juez del domicilio del interesado.000. o la . incluso posterior a la aceptación. o constituir una prenda o hipoteca. Son solemnes. 1400). 1396). 1395 inciso 2). d) De bienes raíces. 1407. que se perfecciona por la notificación al donante de la aceptación del donatario. La solicitud es una gestión voluntaria. si la suma de las cantidades que han de percibirse en un decenio excediere de dos centavos (Art. en exonerar de sus obligaciones al fiador. mientras está solvente el deudor (Art. 1395). debe ser antes de perfeccionado el contrato. g) No hay donación en los servicios personales gratuitos (Art. 1401). La falta de insinuación. 1653). 1400 no es parte de la solemnidad del contrato.

1226). y. existe una limitación muy importante: las donaciones "a título universal" sólo pueden ser de bienes presentes. 1414. 1626. como una limitación adicional. se mirarán como enteramente gratuitas. por tratarse de una norma especial. f) Donaciones con cargo a restituir a un tercero (Art. estas modificaciones se miran como una donación enteramente nueva (Art. según las reglas generales. permite alterar la especie. se entenderán que el donante se los reserva. El Art. sino una multiplicidad de cosas singulares. pero podría repudiar antes (misma regla que da el Art. radica en que se sujeta a reglas especiales. 1404). 1413 y 1414). inscripción conservatoria. Se exige insinuación. exige inventario solemne. 1413). pues se exige un inventario. y -si se trata de bienes raíces. 2) Donaciones que no son enteramente gratuitas: Paradojalmente. En efecto. Por último. Por último. En caso de introducir alteraciones en la donación. la mal llamada donación a título universal no es tal. Desde el momento que el legislador exige un inventario. que otorga el beneficio de competencia al donante. . 1410). Son donaciones fideicomisarias (Art. que son aquellas que se sujetan a una determinada condición impuesta al donatario (Art. Los bienes no señalados en el inventario. si va incluido algún bien raíz. 1422). escritura pública. no tiene acción de saneamiento. Además. 1409). en relación al saneamiento de la evicción. En las donaciones enteramente gratuitas. desconociendo la mera expectativa del fideicomisario. que otorga beneficio de competencia al donante de una donación gratuita. y el Art. el donatario evicto tiene derecho al saneamiento de la evicción. y requieren escritura pública (aplicando el Art. el donante se reserva lo necesario para su congrua sustentación (Art. Dentro del género de las donaciones que no son enteramente gratuitas. expresándose la causa. si el donatario es evicto respecto a lo donado. deben otorgarse por escritura pública. está reconociendo que lo donado no es una universalidad. 2056). si el donante dio una cosa ajena a sabiendas. 1417.deben inscribirse en el Conservador. respecto a las acciones que contra él intente el donatario. El fideicomisario no puede aceptar la donación. e incluso revocar el fideicomiso. Hay una contradicción entre el Art. Curiosamente. deben cumplir los requisitos generales de insinuación. 735). en la medida que haya acuerdo del donante y del fiduciario. Art. Estas donaciones se perfeccionan por la aceptación del propietario fiduciario (sin necesidad de notificar la aceptación al donante. las donaciones no necesariamente son totalmente gratuitas. De lo contrario. 1408). cabe considerar: a) Las donaciones con causa onerosa. Requieren de insinuación atendiendo al monto. sino al momento de la restitución. 1414 inciso 2). aunque la donación haya principiado por una promesa (Art. el Art. Además.144 sociedad a título universal (Art. nunca de bienes futuros (Art. La importancia de definir que una donación es con causa onerosa. 1417 debe prevalecer para las donaciones gratuitas.

aplicando el Art. Son aquellas sometidas a condición. además. Cesando. En las donaciones con gravamen. siempre que estos sean de los que suelen pagarse (Art. De acuerdo al Art. y por ende ingresarán al haber propio -si consistía en bienes raíces.o al haber aparente o relativo -si consistía en bienes muebles-). se considerarán ingreso lucrativo. se considerarán como adquisición gratuita. 1738). o en cambio no daban acción para exigir su cumplimiento en contra de la persona servida (en cuyo caso. 1404. d) Donaciones remuneratorias. c) Donaciones sujetas a modalidades. en que conste que ha sido remuneratoria. y en consideración a él. 1405). en caso de evicción (Art. se tendrán por gratuitas. en cuanto no aparecieren haberse compensado con los frutos que el donatario hubiere alcanzado a percibir. si el gravamen es pecuniario o apreciable en dinero. Se rigen por las mismas reglas contenidas a propósito de las modalidades en las asignaciones por causa de muerte (Art. fuera de cumplirse la insinuación. siempre que. con los intereses corrientes que no aparecieren compensados por los frutos naturales o civiles de las cosas donadas. Son las que expresamente se hacen en remuneración de servicios específicos. Tratándose de las donaciones remuneratorias. 1423 inciso 2). el beneficio de competencia del donante. especificándose. cualquiera sea el caso. percibidas por alguno de los cónyuges en el régimen de sociedad conyugal. el donatario evicto tendrá derecho a exigir el pago de los servicios que el donante se propuso remunerarle con ella. Constituyen una especie dentro del género de las donaciones con causa onerosa (Art. Son aquellas donaciones que un esposo hace al otro. los servicios. tenemos que concluir que requieren de escritura pública. 1786). 1403). e) Donaciones por causa de matrimonio. deben constar así en escritura pública o privada. son donaciones con causa onerosa. 1435). deben insinuarse (Art. por servicios prestados durante la sociedad conyugal. son las que se hacen en consideración al matrimonio. plazo o modo. tendrá derecho el donatario para que se le reintegre lo que haya invertido. Las donaciones remuneratorias. descontado el gravamen al que están afectas.145 b) Donaciones con gravamen. y las donaciones que un tercero hace a cualquiera de los esposos. entran. excedan de “dos centavos”. antes o después de celebrarse el matrimonio y en consideración a él (Art. al haber propio del cónyuge donatario (Art. 1404. razón por la cual. De lo contrario. antes de la evicción (Art. Requieren de insinuación. . 1433). Para que se entiendan remuneratorias. y la inscripción (esta última. en la que se exprese la condición o plazo. la escritura pública. Para definir el destino de las donaciones remuneratorias. conforme al Art. Es decir. y por ende ingresarán al haber real de la sociedad conyugal. hay que distinguir si acaso las referidas donaciones remuneratorias daban acción para exigir su cumplimiento en contra la persona servida (en tal caso. 1434). como modo de adquirir). 1416). en lo tocante a este reintegro. de acuerdo a las reglas generales (Art. Deben constar por escritura pública o privada. 1725 Nº 1). en cuanto exceden el valor de los servicios prestados. antes de celebrarse el matrimonio. Si los servicios fueron prestados antes de la vigencia de la sociedad conyugal.

pues de lo contrario se entienden enteramente gratuitas (Art. 1404). Entre ambas clases. el donatario tendrá. en tanto que en las donaciones que provienen de un tercero. si la donación proviene de un tercero. a menos que acepten como deudor al donatario (Art. 2) Las donaciones que se hacen los esposos en las capitulaciones matrimoniales no requieren de otra solemnidad que la misma capitulación matrimonial. debe expresarse que se hacen por causa de matrimonio. y por ende quedan sujetas a la eventualidad se celebrarse o haberse celebrado el matrimonio (Art. o de un matrimonio putativo. Pero esta responsabilidad. se presume la causa del matrimonio. sino esencial. Las donaciones por causa de matrimonio se hacen en consideración al matrimonio. Las posteriores a ella. las donaciones que se hagan no son por causa de matrimonio. a pesar de la responsabilidad del donatario. hay varias diferencias: 1) Desde luego. en relación al Art. los acreedores. si se anula el matrimonio. 1788). sea que se haya hecho a algún esposo o a algún cónyuge. habrá que aplicar el Art. y b. las mismas obligaciones que los herederos. 1786 y 1789). 1790. . respecto de los acreedores del donante. Ahora bien. pues el matrimonio no es un elemento accidental. con tal que no excedan de una suma específica. Responsabilidad del donatario por las deudas del donante. requieren los requisitos generales de una donación con causa onerosa. en tanto que esa limitación no rige para las donaciones provenientes de un tercero. En cambio. aunque no se exprese.146 Se pueden distinguir dos clases de donaciones por causa de matrimonio:   Las que hace un esposo a otro. Si hablamos de donaciones "a título universal". se extiende sólo a dos clases de deudas: a. 1790. Si están casados ("cónyuges"). 1418). 1419). en tanto que las donaciones que un tercero haga a los esposos o a los cónyuges. 3) En las donaciones por causa de matrimonio que se hacen uno a otro los esposos. será por causa de matrimonio. En todo caso. sólo los "esposos" pueden hacerse donaciones por causa de matrimonio. Si el matrimonio no se celebra. habrá que distinguir si se trató de un matrimonio simplemente nulo. Hablamos de eventualidad. 4) Las donaciones entre esposos están limitadas por ley en cuanto al monto (Art. Las contraídas por el donante con anterioridad a la donación. determinada por el donante en la escritura de donación (Art. y no de condición. tienen a salvo su acción en contra del donante. y pueden por consiguiente demandarse en restitución. Las que un tercero efectúa a cualquiera de los esposos. caducan las donaciones. En caso de separación judicial o de divorcio.

147 Si hablamos de donaciones a título singular. pero en realidad se refieren a resolución. para la restitución de la cosa donada y para la restitución de frutos. Si no se cumple la condición o el gravamen impuesto en la donación. el donatario goza respecto de las deudas del donante. Los Art. se generan prestaciones mutuas (Art. Extinción de las donaciones Las donaciones dejan de producir efectos. Tanto así que el donante tiene la alternativa de demandar el cumplimiento o la resolución. 968 y siguientes). de un beneficio de inventario que le concede el Art. existen causales específicas para todas las donaciones. las donaciones irrevocables son revocables por causa de ingratitud. Hay además causales de extinción aplicables a ciertas donaciones. contados desde el día en que el donatario haya sido colocado en mora de cumplir la obligación impuesta. o sujetas a un gravamen. y por ende no se suspende. 1426 y 1427 hablan de rescisión. 1426 inciso 2). 1428. a que puede estar obligado de acuerdo a las reglas estudiadas. De acuerdo al Art. siempre que sin causa grave hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta. en ciertos casos. 906 y 907. En todo caso. que le hiciere indigno de heredar al donante (causales de indignidad de los Art. c) La revocación de las donaciones. resolución y revocación. 2524). Las donaciones pueden rescindirse por efecto del ejercicio de la acción de inoficiosa donación (Art. Además. en relación al Art. Se entiende por acto de ingratitud. 1426 inciso 1). cuando son con causa onerosa. 1421. 1187 y 1425). que se pueden resumir en tres: rescisión. Así. Resuelta la donación. Las donaciones pueden verse afectadas por una resolución. cualquier hecho ofensivo del donatario. pero sí se interrumpe (Art. a) La rescisión de las donaciones. 1426). con tal que acredite el monto de lo donado. también pueden resolverse las donaciones hechas en razón de legítimas o de mejoras. de acuerdo a las reglas generales aplicables a todo contrato. el desheredamiento puede también producir como efecto la extinción de las donaciones. ésta se resuelve (Art. La acción resolutoria de las donaciones prescribe en cuatro años. las donaciones por causa de matrimonio pueden caducar por no celebrarse el matrimonio. el donatario no tiene sino la responsabilidad determinada que expresamente le imponga el donante (Art. 1420). 900. o que operan en forma indirecta. . b) La resolución de las donaciones. sino que sólo lo constituye en poseedor de buena fe (Art. El donatario es considerado como poseedor de mala fe. Es una prescripción especial. La causa grave no lo exime de responsabilidad.

Lo que sí puede ocurrir. Declarada la revocación de la donación. pero no a la revocación mencionada en el Art. La rescisión. 2524). También puede ocurrir que el hecho ofensivo haya ocurrido después de la muerte del donante. se deben ejercer según las reglas del juicio ordinario. para exigir le pague el precio que recibió por la enajenación de las cosas donadas. en tal caso se sigue adelante el juicio. que el donante u otra persona a su nombre se propone intentar dichas acciones contra el donatario (medida prejudicial). resolución o revocación de las donaciones empece (da acción contra) a terceros (Art. 1432 se refiere sólo a la revocación por causa de ingratitud (Art.- . y no requieren insinuación. después de intentada la rescisión. En ellas. c) Cuando se ha procedido a enajenar los bienes donados. 1428). la acción la tienen los herederos del donante. La acción rescisoria. resolución o revocación. la acción resolutoria. Pero no se puede demandar la revocación de la donación una vez fallecido el donante (Art. el donatario es considerado como poseedor de mala fe. o a constituir los referidos derechos. sino por derecho propio. No dará acción. b) Cuando antes de las enajenaciones. si sólo existe la condición resolutoria tácita. 1412. 1430). y otras personas que la ley autoriza (Art.148 La revocación puede pedirla el propio donante. Las donaciones remuneratorias. o se ha expresado la condición. es que el donante en vida haya ejercido la acción y antes de la sentencia muera. Como es prescripción especial. En todo caso. no son propiamente gratuitas. y por ese motivo no son "rescindibles" (se quiere decir resolubles) ni revocables. 1412 se refiere no a una retractación. De ahí que pueda ser ejercida por los representantes del incapaz (Art. por ejemplo. y la acción revocatoria. 1432): a) Cuando en escritura pública de donación. La acción revocatoria prescribe en cuatro años. no se suspende (Art. puede dirigirse en contra del donatario. 1431). En cualquiera de ambos casos. Cabe hacer presente que la jurisprudencia ha entendido que el Art. se siguen por las reglas generales. contados desde la fecha en que el donante (o sus herederos) tuvo conocimiento del hecho ofensivo. 1432 inciso final). o haya sido precisamente la causa de la muerte del donante. si el donante prefiere no accionar en contra del tercero. 1431). En cuanto exceden del valor de los servicios prestados. pues el Art. inscrita en el competente Registro (si se trata de bienes raíces) se ha prohibido al donatario enajenar las cosa donadas. se generan prestaciones mutuas. Y es lógico que así sea. 1429). sino más bien a un caso de retiro oportuno de la oferta. en cuanto equivalen al valor de los servicios prestados. según el valor que hayan tenido éstas al momento de la enajenación (Art. se ha notificado (judicialmente) a los terceros interesados. o de la constitución de derechos reales. pero no por transmisión. (Art. sin perjuicio de lo anterior. y para todos los efectos.

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