P. 1
Resumen_Derecho_Romano

Resumen_Derecho_Romano

|Views: 319|Likes:
Publicado porPablo Bianchimano

More info:

Published by: Pablo Bianchimano on Aug 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2014

pdf

text

original

Resumen de Vanesa Leguizamon. Parte I.

1- Roma en la historia de la humanidad. 1-1-1. Las revoluciones culturales: Es el paso del hombre por el tiempo. Así se habla de una primera revolución cultural que estaría constituida por el paso del hombre del paleolítico al neolítico; una segunda revolución urbana y una tercera, que seria la industrial. Y se puede decir que estamos en una cuarta revolución que es la tecnología. 1-1-2 Primera revolución del paleolítico al neolítico. Consecuencias. La primera revolución consistiría en que el hombre mero recolector de alimentos, habrá de convertirse en un productor de alimentos; de depredador de la naturaleza pasara a ser su colaborador. Causas: se produjeron cambios climáticos que modificaron el hábitat humano. Lo que hizo que los desiertos desaparecieran, que aparezca llanura y de ahí animales y para que no se escaparan comenzaron a construir corrales o cerca. Esto llevo miles de años. Consecuencias: 1-Abundancia alimentaria: los alimentos dejan de ser escasos y el hombre empieza a comer mejor, lo que lo hace más resistente al medio hostil. 2-Explotación demográfica: madres más sanas y mejor alimentadas tienen hijos más fuertes, en consecuencia hay menos mortalidad infantil. Y ya desde pequeños les enseñan a defenderse a ser guerreros y a trabajar en sus territorio. 3-Paulatina sedentarizacion: comienzan a construir casas y a cuidar sus almacenes. Ante el agotamiento de los suelos por cultivos intensivos, comienza a hacer obras de riego y fertilización que lo arraigan cada vez más. 4-Aparición del concepto de exclusividad en el usufructo 5-Aparición del concepto de soberanía 1-1-3. Situación previa a la revolución urbana: la Gens Una de las características de estos grupos era que sus miembros se conocían entre si, y a su vez, se re-conocían como integrantes del grupo. La producción agropecuaria era cerrada. La gens constituía, en los tiempos inmediatamente anteriores a al fundación de Roma, un grupo humano primordial, de unidad económica, militar, religiosa y jurídica, que ejercía soberanía sobre un territorio; integrado por personas que descendían o creían descender de un antepasado mítico común y que estaban sometidos a la jefatura vitalicia de uno de sus miembros que recibían el nombre de pater.

1

Clients En torno de los miembros de esos grupos humanos primordiales que constituía cada gens, se fueron constituyendo agrupaciones de individuos que recibían el nombre de clients. Estos a cambio de protección y de las tierras para producir que recibían de la gens, estaban comprometidos fundamentalmente a brindar asistencia bélica, ya sea para la defensa o el ataque, y ocasionalmente económica. Estos clients no deben confundirse con esclavos, ya que gozaban la plena libertad, la única limitación que tenían es que jamás podían llegar a ser miembros de la gens. 1-1-4. La revolución urbana. Consecuencias modelo oriental y occidental. Modelo romano. Sinecismo: alude a un proceso histórico por el cual una serie de poblaciones aisladas se juntan formando una Ciudad-Estado para mayor protección. Esta revolución consistirá en que estos grupos parentales, por causas diversas, van abandonando paulatinamente su aislacionismo y se integran en una unidad política mayor que termina absorbiéndolos y haciéndoles desaparecer. Las consecuencias son: 1- Aparece la idea de propiedad exclusiva 2- Aparecen los excedentes de diversos bienes: como consecuencia de la división de trabajo y del mejor aprovechamiento del mismo aumenta el rendimiento y la producción. 3- Diferencias sociales: se van diferenciando las personas que van a poseer más riqueza de los que no. 4- Descendencia por vía paterna 5- Aparición de sectores no productivos 6- La escritura: la necesidad de llevar registros en virtud de la proliferación de bienes y el ensanchamiento de la actividad comercial hace aparecer la escritura. 7- El derecho: cuando los hombres dejan de pertenecer a un grupo parental que era el centro de imputación de norma, cada uno de ellos se convierte en un ser responsable de sus actos y pasible de ser sancionada por sus conducta antijurídica Modelo oriental de revolución urbana. Llamamos modelo oriental de revolución urbana al que se da cuando los grupos parentales son absorbidos por un sistema teocrático, de gran extensión territorial, monárquico, absoluto, autocrático, generalmente hereditario y con economía fundamentalmente basada en la obra pública. Dentro de este modelo entran la civilización sumeria y las mesopotámica que la siguieron la hebrea y la egipcia. En el modelo oriental el gobierno es ejercido directamente por un Dios como el faraón de Egipto o por sacerdotes de Dios caso de Israel.

2

El monarca es ³señor´ dueño del territorio y de sus ocupantes libres súbditos. Los súbditos están sometidos a al voluntad del monarca que no debe rendir cuentas a nadie por sus actos y que gobernara, obviamente, hasta su muerte o voluntaria abdicación. Modelo occidental de revolución urbana. Aparece en lo que actualmente conocemos como Grecia una revolución distinta al del otro modelo, recibe el nombre de polis (griego), civitas (latín) o ciudad-estado (castellano). Hemos definido a la ciudad- estado como una comunidad de hombres libres que se autogobiernan, residente (junto con otros grupos humanos subordinados o permitidos) en un territorio-en principio- autoabastecí ente, alrededor de un centro cívico donde funcionan los órganos de acción política y cultural. Si se habla de Oriente, se piensa en un sistema de centralización del poder, un ejercicio absoluto del mismo, pautas de conductas muy severas y gran resistencia al cambio. Si se habla de Occidente, en cambio se piensa en un poder dividido, un campo de libertades muy amplias, gobiernos que son responsables de su gestión, circulación periódica de los gobernantes y una gran movilidad social. Modelo romano. La ciudad de Roma comienza siendo un ejemplo claro de Revolución Urbana Occidental y termina desarrollando un modelo similar al Oriente. Roma es, en principio, una ciudad-estado como tantas otras del mediterráneo, constituida por poblaciones provenientes del Asia Central y siguió un proceso de nacimiento similar al de las poleis griegas: paso por una federación de grupos precivicos (gens) a someterse a un monarca común (Rex en Roma y Basileus en Atenas) desplazado luego por la aristocracia (patricios en Roma y eupatridas en Atenas) y que luego serán reemplazados por los detentadores del poder económico (timocracia). La revolución industrial Durante los siglos XVIII y XIX se producen una serie de innovaciones técnicas, invenciones y descubrimientos que generan un cambio fundamental en la cultura y que es conocido como revolución industrial En la práctica la revolución industrial consistió en la aparición de las fabricas, en la que los obreros trabajaban con instrumental y maquinaria ajena, lejos de su hogar, lo que provoco un aumento en la producción de bienes, una acumulación y concentración de la riqueza. La revolución de las comunicaciones A partir de la invención de la telegrafía, la telefonía la radio y la televisión estamos en la cuarta etapa de la revolución la de la comunicación. 1.2 Orígenes de la civitas roma 1.2.1Historia legendaria de la fundación de roma. 3

en el norte de Italia y parte meridional de Francia los galos. Pero Rea Silvia se enamora y queda embarazada y tiene a dos hijos varones por lo que Amulio se entera y los manda a matar y lo tiran al río. para lo que deben aliarse con el rey Latino.Originariamente no tenían los mismos dioses (Juno.Teorías basadas en condiciones sociales: los descendientes de los miembros de las gens son patricios y los de los clients son plebeyos.) el cuadro podía definirse así: en Grecia aqueos y dorios. Allí Eneas sedujo a la reina Dido y luego la abandona y se va a Italia. sabinos. Numitor no tenía más que una hija llamada Rea Silvia a la que para evitar que tuviera hijos con aspiraciones al trono Amulio obligo a que se consagrara como virgen a la Diosa Vesta. El Lacio es el valle por el cual corre el Río Tíber. Los descendientes de los estrucos son patricios y los indoeuropeos plebeyos. El ultimo rey de esa ciudad va a ser Numitor que va ha ser derrocado por su hermano Amulio. 1. erradicados de su ubicación y transplantados a las afueras de Roma son plebeyos.C. yapigos y estrucos. Esos pueblos no habían ingresado en la revolución urbana y vivían en grupos parentales. 2.Patricios y plebeyos habitaban barrios distintos en Roma. Pero es encontrado por una loba o una prostituta no se sabe con certeza que los amamanto. Eneas y sus compañeros luchan contra unos pueblos autónomos encabezados por estrucos. liber y libera los plebeyos).2. lo que provoco el suicidio de la monarca y el odio de los cartagineses.2 Cuadro político social del lacio.Todos ellos.5. 4 . Júpiter y minerva los patricios y Ceres. Cuando muere Eneas sus descendientes fundan la ciudad de Alba Longa en la que reinaran por doce generaciones. Teoría diversos sobre el origen de patricios y plebeyos. de origen indoeuropeos.2. Obtenida la victoria Eneas se casa con la hija de este rey. Una vez llegada ala península italiana. 3. Estos dos varones se van a llamar Rómulo y Remo. venetos. 3. co9n excepción de los estrucos. viaja y llega a Cartago. Hacia el siglo IX (A.Teorías basadas en procesos militares: los descendientes de los primitivos romanos son patricios y los descendientes de los pueblos derrotados.Los plebeyos tenían inferior condición cívica y social. Se puede determinar con precisión que: 1.Teoría basada en la historia legendaria: los patricios serian los herederos de los cien senadores (patres) designados por Rómulo. 4. en Italia latinos. 2.Teorías basadas en procesos políticos nacionales: los descendientes de los indoeuropeos son los patricios y de los pueblos que habitaban previamente la región son los plebeyos. Se clasifican de la siguiente manera: 1. 1.El relato tradicional arranca de un príncipe troyano Eneas huye de los invasores griegos antes de que lo atrape Agamenón. Los descendientes de los latinos son patricios y los de los sabinos plebeyos.

4. 3.Nombra a los sacerdotes y a los auxiliares del poder real. podemos mencionar: 1. 2. 1. 1. Historia política y constitucional. sino que queda depositado en el Emperador que es el ³señor´ (Dominus) y que gobierna sobre sus súbditos.3. La monarquía. imponer medidas de disciplina.C y finaliza con la derrota de Tarquino el Soberbio.3. Como sumo sacerdote.C). como así también le corresponde realizar la leva.Es el supremo sacerdote de la comunidad: tiene los auspicia y dirige las sacras. La res-publica comienza con la integración patricio-plebeya y termina con la asunción de la suma del poder público por parte de Augusto (27 a. La monarquía comienza con la fundación de Roma en el año 753 a. C). La ultima etapa es el Dominado porque se entiende que a partir de la asunción de Dioclesiano.Los plebeyos eran un grupo numéricamente mayoritario y abierto a incorporaciones y los patricios no. que los plebeyos fueron poblaciones desarraigadas y establecidas en las afueras de Roma para poder controlarlas y que los hombres que individualmente se incorporaban a Roma lo hacían como plebeyos (de allí su poderío numérico) 1. al concluir la crisis del siglo III. Entre los poderes del Rex. C). 5 . clásico (principado) y posclásico (dominado).Dirige la defensa y comanda las fuerzas militares. que se entiende que el poder lo ejerce un ciudadano que es igual a los demás y solo el ³principal entre iguales´.1. el poder ya no reside en un ciudadano en teoría igual a los demás. preclásico (res-publica).6 Periodización de la historia de roma.C. es el intérprete de los dioses. repartir el botín y nombrar sus auxiliares militares. en el año 509 a. el rasgo principal es que durante ese periodo el poder residía en los quirites (patricios) y no en los reyes. Con todos estos elementos puede establecerse una teoría mixta que sostenga que los patricios eran descendientes de los primitivos habitantes de Roma (de allí su existencia de barrios distintos y diferencias sociales). Bajo su dirección están los colegios sacerdotales que le ayudan en sus funciones.2. La tercera es el Principado. Poderes y características. La suprema dirección de las guerras y la organización de la defensa de la ciudad. El Rex. sino cuando queda definitivamente asegurada la incorporación política de los plebeyos al acceder estos a las magistraturas superiores (367 a. son de su competencia. culminando así el proceso de ³orientalizacion´ del sistema político de Roma. Según Lapieza Elli: Ciudad quiritaria es la primera etapa. Por eso termina esa etapa no cuando cae el Rex Tarquino el Soberbio (509 a. regula toda la vida religiosa de la ciudad. A esta división cuatripartita Lapieza Elli la hace coincidir con una división de la historia del derecho romano en Arcaico (ciudad quiritaria).

Distribuye el ager publicus. Los distintos reyes. unitario.Probablemente no hereditario: esto es lo que se llamo interregnum: muerto el rex. se le atribuye la organización política de la ciudad. 7.Mantiene el orden interno y tiene el uso de la coercitio para compeler con castigos a los que no acaten sus órdenes. 4. El poder del rex consistía en el imperium o suprema autoridad civil y militar. la fase estruca representa una estructuración mas perfeccionada del régimen monárquico. Rómulo es el primer rex de origen latino. y por su carácter soberano no esta sometido a tribunal alguno. aunque cuenta con colaboradores.Organiza la civitas. 8. fundamentalmente basados en el imperium. cual era la voluntad de los dioses (obviamente el conocía la voluntad de los dioses. que luego entregaba a otro pater por igual termino. 6 .Representa a la comunidad en su relación con otros estados. los auspicios volvían a los patres del senado. Las características de la monarquía son: 1. 5. fundada en el derecho del rex para determinar por medio del auspicium. recibían la lex curiata de imperio (aprobación por parte de las curias). tales como el parricidium y la perduellio. hasta que reunidos los comicios curiados.3. el rex tenia una posición débil.Tiene funciones jurisdiccionales: se encuentra a su cargo la represión penal de los delitos que afecten las relaciones con la divinidad. en cambio. originario e ilimitado. por el termino de cinco días. declara la guerra y acuerda la paz y alianza con otros pueblos. Numa Pompilio. Finalmente procedía la inauguratio que cumple el propio rey en cuanto augur. El imperium es un poder soberano. quienes elegían a uno entre ellos para que.Sagrada: todo ataque contra el rex es considerado un sacrilegio.Es el interprete del derecho. y así sucesivamente. ya sea en virtud de la interpretación de las mores maiorum. el interés de turno proponía un nuevo rex.Monocratica: el rex no tiene colegas. El imperium. pues señala la norma jurídica aplicable. Entonces podemos decir que el imperium es un tipo especial de poder que tuvo el rex y más tarde los magistrados de la respublica. 1. 9. frente a la asamblea de patres respecto de los cuales era simplemente Primus inter pares. En la monarquía latino-sabina. a quien se le atribuye haber organizado todo lo concerniente a la religión y haber creado los primeros colegios sacerdotales. 6. 2. le sucedió un sabino. asesorado por los colegios sacerdotales.4. A la muerte de Rómulo.Es vitalicia e irresponsable: el rex no debe rendir cuentas a nadie por sus actos.2. ejerciera el imperium con el nombre de interrex. Si este rex era aceptado y los auspicios resultaban favorables. con mayores poderes. o del ius edicendi. que de hecho era su voluntad). 3. y la paz y seguridad del estado.

sus miembros pertenecían a las nobles y ricas familias que habían surgido cuando desaparecieron las gens. conformaban los poderes religiosos.  El colegio de los pontífices: eran los custodios e intérpretes de la tradición. restauro las murallas de la ciudad e hizo la cloaca máxima. Eran designados por el rex. ni este estaba obligado a pedir su parecer.  El colegio de los augures: era el depositario de la doctrina de los auspicios y augurios. 1. El senado estaba integrado por los jefes de las gentes. por medio del interregnum.  Redactaban el calendario religioso de la comunidad. controlaban la vida política y aseguraban la continuidad constitucional. Aconsejaban al rey sobre asuntos del ritual y eran guardianes del fas y del ius. los comicios. no obligaba con sus decisiones al rey.Muerto Numa. y tenia una amplia esfera de acciones:  La asistencia a todos los sacrificios llevados a cabo por el rey o los magistrados. Tarquino el Antiguo.el praefectus urbis.El magíster populi era el que comandaba el ejército.y de las autoritas. encargados de investigación del delito . El colegio de los pontífices estaba presidido por el pontífice Maximus. hizo construir el puerto de Ostia.4 Los colegios sacerdotales. El senado en la monarquía.Los dos questores parricidii. Servio Tulio a el se le debe la restructuración de la asamblea popular. encargados de las sentencias por traición. que en esa época significaba capacidad de dar sanción ritual a los actos-. Anco Marcio.3.3. Los senadores eran titulares permanentes de las auspiciasprivilegio de interpretar el sentir de la divinidad con respecto a los acontecimientos y en consecuencia. y era el representante de la soberanía de los grupos cuya federación había constituido roma. Luego fue elegido un estruco. comandaban la caballería. a futuras conductas humanas.Los duoviri perduellionis. fue un rex salvaje y guerrero y se le adjudica la destrucción de Alba Longa. Como consecuencia de ello los patricios integrantes del senado. que reemplazaba al rex en caso de ausencia. un latino. Tulio Hostilio.Los tribuni celerum. organizados en base a la riqueza fundiaria. 1. La función consultiva propia del senado en todas sus épocas. . Colaboradores del rex. .  Llevaban registros de los acontecimientos mas notables de cada año. Tarquino el Soberbio no fue querido por el pueblo. Los colegios sacerdotales se originaron en el ordenamiento gentilicio y federativo y. 7 . juntamente con el rey. . El cuarto rex fue sabino.3. Era un consejo de asesores del rex. .

de modo que se ha llamado a este periodo ³estado con base gentilicia´. Los iuperci o hermandad del lobo: que corrían alrededor del pomerium y de ese modo ahuyentaban los malos espíritus y aseguraban la fertilidad de las mujeres. daría a la plebe su primera estructura para la lucha política que mantuvo con el patriciado.  1. a miembros de su propia clase en forma de temporarias y distintas magistraturas supremas. este cargo era vitalicio.C. que se había incrementado fuertemente por la transferencia a los órganos unitarios de la civitas.C con la ley Licinia Sextia. Oficiaban en la ceremonia nupcial de la confarreatio. ³estado patricio o ciudad quiritaria´. El colegio de los feciales: se encargaban de los aspectos ceremoniales y religiosos. La plena integración de la plebe en la civitas.5. en que por primera vez se admite que un plebeyo pueda llegar al consulado. la concertación de la paz y la fijación de límites.. las poderosas familias patricias se hacen con las riendas del estado hasta el 367 a.    Presidían los comicios curiados. Los salii o danzantes: que invocaban la protección del dios Marte con danzas sagradas. Servio Tulio. la división de la población en unidades domiciliarias llamadas tribus. 1. Esta organización barrial por tribus. El cargo del rex no desapareció por completo. C. Entonces podemos decir que la respublica surge cuando se da este conflicto y evolución patricios-plebeyos: I.6. y será recién en el siglo III a. Conflicto político del rex con los patricios. El alzamiento contra Tarquino el Soberbio fue una reacción de los patricios contra el poder del rex. indicaban que acción se debía intentar y proporcionaban la formula a utilizar en el proceso. en especial la declaración de las guerras. reforma orientada a incluir a pobladores que no estaban encuadrados en las gentes.3. precisamente aquellos que constituirían la futura plebe.  Respondían a las consultas sobre problemas jurídicos. El fin de la monarquía. de atributos soberanos de los grupos gentilicios confederados y por el carácter militar del iperium que habría impuesto las dinastías estrucas.. Abolida la monarquía por la rebelión patricia. que estableció: a. División territorial de la ciudad. Que uno de los cónsules podía ser plebeyo 8 . de los límites territoriales y todo lo relacionado con las relaciones internacionales. Los flamines mayores: se encargaban del culto de la antigua triada capitolina. cuando la forma política republicana se encuentre en su mayor apogeo.que en esos casos recibían el nombre de comitis calatis. Los poderes y atribuciones que había tenido el rex fueron controlados por la aristocracia patricia luego del derrocamiento de Tarquino. quedo reducido a funciones religiosas-rex sacrorum-.para la redacción de testamentos y para formalizar las adrogaciones. Las cuatro tribus Se le atribuye al sexto rey. que culmino en el año 367 a. El patriciado confío esas funciones.3.

Al caer el ultimo rey de Roma la situación social presentaba una división tajante entre patricios y plebeyos. la elevación del numero de esos tribunos a cuatro (año 471 aC). es decir.4. en el año 445 a. la aprobación de la lex Valeria Horatia (año 449 aC) que consagro la inviolabilidad de los tribunos. tanto a patricios como plebeyos.C mediante una lex Valeria Horatia se dispone que habría inmunidad para el que matara a cualquier ciudadano que hubiera atacado a un tribuno y por ello hubiera sido declarado sacer (sacrílego). La integración. Res. II.2. En el año 449 a. Este proceso de conquista siguió hasta que los plebeyos lograron en el año 450 a. Las características mas importante de esta lucha fueron la designación de dos jefes de la plebe que recibieron el nombre de tribunos de la plebe. Finalmente se dicto una disposición en el 367 a. 1. para poder alcanzar el mismo estatus social y político que tenían los patricios.en comicios III. 1.C que se dictara la ley de las doce tablas.C que se anulara la prohibición de matrimonios mixtos. lo que. La respublica. elegidos por los plebeyos (año 494 aC).4. Historia política y constitucional. significa en cierto sentido ³cosa´.C. Esa lucha se desarrollo desde la abolición de la monarquía hasta que en el año 367 a. le preocupan o corresponden al pueblo´..C que hubiera jefes militares plebeyos. en el 409 a. reservaban para si las tierras publicas que iban conquistando y supervisaban las actividades de los plebeyos a través del ejercicio de la autorictas.C los plebeyos logran que se les reconozca el derecho de reunirse en comicios tribados pero sin la asistencia de los patricios. Contra esa situación de desigualdad se alzaron y lucharon los plebeyos.populus.C por medio de la cual los plebeyos lograron acceder al consulado y al reparto de tierras públicas.4. con el antiguo nombre militar del praetor.C confirmo la lex Valeria. el consulado. que daba fuerza de ley a los plebiscitos. 1. 9 . Desgloso de la magistratura del consulado la función jurisdiccional. El populus y los comicios.1 Comienzo de la respublica.b. que se confío a un collega minor patricio. En el año 471 a. la huelga (dejaban a la ciudad sin mano de obra) y la negativa a acudir a las armas (dejaban a la ciudad sin defensa). Los plebeyos utilizaron como arma de lucha social la secesión (el retiro de la ciudad). los plebeyos alcanzaron el derecho a ocupar la que era considerada la más alta magistratura con ejercicio de imperium. Reglamento la distribución del ager publicus. La transformación de los cuadros militares. El recorte y transferencia del imperium real a los magistrados. La lex Hortensia de 267 a. sumado a que los plebeyos habían hecho un juramento de matar a los sacer. convertía de hecho a los tribunos en inviolables bajo pena de muerte. Estos comicios tomarían decisiones que se llamarían ³plebiscitos´. c. aquellos ejercían los cargos políticos y religiosos. El conflicto plebeyo. como ³centro de interés´ y publica que es el adjetivo de populus (pueblo): por consiguiente quiere decir ³cosas atenientes al pueblo´ o ³cosas que le interesan.

como la dictadura.4. Clasificaciones.C Etapa del apogeo de la respublica: (287 a. la pretura.C a 49 a.3. 1.C ).C y 287 a. Etapas de la evolución político-social de la respuplica Etapa del perfeccionamiento de la integración patricia-plebeya: se desarrolla entre los años 367 a.C a 133 a . Etapa de la expansión imperialista: (218 a.Populus: es el concreto conjunto de los ciudadanos o también conjunto de los ciudadanos reunidos con las armas en la mano.4.C).C). Etapa de las guerras civiles: (49 a.C) 1. Las primeras formas de votar estaban ligadas a los gritos o ruidos que hacían los ciudadanos al entrechocar sus armas. como la cuestura. Las magistraturas.C a 27 a. 1. el consulado. El cursus honorum.5. Son ordinarias las magistraturas que forman parte de la estructura constitucional de Roma en forma permanente. Termina cuando triunfan las tendencias expansionistas a partir de la segunda guerra punica. Son mayores las magistraturas que podían consultar los auspicios de los dioses y valerse de ellos para justificar o reforzar sus decisiones y son la dictadura. ya fuera para aprobar o desaprobar. por ejemplo. la censura y la pretura: denominándose menores a las restantes que no tienen ese privilegio. 10 . Fuera de Italia Roma consideraba los territorios como propios y a los habitantes como extranjeros. el edilato. Por la ineficacia de las instituciones políticas romanas se desata una severa crisis. el consulado y la censura. Recién en el tercer siglo de nuestra era los habitantes de los territorios no italianos de Roma fueron considerados ciudadanos romanos.C concentra el poder en sus manos y se desatan las guerras civiles.4. Atenas y Esparta y ese fue el sistema que siguieron en general todas las poleis .4 Expansión y organización del ámbito hegemónico romano dentro y fuera de la península italiana Los griegos organizaban su ámbito de hegemonía a través de una red de tratados bilaterales que formaban ³ ligas´ supeditadas a la potencia dominante como fueron. Etapa de crisis de la respublica: (133 a. Hasta que cayó Julio Cesar en el año 49 a. Como consecuencia de la guerra y posterior derrota de Cartago. Son extraordinarias aquellas que si bien son constitucionales solo aparecen en casos excepcionales. Roma queda como potencia dominante en el Mediterráneo y las clases altas se apoderan de enormes latifundios que necesitan muchos esclavos para ser exportados. Funciones y características de cada magistratura.C a 218 a. La triste situación del empobrecido campesinado por consecuencias de las guerras lleva a los hermanos Graco a encabezar sus reivindicaciones hasta que imponen leyes de reforma agraria.

Por razones prácticas se acostumbro que los magistrados se turnaran en la ciudad mes a mes y en campaña día a día. privilegio reservado a las magistraturas mayores y también al edilato curul. consulado. Todas las magistraturas poseen características que le son comunes: a) Gratuidad: Los romanos entendían que la función pública era un honor. pretores y cónsules) y las excepciones la constituían la censura (18 meses) y la dictadura (6 meses) d) Colegiabilidad: las magistraturas estaban siempre desempeñadas por dos o más titulares que. Duraba generalmente 6 meses. censura. Se encargaba de circunstancias graves de carácter militar. La única magistratura que quedaba fuera de estas características era la dictadura. se incorporaban como candidatos a todos aquellos que se ofrecían y el pueblo elegía entre ellos decidiendo con su voto a quien le confería el cargo. b) Responsabilidad: el magistrado debía responder moral y legalmente por sus actos. con imperio. Lo que provoco que solo los muy ricos podían acceder a las magistraturas. no colegiada ni electiva. sino que todos los colegas tenían la misma incumbencia. por lo que la decisión de uno de ellos no coincidía con su colega. pretura. Obviamente las otras magistraturas son del pueblo. gradúa y ordena el acceso a las distintas magistraturas: i No se pueden desempeñar dos magistraturas ordinarias simultáneamente i Para asumir nuevamente la misma magistratura deben haber transcurrido diez años i Entre el ejercicio de dos magistraturas curules distintas deben transcurrir dos años i La edad minima es de 27 años. siempre y cuando se hayan cumplido diez años de servicio militar i El orden en que debía accederse a las magistraturas sin poder saltear ninguna era: edilato. Son plebeyas aquellas cuyo integrantes son elegidos en comicios donde votan únicamente los plebeyos y son ellas el tribunado y el edilato plebeyo. e) Efectividad: en un comienzo los magistrados indicaban quienes serian sus sucesores y la votación popular era casi un mero trámite. finalmente. Funciones de cada magistratura:  Dictadura: extraordinaria. 11 . El único que era elegido por el cónsul y aprobado por el senado era el dictador. mayor. c) Periodicidad: todos los magistrados eran elegidos por periodos ciertos de tiempo. cuestores. Con el tiempo el pueblo pudo aprobar o no al candidato propuesto por quien dejaba el cargo y. El cursus honorum es un régimen que condiciona. por lo que no correspondía que ellos cobraran por el ejercicio de la misma. pero manteniendo siempre entre colegas el ejercicio de la intercessio (poder de veto). siendo las restantes no curules.Son curules las magistraturas que otorgan a los ciudadanos que las detentaban el honor de sentarse en una silla plegadiza portátil que lleva ese nombre (curul). La regla era la anualidad (ediles. cuestura. bastaba con que este se opusiera para nulificarla. en principio no tenían delimitadas sus funciones. especialmente si se había enriquecido en el ejercicio de su función.

4. El va a defender lo que hoy llamaríamos ³garantías constitucionales´. El tribunado no formaba parte del cursus honorum y las únicas características que lo asemejan a las otras magistraturas es la anualidad y la gratuidad. El tribuno era inviolable.  Pretura: ordinaria. a su exclusivo juicio.  Censura: ordinaria. ejerciendo la prerrogativa de tachar a aquellos senadores que. sin imperio y con funciones vinculadas con la vida urbana. Su función como reservorio de experiencia política. es decir. mayor. El senado. menor. Prerrogativas y funciones. Son elegidos por los comicios tribados. Con funciones militares. menor. Funcionamiento.7. era el jefe militar supremo y cumplía en general las funciones de ³jefe de estado´. no tenia imperio y duraba un año y medio.4. con imperio y con funciones de policía. 1. con imperio. Nacido del conflicto patricio-plebeyo. los censores procedían a incorporar cada cinco años al senado a los magistrados que hubieran terminado sus funciones desde la ultima lectio senatus. con imperio y aparece como colega menor de los cónsules. mayor. Tenía la facultad llamada intercessio de vetar cualquier decisión de cualquier magistrado. mayor. Através del auxilium podía extender su inviolabilidad a cualquier perseguido que a su juicio lo fuera injustamente.  Cuestura: ordinaria. Era elegido por los comicios centuriados. Consulado: ordinaria. Convocaba y presidía al senado y los comicios. aunque tuviera el acuerdo del senado y aun podía vetar una decisión del senado. El antipoder. dándole una especie de asilo. Composición. Atribuciones. 12 . es decir que estaba más allá del poder de cualquier otro magistrado. Eran elegidos por los comicios centuriados. pero se elegía cada cinco años. Mediante esta facultad otorgada por la lex Ovinia. hacer la lista de los miembros del senado. También realizaban un censo económico de la población. para lo que estaba facultada para imponer multas y castigos. Había dos ediles curules elegidos por los comicios tribados y otro dos plebeyos elegidos a través de los concilia plebis. Se encargaba de realizar la lectio senatus. Podía también poner mediante la coercitio a cualquier persona que lo turbara en sus funciones y convocar a la plebe a comicios a través del ius agendi cum plebis. 1.6 El tribuno de la plebe. Facultades.  Edilato: ordinaria. Eran encargados de cuidar la moral pública. Eran elegidos por los comicios centuriados y significaban el más alto cargo. y también para establecer reglamentaciones comerciales y normas de convivencia. merecieran reproches vinculados con la ética publica. Los cenadores no estaban subordinados a ninguna clase de intercessio.

pues el ciudadano votaba dentro de un grupo o unidad y la decisión mayoritaria de esa unidad valía por un voto en el computo del comicios o Las asambleas populares dependían siempre de la iniciativa de los magistrados. como en la propuesta del proyecto de ley o de la nomina de candidatos. Los cónsules y censores eran senadores. que para ser senador solo se exigía. o El control del senado que significaba la autoritas patrum. el senado ha sido llamado ³el elemento aristocrático de la respublica´ y considerado como el verdadero detentador del poder. el voto tenia un valor relativo muy desigual. Funciones. hubiera cumplido con un servicio importante para Roma. que no podían ser alterados por el comicios. Los censores tenían dos facultades: podían tachar a los senadores que a su juicio merecían ser eliminados por su conducta y podían incorporar a algún ciudadano que. por cuanto: o No todos los ciudadanos tenían derecho al voto. El senado republicano anterior a la crisis no era el órgano aristocrático del sistema sino un gigantesco reservorio de experiencia política al que acudían en consulta los magistrados cuando les parecía necesario. se las arreglaba para que se convocara a un concilio de la plebe. sin haber sido magistrado. como la necesidad de los auspicios para convocarlos y la obnuntiatio que era el poder que tenia un magistrado para interrumpir un acto comicial aunque hubiera sido invocado por otro 13 .del estado. Los comicios. por cuanto ya habían haber ejercido una magistratura anterior del cursus honorum.legislación. El senado era generalmente requerido para opinar sobre la convivencia de designar un dictador. la republica no llego a ser una democracia en el sentido de los modernos regimenes liberales con sufragio universal. Entre los siglos V y I a. 1.El senado fue el órgano de poder que sobrevivió a todos los cambios constitucionales.. Ahí el magistrado les explicaba a los senadores el motivo de la convocatoria y luego hacían uso de la palabra por orden. o Y aun los que lo tenían. el senado quedo integrado por ex magistrados. tanto para su convocatoria. Características y composición de cada uno de ellos. Cuando un magistrado quería que una lex fuera dictada sin convocar previamente al senado. Mecanismo para integrar el senado: cada cinco años los censores hacían una lista en la que incorporaban a todos los senadores de la lista anterior y a los que hubieran ejercido alguna magistratura durante esos cinco años. A pesar de que el pueblo aparece en las asambleas populares ejerciendo su soberanía a través de la composición-elecciones de los magistrados. de celebrar un tratado o de iniciar una guerra. A partir de la lex Ovinia (que en realidad fue un plebiscito dictado en el 312 a. Es decir. sin importar que fueran patricios o plebeyos. Todos los comicios estaban sujetos a requisitos religiosos.8. de convocar a un comicios para dictar una lex.4.C. El senado republicano no tenia día ni lugar fijo ni numero mínimo de asistentes (quórum) para sesionar y solo lo hacia cuando algún magistrado en ejercicio lo convocaba. lo que les impedía apartarse de la opinión senatorial.C). La respuesta del senado a la pregunta que formulaba el magistrado no era obligatoria para este. como requisito haber sido magistrado y no merecer la tacha censoria.

Los comicios centuriados. o lo que en aquel momento tenia similar efecto. son convocados por magistrados cum imperio. El lugar de reunión era dentro del pomerium para los comicios curiados y el concilio plebeyo. Los comicios eran convocados con una anticipación minima de 30 días.de 46 a 60 años-. agrupados en clases. El magistrado. La votación se hacia dentro de cada unidad y. por ejemplo. no con una lex curiata. estos comicios estaban organizados sobre el principio timocrático. efectuaba una rogatio (pregunta) que se contestaba con un voto afirmativo o negativo. La reunión de los integrantes de las curias dio origen a los comicios centuriados. 14 . en el foro para los tribados y fuera del pomerium para los centuriados. de una reforma del rey Servio Tulio. Los comicios curiados: Tienen su origen en la época monárquica y sobreviven en la organización republicana. el censor asume la potestas. La organización de los comicios curiados fue el resultado de la unión del elemento territorial con el gentilicio.  Como comitia calata _ convocados por el pontífice maximo. por su origen militar. Funciones durante la época republicana:  La votación de la lex curiata de imperio. Surgidos. el voto era secreto. sino con una lex centuriata de potestate censoria. según el censo pecuniario y según la edad en centurias de iunores ±de 17 a 45 años y de seniores. a partir de la lex Gabinia (199 a. Para los comicios tribados y centuriados siempre fueron obligatorios los auspicios favorables que el magistrado debía tomar en la medianoche previa a la reunión de la asamblea. Va perdiendo desarrollo en la republica porque no se le adjudica ninguna otra función. En ese plazo se exponían los proyectos de leyes y las listas de candidatos y tenían lugar las contienes (asambleas convocadas por el magistrado para hacer conocer a la ciudadanía su proyecto). formalidad que sigue a las elecciones de cónsul. y la exigencia de que se reunieran en días fijados como comiciales en el calendario de los pontífices. intervienen en la detestatio sacrorum (renuncia al culto familiar) y en la coptatio (incorporación de una nueva gens a la civitas).magistrado. e integrados por los ciudadanos que pudieran ser convocados o ya hubieran cumplido el servicio militar.C). para los comicios centuriados y de 24 días que constituían tres intervalos de mercado. pero con funciones mas restringidas. Para ello. para los comicios tribados y los concilia plebis. pretor o dictador. una vez expuesto el objeto de la deliberación.asisten a ceremonias religiosas o autorizan que un padre de familia pudiese adoptar a otro pater (adrogatio). aprueban su testamento donde instituye heredero.

o no proclamar el resultado. el acusado apelaba al pueblo. La centuria. Sin embargo en el periodo en que comenzó a desarrollarse la actividad legislativa. posterior en sus orígenes (lex Valeria Horatia del 449 a. para el censor.C) y previa a partir de la lex Publilia philionis (339 a. Cuando el magistrado daba su sentencia condenando a la pena capital. que resolvía luego de 24 días.C.De acuerdo con la riqueza. A la elección seguía la lex curiata de imperio. o de magistrados extraordinarios con poder consular. La materia luego fue regulada por tres leges Portiae del año 195 a. cuando el ciudadano hubiera opuesto la provocatio contra la condena a la pena capital impuesta por el magistrado.C).C. pretores y censores. La votación se llevaba a cabo jerárquicamente por clases. en el campo de Marte. Parece ser que surgieron como asamblea de la plebe.. Después de la reforma de Appio 15 . la intervención de los comicios centuriados es rara y excepcional. (que establecieron sanciones contra los magistrados que no observaran sus dispociones). Las elecciones en los comicios centuriados exigían para su validez la auctoritas patrum. Los filli familias. La competencia de los comicios centuriados se desarrolla en tres esferas: la electoral. que constituían tres intervalos de mercado.C. un contingente fijo de hombres armados. y en los comicios centuriados representaban una unidad de voto. la elección de los cónsules. En cuanto a la competencia legislativa. la judicial y la legislativa. en perjuicio del soberano o de la magistratura. La convocatoria debía efectuarse con una anticipación minima de 30 días a la fecha de la votación. podía rechazar su sentencia. pero se ignora en que forma: probablemente habrían sido inscriptos en la centuria del pater. los comicios centuriados tienen competencia exclusiva para la votación de la lex centuriata de bello indicando (para la declaración de la guerra). mientras que la mayoría de las conquistas de la soberanía popular. los ciudadanos fueron divididos en clases a las que se asigno determinado número de centurias. En la competencia judicial de los comicios centuriados se produjo a partir del año 300 a. que limitaba el poder represivo del magistrado. y luego con una anticipación de 24 días. a los fines militares. representaba una unidad de población destinada a aportar al ejército.. En la competencia electoral. au concordando con el magistrado sobre la culpabilidad. lo que demuestra la subordinación del pueblo al magistrado convocante. Y no lo hacia como un juez. Los comicios centuriados se reunían fuera del pomerium. y por una lex Sempronia del año 123 a. repetirla. aunque no estaban incluidos en el censo por estar sometidos a la patria potestad. La presidencia de los comicios electorales corresponde a un cónsul o a un magistrado extraordinario con poder consular. con una lex Valeria que estableció la obligación moral del magistrado de llevar ante los comicios el proceso. integraban los comicios centuriados. los magistrados mayores eran elegidos por los comicios centuriados. fueron obra de los comicios tribados. Los comicios centuriados solo podían aprobar o rechazar las propuestas. sino como un órgano soberano. quien podía interrumpir la votación en cualquier momento. Y lo hacia sin nuevo debate: simplemente aceptaba o rechazaba la sentencia. para los magistrados con imperio y la lex centuriata de potestate censoria. Los comicios Tribados. Se origino con el resultado de la división de la población en tribus domiciliarias.

en los concilia plebis. y cuando la plebe ya había adquirido una posición predominante. solo eran obligatorias para la plebe y no requerían de las auctoritas patrum. Podían ser convocados por un cónsul o por un pretor. En la competencia judicial. al menos desde la sanción de la lex Publilia Philionis (339 a. La competencia de los comicios tribados en la esfera electoral. podían ser llamados a juzgar sobre la provocatio en casos de multa o indemnización cuando el magistrado había sobrepasado los limites establecidos por las leyes Aternia Tarpeia 454 a. y el resultado de la votación de esta tribu se proclamaba inmediatamente: después votaban al mismo tiempo todas las otras tribus. lo que pudo colaborar en la confusión de algunos autores con respecto a estas dos asambleas. Las reuniones podían celebrarse dentro del pomerium. al menos hasta la sanción de la lex Publilia Philionis. En la competencia legislativa. tales como los cuestores y los ediles curules.. mientras que esta no era necesaria para las decisiones de los concilia plebis. también fueran distintos los días para convocar a unos y otros. o Los comicios tribados son convocados y presididos por magistrados de la republica (magistratus populi). Mas adelante cuando la plebe estuvo integrada en la respublica. y las tentativas de restablecer una monarquía.C. o En los comicios tribados participa y vota todo el pueblo. en principio.C) o Probablemente. Desde la creación del tribunado de la plebe y bajo su dirección. en cambio los concilia plebis eran convocados por los tribuno de la plebe. que suprime la autoritas patrum y equipara los plebiscitos a las leyes. y si el acusador era un magistrado patricio. La competencia electoral radicaba en la elección de los tribunos y de los ediles plebeyos. A partir de la eliminación de la 16 . o Con referencia a la competencia legislativa. la diferencia desaparece definitivamente a partir de la lex Hortensia del año 286 a. La competencia judicial. estaban basadas en el domicilio del ciudadano. que. en el consilium. Para la votación se extrajo siempre la tribu que debía votar en primer lugar. radica en la elección de los magistrados menores.C. entre otras.Claudio.C y Julia Papiria 450 a. Sextia 452 a. o Para la validez de las decisiones tomadas por los comicios tribados se exigía la auctoritas patrum.. estaba circunscripta a juzgar sobre la provocatio limitada a las multas. En el derecho público tuvieron especial competencia en los atentados a la libertad de la plebe y a sus magistrados. Se reunían mediante edictum: entre este y la fecha de votación debía transcurrir 24 días. Sus miembros son llamados a votar en igualdad de derecho. la plebe comenzó a reunirse en asambleas que a diferencia de los comicios curiados (organizados sobre un principio gentilicio) y de los centuriados (estructurados según un criterio militarconsensual). solo los plebeyos. Los concilios de la plebe.C. los plebiscitos fueron considerados obligatorios para toda la ciudadanía y se equipararon a las leyes sancionadas por los comicios. estos concilios tomaban resoluciones. Hubo así nuevos comicios. En el Foro my según la tradición en el Capitolio. esta competencia correspondía a los comicios tribados. se comenzó a convocar con organización tribada a todo el pueblo.

por el cual cada príncipe elige al siguiente. La convocatoria se hacia en forma oral y se votaba por tribus. Historia política y constitucional. la diferencia entre los concilia plebis y los comicios tribados no aparece nítida y fue motivo de confusión. En el año 29 a. en principio se seguía el sistema de la cooptación.5.5. Se da en los años 27 a. Como jefe militar. reviso la lista de senadores y expulso a 190 miembros que considero indignos de formar parte del cuerpo. El objeto de sus primeras medidas de gobierno fue restaurar el sistema político romano y restablecer el funcionamiento de las instituciones.1 Augusto: proceso de acumulación de poder. c) El control total de la política financiera y económica incluyendo emisión de monedas. f) Y tener el absoluto control de las fuerzas militares.C. El principado. La forma de determinar la sucesión al trono de cada nuevo príncipe. durante el principado estará en manos del senado a través de los senasconsultos. salvo África y Macedonia y la supervisión de todas las otras. Se distinguen cuatro dinastías: 17 . El senado le confirió el poder proconsular Matus et infinitum y el imperium consulare.C. en virtud del cual tenía el gobierno absoluto de las provincias en donde hubiera tropas destacadas. 1. no siendo necesario consultar los auspicios previamente.. d) Designar a los magistrados.auctoritas patrum y de la equiparación de los plebiscitos con las leyes mediante la lex Hortensia del 286 a. conservo el titulo que ostentaba desde el año 40 a. lo que lo convirtió en inviolable y le permitió utilizar la intercessio para oponerse a cualquier decisión de otro órgano de poder. Son convocados y presididos por un tribuno o por un edil de la plebe. como del príncipe directamente en ciertos casos. e) Estar exento del veto de cualquier magistrado incluyendo los tribunos. Por la potestas censoria podía designar a los miembros del senado y removerlos cuando quisiera y por ser pontífice maximo pudo controlar toda la vida religiosa de Roma. por medio de ciertas constituciones imperiales (rescripta). Dinastías durante el periodo. adoptándolo y compartiendo el gobierno en vida. atento a que los magistrados que presidían los concilia plebis tenían capacidad para auspiciar En cuanto a la competencia legislativa.C.. mediante el método de proponer candidatos únicos.C (momento en que Augusto logra concentrar el poder en su persona al ser nombrado tribuno vitalicio) y 285 d. También tenía diversas prerrogativas que le permitían: a) Dirigir la política exterior b) Legislar mediante el dictado de dispociones que recibieron el nombre común de constituciones.C (año en que Dioclesiano termina con la anarquía del siglo III y asume el poder absoluto implantando la tetrarquia). 1. Recibió también la potestas tribunicia.

Claudio 5. Marco Aurelio 6. como la desaparición de los peligros que significaban los piratas. La paz y la incorporación de nuevos territorios trajeron nuevos beneficios económicos y permitieron un cierto grado de industrialización. La dinastía de los Flavios significo el acceso al poder de la burguesía romana en la figura de sus generales mas aguerridos. Dinastía Julio-Claudiana: 1. Los gobernantes utilizaban su fuerza para saquear sin piedad a las pacificas y prósperas ciudades del imperio. La muerte de Alejandro fue seguida por una terrible crisis. Tito 3.. También hubo un mejoramiento y cuidado de caminos y puentes. Cómodo . Los impuestos se elevaron enormemente. 18 . La crisis del siglo III. Calígula 4. Vespasiano 2. Nerón . Alejandro La dinastía Julio. Septimio Severo 2. Tiberio 3. Octavio Augusto 2. Domiciano . Dinastía de los Antoninos: 1. se dedico a la promoción del consumo. Se denomina así a los dos años en que se pudo vivir en paz y prosperidad en el imperio. y no a la producción. Antonio Pío 5. Caracalla 3. Adriano 4. La masa de riquezas concentrada como resultado de las conquistas de los siglos anteriores. Los soldados y diferentes ejércitos proclamaban emperadores a sus comandantes. Nerva 2.Claudiana introduce en el poder a los miembros de las grandes familias aristocráticas romanas. Dinastía de los Flavios: 1. En la dinastía de los Antoninos se va a dar una gran extensión territorial y un gran poderío militar. Trajano 3. Heliogábalo 4. Dinastía de los Severos: 1. La pax romana. beneficio el comercio interno y externo.

y el príncipe se convirtió en el tribunal de apelación en las provincias imperiales.5. es decir. el senado emitía a las de bronce y cobre. Teodoro Mommsen dice que es un sistema institucional del principado como una Diarquía. 19 . Mientras el príncipe se encargaba de las de oro y plata. que le otorgaba poder sobre las provincias y sobre el ejército. por la cual se lo consideraba inviolable y gozaba de la intercessio contra las iniciativas del resto de los magistrados republicanos. Por ejemplos las provincias romanizadas estaban a cargo de gobernadores designados por el senado. el senado se limitaba a ³recibir´ o ³reconocer´ formalmente al príncipe una vez que este había asumido. El imperio proconsular. El príncipe designaba a los senadores y los senadores al príncipe. Mientras el príncipe designaba y removía a los senadores a través de la lectio senatus que emitía su carácter de poseedor de la potestas censoria. que recibía el nombre de fisco y el senado tenia su propia caja que se llamaba erario.3. eran los miembros de la aristocracia local y de la burguesía. El decía que el príncipe y el senado compartían el poder y se basaba en lo siguiente: Había provincias gobernadas por el príncipe y otras por el senado. La potestad censoria. en cambio las provincias recientemente incorporadas a Roma estaban a cargo de gobernadores designados por el príncipe.2 Naturaleza jurídica del principado: diversas teorías. Sus decisiones adquirieron fuerza de ley y se convirtieron en una de las principales fuentes de derecho. Ciudadanía y clases sociales durante el principado.1. con la cual tenia el control del senado. Los poderes del príncipe. Había dos cajas del tesoro separadas. Por nuestra parte podemos decir que era un sistema atípico pero mucho más cercano a la monarquía que a la republica. Y la otra eran los humiliores. La potestad tribunicia. 1. 1.4 Organización del ámbito hegemónico romano. Para pertenecer a esta clase debía mostrar una grande riqueza. Era considerado también el maximo intérprete del derecho. Territorios del príncipe y distintas clases de provincias. El senado y el príncipe emitían moneda. integrada por senadores y los caballeros.5. un gobierno de dos cabezas. La primera clase era la de los honestiores.5. El príncipe recaudaba para su fortuna personal. a través de la lectio senatus.

En lo administrativo. y estos son sus argumentos: En la llamada tetrarquia de Diocleciano no hay una ruptura tajante con las concepciones romanas de la elección de sucesor. preservar un puente)  Patrimoniales (consistían en gastos destinados a preservar servicios públicos.burocracia desarrollada.6. Generalmente se presenta al dominado como el resultado de las reformas de Diocleciano y Constantino. como por ej. podía recibir la categoría y derechos de los municipia romanos. a cuyo mando tendrán acceso los bárbaros. Se desarrolla desde el año 285. se concentra el poder en los grandes latifundistas. es un régimen absoluto. y que gobernara hasta su muerte o voluntaria abdicación. Depende de los servicios prestados al emperador o al imperio las ciudades tenían tres posibilidades: ponerse al nivel de las comunidades aliadas. Historia política y constitucional. dinástico y con fundamentos teocráticos En la estructura imperial. En este periodo el emperador es el señor absoluto. su asociación al poder. 1. 20 .1 Naturaleza jurídica del dominado. En un principio el emperador Diocleciano mantuvo la tolerancia religiosa y la sustentación mística de su poder personal. 1. un ejército enteramente profesional. integro a la Iglesia Cristiana al estado. la comida de tropas)  Mixtos (eran tareas personales y acumulativamente gastos. Diocleciano intento restaurar la romanizad y combatió las tendencias orientales y helenísticas. Se trataba de una combinación de monarquía colegiada y finalidad militar. rígida división en clases sociales y un sistema de castas obligatorias y hereditarias. En lo social.. hasta el año 476 en Occidente y hasta el año 565 en Oriente. En lo económico. este no rinde cuentas a nadie de sus actos. sistema de impuestos y contribuciones y el regreso de una economía agraria En lo político-social.6 El dominado. Las ciudades se convirtieron en la base de la vida social y económica en todos los territorios del imperio. una equiparación de todas las regiones del imperio. La resistencia de los cristianos a los requerimientos de Diocleciano desato una terrible persecución religiosa.y la militia amata. el concepto unitario de imperium y el de provincia. configurándose un estado universal. una separación entre la militia civil. como hacer frente a falencias en la percepción de impuestos).Las comunas. por ej.. Características: En lo político. Muneras Se denomina así a las cargas públicas que tenían los ciudadanos y podían clasificarse en:  Personales (requerían tareas personales destinadas a cuidar obras y servicios públicos como. a diferencia de Constantino que si las acepto y las consolido. sin límite alguno. como esfera de competencia en el ámbito de aquel. En cambio Constantino. con una conexión tributaria parcial y una autonomía ilimitada.

iniciando con lo que se conoció como cesaro-papismo. Para asegurar la accesión al trono y una mas eficiente defensa de las fronteras. quien ligara al Cristianismo con el poder político. Reformas de Diocleciano Su principal objetivo será la restructuración del estado. los ³augustos´ renunciaran y los ³cesares´ tomaran su lugar nombrando a su vez dos nuevos ³cesares´. gratuitas y obligatorias. Luego de la abdicación de Diocleciano se produjo una guerra entre los ³augustos´ y los ³cesares´. y dispuso una repartición dinástica del poder para después de su muerte. forma la denominada tetrarquia (gobierno de cuatro cabezas). la obligación de proveer reclutas. Los ³augustos´ casaron a sus hijas con los respectivos ³cesares´. 21 . Diocleciano estableció el carácter hereditario del oficio castrense e impuso a los propietarios de predios rurales. Para evitar la escasez de mano de obra. El divide el territorio y designa a dos ³Augustos´ y dos ³Cesares´. El gran innovador será Constantino. que son las muneras tales como arreglar caminos. Los ³cesares´ estaban subordinados a los ³augustos´ y Diocleciano tenía preeminencia sobre los restantes miembros de la tetrarquia. La reforma de Diocleciano es una forma de crear por la adopción y asociación al poder los hechos necesarios para la sucesión al trono. fue exigiendo prestaciones personales y patrimoniales. Sin embargo después de la abdicación de Diocleciano año 305 el sistema no sobrevivió. a la subdivisión territorial en provincias. El sistema de la tetrarquia estaba basado en que a los 20 años de gobierno. fijo precios tope a los artículos de primera necesidad y a los servicios. fue configurando un sistema de castas profesionales. Constantino se enfrento y fue vencedor de esa confrontación. cobrar los impuestos.Ambos emperadores coincidieron en la tendencia a la autocracia. Por medio del edicto de Milán del año 313. La dinastía se apoyaba en la lealtad del ejército y en el sistema religioso cristiano. intento poner fin a la crisis económica. con lo que se aseguraba la sucesión y se intentaban evitar las guerras que se iniciaban por ese motivo. a la centralización burocrática. Además de establecer impuestos que gravaban los fundos ±iugatio. para el mantenimiento de los servicios del estado.y las fuerzas de trabajo ±capitatio-. y así quedo una descentralización administrativa. El ejército fue predominantemente mercenario. con su concepción de una monarquía absoluta sobre base teocratita. Constantino proclamo la neutralidad del estado en materia religiosa. y favoreció a los cristianos. ala separación de las funciones civiles de las militares. Con la reforma monetaria e impositiva. pero la presión tributaria fue muy fuerte. Por medio del ³edicto del máximo´. Influencia de Constantino. a terminar con las magistraturas republicanas y con la distinción entre la clase senatorial y ecuestre. El trono se hizo hereditario en la familia de Constantino.

La burocracia imperial durante el dominado. En su cúspide se encontraba el emperador. Pueblos enteros de bárbaros se instalaron como dedititii o como federados. A mediados del siglo V. al abrirse paso por la estepa rusa. de quien los funcionarios recibían su nombramiento y su poder. Hasta el año 438. Un rígido escalonamiento jerárquico. o cambiarlos de función o dejarlos en disponibilidad. Los bárbaros y la caída del imperio romano de occidente. las constituciones imperiales emanadas de uno de los emperadores valían también para la otra parte del imperio. reconoció el derecho de asilo en los templos cristianos.2. 22 . la presencia de los hunos ± nómades tártaros. los bárbaros se instalaron como federados. Las razones que llevo a la separación fue por la oportunidad política. Los ostrogodos presionaron a los visigodos que consiguieron asilo en el imperio romano.Constantino había advertido que los cristianos conformaban la única gran fuerza espiritual que podía apuntalar el imperio y arremetió contra la religión antigua. Los bárbaros entraron al servicio de las armas. el imperio quedo dividido en dos o mas partes. significaba un ejercicio colegiado del poder y no una división.desencadenó una serie de desplazamientos que provocaron las grandes migraciones de los pueblos que estaban en las fronteras. la exigencia de dos o mas titulares. consiguió detener a los bárbaros. 1.6. y porque resultaba mas conveniente para la defensa de las fronteras. En cambio los subalternos tenían una carrera estable. a veces derrotándolos. los hunos dislocaron el reino germánico de los ostrogodos en el 375. por exigencias dinasticas. ya que los comandantes y la alta oficialidad eran hombres de la clase senatorial y ecuestre. Los mercenarios bárbaros ingresaban en forma individual a los cuerpos auxiliares. dejando a Arcadio. tuvo una importante burocracia y una fuerte presión fiscal y tributaria. Fuera de los límites del imperio. ya que. dinástico y absoluto. En la parte occidental. por lo que surgió una aristocracia de altos burócratas. otros pagándoles tributo. de mejor infraestructura económica. El imperio dividido. Constantino llevo a cabo una reorganización en la burocracia. Los de mayor jerarquía eran nombrados por un año: cuando vencía el año. se les podía prorrogar el mandato. por lo que. en el año 395. autorizo a la Iglesia a recibir donaciones. Desde ese momento se podrá acceder a la clase senatorial por el solo hecho de haber accedido a un cargo. la parte oriental y a Honorio la occidental. En ella no se tuvo mas en cuenta la pertenencia a al clase senatorial o ecuestre para la adjudicación de cargos. Cuando murió Teodosio el Grande. hasta el derrocamiento de Rómulo Augustulo en el año 476. y actuaron reconociendo un poder imperial cada vez mas debilitado. Autorizo una jurisdicción episcopal. En tiempos del dominado. El régimen imperial fue monárquico. La parte oriental. los bárbaros quedaron dueños de la situación. distribuyo el imperio entre sus dos hijos.

c) En materia de registro y certificación. La burocracia y el ejército se hicieron pagar en especie. La administración estaba directamente a cargo de diversos funcionarios y que integraban el llamado ³sacro consistorio´. Los cónsules. A partir del año 535. Presidido por el praefectus urbi. sucedió al curator rei pública. El defensor civitatis. Tuvo la supervisión de la administración y del ejercicio jurisdiccional y la misión de proteger a los humildes contra los abusos de magistrados y de la clase social más alta ± honestoriores-. el defensor civitatis. A partir del año 387. por lo que la militia palatina se convirtió en una casta hereditaria y obligatoria. A fines del principado había desaparecido la edilidad y el tribunado. Había dos categorías: los efectivos y los honorarios. En el siglo V se volvió al pago en efectivo para militares y altos funcionarios. su competencia alcanza carácter general. tales a las referidas al pago de deudas ciertas. A partir del siglo IV. nombrados por el emperador mantenían solamente el acto de toma de posesión al principio del año y el honor de darle a este. pero en el año 367. Solo los primeros integraban el cuerpo. Las atribuciones del defensor civitatis se desarrollan en tres campos: jurisdiccional. ala reclamación de un esclavo huido. También tiene una intervención en materia penal. con lo que el poder imperial acentúo su vigilancia e intervención. el peculio quasi castrense y el sometimiento a la jurisdicción de los jefes del servicio. La pretura y la cuestura eran los cargos municipales en Roma y Constantinopla. se redujo a cinco años y en el año 535. 23 . tuvieron competencia in minoribus causis. servia para dar carácter publico a las decisiones de índole legislativa que tomaba el emperador. que hubieran ejercido funciones administrativas y judiciales. en el año 409 están encargados de levantar y recibir acta de las quejas presentadas por los provinciales. A partir del año 331. encargados de organizar los juegos públicos. su nombre. Papel desempeñado por los magistrados y los senadores. El cargo de defensor civitatis aparecerá en el año 364. se dispuso que fuera elegido por cada ciudad y confirmado por el prefecto del pretorio. Su nombramiento al principio fue en forma vitalicia. cuerpo de colaboradores más cercanos al emperador. fiscal y registral o documentario. se autorizo a los funcionarios a tomar a los hijos como sucesores. b) En materia fiscal terminaron convertidos en colaboradores de la recaudación. los segundos gozaban del titulo honorífico. A partir del año 409. se dispone que los defensores se contribuyeran por decreto de los obispos. a) En el campo jurisdiccional. Era nombrado por el prefecto del Pretorio de entre las personas con costumbres irreprochables. El senado solo conservaba el prestigio social. los funcionarios recibían el cíngulo como distintivo.En razón del carácter de militia. a dos años. En oriente se creo otro senado.

constituían la nobleza personal de los ³perfectissimi´. en cambio. Gozaba del connubium. sino. -el crecimiento de la burocracia y del ejercito impuso un peso económico desproporcionado con las reales posibilidades de la población. por prescripción. es un vínculo obligatorio y perpetuo entre la tierra perteneciente a un propietario y el campesino que la cultivaba. las castas no encestaban jerarquizadas entre si. estaban fijados al trabajo de un predio o constreñidos a determinas funciones publicas. obligatorias y hereditarias. lo que hizo que se creara nuevas fuerzas de trabajos.3. además de las patrimoniales. Los altos funcionarios de las antiguas clases ecuestre. En el orden senatorial estaba constituido por las familias de los integrantes de los senadores de Roma y Constantinopla y por altos funcionarios. 24 . La calidad del colono se adquiría: por nacimiento. Los factores que influyeron a esta situación: -La decadencia del sistema esclavistico. salvo en su libertad de trabajo y de domicilio. que trajo como consecuencia la reducción de mano de obra. por contrato inscripto en los registros municipales. Estaban integrados por la población urbana y la rural La plebe urbana estaba dividida en diferentes colegios y corporaciones La plebe rural estaba integrada por ³posesores´ y por ³colonos´.1.6. en la cima de esta jerarquía se encontraban los ³nobilissimi´ ± miembros de la familia imperial-. Honestiores. dentro de los humiliores. Humiliores. Mantenía su capacidad jurídica. Dentro de los honestiores había subclases jerarquizadas. Los ³curiales´ fueron los mas gravados con las contribuciones propias de la función que les asigno el estado y eran responsables de los impuestos que pesaban sobre el territorio municipal. Los colonos. Estaban ligados a trabajar las tierras. por pena. pero llego a tener que casarse con una colona del mismo dominio. Se mantiene la división entre honestiores y humiliores. Hay una rígida división de clases sociales y un sistema de castas profesionales. yuxtapuestas. Principales características del sistema clasistico. Ciudadanía y clases sociales. -el estado podía exigir prestaciones personales. Los primeros eran pequeños propietarios agrícolas.

Causas políticas externas: la acumulación de más pueblos. pero sus bienes garantizaban el pago del canon al propietario. Causas económicas: la política monetaria. Causas ecológicas y climáticas: el empobrecimiento del suelo y la imposibilidad de producir alimentos. se va de crisis en crisis. La caída del imperio romano implica no solamente el derrumbe de una enorme y prolongada estructura política. Tanto el colono como el propietario estaban sometidos a lex fundi. el principio dinástico establecido por Constantino y continuado por Teodosio. 1. Causas tecnológicas: el poseer mano de obra gratuita (esclavos) y en cantidad se desentendían de su labor y no tenían la iniciativa para mejorar la técnica del trabajo que realizaban. la modalidad de destinar la acumulación de capitales a inversiones de consumo y no de producción. que lo llevo a hacerse cargo de funciones que habían estado en la actividad privada. Tampoco podía ser separado del fundo por el propietario. 4º. 7º. mecanismo y consecuencias.y define el paso de la edad antigua a la edad media.4. Teorías sobre sus causas. podemos nombrar la gran plaga de los años 166 a 180. Parte II 25 . 2º. Causas que podemos clasificar en: Causas estructurales o endógenas: 1º. Causas externas o exógenas: 1º. Causas etnográficas: la pérdida de las cualidades que habían llevado al pueblo romano a una posición tan destacada. debida a la paulatina mezcla étnica ocurrida en Roma y las principales ciudades italianas. en el comienzo del principado. Causas socio-culturales: la declinación de la civilización urbana grecorromana y la gradual barbarizacion de la población urbana. Causas demográficas: la insuficiencia de población.6. que determinaba la modalidad del cultivo y del canon que se debía abonar. 3º. esta había podido salir victoriosa. sino el fin de una cultura ±la helénica. que produjo inflaciones y una restricción en los medios de pagos en especie. Con el Cristianismo como religión oficial. la designación diferida de un sucesor. Los escritores cristianos decían que las causas de la ruina se debía a los excesos cometidos por los romanos y que era un castigo celestial. 6º. en donde el príncipe adoptaba a quien quería que lo sucediera y lo hacia participe del poder. Podemos ver la asociación-adopción.- Gozaba del commercium. La caída del imperio romano. 2º. Espirituales y morales: los escritores paganos decían que cuando Roma se veneraban los antiguos dioses. Políticas internas: se destaca el problema de la sucesión imperial. el excesivo intervencionismo del estado en la actividad económica. la tetrarquia instaurada por Diocleciano. ya que la tierra lo retenía y el retenía a la tierra. 5º.

Concepto de fuente formal del derecho.1 El derecho romano 11.2. sistematizado y actualizado por las diversas escuelas románisticas posteriores.2. 11. El derecho romano esta vivo aun y puede ser utilizado en el futuro. 26 . Se llama ³fuente´ de derecho. B.1. En este concepto se comprenden las leyes romanos-bárbaras. recopilado por Justiniano. II. dentro de los limites marcados por la fundación de Roma y la muerte de Justiniano´. II.Origen y fuentes del derecho romano. recepcionado por las codificaciones modernas y que sirve de común denominar jurídico y cultural para la mayoría de los pueblos de la tierra. Fuentes del derecho romano. Se han distinguido dos clases de fuentes: las materiales y las formales. especialmente la colección de esos escritos hechos por Justiniano. se entiende por derecho romano el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones del pueblo romano en las distintas épocas de su historia. Llamamos derecho romano al sistema jurídico elaborado por los romanos. dice que derecho romano es el ³ordenamiento jurídico vigente en las diversas épocas de la historia de Roma´ y Juan Iglesia dice que ³es el Derecho elaborado por el pueblo de Roma en las varias épocas de su historia´. C.1.2. Lapieza Elli dice ³derecho romano es el complejo total de las experiencias. Las fuentes formales en el derecho romano. Concepto de derecho romano. Las materiales es todo aquello que influye sobre el legislador para que la norma tenga determinado contenido y no otro. Dice también que derecho romano era: A.1. II.2. Para los europeos de los siglos XVII y XVIII: la elaboración doctrinaria hecha sobre el ³corpus iuris civilis´ por las diversas escuelas que constituyeron el ³derecho común europeo´. ideas y ordenamientos jurídicos que tuvieron lugar en el proceso histórico de Roma. Álvaro D¨Ors dice ³una serie de escritos de aquellos autores que fueron considerados en la antigua Roma como autoridades en el discernimiento de lo justo e injusto. Arguello dice ³en su acepción mas lata. Para la escuela pandectistica del siglo XIX: la labor de los estudiosos alemanes tendientes a armonizar el ³corpus iuris civilis´ con la realidad jurídica de su tiempo. Para el universitario del siglo XII: la compilación Justinianea luego bautizada como ³corpus iuris civilis´. a la que este agrego leyes dadas por otros emperadores y suyas también´. Arangio-Ruiz. a todo aquello que origina la aparición de una norma jurídica. Las formales son las maneras en que la norma jurídica llega a conocimiento de la comunidad. desde los orígenes de la ciudad estado hasta mas allá de la disgregación de la parte occidental del imperio romano´.

II. Su origen seria de raíz latina. Plebiscitos: según Gayo ³a lo que la plebe manda y establece´. Luego actuar equitativamente era actuar con misericordia.3. Para los romanos. por lo que seria el resultado de comicios pero sin la intervención de los patricios.1. Fas: sirve para delimitar las conductas que son permitidas por los dioses.3.Según lo establecido por Gayo en sus institutas denominamos fuentes formales del derecho romano a: Lex: significa según Gayo ³es lo que el pueblo manda y establece´. Senadoconsultos: ³es lo que el senado manda y establece´. Constituciones de los emperadores: son decisiones del emperador. II. II.4. ius era entendido como ³lo establecido´. Ejercicio del ius edicendi: algunos magistrados tenian la facultad de dar ³edictos´ que era una forma de ³programa de acción´. ius civile. Ius-fas. que seria la fuente de derecho y el organizador de la civitas. ius Pentium e ius naturale. Iustitia: es la constante y perpetúa voluntad de dar a cada uno lo suyo. Concepto de ius publicum. Ius: derecho. Nefas: son las conductas que están prohibidas. que después se convertían en obligatorias para los jueces Las mores maiorum: son los modos o estilos de vida de los antepasados. de las constituciones imperiales o de los plebiscitos.3. El uso de esta fuente fue por parte de los pretores. en el cual el pueblo daba su manifestación en los comicios. Aequitas: en un tiempo significo equidad. y por el otro es 27 . para otros proviene de iranio ³pureza´. como una forma de constitución imperial. también se lo vincula a Júpiter. es decir actuar conforme el ius. Para algunos proviene del sanscrito.3. II. Terminología romana en lengua latina y en los idiomas modernos.2. Origen. donde significa hablar. ³lo que estaba bien´. Estos comicios integrados por la plebe eran llamado ³concilios de la plebe´. Iurisprudentia: sabiduría en materia de derecho.3. Conceptos fundamentales del derecho romano. Iure: de acuerdo al derecho Iuri: para el derecho Iuris: de derecho Alieni iuris: jurídicamente dependiente. y se relaciona con lo revelado por los dioses a los hombres. ius privatum. es interrogado por el emperador y la respuesta recibe el nombre de senadoconsultos. con flexibilidad. Concepto de iustitia.3. Luego este derecho fue asumido por los emperadores. el que proviene de la lex. Ius publicum: por un lado es el derecho emanado de los órganos estatales. relación y diferenciación. idioma que significa ³ligar´. II. ³vincular´. Respuesta de los juristas: algunos juristas tenian la facultad de dar respuestas a consultas jurídicas. iurisprudentia y aequitas. se la considera como una virtud de jurista.

Es un periodo de relativa rigidez. Ius Pentium: es el derecho creado por los romanos (fundamentalmente a través del pretor peregrino) para utilizar en los negocios con los extranjeros. En la creación de cada institución. C. Rigió en Roma desde los momentos de la formación de la ciudad hasta la instauración de la Res pública. Ius civile: es el derecho propio de los ciudadanos romanos.4. Mores maiorum: modos o estilos de vida de nuestros antepasados. II. Las leyes regias. por ser más antigua.el derecho que tiene que ver con el funcionamiento y organización de lo que los romanos llamaban res pública. Le daba validez a los actos jurídicos. B. La primera de ellas gozaba de preeminencia histórica. Ius privatum: tiene que ver con los interese de los particulares. d) Verbalismo: era predominantemente no escrito. La palabra ³arcaico´ proviene del griego arcaico y significa ³antiguo´. con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. los estudiosos lo han llamado derecho consuetudinario que es la observancia de un cierto comportamiento por los miembros de una sociedad en forma regular. pacifica. y también valorativa. Concepto de derecho arcaico características. era donde el jurista tenía cierta independencia. en el 367 a. Las principales características: a) El ritualismo: era un escudo contra los riesgos en la libertad de que gozaban los juristas. 28 . Los encargados de interpretarlas eran los pontífices. No incluye a las mores maiorum. por cuanto la actividad de los juristas no podía ir más allá del marco de referencia que las mores maiorum le daban. Fuentes del derecho arcaico. II. Ius naturale: es el derecho que surge de la naturaleza de las cosas. Iurisprudentia: en aquella época estaban a cargo de los miembros del colegio sacerdotal de los pontífices. Tesis de la confluencia: durante la etapa correspondiente a la ciudad quiritaria coexistieron dos fuentes formales de derecho: la costumbre y la doctrina de los juristas. sino a la sola interpretación de los prudentes. A. lo que tiene que haber facilitado el desarrollo interpretativo del mismo y coadyuvando a sucesivas actualizaciones a cargo. la fuente formal de derecho era la costumbre y en cambio en la aplicación concreta a cada caso y en las cuestiones menores. de los que se deducía el derecho a aplicarse en cada caso concreto.1. iurisprudentia y confluencia de ambas. espontánea y durante un cierto tiempo. b) Relativa abstracción: se fue llevando a cabo normas cada vez mas abstractivas y menos especificas. mores maiorum.C. c) Innovación estructurada: todas las notificaciones e innovaciones se hacían respetando la estructura y no en su desmedro.4.

En el año 454 a. La tesis de Lambert dice que no es otra cosa que una colección privada hecha por Sexto Aelio Petus bajo la forma de máximas. d.C el tribuno de la plebe habría propuesto la formación de una comisión de cinco varones para la redacción de normas que terminaran con esa desigualdad. a. dentro del marco que el conocimiento popular de las mores maiorum le establecía.Contenido: Tabla I citación y comparencia en juicio Tabla II acciones de la ley. sino el mucho mas culto y evolucionado del siglo II. el lenguaje utilizado no es el que se utilizaba en el siglo V (a. País dice que se trata de una recopilación oficial hecha entre los años 312 y 304 a.C).2. que presidían la ciudad. Teoría de De Francisci.Critica de la versión original: Héctor País y Lambert hacen su critica y sus fundamentos son los siguientes: nunca habría existido los decenviratos. podemos decir que fue la iurisprudentia.Versión tradicional: la ley de las XII Tablas es el fruto del reclamo efectuado por los plebeyos en el marco del conflicto que mantuvieron con los patricios a partir de la caída del Rex (509 a.C. Posición de la doctrina moderna. II.4. c. la administración de justicia y redactarían las leyes.En conclusión la fuente formal de derecho durante el derecho romano arcaico.Versión moderna: se sigue la versión tradicional. También De Francisci dice que trataría solamente sobre el derecho procesal civil y penal siendo las disposiciones de derecho civil y constitucional el resultado de agregados posteriores. que seria la sumatoria de algunas respuestas de los juristas. Fue por eso que en el año 462 a. b. del supuesto contenido de las doce tablas surgen claras discordancias como las disposiciones acerca de la posibilidad de los acreedores de disponer del cuerpo de su deudor aun descuartizándolo. esta vez integrado por algunos plebeyos que solo alcanzo a redactar dos tablas. llamada decenvirato integrado por patricios. según desaparecieron durante la destrucción a la invasión de los galos en el año 390 a. El contenido de la ley. otro es que le da a los cadáveres características sacras. Obligación de testimonia 29 . Las leyes regias. Finalizado el mandato se eligió un segundo decenvirato. y que. La ley de las doce tablas: versión tradicional.C cesaron todas las magistraturas ordinarias.C). y se nombro una magistratura colegiada única y extraordinaria. que solo tendría carácter privado. Los plebeyos se sintieron perjudicados por la forma en que el colegio sacerdotal interpretaba las normas no escritas (mores). Las fuentes justinianeas mencionan a las leyes regias lo que hacen en verdad es referirse a la recopilación del mencionado Sexto Papiro. Lo que afectaba casi siempre a los plebeyos habría inducido a estos a exigir que hubiera normas escritas.C por la escritura de un magistrado llamado Cneus Flavius. Electos los nuevos cónsules convocaron a comicios centuriados que procedieron a votar la ley que recibió el nombre de las ³doce tablas´.

es decir. concusión y alta traición. Tabla XII caso en que es licita la forma de prenda. indemnizaciones el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Tabla VIII delitos y represión. La sanctio. Tabla IV patria potestad. lex dicta y plebiscitos: características y formas de denominación. servidumbre reales. reivindicación.2. Tabla V disposiciones testamentarias: sucesión ab intestado. Se reunían antes de los comicios. el nombre del magistrado proponente. Plebiscitos: es la decisión de la plebe. Lex data. Tabla VII relaciones de vecindad. Tabla VI nexum. la primera unidad comicial escrutada y el nombre del primer ciudadano que había votado. tutela y curatela. delitos de homicidio. La primera era utilizada para denominar cada lex. responsabilidad de los dueños por hurto o daños cometidos por esclavos. mancipatio. pero. En un primer momento el resultado de esa decisión de la plebe solo obligaba a los que habían intervenido en su formación. trinoctium. sino solamente aquellas partes que creaban inseguridad en los ciudadanos. La votación se realizaba a través de una tablilla en la que se escribía el voto afirmativo o negativo. Tabla XI prohibición de connubium entre patricios y plebeyos. pro-pretor. El propósito de la ley de las doce tablas fue el de abarcar todo el derecho. Fuentes del derecho preclásico. etc. Derecho preclásico. La rogatio era el contenido intrínseco de la lex. II.5. a la misma 30 .5. lo solicitado o rogado por el magistrado para que fuera aprobado por el pueblo. lex rogata. Lex rogata: era el resultado de una sumatoria de voluntades: la del magistrado que proponía. También podía contener las sanciones que se aplicarían.Tabla III ejecución contra el deudor. que corresponde a la etapa republicana de Roma. pedía. Tabla IX prohibición de leyes que entrañen privilegios. Tabla X disposiciones sobre funerales y sepulcros. era la forma que tenian los romanos de darle a cada lex una ubicación precisa dentro de la constitución romana. El papel de los senadoconsultos. rogaba y la del pueblo que aprobaba. Lex Dicta: se dio a normas de incierta existencia y difusa incumbencia. en especial a los plebeyos. usucapio. Se distinguen tres partes de la lex rogata: praescriptio. Rigió durante el periodo anterior a nuestra era. Lex Data: era la que el magistrado que estaba a cargo de una provincia (llamado procónsul.) ³daba´ a la provincia. apelación de las condenas capitales ante los comicios. II. Contenía en un primer término. el día y el lugar de los comicios. compensación. la rogatio y la sanctio.

era restar validez a la norma. Lapieza Elli dice que fue la lex Publilia Philonis del año 339 a. a partir de la sanción de la lex Valeria Horatia.Libertad creativa: hay una centralización del poder. Denominación de la lex y los plebiscitos: a partir de la equiparación impuesta por la lex Hortensia. es decir. es decir. Concepto y principales características del derecho clásico. Concepto de derecho clásico. que era la decisión del senado que en esos tiempos representaba a la clase patricia. Mas adelante. Rigió durante el lapso de tiempo que va desde el principado de Augusto (año 27 a. La etapa del derecho clásico se baso en la prolífica labor de los juristas. ser obligatoria para todos los romanos siempre y cuando contaran con las autorictas patrum.La aparición de la escritura como prueba fundamental y como método procesal: se consolida la utilización de la escritura para probar la existencia de diversas obligaciones.6.Flexibilizacion: la aplicación de principios como la aequitas y la bona fides produjo una vieja rigidez. A partir de la Constitución de Caracalla (año 212) todos los habitantes del territorio dominado por los romanos recibieron la ciudadanía y.C). . institucionalizo a los plebiscitos. el plebiscito quedaba con el mismo valor de la lex. II. la que admitió expresamente la equiparación del plebiscito a la lex quedando abolida la necesidad de la autorictas patrum. fueron alcanzados por las normas del derecho romano. Principales características del sistema clásico.Dificultades para conocer el verdadero contenido: las recopilaciones en las que se baso Justiniano. . que en general era el cónsul. Otros adjudican a la lex Publilia Philionis el haber dispuesto que lo que pudiera hacer la decisión del senado. . Definitivamente fue la lex Hortensia del año 287 a.C la que.plebe.siempre que contaran con la aprobación del senado. . 31 . Senadoconsultos: son las decisiones que tomaba el senado a requerimiento del magistrado convocante. los plebiscitos solo llevaban el nombre del Tribuno proponente. comenzaron a ser llamados indistintivamente ³lex´. pero si los patricios no se pronunciaban al respecto. que sin duda tenian muchas tergiversaciones.C).como norma jurídica obligatoria para todos. en la doctrina. por ende.Universalidad: es el exclusivismo de los romanos. los plebiscitos comenzaron a tener el mismo valor que una lex. Se trataba casi de un contrato entre plebeyos. tanto los plebiscitos como las leyes.C. . ejercido cada vez más absoluta por gobernantes autócratas. era el fruto de sucesivas copias manuales. La principal consecuencia fue todos los habitantes del imperio se regían por el derecho romano. los juristas clásicos se conducen dentro de un campo de libertad. hasta la asunción al poder por Dioclesiano (año 284 d. Las leges rogatae llevaban el nombre del magistrado proponente y el de su colega.

cargo de pretor. pero si había diferencias. La iurisprudentia: el ius publice respondendi. y mas concretamente durante el reinado de Augusto. el adopto a algunos juristas de su auctoritas. 32 . pero sin embargo las partes comenzaron a utilizar para algunos juicios respuestas dadas previamente para otros procesos.Sabino: no pertenecía a la clase senatorial pero gozo del ius publice. el juez debía atenerse a ellas. quedaba en libertad de acción para fallar conforme cualquiera de ellas. El ius publice respondendi fue evolucionando y puede distinguirse tres momentos: -en tiempos de Augusto. Principales juristas del periodo clásico. fundador de una escuela. tribuno. . principales juristas del periodo. Es decir que hubo dos clases de juristas: aquellos que gozaban del ius publice respondendi ex autoritate principis. Las distintas actividad de los juristas eran: al cavere (redacción de formulas procesales o de formularios para negocios jurídicos. -Adriano dispuso mediante un rescripto que si las citas de respuestas de juristas que realizaban los particulares eran coincidentes. sino que también cumplieron una importante labor de asesoramiento que desarrollaron a través de la integración del consilium de los jueces (especie de grupo asesor que solía acompañar al juez en momento de resolver un pleito) y de su labor en las diferentes escuelas.Celso: Obra el Digesto.Capiton: Sabino contemporáneo. y al agüere (referido sobre todo en los primeros tiempos a asesorar sobre la correcta utilización de las diversas acciones previstas por el sistema llamado de las legis actionis) Durante el principado. prolífico. al respondere (dar su parecer sobre casos prácticos propuestos al juristas por el interesado). cuestor. Las respuestas de aquellos juristas que gozaban del ius publice respondendi no era vinculantes para los jueces. este otorga a algunos juristas la autorización para dar respuestas (responsa) a preguntas de cualquier persona sobre casos concretos. .Proculo: Proculeyano. pero a estos le resultaba imposible desconocer la importancia de la distinción imperial.Pomponio: resumió toda la literatura jurídica. .Labeon: proculeyano (opositor a Augusto).2. . pretor cónsul y procónsul. pretor embajador y cónsul. . La iurisprudentia debe entenderse la concreta actividad desarrollada por los juristas. y los que no habían sido distinguidos con esa facultad.II. a fin de evitar ser engañados por el otro contratante o litigante). su evolución. gozo del ius publice. proculeyano. gozo del ius publice respondendi. La labor de los juristas clásicos no solo se desarrollo a través del ejercicio del ius publice respondendi. -durante la gestión de Tiberio se fue acentuando el valor vinculante de las respuestas y resulto que la autorización era dirigida al jurista y no a sus repuestas.Salvio Juliano: Sabino.6. como resultaría de aplicar la acepción moderna del término en nuestro idioma. obra Digesto. . y no por los jueces. Cada respuesta tenía valor solo para el caso correspondiente a la consulta. .

En la practica lo que existía eran dos conjuntos de juristas. 33 . gozo del ius publice. conforme las normas del procedimiento extraordinario. estos valían aun después de que su autor dejara el cargo y servia como norma vinculante para todos los funcionarios y ciudadanos. opiniones opuestas al otro. el príncipe literalmente creaba la norma. fue depuesto por Caracalla en el 211.6. de las partes o por propia iniciativa.- Gayo: Profesor de derecho. Son las diversas formas que utilizaron los princeps para hacer conocer su voluntad normativa que se convertía. Escuelas de sabinianos y proculeyanos. No fueron generalmente utilizados durante el periodo clásico para dictar normas de derecho privado. cuyo enfrentamiento se evidenciaba por sostener sobre algunas cuestiones.Las constituciones imperiales: diferentes clases.3. no gozo del ius publice.4. prolífico. se le conoce el prenomen en lugar de la trianomina. Pampiniano: Prefectus urbis. Paulo: contemporáneo fue seleccionador y compilador. en la ley obligatoria. ante. c) Rescripta: son así llamadas las respuestas que el emperador daba a preguntas sobre temas jurídicos que le hacían por escrito las partes interesadas o los jueces. recursos de los magistrados. b) Decreta: eran los fallos o sentencias pronunciadas por el Príncipe en los litigios en los que actuaba en única o ultima instancia. conciso y hermético fue su labor. Los proculeyanos tienen una marcada preferencia por la casuística. En las sentencias se aplicaba el derecho vigente. Los sabinianos eran más conservadores y los proculeyanos más innovadores. que le confería el derecho de publicar edictos. y los sabinianos prefirieron un desarrollo más sistemático en sus obras. II. d) La respuestas a estos pedidos se efectuaban de dos maneras: cuando los consultantes eran jueces. II. La diferencia entre sabinianos y proculeyanos estaba referida a una cuestión de orgullo de pertenencia y reivindicación de la personalidad de los fundadores de las respectivas escuelas que a una verdadera razón científica. concediendo (o no) la gracia o contestando la pregunta al pie de la petición y en (ese caso se llamaba ³rescripto´). Se distinguen cuatro clases: a) Edicta: una de las funciones del príncipe era el ius edicendi. mediante la remisión de una nota dirigida al requirente donde se hacia mención a su solicitud y se le daba una respuestas (en este caso se llamaba ³epístola´). Modestino: prefectus vigilium. y cuando los que preguntaban eran particulares.6. sino que sirvieron mayoritariamente para preceptos administrativos y procesales y estaban dirigidos a una o varias provincias o comunas. Ulpiano: prefectus pretorio y autor de numerosas obras.

6.2.e) Mandata: eran instituciones (ordenes) que los emperadores les daban a los gobernadores de provincia o funcionarios de toda índole. La actividad legislativa de los comicios fue reemplazada por el senado. El derecho postclásico es el resultado de la adecuación de las normas jurídicas clásicas a una sociedad evidentemente distinta de aquella de la Respublica y el Principado. desde la asunción del poder por parte de Diocleciano (año 285 d. ya no tenían la libertad y ello se debe al absolutismo del poder político y a la proliferación de las instituciones imperiales que llevaban el nombre de Constituciones. La labor de los juristas se basa en la tarea de síntesis y selección de iura y de recopilación de lo que por ese tiempo se denominaba leges. reunido en comicios.5. Rigió durante la etapa del Dominado. en la etapa final se llamara ³leges´ al derecho proveniente de las constituciones imperiales. La actividad de los juristas no era como la anterior. Esas ordenes eran coleccionadas y archivadas para luego entregarlas a quienes sucedieran a cada funcionario. En el periodo clásico se continuo denominando ³leges´ a las normativas provenientes de las viejas homónimas republicanas que comprendían también a los plebiscitos.C) hasta la muerte de Justiniano (565). convirtiéndose así en reglas permanentes que trascendían aun al propio emperador que las había dictado.7. que ya no fue el ámbito donde se guardaba toda la experiencia política de los romanos.6.7. Características: aparece el edicto de Caracalla año 212. Los senadoconsultos.1. El triunfo de la filosofía cristiana influyo en la evolución de los conceptos jurídicos. II. que jamás oso oponerse a sus designios. II. II. durante el principado el emperador oratio al senado y este le daba fuerza legislativa mediante un senadoconsulto. sino que se constituyo en un cuerpo designado a dedo por cada emperador. II. En la tarea de copiado se filtraron errores y se efectuaron supresiones y agregados que luego de sucesivas copias quedaron definitivamente incorporados al texto. II. la transformase en lex.6.7. Derecho postclásico. Concepto y principales características del derecho postclásico. Los emperadores asumen el control de la creatio de las normas Se escriben las recopilaciones del derecho clásico de los iura de los juristas mas importantes. Los senadoconsultos fueron utilizados por los emperadores para dictar normas juritas con la apariencia de que no provenían exclusivamente de su voluntad sino que contaban con la aprobación de un cuerpo ajeno a su voluntad. ya sean como mandatos o como rescriptos. La jurisprudencia postclásica. Durante la respublica los magistrados acudían con una rogatio al populus para que este. Concepto clásico de leges y su clasificación según Ulpiano. 34 .

recién entonces el juez podía libremente optar entre una y otra solución. que en caso de empate se debía preferir la opinión de Pampiniano y que si así no podía resolverse la cuestión. Estas fueron autorizadas por Justiniano. ni podían ser citadas analógicamente. Las escuelas de derecho. Teodosio II. Ellas eran: a) Los decreta b) Los mandata. Se ha distinguido las leges especiales y las leges generales.Entre las obras provenientes de la época encontramos compilaciones de leges. dirigidas a funcionarios provinciales generalmente con vigencia temporaria. la de Beirut y la de Constantinopla. La más trascendente de las disposiciones imperiales es la llamada Ley de Citas adjudicada a Valentiniano III.emperador de Occidente. b) Las edicta ad prefectos pretorio: eran manifestaciones de voluntad normativa dirigidas por el emperador al prefecto pretorio. a todos aquellos que hubieran sido citados por los cinco nombrados anteriormente. La obra compiladora de los juristas es lo que hoy llamamos Corpus Iuris Civilis. Estas últimas eran las constituciones imperiales relativas a casos abstractos y dirigidos a la totalidad de los súbditos del imperio. Actitud de los emperadores ante los iura: la ley de Citas. II.7. No tenían eficacia fuera del caso concreto. los iura de Pampiniano. Durante este periodo denominamos leges a las decisiones del emperador. y eran dispociones de carácter administrativo. pero sin la necesidad de la aprobación de este. en el año 438 a la ley de cita le agrego un párrafo ampliando la nomina de juristas que podían citarse con valor vinculante.en el año 426. Aparte de estas existían las sanctiones pragmaticae así llamadas por ser redactadas por unos funcionarios especiales que se llamaban pragmaticus. La legislación postclásica. que en caso de discrepancia debía estarse a la opinión mayoritaria. Se conocen tres escuelas: la de Roma. Paulo. iura y mixtas. Ulpiano y Modestino. Gayo. Están dedicadas a la enseñanza y a la recepción del derecho a diferencia de las otras (proculeyanas y sabinianas) que creaban normas. Las leges especiales eran las constituciones imperiales relativas a casos particulares y estaban en consecuencia privadas de la generalidad y abstracción que tenían las anteriores. c) Los edicta ad populum: llamadas leges edictales dirigidas directamente al pueblo. Esta ley dacia que las partes solo podían citar con valor vinculante para el juez.3. Entre las leges generales podemos distinguir: a) Las oraciones: eran la continuidad de los senadoconsultos. Estas en un primer momento tenían vigencia mientras tanto no fuesen expresamente derogadas por otra de la misma categoría. 35 .

36 . II. Posteriormente Valentiniano III puso en vigencia el Código Teodosiano en Occidente. 2. llamados también códigos prejustinianos. Contiene rescriptos. Termina su tarea y se publica mediante la constitución de Tanta. Las Instituta. Le toco vivir en momentos de crisis. El código gregoriano compilado durante la época de Dioclesiano.Las codificaciones. con la ayuda de Belisario derroto a los rebeldes. libro 20 al 27 instituciones complementarias de contratos y derechos de familia y tutela. Surgió la necesidad de efectuar recopilaciones de Constituciones imperiales.7. En el año 438 mando hacer una compilación que entro en vigencia con valor vinculante en Oriente al comienzo del año siguiente. legados y fideicomisos. Se conocen dos recopilaciones el código hermogeniano y Gregoriano. El propio Justiniano dividió el Digesto en siete partes: 1. libro 12 al 19 obligaciones y contratos. La obra de Justiniano. por lo que encarga a Triboniano que forme una comisión con los más elocuentes profesores del derecho y los abogados para que leyeran y corrigieran los libros pertenecientes al derecho romano de los antiguos jurisconsultos. 4. libro 45 al 50 temas variados. En lo político existían dos fracciones conocidas como verdes y azules. ( Ver lex Romana Visigotorum). Justiniano gobernó en Oriente entre los años 527 y 565 d. 3. contiene constituciones imperiales de la época de Dioclesiano. Libro I a 4 principio generales del derecho y protección de la jurisdicción. Entraría en vigencia el 30 de diciembre del mismo año. º El código Teodosiano Lleva el nombre del emperador Teodosio II. Justiniano opto por los azules y por los cristianos ortodoxos. Justiniano dicta el 15 de diciembre del 530 la constitución Deo Auctore. ante el gran número de ellas y por haberse convertido en la única forma de creación de normas jurídicas.4. 6. El Digesto Digesto significa ³ordenadamente distribuido´. 7. ya que en occidente se habían establecido pueblos bárbaros. El cristianismo no se había asentado como Iglesia ecunemica y existía una gran cantidad de sectas. lo que desato terribles represiones. libro 5 al 11 doctrina general de la acción y protección de derechos reales.c. libro 28 al 36 herencia. Esto genero que en el 532 estallara una sublevación popular. 5. derecho de propiedad y posesión. libro 37 al 44 sistema sucesorio pretoriano. el corpus iuris civilis. Y e código hergemoniano. Estos comenzaron a combatir ya que los azules eran congraciados con el emperador y los verdes era la oposición. complementario del anterior.

8. Es el conjunto de actos jurídicos sistematizados por el estado destinado a proteger el ejercicio de las acciones. La constitución de Tanta le dio valor de ley. Se ve la influencia de la religión cristiana y el consecuente reconocimiento de la fuerza del vínculo cognaticio.Era un manual de estudio. Esto dio lugar a numerosos alteraciones que. También hay tergiversaciones que no provienen de los compiladores sino de los que copiaban los textos durante el propio periodo clásico y aun luego. concepto y valor fundacional del derecho. Los derechos pueden ser defendidos de dos formas: personalmente por el accionar del titular de los derechos. 37 . Tratan fundamentalmente de cuestiones referentes al matrimonio y a la sucesión legítima. Diferencia entre defensa personal y defensa procesal. el 1º trata de las personas. terminaron tergiversando el contenido. El procedimiento. en muchos casos. al igual que el Digesto y el Código. II. Vigencia del Corpus Iuris Civilis.8. o procesalmente a través de una acción judicial. Las novelas. Estaban divididas en cuatro libros.Defensa procesal de los derechos. Valor fundacional del procedimiento. Estas alteraciones se las denomino interpolaciones. II. Justiniano ordeno a los redactores que efectuaran modificaciones o supresiones en los textos que debían recopilar. Los derechos no existen si no pueden ser defendidos. En la constitución de Tanta. el 3º de la sucesión ab-intestato y de las obligaciones y el 4º de las obligaciones provenientes de los delitos y algunas cuestiones penales. ya sea por si o a través de otras personas. La acción: el derecho romano como sistema de acciones. Concepto de procedimiento. el 2º de las cosas. los derechos reales y los testamentos. Interpolaciones. La mencionada denominación tiene por objeto distinguir el conjunto emergente del derecho romano del derecho ya conocido que surgía de la iglesia y cuyas ediciones eran conocidas bajo el nombre de corpus iuris cononici. Encargo a Triboniano y a Teofilo y Doroteo unas Instituta se redacto y se publico el 21 de noviembre del 533 mediante la constitución imperatoriam.1.

lo que llamaríamos pretensión. B. En sentido material era la reclamación misma. 38 . El procedimiento ordinario esta dividido en dos etapas: la 1º destinada a fijar el derecho. per iudicis postulationem. dando cuenta de la suma que debía pagar. per manus iniectionem y per pignoris capionem. Derecho actual: derecho objetivo-----derecho subjetivo-----acción. Las acciones en este sistema eran cinco: tres declarativas y dos ejecutivas. Contenido de las etapas en que se dividía el procedimiento. ³Acciones de la ley´. el acreedor podía ejercer contra el mismo vindex la manu iniectio pero por el doble. Las legis actionis en el proceso arcaico. Derecho romano: acción ---. el acreedor podía dar muerte al deudor o venderlo como esclavo. se denomina etapa in iure y se celebra ante la autoridad encargada de hacerlo. A. Las acciones de la ley eran cinco: per sacramentum. dándole un mínimo de comida. y la 2º llamada apud iudicem. Podía suceder que intercediera por el deudor un tercero alegando que fuera injusta la manus iniectio. Entonces digamos que el derecho apareció como una consecuencia de la existencia del procedimiento que es a su vez una condición imprescindible para que aquel exista. En el caso del derecho romano lo hizo cuando quedo formada la ciudad-estado llamada Roma. En este plazo el deudor debía ser llevado a la plaza en 3 días.El derecho nació como consecuencia de la revolución urbana. Mediante esta acción se le da al deudor una especie de plazo o tregua de 30 días pasados los cuales el acreedor tiene el derecho de llevar por la fuerza al deudor ante el pretor para que este lo declare ³addictus´. En sentido formal la actio era el acto que abría camino al proceso.derecho subjetivo----derecho objetivo.2. Roma tuvo muchos tipos de acciones y Celso la define como el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe.8. Para los romanos las legis actionis eran las acciones previstas en la ley de las XII Tablas.casi siempre el magistrado denominado pretor-. El derecho romano era un sistema de acciones. Dentro de este procedimiento se distinguen dos sistemas: el 1º es el de las legis actionis y el 2º el denominado formulario. La acción como origen del derecho objetivo. II. se desarrolla ante el juez y esta dirigida a dirimir la cuestión planteada. luego ampliadas por otras leyes. En este caso. per condictionem. Legis actionis. luego el acreedor puede llevar al deudor a su casa para mantenerlo preso durante 60 días con cadenas. Manus iniectio: Era la existencia de una condena judicial o un reconocimiento de deuda. Procedimiento ordinario. ese tercero se convertía en vindex y si no podía probar que había irregularidades en la declaración del deudor original como addictus. Si nadie se hacia cargo. El derecho romano como sistema de acciones.

En la in personam una de las partes afirma que la otra le debe y a su vez. En este caso cuando el juez dicta sentencia lo que hace es determinar que juramento fue iustum. Comenzaba con una intimación o convocatoria que el que reclamaba algo formulaba a su contrincante. denominada erario. Frente a la in ius vocatio el demandado podía: 1. y la lex Calpurnia para el reclamo de cosas determinadas. Legis actio per condictionem. iniciando un procedimiento declarativo para el desconocimiento de la deuda: si era vencido pagaba el doble. 2. Esta acción proviene de la lex Pinaria. De inmediato se la adjudicaba provisoriamente a una de ellas y obligaba a las partes a formular su juramento que era una apuesta cuyo importe estaba determinado por la ley. En lugar de pagarse al erario. 3 negarse a ir. Consiste en el acto del acreedor que se apodera de una cosa del deudor. Había dos clases: la in rem y la in personam. Destinada a dirimir cuestiones entre herederos. Se ha inducido que el deudor pudiese oponerse. se le pagaba al vencedor y la suma estaba estipulada en el tercio del valor del pleito. La primera es aquella en que ambas partes afirman ser propietarias de la misma cosa o tener sobre ella similar derecho. era para el reclamo de sumas ciertas de dinero. su responsabilidad se elevaba al cuádruple. que se llamaba in ius vocatio. Esta intimación. con límites confusos. La primera estaba destinada a revisar lo actuado por los jueces en la legis actio in personam. concurrir inmediatamente ante el pretor. para satisfacer con ella su crédito. La lex Silia del siglo III a. lex Silia y lex Calpurnia. dirigida a obligar al requerido o demandado a comparecer frente al magistrado. El procedimiento en las legis actionis. Las partes pedían un juez que resolviera la cuestión.comprometerse a ir otro día avalándolo con un testigo al que se llamaba vindex.C. condóminos o propietarios de campos linderos. esta lo niega formulándose sobre ello el juramento. El objeto en cuestión tenia que ser tocado por una varilla y el pretor ordenaba que ambas la dejaran. M Etapa in iure: In ius vocatio: la etapa in iure se lleva a cabo frente al pretor. El pleito se formaliza sobre el juramento que las partes formulaban de pagar a la caja del tesoro. En este 39 .Legis actio sacramenti. una suma en caso de que la prueba de la cuestión no le resultase favorable. debía ser hecha ante testigos. Pignoris capio. que no cumple. en lugares públicos y en días de mercado y era verbal. Se prescindía de la apuesta y la sentencia adjudicaba los bienes conforme el resultado de las pruebas aportadas. Legis actio per iudicis postulationem. mientras que si el que perdía era el pretendido acreedor.

que era una serie de preguntas que hacia el juez a las partes. Con excepción de la legis per iudicis arbitrive postulationem. El pretor tenía como marco las disposiciones de la ley de las XII Tablas. pero el pretor supo responder utilizando la negatio actionis. MM Etapa apud iudicem: El juez: era elegido por convención de las partes de entre una lista o álbum y estaba obligado a decidir la cuestión dentro de los márgenes de la litis contestatio. La lex Aebutia. como así también quien era designado juez. sin poder apartarse de ella. que tenia por objeto dividir herencias o delimitar fundos. El juez terminaba su función con el pleito que resolvía y su tarea no tenía retribución. Las partes debían hacerle saber al juez las partes de la litis contestatio. emitiendo la sentencia. La rigidez de las legis acciones le impedía apartarse de ellas creando nuevas instituciones. Ante el magistrado: El magistrado hacia la interrogatio (pregunta la razón que los había llevado hasta allí). Todo eso configura un acuerdo de voluntades de las partes en presencia y conformidad del pretor que se denomina litis contestatio.3. 2 allanarse a la demanda o 3. La gran expansión llevo a que se creara en el 242 a. El actor exponía su pretensión y el demandado podía: 1. En un primer momento el pretor solo podía innovar a través de la denegación de la acción. Era inapelable y no podía apartarse de la litis contestatio.C el pretor peregrino.8. Labor jurisdiccional del pretor. quedaba abierto el camino a las acciones ejecutivas. Las pruebas: Consistían en declaraciones de testigos sobre los hechos invocados y en el interrogatio in iure. Otra prueba era la exhibición de objetos o inspecciones personales de los jueces sobre lugares relacionados en la cuestión. las partes hacían saber a esos testigos cual era la acción concedida y cual los términos de la disputa. Este debía entender en las controversias planteadas entre un peregrino o entre estos y un ciudadano 40 . rechazar la pretensión. El juez no estaba obligado a dictar sentencia y podía devolver el asunto al pretor si no había podido formarse una convicción definitiva.último el actor quedaba autorizado a hacerlo comparecer ante el magistrado por la fuerza. II. En el último caso (3). Litis contestatio: Frente a la vigilancia del pretor. El procedimiento formulario. es lo que se llama iurisdictio. el juez daba su ³sentir´. y si el demandado no cumplía. La sentencia: Producidas las pruebas. pedir una postergación para estudiar la cuestión. El pretor era un político. dejando una garantía personal de que volvería a concurrir en la fecha prometida. El juez podía estar solo o con asesores que se llamaban consiliun. el pretor debía pronunciarse sobre el otorgamiento de la pertinente actio y se convocaba a otras personas para que fueran testigos del contenido de la disputa. La función de ellos era la de ³decir cual era el derecho´.

Extensión del procedimiento formulario a los ciudadanos romanos: la lex aebutia. hasta que se le permitió a los ciudadanos romanos acceder al procedimiento creado por el pretor peregrino. (Ver lex aebutia). La información. consulta. Clasificación de las acciones pretorianas. II. Partes de la formula. Estas cláusulas son la parte ordinaria de la formula. discusión y asentimiento con y de las partes.romano. La representación implicaba. que ya se llamaba formulario a través del dictado de la lex Aebutia. no ya en base a las palabras sacramentales previstas en las XII Tablas sino a una serie de cláusulas que el pretor había hecho conocer al asumir su cargo. El representante se llamaba procurador ad litem. La formula es un escrito hecho por las partes con la colaboración del pretor. Finalmente la litis contestatio verbal será reemplazada por un escrito en tablillas enceradas y selladas por el pretor y las partes. Intentio: la parte de la formula en la cual el actor expresa su pretensión. La formula escrita de la condictio. el pretor peregrino acostumbro a plasmar por escrito. la intentio. El edicto del pretor. Según Gayo son: demonstratio.8. desarrollando un proceso que seguía el esquema de arbitraje obligatorio de las legis. 41 . Etapa in iure y apud iudicem en el proceso formulario. Otra era que el actor planteaba su pedido de acción. no podía hacer uso del procedimiento de la legis acciones. pero Gayo adjudica otras que son: la praescriptio y la exeptio y otras llamadas ³partes adicionales´ Demonstratio: la parte de la formula que esta inserta en el comienzo a fin de mostrar el objeto que se trata en el litigio. fue por lo tanto.4. dirigido al juez. la paulatina extensión de esas acciones. reemplazar al representado en las consecuencias del juicio: cumplir la condena si perdía y percibir si ganaba. que contiene el programa del razonamiento lógico que debe seguir el juez para dictar sentencia. Las partes eran representadas en el juicio por otra persona que quedaba sujeta al resultado de la sentencia. La formula: concepto. la adiudicatio y la condemnatio. para el representante. Esas cláusulas se van a llamar ³formula´ y el medio por el cual el pretor las había anticipado era el ³edicto´. El pretor urbano debía utilizar el sistema de las legis acciones. con sus dos etapas. partes y clases. medios extraprocesales utilizados por el pretor. En lugar de las formulas solemnes con palabras o referencias de las leges. similar a la utilizada por el pretor peregrino. la in iure y la apud iudicem. fue la que permitió. al que los no ciudadanos no tenían acceso. Permitió que la formula oral de las condictio fuera reemplazada por una formula escrita.

in personam y mixtae 42 . Exceptio: que le prohibía al juez condenar aunque se dieran los requisitos del resto de la formula. 5. En las ficticias se le dice al juez que tenga por verdadera o que desconozca cierta cuestión dictando sentencia. Condemnatio: es la parte de la formula por la cual se permite al juez condenar o absolver al demandado. sin que estuvieran prometidas previamente. Formulas con intentio in ius conceptae y formulas in Facttum conceptae. Clasificaciones de las acciones otorgadas por el pretor. En la formula in Facttum conceptae (concebida por razones de hecho). y las segundas son las que fulminan para siempre la acción. ³fingiendo´ que la situación es la que se describe en la formula. demostratio. Praescriptio: estaba escrita al principio y servia para limitar o descartar lo que se resolvía en el resto de la formula. es decir. Si se acciona entre herederos« o entre socios« o entre vecinos. como la de fraude o dolo. 4. Las primeras son aquellas en las que se han utilizado las viejas acciones del ius civile que dieron lugar a las llamadas formulas ficticias. Estas acciones estaban previstas en el edicto del pretor y las podía también conceder por decretum repentinum. El orden de las cláusulas es la siguiente: 1. Son acciones nuevas. Las excepciones podían ser dilatorias o perentorias. En las formulas útiles se le permitía al litigante que por cualquier motivo no podía accionar conforme al ius civile que lo ³utilizara´. 3. condemnatio (o adiudicatio) Clases de formulas. Las primeras son las que solo tienen validez por un cierto tiempo. Esta última constituirá siempre la obligación de dar sumas de dinero. surgidas para atender necesidades sociales que anteriormente no han sido tuteladas. Las formulas con sujeto modificado eran aquellas en que en la intentio figuraba el nombre de quien realmente había contraído la obligación y en ka condemnatio se lo reemplazaba por un sui iuris. praescriptio. 2. MMM MZ Civiles y honorarias: In rem. intentio. exceptio. útiles y con sujeto modificado. en las que el pretor otorga acciones en defensa de situaciones no previstas en el ius.Adiudicatio: la parte de la formula por la cual se permite al juez que adjudique una cosa cualquiera de los litigantes como por Ej.

y los restitutorios o exhibitorios pueden ser también sine poena.8. Era un listado de las acciones que se comprometía a otorgar y las defensas que iba a permitir oponer.C se le impuso al pretor la obligación de respetar su propio edicto. y estos podían modificarlo o incorporaban más cláusulas. concepto y evolución histórica Desarrollo del proceso extraordinario. D. 43 . La parte del edicto que se transmitía de un pretor a otro se llamaba edictum traslaticium. Y en el año 134 d. Missiones in possessionem. ³restitutorios´ y ³exhibitorios´. Los prohibitorios son cum poena (seguidos de sanción). o para prohibir u ordenar alguna conducta. In integrum restitutio. que hiciera un edictum perpetuum que posteriormente el senado aprobó. Stipulationes praetoriae. la escritura. Interdictae. y en ese caso se requería una formula arbitraria. Son promesas solemnes que los ciudadanos pueden ser compelidos a realizar para dar nacimiento a una obligación o para reforzar una obligación ya existente.5.C el emperador Adriano le encargo a un jurista llamado Salvio Juliano. los abogados y el procedimiento en rebeldía. A. Esos criterios que el pretor establecía al comienzo de su magistratura se iban transfiriendo a sus sucesores en el cargo. En el año 67 a.Z ZM ZMM ZMMM Stricti iuris y bona fidei o bonum et aequum conceptae Reipersecutoriae. Medios extraprocesales del pretor. II. C. Es una decisión del magistrado que declara nulos los efectos de un acto jurídico y manda restablecer la situación anterior al momento de su celebración. poenales y mixtae Ordinarias y arbitrarias Perpetuae y temporales El edicto del pretor. El procedimiento extraordinario. B. La aparición de la apelación. los 2º los que ordenan devolver algo. Es un acto de autoridad en virtud del cual el pretor pone a un individuo en la posesión de determinados bienes. Son ordenes que el pretor da a una persona concreta para que sea exhibida o restituida alguna cosa o persona. y 3º los que ordenan mostrar algo o alguna persona a la que se quiere ocultar. A su vez se dividen en ³prohibitorios´. Los 1º son aquellos que ordenan a alguien que se abstenga de realizar determinados actos.

Desarrollo del proceso extraordinario. de los pretores especiales y de los jueces designados por las partes conforme al procedimiento ordinario. También se comenzó a atender los reclamos de particulares contra decisiones administrativas de sus delegados provinciales. Las pruebas y su apreciación: se determina que la prueba escrita prevalece sobre lo testimonial. En las provincias senatoriales los promagistrados seguían publicando edictos y rigiéndose con el procedimiento formulario.Las partes estaban comprometidas a comparecer ante el juez pero no hacerlo personalmente sino que podían designar mandatarios. Demanda y contestación: el actor iniciaba la acción mediante un escrito de demanda que llevaba el nombre de libellus conventionis. del derecho de apelación. La sentencia: debía dictarse por escrito y leerse en vos alta en una audiencia a la que las partes debían haber sido citadas sin importar que concurrieran o no.Apareció como consecuencia de los fenómenos políticos que se desarrollaron durante el principado y como respuesta a necesidades sociales que se preanunciaron desde el final de la respublica. de las causas de manumisión de esclavos y de cuestiones atingentes a la tutela. El testimonio de esclavos solo era tenido en cuenta si declaraba bajo tortura. Augusto comenzó a atender estos reclamos /apelaciones) y luego delego esta tarea en funcionarios estables. manifestando de 44    . Dioclesiano dicto una constitución autorizando el procedimiento extra ordinem para todos los juicios y en el siglo IV otra constitución abolió definitivamente las formulas. es decir hechas libremente por el juez siguiendo las constancias de la causa. el cual era entregado al demandado por un funcionario llamado ejecutor. por un funcionario administrativo dependiente indirectamente del emperador. En épocas de Marco Aurelio aparece funcionarios encargados de dirigir el proceso y así termino la distinción entre la etapa in iure y apud iudicem. aunque las partes podían desistir antes de iniciar el juicio. La apelación: las sentencias eran apelables. Fue en tiempos de Augusto que se empezaron a elegir a pretores especiales para atender cuestiones especificas. estos funcionaban como jueces y se ocupaban de los fideicomisos. hechas por la ley sin que se pueda admitir la producción de pruebas en contra. hechas por la ley pero admiten prueba en contra. Se le da valor a las presunciones que podían ser de tres clases: 1º praesumptiones hominis. 3º praesumptiones iuris et de iure. Esto se fue desarrollando en provincias administradas por el emperador. Entonces el juez dejo de ser un particular elegido por las partes y comenzó a ser un delegado del poder político que dependía jerárquicamente del gobernador e indirectamente del emperador. El plazo del juez para dictar la sentencia era de tres años. El testimonio de los testigos de clase alta tenían más validez que los de clase baja. la contestación de la demanda denominada libellus contradictionis. 2º praesumptiones iuris tamtum. dentro del plazo pertinente.   El juez: el sistema extraordinario reemplaza definitivamente al juez privado elegido por las partes. al que debía entregársele.

y si este no se verifica se considera a la persona como si nunca hubiese existido. Instituciones del derecho romano 3. sino de la piel con la que lo mismos se cubrían. quien puede ser actor en el escenario jurídico. Persona: comienzo y fin de su existencia. Generalidades. 4º la sentencia del praefectus urbi era recurrible mediante una supplicatio ante el mismo praefectus urbi. 2º de la sentencia del gobernador se apelaba al praefectus urbi. es decir una nueva acción donde la pretensión jurídica del actor era que se cumpliera la sentencia. I. 3º de la sentencia del vicario se apelaba al praefectus urbi. 2º que la condena no fuera cumplida espontáneamente. Durante este periodo la misma puede ser titular de derechos y obligaciones con la salvedad de que estos derechos y obligaciones recién se consolidaran sobre su cabeza luego de operado el nacimiento. Sujeto de derecho. Vico hace derivar la palabra no de mascara usada por los actores. la que hasta el parto recibe el nombre de ³persona por nacer´.1. Para el derecho romano no todos los seres humanos eran sujetos de derecho ni tampoco existían sujetos de derecho que no fueran seres humanos.   antemano que aceptarían la sentencia que recayera en primera instancia. que literalmente significa resonar. como en el proceso ordinario. Galio dice que el termino persona toma origen del verbo personare.I. Persona física. El sistema funcionaba así: 1º de la sentencia del defensor civitatis se apelaba al gobernador. La escritura. Es la mascara de teatro. El papel de los abogados. Aquellos a quienes la ley se refiere cuando impone o prohíbe conductas son lo que denominamos ³sujetos de derecho´. pero solo cuando el praefectus urbi había actuado en única estancia. En este caso se abría. Procedimiento en ausencia (Contumacia): contumacia es la actitud de quien deliberadamente se sustrae de la obligación de concurrir ante el juez. Parte III. Con la concepción se inicia la existencia de la persona de existencia física. 3. El nasciturus: su situación jurídica. El termino persona deriva de mascara. La persona antes del nacimiento. El nasciturus. Persona es el sujeto de derecho. La ejecución de la sentencia: tenían que cumplirse estos requisitos: 1º que el condenado no apelara o que la apelación fuera rechazada y. El nacimiento y la muerte de la persona física Tres son los requisitos para que un parto humano pueda considerarse que ha dado a luz una persona: 45 . la actio iudicati.

Nacimiento con vida: es cuando la criatura ha llegado ha tener existencia independiente de la madre. Los proculeyanos exigían que el Nilo llorase, los sabinianos exigían cualquier signo inequívoco. No se necesitaba viabilidad. Que el nacido sea hombre: es decir humano, ni el monstruo ni el prodigio lo eran. Separación de la entraña materna: El recién nacido para que se pueda considerar persona, debe estar separado totalmente del claustro materno, es decir cortándole el cordón umbilical. Fin de la existencia de la persona física. Con la muerte se terminaba la existencia de la persona física y también se podía perder la personalidad jurídica ya se parcial o total por la capitis deminutio. Aparte de esto el derecho romano consagra con presunciones iuris tantum, esto es que admitían la prueba en contrario, que si se producía un accidente en virtud del cual morían varias personas que se encontraban juntas, se consideraba fallecido antes al padre, si murió junto con el hijo, o a la mujer, si había fallecido juntamente con el marido. En caso de hermanos desaparecidos al mismo tiempo se entendía que había fallecido a la vez y al mismo tiempo. Capacidad de hecho y de derecho. La capacidad de derecho es la aptitud, o grado de aptitud, para ser titular de derechos y obligaciones; y la de hecho la aptitud o grado que una persona tiene para ejercerlos por si misma. Los tres estados en relación a la capacidad de derecho. Los tres estados eran: libertad, ciudadanía y familia. Quien ostentaba las tres tenias plenas capacidad de derecho, aquel a quien le faltasen todos carecía de personalidad jurídica. Estado de libertad: Puede haber hombres libres o esclavos. Dentro de aquellos se distinguen entre ingenuos, los que siempre fueron libres, y libertos, quienes en algún momento fueron esclavos, siendo luego liberados por el dueño. Los esclavos carecen de capacidad de derecho, porque no son personas. Los libres tienen capacidad que puede ser mayor o menor en medida que reúnan los otros estados. Estado de ciudadanía: Los hombres libres son ciudadanos romanos gozaban de todos los derechos públicos y privados que otorgaba el derecho civil quiritario, o extranjero. Estos últimos con mayor o menor grado, según su nacionalidad y el trato que tenían el pueblo con Roma. Estado de familia: Los ciudadanos romanos podían a su vez ser los jefes de sus respectivas familias (paterfamilias- sui iuris) o estar por el contrario sometidos a la potestad de un pater (alieni iuris). La persona que reuniera estos tres estados gozaba de plena capacidad de derecho, obviamente que solamente eran los varones ya que la mujer para los romanos era ³principio y fin de su propia familia´.

46

La capitis deminutio podía ser máxima, si un hombre libre pasaba a ser esclavo; medio, si un ciudadano perdía la ciudadanía; o minima, si había algún cambio en el estado de familia. El estado de libertad, esclavitud. La esclavitud es la condición de quienes se encuentran bajo el poder de un dueño. Es una institución del derecho de gentes y no solamente del derecho civil, por cuanto era común a todos los pueblos, pero contraria al derecho natural. A los esclavos se los denomina mancipia, es la forma de aprehenderlos con la mano. O siervos, porque se lo ha conservado y vendido en lugar de matarlos. Modos de caer en esclavitud. Modos del derecho de gentes.  Por nacimiento de madre esclava. Tratándose de matrimonio legítimo los hijos seguían la condición del padre, y si no se trataba de iusta nupcias, la de la madre. 1º Habiendo justas nupcias ( que presuponen que son libres) los hijos son libres. 2º si no hay justas nupcias, pero los padres son libres, el hijo nace libre. 3º si es una unión entre un esclavo y una mujer libre el hijo nace libre. 4º si la madre siendo esclava ha gozado de libertad, durante el embarazo, el hijo nace libre. 5º si la madre concibe al hijo siendo libre y da a luz siendo esclava o la inversa el hijo nace libre.  Cautiverio de guerra. Había dos instituciones, el derecho de postliminio y la ficción de la ley Cornelia. El primero era cuando un ciudadano romano caía en poder del enemigo, todas sus relaciones jurídicas y sus derechos se mantenían en suspenso, y al volver al territorio los recuperaba. La lex Cornelia, si el ciudadano fallecía bajo esclavitud, se lo consideraba como si la muerte hubiese sucedido en el momento de caer prisionero. Modos del derecho civil.  El hombre libre, mayor de 20 años, que se dejaba vender, para luego invocar su verdadera calidad y compartir con el supuesto vendedor el precio cobrado.  Las mujeres libres que mantenían trato carnal con esclavos ajenos, en contra de la voluntad de sus dueños.  Ciertas condenas graves o infamantes, como la pena de muerte, la de trabajar en las minas, o la entrega a bestias feroces.  El nacimiento como monstruo.  La deserción del ejercito o rendirse.  El no cumplimiento de lo mandado a pagar en sentencia judicial firme. Situación jurídica del esclavo. Poder dominial. Dominica potestas: es el conjunto de derechos que el dueño (Dominus) de un esclavo tiene sobre este. En épocas del imperio, se prohíbe matar a los siervos sin causa justa, luego y en virtud de la ley Petronia. Antonino Pío prohibió la crueldad excesiva.

47

En cuanto a los bienes en un primer momento el esclavo no podía ser propietario de nada ya que todo lo que adquiría era para el dueño. Mas adelante el dueño le separaba un caudal, compuesto de cualquier tipo de bienes, para que el esclavo administrase. Ese caudal recibió el nombre de peculio. El esclavo podía acrecentar su peculio y comprar su libertad, pero el dueño podía también quitarle los bienes en cualquier momento. Acciones adiectitias qualitatis. Estas acciones procedían a favor del que contrato con un esclavo y en contra del dueño de este, para hacerle responder por las deudas contraídas por el siervo, por lo menos hasta el límite en que se hubiera enriquecido por el resultado del negocio. La actio de peculio, era cuando el dueño había autorizado a un peculio al esclavo, a fin que los acreedores se cobrasen sus créditos sobre el peculio del esclavo y sobre el patrimonio del dueño. La acción in rem verso, procede en contra de los dueños que se habían enriquecido con los bienes del esclavo, a fin de que se indemnicen a los que resultaron perjudicados por tales siervos. La acción quod iussu, se ejercita contra el dueño de un esclavo que dio ordenes a este para realizar varios negocios, y a fin de hacerlo responsable por las deudas contraídas por el siervo. La acción exercitoria, el dueño que ha constituido capitán de un barco a un esclavo puede ser demandado por las deudas de este. La acción institoria, es cuando ha colocado frente a un establecimiento comercial o industrial a un esclavo, y es perseguido por las deudas que este ha contraído. La acción tributoria, procede contra quien ha autorizado a un esclavo a ejercer el comercio. Todas estas acciones también proceden contra el padre titular de la patria potestad sobre el hijo. Los esclavos podían cometer daños o delitos a terceros, los cuales podían accionar persiguiendo la reparación de esos perjuicios, no contra el siervo que carecía de personalidad jurídica sino contra el dueño. Estas acciones, recibieron el nombre de acciones Noxales, y solo cabía aludir la responsabilidad emanada de las mismas mediante la entrega al ofendido del esclavo causante del daño, (abandono noxal). La personalidad jurídica del esclavo. El esclavo es una cosa corporal y mancipi, cuya exhibición puede ser perdida por el dueño. No podía ser titular de relaciones de familia, propiedad o sucesión, ni actuar en juicios. La influencia del derecho natural y el cristianismo hicieron que el esclavo, no pudiera adquirir, ni comerciar, ni responder por sus deudas, pero obligaba a su dueño si este lo había autorizado; no podía actuar en justicia aunque la regla estaba atenuada al procedimiento extraordinario. Le estaban autorizadas todas las negociaciones atinentes al peculio no prohibidas por el dueño, quien en definitiva respondía por ellas con las acciones antes dichas.

48

es decir la posibilidad de contraer matrimonio conforme al derecho civil. ante el magistrado. perdiendo la posibilidad de que vuelva a ser esclavo. no habiendo oposición del dueño el era declarado libre. o fideicomisaria. era la inscripción del esclavo. tampoco podía existir entre esclavos parentesco civil (agnación). Al no haber matrimonio valido. de manumisión:  La manumissio per epistolam: que tenia lugar cuando el dueño dirigía al esclavo una carta indicándole su voluntad de liberarlo.  La manumissio in ecclesia: es la concesión de la libertad hecha en la iglesia. Es el amo quien la concede.Contubernio. Había tres medios: 1º la munumission vindicta. la cognatio servilis. se solicitaba la libertad del esclavo iniciada por un tercero. Junia Norbana y Aelia Sentia. cuando al formularse las disposiciones de ultima voluntad se incluía la libertad de alguno de los esclavos del testador. ante las autoridades eclesiásticas y los fieles. testamento) quedasen como hombres libres y en situación jurídica de latinos. Fueron medios de creación pretoriana. censo. y no formales. ( en el der. Libertad por imperio de la ley. El estado romano daba la libertad depende de la conducta del esclavo. Libertad por manumisión. solicitada por su dueño. Limitaciones al derecho de manumitir. Postclásico). estableciéndola en 20 y 30 años. el haber nombrado heredero a un esclavo. Y 3º fijo limitaciones a la edad minima requerida en manumitiente y manumitido. mediando entre los esclavos y sus hijos un vinculo de consanguinidad. el haber llamado hijo a un esclavo. Cognatio servilis Los esclavos no tenían ius connubium.liberase a algunos de los siervos cuya propiedad le transmitía. aquellos que habían tenido pésima conducta quedaron libres como dedicticios.  La manumissio inter amicos: la declaración de libertad realizada por el dueño ante algunos amigos. 49 . Extinción de la esclavitud. Es dar la libertad a un esclavo.  La manumissio per mensam: cuando el amo sentaba al siervo a su propia mesa. Pero podían constituir relaciones de hecho de carácter más o menos permanente que se llamaban contubernio. La 1º estableció limitaciones a las manumisiones testamentarias. era la libertad consagrada en el testamento del dueño y podía hacerse de dos formas: directa. 2º la munimissio censu. En tiempos de Augusto se dictaron leyes limitativas de la manumisión. Ellas son: Fufia Caninia. La 2º permitió que quienes habían sido liberados sin emplear una de las formas del derecho civil (vindicta. calidad de persona que le estaba vedado acercarse a menos d una milla de Roma. cuando aquel encomendaba a un heredero que ± una vez hecha cargo de la herencia. 3º la manumissio testamenta. Nunca podía darse la libertad a más de cien esclavos. en una lista de censo de ciudadano que realizaban cada cinco años los censores.

se hallan asimilados a los esclavos. con su familia. a la tierra que trabaja. Tenían prohibido ejercer cargos públicos. Actoratus Es hombre libre que goza de su ciudadanía. en su condición y tratamiento jurídico. obligándose a servir como gladiador y aun morir en esa función. como latinos y como dedicticios. se transforma también en ingenuo. Se acaba esta situación por vindicta. Cuasi esclavitud Es la situación de diversos géneros de personas que. como si nunca hubiese estado en esclavitud. Colonos Son hombres libres. Ellos son: Personas bajo mancipium son aquellos individuos libres. pasados los 50 . esto era cuando por una disposición de derecho se transformaba el nacido siervo en ingenuo. A esta relación se la denomina patronato. goza de todos los derechos. Se llegaba a esa condición por contrato. pero con una limitación se encuentra adscripto. siendo formalmente libres. Es una condición de cuasi esclavitud. Los latinos son aquellos liberados por el derecho pretoriano. Son ciudadanos los esclavos que han sido manumitidos por algunos de los medios del derecho civil. El patrono tenía obligación de asistirlo jurídicamente en todos los actos de la vida civil. que han sido objeto de una mancipacion. pero no del ius connubium. Addicti. ni Fufia Caninia. en donde puede acceder al orden de los caballeros. nacimiento. Carecen de derecho público y privado y tienen prohibido residir a menos de una milla de distancia de Roma. ius aureorum annulorum. Estaban privados de los derechos políticos y entre los derechos privados gozaban del ius commercium y del ius testamenti factio. y que por intermedio de la misma han sido vendidos en forma simbólica por un tercero. censo y testamento. pero que ha alquilado sus servicios bajo juramento a un empresario. prescripción. vencidos en juicios. Los dedicticios son los que hayan tenido pésima conducta. El liberto debe al patrono obligación de ayudarlo económicamente si le fuere necesario y prestarle servicio. (Liberto) Podían quedar en tres situaciones: como ciudadanos. siendo transferido con ella cuando esta se venda. no han satisfecho la pretensión del acreedor y a quienes este tiene en consecuencia como cautivos durante 60 días. El liberto que obtiene el anillo de oro. No podían tener cargos electivos. o sufrido abandono noxal. pero subsisten para aquel derecho a la sucesión del antiguo esclavo. tierra a la que no puede abandonar.Situación jurídica de los manumitidos. No existen derechos ni obligaciones derivados del patronato en el caso de la restitutio natalium. Nexi Son addicti los demandados que. pero no juegan aquí las limitaciones de las leyes Aelia Sentia. por parte de quien ostenta sobre ellos la patria potestad o el poder marital.

matarlo o venderlo como esclavo. ius testamenti factio. praenomen. Latinos veteres: Eran los habitantes del antiguo Lacio. conforme la ley Minicia y de acuerdo a la misma ley. Derecho de apelar la pena capital ius provocationis . Libertos latino iuniani: eran esclavos que fueron manumitidos sin alcanzar la ciudadanía romana. ius connubium . Estado de ciudadanía. Estos adquirían la ciudadanía. Mediante las acciones ficticias podían litigar en juicio. el commercium y connubium. Los ciudadanos. Derechos. pero no del ius connubium. nomen y cognomen. por tener por lo menos tres hijos. Los latinos junianos eran los manumitidos por algunos de los medios formales del derecho pretoriano. Estaban privados del ius commercium y del ius connubium y por consiguiente de la patria potestad y del parentesco por agnación. Entre los derechos públicos encontramos: . El de testar y ser instituido heredero. Gozaban del ius commercium. etc. de los cuales Roma no se hallaba en guerra. Gozaban de los derechos privados de los ciudadanos. . el hijo seguía la condición de la madre.cuales. son los deudores que se han entregado a si mismos en prenda a los acreedores. si nadie comparece a abonar la deuda podrá. para sancionar las leyes y votar los magistrados. Son colonarii los habitantes de las colonias que Roma fundaba en los territorios conquistados. Cuando nacía un hijo de la unión entre quien era ciudadano y el que no lo era. El derecho al uso del nombre. 51 . Latinos colonarii y junianas. milicias. El derecho de ejercer el comercio . en uniones entre no ciudadanos. la condición de este era del progenitor menos favorecido. Ser elegido magistrado ius honorum . Nexi. por construir naves. Eran los demás extranjeros. ius suffragii . Podían invocar los derechos de gentes. Los no ciudadanos. para garantizar el cumplimiento de una obligación. Peregrinos. El de votar en los comicios. gozaban del commercium. no los civiles. El de contraer matrimonio legitimo. Dedicticios y hostis. y la facultad de votar en las elecciones. no podían testar ni ser herederos. por favor del príncipe.

por cualquier medio. El matrimonio es unión de personas de distinto sexo. y les estaba vedado obtener. La capacidad de derecho es relativa. El estado de familia. estaba destinado a satisfacer las necesidades regionales Justas nupcias. sometido a patria potestas y el ejercicio sobre las personas sujetas al mancipium. la cohabitacion y el otro espiritual. No necesariamente debían procrear hijos. Se asentaban en la actividad agraria y pastoril. la ciudadanía. La infamia: La tacha de infamia incapacitaba a quien la sufriese para el desempeño de ciertas funciones. Otras situaciones modificativas de la capacidad de derecho. es decir que eran alieni iuris. Cuatro clases de poderes que el pater tiene sobre las personas que están bajo su patria: El existente sobre la mujer sometida a su manus. La cohabitacion la esposa debe estar a disposición del marido. Implica un consorcio para toda la vida. serie iniciada con el antepasado común. La relación era la agnación. el poder dominial. La organización de una familia se asentaba en el paterfamilias que no dependía de nadie es decir que era un siu iuris. abogados y testigos. 52 . La familia communi iure dicta: la familia agnaticia habría sido un grupo real unido efectivamente por la sujeción a la potestad de un pater. commercium ni connubium. La industria también fue más artesanal. Y siempre monogámico. adquirir bienes aunque los mismos ingresan al patrimonio del paterfamilias. Concepto y elementos. Profesiones mal reputadas como los gladiadores y comediantes y los deudores recibían también la tacha de infamia La religión: La superstición judaica no impidió el ejercicio de los cargos honoríficos Trabajo de los hombres libres. Es una institución del derecho natural. La elaboración manufacturera era artesanal. El matrimonio es una institución fundada en dos elementos: uno material. Este tenía plena capacidad de derecho. la affictio maritales. la dominica potestas. el poder sobre el hijo. el ejercido sobre el esclavo. La affictio maritales es la intención de ser marido y mujer. Implica una unión entre los cónyuges que es total. esto vedaba al acceso a cargos públicos. todos los demás (hijos o mujeres) estaban bajo su patria potestad. que habría recibido la jefatura de una serie de sucesivos patres. tratándose como tales. gozan del connubium y del commercium. En el momento que se casen deben hacerlo a voluntad de que dicha unión perdure. como la de jueces.No poseían derechos políticos.

Aptitud jurídica: Deben ser libres y ser ciudadanos romanos. A esta uniones se la denomino matrimonia injusta. Formalidades y prueba del matrimonio Las justas nupcias aparecen despojadas de toda formalidad. que tengan el ius connubium y que se traten como marido y mujer. Impedimentos 1. o también matrimonio sin connubium. si el pater negaba injustificadamente su consentimiento. A partir de las leyes Iulia y Papia Popaea. Se adopto que debían tener 14 años los varones y 12 las mujeres. o tíos abuelos y nietas sobrinas. Los que se van a casar deben expresar consentimiento. En el derecho cristianizado el voto de castidad y las ordenes sacerdotales mayores. en cuanto a los castrados estaban inhabilitados para casarse. entre adultera y su cómplice. Debían estar en la pubertad. La ley Minicia estableció que de esta pareja el hijo seguía la situación jurídica de su progenitor no ciudadano. Parentesco en línea colateral. El parentesco por afinidad.C. Para los impotentes fue diferente. Se prohibió el casamiento entre padrinos y ahijados. impedimento entre hermanos ni tíos ni sobrinas. mientras duro la tutela perpetua de las mismas. esto desapareció en la constitución de Caracalla en el 212 d. Para su existencia basta con la convivencia de ambas parejas. Consentimiento de los contrayentes. con el consentimiento de su tutor. El pater también debía expresar consentimiento ya que estos estaban sujetos a la patria potestad de este. La caída en esclavitud. Otros eran los senadores que no podían casarse con mujeres libertas o de baja condición.C cuando se declaro a todos como ciudadanos romanos. es decir el que se vincula a un cónyuge con los parientes del otro. entre raptor y raptada. Carecieron de aptitud nupcial entre los plebeyos y patricios hasta la sanción de la ley Canuleia en el 445 a. afinidad o adopción. En cuanto a las mujeres sui iuris debían contar. Aptitud física: No podían casarse los menores impúberes. Consentimiento del padre. fue posible suplirlo con la autorización del magistrado. entre ingenuos y libertos.Requisitos. Relativos: parentesco en línea recta. ya sea por consaguinidad. igual solución se adopto si no podía expresarlo por alguna incapacidad. ya que se trata de una cuestión de hecho. excepto que lo haga en intervalos lucidos. Los locos furiosos no podían expresar consentimiento. no matrimonio y lo mismo pasaba con los de un ciudadano y una peregrina o viceversa. Absolutos: un matrimonio anterior no disuelto. Los esclavos se le denominaban a la unión de ellos contubernio. es decir que debían tener el status libertatis y el status civitatis. unos de los derechos privados de los romanos. es decir que tienen que aparecer los dos 53 . ni tampoco los judíos y cristianos. o la pérdida del ius connubium. no impedía la celebración de matrimonio valido. también yernos y nueras con suegros. 2.

Si con anterioridad era sui iuris. Estas podían ser de tres tipos: . que firmaran por lo menos cinco testigos. el compromiso matrimonial. el patrimonio que hubiese tenido es absorbido por el pater de la familia a la ingresa.Coemptio: era la adquisición de la manus en los matrimonios que intervenía un plebeyo. tenia lugar junto con el matrimonio. si en esa condición. Consistía en la compra que el marido hace de su mujer al padre de esta. . La legislación de Augusto. o por haber aparecido algún impedimento. Tal la diffarreatio con la cual se acaba con la manus adquirida por confarreatio. se hallaba al casarse. en donde permanece como alieni iuris. La posesión de la esposa continuaba durante un año hacia nacer la manus a favor del esposo.elementos la cohabitacion y la affectio maritalis. 54 . el interés fiscal. por muerte. En la edad era como mínimo de siete años. Tipos de matrimonio Podía ser de dos clases: cum manu y sine manu. A estas leyes se las conoce como caducarías o leyes matrimoniales de Augusto. Augusto defendió y favoreció al matrimonio con estas leyes: la Iulia de maritandis ordinibus del 18 a. Los requisitos e impedimentos eran los mismos que el de matrimonio. La ley Iulia se vuelve capital en la ley Papia. La mujer casada cum manu sale de su propia familia civil y entra en la del marido. La manu podía extinguirse. o sui iuris. Se disolvían por mutuo acuerdo o por voluntad de uno solo de los interesados. Se redactaba un acta entre ciertas personas de posición social alta. o se mantuviese alieni iuris dentro de su familia de origen. era una ceremonia religiosa.del año 9 d.C establece penalidades a los solteros y los casados sin hijos. Se asentaban las bases del futuro acuerdo económico matrimonial. Si había formalidades para que el marido adquiera la manus sobre su mujer. y se permitía que este persiguiera judicialmente a quienes injuriasen a su futura novia. se engendraba una especie de cuasi parentesco entre un novio y los parientes del otro. del cual jurídicamente se considera como una hija más.Confarreatio: Estaba reservada exclusivamente a los patricios. Y en caso de divorcio la propia mujer podía obligar a su ex marido a romperla para lo cual usualmente hacia falta un acto igual y de sentido contrario al utilizado para constituirla.Usus: Era la adquisición del poder sobre la mujer a través del uso continuo o ininterrumpido de dicho poder. Es un acto en el cual los novios al ser menores de edad eran acompañados por sus representantes legales.C y la Papia Poppaea. capitis deminutio máxima o media. y ventajas a los casados con hijos. Esponsales: Los esponsales son la promesa de matrimonio futuro. se consideraba adultera a la novia que le fuera infiel al otro. . según la mujer entrase en la familia del marido sujetándose al poder de este. como toda potestad.

otro pariente que no fuese el padre. la mujer según la sucesión intestada tiene derecho a una parte igual a la de sus hijos en la herencia. Al fallecer este. El ius liberorum eran aquellos matrimonios con muchos hijos.La ley Iulia establecía que los varones de entre 25 y 60 años debían estar casados o comprometidos. La ley Papia autorizo el matrimonio entre ingenuos y libertos. La dote. convirtiéndose de esta manera en propietaria independiente. Tales bienes. Esto no pasaba con las demás mujeres que al casarse debían seguir con sus telares y faenas domesticas. era el conjunto de bienes que la mujer u otra persona por cuenta de esta. Quienes no estuviesen se los denominaba célibes. y como tal daba ordenes a sus sirvientes. Podía participar de las actividades de sus esposos. con adultera. Efectos del matrimonio en relación a los bienes. jurídicamente la mujer casada cum manu pasaba a ser una hija más. los que en el matrimonio eran propiedad exclusiva de la mujer. era ama de su hogar. Pero Augusto con el ius liberorum excluía a la tutela a la mujer que hubiese dado luz a tres hijos siendo ingenua o cuatro siendo liberta. ella en su carácter de sucesora de su padre podía heredarlo. Cuando era cum manu la mujer no tenía bienes propios. Una vez casada y si era de clase alta. La mujer mientras estaba soltera vivía sujeta al padre. En el caso sine manus. eran denominados parafernales. entrega al marido para contribuir a solventar los gastos del matrimonio. También la ley Iulia estableció que los senadores no podían casarse con libertas ni con mujeres que actuaban. De la administración de los mismos se ocupaba el tutor de la mujer. si bien la dote que aportaba al matrimonio era administrada por el marido mientras la unión se mantuviese. cuando quien la constituye se reserva el derecho de exigir la restitución si llegare a disolverse el matrimonio. porque le pertenecían al cónyuge. adquiriendo la total capacidad jurídica de hecho. en las mujeres era de entre 20 y 50 años. 55 . Y la ley Papia estableció que cualquier compromiso matrimonial que no fuese seguido en los dos años siguientes a su celebración carecía de valor. con propietaria de burdel. Las leyes de Augusto fueron perdiendo importancia durante el cristianismo y abandonada por Justiniano. O res uxoria. queda a partir de entonces que la mujer administre por si sola sus propios bienes. y Claudio al abolir la tutela agnaticia. Y es que. Esta dote adventicia se denomina también recepticia. Efectos del matrimonio en relación a los cónyuges. En cuanto al hombre les otorgaba asientos preferenciales en los espectáculos públicos. Los libertos no podían casarse con prostitutas ni con ex prostitutas. A la mujer permitía que gozase de el sustraerse a la tutela perpetua. dispensa de la edad minima requerida para ocupar ciertos cargos y lo eximia de ciertos tributos. cuando se encontraba en tutela perpetua. Había dotes constituidas por el padre que se denominaba dote prafecticia y cuando la constituía la madre era dote adventicia. con capital distinta al de su marido.

por la que podía exigir la restitución al tener lugar el divorcio. Disuelto el matrimonio por muerte de la mujer la dote adventicia quedaba en poder del marido. instrumentum dotales. que es de buena fe. excepto que se haya pactado la devolución al constituirla (dote recepticia) igual sucedía con la dote profecticia. la actio rei uxoriae. y como garantía de restitución se establece una hipoteca legal sobre los bienes del marido. En la época postclásica se llego a reconocer validez a la constitución de dote despojada de toda formalidad (pollicitatio dotis). La dotis ditio. todo medio que implicara un traspaso electivo y no una mera promesa de transmisión. Y los pretores comenzaron a concederle a la esposa una acción. realizando los acostumbrados modos de transmisión. La dotis promissio. A favor de la mujer. por medio del contrato verbal de estipulación.Constitución de la dote. in iure cessio. 56 . En tiempos de Justiniano desaparece la actio rei uxoriae. con la entrega efectiva e inmediata de los bienes que la componían.  En virtud de las cosas donadas (propter res donatas): si el esposo hubiere realizado alguna donación a su esposa y este disuelto el matrimonio. En caso de divorcio o muerte del marido los herederos de este debían restituir la dote.  En virtud de las cosas sustraídas por la mujer (propter res amatas): para compensar el valor de las mismas. si el matrimonio se disolvía por divorcio fundado en culpa de la mujer o de un quinto por hijo. es una convención destinada a formar una dote por medio del contrato verbal de estipulación. aquel podía a cambio retener la dote recibida.  En virtud de los gastos necesarios (Procter imponsas). para conformarla. A final de esta etapa existió la posibilidad de recurrir al documento escrito. traditio y aun cesión de créditos. rehúsese la devolución. Donación entre esposos. y se le da valor general a la actio dotis. La dote podía ser constituida de modo real o por vía obligacional. El esposo podía hacer retenciones de la dote que tenía que devolver:  En virtud de los hijos (propter liberas): cualquiera fuera el número de hijos. El marido no podía vender los fundos itálicos dados como dote sin el consentimiento de su mujer ni tampoco darlo como prenda. De modo real. se hace a través de una declaración solemne por la cual quien ofrece la dote se obliga a constituirla. A esto se lo denomino dotis datio. y podía ser reclamada por la acción ex stipulatu o la rei uxoriae. restituirla para el caso de disolución del matrimonio. actio ex stipulatu. y si eran leves un octavo.  En virtud de las costumbres (propter mores): por adulterio autorizaban a retener un sexto de la dote. Empezó a utilizarse la práctica que el marido prometiese. entrega material de la dote. Quien había constituido la dote tenia derecho a reclamar su devolución mediante la acción surgida de la estipulación. mancipatio. remisión de deudas. la mitad de la dote. Administración y restitución.

Por divorcio o repudio Por la perdida de la affectio maritales por parte de ambos o uno de ellos. dichas donaciones se llaman ante nuptia. y no podrá luego ser atacado por sus sucesores. Eran nulos aquellos matrimonios en los que les faltasen los requisitos esenciales de validez. El matrimonio sine connubium: Es la unión entre dos personas que carecen (una o ambas) del ius connubium por Ej. Casi siempre siguen la condición del peregrino. en este caso debía devolverlas. Es la perdida de la ciudadanía. y también después propter nupcias es decir después del matrimonio. Con Justiniano queda categorizado el repudio de la siguiente manera: Repudio con causa: cuando hay culpa de la otra parte. sin estar fundado en causa legal. Un romano y una peregrina. Disolución de matrimonio. En cuanto a los cónyuges. Repudio bona gratia: cuando se funda en una causa que si bien no entraña culpa por parte del otro cónyuge hace imposible la normal prosecución del matrimonio. Si llegara a faltar consentimiento de ambos cónyuges o de uno de ellos se disuelve el matrimonio en el primer caso es divorcio y en el segundo repudio. Justiniano estableció que cuando aquel de los esposos que hubiera realizado la donación no reclamase su restitución luego de disuelto el matrimonio. si era el marido el que fallecía la mujer debía esperar 10 meses. La capitis deminutio máxima de alguna de los cónyuges o ambas. y hubiese fallecido sin realizar dicho reclamo. 57 . El concubinato: estaba permitido entre personas púberes que no fuesen entre si parientes en grado prohibido. Los hijos nacidos de esta unión eran siu iuris y cognados de la madre. Repudio sin causa: cuando se realiza arbitrariamente.. La muerte de uno de los esposos: si era la mujer la que moría el marido podía contraer nuevas nupcias inmediatamente. Tenían valor si el casamiento se llevaba a cabo o si fallecía el marido.El novio realizaba donaciones a su novia antes del matrimonio. Los hijos nacen sui iuris y cognados solamente de la madre y de los parientes de esta. Otras uniones licitas. La perdida del ius connubium de una de las esposos o ambos ocurrida luego del casamiento Por ejemplo si el padre del esposo adoptase a la mujer de este. l acto queda firme. Divorcio y repudio. Ningún hombre podía tener más de una concubina. Nulidad del matrimonio. igual sanción tenia el cónyuge culpable en el repudio con justa causa. Quienes repudian sin causas estaban sujetos a severas penas patrimoniales. pero no cuando no había matrimonio.

. 58 . libertad. casada con el sometimiento expreso a este régimen. de un mismo tronco o antepasado común. incluyendo a la esposa casada cum manu. y con la mujer sui iuris. Familia en sentido estricto: comprendía al padre y todos los que se encontraban bajo la potestad de este. La gens es el conjunto de personas quienes descienden. Alieni y sui iuris. . esto sucedía con el varón sui iuris. Dominica potestas: es la que tiene el dueño sobre el esclavo. etc. Es institución del derecho civil. y a sus mujeres e hijos. La gens. entre la pareja y los hijos por una parte y entre hermanos por la otra. Se admitió luego el vinculo cognatio servilis. . Familia en sentido amplio: comprendían a todos los que estaban bajo la potestad del pater y a todos los que estarían sujetos a una misma potestad de vivir los antepasados que les eran comunes. Con el alieni iuris no sucede lo mismo. Los hijos siguen la condición de la madre. una ceremonia de venta solemne. Potestades del jefe de familia. Patria potestas: la potestad paternal pertenece al jefe de la familia y se ejerce sobre los descendientes que forman parte de su familia civil. Manus: poder ejercido por el marido sobre su mujer. Mancipium: institución del derecho civil. y solo puede ejercerla un ciudadano romano sobre otro ciudadano. El sui iuris goza en plenitud de los tres estados. luego fue cayendo en desuso al proliferar el casamiento sine manus. que originariamente comprendía el poder de vida y de muerte.El contubernio: es la unión entre esclavos. . La familia romana. es una potestad propia del derecho de gentes. ciudadanía y familia. por medio de la cual un hombre libre ejerce autoridad sobre otra persona también libre. teniendo en cuenta una capacidad de derecho total. granja. También se refiere al personal esclavo de una casa. Era el pater el que ejercía la patria potestad o la manus. La familia podía comprender solamente a una persona. quien daba en mancipium a la persona que tenia sujeta. no reconociéndose derechos de parentesco alguno. Cicerón da estos cuatros caracteres a los grupos de gentiles: Comunidad de nombres Ser y haber sido siempre ingenuos No haber tenido ascendientes esclavos No haber sufrido nunca una capitis deminutio. un hijo de familia o una mujer in manu. . a través del medio formal de la mancipatio. Gentilidad. o entre un libre y un esclavo. por línea masculina.

son transmitidos de una persona a otra. o cognación: es el que une a las personas descendientes unas de otras o que descienden todas del mismo tronco común. Adrogación: un pater familia pasaba bajo la potestad de otro. La inter vivos puede ser a titulo universal. Sucesiones. como en el caso de la venta. y por consiguiente se transmite tanto por línea masculina cuanto por línea femenina. en la primera es cuando el difunto a dejado testamento y el segundo es cuando se ha muerto y no ha dejado testamento. Hereditas y bonorum possessio. lo que implica que todos son sucesores en cada uno de los derechos y obligaciones transmitidos. los pretores comienzan a dar la posesión de los bienes a quienes aun no siendo en propiedad herederos (o siéndolo con rango inferior a otro). etc. en proporción a su parte en la herencia. Cuando dicha transferencia se produce en virtud de la muerte de quien fuera el titular. Estamos en un legado. Concepto y clases Hay sucesión cuando un derecho. Se basa en el vínculo de sangre. Es el vínculo que une a los integrantes de una misma familia. o por afinidad: es el vínculo de un cónyuge con los parientes del otro. Parentesco natural. Y si los herederos son varios. la donación. El vínculo se extiende y transmite a través de los varones y une a los que están sometidos a la misma potestad. Si por el contrario no hay fallecimiento. todos los bienes. A titulo universal puede ser testamentaria o legitima llamada también ab intestato. derechos y obligaciones de que era titular conforman una universalidad jurídica que pasa con el nombre de hereditas al heredero consagrado por el derecho civil. o una suma de derechos. compraventa. Hay diversos tipos: Parentesco civil. cuando la sucesión por causa de muerte no comprende la totalidad de los derechos y obligaciones de que era titular el causante sino una parte de ellos. la transmisión es inter vivos. concepto y clases. Puede ser también a titulo singular. cuando el heredero adquiere íntegros los derechos y el patrimonio del difunto. continuando su persona. procurarse uno haciendo ingresar a ella a otro pater. Cuando una persona fallece. Permitía al pater sin posibilidades de dejar un hijo varón al frente de la familia. Bonorum possessio. el heres. caso en el que se decía que la bonorum era secundum tabulas 59 . extinguiéndose para la primera a partir del momento mismo en que se opera la transmisión. Es a titulo singular. eran juzgados los mas idóneos para suceder al difunto. Parentesco político. se dice que se trata de sucesión mortis causa. cuando lo transmitido es el total del patrimonio de una persona Ej. Así llego haber poseedores de bienes hereditarios (bonorum possessio) que eran también herederos del derecho civil.Parentesco. La mortis causa puede ser a titulo universal. o agnación: esta fundado en la autoridad paternal o marital. cuando la materia de la misma es constituida por algún o algunos derechos o bienes. cada uno de ellos sucede al causante en una parte indivisa. Adrogación.

así como los hijos concebidos pero aun no nacidos al fallecer el padre. a través de esa posesión y transcurrido un año el bonorum possessor podía tornarse heredero gracias a la usucapión. Suyos: se trata de las personas que al momento de fallecer el causante se encontraban sometidas a su patria potestad. para resolver si aceptaba o no la herencia. Se denominaba ius deliberandi. En este caso los poseedores de los bienes no eran herederos. Tal 60 . o a su manus. solicitándola al magistrado. civil o bonorum). y de un año si la solicitud se hacia al emperador. la tiene el heres para reclamar la hereditas. siendo libre de aceptarla o rehusarla. Plazo para deliberar. al derecho del heredero de meditar sobre su conveniencia de aceptar o no la herencia. Finalmente Justiniano fija un plazo de nueve meses para resolver si se aceptaba la herencia. durante el plazo. La acción de petición de herencia esta destinada a hacer reconocer el carácter de heredero del derecho civil. Hay distintos tipos de herederos: Necesarios: son los esclavos manumitidos por su dueño en el testamento en el que los nombra herederos. podía proveerle de un interdicto se llamo quórum bonorum. y va dirigida en contra de quien la posee en ese momento. Actio petitio hereditatis. se considera que la rechazo. Se limitaba a instituir poseedores de bienes hereditarios. Tenía como efecto colocar en posesión de los bienes hereditarios a quien el pretor decidiese. y a dotarlos de ventajas similares a las que tenía el heredero propiamente dicho. cosa que tiene lugar al fallecer el causante. No adquieren la herencia de pleno derecho. El derecho pasaba a los sucesores del heredero si este fallecía mientras el término se encontraba corriendo. vencido el cual. Existen dos momentos en el proceso de adquisición de una herencia. Interdicto quórum bonorum. sin que el heredero voluntario la haya aceptado. fuere en el carácter que fuese (heredero del der. Adquisición de la herencia. Corresponde al heredero que no esta en posesión de la herencia. El pretor no podía consagrar a una persona como heredero. caso en que se decía que la posesión de los bienes hereditarios era contra tabulas (contraria a la ley o al testamento). Herencia yacente. Voluntarios: se trata de todos los demás. Y también bonorum que no habrían sido herederos conforme al derecho civil. Si bien no podían conceder la acción de petición de herencia a quien no revestía el carácter de heres. por prescripción adquisitiva o usucapión. No pueden rechazarla.(de acuerdo a la ley o el testamento). Todos los herederos que no sean ni suyos ni necesarios. pero adquirían tal carácter con un año ininterrumpido de posesión. Originariamente el heredero voluntario no tenia plazos fatales. el primero cuando la misma es deferida al eventual heredero.

se abre la sucesión ab intestato. también llamada legitima porque era la ley la que-en ausencia de la voluntad expresada por el causante.momento recibe el nombre de delación. Sui heredes: eran todos los que se encontraban sujetos a la potestad del causante al momento de su muerte. Sucesión ab intestato: concepto y evolución en el ius civile. Bonorum separatio. percibidos con anterioridad por algún otro concepto a titulo gratuito. Luego realizaba el activo. así como los hijos adoptivos. a fin que fuesen conjuntamente repartidos con la herencia entre todos los coherederos. Por haber muerto o haber rechazado la herencia beneficiaba a las demás. Actio familiae erciscundae. La colación se operaba cuando. por cualquier circunstancia. Era un beneficio que podía ser invocado por los acreedores de la sucesión para hacerse pagar con preferencia sobre los bienes de esta. Fundamentalmente los hijos sometidos a la patria potestad. Y el segundo. Colación. por Ej. Beneficio de inventario. dejando a salvo su propio patrimonio. Cuando no existen herederos aptos para recibirla. pero también la mujer casada cum manus. Régimen del derecho civil. Es la acción que tenían los herederos para solicitar judicialmente la división de las herencias de las que eran cotitulares.decidía a quien o a quienes correspondía la calidad de herederos. cosa que se denomina adición. La regla vigente en materia sucesoria fue que la falta de alguna de las personas llamadas a heredar. o habiéndolo el mismo resulta invalido. Herencia vacante. habiendo mas de un heredero. en las mismas proporciones en que ellas habían sido llamadas a la sucesión. En Roma funcionaba de manera supletoria a la sucesión testamentaria. Derecho de acrecer. cuando conocía la delación empezar un inventario que debía finalizarse dentro de los 60 días. Esta concebida en beneficio del heredero a quien se permite pagar las deudas del causante únicamente con los bienes del acervo hereditario. vendiendo los bienes de la sucesión y descontando los gastos de conservación efectuados. Las formalidades eran: el heredero debía. alguno de ellos se veía en la obligación de reintegrar a la masa hereditaria bienes originariamente de esta. Con el producido pagaba deudas y legados. A falta de sucesores testamentarios o legales será el tesoro público el heredero llamado de última instancia a la sucesión de los bienes vacantes. ante que los acreedores personales del heredero. cuando el sucesor la acepta. 61 . guardando el remanente si existiese. Cuando no existe testamento.

Régimen de los senadoconsultos y constituciones imperiales. Gentiles: no existiendo agnados. parientes con los que aquellos no estaban unidos por vía de agnación de modo natural. habiendo en este aspecto confirmado íntegramente el derecho pretoriano al civil. a los que heredaban dentro de la clase pretoria de los agnados. Senadoconsulto Orficiano. Senadoconsulto Tertuliano. es decir que tuviesen tres hijos siendo ingenuas. Concedió a las madres dotadas del ius liberum.Agnados: No habiendo sui heredes dispuestos a hacerse cargo de la herencia. 62 . Bonorum possessio unde cognati: en lugar de los gentiles el magistrado llama a heredar a los cognados. Comprendía al orden de los sui heredes del derecho civil y además a los emancipados y sus descendientes. el pretor concedía la herencia al esposo o esposa casados sine manus. o cuatro si eran libertas. y no dentro de la de los cognados. y a las constituciones Valentiniana y Anastesiana. Equiparando los derechos de los agnados y cognados. a todos ellos sin distinguir si se encontraban o no bajo la potestad del pater. Dispuso que los hijos de una mujer no sometida a la potestad del marido la heredasen con preferencia a todo otro pariente agnado o cognado. Constitución Anastesiana Tiene como objeto hacer desaparecer la distinción entre emancipados y los que no lo estaban. esto es todos los descendientes por línea masculina del mismo antepasado común. la sucesión pasa entonces al segundo orden. a falta de sui heredes y de agnados. Bonorum possessio unde vir et uxor: a falta de los demás ordenes. siempre que el matrimonio subsista al momento del fallecimiento. en concordancia con lo ya practicado por el pretor desde hacia tiempo en el primer orden sucesorio. quedando afuera los que habían ingresado a otra familia por casamiento o adopción. debemos mencionar a Tertuliano y Orficiano. Bonorum possessio unde legitimi: esta integrada por los herederos agnados del derecho quiritario. junto con los hijos y los agnados a la abuela paterna y ambos abuelos maternos. que es el de los agnados o sea parientes civiles vinculados por línea masculina. derecho a la sucesión de sus hijos (de los que no fuesen parientes por agnación). Constitución Valentiniana Dispuso que los nietos sucediesen. Régimen del derecho pretoriano Cuatro fueron los órdenes de bonorum posesores instituidos por el pretor: Bonorum possessio unde liberi: el pretor llama a los hijos. el de los liberi. llegaba el turno de los gentiles.

Con la ley Papia Poppaea y Valentiniano III y Justiniano. Era un acto del derecho civil. sexo o grado de parentesco. Justiniano dispuso abolir la limitación que instituía la constitución Anastasiana para los hermanos emancipados y otorgar preferencia en general a los descendientes cognados. Otros colaterales: posteriormente son llamados los demás colaterales sin limitación de grado. Ascendientes. el orden sucesorio del liberto quedo así: 1º descendientes del liberto. Era un acto personalísimo. los parientes cognados del patrono manumisor. sus hijos naturales y colaterales hasta el quinto grado. 4º gentiles. parientes del patrono y patrona no incluidos en el segundo orden mencionado mas arriba. 2º el patrono y patrona.Otras disposiciones imperiales Constantino otorgo a la madre que carecía del ius liberum un tercio de la herencia del hijo. Testamento Noción. Siempre rigieron normas especiales de sucesión ab intestato. 6º vir et uxor. no se podía cumplir por intermedio de representante. sin considerar sometimiento o no a la potestad. Régimen de las novelas 118 y 127. Herederos extraordinarios: estos son los hijos adrogados y los hijos naturales. 2º patrono. parientes cognados del liberto. Características: 1. que se le confería de no mediar divorcio a falta de otros parientes instituidos de manera preferente. del patrono o patrona. Viene de ³testi´. o sea los que lo son solamente por parte de uno de los progenitores. 3º cognati. 2º legitimi. hermanos y sobrinos: son llamados a heredar los ascendientes del causante paterno o materno. 5º patronus patronae. patrono y patrona. Reordenan el sistema sucesorio. 4º cónyuge del liberto. sustantivo que alude a los testigos ante los cuales se realizaba la declaración en épocas primitivas. sus agnados y gentiles. Así las XII Tablas establecieron lo siguiente orden sucesorio: 1º los sui heredes del mismo. Caracteres. Es la declaración de voluntad por la cual designamos la persona a personas que deben sucedernos en calidad de herederos. caso en el que heredaría el patrono del patrono manumisor del liberto. suceden los medios hermanos. hijos y descendientes del liberto. 2. 4º tum familia patroni. Valente y Valentiniano III ampliaron el privilegio a toda madre. 3º colaterales del liberto hasta el quinto grado. Esposo o esposa: se siguió aplicando la bonorum possessio unde vir uxor. El derecho pretoriano creo siete ordenes de bonorum possessio: 1º liberi. cualquiera fuese el número de sus hijos. Medios hermanos: a falta de descendientes y ascendientes. Descendientes: en general del difunto. 3º descendientes agnados del patrono o patrona mas próximos en grado. 63 . el esposo o esposa del liberto manumitido. Sucesión del liberto. 7º cognati manimissoris. solo accesible a los romanos. es el caso del patrono que a su vez sea manumitido.

forma de testamento militar. el que fue a partir de entonces nuncupativo. era menester la voluntad del testador.3. debía seguir las pautas de la ley o el edicto del pretor. Cayo en desuso. Era un acto revocable. en tiempo de paz. Se convocaban solamente dos veces al año. realizado oralmente ante siete testigos. servirse todos del mismo sello. Formas de testar. y cada testigo pone su sello y escribe su nombre. Subsistió en el privado el testamento oral. manifestación verbal que hacia el testador relativa a que en las tablillas estaba escrito su testamento. Por las dificultades de testar se utilizo el siguiente procedimiento: el testador enajenaba todos sus bienes presentes y futuros mediante una mancipatio. puesto que el testador podía modificar o sustituir por otro. In procinctu. Se necesitaban cinco testigos y un funcionario que portaba una balanza. a) En el derecho civil: en las XII Tablas había dos formas: ante los comicios calados. era un acto formal y solemne. Estos testigos podían. al igual que el testador. alude a las tres fuentes que contribuyen a formarlo: derecho civil antiguo. se realizaba con la manifestación oral del soldado y dirigida a los compañeros. cada uno de los cuales firma al pie. b) En el derecho pretoriano: el magistrado daba la bonorum a quien exhibía un testamento redactado sobre tablillas con el sello de siete testigos. pero debía disponer de ellos conforme las instrucciones que dejaba el causante en el acto de la transmisión. Luego las tablillas se cierran por completo. inclusive. pero en tal caso debían escribir. su nombre y el del testador. daba efectos solo cuando se moría el causante. 64 . que se hacia por mancipatio (medio solemne de transferir la propiedad conforme al derecho quiritario). bastando con la nuncupatio. En la ultima etapa la nuncupatio ya no hacia falta. 4. el nombre del heredero se podía escribir en tablillas. derecho honorario y constituciones imperiales. A fines de la republica la mancipatio ya no comporta una enajenación puesto que quien ³compra´ el patrimonio no lo adquiere sino a titulo de depósito. c) En el bajo imperio: el nuevo testamento es conocido como tripertitum. Teodosio II nos indica que el testador redacta en esta época sus disposiciones de ultima voluntad en tablillas que presenta luego a siete testigos. 6. Los comicios calados se formaba por curias y aprobaba el testamento de cada ciudadano a moción del pontífice máximo. denominación que alude a las formalidades empleadas para realizar la enajenación de los bienes. a favor de otra persona llamada familiae emptor (comprador del patrimonio) la cual se convertía en propietaria de los mismos a la muerte del testador. con la enajenación. e in procinctu en épocas de guerra. Esta forma de testar se denomina ³por cobre y la balanza´. Los privados. en la cual se pesaba el trozo de cobre con que figuradamente se pagaba la adquisición. 5. per aes et libram. Dichas instrucciones se suministraban oralmente mediante un acto que se llamaba nuncupatio. Era un acto unilateral. Era un acto mortis causa. cerca del lugar donde este había sido estampado. Había testamentos públicos y privados estos últimos podían ser orales o escritos.

bien de un octavo testigo si el oficial no podía ir. Capacidad para ser heredero. y al aceptarse la herencia (adición). d) Testamento del ciego y el analfabeto: era necesario la presencia de un oficial público. sustituyéndolos entre si. esclavos y extranjeros. que a la vez sea púber y capaz de hecho. por si se tienen que reemplazar si hace falta. III. No eran validas la institución de heredero por cosas determinadas. Capacidad para testar. Dicho heredero debía ser persona cierta y física. los condenados. mujeres. los esclavos a menos que se los manumita. También se los podía redactar en forma privada y presentarlo después ante el príncipe o el oficial del archivo publico. y en su caso un tercero y así sucesivamente. Institución del heredero El testamento comenzaba por el nombramiento del heredero. los dioses. Sustitución reciproca: el testador instituye varios herederos. impúberes. los hijos de familia. mudos. Existieron formas extraordinarias para testar: a) El testamento militar: otorgado al soldado durante la campaña. 65 . No pueden testar el esclavo.nuncupativo. debían existir en el tiempo del testamento. para que reciban la herencia si el primero designado no concurre hacerlo. sordos y mudos. I. Tampoco pueden testar los impúberes ni la mujer salvo con autorización del su tutor. Tiene capacidad de testar todo hombre libre. salvo en los atinentes a la disposiciones de sus peculios. No podían ser herederos. Para juzgar la capacidad del heredero debe considerarse: al hacerse el testamento. Los públicos podían extenderse por medio de acta suscripta ante el juez o la autoridad municipal. los peregrinos. sordos. lo que dejaba de lado a las personas por nacer. Los romanos llamaban testamenti factio a la capacidad necesaria para testar. Sustituciones hereditarias. salvo los siervos públicos. los extranjeros. ciudadano romano y sui hurís. la porción de herencia y la fecha. enfermos. las personas inciertas. En el derecho postclásico pudieron ser libremente consagrados los concebidos y aun no nacidos. Sustitución vulgar: se instituye un segundo. II. los municipios. e) Testamento a favor de los hijos: era necesario que el testador escribiese de su puño y letra el nombre de los herederos. cuanto para hacer instituido heredero. para el cual solo era requerido que el testador manifestase verbalmente ante siete testigos lo que era expresión de su última voluntad. Las mujeres no podían ser herederas de fortunas. Dichos testigos no podían ser locos. ni los furiosos. c) Testamento en el campo: podía hacerse validamente ante solo cinco testigos. b) Testamento en época de pestes: no se exigía que concurrieran los siete testigos. Dicha capacidad debía existir en los tres. Sucesión pupilar: un padre nombraba heredero al hijo impúber. al fallecer el testador (delación).

Sustitución cuasipupilar: para dotar de herederos a un descendiente insano mental. Los jurisconsultos no elaboraron una teoría de negocio jurídico sino que fueron considerando ante situaciones concretas. 66 . Legados y fideicomisos El legado es una donación. fideicomisario. Falta de capacidad en el heredero. Omisión de un sui iuris existente en el momento de la confección del testamento. del paterfamilias. El negocio jurídico. Nulidad del testamento. el legatario tiene contra el heredero la acción reivindicatoria para reclamarla. Inobservancia de las formalidades requeridas para otorgarlo. el legatario tiene una acción personal contra el heredero. Acciones del legatario. Sucesión contra el testamento: surge como reacción contra el derecho. El testamento irrito: cuando el testador. Negocio son aquellas operaciones de mercado con un fin económico. Con Justiniano cuando se ha dejado una cosa en propiedad. Es una sucesión a titulo singular. Cuando una persona quería favorecer en su testamento a otra. o algunos de estos en especial. capaz al momento de testar pierde luego esa capacidad en algún lapso del tiempo que transcurre entre el otorgamiento del testamento y el fallecimiento aun cuando la recupere al morir. voluntario y licito. Invalidación del testamento. que acciones y bajo que circunstancias debía reconocer a una determinada persona una facultad para actuar sobre determinado cosa o persona. por alguna causa con posterioridad a su confección. Cuando un testamento.IV. El negocio jurídico es como un hecho jurídico humano. sus herederos. y rogarle que entregase la herencia a quien en definitiva se quería beneficiar. impuesta por el testador en su testamento a cargo de su heredero. acción que también podía utilizarse cuando dejasen cosas propias Fideicomisos. Si la cosa legada no era propiedad del causante. La persona a quien se designa heredero se llamaba fiduciario y a quien se destinan en definitiva los bienes. a la que podía nombrar heredera por carecer de la ius testamanti factio con la misma. para disponer de sus bienes conforme su completo arbitrio. sin intervalos lucidos. pierda su valor. podía designar un heredero entre quienes estuviesen legalmente habilitados. en un principio absoluto. El testamento roto: cuando el testador cambia su voluntad y otorga uno nuevo que automáticamente invalida al anterior. El testamento desierto: cuando el heredero instituido en el mismo no lo acepta. o bien pierde su capacidad o fallece antes que el testador. luego de haber sido validamente hecho.

compraventa. Elementos accidentales: son aquellos cuya presencia en cada negocio depende de la voluntad de las partes que los agregan para modificar los efectos normales del negocio. Nulidades y vicios de los negocios: error. contratos. Los hechos pueden provenir de la naturaleza o de la actividad humana. pero que las partes pueden dejar sin efecto. de manera que su inobservancia hace que el negocio no exista. que están implícitos en el negocio. naturales y accidentales del negocio jurídico. En los gratuitos. Elementos esenciales: son los que no pueden faltar para que haya negocio jurídico.Hecho: Son acontecimientos que pueden tener o no. Unilaterales y bilaterales: según el número de voluntades que intervienen en el acto. Ej. La forma tiene valor constitutivo. dolo y violencia. Los hechos tienen como finalidad: La ejecución de un acto prohibido por el derecho y que es sancionado de un modo determinado. consecuencias jurídicas. Inter vivos o mortis causa: dependiendo si los efectos del negocio se van a producir en vida de los otorgantes o si dependen del fallecimiento del autor. no hay un desprendimiento patrimonial reciproco por Ej. Los hechos jurídicos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. en cuyo caso es un acto lícito. testar y Ej. Los hechos jurídicos pueden ser naturales o de la actividad humana. En este último caso son llamados hechos jurídicos humanos. Los actos jurídicos pueden estar o no previamente delimitados por el derecho. No hay derecho que no provenga de un hecho. Diferencia entre acto y hecho jurídico: Los hechos pueden o no tener consecuencias jurídicas. Procurar una consecuencia dentro del marco del derecho. Elementos naturales: son los que están en la naturaleza de cada uno de ellos. y como consecuencia una ventaja económica mediante una contraprestación por Ej. Onerosos y gratuitos: son onerosos aquellos que importan un contenido lucrativo. la donación. Formales y no formales: los primeros son aquellos respecto de los cuales prescribe a la partes el cumplimiento de ciertas formalidades para expresar su voluntad. Diversas clasificaciones de los negocios jurídicos. Elementos esenciales. Los no formales son en los que las partes pueden expresar su voluntad de cualquier modo. siempre que sea clara y manifiesta. Los actos pueden ser lícitos o ilícitos. Cuando esos acontecimientos se producen por la naturalmente son llamados involuntarios. Relativos al derecho de persona y relativos al derecho patrimonial: según cual sea el objeto o contenido sobre el que versan. y cuando son queridos por el hombre se llaman voluntarios. en cuyo caso son actos ilícitos. 67 .

pero el pretor concedió una acción in Facttum contra aquellos en la medida en que se hubieran enriquecido en virtud del negocio. la violencia y el error. la reserva mental y la simulación. Vicios de la voluntad o de su manifestación. Generalidades. Dolo: los romanos distinguen el dolus bonus del dolus Malus. si no se ejercía dentro del año. era una acción penal que apareció en el S I a. Tiene que haber en el negocio jurídico manifestación o esterilización de la voluntad. Vicios conscientes son el dolo.C y que procuraba el pago del valor de la cosa. Puede ser tacita cuando de la conducta observada por el sujeto pueda inferirse de manera indubitable la decisión del agente o puede ser expresa. La primer acción por causa de miedo. en orden a la función económico-social típica del negocio. que encubren una voluntad de las partes distinta a la del acto. La 3º podía intentarse por la victima del dolo especialmente si se hubiese producido la extinción de la acción a causa de una sentencia dictada en juicio en que una de las partes obro dolosamente. El objeto. En los negocios formales del antiguo derecho. 68 . La 2º era un medio de paralizar la acción de la parte que había obrado con dolo y que pretendía judicialmente el cumplimiento de los efectos del negocio celebrado. que en verdad no existe por motivos lícitos o ilícitos. la causa. siendo anulable cuando se trata de un contrato de derecho estricto. al apreciar las circunstancias del caso podía analizar si se había obrado dolosamente o no. haciendo caer en error a la persona engañada. Simulación: consiste en formalizar un negocio aparente. o del cuadruplo. El objeto es el precepto que contiene la regulación que en el hacen las partes de sus intereses. En los negocios de buena fe. El derecho pretoriano dio acciones: la actio doli. que obliga materialmente a la realización de un negocio. La violencia: también vicia la voluntad. En ambos casos hay astucia o malicia. Era personal e infamante. o violencia moral que es la amenaza que determina una manifestación de voluntad no querida o distinta de la querida. el dolo podía invalidar el negocio ya que el juez por la amplitud de sus poderes en el juicio. La voluntad puede faltar o no coincidir con la manifestada. Para Justiniano el negocio concertado en virtud del dolo es nulo. Manifestaciones efectuadas en broma: no producen efectos jurídicos. Reserva mental: existe cuando el declarante sabe que su manifestación no coincide con su voluntad. Estaba implícita en todos los juicios de buena fe. Estos últimos pueden ser conscientes o inconscientes. Y por ultimo la causa es la finalidad que constituye la función económica-social del negocio que se realiza. La 1º tendía a obtener la reparación pecuniaria del perjuicio sufrido por el obrar doloso.Elementos esenciales: La voluntad. el dolo era intrascendente. El dolo malo vicia la voluntad. pero los primeros es licita y los otros ilícita. entonces estamos en presencia de un vicio de la voluntad o de su manifestación. El carácter de la acción impedía accionar contra los herederos del autor. Puede ser física. la exceptio doli y la restitutio in integrum Procter dotum. pero calla tal circunstancia. Entre los vicios conscientes figura las declaraciones efectuadas en broma.

por ausencia de bienes. La condición. sino sobre meras cualidades. son aquellas que existen pero no se puede tocar. término o plazo y modo o cargo. Condición: es un hecho futuro y objetivamente incierto del que las partes hacen depender la entrada en vigencia o la cesación de los efectos propios de un negocio. 69 . por Ej. Termino: consiste en un acontecimiento futuro y cierto del que depende la entrada en vigor o la cesación de los efectos del negocio. Clases de cosas: Res corporales y res incorporales: El concepto de res significa ³todo aquello que le importa o interesa al ser humano´. Error in quantitate: es el que versa sobre el monto del negocio. ilícitas y torpes determinaban la nulidad del negocio. Para el derecho romano el patrimonio no era atributo de la personalidad. son las que se puede tocar. Nunca es considerado esencial. Error in qualitate: recae sobre las características del objeto que no integran su subtantia. Las condiciones imposibles. Error in corpore: recae sobre la individualidad del objeto del negocio. por lo tanto. pues comprende el conocimiento inexacto de algo como desconocimiento de algo. salvo que consista en no comprender lo que todo el mundo comprende. El error de hecho es excusable. es una cosa todo aquello que esta fuera de mi psiquis y que tenga reglada la forma en la que yo puedo aprovecharla o apoderarme de ella. Modo: consiste en la imposición del beneficiario de una liberalidad del deber de observar un determinado comportamiento. sin condicionar los efectos del negocio al cumplimiento de aquel. de la que la sociedad ha reglado su aprovechamiento o apoderamiento. Cosas. o en ignorar lo que cualquiera sabe. No siempre es esencial. Hay distintos tipos de errores: Error in negocio: cuando versa sobre la naturaleza misma del negocio. Tradicionalmente cosa es una porción limitada del mundo exterior al sujeto. por eso podía ocurrir que alguien no tuviese patrimonio. determina su invalidez. El error de derecho perjudica porque nadie puede ignorar el orden jurídico. Patrimonio Los romanos consideraron que patrimonio es un conjunto de cosas de que podía ser titular una persona. Error es sinónimo de ignorancia. Error in substantia: recae sobre las características fundamentales para la función económico-social que el objeto tiene. un árbol. Es decir. Y las cosas incorporales. Elementos accidentales. se considera siempre esencial y. La cosas corporales.El error: Es un vicio de la voluntad. Determina su invalidez solamente cuando es esencial. Error in persona: recae sobre la identidad de la persona a la que va dirigida la declaración de la voluntad. el derecho de heredar. La invalidez de un negocio cumplido con error se produce cuando es inexcusable y esencial. por Ej.

consumibles y no consumibles. El dominio. Las otras carecen de tal destino. in comercio y extra comercio. Modos de adquisición del dominio. fungibles y no fungibles y divisibles y no divisibles. acción reivindicatoria. como el comestible y el dinero. cuando hablamos de derechos personales los podemos ejercer contra una persona determinada.Diversas clasificaciones de las cosas: mancipi y nec mancipi. Res extra commercium humani iuris: Aquellas cosas que estaban excluidas del tráfico jurídico por causa del derecho humano. Res in comercio: son las cosas susceptibles de relaciones jurídicas privadas. están hechas para durar. Derechos reales Concepto de derechos reales y personales. es decir. La verdadera diferencia entre los derechos reales y los personales no es sobre que se ejercen sino contra quien. características. Las otras son aquellos objetos que. según esos usos no son reemplazables por otros. aunque el uso pueda destruirlas como sucede con la ropa. cada objeto de un determinado género se considera idéntico. que pueden ser ejercidos contra todos. Defensa. Res mancipi y nec mancipi: Las primeras eran aquellas cuyo dominio se transmite solo por mancipatio o in iure cessio. religiosas y las santas. Las otras con aquellas cuya división genera partes no homogéneas y que no participan de la esencia y funciones del todo. divis iuris y humani iuris. Dominium (dominio) se usaba para señalar la pertenencia no solo de una cosa sino también de cualquier derecho subjetivo. La más antigua denominación de propiedad era mancupium o mancipium derivados del manus (poder) y de copere (tomar). Cosas consumibles y no consumibles: las primeras son las que no pueden usarse sino consumiéndolas. En lengua latina. Y cuando hablamos de derechos reales quiere decir que lo podemos ejercer contra todos. Cosas divisibles e indivisibles: Las primeras son aquellas cosas que pueden ser objeto de fraccionamiento en partes que conservan la esencia y funcione con-social del todo. Denominaciones. Res extra commercium divini iuris: Las cosas excluidas del tráfico jurídico por causa del derecho divino son las cosas sagradas. 70 . al referirse a los derechos reales se dice que son derechos erga omnes. Cosas fungibles y no fungibles: Las primeras son aquellas que según los usos del comercio. Las primeras requerían la formalidad y las otras bastaban con la mera entrega de la cosa. en tanto que la propiedad de las nec mancipi podía transmitirse por la simple traditio. contra cualquiera. Evaluación histórica y concepto de propiedad.

En la época clásica la expresión mancipium es reemplazada por la de dominio o dominium ex iure quiritum (dominio conforme al derecho de los quirites), para distinguirlo de la propiedad pretoriana. Por ultimo se comienza a usar propietas (propiedad). Dominio: A partir del siglo I a.C los romanos empezaron a usar el termino dominium para determinar lo que antes estaba comprendido en el termino mancipium, es decir, el poder que ejercía el paterfamilias sobre la casa y sus habitantes. Luego de un largo proceso, resultó que sobre los familiares se ejercía el manus y sobre los bienes Propiedad: pertenece a la categoría de derechos reales sobre la cosa propia, que significa ³lo que pertenece a una persona o es propio´. Modos de adquisición del dominio: Modos originarios: Ocupación: consiste en la toma de posesión de una cosa, que no pertenece a nadie. Hallazgo del tesoro: es un modo autónomo de adquisición del dominio. Es cualquier objeto mueble valioso, escondido desde tiempo, y que no tenga dueño. Accesión: es cuando el dueño de la cosa a la que la otra se incorpora, se hace propietario también de esta. Especificación: consiste en la transformación de una materia prima en una cosa nueva y distinta. Confusión y mezcla: es cuando se mezclan cuerpos sólidos o líquidos, de manera que no hay especificación ni accesión. Adquisición originaria de los frutos: el fruto cuando esta unido a una casa es parte de ella, ahora cuando se separa forma otra nueva. Modos derivados. Voluntarios. Mancipatio: consiste en una venta ficticia simbolizada mediante el procedimiento ritual del cobre y la balanza. In iure cessio: (cesión ante el magistrado) era un pleito simulado o ficticio en el que el adquirente fingía reivindicar la cosa que en realidad deseaba adquirir. Tradición: consiste en la entrega o puesta a disposición de una cosa, efectuada con la intención de renunciar a la propiedad por parte de quien entrega y de adquirirla por parte de quien la recibe. No voluntarios: Adjudicación: consiste en el dueño que tiene solo una porción indivisa, se hace dueño exclusivo de una cosa diferente (parte adjudicada). Ley: consiste en la adquisición de la propiedad que se efectúa independientemente de la voluntad del propietario. Usucapión: se adquiere la propiedad mediante la posesión legítima justificada y continuada, por el tiempo que establece la ley.

71

Extinción del dominio. Causas vinculadas al objeto: la pérdida, destrucción o inhabilidad de una cosa determinara la extinción del dominio. Causas vinculadas a la voluntad del sujeto: es cuando su titular no quiere seguir siéndolo. En virtud de la ley Defensa de la propiedad. Reivindicatio: es la acción que corresponde al Dominus que ha perdido la posesión de la cosa, contra el poseedor ilegitimo, mediante la cual se solicita el reconocimiento de su derecho de propiedad y, como consecuencia, la restitución de la cosa. Posesión: concepto y naturaleza jurídica. Elementos: teorías de Savigny y Von Ihering. Aportes de Allende y Rossomano. Defensa de la posesión. La posesión se configura como un señorío de hecho frente al dominio, que es el señorío de derecho, ya que quien tiene una cosa en su poder con la intervención de tenerla para si, actúa de hecho de la misma manera que le dueño y dispone de medios idóneos para defenderse del ataque de terceros. Naturaleza. La posesión es un hecho o es cuestión de hecho, en tanto y en cuanto es cuestión láctica que se este poseyendo o no. Teorías de Savigni y Von Ihering. S - Se trataba de un hecho que producía consecuencias jurídicas, ya que estaba protegidos por los interdictos. I.- decía que se trataba de un derecho por ser un interés jurídicamente tutelado. Esto era en cuanto a su naturaleza. Elementos. La posesión protegida interdictalmente estaba constituida por dos elementos: uno material (possidere corpore) y otro intencional (possidere ánimo). El primero consistía en la disponibilidad material de la cosa. En cuanto al elemento intencional se decía: (teorías) S- Sostuvo que este elemento consistía en la intención de tener la cosa con ánimo de dueño. I- Opino que la posesión no requería ningún ánimo especial sino el simple animo de tener la cosa. En si el elemento intencional de la posesión consiste en una especial integración, en tener la cosa para si y no para otra persona. Defensa de la posesión. El fundamento de la protección posesoria esta dado por la interdicción de la violencia y el respeto a la voluntad humana. S- La protección jurídica de la posesion se fundamenta en la paz pública. Se otorgan interdictos a favor del mantenimiento del estado posesorios. 72

I- Lo que se protege es la propiedad, que normalmente coincide con la posesion. La propiedad se protege por la reivindicación. Los interdictos posesorios: Estos eran ordenes basadas en el imperium del magistrado que tenían por finalidad proteger la posesión. Interdicto unde vi: era un interdicto recuperatorio que podia intentar quien hubiese sido privado violentamente de la posesion de un inmueble. Interdicto uti possidotis: protegía al poseedor actual de un inmueble, cuya posesion era turbada por un tercero. Interdicto utrubi: era para conservar la posesion de las cosas muebles, frente a las turbaciones de terceros. Concepto de servidumbre. Servidumbres prediales y personales. Concepto de enfiteusis, superficie, prenda e hipoteca. Servidumbre: es un derecho real sobre un fundo ajeno en cuya virtud el propietario de esta, esta obligado a soportar o a no hacer ciertos actos, para satisfacer la necesidad o utilidad de otro fundo. Servidumbres prediales o reales: son derechos reales sobre cosas ajenas consistentes en una sujeción jurídica permanente de un fundo en beneficio de otro. Las servidumbres debían ser: Útiles: solo podían ser ejercidas en la medida de la estricta utilidad del fundo. Inalienables: por ser inherentes al fundo se transmite con este y no puede enajenarse separadamente. Indivisible: no puede surgir ni extinguirse por partes. De causa perpetua: los fundos deben presentar condiciones objetivas. Posibles: su ejercicio debe ser posible. Perpetuas: la relación jurídica no queda reducida a las personas titulares en el tiempo de la constitución de la servidumbre. Se clasifican también en rusticas y urbanas. Las primeras responden a exigencias agrícolas de la producción de los fundos. Y las otras corresponden a exigencias edilicias a favor de un edificio. Defensa de las servidumbres. Se obtienen por medio de la reivindicación de servidumbres. Extinción de la servidumbre. Tenía carácter perpetua porque no podia contener plazo ni condición resolutoria; pero podia por ciertos hechos: Por confusión: cuando ambos fundos llegaran a encontrarse bajo el dominium de una misma persona. Por renuncia: concretada en la abstención de defensa frente a una acción negatoria. Por el no uso: cuando no se ejercía durante dos años y el no uso por usucapio libertatis. Servidumbres personales: son aquellas que se van concediendo a una persona determinada y distinta del propietario, en el uso y aprovechamiento de una cosa con carácter de derecho real.

73

incluso la omisión o abstención (non facere). Prenda e hipoteca: derechos reales de garantía. -vinculo: se trata de un vínculo jurídico sancionado por el derecho. sin transmisión de la cosa. Origen de las obligaciones. prenda e hipoteca). Obligaciones. La segunda. La tierra si arrendaba era retribuida mediante el pago de un canon anual. Enfiteusis: era el arrendamiento a muy largo plazo o a perpetuidad que se acostumbraba hacer en Roma sobre los terrenos del estado u de los territorios sometidos a Roma. constituidas sobre una cosa. Los arrendatarios eran de hecho propietarios. -objeto: se denomina prestación. Superficie: derecho real de total y estable goce de un edificio a favor de quien lo había construido en suelo ajeno. Se divide en derechos reales de goce (enfiteusis y superficies y derechos reales de garantía (pignus. es el comportamiento positivo o negativo que puede exigir el acreedor. Las obligaciones fueron necesarias cuando se establecieron vínculos económicos entre los hombres. o en hipotecar una cosa. Dare: el deber de transferir la propiedad o constituir algún derecho real. Era celebrado mediante un ritual del cobre y la balanza y que determinaba para el obligado (Nexus) una situación de sumisión al acreedor. pagando un canon anual. La primera. estaban dirigidos a ejercer presión sobre su dueño para llevarlo al cumplimiento de una prestación debida. Facere: todo lo que no sea dare. y vincula a esa cosa con la eventual satisfacción del crédito a través de ella. Los jurisconsultos romanos decían obligare rem y obligare personam. Elementos: -Sujeto: deudor (el que debe cumplir) y acreedor (el que exige el cumplimiento). Evolución histórica. en prenda. La manera mas antigua de obligarse mediante un negocio licito habría estado dada por el nexum. Praestare: indica asunción de responsabilidad. Clasificación. quería indicar dar garantía. La obligación es un vinculo jurídico en virtud del cual un sujeto llamado deudor se encuentra constreñido para con otro llamado acreedor al cumplimiento de una prestación. 74 . imponer un deber a una persona. ya que podían disfrutar plenamente del inmueble y disponer de el.Derechos reales pretorianos: tuvieron su auge en la protección dada por el pretor a ciertas relaciones. Clasificaciones. Hipoteca: constitución de la prenda por simple convención de las partes. Terminología romana: prestación.

El pretor no solo sanciono obligaciones sino que también los hicieron otros magistrados. Civiles y naturales. Según el vínculo jurídico las obligaciones se dividían en: Civiles y honorarias: Instituciones derivadas del derecho civil (las leyes. constituciones imperiales. a diferencia de la anulidad de las honorarias. Derivadas de comodato. etc. No se sometía a la decisión del juez mas que una cuestión de derecho. deposito. Eran las derivadas de los contratos verbales. Carecieron de formalismo. Obligaciones de derecho de gente: se fueron incorporando negocios de derecho de gente. como el edil curul. Civiles: Las obligaciones estaban protegidas mediante una actio (obligaciones civiles o perfectamente sancionadas). la única diferencia seria el carácter perpetuo de las obligaciones civiles. También están de naturaleza heterogénea en los que faltaba acción para exir el cumplimiento. aporto la mayoría de las obligaciones que llegaría a reconocer el derecho romano. Producen efectos jurídicos que permiten separarlas de los deberes morales.). etc. compraventa. Derecho estricto: Estaba reducida al control de la observancia de los requisitos formales del negocio. Se reconocieron a medidas que las exigencias comerciales se fueron dando y los romanos fueron entrando en contacto con otros pueblos. eran accesibles inicialmente solo a los ciudadanos romanos. Del derecho estricto y de buena fe. No era necesaria su inserción en la formula para que el juez pudiera considerarla n la etapa apud iudicem. en la intentio la formula indicaba el pretor las pretensiones del acto y la relación jurídica invocada. como la nexum. Una vez reconocida las excepciones doli y quad metus causa. el magistrado se valió de los conocidos expedientes de las formulas ficticias e in Facttum. Para la concesión de acciones. En el ámbito contractual eran incapaces de quedar obligadas. locación. Honorario la llamaban a estar sujeto a una acción. senadoconsultos. sponsio y stipulatio. para fijar en al condemnatio el monto de la condena pecuniaria. El juez podia resolver varias cuestiones de derecho y estimar el monto de la condena. del contrato literal y del mutuo. por lo que este solo debía investigar si existía o no el crédito mencionado en la intentio. Eran negocios abstractos y solemnes. su inserción en la formula en la etapa in iure era imprescriptible.Obligaciones de derecho civil: las obligaciones más antiguas derivaban del derecho civil. De buena fe: La facultad de apreciación del juzgador era mucho mayor. Según el objeto de las obligaciones se clasifican: 75 . del contrato literal romano. ya que podia tener en cuenta la intención de las partes y la equidad en la fijación de la condena. Naturales: Carecen de acción para exigir el cumplimiento de la prestación. tratándose de acciones stricti iuris. Para los clásicos solo habrían sido las contraídas contractualmente por un esclavo o por un filius familias.

Non exhibitum: (no presentado). Concepto de delito. damnum iniuria datum. Conceptum: (descubierto) cuando en presencia de testigos la cosa hurtada ha sido buscada y hallada en la casa de un tercero. Y también en determinadas e indeterminadas. si el ladrón fuese sorprendido fuera del lugar. Furtum rei: (hurto de la cosa) cuando el ladrón quiere 76 . La obligación cuya prestación esta precisada.En dare. luego agrega ³las varias especies de causas´. ambulatoria o Procter rem (en razón de alguna cosa) Fuentes de las obligaciones. es decir a la divisibilidad o indivisibilidad de la prestación. pero que no puede negar que cometió el hurto. variable. Furtum usus: (hurto de uso). esta última se divide en dos. Ablatum: (endosado. individualizada o determinada desde el comienzo. Y la 3º. cuyo objeto no esta determinado sino comprendido dentro de una cierta categoría o género: la 2º cuyo objeto consiste en una entre varias prestaciones designadas disyuntivamente. llevando la cosa hacia donde tenia intención de transportarlo. La obligación de objeto indeterminada se divide en genéricas. Determinadas. hay una sola prestación. sino mediante su uso contra la voluntad de su dueño. Furtum. Alternativas: cuyo objeto consiste en una entre varias prestaciones designadas disyuntivamente. Las 1º. en el que incurría quien ante la pesquisa no presentaba la cosa hurtada buscada en su casa. Clasificación de Gayo y Justiniano. cuando la cosa robada ha sido encontrada en la casa de otro. es quien no es sorprendido o capturado cometiendo el hecho. Todos los delitos suponen un acto voluntario. iniuria. alternativa y facultativa. El delito resulta una fuente de obligaciones ya que el delincuente tiene que pagar el importe de la pena a la victima. Gayo menciona dos fuentes: el contrato y el delito. divisibles e indivisibles. Furtum: (hurto) Ulpiano dice que es solo ladrón el que tomo lo que sabia que tomaba contra la voluntad de su dueño. cuasicontrato y cuasidelito. cuando el ladrón no pretende beneficiarse con la apropiación. imputable a culpa o dolo. Clases: furtum manifestum: /hurto flagrante). facere y praestare. Furtum nec manifestum (hurto no flagrante). trasladado). Las fuentes son todos los hechos a los que el derecho atribuye el efecto de generar obligaciones. rapiña. Divisibles e indivisibles: la que depende que sean susceptible o no de cumplimiento fraccionado. que no esta in obligatione sino in facultate Solutions. Facultativa: en la obligación hay una sola prestación aunque el deudor se reserva el derecho de liberarse cumpliendo otra. Ambulatorias: obligaciones de sujeto indeterminable. Prohibitum: (ocultado). Indeterminadas: cuando esa determinación no existe al nacer la obligación no obstante lo cual es susceptible de realización posterior.

era un negocio propio de los ciudadanos romanos. Cabe distinguir los que se perfeccionan mediante el pronunciamiento de la formula por una sola de las partes: el nexum. consensuales. haciéndola suya. La stipulatio: La sponcio debió tener carácter religioso. en presencia del marido. En el derecho romano hay contrato cuando existe un consenso o acuerdo. Consistía en una declaración solemne. La promissio iurata liberti: servia para hacer civilmente obligatoria la prestación de servicios al patrono por parte del liberto con posterioridad a la manumisión. Se requería el pronunciamiento de palabras solemnes por parte de quien se obligaba. el ladrón desea lucrar no con la cosa ni con su uso. La obligación de proveer la dote se conseguía mediante la dotis promissio (promesa de dote) y la dotis dictio. El nexum: se trataba de un negocio per aes et libram (pago mediante el cobre y la balanza) Dotis dictio: La donación de la lote consistía en la transferencia de la propiedad de los bienes dotales por mancipatio. en presencia de quien resultaría acreedor. Consenso: es un acuerdo de voluntades que tiene que tener un nombre propio (mutuo. Permitía generar cualquier clase de obligación. 77 . Pacto: Era el simple acuerdo de voluntades. sino con la posesión. que debe además estar destinado a crear obligaciones y que debe dar origen a una acción. Rapiña: robo con arma o en banda Damnum iniuria datum: daño causado sin derecho Iniuria: afrenta u ofensa.beneficiarse de la cosa. Furtum possessionis: (hurto de la posesión). in iure cessio o traditio y también en legarlos a la mujer para que los entregase al marido o en condenar al heredero a darlos mediante el legado per damnationem. Contratos verbales literales. Origen de la palabra. debidamente tipificado y nominado. carente de forma. reales e innominados. Concepto de contrato. mediante la cual se asumía el compromiso de proveer la dote. locación). Según su modo de formación: Contratos verbales: Aquellos para cuyo perfeccionamiento es menester la observancia de una formalidad oral. destinado a crear obligaciones dotadas de una acción. Concepto de pacto. hacho en forma verbal. la dotis dictio y el iusiuraudum liberti y de los que requieren que lo hagan ambas: la stipulatio. La formalidad era también verbal.

78 . Es no formal. Necesario: con el nombre de depósito necesario. una cosa para que la use y se la devuelva después de un cierto tiempo. cantidad y calidad. la realización de un acto determinado o la gestión total de su patrimonio. De buena fe. encarga a otra. el depósito y la prenda. no formal. a cambio de un precio cierto en dinero.Contrato literal: Libros de caja. en el cual una persona (mutuante) entrega a otra (mutuario) una suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles para que las consuma y. etc. después de un cierto tiempo le devuelva otras cosas del mismo genero. sinalagmático imperfecto y gratuito. irregular. La primera eran documentos en los que constaba una obligación. Y había dos contratos literales mas: Syngrapha y chirographa. Regular: el depositante. entrega al depositario una cosa mueble para que se la guarde gratuitamente y se la devuelva cuando le sea requerida o al vencimiento del plazo acordado. incendios. la sociedad y el mandato. Compraventa: en el cual una de las partes llamadas vendedor se promete a transferir a la otra (comprador). unilateral y gratuito. Prenda: cuando una persona entrega a otra una cosa para garantizar el cumplimiento de una obligación propia o ajena. la posesión pacifica y duradera de una cosa. La segunda no correspondía a un efectivo movimiento de caja. llamada mandatario. el comodato. Locacion: en el cual una de las partes se compromete a procurar a otra el uso y goce de una cosa o a hacer algo o a prestarle determinados servicios. La primera eran las entradas y salidas del dinero verificadas. Secuestro: una cosa sobre la cual discuten varias personas. con la obligación de devolver otro tanto al vencimiento del plazo. no eran fuentes de obligaciones. Mandato: el cual una de las partes llamadas mandante. de buena fe. necesario y secuestro. redactados en tercera persona y firmados y sellados por las partes o ante testigos. tenía dos tipos de anotaciones: nomina arcaica (créditos de la caja) y nomina transcriptitia (crédito transcriptos). generaba obligaciones. de buena fe. Irregular: es posible que el depositante haya autorizado al depositario a servirse del dinero depositado. Y los segundos eran suscriptos solo por una de las partes: aquella que se había obligado o contra quien podía ser opuesto. Comodato: el comodante entrega al comodatario. es entregada a un tercero para que la cuide y la devuelva a quien esas personas o el juez oportunamente indique. Es de derecho estricto. Contratos consensuales: son cuatro también la compraventa. Contratos reales: son cuatro el mutuo. Mutuo: es un contrato. a cambio de un precio generalmente en dinero.) que colocan el depositante en la necesidad de entregar la cosa a otro en depósito para evitar que se pierda. Es no formal. No formal. Sociedad: en el cual dos o más personas llamadas socios se comprometen a efectuar aportes con el fin de obtener un resultado de utilidad común. El depósito se divide en regular. la locación. Deposito: es cuando una cosa se entrega a una persona con el rango que la cuide gratuitamente. los autores designan al realizado en circunstancias extraordinarias (terremotos. sinalagmático imperfecto y gratuito.

79 . Ejecución forzada de la obligación. comunidad accidental. administraba los negocios del impúber o pupilo como si fueran propios. convirtiéndose el mismo y no el representado en propietario. cuyos dependientes causen daño. que ni el acreedor puede pretender un objeto distinto al contenido en la prestación. Hay tres contratos de estos: Aestimatum ³estimación´. en lugar y en el tiempo estipulado. Concepto de casi contratos. pero ello no ocurre en todos los casos ³por Ej. Formulas clásicas: atribuidas a Paulo. Cuasicontratos: es una serie de negocios lícitos. responsabilidad por las cosas arrojadas o vertidas. Son cuatro: juez que hizo suyo el proceso. Son ellos convenciones bilaterales o sinalagmáticas que adquieren fuerza obligatoria cuando una de las partes ha cumplido la prestación a su cargo. Es decir. Precariu ³precaria´. Caso fortuito y fuerza mayor. Doy para que des: en la que la prestación anticipada es un derecho y la esperada otro dare. Concepto de cuasidelitos. la acción se ejercitaba contra el habitador de la casa. ni el deudor puede pretender liberarse entregando o haciendo algo diferente. Hago para que hagas: en la que tanto la prestación anticipada como9 la prometida a cambio consisten en un facere. a su vez. responsabilidad por las cosas peligrosamente suspendidas.Contratos innominados: son llamados así porque no encuadran en la nomina o lista de los contratos del derecho civil romano. cuando condena por una suma mayor o menor de la determinada o cuando con dolo hubiere pronunciado sentencia en fraude de la ley. tutela y curatela. responsabilidad del capitán del barco o dueño del establo o posada. cuando varias personas resultan copropietarias de una o mas cosas sin que medie contrato en tal sentido. Lo mismo ocurría en el caso de la curatela del demente. no importaba si el lugar era público o privado. Premuta. se obligaba a transferir a aquella la propiedad de otra cosa. una de las partes entregaba la propiedad de una cosa a la otra y esta. la responsabilidad pesaba sobre quien había colocado el objeto de manera peligrosa o hubiere consentido que otro lo hiciera. ³contrato estimatoria´. Efectos de las obligaciones en caso de incumplimiento y de mora ³daños y perjuicios´. Son cuatro: gestión de negocio. cuando una persona administra una o varios negocios de otra (dueño del negocio). a fines a los contratos pero en los cuales no existe el acuerdo de voluntades. Ejecución de las obligaciones: Ellas deben ser cumplidas fiel e íntegramente la prestación debida. responde por su dolo´. Las partes reciben el nombre de permutantes.. acreedor o deudor. sin que medie consentimiento. Cuasidelitos: son los hechos ilícitos castigados con una pena pecuniaria suele decirse que en los casos de responsabilidad cuasidelictual la obligación nace sin culpa. Hago para que des: en la prestación cumplida consiste en facere y la esperada en un dar. el juez que hace suyo el proceso. Todos los cuasidelitos tienen penas pecuniarias. Doy para que hagas: en la que la prestación adelantada consiste en una dare y la esperaba en un hacer.

si se trataba de una obligación pura y simple. La aparición del procedimiento formulario permitió que en ciertos casos la acción del acreedor pudiese ser enervada o paralizada mediante una excepción acordada por el magistrado. Si no se hubiese estipulado un lugar. lo que no ocurre con las ipso iure. Tampoco el deudor se liberaba del caso fortuito. fuesen directos o indirectos. La primera consiste en el cumplimiento de una prestación distinta de la debida que tiene el efecto de extinguir la obligación. cuando este se debía a su propio dolo o culpa. Tienen que cumplirse en un lugar y tiempo estipulado. los que operaban exceptionis solo podían serlo antes de la litis contestatio por causa de su necesaria inserción en la formula. Sanciones por causa de la inejecución: daños e intereses judiciales y convencionales. La imposibilidad de cumplir debido al caso fortuito o fuerza mayor. la prestación debía cumplirse cuando lo requiera el acreedor. modo normal (pago). ya que la prestación inicial resulta reemplazado por una suma de dinero que presenta el interés patrimonial que tenia el acreedor en la obligación. La mora: es el retardo injustificado y culpable en el incumplimiento de la obligación.Hay dos excepciones: la datio in solutio ³dacion en pago´ y el beneficio de competencia. los romanistas conocen una institución que permitía a ciertos deudores hacer un pago parcial. el cumplimiento de la obligación se debía hacer en el lugar donde se encontrase la cosa. Otros modos de extinción. Inejecución de las obligaciones= Caso fortuito o de fuerza mayor: se señala un hecho imprevisible o inevitable que determina la imposibilidad de cumplir la obligación. En estos casos la obligación se perpetua. Efectos: es la perpetuación de la obligación lo que determina que el deudor asuma los riesgos de la cosa aun por caso fortuito. Los modos ipso iure podían ser invocados en cualquier momento del proceso. Pero ello no ocurre cuando la imposibilidad se debe a su dolo u culpa. Modos primitivos. salvo que estuviese en mora libera al deudor. La extinción pudo operarse: ipso iure (de pleno derecho) o exceptionis ope (en virtud o por causa de excepción). El deudor respondía solo por los daños que eran consecuencia necesaria de la ejecución. Las obligaciones extinguidas ope exceptionis son susceptibles de novacion. Sin embargo esa liberación no se operaba cuando hubiese asumido la responsabilidad por el caso fortuito. Las segunda. siempre que el hubiese previsto o hubiese podido preveer tales consecuencias al momento del nacimiento de la obligación. aunque con objeto modificado. que consiste en la predeterminación del resarcimiento de una suma de dinero a pagarse en caso de incumplimiento. Esta puede ser establecida previamente por las mismas partes mediante la llamada cláusula penal. La extinción de la obligación podía operarse sin la observancia de ninguna formalidad con el simple cumplimiento de la prestación debida. Los modos ipso iure (con la sola excepción de la confusión) pueden ser invocadas por cualquier 80 . Lugar y tiempo de ejecución de las obligaciones. El deudor no respondía por el caso fortuito. Extinción de la obligación. El tiempo.

Esto significaba que colocaba a uno ante el riesgo de no poder cobrar su deuda por la insolvencia del otro. confusión. Pago per aes et libram. sino para extinguirla. el deudor quedaba liberado. Posterior evolución. Normas arcaicas. Es un modo de extinción ipso iure. 81 . compensación. transacción. mediante la solemnidad del cobre y la balanza. la capitis deminutio determinaba la extinción de la obligación que pesaban sobre quien lo experimentaba. a su vez. salvo las derivadas del delito. Procedimientos. La primera consistía en la anotación que hacia el acreedor en su libro de entrada y salida. consiste en la sustitución mediante contrato formal de una obligación por otra nueva. Derecho penal Concepto general del derecho penal en Roma. ello no ocurre de la misma manera cuando se trata de los modos que operan ope exceptionis. las cuestiones perpetuas. Esta expresión significa considerar recibida o tener por recibido. por lo que significa pesar con otro. verificada la solemnidad. Pacto de no pedir: Como pacto solo requiere el acuerdo de voluntades. consiste en un pago formal. independientemente de la causa. pacto de no pedir. Estaba la posibilidad de que el acreedor fuese. muerte y capitis deminutio. Este pago formal era un negocio abstracto. no siendo necesaria formalidad alguna y pudiendo celebrarse entre ausentes. como en el caso de la estipulación. entre quienes existen derechos creditorios litigiosos o deudoso. resuelven ponerles términos mediante concesiones o renuncias reciprocas. deudor de su deudor.acreedor en el caso de las obligaciones con pluralidad de partes. Confusión: la reunión en la misma persona de las condiciones de acreedor y deudor. Prescripción: se acepto el instituto de la prescripción liberatoria como modo extintivo de las obligaciones. En sus efectos extingue la obligación ope exceptionis. Acceptilatio Otro modo de pago formal. Podía ser litteris (literal) o verbis (verbal). Muerte y capitis deminutio: las obligaciones se extinguían por muerte del delincuente. consiste en una convención por medio de la cual dos personas. prescripción Novacion: Es un modo de extinción ipso iure. Consiste en un acto en el cual el acreedor declara haber recibido la prestación debida. La segunda consistía en utilizar la solemnidad verbal no ya para generar una obligación. Compensación: su nombre deriva de cum y pensatio. Otros modos de extinción de las obligaciones era: la novacion. Transacción: es un modo de extinción ope exceptionis de las obligaciones. lo que significa que producía efectos per se. extingue ipso iure la obligación. les decir que haya pasado el tiempo establecido por la ley y que el actor se haya mantenido inactivo.

dejaba el castigo de los delincuentes en manos de los particulares. Las penas para estos delitos eran la pena de muerte y la de multa que podía llegar a la confiscación total del patrimonio. Otros delitos tenían penas que pasaban por la compensación y. El parrisidium era el delito consistente en dar muerte a un pater. En los primeros tiempos del derecho arcaico. había un fuerte contenido religioso. los sortilegios. En consecuencia. exigir que se convocara al pueblo a comicios para que ratificara o rectificara la condena. es decir crímenes contra el pueblo (no contra un particular). llamaríamos venganza y después compensación privada a un sistema donde el populus. no había penas intermedias: solo conocían la muerte. damnum iniuria datum y la iniuria) y los crimina publica. Con el comienzo de la respublica se va a empezar a tener en cuenta la existencia de intención de dañar. El perduellio era un delito de traición contra el populus. y luego se extendió a los ediles plebeyos. cuando el populus no se consideraba victima directa. furtum. esta interesado en obtener determinados resultados y en proteger ciertos intereses. o una multa ya que no se imponía en Roma la pena de prisión. En un primer momento. y va a comenzar a distinguirse el delito doloso del delito culposo. el paterfamilias o el Dominus podía liberarse de las consecuencias del delito simplemente entregando al culpable. en un primer tiempo. la destrucción nocturna de cosechas por cualquier medio. En estos crímenes que le interesaban al populus llamados crimina pública. Frente a la condena a muerte el condenado tenia dos alternativas: una efectuar la provocatio al populus. El derecho penal en Roma se desarrolla a partir de que ciertos actos de los particulares van a ir siendo considerandos mucho más perjudiciales para la vida normal de la sociedad que para los intereses individuales. Además de estos delitos se consideraba también como crimina pública: el falso testimonio. el dolo. Cuando el Tribuno no solo fue el defensor de la plebe sino el defensor del entero populus el perdullio se extendió también a quien atentarse contra la majestad de cualquier magistrado. La diferencia entre los delitos privados (rapiña. 82 .En el derecho penal se pasa muy paulatina pero muy firmemente de un sistema que. quizás algunos castigos físicos. es decir. el incendio provocado de noche a la casa o a las cosechas ajenas. es decir: era un filius familiae o un esclavo. se puede mencionar el hecho de que cuando el autor del delito era una persona que no era un paterfamilias. este crimen era el cometido por quien afectase de cualquier manera la majestad del Tribuno. Como una característica especial de este tiempo arcaico en el caso de los delitos privados. la otra era la de evitar la pena de muerte mediante el exilio voluntario. eran dos: el perduellio y el parricidium. el acuerdo o concusión entre el juez y uno de los litigantes. El perduellio fue también modificándose hasta quedar como el crimen maiestatis. extirpado a esa persona de la sociedad. Normas arcaicas. la ofensa que cualquiera causara a los dioses debía ser expiada. A medidas que la civitas se fue formando el parricidium no solo fue delito atentar contra un paterfamilias sino que también todo homicidio de hombre libre. los delitos que eran considerados crímenes públicos. solo intervenía la sociedad para disciplinar la venganza y evitar una serie peligrosa de conflictos internos. Esto se conoce como abandono noxal.

no solo de la vida. una quaestio permanente para juzgar en todas las eventuales acusaciones de extorsión dirigidas contra los gobernadores de provincia. 83 . La ley de las XII tablas cuando habla de penas capitales. a veces. por quedar en existencia para todos los casos que se presenten en el futuro serán llamadas cuestiones perpetuas. es decir. de las quaestion perpetuas eran tribunales que se establecían para un caso pero servían además para todos los casos iguales que se produjeran en el futuro. estaban definidas y reguladas por las normas que las creaban. los magistrados que gozaban de la coercitio tenían una amplia capacidad para castigar cualquier conducta que no les pareciera apropiada pero que no tuviera una quaestion propia. disciplinan la instalación y funcionamiento de las que.C. se constituyo por medio de la ley Calpurnia del año 149 a.Procedimiento. que significara una perdida. por otro. para el cual se designan unos magistrados extraordinarios llamados duoviri perduellionis que eran los encargados de aplicar la sanción popular contra los traidores. donde se adjudico función represora a los questores parricidii. Los últimos tiempos de la respublica el sistema penal era dual. entonces. Para los dos primeros delitos que se consideraba que eran cometidos contra el populus y no contra un particular. el pueblo podía no estar de acuerdo con lo que había dispuesto el magistrado y. surgió la idea de que. Otras leyes crearon una quaestion permanente para el delito de ambitus (atentado contra la libertad del voto) y de la misma manera se fueron creando figuras delictivas. sino que marcaba los limites de la reacción privada. sino del status de libertad o del status de ciudadanía. su propia quaestion perpetúa. Las tablas VIII y IX lo que establecían era que la ciudad no intervenía como protectora o como vengadora del orden jurídico violado. A mediados del siglo II a. Estas quaestiones extraordinarias. se establecen magistrados especiales que van a encargarse de la represión. una apelación de la pena máxima ante los comicios. se refiere a cualquier pena que significara una capitis diminutio. Una vez que se estableció que había magistrados del pueblo que podía aplicar pena capital. En el periodo republicano aparecieron comisiones investigadoras para casos específicos llamadas quaestiones extraordinarias. Las quaestion extraordinaria eran tribunales especiales que se convocaban para un solo caso y que después desaparecían.C. y del parricidio. o pretor) e integradas por ciudadanos elegidos o sorteados que entendían en una única ocasión sobre concretos actos o conductas que en muchos casos era la primera vez que aparecían incriminados. que comenzaron a aparecer a partir del siglo III a. es decir.C. Posterior evolución: las cuestiones perpetuas. Por un lado era una serie de rígidas figuras delictivas caracterizadas por tener cada una de ellas. Como el caso del perdullio. Derecho penal clásico: la cognitio extraordinaria. Allí es cuando comienzan a aparecer disposiciones legales. presididas por un magistrado cum imperium (el cónsul. se confirió a los condenados la facultad de apelar de la pena capital mediante la provocatio ad populum.

los emperadores comenzaron a delegar en funcionarios. No existía la igualdad ante la ley penal. por la rígida determinación legal de las mismas y por una agravación desmesurada. al estupro y la especulación mercantil. se establecieron una serie de modificaciones. El viejo sistema acusatorio ±en el que alguien se sentía damnificado y por lo tanto ³acusaba´ quedando como querellante. con decisiva influencia de Constantino y la propia del Corpus Iuris Justinianeo. junto con la homónima privatorum que elimino definitivamente el sistema de la legis actionis. ya que las quaetio el jurado solo establecían culpabilidad y la pena ya estaba determinada. en esta época. la provocatio había desaparecido al no reunirse más a los comicios. El sistema penal se redujo a la jurisdicción de los funcionarios que. crucifixión y la de servir de comida a las bestias. Augusto advirtió que no podía controlar a tribunales tan numerosos (quaestiones) y fue absorbiendo personalmente la función de juzgar a través de un sistema que se llamo cognitio extraordinaria. Aunque siempre se podía recurrir ante el por las sentencias dictadas por estos. ya eran absolutamente dependientes del poder político de los emperadores. la celebración de matrimonio con 84 . la cual se llevaba a cabo de diversos modos: decapitación.C. Este ultimo tribunal juzgaba solo a los miembros de la clase senatorial y ecuestre. Este nuevo sistema reemplazo los tribunales colegiados por la figura del propio emperador o por un delegado suyo. Dado que no podían atender a todos los casos penales del imperio. En el sigo II d. Al comenzar el dominado ya no quedaban las quaestio. La capitis deminutio fue reemplazada por una verdadera pena de muerte. que incluyo la sanción de la conducta de los empleados públicos que violaran normas imperiales respecto de sus funciones. Deben distinguirse dos etapas dentro de este periodo: la prejustinianea. el encargado de la cognitio podía tener en cuenta agravantes o atenuantes para graduar la sanción. También el sistema de penas cambio. Durante este periodo aparece el delito de rapto (castigado con pena de muerte que se hacia extensiva a la mujer que se dejara raptar). Obviamente. por el reemplazo de la discrecionalidad en materia de penas. el adulterio. de la reacción violenta. El emperador quedaba como tribunal de apelación.Por una lex iulia iudiciorum publicorum dictada en el año 17 a. Fue de esta forma que se construyeron las teorías de la premeditación.C las quaestion había desaparecido y todo el sistema penal estaba integrado por esta nueva forma de juzgar que llevo el nombre de cognitio extra ordinem. de la reiteración. Con el tiempo. Seguía habiendo un ciudadano que acusaba y proponía pruebas. Es con el principado que se delinea una forma de sanción con cierta similitud a la prisión. incineración. de la tentativa y la complicidad. la condena de vivir en una isla o en un territorio determinado. Con Constantino quedo configurado un sistema que se caracteriza por una ampliación de las antiguas figuras delictivas. Las reformas de Augusto incluyeron la creación de quaestiones para juzgar el peculado. sin poder salir del mismo. Entre las principales novedades en materia de tipificación delictiva están la extensión que se hizo de algunas figuras como el crimen maiestatis (en este caso se hacia extensiva la pena a los hijos y descendientes del incriminado) y el ambitus. Augusto termino cuando dos nuevos tribunales: uno constituido por el mismo y sus asesores (consilium) y otro por el senado presidido por el cónsul. estrangulación.fue reemplazado por el sistema inquisitorial donde se desarrollaban métodos de investigación policiales. También había sanciones mas leves como la prohibición de desempeñar cargos públicos o ejercer profesiones y la multas.

Carlomagno. Las estructuras de derecho publico romano fueron desapareciendo. Derecho publico romano luego de la caída del imperio. cada uno de los jefes militares y civiles. el latín. Además de esto la iglesia tuvo influencia política. anárquica. Se denomina caída de la parte occidental del imperio romano al hecho concreto de la desaparición del poder central. que hasta ese entonces gobernaban en nombre del emperador siguieron al frente de sus territorios y en muchos casos ocultaron a sus súbditos la desaparición del poder central refiriéndose al emperador como si este subsistiera. La legislación Justinianea incorporo muy pocos nuevos delitos (blasfemia y la utilización para actividades eclesiásticas de edificios no autorizados para ello) y. La autoridad imperial desapareció sin que fuera reemplazada por ninguna otra y cada provincia o agrupación de provincias siguió siendo gobernada por quienes estaban al frente de su administración. Parte IV Derecho romano actual Supervivencia de las normas de derecho publico romano. es decir. 85 . adoptando su lengua. Primero cayó la mitad occidental (476) y. La iglesia cubrió un importante papel. no puede haber dos y mucho menos un conjunto de imperios uno al lado del otro. utilizar vestidura extranjera sin serlo. solo hay un imperio. Luego de la caída del imperio romano de occidente. atenúo muchas sanciones. Sacro imperio romano germánico. En el código Teodosiano había diversos delitos contra bienes públicos. Los jefes bárbaros no permitían la idea el imperio dividido en dos. Hubo también un deterioro de la lengua latina y de las instituciones jurídicas del derecho privado. y la practica cada vez mas autoritaria y. Fue así que la teoría política fue cada vez menos republicanas y mas monárquicas. porque desarrollaron dos elementos muy importantes la conservación de la lengua y la preservación de la escritura. la parte oriental sufrió un proceso de paulatino achicamiento hasta que desapareció mil años después (1453). el fisco. lo que signo la historia de la Europa medieval. que coexistan. los papas tenían la intención de mantener la estructura de poder similar a la que tenían durante el imperio y trataron de ejercer hegemonía sobre todos los reyezuelos o gobernantes bárbaros. Las instituciones de derecho público romano sufrieron una decadencia similar a la que sufrió la cultura en general y absorbieron dos grandes influencias el Papado en la política europea y el regresivo efecto de la hegemonía de los pueblos bárbaros.mujer extranjera o que fuera d una clase social inferior. El ejercito de Roma estaba integrado por bárbaros que habían cruzado los limites del imperio y se habían incorporado pacíficamente al imperio romano. Mientras subsistió el imperio de oriente fueron constantes los intentos de reconstruir el imperio romano en occidente. la administración de justicia y un conjunto de nuevos delitos que emanaban de la unión de la iglesia cristiana y el estado. luego. paradójicamente. ya no hubo un poder central en occidente que dictara normas generales (constituciones). en cambio. que tomara decisiones políticas ni militares y ni que designara funcionarios.

cada Papa tenía que contar con el consentimiento o confirmación del emperador. Esto produjo un enfrentamiento entre ambos poderes conocido como ³querella´ o ³conflicto de las investiduras´ Este conflicto comienza a mediados del siglo XI. Con esa ceremonia se produjo la translatio inmperii (traspaso de las prerrogativas del imperio). Esta ruptura con el emperador de Bizancio hace que los papas tengan que buscar otro poder en el cual sostenerse. el medio de vida que se le otorgaba. Esos dos elementos que tenia el imperio de Carlomagno están mezclados con la religión única (la iglesia cristiana organizada bajo el papado) de la cual el emperador se sentía y era protector. Gobernador del imperio Romano por la misericordia de Dios. el otro concepto es que al igual que Roma. es decir. El papa le coloco la corona y el manto imperial. en realidad el obispo de Roma. por el cual el vasallo le debía 86 .las creadoras de las condiciones geopolíticas de las que nació el Sacro imperio Romano Germánico. quien le reconocía su carácter de emperador de occidente. cuando el papa Nicolás II estableció un nuevo sistema para la elección de papas que no pasaba por pedir en ningún momento la opinión del emperador. iniciándose la separación de la iglesia ortodoxa con la iglesia occidental. el cargo. Los vasallos eran guerreros que establecían una especie de pacto.Fueron la iglesia y la dinastía carolingia ±la dinastía de Carlomagno. Recién en el siglo VIII se dejo esta práctica y el emperador de oriente organizo su propio Papado. la existencia de republica. Hasta el siglo VIII los Papas le pedían al Emperador de Bizancio que los confirmara una vez que eran electos. era una asamblea del pueblo de Roma la que designaba al papa a la muerte de su antecesor. en vasallo de quien lo investía. La coronación de Carlomagno se produjo en los días cercanos a la navidad del año 799. terminando el siglo VIII y comenzando IX. es decir que había cosas que pertenecían e incumbían al populus. refrenaba o confirmaba la designación de cada papa. De esa manera un bárbaro franco-germánico concentraba la doble dignidad de ser emperador de Roma y. consideraba su imperio como universal por lo que no aceptaba la existencia de otros imperios. En este sistema el pontífice seria elegido por los Cardenales con total independencia del emperador y sin necesidad de ningún consenso. grande y pacifico Emperador. El papa es. del norte de Europa. La investidura era un acto propio del mundo feudal por el cual el señor feudal le entregaba a un nuevo señor feudal el bien. Carlomagno logro que el emperador Bizancio lo aceptara como gobernador del imperio romano de occidente. Carlomagno termino llegando a un acuerdo con el emperador bizantino. El papa coronaba a cada emperador pero el emperador aceptaba. además emperador cristiano. acuerdo o contrato con el señor feudal. se encuentra con Carlomagno. Esto hace que le tengan que pedir sostén a los reyes y reyezuelos bárbaros. Esto confirma que el poder terrenal y el poder religioso estaban absolutamente unidos. El problema principal del Sacro imperio era su relación con la iglesia. Carlomagno se sentía Emperador Romano de Occidente. los papas habían sido elegidos por la ecclessia (asamblea). Rey de los francos y lombardos´. Su titulo oficial era ³Carlo Serenísimo Augusto coronado por Dios. por otra parte toma la idea del imperio romano dos conceptos. Cuando se instala el sacro imperio romano germánico. convirtiéndolo. Hasta Carlomagno. El papado necesitado de apoyarse en los ejércitos de los francos.

Montesquieu: la republica representativa aristocrática. el es el que piensa en un poder ejecutivo. es decir la libertad de la comunidad. Investir a los obispos era darles algo (un feudo) del que tenían que mantenerse y. Montesquieu afirmaba que los países grandes requerían un gobierno autoritario. Existía en aquellos tiempos un régimen monárquico que aparecía como poco absolutista y relativamente moderado. El Bolivarismo. porque la polis era pequeña y mientras que un país sea pequeño podía haber un sistema republicano. El republicanismo. los países pequeños podían poseer una republica. Voltaire fue otro filósofo que también tuvo mucha importancia. en cambio. designarlos. es decir. Rousseau. el papa a su vez afirmaba que era el quien tenia el derecho de hacerlo. sino en una republica representativa aristocrática.UU. dado que el pueblo no puede gobernar sino a través de sus representantes. incluyendo la de 1853. un modo o un sustento de vivir. los que se autodenominaban demócratas. Después de un largo enfrentamiento los obispos eran elegidos democráticamente por los sacerdotes del obispado. un poder legislativo y un poder judicial y la teoría del equilibrio y del mutuo control que todavía son hoy parte de las constituciones. La constitución argentina de 1853. de allí nace la línea de pensadores que van a generar corrientes filosóficas-polit6icas conocida como ³liberalismo´. Pero como era un cargo religioso. los que estaban pensando en las ideas de Rousseau. los países medianos podían tener un gobierno de una monarquía moderada o una monarquía liberal y. Como era el emperador el que le daba el feudo. habla de la existencia de tres poderes independientes y tengan entre si un equilibrio. al mismo tiempo. y proponen nuevas alternativas. Uno le daba la investidura espiritual y el otro la investidura imperial. Se denomina a este sistema ³republica representativa´. Cuando se refería a una republica pensaba en una polis. En el pensamiento del liberalismo. el sistema romano democrático.prestar apoyo militar al señor feudal y el señor feudal le daba. habría un mayor peligro para las libertades individuales. también. También trata de impedir que el pueblo gobierne por si mismo. La constitución norteamericana. se ocupaban mucho mas de la defensa de los derechos colectivos que de la defensa de 87 . El primer gobierno de la Revolución Francesa acepto las teorías de Montesquieu y la constitución de EE. es decir. Los pensadores del siglo XVII ven que el régimen monárquico absolutista de Europa comienza a entrar en crisis. Cuando se hablaba de democracia antes de la revolución francesa. la libertad individual es más importante que la libertad general. pero en presencia de un delegado del emperador. Es una teoría que nace de Locke. que era el de la Gran Bretaña. determinar que persona iba a ser obispo. La constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires. que sigue a Montesquieu y con Benjamin Constant. ya no existe la idea de imperio. En su libro ³El espíritu de las leyes´. La reforma constitucional de 1994. este y Montesquieu eran partidarios de la protección de las libertades individuales y de la vigencia de monarquías limitadas. monárquico y aun despótico. sosteniendo que si lo hace. sostenía que tenía el derecho de designarlo. a cambio de eso. Las ideas de Montesquieu y de todos los demás filósofos tienen un modelo constitucional muy alejado de los modelos constitucionales romanos.

porque han cambiado las condiciones políticas y culturales existentes. 88 . A partir de entonces. ³mandaba y establecía´ directamente a través de los comicios. El pueblo. Durante la segunda mitad del siglo XX el sistema representativo entra en crisis en toda Latinoamérica. ni de equilibrio. El sistema de personalidad de las leyes. por un sistema donde el pueblo tome decisiones sin pasar necesariamente por sus representantes. se comienzan a dictar reformas constitucionales a través de las cuales el sistema representativo comienza a ser reemplazado por un sistema llamado ³democracia semidirecta´. Simon Bolívar seguidor de Rousseau. Es decir que los romanos no sabían el concepto de ³representación´. sino que hay voluntades colectivas y no hay libertades individuales.los derechos individuales. la voz del pueblo es la voz de los dioses. En la práctica tribunalicia se habían abandonado los textos clásicos y los jueces se conducían con plena libertad acudiendo a máximas y preceptos romanos. En la constitución de la ciudad autónoma de buenos aires aparecen figuras como la de la revocatoria de mandatos. propuso para los países en los cuales realizo proyectos de constitución el modelo de constitución romana. Las características del sistema republicano romano es que el pueblo no delegaba nunca la soberanía en representantes y. En ³el contrato social´. describe un sistema de republica (el no habla de monarquía) que esta basado en la republica de los romanos. Las teorías de Rousseau se extendieron a toda Europa y llegaron además a America. No habla de división de poderes. la elección del presidente.. sino que se había producido un fenómeno de simplificación. Sostenían que lo que la mayoría de los ciudadanos decide es ley ³Vox populi. el derecho romano vulgar. a ella le cedió todo. La aspiración colectiva por una mayor participación hace que. no tenían conocimiento del concepto de la representación política. ni de representantes. que es posterior. en la constitución del 94 se consagran los plebiscitos vinculantes. Rousseau tenía un concepto de soberanía muy diferente al de los liberales. El derecho que se aplicaba cuando cayó el imperio romano de occidente (año 476) no era ya el derecho clásico de los primeros siglos de nuestra era. Rousseau lo que propone aplicar lo que para su tiempo era una actualización del sistema romano. por otra parte. Por Ej. Mientras Locke sostenía que solo se cede al estado parte del poder soberano y el pueblo conserva el resto. durante los tiempos de la republica romana. El derecho privado romano luego de la caída del imperio. que no eran comicios igualitarios. Legislación romano-bárbaras. Es decir. lo que comienza a fallar es el sistema republicano representativo creado por Montesquieu. El derecho privado romano en occidente.cuando esta se formo y cuando cada hombre se integro a la sociedad. no hay voluntades individuales. Cuando los filósofos de la política del siglo XVIII bosquejaron un sistema político para sus tiempos hubo dos corrientes de pensamiento: una partidaria de la representación aristocrática y otra de la democracia directa. sino que hay libertades colectivas. Vox dei´. aparecen poderes como el defensor del pueblo y el ministerio publico. La primera reconoce su fuente en la Gran Bretaña y la segunda en la Republica Romana. Rousseau pensaba que la soberanía es indivisible y que toda ella fue cedida a la comunidad ±a la sociedad.

La jurisprudencia elegante. El derecho privado romano en oriente luego de la muerte de Justiniano: paráfrasis de Teofilo. mucho menos preciso y técnico que el clásico. El sistema que siempre se había aplicado es conocido como el de la ³personalidad de las leyes´ y creo para los gobernantes posteriores al imperio de occidente la necesidad de admitir la existencia de dos derechos distintos: el romano para los romanos y el basado en las costumbres (inferior) de los pueblos germánicos y celtas. se debe al rey Alarico II y entro en vigencia en el 506. había dos grupos de poblaciones conviviendo. se conoce con el nombre de derecho romano vulgar y tiene muy poco que ver con las normas que van a integrar las diversas recopilaciones. impuso en ella su Corpus iuris. Aparecieron diversas escuelas: 89 . dado que fue dictado para regir tanto a los romanos cuanto a los ostrogodos. se siguieron dictando constituciones imperiales y efectuando recopilaciones que se conocen como ³compilaciones Bizantinas´.realizo un comentario sobre las institutas justinianeas que se conocen con el nombre de ³paráfrasis de Teofilo´. incluidas la de Justiniano. algunos juristas comenzaron a realizar acotaciones al margen de los textos que se conocen como ³glosas´ (agregados). todas fueron escritas en idioma griego. en la experiencia europea se había entendido que cada pueblo conservaba su sistema jurídico. De la misma manera que los peregrinos romanos de tiempos de la republica no podían utilizar el derecho de la civitas por no ser romanos. En el imperio de oriente cuya capital era Bizancio (Constantinopla). Uno de los principales juristas que colaboro en la redacción de las recopilaciones ±llamado Teofilo. al reconquistar la península itálica. fue un monje y profesor de idiomas en Bolonia y fue el protagonista del redescubrimiento y difusión de la parte más importante de la obra justinianea. entonces los gobernantes bárbaros hicieron redactar recopilaciones de leyes romanos que reciben el nombre de ³leyes romanos-bárbaras´. Compilaciones bizantinas. La ley romano de los Burgundios estaba destinada exclusivamente a los súbditos romanos. La población de origen romano debía regirse por normas escritas. Los humanistas. El iusnaturalismo y el derecho romano. A partir de Irnerius que se intereso en estudiar el latín clásico que el derecho contenido en las fuentes. El edicto de Teodorico: constituye una excepción al principio de personalidad del derecho. Las leyes estas. Cuando el imperio de occidente cayo. En el 534 fue reemplazada por el Breviario de Alarico. El Breviario de Alarico: también llamada la lex romana Visigothorum. Usus modernus pandectarum. estuviera en el territorio que estuviera.Este derecho. Irnerius se dedico al estudio del Digesto desde un punto de vista filosófico y gramatical. tampoco los pueblos bárbaros podían utilizar el derecho romano. mientras que la población bárbara seguía con sus normas consuetudinarias. Renacimiento del derecho romano: Irnerius y la labor de glosadores y comentaristas. son normas hechas por los gobernantes bárbaros para sus súbditos romanos. porque fue promulgada para regir en el reino que los visigodos levantaron en España y la parte occidental de Francia. por un lado los romanos y por el otro los bárbaros. Perdió vigencia cuando Justiniano. Irnerius.

Francia unifico su sistema jurídico. se ordeno que los jueces fallaran teniendo en cuenta el derecho común del imperio (no el local consuetudinario) que no era otra cosa que el derecho romano. Escuela pandectistica alemana: Siglo XVX. que ostenta una clara predominación romana. España: las famosas partidas de Alfonso el Sabio. La del primero era histórica. Con Accursio se cierra la escuela. Escuela de los iusnaturalistas: fundada por Hugo Grocio. en el Sacro imperio romano Germánico. nunca fueron promulgadas. ordenando los pasajes jurídicos que estudiaban en dos planos: en el primero lo antiguo (de iure) y el segundo lo nuevo (de aequitate). El mos gallicus: es una escuela que enseña el derecho de un modo diferente al mos italicus de glosadores y postglosadores. a los escritos de los juristas citados por la recopilación justinianea. En Francia: se dividía en dos partes. Las partidas eran mas una enciclopedia que derecho. Observan que el ius Pentium es la rama más vigorosa del derecho que se desarrollo en Roma. Savigny sentó las bases del historicismo alemán. y que el mismo contiene principios comunes a los diversos sistemas jurídicos de la época encontrándose basado en la naturalis ratio y la fides. y como consecuencia de la unificación jurídica que significo el tribunal cameral. Por lo tanto su importancia histórica se debe a las escuelas jurídicas que la utilizaron como texto de estudio. A partir del siglo XVI. Se preocuparon por descubrir y admirar la esencia del derecho romano puro. Recién con el Código Napoleónico. Escuela de los comentaristas: Siglos XIV-XVIII. 90 . Italia: cuna del romanismo. en España. mientras que el itálico seguía la tradición de hacerse en la interpretación de la glosa. Emplearon el modelo escolástico. Llamados también postglosadores o bartolistas. Estos dos diferían en la metodología. según había regido en cada época. esto es la aplicación de los procedimientos lógicos de la inducción y la deducción. Sacro imperio: las normas provenientes del derecho romano se aplicaron en forma supletoria de las costumbres locales. Escuela de los humanistas: se dirigieron directamente a la jurisprudencia clásica. Sostenía esta escuela. no ha dejado jamás de cultivar la disciplina. que fuese útil a las necesidades de la época. El estado puede llegar a la codificación cuando se encuentra maduro como nación. por un lado los pueblos romanizados y utilizaban el derecho escrito del ³breviario de Alarico´ y por el otro los pueblos germánicos que solo tenían el derecho consuetudinario. El derecho romano privado en Francia. Se inclino por las formulaciones teóricas y los estudios dogmáticos. Ellos pretendían analizar y recuperar un derecho vivo. en Inglaterra y en Italia. El derecho romano había sido dejado de lado en algunas partes para ser reemplazado por normas de derecho canónico.Escuela de los glosadores: estas ³glosas´ pretendían explicar el significado de un término que parecía oscuro. que el derecho se encuentra en intima conexión con el espíritu del pueblo al que esta destinado a regir.

La mayor influencia del código no fue tanto por su texto como por el desarrollo de una teoría que recibió el nombre de ³movimiento codificacionista´ y que sostenía que cada nación debía tener su propio derecho y dejar de aplicar directamente el Corpus Iuris como se hacia hasta entonces. 2-ente creador de la norma. 4-la sistematización. El código Napoleón. Los sistemas jurídicos modernos. Diferencia entre el sistema romano y el sistema anglosajón: 1-modo de creación de la norma. El derecho romano en China y Japón. 91 . 1-modo de creación de la norma: en el sistema romano la norma es creada en forma abstracta y resulta siempre anterior al caso concreto. El código napoleón esta basado en el derecho romano. Sistema romano. aunque introduce también algunas disposiciones provenientes del derecho consuetudinario germánico. se conoce la norma antes de realizar cualquier negocio jurídico.Inglaterra: reconoce un innegable antecedente en la actividad jurisdiscente del pretor. 2-ente creador de la norma: n el sistema romano es el soberano. GESTION DE NEGOCIOS. El movimiento codificacionista. en los años sucesivos. En el sistema anglosajón la norma es especifica para el caso concreto y solo sirve de precedente para casos exactamente iguales. Durante el consulado de Napoleón se redacto 36 leyes en 1852 se estableció definitivamente con el nombre de ³código napoleón´. por una legislación exclusivamente nacional. sistema anglosajón. La Constitución de 1791 había expresado la necesidad de la unificación jurídica y. En el sistema anglosajón los que crean la norma son los jueces. BUSCAR PALIMPSESTO. Conserva muchos puntos de contacto con el derecho de Roma. La escuela histórica. La idea principal consistía en reemplazar como derecho vigente escrito al derecho común europeo basado en el desarrollo que las diversas escuelas habían hecho del Corpus Iuris. existieron varios proyectos tendientes a ello que no tuvieron aprobación. 3-diferenciación entre el creador de la norma y el que la aplica. 4-la sistematización: en el sistema romano hubo diversas escuelas jurídicas que realizaron la tarea de teorización y sistematización que sirvió de punto de partida para las codificaciones modernas. 3-diferenciación entre el ente creador de la norma y quien la aplica: esta diferencia solo existe en el sistema romano. En China el sistema romano esta inspirado en sus códigos y en Japón a pesar de la fuerte influencia de Norteamérica. las normas románticas vigentes en la preguerra siguen resistiendo el avance del sistema anglosajón. INTERCESSIO. el derecho es del pueblo y no de los jueces.

92 .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->