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Resolucion Judicial

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UNIDAD CURRICULAR: RESOLUCION JUDICIAL DEL CONFLICTO TEMA 1: RÉGIMEN PROBATORIO.

Es aquel que equivale a la búsqueda de las fuentes y al desarrollo y optimización de los medios. El régimen probatorio es una noción fundamentalmente procesal, puesto que es una actividad que se realiza bajo las reglas que determina el proceso judicial o con relación a él. Esto explica que el régimen o sistema probatorio se revela como perteneciente al derecho sustantivo (códigos) y al derecho procesal (adjetivo), por que en los Códigos: Civil, Penal, Comercio y leyes especiales: tránsito, tributario, trabajo, etc., contengan normas relativas al proceso. En tal sentido, el Código Civil vigente, plantea en su artículo 1354, el principio rector, que regula todo el relativo a la prueba. "Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación". (Art. 1354 Código Civil) La doctrina, expresa que la noción de prueba tiene un triple aspecto, que se manifiestan en: a) los medios o instrumentos que se utilizan para llevar los hechos al conocimiento del juez, (aspecto formal); b) las razones o motivos que fundamentan la proposición de la existencia de la verdad de los hechos, (aspecto esencial o sustancial); y c) el convencimiento o credibilidad que a través de ellos se produce en la mente del juez acerca de los hechos (aspectos subjetivo); aspectos estos que son de ineludible reconocimiento (medio-contenido-resultado-efecto). El régimen probatorio requiere del cumplimiento de una serie de procedimientos como medio externo para instaurar y desenvolvimiento hasta la finalización del proceso. El procedimiento civil se desarrolla con apoyo de la demanda (art.11 CPC), que representa el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en un juicio civil una o varias acciones o entabla recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa, tal como lo explica el código adjetivo procesal civil en su artículo 339, mientras que el 338 determina que estas controversias se resolverán en procedimiento ordinario. "Las controversias que se susciten entre las partes en reclamación de algún derecho, se ventilaran por el procedimiento ordinario, si no tienen pautado un procedimiento especial". (Art. 338 Código Civil) "El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora ante el secretario del Tribunal o ante el Juez". (Art. 339 Código Civil) Es decir son las partes quienes tienen la obligación de fundar los recursos y ofrecer y producir la prueba que las beneficia.

De igual forma en lapsos anteriores expuse, por concepto de prueba: Probar es averiguar o probar la verdad de una cosa a través de los mecanismos procesales establecidos legalmente. La prueba es el único medio seguro para lograr la reconstrucción del acontecimiento histórico sobre el cual versa el proceso. Si la prueba es un procedimiento dirigido a obtener tal reconstrucción, solo puede tener por objeto los hechos, pero distinguiendo entre lo que puede ser probado en cualquier proceso penal y lo que debe ser probado en un determinado proceso. (El Proceso Penal y las Pruebas en el Proceso. El autor) La prueba es la etapa más trascendental de todo proceso judicial, ya que efectivamente permite reconstruir los hechos que son objeto de controversia, y por lo tanto la convierten en un instrumento efectivo del derecho procesal penal, civil, agrario, laboral, social, entre otros. En materia civil tenemos, que al momento del nacimiento tenemos el deber de ser registrados, es decir el acta de nacimiento demuestra la ciudadanía, de igual forma al adquirir un inmueble existe un documento que demuestra la transacción jurídica realizada, entonces al momento de presentarse una litigio, se hace necesario probar y las partes entran a verificar sus hechos y convencer al juez de sus pretensiones. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PRUEBA El régimen probatorio, en general, civil o penal, esta signado por un conjunto de principios informantes, que emanan directamente de la Constitución, y estos principios doctrinariamente pueden distinguirse en: A) ESENCIALES: son principios necesarios que pertenecen a la esencia mismas del proceso, entre ellos: la contradicción, la igualdad o de ética procesal. B) TÉCNICOS: son aquellos criterios informantes de la actividad procesal cuya acogida obedece a la opción o preferencia del legislador. C) EFICACIA: también llamados de orden pragmático, son los de economía y celeridad procesal. La ley procesal civil venezolana, señala varios principios procesales como son la veracidad, la legalidad, el dispositivo y el de presentación. El principio dispositivo de la ley procesal, en términos generales significa que el ejercicio de la acción procesal esta encomendado tanto en lo activo como en lo pasivo a los particulares, ya que son ellos quienes inician, determinan el contenido y objeto e impulsan el proceso. Dicho principio se puede caracterizar de la siguiente manera: a) el inicio del proceso se da con la demanda de una de las partes (art. 11 CPC), en la cual se precisa el objeto de la pretensión y la relación de los hechos en los que se basa (art 340 CPC).

En materia civil el juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes. En los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los Jueces obrarán con conocimiento de causa, y, al efecto, podrán exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encontraren deficiente, y aún requerir otras pruebas que juzgaren indispensables; todo sin necesidad de las formalidades del juicio. La resolución que dictaren dejará siempre a salvo los derechos de terceros y se mantendrá en vigencia mientras no cambien las circunstancias que la originaron y no sea solicitada su modificación o revocatoria por el interesado, caso en el cual, el Juez obrará también con conocimiento de causa. (Art. 11 CPC) El libelo de la demanda deberá expresar: 1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. 3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales. 5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. 6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. 7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas. 8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. 9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174 (art.340 CPC) b) la segunda características se refiere a los poderes exclusivos que tienen las `partes en las pruebas, dejando al juez como un simple espectador en el desarrollo de la probanza de los hechos. Estos poderes tienen limitaciones, claramente especificadas en las legislaciones, donde se estatuyen normas que facultan al juez para intervenir en pruebas. c) Y por último, existe una relación a la obligación que tiene el juez de sentenciar conforme a lo probado en el juicio, sin tomar en cuenta los conocimientos personales, salvo aquellos que sean de notoriedad general. Los principios generales del régimen probatorio, son comunes al derecho procesal civil y penal, de igual forma existen ciertas modalidades como en el caso laboral, administrativo, agrario, lopnna, entre otros, la mayoría de estos principios coinciden con las disposiciones del derecho procesal y la base de ellos es común y parten de los valores y principios constitucionales, entre ellos: Competencia; Publicidad; Contradicción; Igualdad probatoria; Congruencia; Carga de la prueba; Probidad y lealtad probatoria; Preclusividad; Libertad probatoria; Inmediación; Exhaustividad; Control de la prueba; Comunidad de la prueba; Renunciabilidad de las pruebas;

PRINCPIO DE PUBLICIDAD: Hacer públicos los actos del proceso. puede el juez decidir si dicho objeto es o no manifiestamente impertinente y. Oralidad. Oportunidad para consignar el instrumento fundamental de la demanda. pueden impugnar el acto fundamentándose en la desigualdad que se provoca. Imparcialidad. RATIFICA DOCTRINA) . entre otros. otorgando un equilibrio al proceso. con la sola excepción de las posiciones juradas y de los testigos.3 CRBV) PRINCIPIO DE LA IGUALDAD PROBATORIA: (art. Cuando una parte observe que hay privilegios para la otra parte. o el Juez esta supliendo la actividad de la parte contraria. PRINCIPIO DE COMPETENCIA: Está íntimamente relacionado con el principio de la inmediación.2. PRINCIPIO DE CONTRADICCION: La parte contra la cual se postula. 434 CPC. donde el objeto se señalará en el momento de su evacuación. igual a las de la parte contraria. Por consiguiente. por ello. Gratuidad. imponer o evacuar pruebas. 49. señala la siguiente excepción: ".. Art. el Código de Procedimiento Civil. de manera puntual. Dentro de ese mismo orden de ideas. que es la perdida de oportunidad para promover. (Sentencia Nº 10 de Sala de Casación Civil. a cada medio de prueba que se promueve. Expediente Nº 00-306 de fecha 16/02/2001. se diría. Pruebas. lo que otorga la posibilidad a las partes y terceros a que puedan tener acceso al desarrollo del litigio. PRINCIPIO DE PRECUSION: Representa la perdida de la oportunidad para realizar un acto procesal. sólo expresando con precisión lo que se quiere probar con el medio que se ofrece. es decir si lo aplicamos a los principios probatorios. se opone o aporta una prueba o alegación.. y se ratifica en el artículo 26 constitucional. de los cuales detallaremos algunos. De acuerdo a este principio las partes deben tener igualdad de oportunidades para pedir y obtener prácticas de prueba. este principio persigue que todo acto procesal desde aquel que posee la pretensión. le corresponde oír a la contraria.. requirió la mención del objeto en varias normas particulares sobre pruebas. hasta los oponentes.Formalidad y legitimidad de la prueba. en su caso prueba que los desvirtúe. el Juez que conoce la causa debe llevar a cabo todo el procedimiento probatorio. merecen replica y. En relación a este principio el Tribunal Supremo de Justicia. 21 CRBV) esta igualdad ante la ley debe ser efectiva y real.el nuevo Código de Procedimiento Civil ha establecido una conducta en relación con los alegatos de las partes. (Derecho a la Defensa art. le exige el citado instrumento que se le señale cuál hecho se desea probar con él. Todas estas normas tienden a evitar que los juzgadores se conviertan en intérpretes de la intención y el propósito de las partes. es decir.. porque sólo así puede allanarse la parte contraria al promovente de la prueba. Es una formalidad de tiempo u oportunidad para su práctica. cuál es su objeto.

cuál es su objeto. es decir las partes tienen la carga de probar sus afirmaciones. la documental. le exige el citado instrumento que se le señale cuál hecho se desea probar con él. en fin cualquiera que alegare el demandado debían ser comprobados. requirió la mención del objeto en varias normas particulares sobre pruebas. .. Por consiguiente.445 al 507). mientras que los hechos impeditivos. 213 a 215). el juramento (decisorio-diferido art. de manera puntual. f) pruebas de testigos (art. d) la prueba escrita (art. Teniendo que en cualquier caso y contingencia los hechos consecutivos. y en especial.. c) presunciones de filiación (art. 1428 a 1430). etc. K) los instrumentos de reconocimiento (art. con la sola excepción de las posiciones juradas y de los testigos. deben ser probados por quien demanda dentro de un proceso de conocimiento. la testimonial. pero fijado bajo una visión estática y privatista. Los medios de prueba establecidos en el Código Civil: a) Del Registro Civil (art.. sin tomar en cuenta las circunstancias del caso.1400 a 1405).. quien debe sufrir las consecuencias de que una afirmación de hecho no se haya probado. el Código de Procedimiento Civil. Pruebas. que se logro elaborar el concepto de carga procesal. donde el objeto se señalará en el momento de su evacuación. (Sentencia Nº 340 de Sala de Casación Civil. Expediente Nº 99-1001 de fecha 31/10/2000. j) las tarjas (art 1383).CARGA Y APRECIACION DE LA PRUEBA La carga de la prueba ha sido el resultado de la búsqueda histórica de una regla o reglas para determinar a quién le corresponde probar. 1638).1394 a 1399). 1405 a 1421)y el Código de Procedimiento Civil . i) los planos en contrato de obras (art. es decir las reglas de la carga de la prueba se formaron de una manera rígida. Todas estas normas tienden a evitar que los juzgadores se conviertan en intérpretes de la intención y el propósito de las partes. el allanamiento.1387 a 1393). l) presunciones (art. porque sólo así puede allanarse la parte contraria al promovente de la prueba. a cada medio de prueba que se promueve. g) la experticia (art 1422 a 1427). 201 a 212). los invocados por el actor en la demanda. puede el juez decidir si dicho objeto es o no manifiestamente impertinente y. m) la confesión (art. e) copias de documentos auténticos (1384 a 1385). Dentro de ese mismo orden de ideas. 1355 a 1382). MEDIOS DE PRUEBA Son los instrumentos procesales que son susceptibles de proporcionar un dato demostrativo de la existencia de uno o más hechos y que sirven para reconstruir los acontecimientos y mediante los cuales se manifiestan las fuentes de prueba sobre el conocimiento o registros de hechos. 1386). modificativos o extintivos. son medios de prueba la experticia. b) prueba de filiación paterna (art. por ello.el nuevo Código de Procedimiento Civil ha establecido una conducta en relación con los alegatos de las partes. Y solo ha sido hasta el nacimiento del Derecho Procesal Moderno. aunque a veces resulte injusto. sólo expresando con precisión lo que se quiere probar con el medio que se ofrece. h) la inspección ocular (art. Identificación precisa de que se pretende probar con el medio de prueba que se ofrece).

429 a 450). el cumplimento de formalidades y en segunda fase. el principio de la licitud material de la prueba. Ver art. sino que trasciende el campo general de éste para extenderse a todas las ciencias que integran el saber humano e.P. 7) Inspección judicial (art. 9) reproducciones.451 a 471). 10) la exhibición (art. que señala el caso concreto y luego por analogía jurídica. que atañen sólo a determinada rama del Derecho. 2) oposición y admisión (art. Rodrigo Rivera Morales. el conflicto (12p). en su pretensión de buscar las causas o explicaciones que conduzcan a esclarecer los hechos para proporcionar al juzgador una verdadera convicción sobre estos acontecimientos. RÉGIMEN PROBATORIO DENTRO DEL PROCESO PENAL VENEZOLANO. 22 del COPP. 433).403 a 419).C y art. 3) posiciones juradas (art. 2) Las pruebas en el Derecho Venezolano. el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana critica.385). inclusive.. 4) Juramento decisorio (art. a través del raciocinio. Bibliografía: 1) Jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia. 8) prueba de testigos.813 a 818). la noción de prueba no solo tiene relación con todos los sectores del Derecho.son los actos jurídicos procesales en que intervienen las partes y el Juez.397 a 398). que se ha desarrollado en el proceso".. La cual consiste en dejar al Juez formar libremente su convicción para apreciar y valorar las pruebas. 507 C. El principio de legalidad de la prueba abarca dos aspectos fundamentales: En primera fase. 13) averiguación sumaria en interdicción (art.472 a 476. 420 a 428). SISTEMA ADOPTADO POR EL DERECHO VENEZOLANO. como es el caso del Decreto Ley Sobre mensajes de datos y Firmas Electrónicas. 432).477 a 501). Además de estos medios en otras leyes y tratados se encuentran formas especificas para probar determinados hechos. permitiéndole decidir. el juicio razonado en la apreciación de los hechos. 14) prueba anticipada o retardo perjudicial (art. copias y experimentos (art. 5) de la prueba por escrito (art. . se verá que ley es aplicable. A menos que exista una regla legal expresa para valorar el merito de la prueba.733). A diferencia de lo que ocurre con ciertas instituciones y conceptos jurídicos. 938). DEFINICIÓN DE PRUEBAS Según Parilli. 6) la experticia (art. 11) publicaciones de periódicos y gacetas (art. y si cual será la forma particular de probar. Pero obligándole a establecer fundamentos de la misma. (art. Además de la sana crítica entra en juego. 12) prueba de informes (art.436 a 437). CONCEPTO DE PRUEBA.señala como medios de prueba: 1) libertad de medios (art.502 a 505). (2001) ".

C.a la vida práctica cotidiana. salvo disposiciones especiales. de los cuales tenga conocimiento. la eficacia de la misma.C. En sentido amplio. para convencer al juzgador de la existencia o no de un dato procesal determinado. o simplemente por experiencia. de que las partes hagan depender la decisión del asunto". para así llevarlo al conocimiento de la verdad procesal. E. de una u otra forma.V). clara.P. Consiste en la valoración de un hecho atinente al proceso.P. Artículo 451 y ss. Artículo 403 Código de Procedimiento Civil (C. Artículo 429 y ss. DEFINICIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA Son los instrumentos que sirven. por parte de un observador con preparación especial. se hace por medio de documentos en la forma previamente establecida en las leyes procesales.C. LA CONFESIÓN.C. y le comunican este al juez. precisa y comprensiva del hecho o los hechos. Es propia de las partes que actúan en juicio. obtenida por el estudio de la materia a que se refiere el hecho. La Doctrina señala que la valoración de la prueba proviene de los conocimientos del Juez. Son llevados al proceso por las partes mediante reglas o proposiciones previamente establecidas en la Ley. Carnelutti considera la prueba no sólo al objeto que sirve para el conocimiento o el hecho. El Juez emitirá su decisión conforme a la convicción que obtenga de las pruebas dadas por las partes.V. Artículo 1400 al 1405 del Código Civil Venezolano (C. C. define a la prueba como un equivalente sensible del hecho que habrá de valorarse. C. Puede ser propuesto en cualquier estado y grado de la causa. .P. Consiste en contestar bajo juramento las posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes. LA PRUEBA DOCUMENTAL. luego de analizar cada una de ellas siguiendo las normas relativas a la manera de valorarlas. conforme a los medios permitidos en la Ley. en todos los juicios civiles. D. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE PRUEBA A. sino también la certeza o convicción que aquel proporciona. Artículo 420 C.C). o del conocimiento de éstos.C. C. Artículo 1422 al 1427 del C.P.C. JURAMENTO DECISORIO.V. Artículo 1406 al 1421 C. B. LA EXPERTICIA. Artículo 1355 y siguientes C. Dada por aquellas personas que han tenido conocimiento acerca de determinado hecho o hechos. También llamada literal o prueba por escrito. es decir. DEFINICIÓN DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA La apreciación o valoración de la prueba es el mérito que le otorga el Juez a la forma como las partes intentan demostrar los hechos. y que estos le llevan a precisar el mérito de la prueba. LA PRUEBA DE TESTIGOS.V. Es una declaración "breve. Se la puede concebir como la razón o argumento mediante el cual se pretende demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de un hecho.C.

Artículo 124 del Código de Comercio (C. Con facturas a libros mercantiles de las partes contratantes. OTROS MEDIOS DE PRUEBA: a. Artículo 128 C.C. Son las consecuencias que la Ley o el Juez sacan de un hecho conocido para establecer un desconocido. cosas. Los que señala el Código de Comercio. telegramas y otras anotaciones: Artículo 1371 al 1379 C. porque no se .para el esclarecimiento de lo planteado en el proceso.C. LAS PRESUNCIONES.C. Artículo 1387 y ss. salvo los casos de disposición contraria de la ley".V. G.Com: "La prueba de testigos es admisible en los negocios mercantiles. Artículo 1428 al 1430 C. Con telegramas de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 1375 del Código Civil.P. firmados por las partes. Cartas misivas. Artículo 472 C.C. según lo establecido en el artículo 38.V. con el objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa. Con los libros de los corredores. Con documentos privados.V. lugares o documentos. cualquiera que sea el importe de la obligación o liberación que se trate de acreditar. extendiéndose tanto a los hechos del mundo interno como del externo.C. según lo establecido en el artículo 72. C. Artículo 505 in fine C. con tal que sean de importancia para el dictamen. Con declaraciones de testigos. Con cualquier otro medio de prueba de la ley civil".V OBJETO DE LA PRUEBA Lo podemos definir como todo aquello sobre lo cual puede recaer la prueba.P. LA INSPECCIÓN JUDICIAL.C. F. Consiste en el examen que hace el juez sobre personas. Artículo 1394 al 1399 del C. El objeto de la prueba viene a ser una noción objetiva.P. deviniendo en algo completamente objetivo y abstracto. Con los extractos de los libros de los corredores.C. y aunque no haya principio de prueba por escrito. COM): "Las obligaciones mercantiles y su liberación se prueban: Con documentos públicos. Artículo 477 y ss C. en la forma prescrita por el artículo 73.

PRINCIPIO DE LA EFICACIA JURÍDICA Y LEGAL DE LA PRUEBA. o bien cada una por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho. en tal caso. La noción lógica de la prueba supone una relación de sujeto a objeto. debe ser examinado y apreciado por el Juez para . es menester señalar que en el proceso sólo los hechos son objeto de prueba. siempre y cuando éste último tenga facultades para hacerlo (auto para mejor proveer). 1. Este principio complementa al anterior. tenemos que el lapso probatorio no se abrirá en los casos establecidos en el artículo 389 ejusdem. así por ésta como por la contestación. convengan en ello. 2° Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. a veces hay varias pruebas de una misma clase (varios testimonios. deberá presentarse hasta el acto de informes‖. la cual. como tal. Si la prueba es necesaria para el proceso. sino el panorama general probatorio del proceso. porque sería desconocer la publicidad y la contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio. sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga de los mismos. Expuesto lo anterior. 3. pero recae sobre hechos determinados sobre los cuales versa el debate o la cuestión voluntariamente planteada y que debe probarse. de común acuerdo. PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA Y DE LA PROHIBICIÓN DE APLICAR EL CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ SOBRE LOS HECHOS. 4° Cuando la ley establezca que sólo es admisible la prueba instrumental. debe tener eficacia jurídica para llevarle al Juez el convencimiento ola certeza sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al litigio o a la pretensión voluntaria. o con los5instrumentos que presentaren hasta informes. por constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por ambas partes. varios documentos).contempla en ella la persona o parte que debe suministrar la prueba de esos hechos o de alguno de ellos. esto en atención al concepto. pero como toda regla admite su excepción. sin cuyo conocimiento el Juez no puede decidir. Generalmente la prueba que se aporta a los procesos es múltiple: a veces los medios son diversos (testimonios. Se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial. o sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos. 3° Cuando las partes. Significa este principio que el conjunto probatorio del Juicio forma una unidad y. documentales). Carnelutti define el objeto de la prueba como el hecho que debe verificarse y donde se vierte el conocimiento motivo de la controversia. a saber: 1° Cuando el punto sobre el cual versare la demanda. ser de mero derecho. aparezca. estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el Juez. 2. PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE LA PRUEBA. DIVERSOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PRUEBA JUDICIAL EN EL PROCESO CIVIL. lo que permite dividirla en mediata e inmediata. por ser esencial al resultado del juicio y así lo pauta la norma adjetiva venezolana contenida en el artículo 388.

se relaciona con los principios de unidad y comunidad de la prueba. persigan o no contradecir las aducidas por el contrario. Consecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad. la contradicción y la igualdad de oportunidades que respecto a ella se exigen. No es otra cosa que la parte contra quien se opone una prueba. que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que sólo a quien la incorpora al proceso es a quien beneficie. 7. Se relaciona íntimamente con el principio inmediatamente anterior. debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o no del hecho a que se refiere. Significa que debe permitirse a las partes conocerlas. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LA PRUEBA. es apenas natural que gocen de oportunidad para intervenir en su práctica y con el de lealtad en la prueba. como lo hay en éste. objetarlas si es el caso. intervenir en su práctica. una vez introducida legalmente al proceso. debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla. si tiene su unidad y su función de interés general. esto es. Es decir. pues ésta no puede existir sin la oportunidad de contradecirla. con todo. 9. puesto que. con la prueba sucede lo mismo que con la acción: primordialmente ambas protegen el interés público y general (interés del estado = Tutela Jurisdiccional Efectiva)en la declaración o realización de los derechos o su satisfacción coactiva por la vía jurisdiccional del proceso. hay un interés público indudable y manifiesto en la función que desempeña en el proceso. sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria. Para que exista esta igualdad es indispensable la contradicción.confrontar las diversas pruebas. este principio significa algo más: que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas. en la acción28y en la jurisdicción. es decir. pero no se identifica con él. 5. ya que si las partes pueden utilizar a su favor los medios suministrados por su adversario. Es consecuencia de su unidad y comunidad. puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme. a pesar de que cada parte persiga con ella su propio beneficio y la defensa de su pretensión o excepción. 6. PRINCIPIO DE LEALTAD Y PROBIDAD O VERACIDAD DE LAPRUEBA. si la prueba es común. no debe usarse para ocultar o deformar la realidad. El principio in comento es consecuencia directa de los anteriores. PRINCIPIO DEL INTERÉS PÚBLICO DE LA FUNCIÓN DE LA PRUEBA. PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA. 8. discutirlas y luego analizarlas para . 4. Siendo el fin de la prueba llevar la certeza a la mente del Juez para que pueda fallar conforme a Justicia. de la lealtad. que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes. debe provenir de la iniciativa de las partes intervinientes. que bien puede invocarla. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PRUEBA. incluyendo en esto el ejercicio de su derecho de contraprobar. para tratar de inducir al Juez en error o engaño. TAMBIÉN LLAMADO DE ADQUISICIÓN. sino que dicha lealtad y probidad o veracidad. PRINCIPIO DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA.

Este principio contribuye a la autenticidad. Este principio versa sobre la formalidad de tiempo u oportunidad para su práctica y se relaciona con el de contradicción y lealtad. para la desestimación de s testimonio. Los primeros se refieren a las circunstancias de tiempo. Este principio implica que la prueba está revestida de requisitos extrínseco se intrínsecos. que no alcance a controvertir. procuran que con ella se busque en realidad el convencimiento del Juez sobre hechos que interesan al proceso y no lesionar el patrimonio moral o económico de la parte contraria. violencia y de inmoralidad en el medio mismo. . error. enemistad o dependencia económica. pertinencia y validez de la prueba. modo y lugar. bien durante la fase preparatoria. por sí sola. la lealtad e igualdad en el debate y su contradicción efectiva. pero también significa que el examen y las conclusiones del Juez sobre la prueba deben ser conocidas por las partes y estar al alcance de cualquier persona que se interese en ello. PRUEBA TESTIMONIAL: A) LA CUALIDAD DE TESTIGO El testimonio es el medio de prueba que consiste en tratar de comprobar o refutar la ocurrencia de ciertos hechos a través de las manifestaciones que realizas determinadas personas. como dolo. cumpliendo así la función social que les corresponde. PRINCIPIO DE FORMALIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA. oportunidad. resolviendo primero sobre34su admisibilidad e interviniendo luego en su práctica. por lo cual no existe aquí procedimiento para la tacha de testigos por razones de parentesco. amistad. respecto a las partes. pero en el sistema acusatorio donde impera la exclusión de las tarifas legales. o que se propongan cuestiones sobre las cuales no pueda ejercitar su defensa. PRINCIPIO DE LA INMEDIACIÓN DE LA PRUEBA. distintas del imputado y de la víctima. a diferencia del sistema inquisitivo.poner de presente ante el Juez el valor que tienen. con él se persigue impedir que se sorprenda al adversario con pruebas de último momento. El testimonio es el medio de prueba por excelencia en el proceso penal. como sería la reconstrucción total de un delito sexual o de una unión extramatrimonial para establecer la concepción. los segundos contemplan principalmente la ausencia de vicios. 11. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN DE LA PRUEBA. Cualquier falta de imparcialidad o de objetividad en el testigo simplemente debe ser puesta de manifiesto mediante la contraprueba eficiente. como ocurriría con la exhibición de escritos sobre escabrosos secretos familiares que en nada influyan sobre el litigio y lo alegado en autos. en alegaciones oportunas. seriedad. Para la eficacia de la prueba. consideramos que puede definirse al testimonio como la manifestación que realiza un tercero en el proceso ante un funcionario legalmente facultado para recibirla. Por tanto. la relación de la persona del testigo con el acusado o con la víctima no es óbice. el cumplimiento de sus formalidades. 10. muy lejos de cierta doctrina demasiado inficionada de dispositivismo procesal civil. 12. es indispensable que el Juez sea quien de manera inmediata la dirija. a las que denominamos testigos.

En cuanto a quienes pueden ser testigos en el proceso penal. corresponderá al tribunal competente valorar la eficacia de la crítica del testimonio en los fundamentos de la decisión que corresponda. es la inevitabilidad de que los imputados y sus defensores conozcan su identidad En tal sentido el testigo debe realizar su deposición por escrito en la fase preparatoria y luego. lo que obviamente requiere recursos. llegando hasta la dotación de nueva identidad o domicilio. de manera personal y directa. organización y celos por el deber. hay que señalar que pueden serlo todos aquellos terceros que estén en capacidad de aportar un conocimiento útil al proceso. a través del Ministerio Público. es deber ineludible del Estado.INFORMANTES RESERVADOS: que son personas que suministran datos a los investigadores penales. Tampoco es aceptable que se reciba. ya que uno de los efectos ineludibles del proceso respecto a los testigos. Por tanto. alegando que estos pueden intimidarlo. GRUPOS: 1. y en todo caso. Es imposible e inaceptables que los testigos en el juicio oral no declaren en presencia de los imputados. frente al tribunal y las partes en el juicio oral. 2. no es. sobre situaciones o asuntos que conocen principalmente por razones de trabajo. convertirlo en testigo. 332 y 349) y el testigo que este disponible para el juicio oral tiene que declarar en la sala de juicios y frente a las partes. la condición de testigo no depende de que exista un proceso jurisdiccional. es decir. una situación de la vida material. es decir. pero que no pueden ser identificados en el proceso. voluntad. ya bien sea por razones de seguridad de sus personas o por tratarse de agentes encubiertos de los cuerpos policiales. con independencia de que el testigo. porque allí no se trata de una posible circunstancia insuperable de inasistencia al juicio oral (como el enfermo terminal o el turista extranjero). Por exigencia del principio de inmediación. se convierta en un sujeto o interviniente procesal LOS INFORMANTES SE CLASIFICAN EN DOS GRANDES INFORMANTES RESERVADOS E INFORMANTES PÚBLICOS. Cuando los dichos de los informantes no puedan ser constatados por medios distintos a su testimonio. por vía de prueba anticipada. una vez que viene al proceso a rendir testimonio. la declaración de un testigo que se encuentre amenazado de muerte por una organización criminal. Es entonces cuando surge la necesidad de brindarle protección al testigo.INFORMANTES PÚBLICOS: son aquellos funcionarios públicos o personas particulares que proporcionan datos. atendiendo a requerimientos del Ministerio Público o de los tribunales: Un ejemplo . una categoría procesal. pues la presencia de los imputados en el juicio oral es un derecho de estos (COPP arts. generalmente mediante informes escritos. bien porque hayan presenciado directamente un evento o porque hayan conocido de el por otros medios.durante el interrogatorio mismo en juicio oral o en los informes orales conclusivos del debate.. las autoridades de investigación penal deben valorar la posibilidad de traer el informante al proceso. El protegerlos desde que surjan como tales testigos hasta mucho mas allá del juicio oral.. En los casos de los testigos que deban declarar contra la delincuencia organizada o contra delincuentes violentos. en esencia. sino una circunstancia absolutamente objetiva.

clásico de este tipo de informe es aquel que los jueces solicitan a los jefes de recursos humanos de las empresas y organismos para que les informen. vale decir. que les informen cuantos documentos de ventas de lote de terrenos fueron otorgados en una unidad de tiempo indeterminada. decirle por que se le investiga y brindarle la oportunidad de rendir una declaración indagatoria. en el curso de la fase preparatoria de un proceso penal donde se investigan estafas inmobiliarias. por escrito. por escrito y ante el funcionario encargado de la instrucción o sus delegados (allí donde la Ley lo permita). el Ministerio Público puede solicitar a los registradores públicos de una comarca. sino lo conoce a través del testigo. se le . El testigo es órgano de prueba porque es persona que aporta información en el proceso. cuales son los ingresos que recibe allí tal o cual trabajador. pero el testigo puede ser objeto de prueba si se tratase de examinar las condiciones personales del testigo o su situación respecto al hecho juzgado. para excluir la responsabilidad a los imputados o para probar cualquier otro hecho de relevancia en el proceso. Recuérdese que cuando se trae por primera vez al proceso al imputado en la fase preparatoria precisamente para hacerle saber que se le tiene por tal. cuya constatación de penda del testimonio de algunas personas. para comprobar la participación de ciertas personas en ellos. el cumplimiento de la instructiva de cargos como acto reclamado por el derecho a la defensa en el sistema acusatorio. Normalmente la prueba de informes se desvirtúa por medios periciales o documentales. En otro orden de ideas. pues de las declaraciones de los testigos puede depender la acreditación de los hechos que ameritan la incoación del proceso. El testimonio es fuente prueba si del resulta el dato útil a la investigación B) NECESIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS EN LA FASE PREPARATORIA Cuando hayan hechos que revistan especial relevancia para la determinación de la existencia de hechos que implican caracteres de delito. a fin de comprobar su veracidad e imparcialidad. La necesidad de esa declaración viene dictada por la función de la prueba en el proceso penal acusatorio y por la necesidad de salvaguardar el derecho a la defensa del imputado. Igualmente. o si se considera que una particular relación con las partes pudiera haber influido en sus informes. mas concretamente del testimonio. pero los informantes públicos bien pudieran ser llamados a testificar si se plantea una discusión acerca de la falsedad o veracidad de lo informado o sobre su actitud al brindar la información. la testifical es un medio indirecto de prueba pues quien debe ser convencido (el destinatario de la prueba) no toma conocimiento directamente del hecho que se investiga. el inicio de la fase preparatoria. estas deberán declarar en la fase preparatoria. En estos casos los que proporcionan la información son meros informantes si no existe controversia respecto a los datos aportados por ellos y los datos aportados son clasificados dentro de la categoría de prueba de informes per se. por la persona del imputado.

para cumplir la exigencia de dar acceso al imputado de la prueba incriminatoria. Por una parte los que estiman que de conformidad con el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. levantada conforme a las disposiciones de Ley (COPP art. 131). al tiempo que si fuera el juez de control. La declaración de testigos durante la fase preparatoria debe realizarse ante los fiscales instructores o ante los funcionarios designados por estos (auxiliares de la fiscalía o funcionarios policiales) y dicha declaración debe constar en un acta. no basta que el Fiscal de Ministerio Público que deba hacer la instructiva de cargos o acto imputatorio (COPP art. pues tal mención debía estar contenida entre los articulo 222 al 229. Esta lamentable omisión produce dos efectos interpretativos absolutamente contrapuestos. no tendrían valor probatorio alguno en esa fase y no podrían ser controladas por el imputado y la víctima. así como el carácter acusatorio del Código Orgánico Procesal Penal cuyas declaraciones no constatarán por escrito en las actuaciones. De tal manera. 169) y dicha declaración debe ser accesible al imputado y su defensor. referidos al testimonio como medio de prueba. En este caso la función de la prueba testifical como cualquier otra en esta etapa del proceso. es la de justificar la imputación inicial o conferimiento de la condición de imputado. Ahora bien. 1 y COPP art. 130) le diga al imputado y a su defensor (que debe estar presente de manera obligatoria) que hay varios testigos que le incriminan. relativos a la tramitación de la fase preparatoria. 49 num. 304 y 308) Es cierto que el Código Orgánico Procesal Penal no dice de manera clara y terminante que los testigos en la fase preparatoria deben declara ante un fiscal del Ministerio público o funcionario de la policía de investigaciones penales que el delegue. a tenor de lo dispuesto en los articulaos 222. o en los artículos del 300 a l 314. entonces él se . quienes tiene derecho de leerla e inclusive de obtener copia de esta (arts. los testigos en la fase preparatoria declaran ante el fiscal del Ministerio Público encargado de la instrucción de la causa. o que para ser verdaderos testigos deben ser declaradas ante el juez de control. el fiscal a cargo de la instrucción tiene que mostrarle las actas donde consten las declaraciones de esos testigos y para ello es menester que les haya tomado ya esa declaración. que solo mencionan al tribunal y no al Ministerio Público. en el entendido de que es principio cardinal del proceso penal acusatorio el investigar para después imputar. De ninguna manera. C) RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO EN LA FASE PREPARATORIA En los procesos penales acusatorios donde la instrucción está a cargo del Ministerio Publico. o funcionario de la fiscalía o de la policía que el designe.tiene por poner de manifiesto las pruebas que obran en su contra (CRB art. 225 y 229 ejusdem. esta forma de interpretación traería malas consecuencias puesto que hará nugatorios los principios de igualdad en el debate y del derecho a la defensa. los testigos de la fase preparatoria son meros informantes.

puede ordenar directamente y en motu proprio. el tribunal que se encuentre conociendo en cualquier estado y grado del proceso. La obligación de las personas a concurrir a testificar. si las personas que deban dar su testimonio no están obligadas a concurrir al llamado de la autoridad instructora. de manera expresa e inequívoca a los jueces en sus artículos 222 y 310. haciendo altar por los aires el carácter acusatorio del proceso Por otro lado los que abogan por que se siga las reglas de la lógica procesal acusatoria y la naturaleza de las cosas. Una de ellas es la de las personas que se encuentran in situ. 222. En el COPP estas facultades están conferidas. tal y como reside en los artículos 108 numerales 1 y 2 130 131. que los testigos declaren ante el fiscal del Ministerio Publico o el funcionario policial que el delegue en presencia de representantes de las partes (cuando sea posible)y por escrito. ya sea policía. es decir. fiscal o juez. 250 y 310 del Código Orgánico Procesal Penal. sujeto admisor y ordenador de la prueba en la fase preparatoria. Cuyo contenido se supone aplicable a todas las fases del proceso. en tanto que el Ministerio Público. D) FORMALIDADES DE LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS EN LA FASE PREPARATORIA D. pude solicitar al Juez de Control un mandato de conducción por la fuerza pública de aquellas personas que se encuentren renuentes a declarar. en este sentido. medidas coercitivas contra el testigo renuente. los que se encuentran en el lugar y hora de comisión del delito o de la inspección del .1) OBLIGACIÓN DE CONCURRIR A TESTIFICAR. con carácter de obligatoriedad a los testigos ante sí y de hacerlos concurrir por la fuerza pública si no concurrieren voluntariamente a prestar testimonio. contrario a la naturaleza del sistema acusatorio existente en otros países. D. en la que todos los días son hábiles. con carácter de obligatoriedad y con poder conminatorio. consideran que no queda otra solución que asumir las exigencias mismas del Código Orgánico Procesal Penal. se refiere ante todo al deber de concurrir al llamado de la autoridad o funcionario que esté a cargo de la instrucción. Por lo tanto el órgano que directamente este encargado de la investigación en fase preparatoria debe tener las facultades o prerrogativas necesarias para convocar. no contiene normas omnicomprensivas que faculten a las autoridades del proceso penal (judiciales. El Código Orgánico Procesal Penal.2) TIEMPO HÁBIL PARA DECLARAR En la fase preparatoria. El desarrollo de la fase preparatoria es pues inconcebible. los testigos pueden ser llamados a declarar en todo momento. En el caso del art.convertiría en instructor. Pero en esto hay que diferenciar dos situaciones. fiscales o policiales) a citar a los testigos y traerlos al proceso y hacerlos declarar. incluida claro está la fase preparatoria.

para lo cual bastara que así lo solicite el fiscal instructor respectivo. D.3) FORMA Y CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN: La declaración del testigo en la fase preparatoria será reconocida por escrito. Pero otro caso es de las personas que van apareciendo según alcanza el proceso. para lo cual será . después de lo cual todos los intervinientes firmarán el acta. en su caso. D. 295). actuando conjunta o separadamente. cuando la Ley lo exija. a menos que la urgencia del caso indique otra cosa. la identificación o generales del declarante. así como la solicitud de que se le permita estar presente en el interrogatorio a fin de formular las preguntas y observaciones que a su derecho convengan. y de que se le ha advertido de las penas con que la Ley castiga el delito de perjurio. D.4) JURAMENTO: El juramento se considera todavía en muchos países una garantía de decir la verdad. etc. expediente. el asunto de que se trata (causa. con independencia de la hora del estado del tiempo. El Ministerio Público incorpora testigos a la fase preparatoria como resultado de los órganos de policía y de la suya propia. en la fase preparatoria. En el COPP se observa esa tendencia. pero deberá solicitar el mandato de conducción al juez de control en el caso del artículo 226. como por el querellante y por el imputado y su defensor. el Ministerio Publico puede citar a cualquier persona a declarar como testigo. pues la frescura de su testimonio es sumamente importante. pueden solicitar al fiscal instructor que interrogue a los testigos que le indiquen. sino del deber de decir la verdad y no hay ninguna norma que regule la norma testimonial como juramento (arts. Si como resultado de esa actividad aparecen personas que conozcan de los hechos investigados podrían ser llamados a testificar.5) INCORPORACIÓN DE TESTIGOS A LA FASE PREPARATORIA: Los testigos son incorporados a la fase preparatoria tanto por el Ministerio Público. El imputado y su defensor. Para resumir. le hubieren formulado.lugar del hecho. pues en el artículo 222 no se habla de juramento. A estos testigos se les puede interrogar de inmediato.). de ser admitidas. pero en virtud de la gran cantidad de religiones que existen se observa una clara tendencia abolicionista del juramento como figura procesal. el contenido general de su dicho y las preguntas que el funcionario actuante o las partes. mediante un acta en la que se exprese día y hora y lugar de la comparecencia. la expresión de que el testigo ha sido juramentado. 222-236). a estas hay que llamarles en horas convencionales de trabajo. El querellante podrá solicitar sean interrogadas como testigos las personas que considere conveniente (COPP art. sus posibles vínculos con las partes o la ausencia de estos. funcionario actuante o ante el cual se rinde declaración. en relación con el 222 y el 310 ejusdem. indicándole los nombres y direcciones de los testigos que desea sean citados a declarar y los extremos sobre los que desea sean interrogados.

Ver COPP art. Cuando el careo se produce en la fase preparatoria puede grabarse. 356 D. aun cuando puede darse el careo entre testigos e imputados. De tal manera que en la fase intermedia no se incorporan nuevos testigos a la causa. En términos generales.menester que le señalen sus nombre.7) LOS TESTIGOS EN EL JUICIO ORAL: En el juicio oral los testigos oportunamente propuestos por las partes y admitidos por los tribunales deben declarar. En esto existen dos sistemas claramente diferenciados: el sistema anglosajón o del Common Law y el sistema eurocontinental. promueven. que es el que sigue el COPP. se muestran imágenes representativas de un . direcciones o sitios donde pueden ser citados o localizados. frente el tribunal y a las partes.6) LOS TESTIGOS EN LA FASE INTERMEDIA: En la fase intermedia. desconocido hasta entonces. inicialmente por las partes que lo propuso. las manifestaciones quedaran asentadas en el acta exhaustiva o registro. pudiera revertir excepcionalmente importante para el proceso.8) EL CAREO: El careo es considerado por muchos doctrinarios como una modalidad o actividad complementaria de la prueba testifical. ya sea para probar los hechos que alegan. Proponen y ofrecen los testigos que consideren convenientes. Esos testigos deben ser promovidos de entre los mismos que han declarado en la fase preparatoria. a fin de que sean escuchados en el juicio oral. D. Tanto el querellante como el imputado y su defensor pueden promover testigos durante la fase preparatoria. pero cuando se produce en el juicio oral. a menos de que hayan sido escuchados ya por la vía de la prueba anticipada. D. a menos que después de precluida esta aparezca alguien cuyo testimonio. filmarse o recogerse en un acta. luego por las demás partes y finalmente por os miembros del tribunal. conforme al principio de in mediación de la prueba. entendemos por documento todo medio material donde se recojan manifestaciones de voluntad. PRUEBAS DOCUMENTALES: A. mediante sus escritos polémicos. como para desvirtuar los hechos que pretende establecer el Ministerio Público. El careo está regulado en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. bajo juramento o con obligación de decir la verdad. sino se les promueve solamente para el juicio oral. entre imputados. las partes. entre imputados y victimas y entre víctimas y testigos. Los testigos deben ser interrogados. LA CONDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO.

cuando hablamos de documentos falsificados. su connotación objetiva y su representatividad. las actas procesales que recogen diligencias de investigación en la fase preparatoria pueden tener el efecto del . Pero jamás. es decir. Pero también se usan los documentos para calzar indicios. De tal manera. jamás.estado de cosas pasadas o se deje constancia de la ocurrencia de ciertos actos o hechos. ya que por su carácter histórico sólo informan al juez y a terceros sobre hechos pasados que no han podido contemplar directamente. constituyen medios indirectos de prueba. que por lo general son otros documentos. ya que el contenido del documento falso no puede hacer prueba de nada. su esencia material. como ya sabemos. Por lo tanto. para probar la existencia misma del delito. tanto por la actividad exclusiva de los funcionarios de investigación y jurisdicción. y solamente respecto a los hechos a que se refieran. como aquellos donde intervienen las partes o terceros. experticias o testimonios. y léase bien. La fuente de la prueba en los documentos está constituida por las manifestaciones o representaciones que ellos contienen. para probar o refutar los hechos y circunstancias que pueden ser constitutivos del tipo penal o de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que estén en discusión. pueden traerse al proceso documentos escritos. las decisiones de los jueces y fiscales y las solicitudes y alegatos de las partes. pues el documento es una cosa u objeto cosa con un significado que transciende su materialidad. o para probar la misma responsabilidad penal. en tanto que dicho documento es traído al proceso como pieza de convicción (evidencia material) del delito de falsificación junto con las pruebas de su falsedad. La variedad en esto es infinita y tiene que ver. Los documentos que tienen cabida en el proceso penal. o bien sea que se trate de falsificaciones materiales o referidas a la sustancia del documento. se usan los documentos tanto por los acusadores como por la defensa. ya sea que contengan declaraciones las propias partes que les afecten a sí mismas o a terceros o documentos en los cuales se deje constancia de determinados hechos naturales o actos humanos. y en razón del principio de prueba libre imperante en el proceso penal acusatorio. Esta definición agota los cuatro caracteres doctrinarios fundamentales que distinguen lo que puede considerarse documento a los efectos procesales: su carácter histórico. por su origen se clasifican en dos grupos: documentos intraprocesales y documentos extraprocesales. sino prueba material. Dentro de este rango de documentos. de las pruebas materiales (simples objetos). en el proceso penal. bien sean públicos o privados. solo tienen fuerza de documentos públicos las certificaciones legalmente expedidas de las decisiones judiciales firmes. Estas características diferencian al documento. la absolución o la condena. con el tipo de delito que se esté ventilando en el proceso. muchas. el documento cuestionado no constituirá prueba documental. lo cual es muy poco frecuente. LOS DOCUMENTOS INTRAPROCESALES son aquellos que se forman en el curso del proceso. LOS DOCUMENTOS. Se trata de las actas que recogen los actos procesales. tales como la inexistencia de mérito para incoar el proceso y la existencia de las causas que motivan el sobreseimiento. como veremos luego. bien sea que se trate de falsificaciones ideológicas o relativas al contenido.

etc. a los efectos de la prueba eficiente del delito. un hecho delictivo que haya cometido. LOS DOCUMENTOS EXTRAPROCESALES son aquellos que no son formados en el seno del proceso ni con motivo de éste y que son incorporados al proceso por los órganos de investigación. libros. o simples cartas personales. pequeñas notas personales. da fe pública de relaciones lícitas y generalmente asumidas por aquellos a quienes se les oponen dichos documentos en juicio. filmaciones. diarios íntimos. y después no muere. para determinar si los escritos fueron realizados por la mano de los imputados o con . Obviamente. es siempre susceptible de sana crítica y puede ser descartada por el juez por razones de simple máxima de experiencia sin que sea menester que el imputado produzca prueba alguna en contrario. pues es mucho más frecuente que las autoincriminaciones o incriminaciones de terceros se encuentre en anotaciones personales. epístolas familiares. y ello por una muy simple razón: las actas del proceso penal que recogen el resultado de diligencias de investigación. el documento público es de menor importancia que el documento privado. será necesario que los acusadores promuevan alguna forma de experticia caligráfica o grafotécnica. impresiones de fax o telex y cualquier clase de impresos que contengan textos en los que pueden apreciarse manifestaciones de voluntad o reseña de hechos. son realizadas o bien sin la intervención del imputado o contra su voluntad. sobre todo las que se forman para fijar evidencia incriminatoria. Por otra parte. La explicación de lo dicho es sencilla. es decir. si alguien hace constar en un documento público. por lo cual. Los documentos extraprocesales son. la otra. De tal manera. un testamento mortis causa por ejemplo. por dos razones contundentes: la una. por lo general. mensajes de amenaza o intimidación o cosas por el estilo. es siempre sospechosa en el proceso penal acusatorio que se rige por el principio de prueba libre (―favor regulae‖). así como también fotografías. por las partes o por terceros. para desvirtuarlos tendrían que probar en contrario. por ejemplo.documento público civil. grabaciones magnetofónicas. notas de amor. preexistentes al proceso y pueden consistir en escrituras públicas otorgadas ante registradores o notarios. certificaciones de actas procesales o decisiones judiciales recaídas en otros procesos. El documento civil en tanto. Los documentos públicos muy raramente y sólo por error. porque se trata de una manifestación extrajudicial y. facturas mercantiles. salvo prueba en contrario. entonces dicha manifestación no tendrá valor por sí sola como confesión en un proceso penal acusatorio. cuando en un proceso penal se hagan valer contra los imputados este tipo de documentos. es decir hacer plena prueba del hecho a que se refiere. y más difícil que el funcionario de curso al documento. El acta de un allanamiento. porque la confesión no es prueba en ese sistema procesal. publicaciones periódicas. pueden ser prueba eficiente de un delito porque nadie ocurre ante un funcionario público para hacer constar hechos que constituyan delito o para realizar negocios jurídicos que pudieran constituir delito: Es difícil que alguien convoque a un notario para que de fe de un contrato de vicariato o de una operación de lavado de dinero proclamada como tal.

incluido. Es obvio que las normas de la legislación sustantiva civil sobre el valor probatorio de ciertos documentos. A veces. el proceso penal. También se usa la documental pública. a menos que se demuestren que son forjados. De todo lo antes dicho quedan claras dos cosas: una. su fecha y lugar de realización y en cuanto a los funcionarios que los han autorizado. como se dijo. ad substantiam actus. todo medio probatorio es admisible siempre que se refiera a hechos que tengan interés para la correcta solución del caso y cuando no esté expresamente prohibido por la ley. un funcionario corrupto. vienen al proceso penal generalmente para probar indicios. Esta eficacia probatoria. Los documentos públicos que dan fe de negocios jurídicos o de hechos naturales o actos humanos con relevancia jurídica (contratos. pues de conformidad con su artículo 198. y segunda. ha adquirido bienes que superan sus ingresos legales o que tienen cuentas mancomunadas con su amante en el extranjero. no coliden con esa libertad de prueba establecida en el Código Orgánico Procesal Penal. matrimonio. no consideran que los documentos puedan aportar mucho al proceso. claro está. que consagra la libertad de prueba. nacimientos. verbigracia. esto es existen normas sustantivas que establecen que la existencia misma de un acto depende de que conste en un documento público. por ejemplo. para hacer convicción de que el imputado era funcionario público al momento de solicitarle a otro dinero para atender su asunto en una oficina gubernamental. como Florian. como vimos al estudiar la naturaleza de las normas del derecho probatorio. etc. en cuanto a la eficacia que éstos puedan tener en el proceso penal para acreditar los hechos a que se refieren. etc. que los documentos públicos.. más que todo. para calzar indicios y por eso los autores que niegan la prueba indiciaria. Lo dicho anteriormente nos obliga a considerar cuál es el valor probatorio del documento público extraprocesal en el proceso penal acusatorio. impresoras de computación. los documentos de ese tipo tienen un efecto probatorio. por lo que deberán ser tenidos por buenos a menos que se pruebe lo contrario. los documentos se usan para acreditar que un imputado. sus otorgantes. Los documentos públicos en el proceso penal suelen utilizarse. para lo cual es también buena la libertad de prueba. como la Gaceta Oficial. o en papel existente en sus casas o lugares de trabajo. y así darle el carácter de sujeto calificado que exige una imputación de concusión.sus máquinas de escribir. sus contenidos. gozan de una presunción general de veracidad en cuanto a su forma. En este punto el Código Orgánico Procesal Penal es sumamente claro. adulterados o falsos en su . muerte. y para responder esa pregunta es necesario hacer algunas consideraciones. Así. que exponemos a continuación. que dichos documentos hacen plena prueba de los actos o declaraciones a que se refieren.). existen precisamente para crear certeza jurídica de actos lícitos y por ello están respaldados por la fe pública. incluso. que le viene conferida a esos documentos por la legislación civil opera en todos los campos de la vida donde deba ser establecida la veracidad de los hechos recogidos en esos documentos. es decir.

en materia de estado civil de las personas. Por otra parte. Sin embargo y como ya hemos visto. En cuanto a las actas del proceso penal. pues no es su función natural servir de marco de dilucidación de la validez o certeza de los actos civiles. la calificación de los hechos y la pena a imponer. que es lo . en el proceso penal el documento público puede ser refutado indirectamente. firmada por aquél y en la que le anunciaba que le mataría. con la agravante de que éstos no están protegidos por las mismas presunciones de validez que la legislación civil confiere a los documentos públicos. De tal manera. fecha y hora de su ocurrencia y al carácter de los intervinientes. por tanto de la presunción de validez iuris tantum respecto a los hechos que recogen. Esta forma d recolección puede ser a través de un expediente o legajo. en tanto que en el proceso civil los documentos tienen mucho más que ver con los hechos centrales del proceso. B. fotocopias o reproducciones simples. la nota encontrada en casa del occiso. Es necesario tener en cuenta también. La prueba documental en la fase preparatoria está indisolublemente ligada a la existencia de alguna forma de recolección de las actas procesales y de los documentos extraprocesales que se incorporen a la investigación y a la instrucción. no nos cabe la menor duda de que éstas tienen la fuerza del documento público y gozan. que excluye la libertas de prueba en ese ámbito dentro del proceso penal. y más aún si tomamos en cuenta que la forma en que está dispuesta la carga de la prueba en el proceso penal acusatorio comporta prácticamente el beneficio de desconocimiento de oficio de los documentos privados que puedan oponérsele al imputado. que no podrá admitirse como pruebas documentales en el proceso. porque de manera usual. 169 y 370). será inocua si no se reafirma con la pericial caligráfica respectiva. salvo cuando alguna situación relativa al estado civil de alguna persona haya sido alegada como cuestión prejudicial y el tribunal de lo penal se vea en la necesidad de resolverla. por lo cual. sus responsabilidades concretas. y en todo caso se exigirán originales o copias certificadas conforme a la ley civil. hacen fe respecto a las situaciones de hecho o al desarrollo de los actos procesales contenidas en ellas (COPP arts. el documento en este tipo de proceso viene a probar hechos periféricos y concomitantes a la conducta delictiva propiamente dicha. En ese caso es inobjetable que podrá articularse cualquier prueba para probar la situación alegada. sino cuando ello sea necesario a los fines de determinar la participación de las personas en el delito. Lo mismo ocurrirá con los documentos privados. laborales o administrativos. que es la que rige el ámbito de validez probatoria de los hechos de naturaleza eminentemente lícita y civil. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LA FASE PREPARATORIA. al lugar. lo cual no debe extrañar a nadie porque así ocurre también en el proceso civil. De ahí que hayamos dicho que la ley civil acudirá siempre aquí a suplir las carencias del ordenamiento procesal penal en ese ámbito. y que la policía y la fiscalía esgrimen como prueba.contenido. mientras no sean desvirtuadas por prueba en contrario. existe una regla iuris tantum en el final del primer párrafo del artículo 198. mercantiles.

mediante las diligencias de allanamiento y ocupación. desde que ordena el inicio de la investigación de fase preparatoria (COPP art. pero puede ser también a través del sistema de carpetas o cajas archivadoras que suelen usar los anglosajones. La defensa puede usar la prueba documental para desvirtuar cualquiera de esas situaciones antes mencionadas. 300) y para el querellante y el imputado y su defensor. sino únicamente de promoción y valoración en los siguientes sentidos: En la fase intermedia la prueba documental es objeto de promoción (ofrecimiento) por el Ministerio Público a los efectos de fundamentar la acusación (COPP art. el fiscal. principio bajo el cual todo el que muestre un gráfico. o simplemente mediante la solicitud de entrega. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LA FASE INTERMEDIA: La prueba documental en la fase intermedia no es objeto de búsqueda. Igualmente. el Ministerio Público tendrá la misión de buscar y asegurar la prueba documental. para el Ministerio Público. exhibición o copias certificadas de los documentos a quienes los tengan en su poder o custodia. conservación. 326 num. ni incorporación. El Ministerio Público producirá o incorporará al proceso. pero el querellante y el imputado y su defensor podrán impugnarlos una vez que sean parte y sepan de la incorporación. bien argumentando sobre los defectos o falta de cualidad probatoria de los mismos documentos que se le oponen a su representado. A su vez. comienza. desde que son parte en el proceso. y cualquier decisión adversa al promoverte puede ser reclamada ante el juez de control sobre la base del artículo 282 del mismo COPP. 5). el fiscal instructor debe resolver sobre la incorporación al proceso de los documentos que representen las demás partes. o bien trayendo al proceso otros documentos que pudieran probar lo contrario. una fotografía o un cuadro. los documentos que estime necesarios. de oficio o a instancia del querellante o del imputado y su defensor. según el caso. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO ORAL: La prueba documental es convertida en parte del debate oral (indicada) mediante su lectura. es decir. En este sentido. La oportunidad para producir o incorporar (promover) documentos a la fase preparatoria. los documentos se pliegan a la exigencia general de ―oralizar‖ todos los contenidos gráficos del juicio oral. en el curso del debate oral. debe explicar que se propone demostrar y describir su contenido. LA PRUEBA INDICIARIA: Definición de Indicio y de prueba indiciaria . de conformidad con el artículo 305 del COPP en concordancia con los apartes segundo y tercero del artículo 198 ejusdem.más cónsono con la tradición eurocontinental. en el escrito de la acusación debe señalar cuáles son los documentos que obran en el expediente y que apoyan su tesis acusatoria.

sino que debe obtener información acerca de ellos a través del examen de objetos o situaciones relacionados con tales hechos. modo como adquirió sus conocimientos. La prueba pericial es una prueba personal. su objeto no lo constituyen simplemente ―cosas‖ (armas. prendas de vestir. donde cada parte nombra uno y el tribunal nombra otro. la prueba pericial se agota. tales como años de experiencia. dado que ésta es la única fase en la que la fiscalía . pero ello es obvio. a quien se escoge por sus características y conocimientos. porque su esencia es el dicho o la opinión de una persona determinada. como es el caso del sistema acusatorio penal. si tenemos en cuenta que el experto no conoce directamente los hechos sobre los que debe dictaminar. Devis Echandia PRUEBAS TECNICAS: LA PRUEBA PERICIAL. cosas o situaciones. existe muy poca posibilidad de confrontación activa de las partes con los expertos y por ello la crítica de la prueba se ejerce a través de la presencia de representantes de las partes en la realización de las experticias o mediante una pluralidad de expertos. La prueba pericial o de expertos. El artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal no aclara que las facultades que tiene el Ministerio Público de ordenar experticias. no sólo respecto al modo de realizar las experticias. que basada en las reglas de la lógica y en las máximas de experiencia. sino también ―situaciones‖. se refiere únicamente a la fase preparatoria. informe u opinión que rinde una persona experta o docta en una materia determinada. sino a sus propias circunstancias personales. A. el perito o experto debe comparecer además de una audiencia oral. tales como conocer la trayectoria probable de un proyectil. En este tipo de procedimiento. como se infiere del concepto que hemos adelantado sobre la prueba pericial. CONCEPTO DE PRUEBA PERICIAL. artículos con huellas dactilares. es una prueba personal e indirecta. Por otra parte. etc. sobre personas. relacionados con los hechos del proceso. con el dictamen escrito que rinden los expertos y que se une a las actuaciones. bien por iniciativa de las partes o por disposición oficiosa de los órganos jurisdiccionales. donde debe responder a las preguntas de las partes. y otras por el estilo. sus relaciones probables con las partes. por lo general. etc. indiquen una probabilidad fehaciente de que una persona ha participado es un delito. En los procedimientos con predominio de la oralidad.Se denomina indicio al hecho probado del cual puede obtenerse una conclusión o juicio. porque el perito o experto es un medio entre el juzgador y los hechos que éste debe conocer. y tanto más es indirecta esta prueba.). el lugar donde pudo estar parda una persona. En los procedimientos con predominio de la escritura. que consiste en un dictamen. y que se someten a su consideración. Se trata de una prueba indirecta. llamada en la doctrina inferencia. con independencia de que puede apelarse a las fórmulas anteriores.

hurtos. secuestros. La palabra inspección proviene del verbo inspicere. LA INSPECCION No es una prueba. (2002): ´´… La actividad que desarrollan los órganos de investigación para comprobar el estado de cosas en los lugares públicos o privados. Por otra parte. robos. Sin embargo. lo establecido en los artículos 237 al 242 de COPP. el cual se incluirá en el expediente de fase preparatoria. Para LEONE ( s/f). en esa fase se entrega la pieza de convicción u objeto que constituya evidencia. es que solo es posible a los delitos de acción material (homicidio. etc. pues de conformidad con el principio de libertad de prueba. Aquellos delitos como desacato. es el medio de prueba mediante el cual el juez percibe directamente elementos para la reconstrucción del hecho y lo ubica entre las llamadas: pruebas Genéricas. esto es. ´´ La inspección o inspecciones practicadas en el lugar de los hechos pueden definirse como lo explicara PEREZ S. aun los que deban evacuar experticias a solicitud del imputado o de la víctima. sea una prerrogativa de la fiscalía. es decir. por cuanto se encuentra basada en el principio de ―impacto‖. determinados elementos probatorios. y lo define como: ´´ El acto procesal que realiza el juez bajo las modalidades prescritas por la ley. a los fines de determinar las características de éste y la posible identificación de los participes. sino meras conductas activas o pasivas las cuales no alteran el medio físico. sabotajes. por lo cual se le define como observación judicial inmediata. una de las características resaltantes de la inspección como técnica de investigación. al someter bajo su directa y propia percepción sensorial. Las experticias en el Código Orgánico Procesal Penal se realizan en la fase preparatoria en su sentido material. al perito o experto para que lo analice y rinda su informe por escrito. debido a que os mismos no acarrean resultados materiales.). 354 y 356). en el juicio oral el experto o perito solo rendirá testimonio acerca de cómo o bajo qué procedimientos llevó a cabo la experticia y explicará el alcance de sus conclusiones (COPP arts.es sujeto director de la investigación y principal ordenador de pruebas. a los fines de un inmediato reconocimiento probatorio. son delitos denominados inmateriales. perjurio etc. Después. donde puedan encontrarse rastros materiales la comisión de un delito. . sino una diligencia de investigación que podría dar origen a una prueba.´´ Es necesario acotar que el lugar objeto de inspección no solo es aquel en el cual se ha cometido el delito sino también todos aquellos lugares en los cuales puedan aparecer evidencias de su perpetración tales como el sito de liberación de un cadáver o el lugar donde se retenía a un secuestrado. las huellas dejadas por estos he chos delictivos al ser perpetrados. cada parte tiene derecho a designar libremente sus peritos o expertos. no implica que sólo el Ministerio Público tenga derecho a realizar experticias o que la designación de los expertos..

señales o rastros que aparezcan en el lugar de los hechos. clara o terminante. aportando especiales elementos de juicio para probar los elementos del delito. que reza: ―cuando sea necesario se podrá proceder el examen corporal el respeto a su pudor. demostrar su presencia allí. los investigadores no necesitaran cumplir previamente requisito legal alguno. si éste no aparece comprobado de una manera racional. el examen se practicará con el auxilio de expertos. pero si han de realizarse en sitios o en lugares privados. instrumentos o efectos del delito. EXAMEN CORPORAL Y MENTAL De igual manera. siempre que haya motivo suficiente para presumir que oculta entre sus ropas o pertenencias o adheridos a su cuerpo. La policía podrá inspeccionar una persona. descubrir el autor o autores. pues es sabido que esta modalidad de registro es practicada en la morada o domicilio o residencia del presunto autor o copartícipe de . trasportar. la antijuricidad y culpabilidad. contempla el Código Orgánico Procesal Penal el examen corporal y mental en el artículo 209. producir. pidiéndole su exhibición. por ende. objetos relacionados con un hecho punible. equivalen a un allanamiento. regulado también por el Código Orgánico Procesal Penal. Antes de proceder a la inspección deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado. LA INSPECCIÓN DE PERSONAS La inspección de personas se encuentra establecida en el artículo205 que reza: ―inspección de personas. Si es preciso. Es necesario reunir datos los cuales permitan esclarecer el móvil de la acción. pero en un capítulo aparte. tales como la tipicidad. OTROS ASPECTOS DE IMPORTANCIA DE LA INSPECCION OBJETO DE LA INSPECCIÓN La finalidad de esta técnica de investigación es descubrir o revelar.Cuando ha de practicarse la inspección en lugares públicos. con el fin de comprobar las circunstancias y modalidades de un hecho punible o accidente. EL ALLANAMIENTO En cuanto a este punto es necesario analizar la problemática existente en torno a la práctica de esta diligencia. En los delitos contra la vida e integridad física no basta con hallar la víctima o fijar su posición así como la del arma. Estas reglas también son aplicadas a otras personas cuando sea absolutamente indispensable para descubrir la verdad‖. conservar y estudiar las huellas. éste será advertido del tal derecho. Al ato podrá asistir persona de confianza del examinado. su responsabilidad frente al hecho que se investiga.

porque el juramento de decir la verdad es una solemnidad formal de acuerdo al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Se puede afirmar que el interrogatorio es un instrumento para provocar la confesión. si es posible. en sus dependencias cerradas. una confesión. . establecimiento comercial. o en recinto habitado. UN JURAMENTO Es tanto una promesa como una declaración de hechos invocando a algo o a alguien EL JURAMENTO DECISORIO puede definirse como el medio de prueba legal por el cual. observando el rito de la religión que profesa. afirma o niega la verdad de los hechos contenidos en la fórmula. a pedido de su adversario o del juez. pues. El juramento versa sobre un hecho determinado y personal de aquél a quien se le infiere. Se trata. A tal efecto el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal dispone: ―Allanamiento. porque va a depender de sus resultados. que persigue la declaración de parte sobre hechos de los cuales tenga conocimiento personal. Puede que resulte sin ningún elemento de convicción para el juez o que con ella se obtenga una confesión. mediante el interrogatorio de la parte contraria. Por ello se dice que solamente es un instrumento para obtener una declaración de la parte contraria y. en él. el promovente exhorta al declarante para que reconozca la verdad de lo preguntado. por tanto. LAS POSICIONES JURADAS Las posiciones juradas son un medio de prueba para obtener la confesión en el proceso civil con el compromiso manifestado a través del juramento del absolvente de decir la verdad encontrándose exento de coacción física o de violencia. teniendo la función de hacer plena prueba. Las posiciones juradas son la calificación que se le da a una actividad procesal probatoria. del cual las partes hacen depender la decisión del asunto EL JURAMENTO APLICADO EN EL DERECHO El juramento se divide en asertorio y promisorio y tanto uno como otro pueden ser simples o solemnes. se requerirá la orden escrita del juez. Es una prueba supletoria de la cual las partes pueden servirse sólo cuando sea imposible o sumamente difícil reproducir otras pruebas.un hecho punible. no es inconstitucional. judiciales o extrajudiciales. La prueba de las posiciones juradas es una actividad típica del interrogatorio de parte. Cuando el registro se deba practicar en una morada. Se afirma que el interrogatorio de parte no es propiamente un medio de prueba. de declaraciones voluntarias donde la ley deja libertad al absolvente para responder de manera de no proporcionar elementos en su contra. o jura por su honor y su conciencia. una de las partes.

terminando sus diferencias. quod lis sibi justa videtur. sobre la afección y sobre el perjuicio. en juramento estimatorio o decisorio en el pleito y juramento supletorio. JURAMENTO DE MALICIA es aquel que todo litigante debe prestar siempre que lo pida su contrario para confirmar que no procede con malicia ni engaño en algún punto o cuestión sobre los que verse el litigio de forma particular. Bajo el segundo aspecto en juramento decisorio de pleito. los peritos. dilatio nulla petetur. JURAMENTO SIMPLE es aquel que se hace por la sola invocación del nombre de Dios. Se divide en real.Con relación a los negocios judiciales puede ser concerniente bien a las personas de los litigantes bien a la decisión del negocio mismo. nec falsa probatio detur. los contrarios. Ut lis tardetur. Et si queretur. JURAMENTO SUPLETORIO O NECESARIO el juez de oficio puede deferir el juramento a una de las partes para completar la prueba. . JURAMENTO ESTIMATORIO DECISORIO EN EL PLEITO in litemen tiempos de los romanos es aquel que por falta de otra prueba exige el juez al actor sobre el valor o la estimación de la cosa que demanda para determinar la cantidad en que ha de condenar al reo. JURAMENTO DE DECIR LA VERDAD es aquel por el que una persona se obliga a manifestar lo que sabe sobre el hecho o negocio de que se le pregunta. JURAMENTO DECISORIO DE PLEITO tiene lugar en toda clase de controversias pero con restricciones. verum non inficietur. JURAMENTO DECISORIO es aquel que la una parte difiere u ofrece a la otra obligándose a pasar por lo que esta jure.Tiene lugar en los contratos siempre que el jurante no se encuentre en imposibilidad de cumplir lo jurado y no se varie el estado de las cosas sobre las que se jura y que la otra parte este también a lo prometido. Juramento solemne aquel en que esta misma invocación se hace ante una persona constituida en dignidad y con ciertas fórmulas de palabras o de ceremonias para su mayor validación. en juramento de malicia y juramento de decir la verdad. Nil promittetur. JURAMENTO DE CALUMNIA el que hacen en juicio tanto el autor como el reo al entablar la acción o al proponer la excepción para corroborar que no lo hacen por calumnia o vejar a su adversario sino porque creen que la justicia les asiste con cinco puntos particulares que los legisladores antiguos comprendieron en las siguientes frases latinas: Illud juretur. POR JURAMENTO PROMISORIO el que se refiere a decir en ciertas veces de manera oculta a hechos futuros . Lo prestan los litigantes. Bajo el primer aspecto se divide en juramento de calumnia. los testigos. POR JURAMENTO ASERTORIO O AFIRMATIVO se entiende aquel en que se afirma o niega la verdad de algún hecho pasado o presente.

dentro o fuera del juicio. puesto que la ley le otorga el valor de plena prueba a dicha declaración. porque el allanamiento a la pretensión es un medio de autocomposición procesal. La declaración confesoria se refiere a hechos singulares afirmados por el adversario. Rengel Romberg. de la verdad de hechos a ella desfavorables afirmados por su adversario. una declaración de ciencia o informativa. no extingue el proceso y sólo hace plena prueba del hecho confesado. y como tal. en qué consiste la confesión. a la cual la ley atribuye el valor de plena prueba. dirigida a expresar el conocimiento del hecho afirmado por el adversario. sino también su función propia. define la confesión como: Una declaración que hace una parte sobre un acto propio vinculado a una determinada relación jurídica que es desfavorable a su interés o del conocimiento que tiene de actos ajenos que son opuestos a sus pretensiones o que son favorables a la contraparte. Aristides. define la confesión como: El acto jurídico consistente en admitir como cierto. que vale para el proceso. No debe confundirse el allanamiento a la pretensión con la confesión. no obstante. La confesión la podemos estructurar de la siguiente manera. la cual es: La confesión es la declaración que hace una parte. una declaración de verdad del hecho. expresa o tácitamente. Rivera Morales. que pone fin al proceso con autoridad de cosa juzgada. En el Derecho Contemporáneo ha ocupado un carácter especial. según Rengel Romberg: La declaración de la parte. DEFINICIONES. en la actualidad se han iniciado cuestionamientos a los paradigmas que fundamentan a la confesión y se somete a controles garantistas. y por su función. da una definición más comprensiva que incluya no sólo la estructura de la confesión. es por su naturaleza y estructura. Sin embargo. no toda declaración de la parte es una confesión. y no a la relación jurídica controvertida. toda confesión es una declaración de parte. . con el fin de salvaguardar la libertad y la dignidad de la persona humana. ha sido considerada la confesión como la reina de las pruebas "Regina probationum". Couture. un acto voluntario. ESTRUCTURA DE LA CONFESIÓN. el concepto requiere algunas precisiones.LA CONFESIÓN En casi todas las épocas. sin distinción de Estados y legislaciones. constituyéndola así en prueba legal. mientras que la confesión se refiere a hechos singulares. pues si bien. objeto de la pretensión. Rodrigo. un hecho cuyas consecuencias de derecho son perjudiciales para aquel que formula la declaración. La confesión es una Declaración de la Parte.

Sin embargo. Así como el juez no puede poner un hecho que no ha sido afirmado por una de las partes. y consecuencialmente la posibilidad de la prueba contraria que pueda desvirtuar el hecho. 367 CPC). 511 CPC) o en segunda (Art. que abraza a ambas nociones. ni tampoco tratándose de instrumentos como la letra de cambio. . esto es. cuyos efectos no se hacen nugatorios en virtud de una simple presunción legal. vincula al juez en cuanto a la posición del hecho. y no es un auténtico medio de prueba. 517 CPC) y en lapso de prueba de cualquier incidencia que lo requiera. las características que la doctrina reconoce a la simple admisión de hechos: Es una manifestación del poder de disposición que concede la ley procesal a las partes sobre los hechos que debe tomar en cuenta el juez en la sentencia. ésta no desvirtúa los efectos de las pruebas acumuladas en el proceso. la distinción permanece obscurecida por la concepción civilista de la confesión. 361 . Supone necesariamente la previa alegación por una de las partes del hecho objeto de la admisión por la contraria. Sin embargo. 401 CPC) en el acto de informes en primera instancia (Art. ES SIEMPRE ESPONTANEA Y NO PROVOCADA. Puede adoptar la forma expresa o tácita y puede verificarse al tiempo de la contestación de la demanda (Art. En la mayoría de las legislaciones no se hace la distinción doctrinal anotada entre la confesión y la admisión de los hechos. no excluye la valoración del hecho en su sentencia con el conjunto de todas las pruebas. que sólo tienen eficacia jurídica cuando reúnen los extremos esenciales para su validez. consistentes en instrumentos que tienen la fuerza de documentos públicos. durante el lapso probatorio (Art. La admisión del hecho. lo que es conforme con el principio tradicional de que nadie puede crearse sus propios derechos.La declaración confesoria se distingue de la simple admisión que aquélla se refiere a hechos puestos como fundamento de la demanda contraria y la admisión se refiere a hechos puestos como presupuestos de la demanda propia ya presupuestos en la demanda contraria. afirmado por todas las partes. Nuestra casación ha establecido aun en el caso de la llamada "confesión ficta" (rectius: admisión tácita o presunta). conviene recordar en este trabajo. esta vinculación del juez por la admisión. Admite prueba que la desvirtúe.362 CPC) o de la reconvención (Art. del mismo modo el juez no puede dejar de poner un hecho admitido. pues éstos los confiere la ley directa o indirectamente cuando reconoce efectos jurídicos a ciertos hechos. La jurisprudencia clásica expresaba en forma negativa el mismo principio: "la confesión no puede ser nunca favorable al confesante".

La confesión tiene la función de hacer plena prueba.Las declaraciones de la parte en el libelo de la demanda o en el escrito de excepción. sin apremio. En este sentido es apropiado asumir la tesis que la naturaleza jurídica de la confesión la coloca como una declaración de una de las partes acerca del conocimiento sobre determinados hechos que le perjudicara. además. espontánea. se regula en el Capítulo III. Lo que significa que es una prueba legal. porque si fuera bilateral negociar requerirla el consentimiento de la otra parte y esto no ocurre. en consecuencia debe existir el animus confitendi en la confesión. el Código Civil la contempla en sus artículos 1. que la confesión cuando es libre. sustrayendo esta operación lógica a aquella que el juez cumple para formar su convicción. más que medio de prueba. no tienen por finalidad suministrarle al contrario una prueba. se le objeta que en la práctica una confesión no es una declaración de voluntad en el sentido que se persigan consecuencias jurídicas determinadas. Compartimos el mismo criterio que el autor Rodrigo Rivera Morales. otros la consideran como una forma de disposición de los derechos privados. Con relación a la naturaleza jurídica de la confesión ha existido y persiste la discrepancia entre los tratadistas. sino que ha sido dada ya por el legislador. se puede declarar y asumir el hecho sin conocer o querer las consecuencias jurídicas En el sistema procesal venezolano la confesión constituye uno de los medios de prueba.400 al 1. y al mismo tiempo. fija en abstracto el modo de entender determinados elementos de decisión. NATURALEZA JURÍDICA. el legislador contempla la confesión como medio de prueba y no como contrato.405 y el Código de Procedimiento Civil la coloca encabezando los medios probatorios señalados por la ley. La confesión se refiere a hechos desfavorables a la parte confesante y favorable a la parte contraria. la confesión exime de prueba al hecho confesado. Algunos consideraban que se trataba de una declaración bilateral de voluntad de naturaleza negociar. ni creársela ella misma – dice Devis Echandía – sino darle al juez la información de los hechos en los cuales se fundamenta la pretensión o la excepción. en efecto. como voluntad de producir ese determinado efecto jurídico. Lo mismo puede decirse de las declaraciones contenidas en los informes para la vista de la causa. De esto se infiere que la confesión es un medio de prueba de eminente carácter personal. con asesoramiento idóneo y rodeada de . en caso de ser judicial es un acto procesal y medio de prueba. cuya valoración no está entregada a la libre apreciación del juez. tesis que fue rápidamente rechazada. partiendo de consideraciones de normalidad general. y no tienen por tanto el carácter de confesiones. el cual. del Título II del Libro Segundo.

es aquella confesión que procede del confesante por su propia iniciativa.C).EXPRESA. como su única causa. Se produce por petición de la otra parte y bajo juramento. es ésta la antigua prueba de posiciones del derecho intermedio (posiciones juradas) que perdura en la mayoría de los sistemas procesales latinoamericanos. La norma rectora con relación a la confesión ficta es el Art. cuando la parte declara libremente y específicamente sobre el asunto y no deja pie a dudas. cuando se declara confeso a quien no comparece a la contestación de la demanda (Articulo 362.ESPONTÁNEA O VOLUNTARIA. pueden admitirse los hechos sin que necesariamente ocurra confesión. El artículo 403 del Código de Procedimiento Civil estipula que "Quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento las posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes de que tenga conocimiento personal". es una prueba que Los autores o comentaristas del derecho han realizado.1. sea en los supuestos señalados en los artículos 1401 del Código Civil y 361 del Código de Procedimiento Civil. pues.C.2. conforme a sus concepciones. ESPONTÁNEAS Y PROVOCADAS. 2. 2.C. diversas clasificaciones de la confesión. que dice: . o en el interrogatorio a que se refieren los artículos 403.C) o a la contestación de la reconvención (artículo 367 C. cuando es hecha por la parte en forma libre.P.los requisitos formales legalmente admitidos. pero como pago de servicios prestados y no como préstamo a interés. Presentaremos las más comunes.1.C). SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTE PUEDE SER EXPRESA O FICTA. o no concurre.P.FICTA. 868 y 887 C. 362 del Código de Procedimiento Civil. o perjure o se niegue a contestarlas (artículo 412 C.P. a la absolución de posiciones juradas. tiene valor probatorio fundamental en materia civil.2. 1. Por ejemplo: sí recibí el día XX de manos de YYY la suma de dinero ZZZ.PROVOCADA. Es decir. habiendo sido citado. por su parte el Artículo 361 del Código de Procedimiento Civil referente a la manera de contestar la demanda estatuye que el demandado deberá expresar con claridad si la rechaza total o parcialmente.401 del Código Civil tiene implícita la libertad y la iniciativa del confesante. autorizan al juez para interrogar a cualquiera de los litigantes. entre ellos el venezolano. Los artículos 401 y 514 del C. o si conviene en ella o con alguna limitación. 401 y 514 del C. sin coacción de ninguna especie y por iniciativa del confesante. la cuales son: 1. CLASIFICACIÓN DE LA CONFESIÓN. lo expresé de esa manera. cuando se obtiene mediante interrogatorios hechos por la parte contraria o el juez. sobre algún hecho que parezca dudoso u oscuro.P. Debe tenerse cuidado con los aspectos que se admiten. En el artículo 1.P.

vencido el lapso de promoción de prueba sin que el demandado hubiese promovido alguna. para que se tenga confeso al demandado que no contestó la demanda es necesario que se den tres requisitos: . cree. los aspectos que nos interesan deben ser analizados para concretar cómo opera la confesión ficta. cuestión que se comparte. Sentenciar sólo ateniéndose a la "confesión del demandando" sin otra prueba que adminiculada a esa presunción y suprimiendo lapsos probatorios y actos. dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso. se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. y lo relativo a la absolución de posiciones conforme lo estatuyen los artículos 405 y 406 ejusdem del C.P. De modo que si los hechos probados en el proceso no pueden ser subsumidos en el supuesto normativo de la norma. En todo caso. pero la circunstancia de suprimir derechos como: presentar documentos públicos. Se podrá argumentar que allí no se está obligando a admitirse culpable pues tuvo la oportunidad de negar los hechos y contradecir la demanda. que debe ser suprimido lo relativo a la sentencia inmediata o especial y simplemente agregar se le tendrá como confeso en la apreciación para la decisión final. ateniéndose a la confesión del demandado. A tal respecto. sin más dilación. si nada probare que le favorezca. Sin embargo. En este caso. 49. pues.C. a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento". lo que desvirtúa la naturaleza misma de la confesión. Repárese que se está suprimiendo los informes y de paso se deja sin efecto lo dispuesto en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil que dispone que los instrumentos públicos pueden producirse en todo tiempo hasta los últimos informes. se hace contrario a lo dispuesto en el numeral 5 del referido Art. pp. el Tribunal procederá a sentenciar la causa. a saber: Dicho artículo le confiere a la "Confesión Ficta" el carácter de prueba privilegiada. Cabrera Romero (2000. La confesión ficta no obliga al juez a fallar a favor del demandante. Esta premisa debe aplicarse en los casos de confesión ficta. el tribunal debe proceder a sentenciar sin más dilación dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso. Rodrigo Rivera Morales. N° 12. Conforme al artículo 362. tomaremos como base el excelente trabajo del Dr."Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código. la consecuencia jurídica no debe producirse. puesto que tal presunción legal es sólo un medio de prueba de entre los varios permitidos por la ley. 49 de la Constitución Nacional. es una manera de traer forzada la confesión y hacerla efectiva como una sanción procesal. esta supresión disminuye el derecho defensa o el debido proceso estatuido en el Art. En toda norma legal hay un supuesto de hecho y un efecto de derecho que sólo se produce cuando en el proceso se establecen concretamente los hechos que en forma abstracta ha previsto el supuesto normativo. absolver posiciones e informes.7—50). específicamente se pueden anotar dos aspectos. En principio se considera que el artículo 362 tiene visos de inconstitucionalidad. si se vence el lapso de promoción y el demandado no promovió ninguna.

Se puede observar que en cualquiera de las hipótesis que se ha planteado no hay contestación de demanda y por tanto dicha situación afecta su derecho a pruebas. El primer problema es definir qué significado tiene la expresión "en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante". que perfectamente pueden ser confesados.P. 362 del C. de manera que si no comparece al acto de contestación no podrá oponer las cuestiones previas. que dice "si nada probare que le favorezca". le quedará el camino de probar que la pretensión es contraria a derecho.. por ejemplo.C.P. Pienso que esas causales son parte del alcance de esa expresión. conforme a las causales de inadmisibilidad que contiene el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.C. en el primero caso. existen autores que son defensores de la tesis que probar algo que le favorezca le permitía al demandado una libertad absoluta de probar cualquier hecho. El Dr. el demandado no tiene chance para impugnar la admisión de la demanda que esté afectada de tales causales. en principio.P.C y 771 del C. Se puede mirar. sino en el momento de la contestación mediante la oposición de la cuestión previa prevista en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Hay algunos hechos que pueden ser acreditados. la no asistencia del demandado al acto de la contestación se entenderá como contradicción de la demanda en todas su partes conforme al art.P. que no sea contraria al orden público.C). Que la petición del actor no sea contraria a derecho.C. afirma que este ha sido uno de los aspectos más discutidos en la doctrina venezolana. a tal efecto. Este aspecto presenta una serie de interrogantes. lo mismo acontece con el estado civil de las personas (Artículo 504 del C. pues. en los juicios de divorcio y separación de cuerpos. las relaciones sexuales. debido a que no existe una precisión del legislador acerca del significado que contiene el Art. ni por medio de apoderados. . 758 del C. como el trato. sólo podrá hacerlo sobre los hechos a que se refiere la pretensión del actor. esto es. ésta sea ineficaz. el estado civil de las personas se constituye por actos o hechos jurídicos: el matrimonio o el nacimiento.C). a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. la fama. Por ejemplo. distintos a estos constitutivos. Debe tenerse constitutivos.P.Que el demandado no conteste la demanda. Puesto que. que no se realice a las exigencias de ley (art. cuestión que puede ocurrir por: ser extemporánea la contestación. En términos absolutos este primer requisito se refiere a la ausencia de contestación de la demanda. Para culminar lo relacionado con la confesión ficta hay que advertir que en aquellos juicios en donde está interesado el orden público o en aquellos en donde es demandado el Estado (o ente público que goce de los beneficios del fisco) no son aplicables los efectos del artículo 362 del C. Cabrera Romero. etc. Que en el término probatorio nada probare que lo favorece. bien porque no compareció dentro del lapso de su emplazamiento a hacer la contestación ni por sí. que la contestación sea deficiente porque no contestó el fondo o porque sea insuficiente el poder del apoderado. o porque habiendo comparecido a la contestación. 360 C. que sirven de base para una decisión.

PROVOCADA: Cuando se origina por un interrogatorio de la parte contraria o por interrogatorio del Juez. es cierta la deuda. sin modificación alguna. Por ejemplo. 3. se reconoce la verdad del hecho.2.JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL La doctrina y las legislaciones. se alega un hecho que no tiene conexión con la pretensión. aun cuando lo perjudique.1. no debo porque pague esa deuda. es la hecha fuera del juicio a personas. sino que es aquella que se hace en una conversación o en cualquier otra circunstancia. LA CONFESIÓN JUDICIAL PUEDE SER EXPRESA O LIBRE Y PROVOCADA. se admite el hecho pero alega ciertos actos modificativos o extintivos.JUDICIAL Cuando ésta se produce en juicio o ante un juez aun incompetente y de conformidad a las formas requeridas por la ley (artículo 1. PODRÍA DEFINIRSE COMO: La declaración que hace una parte ante Juez.1. Puede ocurrir que se dé lo que se llama Compleja no Conexa. "La confesión es judicial o extrajudicial". contemplan estos dos tipos de confesión.SIMPLE.1.2.1.1. Por ejemplo. Analizaremos cada una de ellas. así: 3.1..CUALIFICADA O CALIFICADA.400 del Código Civil así se estatuye. 3. bien a la parte contraria o a su apoderado o a un tercero (artículo 1. En este tipo de confesión no interviene un Juez en ejercicio de sus funciones.1. 3. o en virtud de un acto procesal estipulado por la ley.401 C. en su mayoría. sobre un acto propio vinculado a una determinada relación jurídica que es desfavorable a su interés o del conocimiento que tiene de actos ajenos que son opuestos a sus pretensiones o que son favorables a la contraparte o que reconoce su participación en un hecho tipificado por la ley como delito. Esta se puede dividir en: 3. pero que .1. No obstante.3. o sea.3. En el artículo 1.C).402 del Código Civil). Ya hemos indicado el significado de cada una de ellas.1.1. competente o incompetente.COMPLEJA.EXPRESA: como ya hemos indicado es la que hace la parte afirmando el hecho y pretensiones discutidas con señales claras y sin dejar dudas. en la práctica presentan diversas formas que tienen efectos jurídicos distintos.2. pero alego compensación en virtud de que él me tiene un ganado. Ésta se llama también compleja conexa debido a que hay conexión entre la pretensión y el alegato. por ejemplo.1. 3. se afirma la verdad del hecho y de la pretensión. pero con ciertas modificaciones que alteran las condiciones y los efectos jurídicos.EXTRAJUDICIAL. pero no los intereses ni el plazo. si debo. 3.

las cuales son: En cambio se diferencian en que no es igual su eficacia probatoria: . grabaciones. cartas o misivas. Vale decir que puede ser probada con documentos suscritos por el confesante. Sin embargo. En términos generales. tienen por su naturaleza algunas semejanzas. mientras si se hace a un tercero su valor es de mero indicio. la doctrina ha dicho que la confesión extrajudicial. no queda duda alguna acerca de la confesión misma.necesariamente tiene que probarse mediante cualquier medio probatorio. Quien la invoque debe suministrar la prueba de su existencia. desde luego si a juicio del juez. es prueba deficiente e incompleta. salvo la prueba testimonial que sólo puede usarse cuando es permitido por la ley. etc. Conforme a la norma transcrita la confesión extrajudicial produce el mismo efecto que la confesión judicial si se hace a la parte misma o a su representante. ambas clases de confesión la Judicial como la extrajudicial. y su fuerza es mayor o menor según la naturaleza y las circunstancias que la rodean y puede hasta tener mérito de plena prueba.

sea judicial o extrajudicial. Cuando la confesión tiene valor de indicio o en aquellos casos en que ella se refiera a hechos que constituyen relaciones jurídicas indisponibles. pues. Es obvio. Soy un empleado de dirección que no reporta sus salidas . por supuesto. concretamente a revisar la reparación de la pieza A del equipo de trabajo de la planta. siempre y cuando se cumplan los requisitos de existencia. no podrá utilizarse de la confesión sólo lo que perjudica al confesante. de quien haya sido el destinatario. que se incorpora en el proceso para que sea apreciada por el juez. que deben cumplirse los requisitos procesales. José demandó a la empresa pidiendo reenganche y basándose en despido injusto. produce plena prueba acerca del hecho confesado. A pesar. INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESIÓN. debe advertirse que la confesión no es un medio de prueba que deba predominar sobre las demás. FUERZA PROBATORIA DE LA CONFESIÓN. todo esto deberá considerarlo en su sentencia. En el taller B. En pruebas de absolución de posiciones a José.404 del Código Civil que la confesión. La confesión ante la parte contraria o ante su representante produce los mismos efectos que la judicial. una de las preguntas es: ¿Diga el absolvente como es cierto que el día XX. la falta de algunos de ellos que sean esenciales podría afectar de nulidad la confesión.TEORÍA DE LA CONFESIÓN.401 y 1. Su fuerza o eficacia probatoria depende de la persona que la recibe. José es despedido de su trabajo argumentándose que el día XX abandonó su puesto de trabajo. de que en la confesión judicial o extrajudicial realizada a la parte contraria o a su representante. se provoca una vinculación del criterio del juez respecto del hecho confesado. el juez podrá apreciarlas libremente.402 del Código Civil lo definen con claridad. aun cuando sea incompetente. Por ejemplo. es decir. Debe apreciarse y valorarse en conjunto con las otras aportadas al proceso. validez y eficacia de la confesión. Es clara la situación contenida en la norma. sin autorización y sin aviso? Respondió: "Si. en un divorcio que en interrogatorio se admita consumir bebidas alcohólicas y embriagarse diariamente. Obsérvese que incluso puede tener el valor de indicio cuando aquella se hace a un tercero. es posible en pruebas desvirtuarlo. la hecha ante un juez. No obstante. debe cumplirse can todos los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil para los actos procesales y los particulares de la confesión. el día XX salí de la planta de trabajo a efectuar una diligencia de la empresa. por ejemplo. La judicial. Los Artículos 1. o sea. usted abandonó la planta de la empresa. Es indudable que la confesión es un medio de prueba. no puede dividirse en perjuicio del confesante. Establece el artículo 1.

ha sido interpretada sosteniéndose que la confesión es indivisible cuando se refiere a hechos diferentes e indivisibles cuando la declaración en su aclaratoria o justificación se refiere al hecho principal alegado por la parte contraria. En la doctrina y en las legislaciones se han dado. Ilógico y no jurídico. La jurisprudencia y la doctrina han dicho que la confesión calificada es Indivisible cuando es prueba única. prácticamente. cuando la exculpación. justificación o excusa son desvirtuadas por otras pruebas. en consecuencia debe admitírsela y resolver con base a ella. indivisible. La confesión es.y ese día tenía que constatar el perfecto funcionamiento de la pieza A y al notar defectos pedí su rectificación y permanecí allá durante ese proceso.404 del Código Civil. sino tiene que verse en conjunto. Sistema de la indivisibilidad relativa de la confesión. en donde se me instruía para hacer tal diligencia". La norma 1. En este sistema la libertad al juez se concede cuando no hay confesión simple. en el cual se le otorga valor probatoria a lo desfavorable y se le niega a lo que pueda favorecerlo. con arreglo a su conexión y a su unidad jurídica. Sistema que deja en libertad al juez para determinarla divisibilidad o indivisibilidad de la confesión y su valor probatorio. Porque se iba de vacaciones. en tal caso la declaración hace plena prueba. por regla general. Debe aceptarse lo favorable y lo desfavorable. consagrando un criterio objetivo para la apreciación del conjunto de los hechos declarados. en éste se prohíbe dividir la confesión y se le asigna idéntico valor probatorio a lo desfavorable y a lo favorable. pues. En este caso no podrá simplemente tratar de aceptarse que sí abandonó la planta. Tengo un memorándum que me dejó mi jefe inmediato. Esto . Este sistema consagra en la ley la relativa Indivisibilidad de la confesión. Sistema de la absoluta indivisibilidad de la confesión. si las admite hará plena prueba. por supuesto. Al igual que el anterior ha sido calificado de la misma forma: inconveniente. Es un sistema que ha sido calificado de inconveniente. Excepto. si hay contradicción de la parte contraria. los cuales son: Sistema de la absoluta divisibilidad de la confesión. La doctrina y la jurisprudencia venezolana han acogido el sistema de la indivisibilidad relativa de la confesión. De tal manera que si no obra ninguna otra prueba se resuelve con base a ella. allí hay una explicación y si no es desvirtuada debe aceptarse procesalmente en virtud del principio de la Indivisibilidad de la confesión. cuando no contiene una confesión simple y la parte contraria discute las adiciones. cuatro sistemas en cuanto al tema de la indivisibilidad de la confesión. pero si existe en autos pruebas o elementos que la contradicen puede ser divisible. teniendo que hacer el esfuerzo de probarlo. aun cuando los hechos sean distintos. en bloque. ilógico y no jurídico.

Por ejemplo.404 estipula la irrevocabilidad de la confesión en los siguientes términos: "…Este no puede revocada si no prueba que ella ha sido resultado de un error de hecho. IRREVOCABILIDAD DE LA CONFESIÓN. el comprador tiene el derecho de exigir la cosa pero tiene la obligación de pagar el precio. 2. se admiten dos sistemas para la prueba contra la confesión. la justificación debe ser verosímil en cuanto existan estos elementos probados en el proceso. . El señor B admite haber tenido relaciones con la señora A en los meses comprendidos entre abril de 1964 hasta las vacaciones de julio de 1967. hará una confesión calificada: si tuve relaciones. lo que significa que tiene que probar ese error. El artículo 1. que la revocación como forma de extinción del negocio jurídico no es adecuada en todos los contratos. el confesante no puede retractarse. Los que sustentan esta tesis expresan que la revocación sólo procede en determinados contratos. entonces. pero él no sabe que es estéril (no tiene producción absoluta de espermatozoides).. como en el caso de la compra–venta.supone todo medio probatorio. podrá probarla. dicha norma deja abierta la posibilidad al confesante de revocarla por error de hecho. alguien es demandado por inquisición de paternidad y en la declaración admite haber tenido relaciones sexuales con la demandante. específicamente en caso de error de hecho. es decir. La naturaleza misma de la revocación como una manifestación unilateral de la voluntad limita el ámbito de aplicación de esta figura jurídica. los cuales son: 1. Por ello. Error importante porque el menor nació en mayo de 1967. en determinadas fechas. pero yo soy estéril y no lo sabía en el primer momento de mi declaración. en el transcurso descubre su esterilidad y la imposibilidad absoluta de engendrar. por ejemplo. De la parte de la norma transcrita se desprende que en principio la confesión es irreversible. en los que por su peculiar naturaleza. no es procedente la revocación porque ninguna de las partes unilateralmente puede extinguir dicho negocio: tampoco es adecuada para todos los actos jurídicos.. que lo incluía en la presunción de paternidad. Es decir. Al alegar error. por su parte. por ejemplo. él podrá probar el hecho contrario. en aquellos contratos en los cuales existe correlación de derechos y deberes. que hay para el vendedor la obligación de entregar la cosa pero tiene el derecho a recibir el precio y. Por ejemplo.Basta con probar lo contrario. No puede revocarse so pretexto de un error de derecho". En la doctrina. Más tarde se impugna alegándose que hubo error en la trascripción de secretaria porque lo cierto fue que fue hasta las vacaciones de 1966. el legislador autoriza a una de las partes a darlo por terminado sin necesidad del consentimiento de la otra parte. para lo cual es compatible cualquier medio de prueba. No obstante. que desde julio de 1966 a 1967 él estuvo fuera del país o que no vivió en ese pueblo o cualquier otro hecho que demuestre que efectivamente hay error en la confesión.Es demostrar el hecho contrario al que se confesó y la falsa creencia del confesante sobre el hecho confesado.

El error de hecho se refiere como su nombre lo indica a los hechos, algo que pueda ser reconocido o identificado en una materialidad, es, pues, una circunstancia fáctica. A veces por decir que es el error más común se cae en la confusión de lo que alguna doctrina ha llamado el "error común" que es una categoría distinta de error, que se distingue del error de hecho. En nuestra legislación el "error de hecho" está estipulado en el artículo 1.148 del Código Civil así: "El error de hecho produce la anulabilidad del contrato cuando recae sobre una cualidad de la cosa o sobre una circunstancia que las partes han considerado como esenciales o que deben ser consideradas como tales en atención a la buena fe y a las condiciones bajo las cuales ha sido concluido el contrato. Es también causa de anulabilidad el error sobre la identidad o las cualidades de la persona con quien se ha contratado, cuando esa identidad o esas cualidades han sido la causa única o principal del contrato". Con base a lo expuesto se puede ver que en realidad la hipótesis de la revocabilidad contemplada en el articulo 1 404 del Código Civil, en la práctica se transforma en una rectificación de la confesión y se deberá probar el error. Esto supone un procedimiento, que no está específicamente consagrado en nuestras leyes procesales, pero a nuestro entender es incidental y deberá tramitarse por el procedimiento pautado en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Esto, porque el error puede ser detectado incluso hasta informes y no tendría oportunidad para demostrar lo contrario. No obstante, si la admisión de hechos ha sido en el acto de contestación de la demanda habrá que utilizar la etapa probatoria normal, no se debe olvidar que toda confesión admite prueba en contrario. Cuando se detecta en sentencia, queda el camino de la apelación e invocarlo para que haya período probatorio. REQUISITOS DE EXISTENCIA. La confesión debe provenir de las partes que han constituido la relación procesal, esto es; demandante, demandado, tercero, sucesores procesales o litis — consorciales. Otra declaración distinta a las partes es simplemente un testimonio. Es posible rendir confesión cuando existe autorización legal o convencional para hacerla (tutores, apoderados). Hay una situación especial que se está discutiendo en la dogmática penal europea con relación a la criminalización de las personas jurídicas y sus administradores. DEBE SER UNA DECLARACIÓN DE PARTE. En principio la confesión debe emanar de la parte. Esta debe versar sobre hechos personales del confesante, excepcionalmente sobre el conocimiento de hechos ajenos. Es decir., sobre hechos en los cuales haya sido actor o que conozca hechos ajenos cuyo reconocimiento afecte sus intereses. Este último punto ha sido muy discutido, e incluso hay disparidad en las legislaciones, puesto que sólo admiten los hechos personales. De esa hipótesis se

puede citar como ejemplo el caso de una persona que compra un inmueble a sabiendas que el que figura como propietario lo es en virtud de una venta simulada, si él reconoce que sabía de ese hecho está admitiendo la restricción que había. No es imprescindible que concurra el "animus confitendi", basta que sea consciente y voluntario el acto de la confesión. DEBE SER UNA DECLARACIÓN PERSONAL. Es requisito que se desprende del carácter de medio de prueba que tiene la confesión. Se sabe que el objeto de la prueba judicial en general son los hechos, obviamente, la confesión como parte de los medios probatorios tiene como objeto los hechos. De ninguna manera el derecho o las alegaciones jurídicas, tampoco pueden ser objeto de la confesión la calificación o interpretación de un contrato. DEBE TENER POR OBJETO HECHOS. Este ha sido un punto fuertemente debatido. Algunos comentaristas dicen que este es un requisito para la eficacia probatoria, pero no para su existencia. La mayoría se inclina en sostener que sólo se puede hablar de confesión si los hechos narrados por la parte le causan perjuicio o por lo menos favorecen a la contraparte. Precisamente estas circunstancias de favorecer a la parte contraria o perjudicar al confesante es lo que permite diferenciar la confesión de lo más general que es declaración de parte. El hecho confesado debe, al menos, ser opuesto, total o parcialmente, al efecto jurídico reclamado en el proceso por el demandante. Los hechos sobre los que versa deben ser favorables a la parte contraria, o perjudiciales al confesante. QUE SEA EXPRESA. La confesión supone la manifestación indubitable, específica y tajante de la existencia de un hecho. No se puede hablar de confesión cuando hay dudas sobre el hecho y no hay una afirmación positiva del mismo. Es inadecuado hablar de confesiones por deducción o implícitas. REQUISITOS DE VALIDEZ. En todo acto jurídico en la que interviene la voluntad de la persona, debe ser hecha libre y espontáneamente. Cuando el consentimiento es obtenido mediante violencia o por dolo, la persona afectada puede pedir la nulidad (artículo 1.146 del Código Civil). Reflejado esto en la confesión significa que para que tenga validez debe ser rendida libremente, sin que la persona haya sido obligada o sometida a coacción física, psicológica o moral. Tampoco será válida la confesión rendida cuando no hay conciencia, bien por efectos del alcohol, droga, o cualquier otro elemento que altere la libertad y conciencia. Es decir, no hay validez de la confesión rendida inconscientemente, porque allí hay una alteración de la libertad del individuo y no está en condiciones psíquicas. Es imprescindible la voluntariedad.

QUE SEA RENDIDA LIBRE Y CONSCIENTEMENTE. Debe existir plena capacidad del confesante, salvo las excepciones consagradas en la ley. La plena capacidad para confesar es la misma capacidad civil general o la procesal para demandar y ejecutar actos procesales válidamente. Hay capacidad especial cuando la ley la reconoce o autoriza, como es el caso de los menores emancipados. Debe observarse que este requisito está vinculado a las condiciones de validez de todo acto jurídico. En la legislación venezolana expresamente se exige este requisito en el artículo 1.405 cuando dice: "Para que la confesión produzca efecto debe hacerse por persona capaz de obligarse en el asunto sobre que recae". En este sentido el legislador en esa oportunidad asumió la tesis que el confesante debía tener capacidad por cuanto la confesión significaba una disposición o renuncia al derecho que se ventilaba en juicio. Deben ser analizadas todas las hipótesis., por ejemplo: los administradores de las sociedades, el quebrado, el condenado, el menor emancipado, etc. CAPACIDAD EL CONFESANTE. CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PROCESALES. En el análisis de los tipos de confesión, se dijo que la extrajudicial no reviste una formalidad específica, la cual puede ocurrir en cualquier momento, lugar y de cualquier modo. EN CAMBIO LA JUDICIAL FORMALIDADES LEGALES. DEBE PRODUCIRSE BAJO CIERTAS

Por supuesto, hay que diferenciar entre la espontánea que puede ocurrir en cualquier momento, sin sujeción a requisitos especiales de forma, bastando si es por escrito la certificación del secretario del tribunal; mientras que la provocada está sujeta a los requisitos de tiempo, modo y lugar; por ejemplo, que haya citación de la persona. En este sentido, no deben existir causales de nulidad del tipo "in procedendo'' que afecten la confesión. REQUISITOS DE EFICACIA. Esta es una consecuencia directamente del requisito de la capacidad del confesante, pues, según ese debía tener capacidad para disponer del derecho o para contraer la obligación que del hecho confesado se deriva, en este sentido es obvio que debe haber la disponibilidad del derecho mismo, en sentido general y objetivo, o sea, que se puede disponer de él, bien por su naturaleza o porque no hay ley que lo prohíba. Hay derechos que no son susceptibles de disposición por la persona, y por tanto, si se confiesan, ese medio probatorio no es eficaz para tenerlo por demostrado.Por ejemplo, en un proceso una persona afirma ser casada con otra y ésta se presenta y acepta lo afirmado por aquélla, no por eso se puede dar por demostrado el matrimonio.

si alguien demanda a una persona mediante un documento privado que le adeuda una suma de dinero y el demandado confiesa que efectivamente él debe el dinero en virtud de una apuesta y que no han tenido ninguno otro tipo de negocio. Para que una persona pueda confesar por otra será menester que tenga autorización judicial o legal y que lo haga dentro del límite de sus facultades. podrán confesar sobre hechos inherentes a sus funciones. LA PERTINENCIA DEL HECHO CONFESADO. pues.. pues. su confesión acerca de esos hechos es ineficaz. Por ejemplo. En el artículo 1. En el caso de otros representantes como tutores o curadores si han ejecutado actos para los cuales no tenia facultades o requerían autorización judicial y no la obtuvieron en ese momento. se establece: "La confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato. Que el hecho confesado sea jurídicamente posible. Cuando hay objeto y causa ilícita en un contrato.401 del Código Civil. Por ejemplo. si versa sobre un hecho ajeno. Que la confesión tenga causa y objeto licito y que no sea dolosa o fraudulenta. éste no podrá ser eficaz pues está viciado de nulidad. haciéndose en forma dolosa o fraudulenta.". Esto significa que el apoderado tiene que tener facultades expresas para realizar la confesión (artículo 1. está destinada a defraudar a terceros.688 del C.C.LA DISPONIBILIDAD OBJETIVA DEL DERECHO. objeto y causa lícita (artículo 1. La confesión judicial es un acto procesal y por tanto deben regir todos los requisitos de validez y de eficacia de los mismos: consentimiento. admitir una deuda anterior para darle carácter ejecutivo a una demanda. Serviría para otro proceso en donde se ventile ese objeto.. . En estos casos la nulidad no deviene por la confesión. En este sentido el hecho que se confiesa debe estar vinculado al objeto del litigio. y así evitar la acción de otros acreedores. Se asimila a causa ilícita la confesión que es hecha a sabiendas sobre hechos que no son ciertos. Allí el dolo o fraude se está cometiendo en la misma confesión. normalmente.141 del Código Civil).P. sino en el contrato o acto confesado. En el caso de los representantes legales.C). la confesión resultarla ineficaz respecto a este proceso. LEGITIMACIÓN PARA HACERLA EN NOMBRE DE OTRO. como son los administradores de las sociedades. está encaminada a engañar al juez y hay falta de lealtad y probidad procesal. Es inútil e inadmisible cualquier prueba que tenga por objeto un hecho contrario a otro que por ley se presume iuris et de jure (articulo 758 C. Significa que el objeto del litigio o beneficio de la parte contraria sea realizable jurídicamente.) o que sea objeto de cosa juzgada.

SEMEJANZAS ENTRE CONFESIÓN Y JURAMENTO. .

.DIFERENCIA ENTRE JURAMENTO Y CONFESIÓN.

DIFERENCIA ENTRE CONFESIÓN Y DOCUMENTO. .

ante un juez. que es aquella que se hace fuera Tema: Confesión . 1. y la extrajudicial.SEMEJANZAS ENTRE CONFESIÓN Y DOCUMENTO. aunque éste sea incompetente (Art. La confesión puede ser judicial.401 del CC). JURISPRUDENCIA Sentencia Nº 72 de Sala de Casación Civil. Tipos. que es aquella hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato. Semejanzas y diferencias. Expediente Nº 99-973 de fecha 05/02/2002. Materia :Derecho Civil Asunto Confesión.

. Oportunidad procesal para declararla. Sin embargo. Materia :Derecho Procesal Civil Tema: Confesión ficta Asunto La institución de la confesión ficta. en cambio. En el proceso cuando el demandado no comparece a dar contestación de la demanda. siempre que el demandado contumaz no haya promovido ningún medio probatorio. el artículo 362 establece en su contra la presunción iuris tantum de la . es ciertamente un tercero en relación con la presente acción". una acción prohibida por el ordenamiento jurídico o restringida a otros supuestos de hecho. Ahora bien..402 del CC). Por consiguiente. en representación de la empresa mercantil actora. sería de esta última naturaleza probatoria la rendida por el ciudadano Carlos Romero. 1. esto es.?.se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante. Artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.. específico. no ocurre lo mismo para el supuesto en que el demandado haya tratado de enervar la pretensión del actor. el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: (. Efectos y Limitaciones probatorias del demandado . caso en el cual dicha confesión sólo podrá ser reconocida por la sentencia definitiva.del proceso.. Materia :Derecho Procesal Civil Tema: Confesión ficta Asunto Confesión Ficta. prevista únicamente para el caso de que el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados y siempre que no haga la contraprueba de los hechos alegados en el libelo. al Fondo Nacional de Desarrollo Urbano que... mediante la contraprueba de los hechos alegados.)El dispositivo antes transcrito consagra la institución de la confesión ficta que es una sanción de un rigor extremo.. si nada probare que le favorezca. por aquello de que ?.. o también a un tercero ( Art. a la parte misma o a quien la representa. se diferencian en que no son iguales en relación con su eficacia probatoria: la judicial hace plena prueba del hecho confesado. en cuanto a la oportunidad procesal para declarar la confesión ficta el referido dispositivo señala que esto tendrá lugar dentro de los ocho días siguientes al vencimiento del lapso de promoción de pruebas. pero si se hace a un tercero produce sólo un indicio. Esta petición ?contraria a derecho? será la que contradiga de manera evidente un dispositivo legal determinado. como es obvio. Si bien por su naturaleza presentan las distintas confesiones algunas semejanzas. la extrajudicial produce el mismo efecto si se hace a la parte misma o a quien la representa.

las pruebas aceptadas para ser invocadas por el demandado. LAS PRUEBAS EN EL DERECHO VENEZOLANO. en el juicio seguido por la ciudadana Yajaira López vs Carlos Alberto López.La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo. Efectos y limitaciones probatorias del demandado. 4ta Edición. Código Civil Venezolano. por la otra. con los medios de pruebas admisibles en la Ley. puesto que . BIBLIOGRAFÍA RIVERA MORALES. Aristides. son limitadas.. ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr.confesión. Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 14 de junio de 2000. . Ratifica jurisprudencia. Hernando Devis.. hacer contra prueba a los dichos del accionante. Materia :Derecho Procesal Civil Tema: Confesión ficta Asunto Confesión Ficta. siempre y cuando. No podrá defenderse con alegaciones.. trae como consecuencia que se declare la confesión ficta. que nada probare el demandado que le favorezca. enervar la acción del demandante. que han debido ser esgrimidos en la contestación de la demanda por lo que sólo podrá realizar la contraprueba de las pretensiones del demandante. TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO. 1999.. la pretensión intentada no sea contraria a derecho. expediente N° 99-458)". ECHANDIA. Volumen IV. (Destacado de la Sala. lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda. TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA JUDICIAL. se le tendrá por confeso si nada probare que le favorezca. por una parte y. Es oportuno puntualizar que el contumaz tiene una gran limitación en la instancia probatoria. Rodrigo. Código de Procedimiento Civil Venezolano. 2006. 5ta Edición.tal como lo pena el mentado artículo 362 -. que por su naturaleza es una presunción juris tantum. 1981. RENGEL ROMBERG. . Tomo I y Tomo II. vale decir extemporánea. ni aparecieren desvirtuados las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso. por tanto.

Artículos 630 al 639 2. CPC Artículos 653 al 659 y Código Orgánico Tributario Artículos 213. el reconocimiento de su firma extendida en instrumento privado. y el Juez le ordenará que declare sobre la petición. Artículos 666 al 672. El juicio por vía ejecutiva es un procedimiento especial en el cual se busca constreñir al demandado a que cumpla la obligación que se le exige embargando sus bienes. Artículos 640 al 652 3. 4. Ejecución de Hipoteca. o cuando acompañe vale o instrumento privado reconocido por el deudor. Artículos 673 al 689. a saber: 1. se trata de hacer efectivo lo que consta en un título al cual la ley de la misma fuerza que a una ejecutoria. a solicitud del acreedor acordara inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas prudencialmente calculadas". . material por parte del organismo jurisdiccional.TEMA 2: DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS: El Juicio Ejecutivo está regulado en el Código de Procedimiento Civil en el Libro Cuarto. Artículos 630 al 689. Ejecución de Prenda. El juicio ejecutivo se considera como una variante del proceso de ejecución. Vía Ejecutiva. Título II ―De los Juicios Ejecutivos‖. Artículo 631. Los Juicios Ejecutivos son seis según nuestro CPC. previa prueba de la acción mediante documento público u otro documento autentico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad liquida con plazo cumplido o vale o instrumento privado reconocido por el deudor.. el juez examinara cuidadosamente el instrumento y si fuere de los indicados. 2. 289 al 295.1 CONCEPTO VÍA EJECUTIVA. Procedimiento por Intimación. y 6. Establece el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil: "Cuando el demandante presente instrumento publico u otro instrumento autentico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido. ante cualquier Juez del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre éste. Juicio de Cuentas. Parte Primera ―De los Procedimientos Especiales Contenciosos‖.Para preparar la vía ejecutiva puede pedir el acreedor. El proceso de Ejecución tiende a obtener una actividad física. SE DEFINE EL JUICIO EJECUTIVO como la fase de ejecución de condena de un juicio ordinario o aquel proceso donde sin entrar en la cuestión de fondo de las relaciones jurídicas. Artículos 660 al 665 5. Ejecución de Créditos Fiscales.

hasta el estado en que se deban sacarse a remate las cosas embargadas y en este estado se suspenderá el procedimiento ejecutivo hasta que haya una sentencia definitivamente firme procedimiento ordinario. Si en virtud de ella hubiere de procederse al remate. y sus pruebas se . se anunciará éste con tres (3) días de anticipación. las que sean necesarias para el justiprecio de ellos y cualquiera otra que tenga relación con el embargo y venta de dichos bienes. También producirá el mismo efecto la falla de comparecencia del deudor a la citación que con tal objeto se le haga. si éste presentare garantía suficiente que llene los extremos del Artículo 590. El Juez será responsable.Cuando los bienes embargados estuvieren hipotecados para el pago del crédito demandado. repasarán los autos al que lo sea. y en este caso quedarán libres de embargo los que se hayan embargado antes. Libro Segundo. Podrá también pedirse el embargo de otros bienes. respecto del crédito de que el acreedor se haya hecho pago.En cualquier estado de la demanda quedarán libres de embargo los bienes del deudor. Si fuere tachado de falso. se seguirá el juicio correspondiente si el Tribunal fuere competente.Decretado el embargo de los bienes se procederá respecto de éstos con arreglo a lo dispuesto en el Título IV. con tal de que de caución o garantía de las previstas en el Artículo 590 de este Código. si del justiprecio de los embargados resultaren no ser constantes para el pago del todo. y de no serlo. el acreedor tendrá derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con su precio el pago de su acreencia. Artículo 636. sino que..Todo cuanto se practicare en virtud del decreto de embargo. podrá el acreedor usar de su derecho en juicio. aunque se hayan dado los tres avisos que ordena el Título expresado. y en dicha citación deberá especificarse circunstanciadamente el instrumento sobre que verse el reconocimiento. sin esperar la sentencia definitiva que se libre en el juicio. Artículo 637. conforme a lo prevenido para todos los juicios. Artículo 634. Si el instrumento no fuere reconocido. si del justiprecio de los últimos resultare que éstos son suficientes para cubrir la deuda y los gastos de la cobranza.Cuando los bienes embargados no estén hipotecados para el pago que se reclame. Artículo 635...Las diligencias de embargo de bienes y todo lo demás que sea consiguiente a este procedimiento especial no suspenderán ni alterarán el curso ordinario de la causa.La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente dará fuerza ejecutiva al instrumento. podrá el acreedor pedir el embargo de otros bienes del deudor. las diligencias para anunciar la venta de los bienes embargados... Artículo 633. las partes podrán probar al mismo tiempo lo que les convenga. formarán un cuaderno separado que principiará con el expresado decreto. Artículo 632. si la caución dada resultare después insuficiente.. para responder de lo que en definitiva se declare en favor del deudor.

es decir. • El procedimiento de intimación procede cuando el derecho subjeti vo sustancial se deriva de la facultad de exigir de una persona una determinada prestación. En efecto el precitado artículo consagra textualmente: "Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada.2 DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS. o que se excedió en su reclamación o cobro. Si el deudor pretendiere que el remate indicado le ha ocasionado otros perjuicios. • Es aplicable el procedimiento de intimación para la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles. Artículo 638. podrá reclamarlos por el procedimiento ordinario.. • El derecho de crédito debe ser líquido y exigible. observándose los mismos trámites y términos establecidos para el procedimiento ordinario.Cuando el acreedor hipotecario hubiere sido pagado antes de la sentencia definitiva con el precio del remate de la cosa hipotecada y en dicha sentencia se resolviere que no tiene el acreedor el derecho que hizo efectivo. y la ejecución de la definitiva abrazará también esa responsabilidad. DEL PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN (ARTS. a solicitud del demandante. de conformidad con lo previsto en el Título VI. Artículo 639. en la misma sentencia se establecerá la responsabilidad en que hubiere incurrido. para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución. 2. estableciendo su monto exacto. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN En el artículo 640 CPC se delinean las principales características del procedimiento de intimación. decretará la intimación del deudor.. aquellas que son de la misma especie. las cuales pueden en los pagos ocupar las unas en lugar de las otras. el Juez. o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo". son elementos determinantes de este tipo de acción.La parte totalmente vencida en la vía ejecutiva será condenada al pago de las costas. Libro Primero de este Código. condición o cualquier otra limitación que difiera el pago. La determinación del crédito.pondrán en el cuaderno de la demanda. 640 AL 652 CPC) Mediante el procedimiento por intimación se pretende dar fuerza ejecutiva a un título mediante la inversión de la carga del contradictorio. y la inexistencia de término. El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento. pero éste no será aplicable cuando el deudor no esté presente en la República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse. .

pagarés. a solicitud del demandante. las cartas.• El decreto de intimación debe bastarse a sí mismo ya que. Artículo 643. salvo elección de domicilio. • 2º Si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega. decretará embargo provisional de bienes muebles.Sólo conocerá de estas demandas. Si faltare alguno. admisibles según el Código Civil. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. el demandante deberá expresar en el libelo. De esta resolución del Juez se oirá apelación libremente.El Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado. pagarés. Artículo 645.Son pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior: los instrumentos públicos. el Juez ordenará al demandante la corrección del libelo. debe contener en sí todos los elementos que hagan posible la ejecución forzada posterior. a aceptar si no se cumpliera la presentación en especie para la definitiva liberación de la otra parte. las letras de cambio. y en cualesquiera otros documentos negociables.. misivas.. las facturas aceptadas.Si la demanda estuviere fundada en instrumento público. la cual deberá interponerse de inmediato o dentro de los tres días siguientes.. La .En la demanda se expresarán los requisitos exigidos en el Artículo 340 de este código. • Es imprescindible la intimación del demandado o del apoderado a quien pueda intimarse. en los casos siguientes: • 1º Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640.Cuando la demanda se refiere a la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles. La residencia hace las veces de domicilio respecto de las personas que no lo tienen conocido en otra parte. facturas aceptadas o en letras de cambio. en consecuencia. instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido. el Juez. En este caso. Artículo 646.... el Juez del domicilio del deudor que sea competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la competencia. • 3º Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición. adquiere fuerza y autoridad de cosa juzgada y. antes de proveer sobre la demanda podrá exigir al demandante que presente un medio de prueba en que conste el justo precio o el precio corriente de la cosa. prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. la suma de dinero que estaría dispuesto. a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición. absteniéndose entre tanto de proveer sobre lo pedido. los instrumentos privados. Artículo 642. Artículo 641. Artículo 644. si el Juez considera desproporcionada la suma indicada. en caso de que no haya oposición por parte del intimado dentro de los plazos establecidos. cheques y cualesquiera otros documentos negociables. cheques.

el defensor deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su intimación. en un diario de la de mayor circulación. no podrá procederse a la ejecución forzosa y se entenderán citadas las partes para la . el nombre. en cualquiera de las horas anteriormente indicadas. el Alguacil dará cuenta al Juez. no formulare oposición dentro de los plazos mencionados.. Articulo 650.El intimado deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649.. En el caso del artículo anterior. no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada. Si el intimado o el defensor en su caso. la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado conforme a lo dispuesto en el Artículo 645 y las costas que debe pagar. con los intereses reclamados. se procederá a la ejecución forzosa. que el Secretario del Tribunal fije en la puerta de la casa de habitación del intimado. el apercibimiento de que dentro del plazo de diez días. si fueren conocidos o aparecieren de los autos. expresando las direcciones o lugares en que lo haya solicitado.. Artículo 651.. Artículo 649. en su caso.Si buscado el demandado no se le encontrare.El Juez calculará prudencialmente las costas que debe pagar el intimado. Artículo 647. la cosa o cantidad de cosas que deben ser entregadas. dentro del tercer día. Artículo 652. el monto de la deuda. el decreto de intimación quedará sin efecto. Cumplidas las diligencias anteriores. a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192. y el demandante consignará en los autos los ejemplares del periódico en que hubieren aparecido los carteles. a contar de su intimación. una vez por semana..Formulada la oposición en tiempo oportuno por el intimado o por el Defensor.ejecución de las medidas decretadas será urgente. apellido y domicilio del demandante y del demandado. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas. durante treinta días. una cantidad que exceda del 25% del valor de la demanda.El decreto de intimación será motivado y expresará: El Tribunal que lo dicta.. pero no podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del demandante. que indicará expresamente el Juez. El secretario pondrá constancia en el expediente de todas las diligencias que se hayan practicado en virtud de las disposiciones de este artículo. o en la de su oficina o negocio. un cartel que contenga la transcripción íntegra del decreto de intimación. y éste dispondrá. Otro cartel igual se publicará por la prensa. debe pagar o formular su oposición y que no habiendo oposición. en la localidad.El Secretario del Tribunal compulsará copia de la demanda y del decreto de intimación y la entregará al Alguacil para que practique la citación personal del demandado en la forma prevista en el artículo 218 de este Código. si el demandado no compareciere a darse por notificado dentro del plazo de diez días siguientes a la última constancia que aparezca en autos de haberse cumplido las mismas. el tribunal nombrará un defensor al demandado con quien se entenderá la intimación. Artículo 648.

se acordará en el mismo día la intimación del deudor. La oposición formulada de . Tal criterio se complementa. 2º La tendencia de un recurso administrativo o contencioso administrativo en el cual se haya decretado la suspensión previa de los efectos del acto recurrido cuando aquél se relacione con la procedencia o monto del crédito fiscal cuya ejecución se solicita. se abrirá la causa a pruebas y se seguirá en lo adelante por los trámites del procedimiento ordinario.. según corresponda por la cuantía de la demanda. continuando el proceso por los trámites del procedimiento ordinario o del breve.. el Juez comprobará cuidadosamente los siguientes extremos: 1° Si la planilla de liquidación del crédito fiscal demandado o el instrumento que lo justifique cumple los requisitos legales correspondientes. sólo por los motivos siguientes: 1° El pago del crédito fiscal que se le haya intimado. Artículo 657. más el término de la distancia que corresponda. la cual tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192..Salvo lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario.3 DE LA EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES Artículo 653. Artículo 656. a cuyo efecto consignará con su escrito de oposición el documento que lo compruebe. Artículo 654. 2. sin necesidad de la presencia del demandante. A los fines de acordar la intimación del demandado.contestación de la demanda. de conformidad con las disposiciones del presente Capítulo..Si dentro del cuarto día acreditare el demandado haber cumplido con aquella orden se procederá como en el caso de ejecución de sentencia.Con la demanda se presentará la liquidación del crédito o el instrumento que lo justifique. 3° La prescripción del crédito fiscal demandado.. en lo que se refiere a la materia y a la cuantía con las normas generales de competencia que establece la ley adjetiva. el demandado podrá hacer oposición al pago que se le haya intimado. la ejecución de créditos fiscales se solicitará ante los Tribunales civiles competentes según la cuantía.Dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se lleve a efecto la intimación. para que pague dentro de tres días apercibido de ejecución. Artículo 655. TRIBUNAL COMPETENTE El domicilio del deudor define la competencia del juez para conocer de los procedimientos de intimación. 2° Si el crédito fiscal demandado es líquido y de plazo vencido. y si dicha liquidación o instrumento tuvieren fuerza ejecutiva.Hecha la oposición.

660 al 665 CPC) El procedimiento para la ejecución de hipoteca sobre un determinado bien inmueble. En los demás casos en que la oposición resultare procedente. Parágrafo Único: Si junto con los motivos en que se funde la oposición el demandado alegare cuestiones previas de las indicadas en el artículo 346 de este código. . conforme a lo dispuesto en el artículo 350. el cumplimiento de las obligaciones garantizadas. no se causarán costas para la parte que subsana el defecto u omisión. DE LA EJECUCIÓN DE HIPOTECA (Arts. Los efectos de las cuestiones previas declaradas con lugar en la sentencia de la articulación definitivamente firme. sin perjuicio de que antes del fallo. 2. serán las indicados en los Artículos 353. En estos casos. se dará por terminado el procedimiento de ejecución y se levantará la caución o garantía que se hubiere constituido de conformidad con el artículo 657 y el tribunal impondrá las costas del procedimiento.. caso en el cual la parte podrá promover la regulación de la competencia. conjunta y solidariamente.. DE LOS JUICIOS. por la cantidad que fije el Tribunal.Si la oposición resultare procedente por el motivo previsto en el ordinal 2° del artículo 656.4 CONCEPTO. suspenderá la ejecución. las costas se regularán como se indica en el Título VI del Libro Primero de este código. para satisfacer con el producto de su remate. 355 y 356. se paralizará el juicio hasta que se dicte la sentencia en el Recurso Contencioso-Administrativo en el cual se han suspendido los efectos del acto recurrido. está establecido en los artículos 660 y siguientes del CPC. 354. según los casos. a la entidad demandante y a los funcionarios fiscales que hubieren ordenado la ejecución del crédito desestimado en la sentencia. conforme al artículo 69 y en los casos de las cuestiones previas previstas en los Ordinales 9°. EJECUCIÓN DE HIPOTECA La ejecución de hipoteca es un procedimiento ejecutivo. En ambos casos.. si no en el caso de la incompetencia declarada con lugar.P. conforme a las disposiciones previstas en los artículos 660 al 665 inclusive 656 y 657 del C. La sentencia que se dicte en la articulación no tendrá apelación. Artículo 659.En caso de oposición. se entenderá abierta también una articulación probatoria de ocho días para promover y evacuar pruebas. si el demandado constituye caución o garantía de las previstas en el Artículo 590 para responder de las resultas del juicio. sin necesidad de decreto o providencia del Juez. para hacer efectiva la obligación de pagar la cantidad de dinero que garantiza.C. a través del cual se hace posible la ejecución de los bienes dados en garantía hipotecaria. la sentencia definitiva que la resuelva será apelable para ante el Superior que corresponda.conformidad con el Artículo 656. y el Tribunal decidirá dentro de los diez días siguientes al vencimiento de la articulación.10 y 11 del artículo 346. Las costas por concepto de honorarios profesionales no excederán en ningún caso del diez por ciento del monto de la demanda.EJECUTIVOS. Articulo 658. la parte pueda subsanar los defectos u omisiones invocadas.

y no ha transcurrido el lapso de la prescripción. y examinará cuidadosamente si están llenos los extremos siguientes: 1°. por derivar en la ejecución de la garantía hipotecaria y no de la deuda exigible. lo notificará inmediatamente al Registrador respectivo a los efectos establecidos en el artículo 600 de este Código y acordará la intimación del deudor y del tercero poseedor para que paguen dentro de tres días. Si el Juez encontrare llenos los extremos exigidos en los ordinales anteriores decretarán inmediatamente la prohibición de enajenar y gravar el inmueble hipotecado. si tal fuere el caso.Si al cuarto día no acreditaren el deudor o el tercero haber pagado..Llegado el caso de trabar ejecución sobre el inmueble hipotecado.El derecho sustantivo define la hipoteca como un derecho real de garantía constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero. Si el documento constitutivo de la hipoteca está registrado en la jurisdicción donde esté situado el inmueble. y se continuará el procedimiento con arreglo a lo . 3°. en beneficio de un acreedor. para asegurar sobre esos bienes el cumplimiento de una obligación de la cual aparece como accesoria. se procederá al embargo del inmueble. ante un planteamiento que ponía en duda las bases constitucionales del mismo.. Si las obligaciones que ella garantiza son líquidas de plazo vencido. e indicará el monto del crédito con los accesorios que estén garantizados por ella.La obligación de pagar una cantidad de dinero garantizada con hipoteca. El Juez podrá excluir de la solicitud de ejecución los accesorios que no estuvieren expresamente cubiertos con la hipoteca. la Sala Constitucional. el acreedor presentará al Tribunal competente el documento registrado constitutivo de la misma. por estar vencida la obligación garantizada con la hipoteca. Asimismo presentará copia certificada expedida por el Registrador correspondiente de los gravámenes y enajenaciones de que hubiere podido ser objeto la finca hipotecada con posterioridad al establecimiento de la hipoteca cuya ejecución se solicita. Ahora bien. Si las obligaciones no se encuentran sujetas a condiciones u otras modalidades. estamos en presencia también de una acción real. El auto del Juez excluyendo de la ejecución determinadas partidas o no acordando ésta será apelable en ambos efectos. se hará efectiva mediante el procedimiento de ejecución de hipoteca establecido en el presente Capítulo. 2°. en el cual se invierte la iniciativa del contradictorio y se deja en cabeza del demandado la iniciativa de oponerse. y el tercero poseedor de la finca hipotecada. hay que diferenciar entre el derecho y la acción que se deriva del mismo. apercibidos de ejecución.. validó su estructura como proceso de naturaleza monitoria. Artículo 662. Artículo 660. el Juez procederá de oficio a intimarlo. Si de los recaudos presentados al Juez se desprendiere la existencia de un tercero poseedor y el solicitante no lo hubiere indicado. todo para concluir que. Artículo 661. Dada la especial naturaleza del procedimiento de ejecución de hipoteca.

sin esperar la sentencia definitiva en la oposición.907 y l. 5º Por disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la solicitud de ejecución.Son aplicables a este procedimiento las disposiciones de los artículos 636 y 639 de este Código. En todos los casos de los ordinales anteriores. siempre que se consigne con el escrito de oposición la prueba escrita en que ella se fundamente. 2º El pago de la obligación cuya ejecución se solicita. Artículo 663. se procederá al remate del inmueble previa la publicación de un cartel fijando el día y la hora para efectuarlo. 6º Cualquiera otra causa de extinción de la hipoteca. para responder de lo que en definitiva se declare en favor del deudor o del tercero. si ella fuere declarada sin lugar. Artículo 664. y si la oposición llena los extremos exigidos en el presente Artículo. se procederá como se dispone en el Parágrafo Único del Artículo 657.. En este estado se suspenderá el procedimiento si se hubiere formulado la oposición a que se refiere el Artículo 663. tanto el deudor como el tercero podrán hacer oposición al pago a que se les intima. Parágrafo Único: Si junto con los motivos en que se funde la oposición. 3° La compensación de suma líquida y exigible. El Juez será responsable si la caución que haya aceptado resultare después insuficiente.. el deudor o el tercero poseedor. Decidida la oposición. de las establecidas en los Artículos l. alegaren cuestiones previas de las indicadas en el artículo 346 de este Código. siempre que se consigne junto con el escrito de oposición la prueba escrita del pago. procediéndose con respecto a la ejecución como se establece en el único aparte del Artículo 634. a cuyo efecto se consignará junto con el escrito de oposición la prueba escrita correspondiente. el Juez examinará cuidadosamente los instrumentos que se le presenten. 4º La prórroga de la obligación cuyo incumplimiento se exige. por los motivos siguientes: 1º La falsedad del documento registrado presentado con la solicitud de ejecución. siempre que dé caución que llene los extremos del Artículo 590. hasta que deba sacarse a remate el inmueble.908 del Código Civil. Libro Segundo de este Código.Dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se haya efectuado la intimación. El acreedor tiene derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con su precio el pago de su acreencia.dispuesto en el Título IV. y la sustanciación continuará por los tramites del procedimiento ordinario hasta que deba sacarse a remate el inmueble hipotecado. . declarará el procedimiento abierto a pruebas. más el término de la distancia si a él hubiere lugar. a cuyo efecto se consignará con el escrito de oposición la prueba escrita de la prórroga.

666 al 672 CPC) El CPC. que conocerá de la causa. DEL JUICIO EJECUTIVO DE PRENDA (Arts. Llegado el caso de hacer efectiva la prenda.5 DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS. Cuando se lograre la intimación personal del deudor o del tercero poseedor. está adherida a los bienes y subsiste independientemente del cambio de titularidad por lo que debe designarse e individualizarse el objeto por ella afectado. sobre cada uno de ellos y sobre cada parte de cualquiera de los mismos bienes.. acompañada del documento constitutivo de la prenda. judicial o convencional sobre la base del instrumento en virtud del cual el acreedor tiene derecho a su constitución. dicha intimación se practicará en la forma prevista en el Artículo 650 de este Código. el acreedor prendario presentará la solicitud al Tribunal competente. contiene los requisitos especiales que deben cumplirse para trabar la ejecución de la prenda ordinaria. 2. aparece como elemento fundamental de la solicitud el poner a la orden del tribunal. Como garantía. CARACTERÍSTICAS DE LA HIPOTECA Entre las características de la hipoteca deben resaltarse: La indivisibilidad: la hipoteca subsiste sobre todos los bienes hipotecados. La publicidad instrumental no es constitutiva del derecho real. La diferencia entre hipoteca legal.Artículo 665. Está referida a una cantidad determinada de dinero. por encima del cual el crédito ya no está garantizado hipotecariamente sino que quedará como un crédito quirografario.La ejecución de las obligaciones garantizadas con hipoteca que no llene los extremos requeridos en el Artículo 661 de este Capítulo.. El sometimiento a la publicidad instrumental consiste en la protocolización del documento que la consagre en la Oficina Subalterna de Registro con arreglo a lo dispuesto en el CCV. Por la naturaleza de los bienes afectados por la prenda.Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales. que en principio está referida a bienes muebles. la ejecución de prenda se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en este Capítulo. En la solicitud se indicará: . El carácter de la especialidad en cuanto al crédito se cumple indicando en el instrumento hipotecario la suma cierta y determinada de dinero que se garantiza. las cosas dadas en prenda ante el juez. en sus artículo 666 al 672. sino meramente declarativa. porque el derecho se origina al margen de ese registro por el acuerdo de voluntades. Artículo 666. valor máximo estimado por las partes. y pondrá a disposición del Tribunal las cosas dadas en prenda. se llevará a cabo mediante el procedimiento de la vía ejecutiva.

3° La especie y naturaleza de las cosas dadas en prenda y la indicación de su calidad. Artículo 667. determinado conforme a las disposiciones de este Código en materia de ejecución de sentencia. Artículo 669.El Juez examinará cuidadosamente los recaudos presentados y verificará si se han llenado los requisitos exigidos por la ley para la constitución de la prenda y si las cantidades que se pretende satisfacer con ella son líquidas. y se procederá a un nuevo acto de remate mediante la publicación de un nuevo cartel. si tal fuere el caso. Si no fuere posible la intimación personal del deudor o del tercero que ha dado la prenda. que la consignación del precio ofrecido por quien obtenga la buena pro deberá ser hecha en efectivo el mismo día o el día siguiente al de la adjudicación... apercibidos de ejecución. advirtiéndose.Si el Juez encontrare llenos los extremos exigidos en los Artículos anteriores.La base del remate será la mitad del valor justipreciado. Artículo 668. 3° La base a partir de la cual se oirán las propuestas.Si al cuarto día siguiente a la intimación personal. Artículo 670. que la adjudicación se hará a quien haya hecho la mayor oferta. el Juez ordenará la venta de la cosa dada en prenda en pública subasta.. peso y medida. Si no hubiese propuestas por dicha cantidad se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 677 y siguientes de este Código. además. Artículo 671.1º El nombre. 2º El monto de la acreencia garantizada con la prenda y cualquiera otra cantidad cubierta con el privilegio. de plazo vencido. 2° Una descripción de las cosas dadas en prenda que serán objeto de la venta.. si tal fuere el caso. . para que paguen dentro de los tres días siguientes. la cual quedará en beneficio del acreedor prendario. apellido y domicilio del acreedor y del deudor prendario y del tercero que haya dado la prenda si este fuera el caso. del deudor prendario y del tercero que hubiere dado la prenda. El cartel contendrá: 1° Nombre. apellido y domicilio del acreedor. ordenará el depósito de la cosa dará en prenda y la intimación del deudor y del tercero que haya dado la prenda. así como también que para tomar parte en las propuestas deberá consignarse previamente el diez por ciento del valor en que se haya justipreciado la cosa objeto de la venta. se aplicará la forma supletoria indicada en el Artículo 650. y si no ha transcurrido el tiempo para su prescripción.. mediante la publicación de un cartel en un periódico de la circunscripción del Tribunal. el deudor prendario o el tercero que ha dado la prenda. no acreditaren por medio de instrumento fehaciente haber pagado.El adjudicatario que no cumpla con su obligación de consignar el precio perderá la cantidad que dio en garantía.

. pero la oposición no será admitida si junto con ella no se ofrece ni constituye garantía suficiente de pago de la cantidad exigida por el acreedor prendario más sus intereses. Parágrafo Único: Si junto con los motivos en que se funde la oposición. inscrito en la Oficina Subalterna de Registro.. b) de acuerdo a la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento se puede ofrecer una prenda sin desplazamiento de posesión sobre los bienes que la ley establece. conforme a la Ley de Hipoteca Mobiliaria. c) un tercero puede dar la prenda por el deudor. CARACTERÍSTICAS DE LA PRENDA • La prenda como contrato que afecta bienes en seguridad de un crédito y que confiere al acreedor el derecho de hacerse pagar con privilegio sobre la cosa obligada. a menos que el acreedor prendario constituya caución o garantía de las previstas en el Artículo 590 para asegurar las resultas de la oposición. Admitida la oposición. • Está referida a una cantidad determinada de dinero. • La indivisibilidad. intimados personalmente podrán hacer oposición a la venta de la prenda dentro de los ocho días siguientes a la intimación. sobre cada uno de ellos y sobre cada parte de cualquiera de los mismos bienes. Si la intimación fuere hecha al defensor como se indica en el Artículo 668. No obstante. la prenda sin desplazamiento de posesión debe constituirse mediante instrumento público o instrumento privado autenticado o reconocido. se procederá como se dispone en el Parágrafo Único del Artículo 657. implica tres posibilidades: a) que el deudor da a su acreedor una cosa mueble. La oposición deberá estar fundada en causa legal y suspenderá la venta de la prenda hasta su decisión. el deudor o el tercero que haya dado la prenda. • La constitución de la prenda requiere de un instrumento de fecha cierta que contenga la declaración de la cantidad debida. la oposición podrá formularse dentro de los ocho días siguientes a la intimación del defensor y deberá llenar los extremos fijados en la primera parte de este artículo para la oposición del deudor prendario o del tercero que haya dado la prenda. El carácter de la especialidad en cuanto al crédito se cumple indicando la suma cierta y determinada de dinero que se garantiza. alegaren cuestiones previas de las indicadas en el Artículo 346 de este Código. al igual que con la hipoteca. la cual será restituida al quedar extinguida la obligación. caso en el cual se procederá a la venta de la prenda.Artículo 672. El Juez será responsable si la caución que aceptare resultare después insuficiente.El deudor prendario y el tercero que haya dado la prenda. la prenda subsiste sobre todos los bienes afectados. así como de la especie y de la naturaleza de las cosas dadas en prenda. la causa se abrirá a pruebas por veinte días y será decidida dentro de los quince días siguientes a la conclusión del lapso probatorio.

llevado a cabo por una parte a favor de la otra. y el acreedor a favor del cual la administración se dio. administrador. apoderado o encargado de intereses ajenos. Es por ello que las partes en el juicio de rendición de cuentas son el administrador de bienes o intereses ajenos. siguiente a la intimación.. para la contestación de la demanda.2. nacido en virtud del vínculo legal o negocial generado por la administración de bienes o intereses ajenos. El interesado en este tipo de acción es la parte que no tiene conocimiento exacto del monto de su crédito o débito líquido. mediante la definición de un título ejecutivo. y estas circunstancias aparecieren apoyadas con prueba escrita. administrador. La referencia que hace el Art. curador. continuando el proceso por los trámites del procedimiento ordinario". así como el período y el negocio o los negocios determinados que deben comprender. Cabe aquí la interrogante sobre la legitimación activa para accionar en este tipo de juicios. así como el período y el negocio o los negocios determinados que deben comprender. referida al esclarecimiento de ciertas situaciones resultantes de la administración de bienes ajenos. Artículo 673. socio. 673 al 689 CPC) NATURALEZA DEL JUICIO DE CUENTAS El juicio de cuentas requiere que la obligación de rendirlas conste de modo auténtico y. y estas circunstancias aparecieren apoyadas con prueba escrita. para la contestación de la demanda. y que este es el único medio procesal para hacerlas efectivas por lo que no es procedente demandarlas por la vía ordinaria. y se entenderán citadas las partes.6 DE LOS JUICIOS EJECUTIVOS. se suspenderá el juicio de cuentas. sin necesidad de la presencia del demandante.Cuando se demanden cuentas al tutor. La expresión "encargado de intereses ajenos" permite ampliar el marco de acción del juicio de rendición de cuentas. DEL JUICIO DE CUENTAS (Arts. Si dentro de este mismo plazo el demandado se opone a la demanda alegando haber rendido ya las cuentas o que éstas corresponden a un período distinto o a negocios diferentes a los indicados en la demanda. y el demandante acredite de un modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendirlas. y el demandante acredite de un modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendirlas. la celeridad en su desarrollo y el objetivo de abrir el camino de la ejecución. socio. la cual tendrá . la obligación de presentación de cuentas nada tiene que ver con el hecho de ser el demandado deudor del actor. siguiente a la intimación. la cual tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el Artículo 192. se suspenderá el juicio de cuentas. 673 CPC es reveladora: "Cuando se demanden cuentas al tutor. apoderado o encargado de intereses ajenos. como es consustancial en todo juicio ejecutivo. son las características fundamentales del mismo. y se entenderán citadas las partes. curador. Si nos atenemos a su naturaleza. el Juez ordenará la intimación del demandado para que las presente en el plazo de veinte días. el Juez ordenará la intimación del demandado para que las presente en el plazo de veinte días. Si dentro de este mismo plazo el demandado se opone a la demanda alegando haber rendido ya las cuentas o que éstas corresponden a un período distinto o a negocios diferentes a los indicados en la demanda.

.Presentada la cuenta por el demandado. Artículo 674. Título II del Libro Segundo de este Código. de modo que pueda examinársela fácilmente. con sus libros. se tendrá por cierta la obligación de rendirlas.Si la oposición del demandado no apareciere apoyada con prueba escrita. Artículo 675. dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del lapso de oposición. instrumentos.lugar dentro de los cinco días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el Artículo 192. la decisión del Tribunal será dictada dentro de los quince días siguientes a la conclusión de las pruebas. contados a partir del vencimiento del lapso de promoción indicado en este Artículo. sólo se oirá apelación en el efecto devolutivo.. ni presentare las cuentas dentro del lapso previsto en el Artículo 673. cuando haya presentado el actor la prueba auténtica de la obligación y de su extensión.En todo caso la cuenta debe presentarse en términos claros y precisos. Si el demandado promoviere pruebas en el lapso indicado éstas se evacuarán dentro del plazo de veinte días después de admitidas por el Tribunal. año por año. ordenará al demandado que presente las cuentas en el plazo de treinta días. si el demandado no promoviere alguna prueba. instrumentos. continuando el proceso por los trámites del procedimiento ordinario. el período que deben comprender y los negocios determinados por el demandante en el libelo y se procederá a dictar el fallo sobre el pago reclamado por el actor en la demanda o la restitución de los bienes que el demandado hubiere recibido para el actor en ejercicio de la representación o de la administración conferida. y con todos los libros. con sus cargos y abonos cronológicos.Si el demandado no hiciere oposición a la demanda. debiendo manifestar en ese mismo plazo su conformidad u observaciones. el demandante la examinará dentro de los treinta días siguientes a su presentación. Las disposiciones contenidas en el presente Artículo se aplicarán también cuando el demandado no presente las cuentas en el plazo previsto en el Artículo 675. comprobantes y papeles pertenecientes a ella. En estos Casos. Si no hubiere acuerdo sobre la cuenta.Contra la determinación del Juez. si la apelación que en él se concede resultare desestimada. Artículo 676. Contra esta determinación sólo se oirá apelación en el efecto devolutivo. se procederá a la experticia prevista en el Capítulo VI. comprobantes y papeles correspondientes.. La sentencia la dictará el Juez dentro del lapso de quince días. Título II del Libro Segundo de este Código y a este efecto el Juez fijará día y hora para proceder al nombramiento de los expertos. Artículo 677. salvo que se trate de la prueba de experticia.. caso en el cual se procederá como se indica en el Capítulo VI. Artículo 678. . De la decisión se oirá apelación libremente. sin necesidad de la presencia del demandante. o si el Juez no la encontrare fundada..

el tiempo que el Juez les fije de conformidad con el Artículo 460. se les apremiará con multas conforme al Artículo 683.. las partes formularán sus observaciones dentro de los quince días siguientes.Los expertos no podrán resolver ningún punto de derecho. arreglarán la cuenta en lo demás.. Artículo 684. Artículo 683.Puesto en este estado el negocio. deberá proponerse la recusación dentro de los tres días después de su aceptación.Podrá apremiarse a los expertos. se procederá. Si les ocurriere duda sobre alguna cosa. Los terceros en cuyo poder se encuentren documentos necesarios para la formación de la cuenta estarán obligados a exhibirlos de conformidad con lo previsto en el .Los expertos tendrán para formar la cuenta. Titulo II del Libro Segundo de este Código. Artículo 682. se dará por terminado el juicio y se procederá como en ejecución de sentencia.Cuando la parte obligada a rendir cuentas no cumpla con el deber de presentar los libros. Si el demandado no contestare las observaciones formuladas por el demandante. Artículo 685. lo que harán dentro de los quince días siguientes.Siempre que haya de recusarse un experto. Artículo 686. expresando con claridad la partida o operación que haya dejado de comprenderse en la cuenta y los fundamentos de su duda. si fuere posible y presentarán en pliego separado sus dudas o observaciones.. instrumentos. cuando no llenen su encargo en el término prefijado.El Juez resolverá sobre todas las dudas y observaciones que se hubieren presentado.Artículo 679. y por esto dejaren de poner alguna partida. aun cuando nada se hubiere contestado sobre ellas. según este Código. comprobantes y papeles necesarios para formarlas. el Juez concederá el término que a la cuantía del negocio corresponda. El importe total de las multas se descontará de lo que debe abonárseles por su trabajo. conforme a lo previsto en el Artículo 436 de este Código. pero si éstas recayeren sobre la legitimidad de las partidas o sobre cualquiera otra cosa de que deba responder el demandado.. con multas de quinientos bolívares por cada día de retraso. pero si alguna de las partes manifestare necesidad de promover prueba. Artículo 681. se seguirá lo previsto en el Capítulo VI.... este deberá contestarlas también. Si se hicieren observaciones sobre el orden de la cuenta se pasarán a los expertos para su informe y reforma de la cuenta si se encontraren exactas las observaciones.Si el demandante aceptare la cuenta presentada por el demandado.. se tendrán por admitidas. Artículo 687. o suspendieren alguna operación necesaria. ni hacer adjudicaciones o aplicaciones que no estén determinadas y se contraerán sencillamente a ordenar la cuenta según sus conocimientos en el arte de formarla.. El Juez podrá prorrogar dicho término de acuerdo a lo previsto en el Artículo 461.En todo lo concerniente al nombramiento de los expertos. el Juez procederá a sentenciarlo dentro de los quince días siguientes. Artículo 680. Si los expertos no dieren su contestación en el plazo fijado. Presentada la cuenta formada por los expertos.

omisiones. y que no se sirva de ellas contra el interés de la comunidad. Cuando se trate de oficinas públicas.Dictada la sentencia. caso de errores. y éstos acordar. sin oposición de los demás. hay comunidad entre los concubinos y. falsedades o duplicación de partidas. con tal que no las emplee de un modo contrario al destino fijado por el uso. bancos.. Durante la vigencia del matrimonio. CONDOMINIO: El administrador de la cosa común. socio. sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares. Cabe entonces la rendición de cuentas que pueden . 170 y 171 del CCV. salvo a las partes. curador. medidas precautelares innominadas referidas al nombramiento de funcionarios que coadyuven en la administración de bienes y empresas participando en su giro comercial hasta tanto se produzca la definición de los derechos comprometidos en la litis. 588 CPC.Aprobadas las cuentas. conforme a las reglas establecidas para el procedimiento ordinario. puede ser accionado por el acreedor que quiere verlas presentadas. existen los mecanismos para la defensa de los intereses de los cónyuges. a las que se equiparan las administradoras de consorcios. y de obligar a los demás a que contribuyan con su porción a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común. tal como se puede constatar en los artículos 168. que tiene cada comunero de servirse de las cosas comunes. CONCUBINATO: Reconocida la existencia de la unión de hecho. no hay lugar a la revisión de ellas. administrador o apoderado. a los fines de preservar el patrimonio de las partes en juicio. en ocasión de la administración de los bienes comunes. de proponer por separado sus demandas.. Artículo 689. 781 Y 782 CCV. puede un cónyuge accionar al otro para exigir la presentación de cuentas. se admitirán los recursos legales. consagrada en los Arts. La lógica de tal afirmación se encuentra en la posibilidad. asociaciones gremiales. Artículo 688. adicionalmente a los casos expresamente previstos del tutor. se presume mandatario de éstos. DEPOSITARIOS Y ADMINISTRADORES JUDICIALES: En virtud de la norma establecida en el Parágrafo 1º del Art. ha surgido la práctica. por lo que debe presentar cuentas. existe la obligación de prestar cuentas por parte de quien administre los bienes. SÍNDICOS. CONSORCIO: En cuanto a las sociedades mercantiles. en consecuencia. la prestación de cuentas normalmente se hace con la periodicidad predeterminada y bajo la forma prevista en los contratos o los estatutos sociales. el derecho. SOCIEDAD CONYUGAL: Después de disuelta la sociedad conyugal. Son varias las hipótesis sobre los obligados a la prestación de cuentas.Artículo 437. se atenderá a lo dispuesto en el Artículo 433. y la causa seguirá en las demás instancias. OBLIGACIÓN DE PRESTACIÓN DE CUENTAS Es claro que el deudor que rehúsa prestar cuentas y a pagar lo que debe. de solicitar a los tribunales.

con la que puede hacer lo que desee a su voluntad. con la limitación lógica de las restricciones legales. con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Formas de transmisión de propiedad son las siguientes: El contrato: es un acuerdo entre dos o más partes. El Art. disfrute y disposición de sus bienes. con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley‖ Con lo anterior expuesto se puede decir.solicitar los interesados en tal administración. (CRBV) Título III de los Derechos Económicos en su artículo 115 establece lo siguiente: Se garantiza el derecho de propiedad. por sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. .Com. Toda persona tiene derecho al uso. 977 del C. por haber hecho abandono de la misma su último propietario o por haber fallecido éste sin herederos. de exigir cuenta de la administración de éstos con celeridad. • La ocupación: modo originario de adquirir la propiedad mediante la aprehensión o apoderamiento de una cosa que carece de dueño. mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. Asimismo el Código Civil (C. es necesario tener claro el fundamento jurídico principalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. goce. La misma situación se presenta cuando se produce la salida del síndico o su remoción. papel. gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva. por no haberlo tenido nunca. que es el dominio que un individuo tiene sobre una cosa determinada. en el artículo 545 del establece: ―La propiedad es el derecho de usar. La propiedad estará sometida a las condiciones.Com. Antes de dar inicio al procedimiento en juicio sobre Propiedad . Igualmente se contempla la expropiación por causa de utilidad pública o social. establece la obligación en que se encuentran los síndicos definitivamente nombrados. restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. de conformidad con los Arts. En los casos de funcionarios TEMA 3: JUICIOS SOBRE PROPIEDAD Y POSESIÓN Se puede definir La propiedad privada como el poder jurídico pleno o completo de un individuo sobre una cosa. Cabe destacar que constitucionalmente se garantiza la propiedad privada. puede ser oral o escrito y puede ser en formato cualquier tipo de formato. En lo que se refiere al procedimiento concursal mercantil. podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. 987 y 989 C. Sólo por causa de utilidad pública o interés social.C). si fueren distintos de los provisionales. electrónico • La ley: La que rige la tramitación contenciosa o voluntaria de causas o negocios ante jueces y tribunales. Posesión y Prescripción.

o bien. • La prescripción: es una institución jurídica de regulación legal. de forma que un poseedor no se vea en la obligación de probar su título posesorio (el motivo por el cual posee lícitamente) cada vez que alguien intente interrumpir su posesión. mas no de derecho como lo es la propiedad (derecho real por excelencia y consecuencia de la posesión a través de la prescripción). c) la de todo o parte de una sucesión a personas llamadas sin designación de nombres. El artículo 771 (C. b) la del concurso civil. Definida así.C). es importante recalcar que en la posesión se presume de buena fe. que es la cosa en sí y el animus rem sibi habendi que es la intención de comportarse como su dueño. llevan a la mayor parte de la doctrina a considerar la posesión como un hecho con efectos jurídicos. Así mismo es válido recordar que la posesión se presume siempre de buena fe. testamento o convenio. es necesaria una protección de la misma.• La accesión: Un modo de adquirir lo accesorio por pertenecernos la cosa principal. es decir la posesión requiere la intención y la conducta de un dueño. en el cual se le otorga a una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento. por causa de utilidad pública. Las tres especies principales de la misma son: a) la de partición de herencia. . en virtud de la cual. y que constituye uno de los modos de adquirir el dominio de las cosas. o sobre lo que se le une accesoriamente por obra de la naturaleza o por mano del hombre. La posesión requiere o necesita dos elementos para configurarse y ellos son el corpus. mas no de derecho como lo es la propiedad. posee porque posee. el estado priva de un bien inmueble a un particular. la posesión es una situación de hecho. La posesión requiere de la intención y la conducta de un dueño. se adquieren o se extinguen derechos. Si bien la posesión no es un derecho en sí. POSESIÓN Es una situación de hecho. por haberse agotado un término de tiempo fijado por la ley • La adjudicación: Asignación y entrega de bienes a las personas que les corresponden según ley. el derecho que la propiedad de una cosa mueble o inmueble da al dueño de ella sobre todo cuando produce. industrial o mixta. o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. De esta manera distinguimos de la tenencia en la cual el tenedor reconoce en otro la propiedad de la cosa en su poder. La expropiación es un procedimiento mediante el cual. La imprecisión de la definición y la necesidad de una detentación efectiva del bien o derecho. es el control físico o material de una cosa. es decir.‖ Por tanto. que establece: ―La posesión es la tenencia de una cosa. se ve que la accesión puede ser natural. o por ambas causas a la par.

esto: .Diferencias entre una y otra: es que la posesión es una situación de hecho y la propiedad es una situación de derecho PRESCRIPCIÓN Para abordar la Prescripción. cuando se recurre a la acción restitutoria reglamentada en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil. Para el ejercicio de la acción interdictal restitutoria. es una novedad en nuestra legislación procesal.. conforme a la previsión estatuida en el artículo 783 del Código Civil. el articulo 1952 (C. a que se refiere el Artículo 783 del Código Civil. P. es el resumen de los hechos que realizados en forma material producen la convicción de que. en efecto. la restitución de la posesión dispone que el ilegitimo poseedor devuelva la cosa al propietario. EL ACTOR DEBERÁ PROBAR EN JUICIO: 1. 1996 expresa lo siguiente: ―Tanto el concepto de posesión.Que el bien cuyo dominio pretende es el mismo que posee o detenta el demandado. como el de despojo. EFECTOS DE LA REIVINDICACIÓN: La declaración de la existencia de la titularidad del dominio por parte del actor. por considerar el promovente que se le ha despojado de la posesión por él ejercida. corresponde a quien propone dicha acción demostrar los hechos materiales que significan la existencia de los referidos conceptos a tenor de la norma instrumentada en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. GONZÁLEZ A. Para ello existe una figura jurídica muy amplia y que posee su propio procedimiento especial. por efecto de los contratos.326-328 En tal virtud. se ha ejercido la tenencia de una cosa y se ha perpetrado la privación de esa tenencia‖. por sucesión.Que el demandado posee o detenta el bien. con eficacia erga omns según lo establece la doctrina.C. 2.Que es propietario de la cosa. el artículo 783 del Código Civil.) establece: ―La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación. por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley. exige especialmente. todo con el fin de afianzar y consolidar los derechos de propiedad y los demás derechos reales. En la propiedad cuando se pretenda la declaración por adquisitiva según la ley o la declaración de cualquier otro derecho el interesado presentara demanda en forma ante el juez de primera instancia en lo civil del lugar de situación donde se halle el inmueble. 3.‖ El Juicio sobre propiedad y posesión. como lo es la prescripción adquisitiva. La propiedad solo se adquiere por la ocupación y otros derechos que se transmiten por la ley...

sino que es la comunidad y que por ello cualquier comunero puede poseer o servirse de la cosa. voy a referirme de los interdictos entre comuneros. uno de ellos posee parte de la cosa común y otro de ellos lo despoja de esa parte. que una persona hace por sí sola. y es. se admitió la posibilidad de los interdictos entre comuneros. del 15 de octubre de 1964. ni porciones de la cosa común. con respecto a los requisitos para el ejercicio de la ―acción‖ restitutoria y específicamente con respecto a los interdictos entre comuneros. sea en la posesión de un bien inmueble o mueble. cuando uno de ellos o varios de ellos poseen con exclusividad porciones separadas de la cosa común y si además llenan las otras condiciones que para el interdicto restitutorio exige el artículo 783 del Código Civil. En efecto el artículo 761 de dicho código. y por esa razón. DUQUE C. por ejemplo. La citada norma contempla en el citado artículo 783 del Código Civil. ha expresado: ―Vinculado a este problema de la admisibilidad de los interdictos. Por otro lado. reitera el derecho que tiene todo poseedor a ser respetado en su posesión.‖. en razón de que los comuneros no son dueños sino de cuotas partes de una cosa común. En materia civil . p48. entonces la jurisprudencia consideraba que no había un despojo propiamente hablando. La jurisprudencia era reticente para admitir interdictos restitutorios entre comuneros. se sostenía jurisprudencialmente que los comuneros no poseen propiamente la cosa común. Sin embargo a partir de una sentencia de la Sala de Casación Civil. al mismo tiempo que determina los requisitos que deben cumplirse para el ejercicio de la acción posesoria restitutoria. el actor debe tener en su poder o en posesión el bien que se dice objeto del despojo. es decir. sin autorización de los tribunales competentes. la defensa de este derecho que ha consagrado aquella acción para lograr el respeto del derecho quebrantado. JUICIO DE PRESCRIPCIÓN La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación. c) Que exista una privación real o efectiva de la cosa. por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley.a) Posesión actual.. para el momento del despojo de la cosa. un acto material contentivo de un apoderamiento que el despojador le sustituya en la posesión. basada entre otras razones en las disposiciones que el Código Civil relativas al uso de la cosa común.. o que el querellante sea sustituido en la posesión de la misma.. y si en la práctica. que ―Cada comunero puede servirse de las cosas comunes‖. no requiriendo que esa posesión sea anual o ultra-anual ni posesión legítima puesto que la Ley en la norma antes citada. d) Que la acción se intente dentro del año del despojo o apoderamiento violento o no. determina claramente… cualquiera que ella sea… b) Que la cosa sobre quien verse el poder del hecho. establece. sin saber donde está ubicado su derecho correspondiente y por que el poseedor de la cosa común es la comunidad y no el comunero.

salvo disposición de la Ley‖. por el tiempo y bajo la demás condiciones determinadas por la Ley‖. El Dr. Estos principios lo evidenciamos en la Ley Civil Sustantiva en los Artículos 1977 y 1979 que establecen lo siguiente: ―Todas la acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez. el Art. Se debe entender como posesión .C) SE DISTINGUEN DOS CLASES: La prescripción adquisitiva y extintiva o liberatoria: A) LA ADQUISITIVA: tiene por objeto hacer adquirir un derecho sobre una cosa B) LA EXTINTIVA O LIBERATORIA: es un medio o recurso mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación recuperando su libertad natural por el transcurso de un determinado tiempo y bajo las demás circunstancias señaladas en la Ley. quedan excluidos de esta peculiaridad y por lo consiguiente. el requisito indispensable para que pueda surtir efectos es la Posesión y en el segundo caso lo indispensable es que exista inactividad del titular del derecho que posee. Dichos principios tiene sus excepciones. en sus comentarios al Código Civil Venezolano. Aníbal Dominicci. sin que puedan oponerse a la prescripción la falta de titulo ni de buena fe. Para la primera.la prescripción es en sentido amplio un derecho adquirido por el transcurso del tiempo. conceptualiza la prescripción como ―un medio de adquirir por la posesión o de librarse de una obligación por la inacción del acreedor. prescribe la propiedad o el derecho real por diez años. Así pues. Estamos en presencia pues. 1959 C. pues en materia de prescripción adquisitiva. y a tal sentido Nuestro Código Civil vigente. es decir que podemos tener la certeza que la prescripción puede ser adquisitiva o extintiva. Sin embargo. a contar de la fecha del registro del título‖. no son usucapibles las cosas que no estén en el comercio (Art. EXISTEN DOS ESPECIES FUNDAMENTALES: • LA PRESCRIPCIÓN VEINTENAL: la posesión legítima del derecho correspondiente durante un lapso de veinte años. Y ―Quien adquiere de buena fe un inmueble o un derecho real sobre un inmueble en virtud de un título debidamente registrado y que no sea nulo por defecto de forma. después de transcurrido en tiempo establecido en las Leyes‖. de un modo de adquirir un derecho siempre cuando se cumplan ciertas condiciones legales. Así también. tanto las definiciones doctrinales como normativas legales concuerdan en que la prescripción permite adquirir un derecho o liberarse de una obligación si ha transcurrido un lapso legal de tiempo. estable en su Artículo 1952 lo siguiente: ―La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación. 1903 de la misma Ley Sustantiva establece: ―para adquirir por prescripción se necesita posesión legítima‖. notemos que la prescripción origina la ADQUISICIÓN de un derecho pero también para LIBERARSE O EXTINGUIR una obligación. citado por Humberto Guzmán.

pacífica. que supone la posesión legítima del derecho correspondiente y la buena fe del poseedor. B) EL DESTINATARIO RENUNCIARLA: DE LA PRESCRIPCIÓN PUEDE ALEGARLA O El alegato de la prescripción como defensa contra las pretensiones del actor compete a la parte a quien favorece el efecto extintivo del nexo por obra del transcurso del tiempo o la adquisición del derecho por la conjugación de este mismo factor con la posesión legitima. aun cuando no tenga título. La renuncia no se presume pero toda manifestación dirigida a no hacer valer la prescripción debe velarse inequívoca y manifiesta. • Que la adquisición se funde en un título debidamente registrado que no sea nulo por defecto de forma. • El transcurso de diez años contados desde la fecha del registro del título RÉGIMEN GENERAL DE LA PRESCRIPCIÓN: A) NO PUEDE SER SUPLIDA DE OFICIO: Esto es que el Juez no puede decretarla si la parte a quien aprovecha la prescripción no la hace valer oportunamente en juicio.legítima aquella que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 772 del Código Civil ―cuando es continua. no equívoca y manejándose como dueño. pacífica. no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia‖. • LA PRESCRIPCIÓN DECENAL: También llamada Abreviada. .979 del Código Civil.955 del Código Civil por cuanto la renuncia supone disposición de un derecho ya integrado al patrimonio. no interrumpida. PRESUPUESTOS DE LA PRESCRIPCIÓN DECENAL: • Que se haya adquirido de buena fe un inmueble o un derecho real sobre el inmueble. Conforme al artículo 1. La renuncia expresa resulta la manifestación directa de la voluntad de no aprovecharse de la prescripción. Por ejemplo si una person a ha venido ejerciendo la posesión de un inmueble o casa durante un transcurso de veinte años de manera continua. la Ley considera que ha adquirido la titularidad de la propiedad por vía legal de la prescripción adquisitiva o usucapión.956 del Código Civil. no interrumpida. unida al transcurso del tiempo (diez años) y a las condiciones preceptuadas en el artículo 1. La renuncia tácita resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer valer la prescripción. El derecho a renunciar a la prescripción se reduce a las personas que tienen capacidad para disponer y está consagrado en el artículo 1.

arrendamiento. así como las servidumbres discontinuas aparentes y discontinuas no aparentes.975 y 1. Tratándose de la prescripción adquisitiva esta no comenzará a correr sino desde el día que se inició la posesión con todos los requisitos exigidos por la Ley. SUSPENDEN E INTERRUMPEN LA PRESCRIPCIÓN: • CAUSAS QUE IMPIDEN LA USUCAPIÓN Para que se pueda dar la usucapión (decenal o veintenar) el derecho positivo exige como constante la posesión legítima según lo establecido en el artículo 772 del Código Civil. las servidumbres prediales continuas aparentes y discontinuas aparentes.976 del Código Civil. Si la adquisición tiene lugar sin la intervención de la voluntad del poseedor esta circunstancia no influye en la calificación del concepto posesorio. el uso. que es útil. los acreedores o cualquier otro interesado en hacerla valer puede oponerla. el usufructo. la copropiedad. que se adicionará más tarde el tiempo al que corra. • SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN: La prescripción se suspende cuando la Ley impide que corra a favor de alguien. Involucra la consolidación de un estado de hecho. CAUSAS QUE IMPIDAN. No elimina estas causas él término transcurrido antes de su verificación. la prescripción no tiene efecto respecto de las cosas que no estén en el comercio. el derecho de habitación y la enfiteusis.959 del Código Civil. compraventa. Únicamente se cuenta el tiempo anterior de la suspensión. Es necesario entender que los derechos reales posibles son por regla general susceptibles de ser adquiridos. establecidos en los artículos 1. de ella se deducirá la intención y el concepto posesorio. La causa que impide la prescripción adquisitiva se vincula a la ausencia de posesión legítima. OBJETO DE LA PRESCRIPCIÓN: Según lo establecido en el artículo 1.C) LOS DERECHOS DE TERCEROS: Aunque el deudor o el titular del derecho adquirido renuncie a la prescripción consumada. correspondiente al contenido de un derecho. SON SUSCEPTIBLES DE USUCAPIÓN: La propiedad. artículo 1. de manera objetiva. Su efecto consiste en que no se cuente el tiempo de la suspensión.958 del Código Civil. Las causas generadoras de . cuando cese la causa de la suspensión. CÁLCULOS DEL TÉRMINO ÚTIL PARA USUCAPIR: La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas y se consuma al fin del último día del término. por el transcurso del tiempo. Cuando exista una causa típica de esta adquisición por negocio jurídico.

b. el plazo anterior no entraría en el cómputo. en forma tal que. La demanda judicial.la suspensión obedecen a: A las relaciones que vinculan a aquel en contra del cual corre la usucapión con el usucapiente (en especial. PROCEDIMIENTOS: A efectos de salvaguardar los intereses de quien pretenda solicitar la titularidad de la propiedad de un inmueble por vía de la usucapión. aunque se intente ante un Juez incompetente. El decreto y el acto de embargo y el cobro extrajudicial. • INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN: Consiste en eliminar retroactivamente el tiempo transcurrido a favor del prescribiente. por cualquier causa. la citación que debe hacerse a tales sucesores desconocidos.965 del Código Civil. que son precisamente aquellos titulares de derechos reales susceptibles de registro. son formas interruptivas aplicables a la prescripción extintiva de los créditos. • INTERRUPCIÓN NATURAL: Esta se configura cuando el poseedor. y la vigencia de un Edicto.973 del Código Civil enuncia las dos formas de interrupción civil de la prescripción adquisitiva: a.979 y 772 del Código Civil. le sea otorgado mediante una acción mero declarativa dicha titularidad. (si no hay un tercero interesado que se oponga a la misma).969 y 1. la lógica. está establecida en el Código Civil en su artículo 1. éste deberá acudir por vía de demanda ante un tribunal de primera instancia a efectos de que previamente revisados los extremos de ley contemplados en los artículos 1. máxima de experiencias y la sana critica dicho conflicto intersubjetivo de derechos El procedimiento implica la citación de los demandados principales. de existir dicho tercero el juez deberá resolver mediante la utilización de la Ley. si se iniciara nuevamente la prescripción.967 del Código Civil. en relación con las acciones que afecten dicho derecho. en la forma prevista en el CPC. • INTERRUPCIÓN CIVIL: Estipulada en los artículos 1.964 y 1. Estas causas que suspenden la prescripción están establecidas en los artículos 1. El reconocimiento del derecho del titular efectuado por el prescribiente. y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia u otra cosa común. deja de estar en posesión de la cosa por más de un año.968. relaciones de derecho de familia). El abandono voluntario de la posesión produce la pérdida definitiva del tiempo anterior. Está establecida en el artículo 1. se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse . que se fijará y publicará en la forma prevista en el artículo 231 CPC que establece: ―Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido. Por abandono o renuncia o porque un tercero le sea quitada la posesión.

a cuyo nombre se encuentre el inmueble afectado por la usucapión. El edicto se fijará en la puerta del Tribunal y se publicará en dos periódicos de los de mayor circulación en la localidad o en la más inmediata. tomarán la causa en el estado en que se encuentre y podrán hacer valer todos medios de ataque o de defensa admisibles para los demandados principales siempre que acompañe prueba fehaciente del derecho que invoque sobre el inmueble. una vez que esté realizada la citación de los demandados principales. La circunstancia que caracteriza la acción de usucapión como procedimiento especial es el mecanismo de citación y regulación del litis consorcio. La Sala de Casación Civil ha determinado el alcance del artículo 231 del CPC. La publicación del edicto debe efectuarse una vez cumplida la citación de los demandados principales. procede la anulación de lo actuado y la reposición de la causa al estado de que se produzca la publicación correspondiente. el último domicilio del causante. o del último de los demandados. y la omisión deriva en la perención de la instancia. según las circunstancias. y . mientras que la contestación de la demanda debe tener lugar dentro de los veinte días siguientes a la citación del último de los demandados si fueran varios y no desde la última publicación del edicto. la sentencia firme y ejecutoriada que declare con lugar la demanda. como sujeto principal. La publicación de los edictos para la citación de los herederos desconocidos es una carga de las partes. que se crean con derechos en el inmueble que no estén registrados. A partir del momento en que se traba la litis se observan las reglas del procedimiento ordinario. puede incoar la acción reivindicatoria por vía ordinaria por no tener la sentencia efectos de cosa juzgada. Así se conforma un litis consorcio pasivo en el que aparece el propietario. que indicará el Juez por lo menos durante sesenta días. al establecer que la obligación de citar a los herederos desconocidos mediante edicto es aplicable incluso cuando no esté demostrada la existencia de éstos. lo contrario sería infringir los artículos 692 y 694 CPC. dos veces por semana. mientras que los terceros intervinientes. Si las partes actúan con diligencia en la tramitación de la publicación de los edictos y el tribunal incumple su responsabilidad. deberán comparecer dentro de los quince días siguientes a la última publicación del edicto. ni mayor de ciento veinte. emplazando para el juicio a todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble. se protocoliza en la respectiva Oficina de Registro. específicamente de los herederos conocidos. El edicto deberá contener el nombre y apellido del demandante y los del causante de los sucesores desconocidos. el objeto de la demanda y el día y la hora de la comparecencia. De conformidad con el artículo 696 CPC. Los demandados principales deberán contestar la demanda dentro de los veinte días siguientes a la citación del demandado. a juicio del Tribunal. Si éste no fuere citado personalmente.por citados en un término no menor de sesenta días continuos.

producirá efectos los efectos que indica el ordinal 2º del artículo 507 del CCV.T. Creación el 21/06/2000. que regula el juicio declarativo de filiación. Cualquiera que sea el fundamento de la acción interdictal. asimilándola al sistema establecido en el ordinal 2º del artículo 507 del CCV para la sentencia declarativa de filiación u otro estado. que otorga valor absoluto a la cosa juzgada derivada de la sentencia estimatoria de la prescripción adquisitiva. RECOMENDACIONES: Se aconseja a toda aquella persona que pretenda adquirir la titularidad de un bien por vía de usucapión. La sentencia declarativa de propiedad por prescripción adquisitiva es un instrumento apto para ser registrado e inscrito en el Registro de la propiedad inmobiliaria. Esta última norma. Decreto Presidencia Nº 1. agua.378. Regularización de la Tenencia de la Tierra. a través de los Comités de Tierra Urbana (C.U).977). que se promueva requiere que el titular de ella sea o tenga la cualidad de poseedor del bien o del derecho. teléfono o cualquier medio escrito que pruebe la ocupación de dicho bien durante los lapsos alegados. como de los efectos que en cada caso se pueda prever para solventar la agresión. es decir. mediante el cual se inicia el proceso de Regularización de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares. El mismo no puede ser impugnado de la forma como se prevé en los casos de filiación. Inicio del proceso: 04/02/2002 (Gaceta Oficial Nº 37. es importante destacar que la usucapión no opera cuando las personas no se han manejado en la posesión con ánimo de dueño. Adicionalmente a los modelos contractuales anteriormente descritos. Los cuales se distinguen en dos grupos: . cuya protección solicita. en los cuales y en atención a los agravios del agente perturbador responsable de los daños. ya que este aunque tenga cien años ocupando precariamente un bien no podrá utilizar la usucapión por estar supeditado a un derecho superior el cual es el de la propiedad del titular del cosa. Los Comités de Tierra Urbana tienen la misión de activar en las comunidades para garantizar que se efectúen todos los pasos necesarios para que se concrete la regularización de la tenencia de la tierra en la que están ubicadas su viviendas. INTERDICTOS POSESORIOS Y PROHIBITIVOS Tal como lo aprecia la doctrina y nuestra legislación procesal especial interdictos es. proteger el derecho posesorio contra el desalojo. (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 36. probar mediante testigos u otro medio probatorio la posesión legítima de dicho bien puede también llevar al expediente recibos de luz. existe actualmente una forma que permite la organización comunitaria en torno a la propiedad de la tierra urbana. o para prevenir los daños que presumiblemente pueda causar una obra nueva o vieja. hacer énfasis en el cumplimiento del artículo 772 del Código Civil. pero además están llamados a participar activamente en los otros procesos de mejora y organización de los vecinos en beneficio de su comunidad. tal es el caso del arrendatario. remite al artículo 507 ordinal 2º del CCV.666). las perturbaciones.

el poseedor no tiene esta acción. puede dentro de un año. 785 ―Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro sea en su propio suelo. Lo primero que se debe destacar es que el fundamento de la petición es una apreciación subjetiva. que se tomen las medidas conducentes a evitar el peligro o que se intime al interesado de dar caución por los daños posibles‖.P. a un derecho real o a otro objeto poseído por él. pedir que se mantenga en dicha posesión‖ y ―en caso de una posesión por menor tiempo. en que se sustenta el temor que el sujeto pueda haber albergado con ocasión de que una obra pueda causarle daño a sus viene.C). A los efectos de diseñar el proceso para encausar la denuncia del posible daño que pueda causar la edificación de edad provecta.C ―Quien encontrándose por más de un año en la posesión legitima de un inmueble.C.P. pedir contra el autor de él. en lo civil del lugar donde se encuentra situada la cosa objeto del agravio.C ―Quien haya sido despojado de la posesión cualquiera que ella sea. aunque fuere el propietario. 783 del C. Entonces encontrándonos dentro de las hipótesis que establecen estas normas. que se le restituya en la posesión‖. según las circunstancias. de una cosa mueble o inmueble. Este es el fundamento legal y procediendo de conformidad con el Art.P. el legislador sigue la . de obtener. un árbol o cualquier objeto que amenace con daño próximo un predio u otro objeto poseído por él. El da lugar a dos tipos de interdictos: A) INTERDICTO DE OBRA NUEVA: según el Art.INTERDICTOS POSESORIOS: El cual está destinado a preservar la posesión de los damnificados. puede denunciar al juez la obra nueva con tal que no esté terminada y que no haya transcurrido un año desde su principio ―. derechos reales o a otros objetos con ocasión de la ejecución de alguna obra.P. cause perjuicio a un inmueble. A) INTERDICTOS DE DESPOJO: según lo que establece el Art. para ocurrir ante el juez de Primera Instancia Civil. a contar desde la perturbación. o de una universidad de inmuebles. INTERDICTOS PROHIBITIVOS: Están destinados a la protección de los inmuebles. de un derecho rea. se debe considerar titular de la acción que le autoriza el Art. sea en suelo ajeno.700 del C. sino contra el no poseedor o contra quien lo fuere por un tiempo más breve‖. a los fines de solicitar se decrete a su favor el AMPARO de los actos de perturbación ejecutados. 699 del C. contra actos de despojos o perturbaciones (Art. el árbol o cualquier otro objeto. puede. para solicitar la restitución o devolución de los bienes muebles o inmuebles sobre los cuales se hubieren afectado los actos despojatorios . dentro de un año del despojo. tendrá derecho a denunciarlo al Juez y. B) INTERDICTO DE OBRA VIEJA: ―Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio. 782 del C.C donde el afectado puede ocurrir ante el Juez de Primera Instancia. el cual da lugar a dos tipos de interdictos. a los fines de que cesen.B) INTERDICTOS DE AMPARO: la acción interdictal consigue su fundamento legal en el Art. es perturbado en ella.16 C.

compete conocer al Juzgado de Primera Instancia Civil.conducta desarrollada en la legislación sustantiva y que se repite en el Art. mediante un escrito que cumpla con los requisitos del Art. a fin de que exponga los alegatos que considere pertinentes . que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. 6. Día siguiente a la citación. Decretada la restitución de la posesión. 10. 585 CPC. PROCEDIMIENTO EN LOS INTERDICTOS 1. 3066. COMPETENCIA: En el caso específico de los procedimientos por Interdictos Prohibitivos (Obra Nueva y Obra Vieja). no decreta nada. Se introduce la demanda. 7. salvo que no exista en la localidad Tribunal de Primera Instancia en cuyo caso si correspondería al Juzgado de Municipio respectivo. el Tribunal inmediatamente le decretará la restitución de la posesión 8. (Fumus boni iure – Pericullum in mora). 786 del C. 340 CPC. es decir. Exp. el Tribunal solicita al Querellante que constituya una garantía por la cantidad de dinero que el estime conveniente para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar. pueden pasar dos cosas: a) Si el Juez verifica que están llenos o no. Practicada la Citación del Querellado. que independientemente que la demanda esté estimada en menos de 3000 U. va a decretar el secuestro. En ese estado.C y se oirá apelación en solo un efecto. éste quedará emplazado para el 2do. b) Si no cumple con estos requisitos. (Conforme a la Decisión Juzgado de los Municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. 2. El Querellante verá si constituye o no la garantía exigida por el Tribunal. Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía. Se consignan todas las pruebas 4.T. la competencia fue asignada a los Juzgados de Primera Instancia por nomenclatura con criterio forum rei sitae (donde esté situado el inmueble) sin importar la cuantía establecida para el asunto. se práctica y ordena la citación. esto es. Se suponen que transcurren 3 días para el Auto de Admisión 3. 9. Si el Querellante constituye la garantía.. Sentencia 14-02-2011. los requisitos del Art. El Tribunal admite la acción o demanda 5.

ocurren dos cosas: a) Se vuelve a restituir en la posesión al que haya resultado despojado. la acción de deslindar es la facultad que tiene todo propietario de determinar con precisión. con razón a decir que la acción de deslinde constituye una acción doble. Si la decisión de la apelación en un solo efecto es declarada SIN lugar. b) Que declaren el interdicto SIN lugar. y de acuerdo con lo que establezcan las leyes y ordenanzas locales. Todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades contiguas. dictará la sentencia definitiva. la obligación que tiene el vecino colindante de permitir que se produzca el ejercicio de tal facultad y que al mismo tiempo. las partes presentarán dentro de los 3 días siguientes. El Juez. Nº. 721 Citación Art. de la propiedad a construir a expensas comunes. dentro de los 8 días siguientes. las obras que la separa. En el lapso de sentencia. Luego. 15. pueden pasar dos cosas: a) Que declaren el interdicto CON lugar. 720 Competencia Art. por la medida dictada con lugar. la decisión será apelable en un solo efecto. también pose. se abre la causa a pruebas por 10 días. DESLINDE PROPIEDAD CONTIGUAS SOLICITUD Y REQUISITOS ART. 722 Procedimiento Art. 00-202) 11. los usos del lugar y la clase. 723 Auto Expreso Art. 12. Concluido dicho lapso. 14. o en su defecto. los límites de su finca y al mismo tiempo. Exp. Esto es lo que ha llevado a muchos autores.en defensa de sus derechos (Conforme a la Decisión de la Sala de Casación Civil del TSJ. 725 y 723 Procesalmente hablando. los alegatos que consideren convenientes. Sentencia 22-05-01. 13. . Articulo 550 CC. b) Se procede a la ejecución de la garantía. cuya consecuencia será la extinción de la garantía. 724 Caso de Oposición Art.

En este sentido.P. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE DESLINDE a) Es de orden publico b) Como consecuencia de la anterior.C. a la última citación que se practique. o más bien en cumplimiento expreso del ordinal 4 de ese artículo. dispone el artículo 720 C. Podrán también acompañarse cualquier otro documento que pueda servir para el esclarecimiento de los linderos. y hora que fijara para uno de los cinco (5) días siguientes. En ella además de los requisitos del 340. El tribunal emplazara las partes para que concurran a la operación de deslinde en el lugar. es irrenunciable c) Es imprescriptible OBJETO DE LA ACCIÓN DE DESLINDE El objeto principal de la acción de deslinde es determinar separar los puntos cuyos linderos. e indicarse los puntos por donde a juicio del solicitante debe pasar la línea divisoria. por lo que esta diferencia determina que no se trata de una simple solicitud. Este procedimiento se promoverá por solicitud el cual deberá cumplir los requisitos del artículo 340 del C. día. mientras se decide en otra instancia el contradictorio surgido.C que el deslinde judicial se propondrá por solicitud en que las partes deben cumplirse con los requisitos del articulo 340 C. Deberán acompañarse los títulos de propiedad del solicitante o medios probatorios tendientes a suplirlos. Que los linderos sean desconocidos e inciertos. debe obedecer a los siguientes requisitos: 1. Este procedimiento especial ha sido concebido y planteado para que se resuelva sin contención.PC. Este se presentara ante el tribunal de competente en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los terrenos. salvo que surja oposición al deslinde. Que las propiedades a deslindar sean contiguas o colindantes 2. se le impone al demandante la obligación de puntualizar de manera pormenorizada. Que las partes intervinientes sean propietarias de los inmuebles a deslindar 3. sino de una demanda con todas las formalidades que e instrumento procesal debe contener. los puntos por donde a su juicio deba pasar la línea divisoria. caso en el cual se arbitrará una solución temporal y no definitiva. aunque en este procedimiento no se adversa el tema de la propiedad ello es una exigencia que . resulta que la acción de deslinde por ser de orden público.P. sustantivamente el requerimiento de le pretensión de acuerdo a lo establecido por la norma..PRESUPUESTO SUSTANCIALES ESTABLECIDAS POR LA NORMA Para que exista la posibilidad procesal de ejercer la acción de deslinde. Con la demanda debe acompañar el título de propiedad del inmueble.

se corresponde con la cualidad procesal que se deriva del articulo 550 C.C., además de permitir el cotejo linderal contenido tanto en la escritura de propiedad como en el petitorio de la demanda. Por esta razón se le permite también consignar otros recaudos que pueda servir para el esclarecimiento de los linderos. Por otra parte, la presentación del título, garantiza la cualidad activa del proponente del deslinde. TRIBUNAL COMPETENTE En este proceso, la determinación del Tribunal de Municipio del lugar donde se encuentre ubicados los inmuebles cuyo deslinde se solicite, en el entendido que ellos abarquen dos o más municipios, puede solicitarse el deslinde ante cualquier tribunal. Para este caso que se produjeran acciones lidérales simultáneas, la competencia se determinara por la prevención. Con respecto a la competencia territorial y a la manera como resuelve el legislador, lo único que tenemos que aclarar con respecto 1. Que el fundo del querellante ocupe territorialmente dos o más de las dependencias indicadas, en cuyo caso la demanda se pueda proponer válidamente en cualquiera de los tribunales es esas dependencias. 2. Si el fundo del querellante se encuentre en municipios diferentes y el del querellado en otro tribunal competente de municipio. 3. En cuanto al privilegio del tribunal que haya prevenido primero cuando se hubiera presentado peticiones simultaneas. CITACIÓN Conforme al artículo 722 C.PC., el tribunal deberá emplazar a las partes que concurran al sitio o lugar que se indique, en el día hora que también se fijara, dentro de los cinco días siguientes a la última citación que se practique. 1. De conformidad con el artículo 191 C.P.C, los actos correspondientes a los asuntos de competencia del tribunal, solo deben efectuarse en la sede de ellos, salvo las excepciones previstas en esa misma norma. Y este caso, por supuesto, el propio articulo 722, prevé esa modalidad, la cual es una plausible innovación de la comisión Redactora, toda vez que tratándose de una actuación que implica señalización en el terreno, no tendría mucho sentido la citación para el despacho del tribunal, para luego trasladarse al sitio del deslinde, como ocurría en el derogado. 2. El término para la celebración de este acto es de fijación potestativa del juez, y que será uno cualquiera de los cinco días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fuere varios, a la hora que también se les indique 3. El objeto del emplazamiento es para que el demandado o los demandados concurran a la operación del deslinde, la cual pudiera o no efectuarse según las alternativas procesales que se puedan presentar en este acto.

3.1. Que el demandado, debidamente citado conforme a cualquiera de las modalidades previstas para ello, no concurran al acto de deslinde. En este caso y puesto que no hay oposición, contradicción u observaciones un pedimento del solicitante, el juez tendrá que fijar los linderos como se le indican en la demanda, si ellos se corresponden con los que figuran en el documento de propiedad o en otros recaudos que le merezcan de y confiabilidad. 3.2. Que el demandado debidamente citado concurra al acto u operación de deslinde y en él, no se oponga, no contradiga el pedimento del actor ni formule observaciones. En este sentido el juez tendrá que proceder como en el caso anterior. 3.3. Si efectuados esos actos de la manera que se plantean en los anteriores supuestos, y no se ejercieran contra la decisión linderal del juez los recursos permitidos por la ley, el deslinde quedara firme y habrá concluido el procedimiento. 3.4. Para el caso abierto como se indica en el artículo 727, C.P.C, el demandado o algunos de los demandados difiere el procedimiento linderal a que aspira el actor del juicio o formulara oposición al procedimiento, la situación tomara diferentes vertientes Si se trata de un solo demandado y este formulare oposición tanto por inconformidad con el lindero fijado por el tribunal, o su oposición tuviere otros fundamentos, el lindero fijado por el tribunal tendrá carácter de lindero provisional y se pasan los autos al juzgado de primera instancia en lo civil, ante quien continuará la causa por el procedimiento ordinario, entendiéndose abierta a pruebas al día siguiente del recibo el expediente, por considerarse que la oposición formulada es equivalente a la contestación de la demanda. 3.5. Si fueren varios los demandados, que por supuesto tienen interés distintos, ya que cada uno se les demanda el deslinde con relación a los puntos de coincidencia de cada uno de estos fundos con el del demandante, es obvio que cada uno de ellos tiene la capacidad de actuar individuamente y según convenga a sus particulares intereses, por lo que en consecuencia las actuaciones de cada uno de ellos, tendrán en el proceso el merito y conducta procesal que corresponda según su pasividad o importancia en la oportunidad de practicar el deslinde, por lo cual, para algunos el juicio habrá terminado y para los oponentes continuará APELACIÓN: La decisión que dicte Primera instancia sobre la oposición o inconformidad alegada por el demandado y resuelta en el procedimiento ordinario tiene carácter de sentencia definitiva, por lo cual puede ser objeto de apelación en ambos efectos, contra la cual no es procedente alegar que con ella se estaría validando una tercera instancia, pues el Tribunal de municipio, si bien es cierto que admitió la solicitud de deslinde y trato de practicar el deslinde pero al momento de producirse la oposición , pierde el conocimiento del asunto y sin decisión sobre el contradictorio remite todo el expediente a Primera Instancia y solo por razones de paz social provisiona un alinderamiento temporal y por supuesto no definitivo.

En un proceso donde se ha pedido deslinde a tres vecinos y habiéndoseles citado formalmente, en el acto de la práctica del mismo ocurre lo siguiente: 1. El colindante A, no concurre al acto, por lo cual, el juez, con vista a la solicitud del actor, la indicación linderal contenida en el libelo, los documentos que este presento y las recomendaciones del practico, fijara en forma definitiva la demarcación linderal con este vecino. 2. El colindante B, que si concurre al acto, no se opone la aspiración linderal solicitada por el actor, y además, teniendo alguna diferencia logra convertirla, por lo cual no hace oposición. se procederá, como el caso anterior, o conforme lo convenido, también de manera definitiva. 3. El colindante C, objeta la aspiración del actor y además se opone al deslinde. En este caso el juez, practicara un deslinde provisional con el fundo de este colindante y remitirá el expediente a Primera Instancia donde el juicio seguirá por los tramites del procedimiento. DESLINDE DE PROPIEDADES CONTIGUAS ASPECTOS GENERALES Y REQUISITOS DE PROCEDENCIA: El derecho al deslinde de propiedades contiguas se encuentra establecido en el artículo 550 del CCV, que reza: "Todo propietario puede obligar a Si vecino al deslinde de las propiedades contiguas; y de acuerdo con lo que establezcan las leyes y ordenanzas locales, o en Si defecto, los usos del lugar y la clase de la propiedad, a construir, a expensas comunes, las obras que las separen". Se establecen, en tal norma, las dos modalidades que implican el deslinde en sentido estricto, desarrollado a través del procedimiento especial denominado juicio de deslinde, y la de amojonamiento, referido a la construcción de las obras que señalen los linderos demarcados. Esta acción comprende entonces una operación técnica, dirigida a ubicar el título en el espacio como una expresión gráfica del mismo, y la pretensión, luego de realizar la mensura, para establecer los linderos entre dos propiedades contiguas. Los requisitos de la acción de deslinde surgen con claridad de la disposición precitada: que las partes tengan derechos reales sobre los predios a desmarcar. Los predios deben ser contiguos y susceptibles de división. La confusión de los límites o linderos que trae como consecuencia que no se correspondan los títulos con los elementos demarcatorios existentes o, inclusive, la inexistencia de los mismos. Cabe diferenciar entre la acción de deslinde y la reivindicatoria que supone la perfecta individualización del buen objeto del litigio; en consecuencia, la primera puede ser preconstitutiva de la segunda. La acción reivindicatoria puede proponerse ante diferentes autoridades judiciales de acuerdo a las normas regulatorias de la competencia, consagradas en los artículos 38 a 58 del CPC, y se tramita de acuerdo al procedimiento ordinario previsto en el mismo texto. La acción de deslinde tiene como característica esencial estar relacionada con el orden público y, como tal, es

• Como consecuencia de la anterior. es irrenunciable. que ambas manifiesten su oposición a la fijación provisional. resulta que la acción de deslinde por ser de orden público. incurra este en tales juicios o errores y haya tal desacuerdo entre lo que estime como linderos y las partes interesadas. OBJETO DE LA ACCIÓN DE DESLINDE: El objeto principal de la acción de deslinde es determinar separar los puntos cuyos linderos estuviesen confundidos. CLASES DE DESLINDE: • Deslinde Voluntario • Deslinde Judicial NATURALEZA JURÍDICA: El derecho real que califica al deslinde como una acción real. No es extraño. • Es una acción doble. mensuras y apreciaciones y juicios. tanto de apreciación como materiales. debe obedecer a los siguientes requisitos: • Que las propiedades a deslindar sean contiguas o colindantes • Que las partes intervinientes sean propietarias de los inmuebles a deslindar • Que los linderos sean desconocidos e inciertos. sustantivamente el requerimiento de le pretensión de acuerdo a lo establecido por la norma. no declarativa de la propiedad. se encuentra contenido en el título III del Libro Cuarto del CPC. Acción de Deslinde sirve para determinar con precisión o con claridad cuáles son los límites que van a dividir las propiedades contiguas o los fundos vecinos. dicha operación un examen y estudio de los títulos referidos a la situación de los lugares. que tocándole al juez ante quien promoviere dicha acción la fijación el lindero provisional. en lo cual son susceptibles los jueces en incurrir. • Es imprescriptible.irrenunciable ya que se persigue la paz social y evitar los conflictos inherentes a toda vecindad. pues. • Es una acción de orden público. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE DESLINDE • Es una acción petitoria. y ésta . desde luego. Exige. REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN: Para que exista la posibilidad procesal de ejercer la acción de deslinde.

la solicitud podrá dirigirse a cualquiera de ellos siempre que se encuentre el inmueble del accionante. Deberán acompañarse los títulos de propiedad o medios probatorios tendentes a suplirlos. en cuya jurisdicción se encuentren los predios que quieran deslindarse. Asimismo. pero si abarcaren dos o más Distritos o Departamentos podrá solicitarse el deslinde ante cualquiera de los Tribunales correspondientes. prevé esa modalidad. TRIBUNAL COMPETENTE En el juicio de deslinde no existen dudas sobre la competencia del Juez de Municipio. PROCEDIMIENTO DE DESLINDE CITACIÓN: Conforme al artículo 722. la competencia la determinará la prevención de acuerdo al artículo 51 CPC ya que los tribunales que estén interviniendo están en la obligación de emplazar a las partes "para que concurran a la operación del deslinde en el lugar. Esto se extrae de lo contenido en el artículo 721 CPC: "La solicitud de deslinde se presentará ante el Tribunal de Distrito o Departamento en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los terrenos cuyo deslinde se solicita. debe presentarse con títulos de propiedad ya que.C. día y hora que fijará para uno de los cinco días siguientes. el propio articulo 722. 1. y si. debe ser declarada inadmisible por el juez competente. por su ubicación. toda vez que tratándose de una actuación que implica señalización en el terreno. dentro de los cinco días siguientes a la última citación que se practique. la competencia se determinará por la prevención". y la indemnización por daños y perjuicios causados. En caso de solicitudes simultáneas o subsiguientes.acción constituye su presupuesto en base a lo establecido en el artículo 720 que reza textualmente: el deslinde judicial se promoverá por solicitud en la cual deberán cumplirse los requisitos del artículo 340 e indicarse los puntos por donde a juicio del solicitante deba pasar la línea divisoria. en el día hora que también se fijará. el tribunal deberá emplazar a las partes que concurran al sitio o lugar que se indique. resultaren varios tribunales competentes. debe estar referida exclusivamente a la demarcación ya que no pueden acumularse acciones. La solicitud. para luego trasladarse al sitio del deslinde. en caso contrario. Por tal hecho. aunque sean conexas. con los requisitos formales del libelo de demanda. como la queja interdictal o solicitud de restitución por la perturbación del vecino. aunque sea mediante la fijación de linderos provisionales. ventilándose las controversias conexas en otros procedimientos. Podrán también acompañarse cualesquiera otros documentos que puedan servir para el esclarecimiento de los linderos. no tendría mucho sentido la citación para el despacho del tribunal. por supuesto. salvo las excepciones previstas en esa misma norma. De conformidad con el artículo 191 C. la acción de deslinde siempre cumple su objetivo. Si ocurrieren peticiones simultáneas. los actos correspondientes a los asuntos de competencia del tribunal.P. solo deben efectuarse en la sede de ellos. . a la última citación que se practique". Y este caso.

a la hora que también se les indique. el juez tendrá que fijar los linderos como se le indican en la demanda. • Que el demandado. • Que el demandado debidamente citado concurra al acto u operación de deslinde y en él. la situación tomara diferentes vertientes • Si se trata de un solo demandado y este formulare oposición tanto por inconformidad con el lindero fijado por el tribunal. no se oponga. es obvio que cada uno de ellos tiene la capacidad de actuar individuamente y según convenga a sus particulares intereses. contradicción u observaciones un pedimento del solicitante. El término para la celebración de este acto es de fijación potestativa del juez.P. • Si efectuados esos actos de la manera que se plantean en los anteriores supuestos. • Si fueren varios los demandados. para algunos el juicio habrá terminado y para los oponentes continuará .2. por lo cual. o su oposición tuviere otros fundamentos. no concurran al acto de deslinde. ya que cada uno se les demanda el deslinde con relación a los puntos de coincidencia de cada uno de estos fundos con el del demandante. por lo que en consecuencia las actuaciones de cada uno de ellos. C. ante quien continuará la causa por el procedimiento ordinario. el demandado o algunos de los demandados difiere el procedimiento linderal a que se aspira el actor del juicio o formulara oposición al procedimiento. no contradiga el pedimento del actor ni formule observaciones. el deslinde quedara firme y habrá concluido el procedimiento. si ellos se corresponden con los que figuran en el documento de propiedad o en otros recaudos que le merezcan de y confiabilidad. • Para el caso abierto como se indica en el artículo 727. debidamente citado conforme a cualquiera de las modalidades previstas para ello. El objeto del emplazamiento es para que el demandado o los demandados concurran a la operación del deslinde. entendiéndose abierta a pruebas al día siguiente del recibo el expediente. por considerarse que la oposición formulada es equivalente a la contestación de la demanda. En este sentido el juez tendrá que proceder como en el caso anterior. 3.C. tendrán en el proceso el merito y conducta procesal que corresponda según su pasividad o importancia en la oportunidad de practicar el deslinde. En este caso y puesto que no hay oposición. y no se ejercieran contra la decisión linderal del juez los recursos permitidos por la ley. y que será uno cualquiera de los cinco días siguientes a la citación del demandado o del último de ellos si fuere varios. el lindero fijado por el tribunal tendrá carácter de lindero provisional y se pasan los autos al juzgado de primera instancia en lo civil. la cual pudiera o no efectuarse según las alternativas procesales que se puedan presentar en este acto. que por supuesto tienen interés distintos.

Tratándose entonces de un procedimiento en el que está envuelto el interés público de evitar conflictos de vecindad.M. las partes podrán expresar su disconformidad con el lindero provisional. señalando los puntos en que discrepen de él y las razones en que fundamenten su discrepancia. aunque sea en forma provisional. Caso contrario. CRITERIOS TÉCNICOS A pesar de que no se establecen criterios técnicos para la fijación del lindero y el contenido del acta. ríos. • La indicación de cualquier otra circunstancia que fuere útil para el levantamiento de la línea divisoria o para la identificación de la línea ya levantada. en cartas bases topográficas aéreas. deben indicarse los siguientes elementos: • Los accidentes encontrados. • Las vías de comunicación. Así se puede concluir que. • Una indicación minuciosa de los nuevos hitos que definen los linderos. con el auxilio de prácticos si fuere necesario. La parte citada para el acto de deslinde deberá presentar los títulos que acrediten la propiedad y cualquier otro instrumento que considere necesario para verificar los linderos. para mayor seguridad jurídica de las partes. • La composición geológica de los terrenos y la cualidad y extensión de los mismos. cumpliéndose el objeto del acto de deslinde. ambas partes tienen la carga de la prueba. • El establecimiento de coordenadas U. hitos. en este procedimiento. una vez oídas las exposiciones de las partes. el juez está obligado a fijar los linderos. cercas. el Tribunal procederá inmediatamente a deslindar las propiedades fijando los linderos. por cuanto es una oportunidad preclusiva. Cada parte tendrá la oportunidad de realizar los alegatos que considere conveniente con expresa indicación del lugar y criterios para la fijación de la línea divisoria. Si el lindero fijado por el Juez no es aceptado por las partes siempre tendrá la condición de lindero provisional. Por tal razón. si el colindante traspasa o altera el lindero provisional se le impondrá una multa en . lagos y cualquier otra circunstancia preexistente que contribuya a la precisión de los límites. FIJACIÓN DE LINDEROS El CPC da una connotación diferente al acto de deslinde ya que.ARGUMENTOS DE LAS PARTES: El Tribunal deberá constituirse en el lugar señalado para la operación de deslinde a los efectos de fijar en el terreno los puntos que determinen el lindero. mojones. y las partes deben respetar la definición hecha hasta tanto sea revisada de acuerdo a los mecanismos procesales establecidos. La actividad probatoria posterior está referida a esta actuación y es de carácter delicado porque cualquier omisión de sustanciación de las pruebas puede originar la nulidad de la sentencia.T.

En los supuestos en que no se produzca oposición al lindero fijado por el tribunal. no concurre al acto. Se procederá. el juez. por lo cual. en el acto de la práctica del mismo ocurre lo siguiente: 1. no se opone la aspiración linderal solicitada por el actor. mediante auto expreso. como el caso anterior. con vista a la solicitud del actor. por lo cual puede ser objeto de apelación en ambos efectos. se pasarán los autos al Juez de Primera Instancia en lo Civil. o conforme lo convenido. éste quedará firme ordenándose. DIFERENCIAS ENTRE ACCIÓN DE DESLINDE Y ACCIÓN REIVINDICATORIA: • La acción reivindicatoria se rige por el procedimiento ordinario. APELACION: La decisión que dicte Primera instancia sobre la oposición o inconformidad alegada por el demandado y resuelta en el procedimiento ordinario tiene carácter de sentencia definitiva. practicara un deslinde provisional con el fundo de este colindante y remitirá el expediente a Primera Instancia donde el juicio seguirá por los tramites del procedimiento. teniendo alguna diferencia logra convertirla. 2. fijara en forma definitiva la demarcación linderal con este vecino. pierde el conocimiento del asunto y sin decisión sobre el contradictorio remite todo el expediente a Primera Instancia y solo por razones de paz social provisional un alinderamiento temporal y por supuesto no definitivo. la acción de deslinde por un procedimiento especial. contra la cual no es procedente alegar que con ella se estaría validando una tercera instancia. En un proceso donde se ha pedido deslinde a tres vecinos y habiéndoseles citado formalmente. los documentos que este presento y las recomendaciones del practico. En este caso el juez. pues el Tribunal de Distrito (municipio) si bien es cierto que admitió la solicitud de deslinde y trato de practicar el deslinde pero al momento de producirse la oposición . El colindante C. El colindante A. objeta la aspiración del actor y además se opone al deslinde. . El colindante B. 3. también de manera definitiva. la indicación linderal contenida en el libelo. OPOSICIÓN A LA FIJACIÓN DE LINDEROS: Sólo en el supuesto de que la parte interesada formule la oposición en el acto de deslinde. por lo cual no hace oposición. que si concurre al acto. la expedición de las certificaciones del acta de la operación de deslinde y del auto que declare firme el lindero a fin de que se protocolice en la Oficina Subalterna de Registro correspondiente y se estampen las respectivas notas marginales en los títulos de cada colindante. entendiéndose abierta a pruebas al día siguiente del recibo del expediente.beneficio de la otra parte y quedará sujeto a responder de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado. y además. ante quien continuará la causa por el procedimiento ordinario.

Caracas. http://www. a fin de dar repuesta. en la acción de deslinde hay incertidumbre por parte de cada uno de los propietarios contiguos en lo que respecta a los linderos de sus respectivas propiedades..php TEMA 4: PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS EN ASUNTOS DE FAMILIA Y PATRIMONIALES INTRODUCCIÓN Los procedimientos contenciosos en asuntos de familia y patrimoniales. Colección Humberto Cuenca. Código Procesal Civil Venezolano (1990).abogadosenlinea. En este sentido. Los Interdictos. (1995).ec/index. • En la acción reivindicatoria debe haber certeza en la identificación de la cosa a reivindicar para que sea declarada con lugar dicha acción. CARACAS – VENEZUELA. Autor: José Antonio Mangiagli Testamarck.com/trabajos82/manual-codigo-procesal-civilvenezolano/manual-codigo-procesal-civil-venezolano4. Valencia Venezuela. (1999).monografias.• En la acción reivindicatoria un propietario demanda a alguien que no es propietario y lo despojó de la propiedad. de alli se menciona el nuevo régimen legal sobre la protección del niño y del adolescente fundamentado en claros principios de tutela efectiva. Cuarta Edición. GONZÁLEZ A. 2da Edición. DUQUE C. digna en consecuencia.shtml Manuales Universitarios (2008). Ediciones Paredes. de familia y patrimonial. con respecto a los requisitos para el ejercicio de la ―acción‖ restitutoria. Caracas. los cuales a su vez. (2001). página 48 Edgar Núñez Alcántara. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998) vigente. 1996. reglamenta los procedimientos a seguir en cuanto a materia penal. sostienen la noción irrefutable de orden público que distingue a la materia. páginas 326 a la 328. de los Juicios sobre la Propiedad y Posesión. Recopilaciones y Reorganización para hacerlo pertinente a los objetivos del Manual. 01/12/2010 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. de ser considerada como prioritaria y de interés general. Editores Vadell Hermanos. (1982). Cursos Sobre Juicios de la Posesión y de la Propiedad. Cuarta Reimpresión. http://www. en la acción de deslinde un propietario demanda a otro propietario. en los cuales se encuentren . (Abdón Sánchez Noguera. laboral. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Código Civil.

En este caso la interdicción no surte efecto sino cuando la persona alcanza la mayoridad. siempre que se encuentren en el último año de su menor edad (Art.) 2. ¿POR QUÉ LA INTERDICCIÓN SOLO OPERA EN LOS MAYORES DE EDAD Y LOS EMANCIPADOS? Porque el menor no emancipado esta bajo la patria potestad. Ahora bien. las cuales son el instrumento de los que se valen las partes para convencer al juez de sus alegatos. Según el Código Civil Venezolano al entredicho (nombre que se le da a la persona sometida a interdicción) queda sometido a una incapacidad negocial plena.393 C.C.V. general y uniforme privándosele de la administración y manejo de sus bienes.Los Menores no Emancipados. esto aunque tengan intervalos de lucidez. la ley no fija límites al grado de parentesco. su utilidad consiste en asegurar la continuidad de la protección del sujeto que pasara automáticamente de la patria potestad a tutela de menores a tutela de entredichos... serán en parte el objeto de estudio para esta investigación.393 C. 395 C.. o bien sean parte.El Sindico Procurador Municipal.V. (Art.) 1. la oportunidad para su promoción y evacuación en el procedimiento contencioso previsto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998) será el objeto concreto de estudio de la presente investigación. ya que.) ¿QUIÉNES PUEDEN SER SOMETIDOS A INTERDICCIÓN? 1. consagrados en La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998).V.C. como las posiciones juradas. 3.394 C.El Cónyuge.393 C.involucrados..C. . No se puede declarar la interdicción si haberse interrogado a la persona a la cual se .C. ¿QUIÉNES PUEDEN PEDIR LA INTERDICCIÓN? (ART. el niño o el adolescente.Los Menores Emancipados (Art. (Interdicción Judicial).V.). dentro de este procedimiento.Cualquier persona que tenga interés.. 2.V. como por ejemplo.Los Mayores de Edad (Art. Los procedimientos de carácter contencioso en asuntos de familia y patrimonio.Cualquier pariente del incapaz.El Juez puede proceder de oficio. INTERDICCIÓN Constituye el estado de una persona a quien se le ha declarado incapaz de actos de la vida civil por adolecer o por carencia de un defecto intelectual grave o por virtud de una condena penal. 5. lo que se justifica por el interés colectivo que existe en la materia.) 3. se encuentran los medios de pruebas. un socio.. 4.C.

V..C. con esta finalidad se deben utilizar principalmente los productos de los bienes.sospecha carecer de un defecto intelectual grave. 404 C.Sus herederos o causahabientes CLASES DE INTERDICCIÓN: INTERDICCIÓN JUDICIAL: Se origina por la existencia de un defecto intelectual grave en una persona.El tutor debe cuidar que el entredicho adquiera su y recobre su capacidad..) 1.C.) 2.El entredicho queda privado del gobierno de su persona. EFECTOS QUE GENERA LA INTERDICCIÓN: Se establecen desde el día del decreto de la interdicción. 400 C.) .V. C. (Art..El rehabilitado 3. (Art. queda afectado de una incapacidad plena. con conocimiento de la causa.C. TUTELA DE ENTREDICHOS POR DEFECTO INTELECTUAL: Igual que en la tutela ordinaria de menores ni el cónyuge. por razón de una sentencia declarativa por medio de la cual se priva a la persona de la administración de sus bines.. 3. 396 C. B.V. 397 C. decidirá si el incapaz debe ser cuidado en su casa u otro lugar..El Juez. (Art.Que el individuo sea mayor de edad o menor emancipado. ni los padres necesitan: (Art.V. general y uniforme. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS POR LAS CUALES SE PROCEDE AL JUICIO DE INTERDICCIÓN? A.V.) 1.El tutor 2. es una medida de protección para esas personas por que no tiene la inteligencia necesaria para dar valor a sus actos y es preciso salvaguardar su patrimonio. 401 C. voluntad y conciencia).V.C. su nombre deriva de que es necesaria la intervención del juez para pronunciarla..C.) ¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR LA ANULACIÓN DE LOS ACTOS HECHOS POR EL ENTREDICHO? (Art. 403 C.. en consecuencia queda sometido a tutela. y oído a cuatro de sus parientes inmediatos o en su defecto amigos de la familia...C. (Art.Que el defecto sea habitual aun cuando existan intervalos lucidos en el individuo.Que en la persona haya un trastorno mental notorio que altere gravemente sus facultades intelectuales (inteligencia. pero no intervendrá si el tutor es el padre o la medre de incapaz.

En estos casos influye el interés social de la ejecución de la pena. ni tampoco a la prestación de los estados anuales (fianza.P. EFECTOS QUE GENERA: 1. o por el entredicho si se demuestra que la cesación del motivo que dio lugar a ella. sin necesidad de ningún otro requisito. (Art. que la interdicción judicial ayudar a resolver: a) Individuales del Enajenado: necesita que se le de una protección adecuada de su persona y sus bienes.V) La tutela cesa por causa del tutor. sino al régimen penitenciario del lugar de reclusión que le sentencie el Juez.C.No queda sometido a tutela.C. 398 C.C. Determina una incapacidad de defensa social. la interdicción legal es una pena accesoria que sigue necesaria al presidio.V. este abrirá una articulación probatoria por el lapso que el mismo juez determine y su decisión será consultada con el tribunal de alzada. rendición de cuentas). No se encuentran obligados prestar caución. en lo referente al manejo de su patrimonio.) INTERDICCIÓN LEGAL: Opera como producto de una condena a presidio. (Art. C. LA REVOCATORIA DE LA INTERDICCIÓN: Puede ser solicitada solo por aquellas personas que la promovieron el juicio. Los enajenados originan dos órdenes de problemas. 739. (Art. 407 C. . • La tutela del entredicho será ejercida por el cónyuge no separado legalmente de bienes. La interdicción legal se regula por las normas de la interdicción judicial.) A los fines de la revocatoria el juez competente será el que conoció de la causa en primera instancia. por lo que se le denomina cesación relativa..1. Discernimiento para ejercer el cargo de tutor 2. el reo queda en entredicho en virtud de la ley. en cuanto sean aplicables. no puede imponerse separadamente de este. impuesta la condena. Su nombre deriva de que. La interdicción se fija en beneficio directo del entredicho ya que este no puede ejercer ninguno de sus derechos. y b) Sociales: se debe velar por los intereses de la sociedad. es necesario atender a los intereses individuales del incapaz. pero una vez declarado entredicho al reo por ese interés.

.) . En relación con la nulidad de aquellos actos celebrados por el inhábil. (Art.C.C. 2.. (requiere la asistencia del curador).. (Art.2. (otorgar un testamento.Sus herederos o causahabientes No puede realizar donaciones. ya sea por el cumplimiento de la pena o mediante la figura del indulto. 147 C. REVOCATORIA DE INHABILITACIÓN: Se revocara cuando haya cesado la causa que la motivó. reconocimiento de un hijo.C.C. 409 C. 3.El penado queda en capacidad de realizar solo aquellos actos personales que no podrían ser realizados por un representante.. constituye una situación entre la capacidad negocial y la capacidad plena. 411 C.) CLASES DE INHABILIDAD: Inhabilidad Judicial: (Art. si los celebro sin la asistencia del curador este quedara viciado de nulidad relativa el cual puede ser invocado solo por: (Art. INHABILITACIÓN: Es una privación limitada de la capacidad negocial en razón de un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción o prodigalidad. La persona no queda privada del libre gobierno de sí mismo sino que queda sometido a una cúratela de inhabilitados (régimen de asistencia).V.V. 4.. 412 C.) El incapaz puede aceptar donaciones pero si se encuentra a carga o condiciones requiere el consentimiento del curador. a excepción de las donaciones por motivo de matrimonio.Queda privado del ejerció de la patria potestad sobre sus hijos menores no emancipados La tutela legal termina con la libertad plena de la persona. pudiendo realizar todos aquellos actos que le estén permitidos.) 1.V.El inhabilitado 3. contraer matrimonio).Pierde el derecho de disposición de sus bienes.. 3. Su capacidad negocial se encuentra limitada. debe estar asistido por el curador.El Curador 2. ni la administración de los mismos.V. EFECTOS QUE GENERA LA INHABILITACIÓN: 1.

Los ciegos de nacimiento 3. a partir del momento en que alcancen la mayoridad.P.C.) 1. es que de tales defectos físicos suelen afectar al sujeto en una medida que exige una limitación de su capacidad para la gestión de sus intereses patrimoniales El procedimiento judicial para la declaratoria de interdicción (entredicho. (significa gastar la( propia fortuna en gastos injustificados y desproporciónales). 740 C. a esa persona. tutor) inicia por demanda identificando al presunto de demencia. los hechos y las pruebas. mediante sentencia que declare inhábil al sujeto por presentar un defecto intelectual que no sea tan grave como para originar la interdicción. porque la menor gravedad del defecto permite esperar la sentencia definitiva para decidir sin tomar medidas provisionales previas.Es la pronunciada por el juez.. 737 C. para manejar sus negocios.) La presunción del legislador a los fines de esta norma.C. (Art. La prodigalidad. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LA INHABILIDAD JUDICIAL? (ART. Acto seguido el juez nombrará dos expertos para examinar e interrogar al indiciado y oirá a cuatro .) INHABILITACIÓN LEGAL: Es la que afecta a personas determinadas por la ley sin que sea necesario pronunciamiento judicial alguno.Los que hubieren cegado durante la infancia (de 0 a 12 años). (Esto a menos que el tribunal lo haya declarado hábil.) La debilidad de entendimiento.C.Los sordomudos 2. pero al final del sumario no se decreta la inhabilitación provisional. ((estado que no sea tan grave como para dar lugar a la interdicción).V. El incapaz afectado por estos hechos no podrá realizar plenamente los derechos que le atribuye la mayoridad. Se pide que sea declarado entredicho y se organice la tutela. ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL JUICIO DE INHABILITACIÓN JUDICIAL? Es igual al juicio de interdicción judicial. 409 C... La sentencia debe consultarse con el Superior.P. ¿QUIÉNES SON INHÁBILES POR DETERMINACIÓN DE LA LEY? (Art.

Una vez decretada. Niñas y Adolescentes. corresponde conjuntamente al padre y a la madre en interés y beneficio de los hijos. MEDIDAS EN CASO DE DIVORCIO. SEPARACIÓN DE CUERPOS Y NULIDAD DE MATRIMONIO (ART. que no hayan alcanzado la mayoría de edad. La interdicción busca impedir que el demente dilapide su patrimonio. conforme lo prevé la LOPNA. más no el de representación. sólo para ejercer actos de simple administración. en cuyo caso es procedente nueva demanda. drogadicción. Al ser acordada la interdicción. . DESPUÉS DE UN DIVORCIO? La titularidad y el ejercicio de la patria potestad de los hijos comunes habidos durante el matrimonio y uniones estables de hecho que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley. son anulables.c de Patria Potestad: DEFINICIÓN: LA PATRIA POTESTAD es el conjunto de deberes y derechos del padre y de la madre en relación con los hijos. a partir de esa fecha la persona se considera incapaz con efectos retroactivos. debilidad de entendimiento. Aun siendo mayores de edad. Lo mismo es aplicable para el caso de los hijos comunes habidos fuera del matrimonio o de las uniones estables de hecho. es decir. Más tarde. ¿QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD DE LOS HIJOS. alcoholismo. senectud. Conlleva el régimen de asistencia. el juez debe tomar las medidas provisionales que sean necesarias en materia de patria potestad. quiere decir que los actos celebrados por el entredicho de fecha anterior a la sentencia. devendrá la providencia que podría decretar la Interdicción Definitiva o declarar Sin Lugar la solicitud. Distinta es la petición de declaratoria de inhabilitación judicial por enfermedad o defecto mental menos grave. y tiene por objeto el cuidado. el inhabilitado será asistido por el curador esto contemplado en el art733 al 741 del c. Cuando se interpone acción de divorcio. la representación y la administración de los bienes de los hijos sometidos a ella. Comprende la responsabilidad de crianza. y sobre todo a lo referente a la manutención que deben observar el padre y la madre respecto de los hijos menores o de los que sufren de una gran discapacidad o discapacidad total.parientes. En caso de haber desacuerdos en cuanto al interés de los hijos se debe acudir ante el Tribunal de Protección de Niños. desarrollo y educación integral de los hijos. Significa que el mayor de edad gobernará su persona pero con capacidad limitada. 351 LOPNNA). TITULARIDAD Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD (ART. separación de cuerpos o nulidad del matrimonio.p. 349 LOPNNA). Aplica en determinadas situaciones: por pérdida de la memoria. Dictada la sentencia de Interdicción Provisional se nombrará al "Tutor Interino". retraso mental o prodigabilidad (heredero que disipa los bienes de forma desproporcionada). la ejercen conjuntamente el padre y la madre. En todo aquello que proceda el juez debe ser tener en cuenta lo acordado por la partes.

mental o moralmente. PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD (ARTICULO 352 LOPNA) Según el artículo 352 de la LOPNA. del Código de Procedimiento Civil. Incumplan deberes concernientes a la patria potestad. Inciten. 7.. Sean dependientes de sustancias alcohólicas. SEPARACIÓN DE CUERPOS Y NULIDAD DE MATRIMONIO (ART. La privación de la patria potestad debe ser declarada por un juez. La Posibilidad de abrir la tutela o disponer la colocación familiar. Se nieguen a prestarles alimentos.. o fármaco dependencia grave. Sean condenados por hechos punibles cometidos contra el hijo. Según el Artículo. CC. estupefacientes. así como está establecido en el Artículo 742. Traten de corromperlos o prostituirlos. 6. pero tratándose de niños o adolescentes la demanda puede plantearse oral. CC. 2. el procedimiento ordinario comenzara por demanda propuesta de forma escrita. 3. 4.MEDIDAS EN CASO DE DIVORCIO. Cuando se pretenda realizar demanda para la privación de la patria potestad. 10. 339 ejusdem. según lo establece el artículo 456. 185.‖ Parágrafo Segundo. de la LOPNA. ante el juez o ante el secretario del tribunal. cuando: 1. 185-A. esta será sustanciada y decidida por los trámites del procedimiento ordinario. o a sus hijos. Caso de divorcio. 351 LOPNNA). Extinción Patria Potestad Ordinales 4to y 6to. ―Cuando los conyugues han permanecido separado de h echo por más de 5 años. o los expongan a la explotación sexual. . 6to. 9. así como también connivencia en su corrupción o prostitución. 5. Parágrafo Primero. del Art. Sean declarados entredicho.El conato de uno de los conyugues. para corromper y prostituir a otro conyugue. Abusen de ellos sexualmente. a solicitud de la parte interesada. Los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza de los derechos fundamentales. Los maltraten física. faciliten o permitan que el hijo ejecute actos que atenten contra su integridad física. el padre o la madre o ambos inclusive pueden ser privados de la patria potestad respecto a sus hijos. 4to.La adicción alcohólica y otras formas de fármaco dependencia. conforme al Art. 8.

SEGÚN EL ARTÍCULO 455 DE LA LOPNA 1. establece cinco etapas para el procedimiento contencioso en asuntos de familia y patrimoniales. Admitida la demanda por el juez. extenderá orden de comparecencia a la parte demandada para su contestación. Luego se presenta la demanda ante el tribunal competente. c) La confesión. Fase de Ejecución. de la LOPNA. Los procedimientos contenciosos en los asuntos de familia. este extenderá orden de comparecencia y otorgara plazo de cinco días. SE INICIA CON EL ACTO ORAL DE EVACUACIÓN DE PRUEBAS.. de la LOPNA. la localidad donde viva o este establecida la residencia del niño o del adolescente así como lo establece el Artículo 453. el juez ordenara corregirla en tres días después de la aceptación del cargo de representante legal. b) Prueba Pericial.. Según el Artículo 461.Pretensión concreta y detallada en caso de daños y perjuicios. EL LIBELO DE LA DEMANDA DEBERÁ CONTENER. 2. 4. el juez dictara sentencia dentro de un plazo no mayor de cinco días. 3... que son: Fase de Iniciación. Contestada la demanda en forma afirmativa o concluido el acto oral de evacuación de pruebas. Fase de impugnación. de la Lopna. Fase de sentencia.Nombre. apellido y domicilio del demandante. Fase probatoria.El artículo 454 de la LOPNA.Narración pormenorizada de los hechos. Si la demanda oral careciere de cualquiera de requisitos del artículo 455. al demandado para que conteste la misma. EN LA FASE PROBATORIA. a) Prueba documental. reconversión y replica. CON LA PRESENCIA DE TODAS LAS PARTES.Indicación de los medios probatorios. deben ser conocidos por los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial de. el cual luego de admitirla. contestación. .

Para Vivas de Serfaty la guarda es el atributo esencial de la patria potestad pues no sólo comprende la tenencia de los hijos sino también el derecho de dirigir su vigilancia y educación. que tienen que ver con el aspecto patrimonial y la realización de actos jurídicos por el menor. 37 de la Ley Tutelar de Menores de 1. Caracas. La ejecución.982. La LOPNA indica en su art. nos da una idea de lo que implica la guarda.982. "La guarda comprende todas las facultades y deberes paternos que requiere la adecuada protección de la persona física y moral del hijo. siempre en interés y beneficio de los hijos sometidos a la institución. de la LOPNA: De ser apelable la decisión del juez. Salvedad: facultad de celebrar actos jurídicos válidos en nombre del hijo" (Zerpa. así como la . 1. La guarda es el conjunto de deberes y potestades que tienen los padres respecto de la persona del hijo a fin lograr la protección de éste. como lo es la educación. respectivamente.987. comprendía todos los derechos y poderes del padre sobre la persona del hijo. 135). Dicha norma reproduce a su vez. firme la sentencia el tribunal dispondrá lo conducente para su ejecución. excepción hecha del poder de corrección que se solía considerar separadamente con anterioridad a la reforma del CC de 1. el cual es diferente a la institución en estudio. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE ALIMENTOS Y DE GUARDA. El art. Sobre ésta última centraremos nuestros comentarios. el poder de corrección. porque permite el contacto afectivo con el niño y hace posible canalizar la conducta y personalidad del menor a través de un elemento esencial. Esta salvedad que indica el autor se justifica en razón de que esta última facultad forma parte del poder de representación. Escuela de Derecho. este recurso debe ser interpuesto dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que se dicto la decisión. el contenido del art. siendo una derivación del ejercicio de la patria potestad abarca todas aquellas potestades de carácter material y jurídico que los padres han de ejercer. Por su parte.Según el artículo 487. Universidad Central de Venezuela. la asistencia material. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. pero incluyó en la Reforma de 1. LA GUARDA La guarda es el atributo más importante de la patria potestad. Alberto La Roche. la vigilancia y la orientación moral y educativa de los hijos. así como el de administración de los bienes del menor. 265 del Código Civil. indica que la guarda.980. Levis Ignacio: Derecho Civil I. Se diferencia así de los atributos de administración y representación.p. 358: "La Guarda comprende la custodia. Señala Aguilar Gorrondona que tradicionalmente se decía en sentido amplio que la guarda.

ejemplificativa y en ninguna forma taxativa. 4. tomar todas las medidas necesarias para asegurar su vigilancia. en el español no hay que confundir esta obligación con la de alimentos. El art. ALIMENTACIÓN. imponerles correcciones al hijo . Estas obligaciones subsisten para con los hijos mayores de edad. orientación y corrección) no se acaba en contenido de la misma. profesional. asistencia. por tanto faculta para decidir acerca del lugar de la residencia o habitación de éstos. asistencia y atención médica. recreación y deportes. nos ofrece una clasificación clara y precisa de las funciones que integran la guarda. No obstante hay que atender obviamente a la enumeración que hace el Legislador (art. es decir. lecturas y correspondencia. De allí. indica en este sentido. que dura toda la vida. Buenos Aires. Vol. Para su ejercicio se requiere el contacto directo con los hijos y. que la doctrina ha indicado que tal enumeración es meramente enunciativa. Constituye un derecho natural de todo hijo. Ediciones Depalma. residencia o habitación del hijo. Castán Vázquez. a saber : "la facultad de determinar el lugar de educación.M. La ley no nos indica todas las atribuciones que se desprenden de la guarda. salud física y psíquica. habitación. Alberto G. vigilancia. el cual señala: "El padre y la madre están obligados a mantener. cultura. incluida en esta la vigilancia de amistades. religiosa. p.: Tratado de Derecho Civil. Tales aspectos se aprecian claramente al estudiar el contenido de la guarda. 1. cit. física y cívica). etc. orientar su educación lo que comprende determinar el género de ésta. Castán Vazquez en su obra " La Patria Potestad". Así pues. vestidos y hábitos de vida en general. medicinas. decidir lo relativo a su alimentación. vestido. educar e instruir a sus hijos menores. pues la obligación de mantener a los hijos es unilateral mientras están sujetos a la patria potestad. Parte .facultad de imponer correcciones adecuadas a su edad y desarrollo físico y mental." El art. En este sentido Aguilar Gorrondona . que el autor señale que dicha obligación se extingue con la mayoridad o con la emancipación.. que al igual que el derecho francés. señala algunas facultades que se derivan de la guarda . considerando que en esas funciones (custodia. Véase en el mismo sentido: Spota. 365 de la LOPNA alude al contenido de la obligación alimentaría al indicar que comprende todo lo relativo al sustento. Es por ello. 27 de la Convención de los Derechos del Niño igualmente alude a esta responsabilidad primordial de los padres. consagrado en el artículo 282 del Código Civil. escoger educadores y planteles y si el hijo estudia en institutos oficiales de Educación Básica decidir si ha de recibir educación religiosa . moral y psicológico de la persona del menor. dividiendo las mismas en: a) Alimentación: b) Convivencia y c) educación (moral. observamos que la guarda constituye un poder deber de los padres en relación al desarrollo físico. en tanto que la de alimentos es recíproca y dura toda la vida." El autor español J. siempre que éstos se encuentren impedidos para atender por sí mismos a la satisfacción de sus necesidades. 358 LOPNA). educación.".990. ( ob. 181).

181 del CC. Y podríamos pensar en consecuencia que ello es diferente al deber de alimentación que tienen los padres respecto de sus menores hijos. p. Nº 31. p. Es improcedente obligar sólo al cónyuge demandado a pasar la pensión alimentaría a los menores por el sólo hecho de que a la demandante se le atribuyó la guarda y custodia de los mismos. creemos que conforme a lo preceptuado en el artículo 282 y siguientes del Código Civil. pero el padre que detenta la guarda será quien decidirá lo relativo a la forma de . indica acertadamente Lourdes Wills que la obligación de alimentos no es exclusiva de quien detente la guarda: "Realmente. o cuando el progenitor se encuentra excluido del ejercicio de ella absoluta o relativamente. independientemente de que logremos distinguir entre la obligación de alimentos y el deber de los padres de alimentar a sus hijos menores. pues no está excepto de dicha obligación quien este privado de ésta última. ob. Zerpa. así como del artículo 284 eiusdem.959. salud física y psíquica. Así pues.Segunda. es independiente de la atribución de la guarda e inclusive de la patria potestad. 31 y 32). el art. cit. cit. Esto lo confirma. En efecto. En consecuencia. una cosa es decidir la forma de realizar la alimentación en sentido amplio y otra distinta es que el padre guardador asume el deber de alimentación: ciertamente. Caracas. La obligación de alimentos es pues conjunta. cit. p. Pues bien. Obsérvese que algunos autores (Aguilar Gorrondona. Cuando se produce la privación de la patria potestad o aún la privación de guarda. vestidos y hábitos de vida en general"." ( Wills.. 307: Ese deber de los progenitores de alimentar a los hijos menores debe diferenciarse de la prestación de alimentos que existe por razón del parentesco. La jurisprudencia ha indicado que dicha obligación depende de las necesidades del menor y de la capacidad económica del obligado. 1. en el derecho venezolano la perpetuidad y reciprocidad de la obligación de alimentos se desprende del último párrafo del artículo 282 del Código Civil. ob. Véase en este sentido: quien tiene la custodia es quien emplea los recursos de la pensión en los gastos que supone la convivencia. el primer aspecto.. es necesario concluir que dicho deber. la obligación de alimentos no sufre alteración por esa circunstancia. pero proporcional a los medios de fortuna de cada uno de los progenitores de conformidad con el art. 366 de la LOPNA. En Venezuela.. ob. pp. que un elemento de la patria potestad.. Creemos que en el ordenamiento jurídico venezolano la obligación de alimentos de los padres respecto de los hijos menores. la obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos menores está excluida no solamente de la guarda sino de la institución misma de la patria potestad. 199. p. en efecto. No obstante. es el que implica un atributo de la guarda. 135) se refieren a que la guarda supone lo relativo a "decidir lo relativo a su alimentación. es más bien un efecto del parentesco.. Alí Lasser parece ubicar la alimentación dentro del contenido de la guarda al indicar que "la guarda supone para el padre que la posee obligaciones correlativas tales como la de mantener al menor" (Lasser. Alí: El Juicio de Privación de Guarda. 24)... ambos padres tiene la obligación de alimentar a sus hijos menores. En: Revista del Ministerio de Justicia.

Por ejemplo. El solicitante debe acompañar la solicitud de toda la prueba documental de que disponga. para poder fijar una pensión de alimentos un progenitor obligado debe partirse de los supuestos de que no convive con sus padres. resulta lógico que tal costo quede cubierto de parte del padre guardador con asumir todos los gastos que implica el cuidado del menor. a juicio del juez. por lo que se haría innecesario que éste consignara ante el tribunal una cantidad para el mismo administrarla. de oficio o a petición de parte. La pensión de alimentos es la colaboración a que está obligado el progenitor no guardador con su hijo. ordenar al equipo multidisciplinario del tribunal la elaboración de un informe social. sea suficiente para garantizar el cumplimiento de La respectiva obligación. moral y emocional de estas personas y del grupo familiar. Ello es así. El juez. se indicará la cantidad periódica.administración de tales recursos. el juez podrá. representante o responsables. . si el solicitante es un niño o adolescente. la cual es una obligación de manutención que tienen ambos padres en forma compartida. si fuere posible. con el fin de conocer la situación material. puede hacerlo sin estar asistido de abogado.) MEDIDAS PROVISIONALES. e indicar los otros medios probatorios que desea hacer valer. o si se trata de uno de sus padres. Así mismo. la remuneración que devenga. quien tiene la guarda podrá decidir el tipo de comida. (Artículo 511. al admitir la solicitud correspondiente. con su manutención. Puede asimismo decretar medida de prohibición de salida del país. ropa y recreación que ha de consumir el menor. su profesión u oficio. En consecuencia. una estimación de sus ingresos mensuales y de su patrimonio. en la cual se identificará al obligado y. En caso de proponerse oralmente. Artículo 513. en cualquier estado y grado de la causa. puede dispones las medidas provisionales que juzgue más convenientes al interés del niño o del adolescente. Inicio del Procedimiento Especial de Alimentos y de Guarda El procedimiento especial comienza por solicitud escrita u oral. Artículo 512 INFORME ESPECIAL. psicológico o psiquiátrico del niño o adolescente y de sus padres. pues si bien ambos padres están obligados a la alimentación del menor. ante el secretario del tribunal. representantes o responsables. Cuando la solicitud se refiere a la guarda. Debe entenderse por lo tanto dirigida a la satisfacción de necesidades del menor ya que al no convivir con el debe contribuir proporcionalmente a sus ingresos. se indicará el sitio o lugar de trabajo de éste. quien levantará un escrito que contenga los mencionados señalamientos. que se requiere por concepto de obligación alimentaría. la cual se suspenderá cuando el afectado presente caución o fianza que. previa apreciación de la gravedad y urgencia de la situación.

Asimismo. para que comparezca el demandado a dar contestación a la solicitud. si las hubiere. el juez lo fijará prudencialmente. el tercer día siguiente a la citación. para asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaría. de no lograrse la misma.MEDIDAS QUE PUEDEN SER ORDENADAS. Artículo 520 . En el cartel se señalará una hora del tercer día siguiente a la publicación. el juez citará al demandado mediante boleta en la cual se expresará el objeto y los fundamentos de la reclamación y fijará. Si la citación no pudiese practicarse personalmente. el juez intentará la conciliación entre las partes y. El juez podrá dar por terminado el acto de posiciones juradas o repreguntas de testigos cuando se considere suficientemente ilustrado sobre los hechos a que se refieren tales pruebas. DECISIÓN. El juez. El día de la comparecencia. con vista a las conclusiones de las partes. se publicará un único cartel en uno de los diarios de la localidad y se fijara otro en la puerta del tribunal. el juez dictará sentencia dentro del lapso de cinco días. se considerará abierto a pruebas el procedimiento. COMPARECENCIA. hayan o no comparecido las partes interesadas. Artículo 517. En la oportunidad fijada para la comparecencia del demandado. AUTO PARA MEJOR PROVEER. Lapso Probatorio. Artículo 515. podrá tomar. podrá relevar a las partes o a los testigos de contestar las posiciones y repreguntas que consideren impertinentes. Vencido el lapso de pruebas o el acordado en el auto para mejor proveer. entre otras. CITACIÓN POR CARTEL.CITACIÓN. para que conteste la solicitud. si la naturaleza de la prueba exige un lapso mayor. El lapso será de ocho días para promover y evacuar las pruebas que las partes estimen pertinentes. Artículo 518. Admitida la solicitud. Artículo 516. El juez podrá dictar auto para mejor proveer fijando un lapso de tres días para evacuar las diligencias ordenadas por él. las cuales resolverá en la sentencia definitiva. procederá a oír todas las excepciones y defensa cualquiera sea su naturaleza. PRUEBAS. Artículo 514. Artículo 519. las medidas siguientes: .

b) Dictar las medidas cautelares que considere convenientes sobre el patrimonio del obligado. por el contrario. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN. que retengan la cantidad fijada y la entregue a la persona que se indique. a criterio del juez. También puede dictar las medidas ejecutivas aprobadas para garantizar el pago de las cantidades adeudadas para la fecha de la decisión. salarios. presuponen un matrimonio válido y surgen una vez constituido éste. Artículo 524. a instancia de parte. APELACIÓN. el juez de la Sala de Juicio podrá revisarlas. Las solicitudes de guarda y alimentos deben cursar en procedimientos separados. REVISIÓN DE LA DECISIÓN. rentas. siguiendo para ello el procedimiento contenido en este Capítulo. Artículo 521. Interpuesta la apelación. Por ejemplo. NULIDAD ABSOLUTA Hay causas de nulidad que son absolutas. o el matrimonio de una persona que se ha casado anteriormente sin que ese primer matrimonio haya sido invalidado. En el procedimiento previsto en este Capítulo no se concederá recurso de casación. No Acumulación de Procedimientos. c) Adoptar las medidas preventivas que juzgue convenientes. pensiones. la cual deberá interponerse el mismo día en que se dicte la decisión o dentro de los tres días siguientes. la otra parte podrá adherirse. sobre el patrimonio del obligado. por una suma equivalente a treinta y seis mensualidades adelantadas o más. . Artículo 522. someterlo a administración especial y fiscalizar el cumplimiento de tales medidas. a su prudente arbitrio. es decir. es nulo el matrimonio de una persona menor de edad que no tiene la edad que la ley establece como requisito indispensable para poder casarse. después de recibido el expediente. Artículo 525. que operan por fuerza de la propia ley y producen por sí mismas la inexistencia del vínculo matrimonial. La Corte Superior del Tribunal de Protección del niño y del Adolescente deberá decidir dentro de un Lapso de diez días.a) Ordenar al deudor de sueldos. remuneraciones. Artículo 523. ANULACIÓN DEL MATRIMONIO Un matrimonio se puede anular cuando en su constitución no se siguió alguna de las formalidades exigidas por la ley o cuando se realizó a pesar de mediar un procedimiento legal. Cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales se dicto una decisión sobre alimentos o guarda. Las causales de divorcio. Contra lo decidido se oirá apelación en un solo efecto. intereses o dividendos del demandado.

• Todo interesado puede prevalerse de ella: Porque puede ser demandada judicialmente por toda persona que tenga interés legítimo y actual y son: – Los propios cónyuges (Artículos 117 y 122 del Código Civil). Se da el caso del matrimonio celebrado en situaciones normales sin que haya estado presente ningún funcionario o autoridad pública competente para la celebración del mismo. – Los ascendientes de los cónyuges (Artículos 117 y 122 del Código Civil). 122 y 123 del Código Civil). ya que sólo es permitido por la Ley el matrimonio entre un solo hombre y una sola mujer. 2. – Toda persona con interés legítimo y actual (Artículos 117. (Art. . – El fiscal del Ministerio Público (Artículo 130 del Código de Procedimiento Civil). produciría de hecho una convalidación tácita del matrimonio irregular. La violación de los requisitos de fondo ó de forma del matrimonio determinará la nulidad absoluta del mismo. HABRÁ NULIDAD ABSOLUTA DEL MATRIMONIO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. al expirar este. – Los cónyuges de algunos de los contrayentes (Artículo 122 del Código Civil). Ausencia del Consentimiento Matrimonial: Se considera que existe ausencia del consentimiento en los siguientes casos: • Consentimiento no expreso. CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA. 44 del Código Civil). • No es convalidable: Porque no puede ser objeto de convalidación expresa ni tácita. • Consentimiento prestado bajo condición o término. celebrado según las disposiciones del (Art. Salvo en el caso del matrimonio en artículo de muerte. Contrayentes de un mismo sexo. Ausencia del Funcionario o Autoridad Competente para Presenciar el Matrimonio. 3. El orden público se encuentra interesado de desaparecer la vida jurídica y por eso no admite ningún medio legal que permita amparar al vínculo de la declaración judicial de nulidad. • Consentimiento sin seriedad.CARACTERÍSTICAS: • No prescribe ni caduca: Puede intentarse ante los Tribunales competentes en cualquier tiempo. Si la acción correspondiente solo fuere ejercida dentro de determinado plazo. 98 del Código Civil).

5. CARACTERÍSTICAS: Nulidad Relativa Alegables Por Todo Interesado.4. Art. Matrimonio de incapaces por razón de edad (Artículo 46. . Artículo 122 Código Civil. 7. Son Tres: 1. 10. Violación de impedimento de adopción. 117 del Código Civil. • Numero insuficiente de testigos. 51 del Código Civil y la nulidad en el art. parte Nulidad del Art. 9. 56 del Código Civil. 55 del Código Civil y la nulidad en el art 117 del Código Civil. • Caducidad de la acción de anulación: Caduca al ocurrir cualquiera de los siguientes hechos: – Cuando los contrayentes llegan a la edad requerida para contraer válidamente el vinculo. Violación de impedimento de crimen. 52 del Código Civil y la nulidad en el art. Violación de impedimento de orden: En el caso de un Ministro de cualquier culto a quien le sea prohibido el matrimonio por su respectiva religión. Art. Violación de impedimento de rapto. NULIDAD RELATIVA O ANULABILIDAD Es cuando la norma legal violada en su celebración y que determina la ineficacia del vinculo. Art. • Testigos inhábiles. 117 del Código Civil. 6. si bien protege intereses de orden público a la vez fue consagrada por el legislador como protección al interés particular de alguno de los contrayentes o de ambos. Nulidad Art. 50 (1ra. Violación de formalidades en matrimonio in art mortis (Artículo 98 del Código Civil). Violación del Impedimento Dirimente Absoluto: Del vínculo anterior: Según lo pautado en el Art. 117 del Código Civil): • Titularidad de la acción de anulación: Es cuando la declaración judicial puede ser solicitada por todo interesado. 117 del Código Civil. 8. 11. Art. 122 del Código Civil). Violación de impedimento de consanguinidad: Matrimonio entre ascendientes y descendientes o entre hermanos. Violación de impedimento de consanguinidad.

• Convalidación tácita del matrimonio: Es invalido por razones de incapacidad en cuanto la edad de los contrayentes. Características: • Titularidad de la acción de anulación: Solo corresponde al contrayente que sufrió el vicio de consentimiento. • Convalidación de la acción de anulación: Cuando se intenta la acción de nulidad relativa dentro del año inmediato siguiente a la celebración del acto. manteniendo la cohabitación durante un mes. • Caducidad de la acción de anulación: Es al cumplirse un año de celebra do el matrimonio. ya que en caso aludido solo se plantea cuando el funcionario que presencia el matrimonio está autorizado por la ley para ello. Incapacidad de alguno de los contrayentes por falta de cordura: Art. 2da parte. – Por el tutor del contrayente entredicho. 2. artículo117 del Código Civil. desde la fecha de la desaparición del vicio.– Cuando la mujer que no tiene la edad señalada por la ley para contraer matrimonio ha concebido. después de cesada la violencia. . NULIDAD RELATIVA ALEGABLES POR DETERMINADAS PERSONAS: 1. 3. Sus características: • Titularidad de la acción de anulación: Corresponde a toda persona autorizada. antes que se interponga la acción de anulación. Art 118 Código Civil. no es susceptible de convalidación expresa. pero actúa fuera de su jurisdicción territorial. Vicios en el consentimiento matrimonial: los vicios son el error y la violencia Art 118 Código Civil. • Convalidación del matrimonio: Los contrayentes pueden convalidar tácitamente el matrimonio anulable por vicios en el consentimiento de sus partes. celebrado sin la asistencia de los testigos que la ley exige es relativamente nulo. cuando sea rehabilitado. pero es objeto de convalidación tácita. 121 del Código Civil • Titularidad de la acción de anulación: Puede ser intentada por: – Por el Cónyuge entredicho o insano. antes que caduque. 2. Incompetencia territorial del funcionario: La nulidad relativa del matrimonio esta prevista en la 2da parte del artículo 117 del Código Civil. pero no puede ser convalidado en forma expresa. Art 118 Código Civil • Caducidad de la acción de anulación: La acción se extingue si los contrayentes cohabitan durante 1 mes. Defecto de los testigos: El matrimonio ordinario y el que regula en artículo de muerte.

121 Código Civil. REQUISITOS PARA LA ANULACIÓN DEL MATRIMONIO. dictar la separación de los cónyuges. • Convalidación tácita del matrimonio: Se logra con la cohabitación de los cónyuges por el término de un mes. 119 del Código Civil. entre las provisionales . El legislador a querido dejar la decisión del caso a dicho contrayente. 4. en el cual se dé informe preciso sobre el procedimiento del actor. b) Publicidad Previa: Cuando hay una acción de nulidad matrimonial se publique un edicto en un diario de circulación en el lugar donde el tribunal de la causa tiene su sede. o bajo la guarda de un tercero. tampoco es susceptible de convalidación tácita por que la anulación puede ser intentada en cualquier tiempo por el cónyuge capaz. Art. a partir de la fecha de la revocación de la interdicción del incapaz. Caducidad de la acción de anulación: Es cuando los cónyuges cohabitan durante un mes después de la revocación de la interdicción del insano. no está sujeta al término de prescripción. Son los mismos requisitos para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa ya que se sustancia por los mismos tramites de juicio ordinario pero existen ciertas peculiaridades a las que nos referimos: a) Naturaleza de la Acción: Ya que la acción de nulidad absoluta y nulidad relativa es declarativa de negación o de impugnación. a instancia del actor o cualquiera de los cónyuges en oficio. con jurisdicción en el lugar donde los demandantes tienen su domicilio. Estas son: – Dejar los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de ambos. • La acción de anulación no prescribe ni caduca: Como se trata de una acción de declaración de estado. c) Fuero Competente: El Juez de Familia es quien conoce la acción. el tribunal puede. puesto que nada prevé la ley al respecto. el juez toma medidas provisionales. d) Medida Preventiva: Cuando se introduce la demanda de nulidad del matrimonio. • El matrimonio no es convalidadle: El matrimonio celebrado por el impotente no puede ser objeto de confirmación expresa.– Por el otro cónyuge (sano y capaz). 3. si alguno de ellos fuere menor de edad. Art. que es la única víctima de la situación. – Dictar las medidas que considere procedentes. Incapacidad de alguno de los contrayentes por falta de potencia sexual (Artículo 119 del Código Civil): Características: • Titularidad de la acción de anulación: Le corresponde única y exclusivamente al otro cónyuge (no afectado de incapacidad).

de la familia. La decisión definitiva de primera instancia debe ser consultada al superior siempre que declare con lugar la demanda. como si jamás hubiese celebrado. La adicción al alcohol o las drogas. Sin embargo la separación también suspende la vida en común. para que se haga los trámites pertinentes. de la vida jurídica. como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin. EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO Eliminar el matrimonio. La Legislación venezolana establece taxativamente las causales de divorcio en el Código Civil.e) Especialidades Procésales: En dicho juicio debe intervenir el representante del Ministerio Público. mientras que en la separación se cuerpos solo se configura la suspensión del deber de cohabitación para ambos cónyuges. disuelve la comunidad de gananciales y debe fijarse pensión de manutención para los hijos. porque compromete la estabilidad del matrimonio. EL DIVORCIO Y SEPARACIÓN DE CUERPO EL DIVORCIO es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges. El adulterio 2. El divorcio se diferencia de la separación de cuerpos porque su finalidad principal es la disolución del vínculo matrimonial. en su Art. ya que se limita a reconocer el derecho existente entre los aparentes cónyuges con anterioridad al juicio. cuando esta situación haga imposible la vida en común . f) Naturaleza de la Sentencia: La sentencia debe ser carácter declarativo. el Juez debe pasar copia certificada de la sentencia definitiva a los funcionarios encargados donde se asentó el Acta de Matrimonio. Maltratos u ofensas graves que hagan imposible la vida en común 4. Ello significa que los cónyuges divorciados pueden contraer nuevamente matrimonio civil y en cambio. El abandono voluntario 3. en caso de que los hubiere. 185. g) Publicidad de la Sentencia: Cuando el proceso de nulidad de matrimonio. El intento de uno de los esposos en corromper o prostituir a su esposo o su esposa o a los hijos o la complicidad en tal hecho 5. la cual el Estado debe proteger y también porque las normas que lo regulan son de carácter imperativo por lo cual no pueden ser relajadas por los particulares. los esposos separados legalmente no pueden casarse de nuevo. En Venezuela el divorcio es materia de Orden Público. Ser condenado por cometer un delito grave 6. las cuales son: 1.

SEPARACIÓN DE CUERPOS Es la suspensión temporal o permanente del deber de cohabitar entre los casados. en la cual hay mutuo consentimiento entre los cónyuges y por lo tanto no se tramita mediante juicio ni deben ser alegadas las causales ya citadas. sin embargo requiere de la intervención de un juez que la declare. En éste caso el Procedimiento de Separación se intenta por demanda y se tramita en juicio al igual que el Divorcio. . SEPARACIÓN DE CUERPOS Y DE BIENES DE MUTUO ACUERDO: Es aquel donde solo se configura la suspensión del deber de cohabitación para ambos cónyuges. donde no hay acuerdo entre las partes. sin que haya habido reconciliación de los cónyuges. El divorcio produce efectos hacia el futuro y con él se disuelve el vínculo conyugal y se extinguen los derechos y deberes conyugales. En los casos de los divorcios internacionales. LA SEPARACIÓN DE CUERPOS CONTENCIOSA procede por las mismas causales del artículo 185 Código Civil. 2. se extingue el régimen de los bienes. en cuanto a los efectos patrimoniales del divorcio. el Tribunal a petición de cualquiera de las partes. cuando no existen controversias entre los cónyuges acerca del divorcio y ha permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años. LOS TIPOS DE DIVORCIO EN VENEZUELA SON: 1.7. EXISTE LA SEPARACIÓN DE CUERPOS NO CONTENCIOSA. para que la sentencia surta efectos legales Venezuela. La incapacidad mental de uno de los cónyuges a causa de perturbaciones psiquiátricas graves que hagan imposible la vida en común. hay que pedir el pase legal ó exequátur. el vinculo conyugal es disuelto un Tribunal extranjero. Luego de un año de declarada la separación de cuerpos. declarará la conversión de separación de cuerpos en divorcio. Artículo 189 del Código Civil. sin embargo. (Artículo 189 del Código Civil) CAUSALES DE SEPARACIÓN DE CUERPOS: Son las mismas que corresponden al divorcio. ante el Tribunal Supremo de Justicia. 3. DIVORCIO 185-A (RÁPIDO O EXPRESS). DEMANDA DE DIVORCIO O CONTENCIOSO: Es el divorcio fundamentado en alguna de las causales que establece el Código Civil para su procedencia. previa notificación del otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior. Es el divorcio de mutuo acuerdo se da cuando ambos cónyuges solicitan el divorcio o lo solicita uno con el consentimiento del otro. Procede cuando ha transcurrido más de un (01) año después de declarada la separación de cuerpo. en caso de haber contención o ante un Tribunal Superior si no hubo contención.

el uso y disfrute del domicilio conyugal para uno de los cónyuges. y salvo los derechos de terceros. por lo tanto. conllevan directamente el cese de la vida en común. ordena entonces todas las demás rectificaciones que se deriven de la primera. etc. Ordenar que se haga un inventario de los bienes comunes y dictar cualesquiera otras medidas que estime conducentes para evitar la dilapidación. (Art. por ejemplo. finalmente el establecimiento de las pensiones de alimentos a favor de los hijos habidos en el matrimonio y la pensión compensatoria a favor de uno de los cónyuges. en atención a sus necesidades o circunstancias. así como la guarda y custodia y. la patria potestad de los hijos menores. RECTIFICACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL La rectificación de una partida determina que se rectifiquen otras inscripciones. Cuando se trate de divorcios con hijos (Niños. implicará la rectificación de la inscripción de matrimonio. La acción de divorcio y la de separación de cuerpos. 177 La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) b) Tribunales de Primera Instancia en el lugar del domicilio conyugal. 2. la extinción del régimen económico de bienes gananciales. la revocación de los poderes de representación (si los hubiere). si procediese. mientras dure el juicio. Confiar la guarda de los hijos menores. si los hubiere.TRIBUNALES COMPETENTES: a) Tribunales de Protección de Niños. En igualdad de circunstancias. MEDIDAS PREVENTIVAS: Artículo 191 del Código Civil. Admitida la demanda de divorcio o de separación de cuerpos. disposición u ocultamiento fraudulento de dichos bienes. el Juez podrá dictar provisionalmente las medidas siguientes: 1. competente para la rectificación del primer error. Autorizar la separación de los cónyuges y determinar cuál de ellos. siéndoles potestativo optar entre una u otra. de las inscripciones de nacimiento de sus hijos.. . Niñas y Adolescentes) (Art. habrá de continuar habitando el inmueble que les servía de alojamiento común. Niñas y Adolescentes. 754 del Código de Procedimiento Civil). para los casos que no hayan hijos (Niños. el presidente del tribunal. corresponde exclusivamente a los cónyuges. Niñas y Adolescentes). a uno solo de los cónyuges y señalar alimentos a los mismos. el restablecimiento de la ortografía del apellido en el acta de nacimiento. tendrá preferencia a permanecer en dicho inmueble aquel de los cónyuges a quien se confiera la guarda de los hijos. pero no podrán intentarse sino por el cónyuge que no haya dado causa a ellas. c) Los trámites de divorcio en Venezuela. 3.

se ha concretado que. Como hemos observado. en consecuencia. por lo tanto. es aplicada a los autos declarativos dictados en materia de estado civil. esta regla de la relatividad de la cosa juzgada es general. En consecuencia. no tienen autoridad sino entre las partes. En el caso de las partidas del estado civil. Personas que intervienen en la formación de las actas del estado civil Organización del Registro del estado civil LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL Acta de nacimiento Acta de adopción o guarda. determina que sea imprescriptible también introducir modificaciones en la partida original probatoria. EL REGISTRO CIVIL. Acta de matrimonio Acta de divorcio Patria potestad . sólo tiene una autoridad relativa. en principio. Es esta la razón del por qué algunas personas solicitan. ser opuestos a las partes interesadas que no las hayan instado o que no hayan sido en ellos citados". en consecuencia. se limita a comprobar la existencia de la real situación anterior. y no son oponibles a terceros. porque no hacen más que comprobar un derecho o una situación preexistente. y además. oponibles a los terceros. aunque se trate de una simple falta ortográfica de un nombre propio.Un acto de rectificación de inscripción del registro civil es declarativo. puesto que. constituye un procedimiento de prueba de ese estado. se comprende que sea también imprescriptible el derecho de hacer que se introduzcan modificaciones en la partida probatoria. pues. cualquier error material que se cometa en la redacción de las inscripciones. estas se constituyen en parte de las pruebas del estado. cuyas acciones. los autos declarativos. las resoluciones pronunciadas en materia de rectificación de las partidas del registro civil no son. al hacer las modificaciones. autos y sentencias que lleven consigo una rectificación no podrán. Los redactores del Código Civil lo han precisado al disponer en el artículo 100 de Código lo siguiente: "Las providencias.IMPORTANCIA DE LA RECTIFICACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL El Estado Civil es imprescriptible y su importancia la fija la ley por nuestro nacimiento. pese a las discusiones. en ningún tiempo. como se sabe son en sí mismas. y en ocasiones obtienen la rectificación de las partidas que interesan a sus ascendientes y que se remontan a varios siglos. imprescriptibles. LOS PROCEDIMIENTOS DE RECTIFICACIÓN. al revelar un error.

Ambos progenitores deberán comparecer personalmente. ▪ En el caso de que no haya habido proceso preliminar de publicación de edictos: . En fin todo lo relacionado al estado civil de las personas Registro Civil: Le compete al puesto consular practicar los siguientes actos de registro: a. Documentos que se deberán presentar: ▪ Certificado del registro de nacimiento de los contrayentes (literal. ▪ Certificado de capitulaciones matrimoniales. "Libro de familia" o documento del hospital. ▪ Certificado de capacidad matrimonial del contrayente extranjero. De Trascripción del matrimonio ya celebrado ante una autoridad extranjera de 2 portugueses o de portugués y extranjero. ▪ . Uno de los contrayentes deberá tener su residencia en el área de jurisdicción del Consulado desde hace más de 30 días. cuando sea el caso. cuando la hubiere. expedido hace menos de 6 meses) ▪ DNI de los contrayentes ▪ Prueba de la residencia del contrayente de nacionalidad portuguesa durante los últimos 12 meses. Documentos que se deberán presentar: ▪ Sí hubiera habido proceso preliminar de publicación de edictos: certificado de matrimonio local (Literal) Uno de los contrayentes deberá tener la residencia establecida en el área de jurisdicción del Consulado desde hace más de 30 días. c.DNI de los contrayentes. expedido hace menos de 6 meses).Certificado del registro de nacimiento de los contrayentes (literales. provistos de los respectivos documentos de identidad y documento comprobativo del nacimiento del menor (certificado de nacimiento local. . d.Emancipaciones Nacionalizaciones Defunciones. De matrimonio celebrado en el Puesto Consular entre dos portugueses o de un portugués con un extranjero (este último no podrá tener la nacionalidad española). cuando se atribuya la nacionalidad portuguesa. De nacimiento ocurrido en el área de jurisdicción del Puesto.) b.

CONCLUSIONES EL procedimiento contencioso. pro-tutores y miembros del consejo de tutela. En cuanto a los trámites de los asuntos contenciosos previstos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (1998) se encuentra que los asuntos que pueden tramitarse a través de este procedimiento son los asuntos de familia y los asuntos patrimoniales La materia objeto de este procedimiento radica en la filiación. etc. que puede producir contra ella consecuencias jurídicas válidas. colocación familiar y en entidad de atención. la misma.Certificado de capitulaciones matrimoniales. en el ordenamiento jurídico venezolano. ▪ Certificado de nacimiento del fallecido o identificación del Registro Civil en el que se encuentra el asiento de nacimiento así como el número y fecha del registro. . curadores. divorcio o nulidad de matrimonio. reconocimientos de firmas. se oirá la exposición del presente y se practicarán las pruebas que le hayan sido admitidas. En la LOPNA (1998) debe tenerse especial cuidado cuando se trate de situaciones de estado civil en las cuales no opera la confesión. De declaración de maternidad o de legitimación. privación. no sobre el derecho.▪ . ▪ DNI del declarante.) relativos a portugueses que se encuentren en el extranjero o que deban producir sus efectos en Portugal. Esta declaración debe versar sobre los hechos. divorcio o nulidad de matrimonio. 2) Notariado: Los Cónsules titulares del Puesto de Carrera son órganos especiales de la función notarial. extinción y restitución de la patria potestad. De defunción de portugués ocurrida en el área de jurisdicción del puesto Documentos que se deberán presentar: ▪ Certificado de defunción local (Literal). e. Tienen competencia para la práctica de actos notariales (poderes. consiste plenamente en la declaración por la que una persona reconoce por verdadero un hecho de naturaleza tal. certificaciones. pero no se practica la prueba de la parte ausente. cuando las hubieres.Certificado de matrimonio local (Literal). remoción de tutores. cuando uno o ambos de los cónyuges sean niños o adolescentes y cualquier otro afín a esta naturaleza que deba resolverse . cuando haya hijos niños o adolescentes. f. Si alguna de las partes no asiste a la audiencia oral. se encuentra encabezando los medios de prueba y. Documentos que se deberán presentar: ▪ Certificado de nacimiento.

identidad física del juzgador. el de la sana crítica. Y. y que la parte que proponga las posiciones debe manifestar estar dispuesto a absolverlas recíprocamente. búsqueda de la verdad real. amplitud de los medios probatorios y la preclusión. (c) Sentencia. no existe otra posibilidad. Queda excluido de este procedimiento las materias de adopción. el de la libre apreciación y el sistema mixto. la citación debe hacerse en forma personal. establece en el artículo 473 de la misma ley. guarda y obligación alimentaria porque existe un procedimiento especial diferente para cada uno de ellos. Para la evacuación de las posiciones juradas se encuentra primeramente el juramento. inmediatez. gratuidad. las cuales comprenden: (a) Iniciación. la manera de formular las posiciones juradas. Los principios que rigen el procedimiento contencioso son trece: la ampliación de los poderes del juez en la conducción del proceso. reconvención y réplica. son los apoderados judiciales de las partes y el representante de la persona jurídica. igualdad de las partes. En este sentido. moralidad y probidad procesal.judicialmente. instancia de parte para iniciar el proceso. en su único aparte. La LOPNA (1998) establece la oportunidad de realizarse o practicarse la citación. El ordenamiento jurídico venezolano se apega firmemente a los sistemas de la . Las personas que pueden proponer y absolver las posiciones juradas en el procedimiento contencioso son las partes que integren el proceso. Las otras personas que pueden proponer y absolver posiciones juradas. La oportunidad para proponer las pruebas es en el libelo de la demanda. Los diferentes sistemas de apreciación por el juez de las posiciones juradas son: el sistema de la tarifa legal. (d) Impugnación. contestación. la ausencia de ritualismo procesal. (b) Fase probatoria. La citación para absolver posiciones juradas deberá hacerse con tres días de antelación a la celebración del acto oral de evacuación de pruebas. defensa y asistencia técnica gratuita. que: ―La citación correspondiente deberá hacerse con tres días de antelación a la celebración del acto oral de evacuación de pruebas‖. como está establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil (1990). que establece la supletoriedad de la norma. obligatoriamente tiene que hacerse en la audiencia oral. En cuanto a su evacuación. pero no indica la forma o el tipo de citación. y (e) Ejecución de la sentencia. concentración y celeridad procesal. El desarrollo del procedimiento contencioso está dividido en cinco fases o etapas. en virtud del artículo 451 de la LOPNA (1998). la manera de contestar las posiciones juradas y la confesión ficta en la absolución. en el procedimiento contencioso. oralidad.

al de la sana crítica y al de la libre convicción. por esta razón. LA SUCESIÓN. correspondiendo con los requerimientos de la Unidad Curricular: Resolución Judicial del Conflicto. títulos. Por ejemplo: la compraventa. derechos. para el Derecho. Los legados son consecuencia de lo acordado en un testamento. la permuta. es un cambio en la titularidad. acciones. Y en relación a la herencia yacente. La expectativa de esta investigación es con fines didácticos. Se debe destacar que cada uno se aplica según las circunstancias TEMA 5 PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA SUCESIONES HEREDITARIAS INTRODUCCIÓN La palabra sucesión proviene del latín sucederé. CLASES DE SUCESIONES: Entre Vivos: Sucesiones a Título Particular: Son aquellas en las que se transfiere una o más relaciones jurídicas y son de tipo patrimonial. la donación y también son sucesiones a título particular: los legados. no hay legado. . La sucesión es una forma de adquirir la propiedad. la sucesión es la sustitución de una persona en los derechos transmisibles de otra. deudas etcétera. el testamento es un acto revocable. La sucesión un conjunto de derechos que al igual que las obligaciones nacen pero que no se extinguen. de carácter patrimonial y el que la adquiere no lo hace a título originario sino derivativo. Cuando hablamos de relaciones jurídicas. por el cual una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o de parte de su patrimonio. o hace alguna ordenación. obligaciones. Estas son Mortis Causa.tarifa legal. nos referimos a bienes. es la situación en la que se encuentra la herencia desde que se abre el período para suceder por la muerte del causante y la aceptación de la herencia por parte de los herederos Escrito lo anterior el presente se refiere a los Procedimientos Relativos a las Sucesiones Hereditarias establecidos en el Código de Procedimiento Civil Venezolano. Según lo establece el Código Civil Venezolano. según las reglas establecidas por la ley. si no hay testamento. que significa. suceder o reemplazar. Mortis Causa: Sucesiones a Título Universal: Son aquellas en las cuales se transfiere la totalidad de las relaciones jurídicas de las cuales era titular una persona.

Una vez que se hace el testamento corresponde a la persona hacer que el contenido el mismo se cumple.m. deudas. LIBRO TERCERO. y este cumple sus efectos a partir de la muerte. LOS PACTOS Y LOS CONVENIOS: La cual no se aplica en Venezuela. y este tiene hijos estos a las 10:20:01 a. Igualmente el patrimonio de una persona comprende tanto los pasivos como los activos. El heredero continúa y representa a la voluntad del causante. FUENTES DE LAS SUCESIONES.. ―Artículo 807 del Código Civil. EL TESTAMENTO: Es un documento mediante el cual una persona deja todo su patrimonio a sus "herederos". ya que nunca puede haber un vacío en la titularidad 2.‖ 2. Ejemplo. No hay lugar a la sucesión intestada sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria.Las sucesiones se defieren por la Ley o por testamento. La circunstancia de que exista más de un heredero no afecta la unidad porcentual del patrimonio.. El testamento puede ser modificado un sin número de veces por el testador. . la sucesión entonces se regirá por la Ley. LA LEY: Se encuentra principalmente en el Código Civil en los artículos 807. Ejemplo: cuando una persona fallece a las 10:20:00 a.Las sucesiones se defieren por la Ley o por testamento. ya que el patrimonio es uno solo. 1. Cuando una persona fallece lo primero que se debe verificar es si esa persona tenía testamento. En caso de que no exista el testamento. DE LAS MANERAS DE ADQUIRIR Y TRANSMITIR LA PROPIEDAD Y DEMÁS DERECHOS. DE LAS SUCESIONES..CÓDIGO CIVIL DE VENEZUELA. significa que a la muerte del causante no hay un vacío en la titularidad de la herencia ya que todas las relaciones jurídicas pasan automáticamente al nuevo titular en el momento de la muerte. igualmente pueden disponerse partes del cuerpo. entre otros. TÍTULO II. Esta es considerada la primera fuente del Derecho Sucesoral. bienes materiales de una persona. PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN EL DERECHO SUCESORAL. a cada heredero le corresponde una cuota de la herencia. Artículo 807. entre otros. reconocer hijos concebidos fuera del matrimonio. Provienen del principalmente del Derecho Alemán. se transforman automáticamente en herederos del causante. 3.m. Estas se encuentran en: 1. Por medio de un testamento no se transfieren únicamente cosas.

el caso de la posesión (relación de hecho). ascendiente o hermano.. Puede haber a la vez Sucesión Universal y Sucesión Particular. SECCIÓN I DE LA CAPACIDAD DE SUCEDER Artículo 808. La transmisión patrimonial que determina la sucesión a título universal no modifica las relaciones jurídicas o de hecho que correspondían a la persona que fallece. DE LAS SUCESIONES CAPÍTULO I DE LAS SUCESIONES INTESTADAS. Esta no es otra cosa que el ejercicio material.Son incapaces de suceder los que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. Puede haber a la vez sucesión testamentaria y sucesión intestada por Ley (legal o sin testamento). cuando una persona muere y deja un carro y el heredero tiene una casa. en la de su cónyuge. significa que si la persona tenía cinco bienes pero hay tres hijos a cada uno le corresponde uno.Son incapaces de suceder como indignos: 1º El que voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito. Lo más común será aceptar la herencia a beneficio de inventario. CÓDIGO CIVIL DE VENEZUELA. sean entregados a un heredero o a un tercero en calidad de legado. A los efectos sucesorios la época de la concepción se determinará por las presunciones legales establecidas en los artículos 201 y siguientes para la determinación de la filiación paterna. Ejemplo. descendiente.Toda persona es capaz de suceder. TÍTULO II. salvo las excepciones determinadas por la Ley. La aceptación de la herencia produce la confusión del patrimonio del heredero y de su causante.3. DE LAS MANERAS DE ADQUIRIR Y TRANSMITIR LA PROPIEDAD Y DEMÁS DERECHOS. así como sus cómplices. LIBRO TERCERO. Artículo 809. Ejemplo. 2º El declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Artículo 810. 4. debido a que los patrimonios se confunden.. que merezca cuando menos pena de prisión que exceda de seis meses. estos se pueden producir por Ley. del dominio de una cosa sin ser el titular de la misma. Significa que el causante para después de su muerte haya establecido mediante testamento que sus bienes pasen en su totalidad a sus herederos y salvo uno de estos (o varios). 5.. pero los demás bienes que quedan no se le otorga a ninguno en particular. 6. pues las dos cosas pasan a ser prenda común de los acreedores. . en la persona de cuya sucesión se trate.

. Artículo 820.La representación en la línea recta descendente tiene efecto indefinidamente y en todo caso.La indignidad del padre. Artículo 815. En este caso ni el padre ni la madre tienen. en el grado y en los derechos del representado. sea que los hijos del de cujus concurran con los descendientes de otro hijo premuerto. los descendientes de los hijos concurran a heredarlos.DE LA REPRESENTACIÓN Artículo 814. ya en grados desiguales. ora sucedan por derecho propio. no obstante haber tenido medios para ello. la división se hará por estirpes. Artículo 811.En la línea colateral la representación se admite en favor de los hijos de los hermanos y de las hermanas del de cujus. SECCIÓN II.3º Los parientes a quienes incumba la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trate y se hubieren negado a satisfacerla. cuando la persona de cuya sucesión se trate lo haya rehabilitado por acto auténtico. sobre la parte de la herencia que pasa a sus hijos. sea que. Artículo 819.Entre los ascendientes no hay representación: el más próximo excluye a los demás.No se representa a las personas vivas. Artículo 817. o descendientes. Artículo 818 (Derogado). la sub-división se hace por estirpes también en cada rama. excepto cuando se trata de personas ausentes o incapaces de suceder. o de los descendientes.. y aunque encontrándose en igualdad de grados.Quien haya incurrido en la indignidad puede ser admitido a suceder.. Artículo 813. los derechos de administración que acuerda la Ley a los padres de familia. Artículo 821. habiendo muerto todos los hijos del de cujus antes que él. y entre los miembros de la misma rama..... ora sucedan por representación.Se puede representar a la persona cuya sucesión se ha renunciado. ya se encuentren entre sí en grados iguales. Artículo 812. no daña a sus hijos.. la división se hace por cabezas.El excluido como indigno quedará en el deber de restituir todos los frutos de que haya gozado desde la apertura de la sucesión. concurran o no con sus tíos. Artículo 816. o de la madre. haya desigualdad de número de personas en cualquiera generación de dichos descendientes. Si una estirpe ha producido más de una rama.. .En todos los casos en que se admite la representación.La representación tiene por efecto hacer entrar a los representantes en el lugar...

A falta de estos hermanos y sobrinos.La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. en la sucesión del padre y de la madre. el hijo nacido y concebido fuera del matrimonio tiene.. Artículo 824. a la madre y a todo ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. de reconciliación. hermanos y sobrinos. en la herencia del adoptante o adoptantes. Artículo 829. los mismos derechos que el hijo nacido o concebido durante el matrimonio. en la de los ascendientes. sea contenciosa. corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los hermanos y por derecho de representación a los sobrinos.Los hijos adoptivos en adopción simple tienen. a estos últimos les corresponderá una cuota igual a la mitad de lo que a cada uno de aquéllos corresponda.Una vez que haya sido establecida su filiación.Cuando los llamados a suceder son los colaterales distintos a los hermanos y sobrinos. Artículo 827.. A falta de cónyuge.. tomando una parte igual a la de un hijo.Al padre.. Artículo 826. A falta de ascendientes.El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. ascendientes.SECCIÓN III. la herencia corresponde íntegramente al cónyuge y si faltare éste corresponde a los hermanos y sobrinos expresados.. sus ascendientes y demás parientes del hijo nacido y concebido fuera del matrimonio. Artículo 823. Artículo 825.Salvo lo previsto en el artículo 219.Cuando concurran hermanos de doble conjunción.. se defiere conforme a las siguientes reglas: Habiendo ascendientes y cónyuge. los mismos derechos que los otros hijos. Artículo 828. sucederán al de cujus sus otros colaterales consanguíneos. Artículo 830. los mismos derechos que la Ley atribuye al hijo nacido o concebido durante el matrimonio. en ambos casos.El viudo o la viuda concurre con los descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada... y demás parientes de éstos.. con hermanos de simple conjunción.DEL ORDEN DE SUCEDER Artículo 822. No habiendo cónyuge la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes. sucederán al de cujus según las reglas siguientes: .. aun cuando hayan sido concebidos y nacidos fuera del matrimonio. corresponde la mitad de la herencia a aquéllos y a éste la otra mitad. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes sea por mutuo consentimiento. el padre y la madre. salvo prueba. tienen en la sucesión de este último y en la de sus descendientes.

Artículo 834. según las reglas establecidas por la Ley. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 833. 2º Los entredichos por defecto intelectual. Artículo 835. Artículo 837.1º El o los colaterales del grado más próximo excluyen siempre a los demás.. previo el pago de las obligaciones insolutas.DE LA CAPACIDAD PARA DISPONER POR TESTAMENTO Artículo 836. casados o divorciados.El testamento es un acto revocable por el cual una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o de parte de su patrimonio. los bienes del de cujus pasan al patrimonio de la Nación.No pueden dos o más personas testar en un mismo acto..Son incapaces de testar: 1º Los que no hayan cumplido diez y seis años.. 3º Los que no estén en su juicio al hacer el testamento.... CAPÍTULO II DE LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS. . 4º Los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir.DE LA CAPACIDAD PARA RECIBIR POR TESTAMENTO Artículo 839.Las disposiciones testamentarias que comprendan la universalidad de una parte alícuota de los bienes del testador. son a título universal y atribuyen la calidad de heredero.Pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la Ley. Artículo 838.A falta de todos los herederos ab-intestato designados en los artículos precedentes..... Las demás disposiciones son a título particular y atribuyen la calidad de legatario.Los colaterales de simple conjunción gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción. 2º Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del sexto grado.Para calificar la capacidad de testar se atiende únicamente al tiempo en que se otorga el testamento. SECCIÓN II.Pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la Ley. sea en provecho recíproco o de un tercero. Artículo 831. SECCIÓN I. a menos que sean viudos.. Artículo 832. o hace alguna otra ordenación.

a menos que la disposición fuere aprobada en cláusula escrita de mano del testador.Son igualmente incapaces de heredar por testamento: 1º Las Iglesias de cualquier credo y los Institutos de manos muertas. Artículo 846. no tendrán efecto. marino o consular que haya recibido el testamento abierto. o verbalmente por éste.Carecerán igualmente de efecto las instituciones y legados en favor de la persona que haya escrito el testamento cerrado. los descendientes y el cónyuge de la persona incapaz. Sin embargo. .Son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para suceder ab-intestato.. haciéndose constar estas circunstancias en el acta respectiva.El tutor no podrá aprovecharse jamás de las disposiciones testamentarias de su pupilo. descendiente. hermano. Artículo 845. Artículo 842. la madre. sin embargo las disposiciones otorgadas en favor del tutor. Artículo 844. o de alguno de los testigos que hayan intervenido en él.El cónyuge en segundas o ulteriores nupcias no puede dejar al cónyuge sobreviviente una parte mayor de la que le deje al menos favorecido de los hijos de cualquiera de los matrimonios anteriores.Artículo 840. es decir. otorgadas antes de la aprobación de la cuenta definitiva de la tutela. designadas en los artículos 841.. 844. hermana o cónyuge del testador. descendiente o pariente consanguíneo dentro del cuarto grado inclusive del testador. Artículo 848.Las disposiciones testamentarias en favor de las personas incapaces. militar.. aunque se las haya simulado bajo la forma de un contrato oneroso.. 845. Se reputan personas interpuestas. al padre.Las instituciones y legados en favor del Registrador o de cualquiera otro oficial civil. o se las haya otorgado bajo nombre de personas interpuestas. aunque el testador muera después de la aprobación de la cuenta.. aunque no estén concebidos todavía. ante el Registrador y testigos del otorgamiento. a menos que el instituido sea cónyuge. pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos. 2º Los ordenados in sacris y los ministros de cualquier culto... Son eficaces. cuando es ascendiente. Artículo 847. Artículo 843.Los descendientes del indigno tienen siempre derecho a la legítima que debería tocarle al que es excluido.. 846 y 847 son nulas. Artículo 841.Son aplicables al indigno para recibir por testamento las disposiciones de los artículos 811 y 812 y las de la primera parte del artículo 813.. ascendiente. los hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador.

-… 2º.DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS 1º.El testamento abierto debe otorgarse en escritura pública con los requisitos y formalidades exigidos por la Ley de Registro Público para la protocolización de documentos.SECCIÓN III.. y dos por lo menos reconocerán judicialmente su firma y el contenido del testamento. bajo pena de nulidad.El testamento ordinario es abierto o cerrado. no pudiendo deducirse derecho alguno derivado del mismo sin que antes se haya verificado su protocolización en la Oficina de Registro correspondiente al Registrador que autorizó el acto. Artículo 852.. se llenarán las formalidades siguientes: 1º El testador declarará ante el Registrador y los testigos su voluntad que será reducida a escrito bajo la dirección del Registrador.Es testamento cerrado aquél en que se cumplen las formalidades establecidas en el artículo 857.. lo que deberá hacer también el testador si viviere en la fecha del reconocimiento. todos los testigos firmarán el testamento.En el segundo caso del artículo 853. 4º Se hará mención expresa del cumplimiento de estas formalidades. leerá el testamento a quienes concurran al acto.Es abierto o nuncupativo el testamento cuando el testador. sin que baste que la lectura se haga separadamente. 3º El Registrador y los testigos firmarán el testamento..También podrá otorgarse sin protocolización ante el Registrador y dos testigos. Artículo 854. DE LOS TESTAMENTOS ORDINARIOS Artículo 849. Artículo 855. Artículo 856. 2º El Registrador. Artículo 853..En el primer caso del artículo anterior.-… Artículo 864. quedando enteradas de lo que en él se dispone. manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto. si el testador no prefiere hacerlo. o ante cinco testigos sin la concurrencia del Registrador. De los Testamentos Especiales . dentro de los seis meses siguientes al otorgamiento. al otorgarlo.. Artículo 850. si el otorgante no presentare redactado el documento... a menos que se pruebe que estuvo en la imposibilidad de hacerlo. Este testamento se protocolizará sin ninguna otra formalidad. Artículo 851.

y si no fuese conocido o no lo hubiere tenido nunca en el mismo. TIENE TRES MOMENTOS IMPORTANTES: APERTURA: CAPÍTULO III. el cual a su vez remitirá dicha copia por el medio legal al Registrador del último domicilio de testador en el país. al Ministerio de Relaciones Exteriores.DE LA APERTURA DE LA SUCESIÓN Y DE LA CONTINUACIÓN DE LA POSESIÓN EN LA PERSONA DEL HEREDERO Artículo 993. Artículo 880.-… 3°.Artículo 865.. Si el testador no firmare. El testamento siempre será suscrito por el funcionario que lo recibe y por los testigos. ante el Agente Diplomático o Consular de la República en el lugar del otorgamiento..También podrán los venezolanos o los extranjeros otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela. Artículo 881.Los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela. por el testador. el funcionario Diplomático o Consular hará las veces de Registrador y cumplirá en el acto del otorgamiento con los preceptos del Código Civil.. se hará mención expresa de la causa por la cual no ha sido cumplida esta formalidad. remitirá copia certificada del testamento abierto o del acta de otorgamiento del cerrado. si las circunstancias lo permiten. Artículo 866. ni el verbal ni el ológrafo.En los lugares donde reine una epidemia grave que se repute contagiosa. MOMENTOS DE LA SUCESIÓN. Sin embargo.. se le enviará a uno de los Registradores Subalternos del Departamento Libertador del Distrito Federal. y. en presencia de dos testigos. es válido el testamento hecho por escrito ante el Registrador o ante cualquiera Autoridad Judicial de la jurisdicción.El Agente Diplomático o Consular que presencia el acto. Del Testamento Otorgado en País Extranjero Artículo 879. ateniéndose a las disposiciones de la Ley venezolana.DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES INTESTADAS Y A LAS TESTAMENTARIAS SECCIÓN I . En este caso.La sucesión se abre en el momento de muerte y en el lugar del último domicilio del de cujus. no se admitirá el otorgado por dos o más personas en el mismo acto. el testamento deberá otorgarse en forma auténtica. para su protocolización...-… Artículo 878. sujetándose en cuanto a la forma a las disposiciones del país donde se realice el acto.. no menores de diez y ocho años y que sepan leer y escribir. .

no solamente quienes se encuentran con vida. se sustanciará y decidirá conforme al procedimiento que corresponda por razón de la cuantía. es decir se encuentran en situación de equilibrio. es pasiva cuando los pasivos superan a los activos.DE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS SUCESIONES HEREDITARIAS CAPÍTULO I. el Tribunal convocará por carteles a los . es decir.Aspectos que se Desprenden de la Apertura de la Sucesión: * Es el momento que se toma en cuenta para determinar quiénes son los sucesores y que derechos tienen en la sucesión. * Genera la obligación de asumir aspectos tributarios. o a que se paguen los legados mientras no se le satisfaga su acreencia. Es activa cuando los activos superan a los pasivos. Colocar la hora en el Acta de Defunción es importante. Y si la acepta de manera pura y simple o a beneficio de inventario. y será equilibrada cuando hay paridad entre ambos. si a ellos se refiere la oposición. Este llamado se puede hacer en virtud de la Ley o del Testamento. cual es el Tribunal competente para conocer las acciones derivadas de la herencia. Si la oposición del acreedor fuere a que se hagan pagos a otros acreedores. para que den su contestación en el quinto día siguiente. el Tribunal ordenará la citación de los herederos y la de los legatarios. sino por aquellos que se encuentran concebidos.DE LAS OPOSICIONES A LA PARTICIÓN O A LOS PAGOS Artículo 775. Adquisición: Es el momento en el cual el heredero comparece y manifiesta o no la opción de aceptar o no la herencia. DELACIÓN: Es el llamado que se hace al heredero.. La herencia puede ser de tres formas: activa. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CÍVIL TÍTULO V. * Origina una comunidad hereditaria sujeta a partición. * No existe sucesión de una persona viva. Si algún acreedor de la herencia hiciere oposición a que se lleve a cabo la partición. No habrá lugar a la oposición si los herederos o legatarios dieren caución real o personal suficiente para asegurar el pago de la acreencia. debido a que de esta forma pueden determinarse quiénes son sus herederos. Está referido al impuesto sobre sucesiones. Artículo 776. pasiva o equilibrada. * Determina el Fuero Sucesoral. para que haga suya la herencia. sin que preceda graduación. y si hubiere lugar a juicio. * La determinación del domicilio viene dada por el artículo 27 del Código Civil.

Artículo 780. El Juez fijará el término en . oída la opinión de las partes. ordenará de oficio su citación.. Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados. en un periódico de los de mayor circulación en la República. El depositario podrá ser nombrado por mayoría por los interesados. cualquiera que sea el número de ellos y de haberes. peritajes y otros semejantes. se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor. para que concurran a deducir sus derechos en el término de quince días. los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes. previa autorización del Juez.La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciarán y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado.A solicitud del partidor el Tribunal podrá solicitar de los interesados los títulos y demás documentos que juzgue necesarios para cumplir con su misión y realizar a costa de los interesados cuantos trabajos sean imprescindibles para llevar a cabo la partición. como levantamientos topográficos.En el acto de la contestación. si no hubiere oposición a la partición.. Artículo 778.acreedores de la herencia. y si ninguno compareciere. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. y a falta de acuerdo lo hará el Tribunal. en un término de diez días. Artículo 781. ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad.La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad. y se seguirán en todo las disposiciones del Título de concurso necesario de acreedores. Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos. el Juez hará el nombramiento. sin impedir la división de los demás bienes cuyo dominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor. el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto. incluyendo la medida de secuestro establecida en el artículo 599. Artículo 779.... Caso de no obtenerse esa mayoría.En cualquier estado de la causa podrán las partes solicitar cualquiera de las medidas preventivas a que se refiere el Libro Tercero de este Código. Los carteles se publicarán dos veces por lo menos. el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. CAPÍTULO II DE LA PARTICIÓN Artículo 777.

Artículo 782. . Si no se llega a acuerdo. De la decisión se oirá apelación en ambos efectos.Lo dispuesto en este Capítulo no coarta el derecho que tienen los interesados para practicar amigablemente la partición. siguiendo a tal efecto las previsiones del Código Civil. se rebajarán las deudas. se designará el haber de cada partícipe. CONSLUSIÓN Una sucesión es la rama del derecho. Si éstos no formularen objeción alguna... entredichos o inhabilitados. Artículo 786.Presentada la partición al Tribunal se procederá a la revisión por los interesados en el término de los diez días siguientes a su presentación.Puede apremiarse al partidor al cumplimiento de su deber en los mismos términos que a los peritos en los juicios de cuentas. Artículo 783.. Artículo 787.Si los interesados oponen a la partición reparos leves y fundados a juicio del Juez.El partidor hará presente por escrito al Tribunal las dudas que le ocurrieren y éste las resolverá oyendo a los interesados si lo cree necesario. o inhabilitados. el Juez aprobará la partición con las rectificaciones convenidas. Si entre los herederos hubiere mejores. se fijará el líquido partible. sólo por unas excepciones como: * No se transmiten los derechos políticos.Si los reparos son graves emplazará a los interesados y al partidor para una reunión y si en ella se llega a un acuerdo.. Esto es porque los derechos y deberes de las personas no terminan con la muerte. se especificarán los bienes y sus respectivos valores.En la partición se expresarán los nombres de las personas cuyo bienes se dividen y de los interesados entre quienes se distribuyen. el cual no podrá prorrogarse sino por una vez. previo un detenido examen de la partición.. sucesorio o simplemente sucesiones la cual se encarga de regular las consecuencias que se producen con la muerte. entredichos. Artículo 784. será necesaria la aprobación del Tribunal correspondiente. será necesaria la aprobación del Tribunal. que se le llama hereditario. aprobará la operación.. la partición quedará concluida y así lo declarará el Tribunal. Artículo 788. pero si entre los interesados hubiere menores. la transmisión del patrimonio y la manera en que ésta puede hacerse. mandará éste que el partidor haga las rectificaciones convenientes y verificadas. el Juez decidirá sobre los reparos presentados dentro de los diez días siguientes. según el Código Civil y las leyes especiales. y se le adjudicará en pago bienes suficientes para cubrirlo en la forma más conveniente. también se ve la designación de herederos. Artículo 785.que el partidor nombrado deba desempeñar su encargo..

William: Partición Hereditaria. CONGRESO NACIONAL: Código Civil de Venezuela 1. Universidad de Margarita. Universidad de Margarita. * REYES. créditos y deudas a otra persona -heredero-.A. El Valle de Espíritu Santo. Escuela de Derecho. Editorial Heliasta. Cátedra de Derecho Sucesoral. S. [Fotocopia]. 1235 págs.982. Escuela de Derecho. [Fotocopia]. Venezuela.. Octava Edición. 797 págs. todos los patrimoniales son transmisibles por la herencia. Buenos Aires-República Argentina. Cátedra de Derecho Sucesoral. * REYES. William: Derecho Sucesoral. tiene una serie de relaciones jurídicas. En lo que atañe a la clasificación de los testamentos. la patria potestad o la tutela. Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas. Los primeros se definen como todos aquellos que pueden ser otorgados o confeccionados por las personas que tengan capacidad de testar. William: La Colación.* Ni aquellos derivados del derecho de familia. Universidad de Margarita. Guía de Estudio. Guía de Estudio. William: El Legado. Clases. El testamento es definido en el artículo 833 del Código Civil así: "El testamento es un acto revocable por el cual una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o de parte de su patrimonio. Escuela de Derecho. Caracas-Venezuela. S/D. * OSORIO. Ediciones Libra. * REYES. Editores y Distribuidores Escolar. [Fotocopia]. Escuela de Derecho. y así será sujeto activo de derechos reales y personales y sujeto pasivo de diversas obligaciones. . Los segundos. El Valle de Espíritu Santo. El Valle del Espíritu Santo. Políticas y Sociales. * MICROSOFT: Biblioteca Virtual de Consulta Encarta. Cátedra de Derecho Sucesoral. o hace alguna otra ordenación. REFERENCIAS DOCUMENTALES * CALVO BACCA. Como titular de un patrimonio toda persona mientras vive. Guía de Estudio. 2002. es la transmisión de ese acervo de bienes. 468 págs. Emilio: Código Civil Venezolano. Barcelona-España 2003. La expresión sucesión responde a una identidad o sinonimia con el término herencia. éstos pueden ser ordinarios y especiales o extraordinarios. 2005. Isla de Margarita. circunstancias o causas. como los que provienen del matrimonio. [Fotocopia]. Realizadas en la Universidad de Margarita. * REPÚBLICA DE VENEZUELA. Caracas . El Valle de Espíritu Santo. * REYES. de conformidad con un conjunto de normas que lo regulan. El Valle de Espíritu Santo. Cátedra de Derecho Sucesoral. Desde ese punto de vista. * REYES.Venezuela. Guía de Estudio. que continuará la personalidad del causante. Universidad de Margarita. según las reglas establecidas por la Ley". William: Legítima. son los que solamente pueden ser otorgados de acuerdo a factores.

cuando haya temor fundado de que los medios de prueba o los hechos que con ellos se captarán. pueden desaparecer. Debido al principio de igualdad procesal. Evidentemente la idea de este procedimiento es proteger la actividad probatoria de las partes para que tengan a su mano todos los elementos y que el Juez sentencie a favor de la verdad material y no de la verdad procesal. La demanda en el procedimiento por Retardo Perjudicial tiene por objeto la instrucción de determinadas pruebas. 558 págs. este procedimiento de Evacuación Anticipada de la prueba por Retardo Perjudicial lo pueden promover tanto el demandante en el futuro proceso como el demandado. DEFINICIÓN 6 813 DEL al RETARDO 818 PERJUDICIAL CPC) Es un procedimiento que establece el legislador a las personas que van a ser partes en un futuro proceso. Ediciones Livrosca. antes del juicio o de la etapa probatoria en una causa en marcha. se evacua su declaración antes del juicio pues es posible que el mismo al momento del juicio ya haya fallecido. (Comentarios al Código Civil Venezolano). De igual modo debemos leer la disposición normativa expresada a continuación: Artículo 816 CPC: "El procedimiento de Retardo Perjudicial no será aplicable respecto de la prueba de confesión" MEDIOS PROBATORIOS A continuación se mencionan los medios probatorios que no pueden ser evacuados por adelantado y los que se pueden evacuar Anticipadamente de acuerdo al derecho procesal Civil venezolano vigente: No * * se pueden Juramento evacuar Anticipadamente: Confesión decisorio .* RODRIGUEZ. con la finalidad de que adelanten el segmento probatorio y capturar así una prueba que se encuentra en grave riesgo de desaparecer. Tema 6 retardo perjudicial TEMA (Arts. Segunda Edición. 2003. Caracas – Venezuela. Un ejemplo de una Evacuación Anticipada por Retardo Perjudicial. puede ser la Evacuación Anticipada de un testigo que tenga una enfermedad terminal y por el temor que fallezca antes de entablar el juicio. Luís Alberto: Sucesiones.

constituye un procedimiento que sirve para garantizar el ejercicio de un derecho. es una medida protección del legislador para la persona que desea entablar una demanda pero. Debe puntualizarse que la Evacuación Anticipada de la prueba por Retardo Perjudicial. Se pueden evacuar por anticipado: * Prueba Testimonial * Prueba de Experticia * Reconstrucción de hecho (Prueba Mixta contenida en el Artículo 503 CPC). ya que todos sabemos que la prueba es la parte más e fectiva del derecho procesal y que si no hay pruebas no hay derecho. Su objeto es la instrucción probatoria antes del juicio.C. frente a la necesidad de constatar hechos que pueden desaparecer. o por lo menos evitar al máximo. en el cual se captura la prueba y posteriormente se presenta en el lapso de Evacuación del proceso futuro. es un procedimiento sin proceso. precisamente en eliminar. es contencioso y no de jurisdicción voluntaria. y es por ello que el legislador establece este procedimiento anterior al juicio. la doctrina de nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el ejercicio de la acción se encuentra condicionado por ciertas y determinadas circunstancias. OBJETIVO El objetivo fundamental de esta acción reside. JUEZ COMPETENTE Esta demanda debe promoverse ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del futuro demandado o por ante el Tribunal que sea competente para conocer de la causa principal o ceñirse a las reglas de la competencia ordinaria. es decir. el cual establece que se debe citar a la otra parte y esta puede contradecir la prueba. toda amenaza proveniente de terceros tendiente a poner en peligro el patrimonio de una persona o sus derechos en general. cuya ausencia pueden acarrear la inadmisión de la reclamación intent .* * Inspección Prueba Ocular documental. * Informe técnico (Prueba Mixta contenida en el Artículo 504 CPC) * Inspección corporal Prueba Mixta contenida en el Artículo 505 CPC) * Pruebas libres e innominadas La Evacuación Anticipada de la Prueba por Retardo Perjudicial por temor fundado a que desaparezca la prueba.P. PROCEDIMIENTO En cuanto a la admisión de cualesquiera demanda interpuesta por un ciudadano particular. esto deviene del artículo 815 del C. que por circunstancias ajenas a su voluntad posee un temor fundado de que pueda perderse el medio probatorio.

no interés en el futuro proceso. porque de ser así no procede la Evacuación. Para acreditar este extremo. el demandante debe preparar justificativo Judicial que acompañe su demanda. debido a que no existe la urgencia. CITACIÓN DEL DEMANDADO Luego de admitida la demanda por Retardo Perjudicial. dicha urgencia la va a determinar el Juez mediante el uso de sus máximas de experiencia". de conformidad con el artículo 16 del C. depende de la desaparición de los hechos en el tiempo. Ese Interés radica en que la prueba que se pretende anticipar. otras en semanas y otras en segundos. pueda desaparecer o perder eficacia por el solo transcurso del tiempo o por la actuación de la parte contra quien obra dicha prueba. en realidad tendremos que citar a un . sea conducente a la demostración de inexistencia o liberación de una obligación. REQUISITOS PARA INTENTAR LA EVACUACIÓN ANTICIPADA DE LA PRUEBA POR RETARDO PERJUDICIAL EL INTERÉS Este procedimiento como ya es sabido comienza por demanda.ada por el demandante.C. Artículo 813 CPC: "La demanda por Retardo Perjudicial procederá cuando haya temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promovente" El Tribunal debe tomar en consideración que en verdad es urgente la Evacuación de la prueba. existen evidencias de hechos que pueden desaparecer en días.P. LA DEMANDA El Tribunal puede no admitir el libelo si el mismo incumple algún recaudo. LA URGENCIA Que exista temor fundado de que la prueba de que se trate. debemos tener en claro que vamos a citar a los Testigos del Justificativo. bien sea porque el interesado no acompañó el Justificativo. bien sea por falta de interés o por incompetencia del Tribunal. El interés a demostrar debe ser actual en que se evacue la prueba. en consecuencia el demandante debe poseer interés jurídico actual para poder demandar. El temor fundado de que la prueba desaparezca.

conforme a lo que pida el actor.C. 340 C. SUSTANCIACIÓN En concordancia a la sustanciación del procedimiento de Evacuación de la Prueba por Retardo Perjudicial. en este procedimiento se debe demandar y posteriormente citar al futuro demandado en el proceso que eve ntualmente se intentará luego de evacuar la prueba. etc. ya que si no fuere así.. gracias a que las diligencias de la citación por cartel retrasan la evacuación de la prueba que se supone es de evacuación urgente. y que la misma debe ser determinada y localizable por el Alguacil del Tribunal que realizará la Evacuación. En el proceso de Retardo Perjudicial la ley no prefijó un término de comparencia para acudir a los actos probatorios. desconocer y tachar documentos. esta comunicación se efectúa a objeto de asegurarle a la parte contraria el control o la impugnación de la prueba a los fines de asegurarle el derecho a la defensa dentro del debido proceso. No obstante. la tramitación de la misma permite que el demandado ejerza el derecho a la defensa dentro de un debido proceso. debido a la especial naturaleza de este proceso. en este proceso existen dudas acerca de cómo llevar a cabo la citación por carteles cuando la búsqueda del demandado no ha sido fructífera. Claro está que quién solicita la Evacuación de una prueba Anticipadamente debe estar en conocimiento de la persona a la que se desea demandar.demandado determinado. intervenir en las inspecciones judiciales y hacer las observaciones pertinentes. como intervenir en todos los actos de evacuación de la prueba o pruebas. tales como: repreguntar testigos. ello en razón de que el Art. pues ningún sentido posee que se lleve a cabo este procedimiento si más tarde no se piensa intentar la acción Judicial respectiva El demandado por Retardo Perjudicial debe ser una persona identificada y determinada. nombrar expertos. LOS DEMANDADOS Evidentemente. tal como lo exige el art.P. por lo que creemos que dicho plazo queda a criterio del Juez. 815 de la Ley adjetiva . En este procedimiento se cita a la persona natural o jurídica contra la cual surtirá efectos la Evacuación Anticipada. con arreglo a las normas para la citación del proceso ordinario. la mayoría de las veces quedarían frustradas las diligencias si se utilizaren los trámites ordinarios.

no obstante su carácter contencioso. todo ello es debido a que el contrario del promovente lo utilizaría para frustrar la prueba. lugar y tiempo. Tema 7 la oferta y el deposito . lo está robusteciendo. practicando como es de suponer. capaz de producir cosa juzgada. y la apreciación de la validez y determinación de sí se llenaron los extremos que justifica la obtención Anticipada de la prueba. pues no concluye en ninguna declaración de voluntad del Estado capaz de producir cosa juzgada en lo que respecta a la eficacia de la prueba. de los Testigos presentados por el solicitante. El Retardo Perjudicial. la diligencia solicitada. En este sentido el Retardo Perjudicial no concluye en ninguna declaración de voluntad del Estado. Debemos señalar que la Evacuación Anticipada de la prueba por Retardo Perjudicial es un procedimiento especial que es contencioso. con previa citación a la parte contraria. pero únicamente el juzgado que conozca de la causa será el que tendrá la facultad y el poder de determinar si se llenaron los extremos requeridos cuando fue evacuada la prueba Anticipada. por ejemplo. es posible que el legislador no le concedería al contrario del promovente el recurso de apelación. en aras de lograr la tan anhelada celeridad procesal. DUR ACIÓN DEL PROCESO Y CONCLUSIÓN DEL MISMO De la lectura del artículo 815 del CPC se puede deducir que este procedimiento no posee lapsos preestablecidos puesto que el mismo es una providencia del Tribunal para evacuar una prueba específica señalada por el demandante.establece que el tribunal practicará las diligencias probatorias solicitadas. debido a que se cita a la parte contraria. porque el promovente si puede apelar de las circunstancias de modo. pero llevando a cabo la citación de la parte contra quién opera la acción de Retardo Perjudicial. violándose numerosos derechos del promovente y se estaría provocando la desigualdad procesal. Por añadidura debemos anunciar que el legislador venezolano no le otorga el recurso de apelación al contrario del promovente en este procedimiento lo que nos da la impresión de que se estuviese violando el Principio de Igualdad Procesal entre las partes. corresponde al tribunal de la causa realizar dicha valoración. Una vez citada la parte supuestamente agraviante. se nos presenta como un procedimiento castrado. Entonces en lugar de ir en contra del principio de igualdad. pero se le otorga al Juzgado la facultad de realizar las diligencias que considere necesarias a fin de que se capture la prueba Anticipadamente y cumpla con sus objetivos este proceso. El Juez actuante llevará a cabo la tarea encomendada por el peticionante. a causa de que si permite la apelación de la persona contraria al promovente se frustraría muchas veces la Evacuación Anticipada. entonces tendrá la posibilidad de llevar a cabo la repregunta.

pero que se distingue diametralmente del contemplado en las disposiciones adjetivas civiles. discriminadamente . sin excesivo rigorismo. Si el trabajador acepta las cantidades ofrecidas por el patrono en concepto de pago de los derechos laborales mencionados en el escr ito de oferta real. si no acepta el trabajador transar los conceptos por los montos ofrecidos. se distribuirá por sorteo entre los Jueces de Sustanciación. debemos utilizar un mecanismo procesal que logre confirmar los principios de irrenunciabilidad. porque. Una vez recibida la oferta. tenemos que la institución de la oferta real y el subsiguiente depósito está contemplada dentro de las posibilidades que tiene el patrono de liberarse de una obligación. a los fines de que. salario devengado y toda la información laboral relativa a los conceptos que se pretenden pagar y el monto de los mismos. Cuando el patrono quiera hacer uso de la figura de la oferta y el depósito real. cuando el empleador consigna la suma de dinero está confesando deberla al trabajador y si este no la retira pierde la posibilidad de . tratándose de patrono –oferente. evitan do el recargo por la corrección monetaria y por el pago de los intereses de mora. pero el dinero está a su disposición y por tanto al presentar un reclamo futuro. y como modo de solución de conflicto. En nuestra disciplina. En tal sentido. si llena los requisitos de Ley.LA OFERTA Y EL DEPÓSITO En la oferta real y depósito. no puede tramitarse mediante el procedimiento establecido en las disposiciones adjetivas civiles. Si el trabajador no está de acuerdo con el monto. se estableció un procedimiento ágil. como consecuencia de una prestación de servicios. El escrito contentivo de la oferta deberá contener el nombre e identificación de la persona del patrono que se presenta para ofrecer. se admita. que posibiliten la conciliación. deberá concurrir a los Tribunales del Trabajo e introducir por ante la oficina correspondiente el escrito contentivo de la oferta real. los conceptos y montos mencionados en la oferta están exentos del pago de corrección monetaria y de intereses de mora.y trabajador –oferido-. nombre identificación del trabajador –y decimos trabajador porque al pretender pagar un dinero en los Tribunales del Trabajo. porque entre otras razones. seguro y definitivo para lograr su implementación en los casos de terminación de la relación de trabajo.tiempo de servicio. una vez analizada. el fin tutelado es otro. El procedimiento no está pautado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. valiéndonos de formas sencillas. pero en uso de las facultades concedidas por el legislador a los jueces. entre otros elementos. sin esperar a que se le demande. Mediación y Ejecución. se consideran cancelados en relación con futuras reclamaciones y se da por terminado el procedimiento teniendo derecho el oferido trabajador a demandar por separado cualquier diferencia que se le quedara a deber . no se consideran transados los conceptos mencionados en el escrito de oferta real. Por su parte el patrono. no puede retirar el dinero depositado y queda en abono a una mayor suma que se le pudiera reclamar por el trabajador oferido. el oferente está reconociendo la existencia de la relación de trabajo.

el procedimiento contemplado en el Código de Procedimiento Civil. aunque el trabajador no la quiera recibir. como ya se dijo con anterioridad. no le retorna. máxime cuando. Lo anterior sirve como corolario para dejar sentado que. la situación queda exactamente igual. en el presente caso. la figura de la oferta real y subsiguiente depósito no están contemplados en la L ey Orgánica Procesal del Trabajo. cuando el patrono ofrece y deposita una cantidad a favor de un trabajador. Sólo que se perdió la posibilidad de mediar para lograr una transacción que pusiera fin a los reclamos incluidos en la oferta. en cuyo caso permanecerá en el banco. 279 a 283). éste podrá demostrar la oferta real y el depósito y evitar que en su contra. como si se tratare de una ―reforma del escrito de oferta real‖. Si no comparece el trabajador y comparece el patrono. la oferta real y depósito se traduce en una confesión que hace el patrono de deberle al laborante una cantidad determinada. Si no comparece el patrono y lo hace el trabajador. dicho en otros términos. Editorial Melvin. una vez hecha la Oferta Real. (Procedimiento Laboral en Venezuela. . por los conceptos y montos oferidos. o puede retirar la can tidad a reserva de reclamar complementos por no estar de acuerdo con los conceptos y monto ofrecidos o puede negarse a recibir el monto.destinarla en su beneficio o. pero con el derecho a favor del patrono de alegar su depósito y así evitar una condenatoria por corrección monetaria e intereses de mora. o promover pruebas pues no se sigue el procedimiento pautado en la Ley. pues el empleador no puede retirar el dinero consignado ni puede aplicársele al trabajador una sanción por no acudir a una audiencia fuera de juicio. por lo que no se puede afirmar que con la oferta real se evita un futuro litigio. siendo que tampoco puede utilizarse para la tramitación de la misma. se le aplique la corrección monetaria o los intereses de mora. Si no comparecen las partes o alguna de ellas no se puede aplicar la consecuencia jurídica prevista por el legislador para los juicios. que puede consistir en la totalidad de los derechos del trabajador o sólo una parte de ellos. pues la naturaleza de los intereses tutelados en ambos. pp. éste tiene la posibilidad de aceptar la cantidad ofrecida como pago de los conceptos mencionados en la oferta. por los conceptos y monto oferidos. si sentencias. son de naturaleza diametralmente distintos. De esta manera. el dinero depositado sigue a la orden del trabajador y si éste en el futuro incoa una acción contra el patrono. Caracas 2004. Si no comparecen las partes. a partir del momento de la oferta. Lo que sí impide es que sobre los conceptos y montos referidos en el escrito contentivo de la oferta real. la oferta real no es un juicio en el que se deba aplicar sanción de desistimiento de la acción o de admisión de hechos por la incomparecencia. no se puede retirar lo ofrecido y depositado o modificar los términos en los que se ha formulado la Oferta Real de pago. se puedan incluir en los cálculos por intereses y por corrección monetaria. no hay audiencia de juicio.

con la que se afecta la totalidad de los respectivos patrimonios.. lo que debe hacer es retirar el monto ofertado y demandar la diferencia por ante los Tribunales del Trabajo. el patrono se libera de la obligación de pagarlos.Responsabilidad Penal..Aquella derivada del desempeño de una función publica. de reproche o remordimiento. . que una norma prevé y le impone atendiendo a la verificación de un determinado presupuesto.. CLASES DE RESPONSABILIDAD Dentro de las clases de responsabilidad tenemos entre otras: 1. que es algo así como el sentimiento de propia "culpabilidad".. por parte de más de un deudor. culpable y carente de excusa absolutoria..Es la obligación o deuda moral en que incurren los magistrados o jueces que infringen la ley o incumplen las leyes en el ejercicio de sus funciones especificas. 4. según sea la intención dolosa o el carácter de la falta cometida.Si el trabajador no está de acuerdo con los conceptos y montos ofertados. En lo abstracto es sinónimo de responsabilidad administrativa. Se traduce en la aplicación de una pena sea privativa de libertad o restrictiva de derecho. y en lo individual o concreto de responsabilidad civil de los funcionarios públicos. sin duda.La responsabilidad Contractual. 2. invisible. En sentido jurídico.Aquella anexa a un acto u omisión penal por la ley y realizado por persona imputable.La que surge de la necesidad de asegurar el cumplimiento de una obligación.Responsabilidad colectiva. una responsabilidad "moral".. pues ya lo hizo con la oferta real. Si el laborante no está de acuerdo. por la comisión de una mala conducta. 5. por atentar contra interés ajenos o de la colectividad en general.La que compone el conjunto de responsabilidad contractual y extracontractual derivadas de la culpa o la inejecución deobligaciones. concretamente las consecuencias.. 6.Que deviene de la infracción de lo estipulado en un contrato valido.. para él desventajosas. 3.Responsabilidad civil. Esta responsabilidad puede ser civil o penal. tema 8 responsabilidad civil de los jueces Existe. en cambio la responsabilidad puede definirse como la situación del sujeto al que le toca experimental.Reponsabilidad Jurídica. de ahí la importancia de no permitirse que el oferente retire la oferta.Responsabilidad funcional. por considerar que le corresponde una mayor suma. Dichas consecuencias desventajosas manifiestan la reacción del ordenamiento jurídico frente a un hecho que se considera legalmente reprobable....

pero esta noción resulta insuficiente. el sujeto que obtiene el provecho de una cosa o una determinada actividad.Aquella que afecta el fuero de la conciencia: y el que se manifiesta en el individuo con la reacción normal de arrepentimiento como sanción menor y el remordimiento como sanción máxima. pues es un imperativo de la lógica que quien obtiene los beneficios .Responsabilidad Moral.. Para justificar estas soluciones se hablaba de presunción absoluta (iuris et de iure) de culpa. aunque el responsable pruebe que de su parte no ha habido ninguna culpa.. debe de cargar con los riesgosque crea es actividad o cosas. La insuficiencia de esta fundamentación a llevado a principios del presente siglo a formular la teoría del riesgo en su diferentes vertientes. RESPONSABILIDAD CIVIL NOCION La responsabilidad. 8. Responsabilidad Limitada. pues hay casos en que la ley consagra la responsabilidad sin culpa. De acuerdo ala teoría del riesgo beneficio.. Por su parte la teoría clásica brindaba como fundamento de responsabilidad la culpa del civilmente responsable.Responsabilidad Extracontractual.7. Entonces. Socialmente trasciende a través de los reproches externos mas no llega al aspecto jurídico.. en razón de la responsabilidad un sujeto queda obligado entonces en razón de la responsabilidad. aunque ponga de su o arte toda la diligencia necesaria para evitar esos daños. 9. En primer lugar la lógica parece indicar que el sujeto debe responder por las consecuencias de su propia obra voluntaria: en segundo lugar.. También suele hablarse de responsabilidad cuando se engendra un vínculo frente aun tercero que ha sido la victima de un evento dañoso.En el ámbito de derecho comercial se refiere a la fijación de un capital o suma como limite de la capacidad contractual y de la exigencia de resarcidota del incumplimiento el cual no obsta a mayores responsabilidades en casos de delitos. la ley suele poner a su cargo las consecuencias de hechos naturales cuando existe alguna relación entre la cosa que ha provocado ese efecto y el sujeto a quien se le atribuye esa responsabilidad. cuando medie dolo o culpa y aun por declaración legal sin acto ilícito ni negligencia de la que resulte así responsable. en sentido amplio es una noción en virtud de la cual se ha atribuye a un sujeto el deber de cargar con las consecuencias de un evento cualquiera. por ejemplo es propietario de la cosa o es su guardián. que sostiene que el sujeto es responsable por los riesgosos peligros que su actuar origina. un sujeto queda obligado a resarcir ala victima los daños y perjuicios que ha sufrido. la cual no admite prueba de descargo e impone la obligación de resarcir. Esta teoría del riesgo ha creado especialmente el llamado riesgo beneficio. se ha abierto camino como fundamento de muchas de las hipótesis deresponsabilidad civil que no encontraban explicaciones en la doctrina clásica.La exigible por culpa de tercero.

La conducta de los individuos se traduce en actos unilaterales o bilaterales que a su vez traducen una modificación del mundo exterior. de pena privada. la sanción de la responsabilidad civil es. La alteración unilateral de las circunstancias que forman el entorno de las demás. o cuasi delictual (si el perjuicio se origino en una falta involuntaria). en principio. Cuando la normal jurídica violada es una ley (en sentido amplio). a su vez. que ha veces al acto lesivo . Por estas razones. que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la victima antes de sufrir el perjuicio. y un aspecto punitivo. otras veces el comportamiento dañoso se produce frente a un sujeto con quien el autor de aquel tenía un vínculo jurídico anterior que le imponía el cumplimiento de una específica conducta. o bien ser contrario. puede ser delictual (si el daño causado fue debido a una acción tipificada como delito). La responsabilidad civil intenta asegurar a las victimas de reparación de los daños privados que le han sido causados. y no represiva. tratando de poner las cosas en el estado en que se encontraban antes del daño y reestablecer el equilibrio que ha desaparecido entre los miembros del grupo. específicamente contemplados por la ley. la cual. hablamos. Es decir . Otra definición jurídica llama responsabilidad civil a la obligación de una persona de responder ante el daño que le ha causado al otro. sino como para justificar determinados casos de excepción. y el principio general que sirve para explicarlo. entonces. Se critica estas doctrinas que no pueden de servir de fundamentos en todos los casos de responsabilidad civil. o bien se traduce en ventajas para otro. El deber de responder significa dar a cada uno de sus actos. hablamos de responsabilidad extracontractual.asuma el peligro y responda por los daños. La responsabilidad civil posee un aspecto preventivo. que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad. de responsabilidad civil contractual. el autor de aquella puede aspirar a una recompensa o retribución benéfica de quien recibe la utilidad. Se admiten sin embargo que la teoría del riesgo debe obtener acogida en los cuerpos legales. La responsabilidad civil se da cuando la persona que te ha causado el daño tiene la obligación de repararlo en naturaleza o por un equivalente monetario (normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios). OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL El objetivo principal de la responsabilidad civil es procurar la reparación. indemnizatoria. Cuando la alteración favorece las ansias ajenas y proporciona satisfacciones a los demás. pero no como regla general. La responsabilidad civil comporta siempre un deber de dar a otro del daño que se ha causado. A veces el acto unilateral lesivo recae sobre quien no tenia el autor vinculo alguno anterior. pueden ser favorables al interés individual o colectivo de estos. La responsabilidad civil puede ser contractual y extracontractual. Cuando la normal jurídica trasgredida lo ha sido una obligación contractual. y que la culpa continua siendo el principal factor de atribución.

por lo tanto. La indemnización consiste en el pago de una suma de dinero equivalente al daño sufrido por el damnificado en su patrimonio. Esta es la sanción resarcitoria que obliga a la reparación restableciendo la situación exterior en cuanto fuera posible desmantelándose la obra ilícita mediante el aniquilamiento de sus efectos pasado. presente y futuros. También podrá el damnificado optar por la indemnización en dinero. que toman complicada e insatisfactoria esa solución. pero en la práctica pone a cargo del deudor una obligación de hacer sobre cuyo preciso cumplimiento puede suscitarse entre las partes una serie de cuestiones. Al ubicar la cuestión en el plano de la responsabilidad civil nos ponemos de inmediato frente al problema de la ilicitud de la conducta y de la sanción que es su consecuencia. sino una deuda de las llamadas de valor no sujeta al principio nominalista y. Su naturaleza constituye una obligación de dar suma de dinero.constituye la fuente de una obligación nueva. es decir. el cual consiste en la reposición de las cosas a su estado anterior. se impone una sanción que consiste fundamentalmente en un deber de obrar en el sentido querido por ella y uno respetado por el infractor. Así por ejemplo si es una regla de derecho la que establece que nadie debe causar daño a otro. como para el incumplimiento de los contratos. esta sin embargo justificado el daño que es causa en legítima defensa o en estado de necesidad. o si el damnificado opta por la indemnización. en el deber de reponer las cosas al estado anterior del cato ilícito. u obligación de suma o dineraria. es cualquier obra contraria del ordenamiento considerado en su totalidad y no en relación a sectores normativos paralizados. u obligación de suma o dineraria. La reparación en especie es el sistema de la repartición en especie o "in natura". El resarcimiento por equivalente o indemnización. De allí que la doctrina clásica del derecho del francés haya visto una dualidad de culpa y una pluralidad de regimenes de responsabilidad adecuada a cada una de ellas. Ilicitud en sentido genérico o conducta antijurídica. y. reajustable al tiempo del pago en consideración a la depreciación monetaria. sea el acto ilícito. Este constituirá el modo normal de reparar el daño. excepto si fuera imposible. seguido por el derecho francés y adoptado por nuestro codificador tanto para los actos ilícitos. y otras veces el acto lesivo aparece como consecuencia de una obligación anterior. en cuyo caso la indemnización se fijara en dinero. el sistema mas perfecto de resarcimiento. Cuando la conducta no se ajusta a la previsor normativa. sino una deuda de las llamadas de valor no sujeta al dinero. A este respecto debe señalarse que no constituye una deuda pura de dinero. por consiguiente se haya sujeta al régimen de estas últimas en cuanto a la naturaleza de la prestación habida cuenta de la fuente que la da origen. sea el incumplimiento contractual. salvo cuando fuera imposible por la índole del mismo. constituye el sistema tradicionalmente del derecho romano. Es este sin duda. .

es así que los daños producidos por omisión no daban lugar a resarcimiento. superando así la estrechez de los conceptos de injuria que era un delito romano que consistía en una lesión directa de la persona física. c) Ausencia del derecho del ofensor: Es lo que se conoció como injuria. correspondiente al derecho clásico. d) Que el daño sea causado al dueño de al cosa dañada: Puesto que en aquella época en Roma solo se conocía el derecho real de propiedad. La famosa ley Aquilia fue obra del Tribuno Aquilio y probablemente se aprobó por plebiscito en el año 287 de la era cristiana. es decir una alteración o disminución de la substancia de una cosa cuyo efecto era la disminución o alteración de su utilidad. pues el elemento subjetivo no se constituyo como noción trascendental en Roma. mas no de un patrimonio.ANTECEDENTES HISTORICOS Los antecedentes de la responsabilidad civil los encontramos en el derecho romano. en el derecho romano no encontramos una teoría sobre responsabilidad civil. pues no cabía el daño inmaterial. También debe observarse que el derecho romano no observo diferencia entre responsabilidad contractual y la extracontractual. cuando una serie de hechos dañosos pudieran incidir sobre un patrimonio ajeno. especialmente en la Ley Aquilia. y defurtum que era la figura delictiva caracterizada porque su autor al realizarlo tenia generalmente un propósito de enriquecimiento. no se logro configurar como teoría propiamente dicha. la cual estableció una verdadera y propia obligación de resarcimiento de daños. Como se puede apreciar. y entendida etimológicamente como el actuar sin derecho. sin perjuicio de referirla al carácter delictivo del hecho dañoso. siendo necesario que se afecte directamente una cosa ajena. b) Daño causado por acción del cuerpo sobre otro cuerpo: Era el producido por una causa extraña que un sujeto ponía en hacino. distinta a la figura delictiva romana. a pesar de la ampliación alcanzada en el derecho de Justiniano respecto al campo de los presupuestos objetivos de la actio legis aquiliae. así como la perdida progresiva de su carácter penal hasta llegar a una acción no penal destinada fundamentalmente a la obtención de la reparación del daño producido. unificando el régimen vigente del daño con la injuria y derogando disposiciones de las XII tablas con sus cuatro elementos que consistían en: a) Daño causado a otro en parte de su fortuna: Era propiamente un daño material. a pesar de que fuera de la ley Aquilia existían otras obligaciones . En cuanto al concepto de culpa como parte de una imputabilidad moral.

el sujeto es responsable por los riesgos o peligros que su actuar origina aunque ponga de su parte toda la diligencia que su actuar origina aunque ponga de su parte toda la diligencia necesaria para evitar esos daños. sino lograr la reparación del mismo. debido a que la finalidad de la responsabilidad civil no es sancionar al autor del daño. en segundo lugar. La responsabilidad en sentido amplio. se halla sujeto a responsabilidad. DEFINICION: Llamada también derecho de daños. Por otro lado también se suele hablar de responsabilidad cuando se engendra un vínculo frente a un tercero. esto es. que ha sido victima del evento dañoso. En primer lugar la lógica parece indicar que el sujeto deberá responder por la consecuencia de su propio obrar voluntario. Es recién hacia fines del siglo XIX cuando se habla de obligación de reparar el daño causado sea por violación de los contratos o por la trasgresión de los deberes generales como aspectos de una misma noción de responsabilidad civil. Por otro lado por la Teoría del riesgo. Finalmente. por ejemplo se es propietario de la cosa o se es su guardián. la responsabilidad se traduce en la obligación de indemnizar o reparar lo perjuicios causados a la victima. Y. la de Difusión Social del Daño. Y por la Teoría del riesgo beneficio. el sujeto que obtiene el provecho de una cosa o una determinada actividad. entonces en razón de la responsabilidad un sujeto queda obligado a resarcir a la victima los daños y perjuicios que ha sufrido. La sanción jurídica de la conducta lesiva responde a una elemental exigencia ética y constituye una verdadera constante histórica donde el autor del daño responde de el. entre otras. es una noción en virtud del cual se atribuye a un sujeto el deber de cargar con las consecuencias de un evento cualquiera. siendo el daño el elemento esencial que debe estar presente necesariamente para que se origine la obligación de resarcir. las cuales aparecieron como respuesta al incremento del índice de daños que trajo condigo el mundo moderno por el desarrollo industrial y tecnológico. debe también cargar con los riesgos que crea esa . la ley suele poner a su cargo las consecuencias de hechos naturales cuando existe alguna relación entre la cosa que ha provocado ese efecto y el sujeto a quien se atribuye se responsabilidad. en principio. sin embargo todavía no se le relaciono a una teoría general de la responsabilidad civil al no lograrse un concepto general de la responsabilidad.que nacían del contrato y en caso de incumplimiento se sancionaba con una sanción distinta de la propia ley. se debe mencionar que paralelamente a la teoriíta de responsabilidad civil surgen otra tesis que pretenden relegarla como son la Teoría del riesgo. Posteriormente se aprecia que en el código de Napoleón ya se diferencia la clasificación en obligaciones contractuales y extracontractuales.

en el sentido de la antijuricidad genérica. Sin embargo. es decir antijuricidad en sentido amplio y material (no formal) fluye de los artículos 1969 y 1970 del mismo código civil. de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. la relación de causalidad y los factores de atribución. del cumplimiento defectuoso. mientras que la antijuricidad típica y atípica. en cuanto previstas en abstracto en supuestos de hechos normativos. da lugar a la obligación legal de pago de una indemnización. siendo este el aspecto fundamental. Esto significa en consecuencia. y que a culpa sigue siendo el factor de atribución y el principio general que sirve para explicarlos. en el ámbito extracontractual por el contrario al no estar predeterminadas dichas conductas. b) EL DAÑO CAUSADO: El segundo aspecto fundamental de la responsabilidad civil en términos genéricos es el daño causado. el daño causado. este concepto de la antijuricidad. sin especificar el origen del mismo o la conducta que lo hubiera podido ocasionar o causar. resulta evidente que la obligación de indemnizar nacerá siempre que se cause un daño al acreedor como consecuencia de haber incumplido absoluta o relativamente una obligación. por cuanto mientras en el ámbito contractual al estar tipificadas y predeterminadas las conductas ilícitas o antijurídicas. asuma el peligro y responda por ellos. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD: Como es sabido los requisitos comunes a la responsabilidad civil son: La antijuricidad. o del cumplimiento tardío o moroso. Esto es evidente. del cumplimiento parcial. Esto ha llevado a la doctrina a señalar que en el ámbito de la responsabilidad civil no rige el criterio de tipicidad en materia de conductas que pueden causar daños y dar lugar a la obligación legal de indemnizar. pues no sirven de fundamento a todos los casos de responsabilidad civil. pues se entiendo que en la ausencia de daño no hay nada que reparar o indemnizar y por ende no hay . Se critica estas últimas teorías. con tal que sea ilícita. a) LA ANTIJURICIDAD: Una conducta es antijurídica no solo cuando contraviene una norma prohibitiva.actividad o cosa. La antijuricidad típica contractual se encuentra prevista en el articulo 1321 del Código Civil. en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico. sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad. que la responsabilidad contractual las conductas que pueden dar lugar a ala obligación legal de indemnizar son siempre conductas tipificadas legalmente. la producción de los mismos viole o contravenga el ordenamiento jurídico. sino que dichas conductas pueden ser típicas. no se acepta sino el ámbito de la responsabilidad extracontractual. entendiéndose que cualquier conducta que cause un daño. no único. y atípicas. pues es un imperativo de la lógica que quien obtiene los beneficios. debe entenderse que cualquier conducta debe ser susceptible de dar lugar a una responsabilidad civil en la medida que se trate de una conducta ilícita que cause daño. por cuanto en el lado contractual se acepta que la antijuricidad es siempre exclusivamente típica y no atípica. en cuanto a pesar de no estar reguladas en esquemas legales. pues en ambos se hace referencia únicamente a la producción de un daño. pues ella resulta del incumplimiento total de una obligación.

Por ejemplo. que se vincula en su vida de relación otros hombres para la satisfacción con otros hombres de sus múltiples necesidades de carácter también social. y tampoco nos permitirá entender que la responsabilidad civil.Viene a ser la lesión de derechos de naturaleza económica o material que debe ser reparado. a consecuencia de una defectuosa intervención quirúrgica el agraviado no podrá seguir trabajando.Se entiende como ganancia dejada de percibir o el no incremento en el patrimonio dañado. por ejemplo: la destrucción de una computadora. Una concepción meramente formal de los derechos subjetivos. el costo de las terapias de rehabilitación que songastos inmediatos y futuros. puede bien decirse que el daño es todo menoscabo a los intereses de los individuos en su vida de relación social.Es el daño no patrimonial que se entiende como una lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor. Pues en sentido amplio se entiende por daño la lesión a todo derecho subjetivo. Daño moral.. se convierte justamente en un derecho subjetivo. por lo que esta dejando de percibir ganancias que normalmente hubiera obtenido. de conflictos o problemas entre individuos que se desenvuelven en un determinadoambiente social. Se clasifica a su vez en: Daño emergente.. en un momento histórico y político determinado. dentro de la cual se encuentra el daño moral y a la persona. Ejemplo: la factura de los medicamentos a consecuencia de una intervención quirúrgica.. que hay quienes ha preferido denominar con mucho acierto la responsabilidad civil como "derecho de daños". en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación. se elevan a ala categoría jurídica de derechos subjetivos. que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico. no nos permite comprender el problema de los derechos en su esencia social. No se debe olvidar que el hombre es un ser social. afección o sufrimiento. CLASIFICACIÓN DEL DAÑO El daño se clasifica en: DAÑO PATRIMONIAL.Viene a ser la perdida patrimonial como consecuencia de un hecho ilícito. antes que todo es un sistema de solución de los conflictos sociales. esto es un derecho en sentido formal y técnico de la expresión. comprende tanto los daños inmediatos como los daños futuros.ningún problema de responsabilidad civil. Es en consecuencia la disminución de la esfera patrimonial. implica siempre un empobrecimiento.Viene a ser el daño ocasionado a la persona en si misma. Lucro Cesante. mientras que en el daño emergente hay empobrecimiento en el lucro cesante hay un impedimento de enriquecimiento legitimo. y que en cuanto dichas necesidades o intereses son protegidos por el ordenamiento jurídico. .. pues no siempre las consecuencias van a ser inmediatas.. Una vez determinado en términos amplios el concepto del daño y habiendo hecho énfasis en el aspecto social de los derechos subjetivos. Tan importante es este aspecto del daño producido. DAÑO EXTRAPATRIMONIAL. que el derecho a considerado merecedores de tutela legal.

el cónyuge y los hijos sufren necesariamente un daño moral. Afecta y compromete a la persona en cuanto en ella carece de connotación económica-patrimonial. las dos teorías nos llevan al mismo resultado. la teoría de la causa inmediata y directa. el sistema jurídico nacional en lo que respecta al daño extracontractual.Viene a ser el daño que lesiona a la persona en sí misma estimada como un valor espiritual. no habrá responsabilidad de ningunaclase. Respecto a cuantificarlo si bien no existe una suma de dinero que pueda reparar la perdida de un ser querido. una de las cuales llega a producir efectivamente el daño. mientras que en el contractual en el mismo articulo 1321. pues si no existe una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a la victima.. él articulo 1984 expresa que el monto indemnizatorio debe ir acorde con el grado de sufrimiento de la víctima y la manera como ese sufrimiento se ha manifestado en la situación de la víctima y su familia en general. psicológico. haciendo imposible que la otra hubiera llegado a producirlo. d) LOS FACTORES DE ATRIBUCION: Para comprender la temática de los factores e atribución nos parece. que se presentan cuando dos conductas o acontecimientos contribuyen a la producción del daño. es indicar en un primer lugar que hay dos sistemas de responsabilidad civil extracontractual en la legislación comparada y en al doctrina universal y también el Código Civil peruano: el sistema subjetivo y el sistema objetivo. el hecho de la victima y el hecho de tercero. A la conducta que si ha producido el daño efectivamente. En cuanto a las diferencias de matiz de regulación legal. a diferencia del ámbito contractual. Existen dos grandes problemas con referencia al daño moral como acreditarlo y como cuantificarlo. cada uno de ellos construidos y fundamentados sobre diferentes factores de . Es la lesión o cualquier sentimiento considerado socialmente legitimo. La diferencia de regulación legal en nuestro código civil radica que en el campo extracontractual se ha consagrado en el mismo artículo 1985 la teoría de la causa adecuada. c) RELACION DE CAUSALIDAD: En lo relativo a la relación de causalidad. Mas aun en ambas clases de responsabilidad civil existen las figuras de la concausa y de la fractura causal. La jurisprudencia asume que en los casos de fallecimiento de una persona. fracturando el eventual nexo de causalidad de la otra conducta se le llama justamente fractura causal.ejemplo la perdida de un ser querido como consecuencia de un accidente de tránsito con consecuencia fatal. Sin embargo para efectos prácticos. inmaterial. Las fracturas causales en el ámbito extracontractual son cuatro: el caso fortuito. o cuando existe un conflicto de causas o conductas. Ambas categorías de daño patrimonial y extrapatrimonial están referidos tanto a la responsabilidad contractual y extracontractual. ha consagrado legalmente en él articulo 1985º del Código Civil el criterio de reparación integral de los daños. Daño a la persona. en el cual solo se reparan o indemnizan únicamente daños directos según dispone él articulo 1321º. esta es requisito de toda la responsabilidad civil. de fuerza mayor.

El incumplimiento de la obligación. SISTEMA SUBJETIVO. DOLO El derecho tiene diversas acepciones. .atribución. es el engaño que se emplea para inducir a alguien a consentir con la formación de un acto jurídico. mientras que el sistema objetivo se encuentra incorporado en el articulo 1970 cuyo texto señala lo siguiente: "Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso. el dolo alude a la intención con que el deudor ha obrado para inejecutar la prestación debida. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor". En este caso puede ser el dolo que falsea la intención del agente y que este puede aducir para obtener la anulación de un acto celebrado con ese vicio. Se presenta desempeñando una triple función: Dolo como vicio de la voluntad. coincide con el artículo 1318º del Código civil en lo referente al incumplimiento de la obligación. daño. En sentido lato significa una idea de mala fe. causa un daño a otro esta obligado a repararlo". cuyo texto señala lo siguiente: "Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro esta obligado a indemnizarlo. el dolo designa la intención del agente de provocar el daño que deriva de un hecho. malicia. En materia de actos ilícitos. En el código civil peruano e sistema subjetivo de responsabilidad civil extracontractual se encuentra regulado en el articulo 1969. que sin ese dolo no se habría realizado o lo hubiera sido en condiciones diferentes. fraude. o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa. Por ello entendemos como dolo como la voluntad o él animo deliberado de la persona del causar el daño. Por ello los factores de atribución de los sistemas subjetivos reciben también la clasificación de factores de atribución subjetivos y los correspondientes a los factores de atribución de los sistemas objetivos merecen la atribución de factores de atribución objetivos.

961º del Código Civil. La culpa es el fundamento del sistema subjetivo de responsabilidad civil (fluye. El criterio de la normal tolerancia sirva para determinar si hay o no culpa. Un ejemplo clásico es el art. Cuando el propósito va dirigido a un fin. Culpa Subjetiva o culpa in concreto. Asume el riesgo de que su conducta pueda causar un daño. nuestro ordenamiento ha considerado que es conveniente establecer presunciones de culpabilidad. y ante la dificultad de probar la culpa del autor.. se necesitara confrontarlo con la utilidad social de la actividad a la cual este se refiere. sin embargo no hace nada para asumir la responsabilidad. Ejemplo: Juan conduce un vehículo a excesiva velocidad. cuando más grande es la utilidad social y el costo de remoción. CULPA Es la creación de un riesgo injustificado y para evaluar si ese riesgo sea justificado o no.En esta el sujeto actúa para provocar el daño. dado lo difícil que es conocer el aspecto subjetivo del autor. se suele diferenciar diversos grados de culpa: . y un ejemplo de ello lo encontramos en él articulo 1314º. emana claramente del art.. es decir..Es un concepto que ha tomado la responsabilidad civil.En el cual no se actúa para dañar. Dolo Eventual. invirtiendo la carga de la prueba.C). que no descarta. cuando el ordenamiento determina el parámetro de comportamiento y si la persona no cumple es responsable. Este tipo de culpa engloba a la imprudencia (el sujeto hace mas de lo debido) y a la negligencia (el sujeto hace menos de los debido). tanto mas grande es el riesgo creado.. y que normalmente se había confinado al campo penal y puede ser: Dolo Directo. Culpa Objetiva o Culpa in abstracto. asumiendo que con esa conducta puede ocasionar un accidente. 1969º C.Se basa en las características personales del agente. En la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. de tal modo que la víctima ya no estará obligado a demostrar la ausencia de culpa. pues la persona obra aunque se represente la posibilidad de un resultado dañoso.Viene a ser la culpa por violación de las leyes. teniendo en cuenta el costo de la remoción de este. Esta inversión de la carga de la prueba y correlativa presunción de culpabilidad del autor en el sistema subjetivo de responsabilidad civil extracontractual presume la culpa del autor del daño causado.

Esta calificación depende del riesgo que supone el uso socialmente aceptado del bien o actividad de que se trate. Culpa leve. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO COMPARADO. de tal modo que la existencia de culpa o no sea totalmente intrascendente para la configuración de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. adquiriendo por el contrario importancia fundamental la noción de causa ajena o fractura causal. la relación de causalidad y que se trate de un bien o actividad que suponga un riesgo adicional al normal y común. 1319 CC) definido como culpa inexcusable y viene a ser el no uso de la diligencia que es propia de la mayoría de las personas. Todo este tipo de bienes y actividades no será necesario examinar la culpabilidad del autor. lacalidad del bien o la actividad como una riesgosa. Haya sido el autor culpable o no. medicamentos. pues de ser así cualquier actividad podría ser considerada riesgosa. pues deberá bastar con acreditar el daño producido. ascensores. y de otro lado. igualmente será responsable por haber causado el daño mediante una actividad riesgosa o peligrosa. Se observa entonces que la ausencia de culpa no sirve como mecanismo liberador de responsabilidad civil. por lo que merece la calificación de "riesgosos". como sucede con las armas de fuego o con los vehículos. artefactos eléctricos. lo que se pretende es la total abstracción de la culpa o ausencia de la culpa del autor. no exista la culpa del autor. Cabe agregar que la calificación de un bien o actividad riesgosa o peligrosa no depende de las circunstancias de un caso concreto en particular. el tiempo y el lugar.Culpa grave (art. siempre y cuando su uso suponga un riesgo adicional al común y ordinario.. define la palabra peligroso como "que tiene riesgo o puede ocasionar daño. SISTEMA OBJETIVO RIESGO CREADO De acuerdo al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española "riesgo" es una contingencia o proximidad de un daño. debiendo acreditarse la relación causal. El sistema objetivo de responsabilidad civil no pretende que los daños que se hayan causado a través de bienes o actividades riegosas.Es la omisión de la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda a la circunstancias de las personas. Para la doctrina el riesgo creado viene a ser el riesgo adicional al ordinario tales como: automotores. En el derecho argentino tenemos que los elementos de la responsabilidad se estructuran en los siguientes: . deja abierta las puertas de noche y roban los productos. insecticidas. Ejemplo se deja a una persona a cargo de un almacén. actividades industriales. cocinas de gas. diversas armas de fuego.

EJERCICIO DE LA FUNCION: Desde luego que el principal no responderá de cualquier daño causado por su subordinado. La restrictiva que solo admite la responsabilidad del principal cuando los hechos ilícitos del dependiente lo han sido en el ejercicio de la función encomendada. Acerca de esta cuestión existen dos posiciones doctrinarias.1. o sea hasta donde llega el razonable interés de este para atribuirle responsabilidad por los actos del dependiente. Los términos de la ley no admiten duda sobre la duda de este requisito y. en la vigilancia del subordinado. Admitiendo que el fundamento de esta responsabilidad radica en la culpa del principal. debe tenerse por cierto que solamente en la medida en que aquel pudo ejercer control o vigilancia entre los actos de este.. sino de aquellos que tengan relación con la función encomendada. La otra doctrina. que no respondía sino de los daños causados por quienes habían sido libremente elegidos y vigilados. revestir la calidad de dependiente si el dueño se reserva algún contralor en la ejecución de la obra..RELACION DE DEPENDENCIA: Para que surja esta responsabilidad debe de existir un vínculo de pendencia o subordinación entre el principal y el autor del acto ilícito. pues. por lo demás el fundamento mismo de esta responsabilidad carecería de justificación si fuese a imponerse a una persona responsabilidad por el daño que causa quien no se haya en modo alguno vinculado con aquella. puede existir subordinación que no tenga fuente en contrato y se origine en cambio. sin que importe que tal actividad sea gratuita o remunerada. aun cuando ella fue ejercida y regular o abusivamente. hallándose vinculados al comitente por un contrato de comisión de servicios. en una relación circunstancial y gratuita. Lo importante es entonces que el actor del daño haya dependido para obrar de una autorización del principal. puede sin embargo. . es posible incurrir en alguna culpa. De ello que con un concepto restringido se entendió en un principio por los autores y la jurisprudencia francesa. El problema reside en la determinación del carácter de independiente o subordinado. 2. es decir que la subordinación resultara aunque sea ocasionalmente de una elección para actuar y un virtual poder de control sobre el hecho del otro. El deber de garantía puede extenderse solo a los daños que pudiera ocasionarse cuando el dependiente cumplía una actividad en el interés del principal. tanto en la doctrina y jurisprudencia extranjera como en la nacional estableciéndose así que el concepto de dependencia no supone necesariamente un vinculo contractual. En tal virtud y si bien el empresario o contratista de una obra actúa con independencia de locatario. Sin embargo no es fácil determinar cuales son los límites de la función encomendada por el principal. se aproxima bastante a la teoría objetiva del riesgo creado y propicia esta responsabilidad cuando el acto ilícito del dependiente a sido causado como motivo o ocasión de la función. sea en la elección o bien. Sin embargo este concepto ha sido notablemente ampliado.

Con esto hemos querido hacer una pequeña introducción del tema para así poder ingresar al estudio de nuestro tema principal que la responsabilidad civil de los magistrados. se advierte que el guarda no actúa en el ejercicio de sus acciones. RESPONSABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS . El principal responde solamente frente a la victima por el deber legal de garantía. actuando en vista del fin fijado por aquel o utilizando los medios puestos a su disposición. la del principal: en el deber de garantía (legitimación pasiva). la base de la acción de indemnización desaparece ello. dejaría sin reparación múltiples daños en que la responsabilidad del principal parece imponerse tal como por ejemplo el supuesto del guarda del ómnibus que a raíz de un incidente circunstancial con un pasajero. sin perjuicio de la indemnización de equidad que pueda ser impuesta al autor de acto involuntario. En este ejemplo. La responsabilidad del principal cesa. Dice Borda que.Se han criticado estas dos posiciones. no bastando que ella haya sido mera ocasión para cometer el daño si esta responsabilidad se funda en un deber de garantía. pero si la violencia se ha originado en una discusión sobre cuestiones del transporte. el principal debe asumir el daño ocasionado por su dependiente. sin embargo cuando el tercero victima del daño sabía o debía saber que el dependiente actuaba en nombre propio sino en ejercicio de sus funciones.. pues aunque el hecho que ocasionó el daño es el mismo. aunque hubiese actuado contra la prohibición o con abuso de las funciones. Después de la reforma de la Ley 17711.ACTO ILICITO DEL SUBORDINADO: Es necesario que el subordinado sea el mismo responsable. es razonable que el principal responda. en lo relativo al daño causado por el vicio o riesgo de la cosa. El damnificado consecuencia del acto ilícito del dependiente puede ejercer la acción resarcitoria contra el autor del daño y contra el principal indistintamente. Consideramos que es fundamental que el hecho se haya ejecutado en el ejercicio de la función encomendada. lo lesiona". la responsabilidad se origina en fuentes distintas. "Limitar la responsabilidad al supuesto estricto del daño ocasionado en ejercicio de las funciones. pero tiene el derecho de ejercer una acción recursoria contra el dependiente autor del acto ilícito y responsable en última instancia del perjuicio que con su acto ocasionó. 3. considerándolas de formulación estricta y externa. y por lo tanto insatisfactoria. o. pero el daño ya no será la consecuencia del hecho del conductor por lo que resulta indiferente su falta de discernimiento. pero si el hecho no es imputable a este ultimo. podrá responsabilizarse al dueño o guardián del automóvil aunque fuera conducido por un demente. esta responsabilidad no es solidaria. La responsabilidad del principal existe por el hecho ilícito del dependiente. la del dependiente: en el hecho propio. es decir que haya obrado con culpa o dolo. solamente contra este. Aunque ambos son responsables por el total del daño causado. la cual será desarrollada a continuación.

sino que es un efecto común que provoca la actuación de las personas en el campo jurídico. Pero eso es solo una apariencia. Con ello se coloco al Estado en un piano de total inmunidad frente a los danos que su actuación pudiera ocasionar a los ciudadanos (súbditos. Efectivamente. La responsabilidad no es algo específico de los Jueces. con arreglo a las leyes de la materia» y el Código Procesal Civil -que viene a ser «la ley de la materia»— señala en su artículo 509 que: «El Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros. Esta tarea. En tal sentido. La pregunta es ¿quien responde? En nuestro sistema. Sus dictados constituyen en última instancia la tarea jurídica de obligado cumplimiento para las partes. se precisa que de esos danos alguien responda.sea quien fuere— debe indemnizarlo. En nuestro sistema se responsabiliza a los jueces como si se tratara de cualquier particular que ocasiona. Ello parece loable. se ha considerado que la responsabilidad civil por los daños provocados en su desempeño de las funciones judiciales le corresponde directamente a los propios jueces (al «juez-persona»).. siguiendo una tradición que se remonta a la Constitución de Cadiz de 1812. siempre que esos danos sean imputables a «dolo o culpa inexcusable* del magistrado3. frente a la posibilidad que la actividad jurisdiccional pueda ocasionar daños a las propias partes o a terceros.RESPONSABILIDAD PERSONAL DE LOS JUECES Tal como lo señala Ramos Mendez "La excelsa misión confiada a los jueces los sitúa en lugar preeminente. si algún . mayor responsabilidad por su funcionamiento.. en la cúspide del sistema jurídico de un país. nos movemos dentro de la clásica responsabilidad aquiliana por culpa: todo aquel que por dolo o culpa cause daño a otro esta obligado a indemnizarlo.LA IRRESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO A LA OBJETIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAADMINISTRACIÓN ESTATAL EN EL DERECHO COMPARADO Durante muchos siglos se ha considerado que manifestación de la soberanía del Estado era su total irresponsabilidad patrimonial. Luego. por cuanto atañe a los jueces. comporta unos determinados riesgos susceptibles de determinar responsabilidad en un Juez o Tribunal. Los ingleses acuñaron un principio: the King can do not wrong (el rey no puede cometer ilícitos). Así el articulo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (uno de los pocos que están «vigentes») establece: «Los miembros del Poder Judicial son responsables civilmente por los danos y perjuicios que causan. como cualquier otra. 2.1. un daño. Lo que ocurre es que el problema se agiganta desde la perspectiva judicial: a mayor significación del cometido del órgano jurisdiccional. al actuar con dolo o culpa inexcusable*. por acción u omisión culposa. El tema se convierte así en una garantía mas de la administración de justicia». los jueces asumen la responsabilidad directa por los danos causados. Hasta aquí. en realidad). Quien ocasiona un daño . parecería constituir una plasmación del principio de igualdad ante la ley.

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos» (art. que es como aparece en los ordenamientos norteamericanos (subseccion b) de la sección 1. respondía el personalmente.2). zanjo el principio de la responsabilidad objetiva del Estado por «toda lesión que los particulares sufran en sus bienes y derechos a que esta ley se refiere. curiosamente en la -franquista— Ley de Ex-apropiación Forzosa. 106. sobre el «Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del ProcedimientoAdministrativo Común» se ha hecho extensiva la responsabilidad patrimonial del Estado por lo danos causados por la potestad legislativa del Estado(Estado-legislador). Por otra parte.3 de la Constitución de 1978). 34 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949). en un proceso que culmino con la consagración. y en el expreso e inequívoco reconocimiento a los particulares del derecho «a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. que sitúa a nuestro ordenamiento a la vanguardia del Derecho Comparado. de laresponsabilidad de todos los poderes públicos (art. cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos» 7. la cláusula general vigente prescinde. disponiendo en su art.3 que «las Administraciones Publicas indemnizaron a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que estos no tengan el deber jurídico de soportar.funcionario estatal en el desempeño de sus funciones provocaba algún daño. del elemento tradicional de ilicitud o culpa.. 9. como el . no como un simple sistema de cobertura de los danos causados por los actos ilícitos de los funcionarios y agentes de los entes públicos. La historia de la evolución de esta materia es la historia recorrida entre dos principios opuestos: del principio de la absoluta irresponsabilidad al principio de responsabilidad general de los poderes públicos»6. para articularse como una responsabilidad puramente objetiva. Solamente en este siglo se ha llegado a una notable reducción de la inmunidad del poder. que sigue siendo en Francia el eje del Derecho común de la responsabilidad de la Administración.. también -y esto es decisivo. los cuales implican el principio de autolimitación del poder. alemán (art. de 26 de noviembre. «Solamente con el advenimiento del constitucionalismo y del Estado de derecho -señala Ignacio Diez-Picazo Gimenez-. Notable el casoespañol que desde 1954. se ha comenzado muy lentamente a poner en duda este principio. e italiano (art. a nivel constitucional. La punta de lanza hacia la responsabilidad -directa y objetiva— del Estado por los danos provocados por su actuación se verifico en buena parte de los ordenamiento europeos en cuanto a las lesiones provocadas por el funcionamiento de la Administración (Estado-administrador). salvo en los casos de fuerza mayor. 28 de la Constitución de 1948). siempre que aquella sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos». Tal como lo señalan Garcia de Enterria y Fernandez la responsabilidad de la Administración que ha quedado configurada en la Constitución española (y en sus normas de desarrollo) se formula «como una responsabilidad directa. sin que tal responsabilidad pudiera alcanzar al propio Estado. 139. Hay que destacar que por ley 30/1992. ingles (sección segunda de la Crown Proceeding Act de 1947).346 de la Federal Torts Claims Act de 1946).

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 ha agregado como titulo de imputación la prisión . 45 que establece que «E1 poder del Estado emana del pueblo. 960 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). la "responsabilidad de todos los poderes públicos». rige una total inmunidad de los propios jueces. el Estado era solamente directamente responsable en los casos de error judicial declarado tras un proceso de revisión penal (art. con lo cual nuestros constituyentes se lavaron las manos sobre este tema y bien podemos considerar que rige el absolutista principio de la irresponsabilidad del Estado. en el extremo opuesto.LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – JUEZ EN EL DERECHO COMPARADO De la responsabilidad objetiva del Estado-administrador (y también en su versión mas avanzada del Estado-legislador) debería llegarse sin problemas a la responsabilidad del Estado-juez. y por el otro. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen». siquiera vicariamente. De allí que la Constitución de 1993 nada haya aportado de nuevo sobre esta materia en relación a la Constitución de 1979. inmunidad concebida como un baluarte de la independencia del juez en beneficio del cuerpo social. en el ámbito de los danos imputables al funcionamiento administrativo. disciplinaria. Por un lado. salvo esa tímida y neutra declaración del art. Con la Constitución de 1978 se introdujo una responsabilidad directa y objetiva del Estadojuez por «los danos causados por error judicial. así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de justicia (art. En nuestra Constitución no existe disposición alguna que establezca -como claramente lo establece la Constitución española en el art.primero quizá que se ha aproximado.. Sin embargo. permitiendo que los jueces sean libres de ejercitar sus propias funciones con plena independencia y sin temer las consecuencias de su actuar. fundada en la culpa. en líneas generales. al alemán. En España los jueces han sido tradicionalmente considerados personalmente responsables por los danos causados cuando en el desempeño de sus funciones incurrieren en dolo o culpa u.3 —. el caso más notable y avanzado es el español. con lo cual «las responsabilidades» (cualquier responsabilidad: política. civil o penal) recae siempre sobre quienes ejercen el poder (o sea autoridades y funcionarios públicos)9. 121). Por otro lado. la exclusiva responsabilidad personal de los jueces. Ciertamente. Entre estos dos extremos encontramos algunos sistemas de coexistencia de responsabilidad directa y objetiva del Estado-juez y de la responsabilidad personal del magistrado. Si bien con muchas variantes y matices particulares podemos encuadrar dentro de este sistema al francés. sin que dicha responsabilidad alcance al Estado. 9. al italiano y al español. ello no ha sido así. a la profecía que Duguit hiciera hace mas de medio siglo». bajo las reglas del derecho común. Además el Estado era vicariamente responsable en los casos de delito cometido por un juez en el ejercicio de sus funciones. nos encontramos con los sistemas anglosajones en los que. 3.

La ventaja para la victima del daño provocado por la actividad jurisdiccional es evidente. e inclusive en el caso en el que haya sido anónimo (vale decir. Con ello. cubre también los danos derivados del funcionamiento normal» . un funcionamiento activa u omisivamente contrario a las normas reguladoras del ejercicio de la potestad jurisdiccional. que a tenor del articulo 106.2 CE -que sigue una ya vieja norma del Derecho Español—. es decir. 296 LOPJ)». b) que el daño sea injusto. En buena cuenta. en su caso. Para que el Estado responda se precisa la concurrencia de las siguientes condiciones: a) un comportamiento dañoso que sea calificable como error judicial o funcionamiento anormal de la administración de justicia. en donde el único supuesto de ruptura del nexo causal que exonera al Estado es la fuerza mayor. hasta el punto que la primera ha sido considerada por Luis Maria Di'ez-Picazo como inútil pues «todo perjudicado que aspire a ser indemnizado accionara contra el Estado. en el derecho español coexiste una responsabilidad personal de los jueces y una responsabilidad objetiva del Estado.preventiva o provisional cuando después de la misma se dicte sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento. por cuanto el Estado responde en vía principal y por hecho propio. Con esta regulación se ha logrado la finalidad de la «socialización del riesgo derivado de denominado servicio de la justicia.SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES EN EL PERU LA RESPONSABILIDAD PERSONAL Al iniciar este trabajo señalamos que el sistema de responsabilidad por los daños que pueda provocar la actividad jurisdiccional descansa toda sobre el concepto -en sentido lato— de culpa (dolo o culpa inexcusable: art. 4. «Para obtener la indemnización -señala Luis Maria Di'ez-Picazo— en efecto. es mas el Estado debe responder en el caso el cual el daño haya sido fortuito. La responsabilidad es objetiva porque esta surge con independencia de la culpabilidad del agente causante del daño. repetir contra el Juez causante de la lesión (art. En esto precisamente se diferencia la responsabilidad judicial del Estado de la responsabilidad administrativa del Estado. o sea que la victima no tenga la obligación de soportarlo. 509 del CPC) imputable al . Basta con que se compruebe la existencia de la lesión. No se trata absoluta-mente de una responsabilidad vicaria respecto a aquella del juez y de los otros funcionarios judiciales. c) Una relación de causalidad entre el comportamiento dañoso y el daño injusto. la relación de causalidad y un funcionamiento anormal. en el caso en cual no sea posible identificar al autor del daño)»17. sin perjuicio que este pueda. se introduce un sistema en el que —tal como lo señala Ignacio Di'ez-Picazo Gimenez— «La responsabilidad es directa. ni que haya mediado culpa o negligencia por parte de este. Ello significa que para que el Estado sea responsable no es en efecto necesario que el daño sea causado negligentemente. no es preciso dirigirse antes contra el Juez -u otro funcionario subordinado— causante del daño. a través de un mecanismo de responsabilidad directa y objetiva del Estado»..

2) hace interpretación «insustentable» de la ley . pero la solución peruana es la tal vez la más inconveniente. Con ello podemos considerar que algo hemos avanzado en el campo de la tradicional irresponsabilidad del Estado. o 3) causa indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado. en virtual paralelismo con lo establecido en el artículo 1981 del CC que establece la responsabilidad por el hecho de los dependientes 2i.propio juez. tratándose de responsabilidad solidaria entre el Juez o Jueces y el Estado. En realidad lo que se ha querido establecer es la responsabilidad «vicaria» del Estado. del CPC se considera que la conducta del juez es dolosa cuando: 1) Incurre en falsedad o fraude. revocando el viejo principio «no hay responsabilidad sin culpa». segundo párrafo. Ahora bien. en todo caso. según certera precisión de Montero AROCA) a las partes del mismo o a terceros solo serán indemnizables si es que estos son el resultado de una conducta dolosa o culposa del juez. describe. el articulo 516 del CPC señala que «La obligación de pago de los daños y perjuicios es solidaria entre el Estado y el Juez o Jueces colegiados que expidieron las resoluciones causantes del agravio». 509. a diferencia del Código de Procedimientos civiles que se limitaba a establecer en su articulo 1061 que: «Los jueces son civilmente responsables cuando en el ejercicio de sus funciones proceden por dolo. la vigente ley reguladora del proceso civil. cuando lo sensato. En efecto. lo que se considera una conducta «dolosa» e «inexcusablemente culposa». Sin embargo. culpa y negligencia o ignorancia inexcusable". Se han en cierta medida objetivado las conductas «dolosas» o «culposas» en forma por demás confusa y equfvoca. Es así que según el art. y finalmente: . 2) Deniega justicia «al rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia». con una técnica por demás deficiente. era establecer claros títulos de imputación de responsabilidad. Mientras que la culpa inexcusable según el tercer párrafo del artículo citado cuando se configura cuando el juez: 1) comete un «grave» error de derecho. Luego. el que se considere perjudicado podrá demandar la indemnización: 1) directamente al juez o jueces a los cuales le imputa la conducta productora del diario. ¿Que significa esta «solidaridad» en la obligación de pago (sic)? Sin duda laredacción del artículo es poco feliz. 2) tanto a dichos jueces como al Estado. los daños que se pueda haber provocado en ocasión de un proceso (instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional.

es la Ley 24973 del 28 de diciembre de 1988 que desarrolla los incisos 5) y 16) del articulo 233 de la Constitución de 1979. por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias. Ahora bien. 3° ). 233. Nos cabe la pregunta: ¿por que la Constitución limita esta cobertura de los daños provocados por error judicial al producido por un proceso penal? ¿Es que acaso no hay posibilidad de errores productores de danos en los procesos civiles.. constitucionales? El propio Código Procesal Civil al configurar la «culpa inexcusable» . por lo que lo dispuesto en esta ley ha devenido en letra muerta.RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO – JUEZ EN EL PERU Pero. el derecho a una indemnización por errores judiciales penales ya se había consagrado en la Constitución de 1933. Con todo. en la forma que determine la ley. la expresa extensión de la responsabilidad al Estado implica un pequeño (muy pequeño) avance. se ha previsto que la demanda resarcitoria se dirija siempre (y exclusivamente) contra el Estado. 5. 7 de su artículo 139° (como «principio y derecho de la función jurisdiccional" (sic)) : «La indemnización. En estos dos escasos supuestos (error judicial penal y detención arbitraria) el Estado debe responder directa y objetivamente. De esta forma el juez no se ve necesariamente perturbado por su condición de parte demandada (y como tal enfrentada a la afirmada victima) en un proceso de responsabilidad. en el derecho trances e italiano. a fin de protegerlos de probables acciones vejatorias de los perdedores de un proceso. además de este supuesto de responsabilidad «vicaria» (siempre en el sentido de responsabilidad por el hecho de otro) del Estado por los danos causados por los jueces «en el ejercicio de la función jurisdiccional". en donde en los supuestos de responsabilidad personal de los jueces rige esta misma responsabilidad vicaria. la Constitución de 1993 establece en el inc. laborales. no ha hecho sino condensar en un mismo inciso lo dispuesto en la Constitución de 1979 en los incisos 5 (errores judiciales cometidos en procesos penales) y 16 (detenciones arbitrarias) del art. previa juicio de revisión en la forma que determine la ley». podrá pretender la repetición del «autor directo» del daño. pero existe la cláusula«en la forma que determine la ley» -¿Existe tal ley? Pues si.3) solo al Estado . Por cierto. 7°).2°2) y los de error judicial (art. Con ello. establece que «Las indemnizaciones a que se contrae la presente Ley. en cuyo artículo 230 se establecía que "El Estado indemnizará a las victimas de los errores judiciales en materia criminal. serán abonados por el Estado a través del Fondo que por la misma se crea» (art. con la posibilidad ulterior de que cuando el Estado pague. y que tras delimitar en los supuestos de detención arbitraria (art. Fondo que fue legalmente creado pero nunca instalado . sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar».

señala que esta se presenta cuando el juez comete un «grave error de derecho» o «no analiza los hechos probados por el afectado» (que es error de hecho). Respecto de la previsión de la Constitución de 1979, narra Chirinos Soto que «en el seno de la Comisión Principal como en la plenaria, se llego a sugerir que la indemnización por errores judiciales comprendiera la esfera civil. Al respecto primo el buen sentido. No prospero la iniciativa, porque hubiera sido muy peligrosa. El error judicial en el campo civil puede derivarse de defecto de la prueba, lo que es responsabilidad de parte. El defecto de prueba en materia penal es, en cambio, responsabilidad del Estado». Obviamente el argumento carece de sustento. Si hay «defecto de prueba» imputable a las partes simplemente no estamos ante un error judicial. Ciertamente en materia penal el error judicial es fácil de delimitar: se condeno a quien no se debió condenar. Determinado ello al declararse fundado el recurso de revisión, los danos ocasionados por esa condena -que luego se determino errada— deben ser indemnizados por el Estado. El error así declarado no exige la culpa del juez o jueces que en su momento condenaron33. La responsabilidad del Estado es directa, objetiva y por hecho propio.Lo mismo ocurre tratándose de detención arbitraria. Determinada la arbitrariedad (o sea falta de justificación) de la detención, los daños provocados por aquella deberán ser resarcidos directa y objetivamente por Estado, prescindiéndose del hecho que dicha detención fuera el resultado de un comportamiento doloso o culposo de una autoridad o funcionario estatal. Si comparamos nuestra real cobertura por parte del Estado de los daños producidos por la actividad judicial con la prevista en España el panorama es desolador. Y es mas desolador el hecho que esa responsabilidad directa y objetiva del Estado ha quedado alii en el texto constitucional y en el ambicioso (lírico) sistema de la Ley 24973, sin que tenga actuación practica alguna. 6.- NUEVO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA ACTIVIDAD JUDICIAL Dice Ferrajoli que en un Estado de Derecho «los danos de los ciudadanos -todos los daños injustos, prescindiendo de la culpa— debería ser resarcidos por el estado, y las culpas -todas las culpas, prescindiendo de los daños provocados — deberían ser sancionadas». Ciertamente en un Estado de Derecho no puede haber ejercicio del poder sin responsabilidad y, como dijimos al inicio del presente trabajo, la pregunta es quien responde por los danos que tal ejercicio puede ocasionar. En el caso de los daños ocasionados por el ejercicio de la potestad jurisdiccional el hacer descansar todo el sistema de responsabilidad civil sobre los propios jueces puede, en primer lugar, hacer peligrar uno de los soportes básicos de todo Estado de Derecho cual es la independencia judicial36, y por el otro, conducir a resultados meramente líricos para la victima la cual aun cuando venciera en el proceso contra el juez, difícilmente obtendrá la efectiva reparación del daño, por la obvia razón que el juez no

necesariamente cuenta, en su patrimonio, con bienes suficientes que respondan por la obligación impuesta por sentencia. En aras de asegurar la independencia judicial, ¿postulamos acaso la irresponsabilidad de los jueces? De ninguna manera. Sin embargo, tal como lo señalan Nicola Picardi y Alessandro Giuliani, «La responsabilidad del juez es una cuestión compleja; vale decir, se trata de una temática que presupone una serie de opciones de fondo y que se fracciona en múltiples direcciones, como en un juego de espejos. A la pregunta: ¿que responsabilidad7., no se puede, efectivamente, responder con un «si» o con un «no»; ella presupone la respuesta a cuestiones prejudiciales, las cuales, por lo demás, no son siquiera explícitamente formuladas: ¿que juez? y ¿que proceso?»7. Pues tratando de responder a la primera pregunta (¿cual juez?) la respuesta oscila entre dos variables o modelos: o un juez-profesional38 (entendido como el juez anglosajón, elegido por sus propios meritos profesionales, y normalmente en la madurez vital y de la profesión forense) y un juez-funcionario (entendido como funcionario estatal que recorre una carrera, con ascensos de «inferior» a «superior», cuyo modelo es el juez francés). El primero (curiosamente pese ser «profesional») que es irresponsable, como vimos; y el segundo, que es responsable personalmente por los danos que ocasione a los particulares su actuación funcional. El primero totalmente independiente en su actuación y que no integra una estructura judicial jerarquizada; el segundo prestador de un servicio publico integrado a la administración (o sea al Poder Ejecutivo) e, igualmente, integrado en una estructura jerarquizada. ¿A cual modelo responde nuestro juez? Pues es un hibrido, medio-profesional (en cuanto, en principio, reclutado por concurso en base a sus calidades profesionales) y medio-funcionario «de carrera» integrado a una estructura declaradamente -desde la Constitución— jerarquizada, aunque independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Además de lo dicho hay que tener en cuenta que según nuestra Constitución: l°. Los jueces de todos los niveles son nombrados, previo concurso publico de meritos y evaluación personal, por un órgano independiente y apolítico: el Consejo Nacional de la Magistratura (art. 154, inc.l0), salvo, naturalmente, aquellos que provengan de elección popular (art. 150 y 152); 2°. Todos los jueces gozan de la inamovilidad en sus cargos y como tal no pueden ser trasladados sin su consentimiento (art.146° inc.2), teniendo el derecho a permanecen en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función (art. 146° inc.3); 3°. Todos los jueces son ratificados cada siete años por el Consejo Nacional de la Magistratura (art. 154 inc. 2); 4°. La sanción de destitución es impuesta, en definitiva, por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El que el ingreso -y la salida— de la judicatura esté constitucionalmente encomendada al Consejo Nacional de la Magistratura esta enderezadas a un fin:garantizar la independencia judicial. ¿Que significa la independencia judicial? La propia Constitución ha establecido, por un lado, que constituye un principio de la función jurisdiccional la "independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional" (art. 139 inc. 2) considerando por tal el que«Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones», y por el otro, que los jueces «solo están sometidos a la Constitución y a la ley» (art. 146° inc. 1). El sometimiento de los jueces solo a la Constitución y a la ley, previsto por la Constitución como garantía de los jueces, es en realidad la primera garantía de la que gozan los justiciables que se ven envueltos en un proceso judicial. Para los justiciables la independencia judicial es un derecho39. Para los jueces su actuación independiente constituye su primer deber. Los jueces solo están sometidos a la ley (pero no cualquier ley, solo la que sea compatible con la Constitución), por lo que de cualquier desviación de la ley (sustancial o procesal, poco importa) los jueces deben ser responsables. Lo que hay que delimitar es cual régimen de responsabilidad es la que hay que establecer para ellos. En nuestro concepto un adecuado régimen de responsabilidad seria el siguiente: 1) Desde el ángulo de los jueces no nos cabe ninguna duda que la responsabilidad por desviación de su primario deber de sometimiento a la ley debe conducirnos a la responsabilidad disciplinaria 41 y penal 42. 2) Desde el ángulo del justiciable-victima la objetiva desviación del órgano jurisdiccional (tanto del juzgador como de los auxiliares jurisdiccionales) de su sometimiento a la ley debe conducirnos a una responsabilidad por los daños provocados a cargo única y exclusivamente del Estado-juez. Dentro de este supuesto debería comprenderse tanto los danos provocados por error judicial (que es el daño que provoca una resolución «devenida jurídicamente inadecuada») como de las normas reguladoras del ejercicio de la potestad jurisdiccional -o sea del proceso— (lo que los españoles llaman«funcionamiento anormal de la administración de justicia"), que no necesariamente serian provocados por acción u omisión del juez, sino también de los auxiliares jurisdiccionales. Si seguimos personalizando la responsabilidad civil (fundada siempre en el concepto de culpa) podríamos llegar al siguiente absurdo: Si nuestros civilmente responsables jueces son seleccionados y nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que además tiene el deber constitucional de fiscalizar la conducta e idoneidad de los magistrados en ejercicio, compartiendo con los órganos de control interno del Poder Judicial la función disciplinaria, los daños que podrían ser provocados por la actividad judicial de aquellos (seleccionados, nombrados y fiscalizados) debería recaer también en los miembros de aquellos órganos (por decirlo a la antigua: responderían por «culpa in eligendo» y por «culpa in vigilando»).Argumento absurdo pues los actos del Consejo Nacional de la Magistratura, de los órganos de control interno del Poder Judicial y los de los magistrados y sus auxiliares, son actos del

civil. En tales casos -y en todos aquellos casos en que la responsabilidad se configura legalmente al margen de la idea de culpa— la imputación no puede realizarse en base a la mera causacion material del daño. la dependencia en que respecto del sujeto responsable se encuentra el autor material del hecho lesivo. sino que tiene que apoyarse. el agobiante problema de la duración del proceso más allá del «plazo razonable»). por lo pronto. produce con frecuencia una disociación entre imputación y causalidad. en otras razones o títulos jurídicos diferentes. previa justificación de su procedencia. en este concreto campo. Como bien lo señalan Garcia de Enteeria y Fernandez «en materia de responsabilidad civil. y en cualquier proceso (penal. sino el de localizar un patrimonio con cargo al cual podrá hacerse efectiva la reparación del daño causado. lo cual hace necesario precisar los títulos en virtud de los cuales pueda atribuírsele jurídicamente el deber de reparación». y de los resultados dañosos de la actividad judicial debería responder el Estado. se refiere primariamente a la Administración del Estado. Si como venimos sosteniendo toda incidencia dañosa provocada por la actividad judicial es fatal en las esferas jurídicas privadas debería ser responsabilidad -directa y objetiva— del Estado. queda pendiente la pregunta ¿que parte del Estado es la que responde? ¿Acaso. Siendo la Administración una persona jurídica. el problema de la imputación de responsabilidad se plan-tea en los términos que acabamos de decir. aquel fondo «creado» por la Ley 24973 y que nunca llego a constituirse? En nuestro concepto debe ser el propio Gobierno Central. laboral o 2) el funcionamiento anormal del proceso (en el que se encuadraría. cuando la responsabilidad se predica de personas jurídicas. Así ocurre. como cabeza de la Administración estatal. ya sea la propiedad de la cosa que ha producido el daño.Estado. el objetivo ultimo que se persigue no es tanto el de identificar a una persona como autora del hecho lesivo. pero la mera relación de causalidad entre el hecho (y su autor) y el daño no basta para justificar la atribución del deber de reparación al sujeto a quien la Ley califica de responsable. el único centra de imputación posible dentro de el . o cualquier otra. la titularidad dela empresa en cuyo seno ha surgido el perjuicio. supuesto estructural básico del Estado mismo en el piano interno y. los concretos títulos de imputación de responsabilidad serian: 1) el error judicial cometido constitucional). en la medida en que estas solo pueden actuar a través de personas físicas. Si estos deberían ser los títulos de imputación de responsabilidad del Estadojuez. Probar que existe un nexo causal entre el hecho que constituye la fuente normativa de la responsabilidad y el daño producido será siempre necesario para que la imputación pueda tener lugar y con ella pueda nacer la responsabilidad. entre muchos otros supuestos. Tal como lo señalan GarcIa de ENTERRIA y Fernandez «el deber de indemnizar. que esta en la base de todo sistema de responsabilidad patrimonial. cuando proceda. Esta finalidad garantizadora. a diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal.

de las relaciones jurídicas que pueden surgir de la actuación de los demás órganos estatales. Como, por lo demás todo lo relativo a la Administración de Justicia es competencia estatal exclusiva, se tiende a referir a ella las consecuencias lesivas que pueden resultar de dicha actuación para garantizar la plenitud de la cobertura patrimonial del ciudadano, que insistimos de nuevo es el verdadero quicio de todo el sistema de responsabilidad publica». De lo que se trata es de superar abiertamente el principio de la inmunidad del Estado en el ejercicio del poder (primera barrera a derrumbar), instaurando un sistema en el que este sea el sujeto que responda por los danos provocados por su actividad (vale decir, «por hecho propio» y no «por hecho ajeno»). Pero, con ello no se resuelve gran cosa, si eh paralelo no se resuelve el problema de ese subrogado de la inmunidad que es la inembargabilidad de los bienes públicos, tema sobre el que no se quiere legislar. ¿Como puede hablarse de responsabilidad del Estado por lo danos provocados a los particulares, si se tiene la incertidumbre del como (y con que) se hace efectiva la responsabilidad patrimonial de este? Si el Estado es el que debería responder por lo danos provocados a los particulares por la actividad judicial ^como se hace efectiva la responsabilidad? Obviamente, debe haber un previo proceso (civil), con todas las garantías, en que el demandado será el Estado. Si en el se queda demostrado el daño, el titulo de imputación y el nexo causal, el Estado se vera condenado a pagar la indemnización que corresponda. ¿Que vendrá después? Pues al Estado no le quedaría sino cumplir inmediatamente, sin que valgan esos argumentos de pseudolegalidad presupuestaria que se suelen utilizar como simple pretexto para desvirtuar la sumisión del Estado a su propia justicia que encuentra su máxima plasmación constitucional en el deber impuesto al Presidente de la Republica (Jefe del Estado y personificación de la Nación, según lo expresa el art. 110 de la Carta del 93) de «Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales» (art. 118 inc. 9, de la Constitución). De lo que si estamos convencidos es que el perverso48 sistema de responsabilidad civil personal de los jueces debe ser sustituido por un efectivo sistema de responsabilidad directa y objetiva del Estado, y, asimismo, que el Estado no se puede desentender de esta problemática que envuelve a una de sus funciones básicas de cuyos resultados dañosos debe patrimonialmente responder. CONCLUSIONES La draconiana frase que conscientemente hemos querido hacer encabezar nuestro trabajo sobre la responsabilidad de los jueces, que proviene, por cierto, de quien fuera triste victima de las atrocidades del más infame de todos los tribunales de «justicia» (el Tribunal de la Santa Inquisición española), probablemente refleje el sentir de muchos peruanos que hoy son victimas de un sistema judicial colapsado y que no tiene siquiera el consuelo de poder ser indemnizado por quien tiene la responsabilidad por este institucionalizado «funcionamiento anormal de la administración de la justicia.

Nos cabe una reflexión final. Tal como lo señala Diez-Picazo Gimenez «la responsabilidad no es la vía idónea para mejorar el funcionamiento de la justicia. La responsabilidad mira el pasado no el futuro, vale decir, los medios de resarcimiento se refieren al defecto ya producido y no pueden convertirse en un mecanismo de política judicial. Pese a ello, el ciudadano tiene el derecho a no soportar en su patrimonio los defectos estructurales de la justicia, la cual es probablemente la mas importante función que debe cumplir el Estado frente a los particulares». BIBLIOGRAFIA PROBLEMAS DEL PROCESO CIVIL EUGENIA ARIANO DEHO 1ra. EDICION – OCTUBRE 2003 JURISTAS EDITORES LA RESPONSABILIDAD CIVIL LINEAS FUNDAMENTALES Y NUEVAS PERSPECTIVAS LEYSSER L. LEON 2ª. EDICION, ENERO - 2007 JURISTAS EDITORES CODIGO PROCESAL CIVIL DERECHOS ESPECIALES CARLOS HERNANDES LOZANO JOSE VASQUEZ CAMPOS EDICIONES JURIDICAS - 2006 CODIGO CIVIL EDICION – ABRIL 2007 JURISTAS EDITORES DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO EDITORIAL HELIASTA - 2002 PAGINAS WEB UTILIZADAS http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil

http://www.amag.edu.pe/webestafeta2/index.asp?warproom=articles&action=read&id art=64

tema 9 procedimiento oral Procedimiento Oral Ensayos y Trabajos: Procedimiento Oral Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 627.000+ documentos. Enviado por: paolirenetta 01 diciembre 2012 Tags: Palabras: 3738 | Páginas: 15 Views: 50 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSIDAD BOLIVARIANA ALDEA EL LIMON MARACAY EDO. ARAGUA TRABAJO DEL TEMA: 9 PROCEDIMIENTO ORAL Y CIVIL PROF.: ANA KARINA APONTE BACHILLER: PAOLI PADRON NOV. 2012 PROCEDIMIENTO ORAL "La oralidad es un sistema simbólico de expresión, es decir un acto de significado dirigido de un ser humano a otro u otros, y es quizás la característica más significativa de la especie. La oralidad fue, entonces, durante largo tiempo, el único sistema de expresión de hombres y mujeres y también de transmisión de conocimientos y tradiciones. Hoy, todavía, hay esferas de la cultura humana que operan oralmente, sobre todo en algunos pueblos, o en algunos sectores de nuestros propios países y quizás de nuestra propia vida. Pensemos, por ejemplo, en la transmisión de tradiciones orales como la de los cuentos infantiles en Europa, antes de los hermanos Grimm, o en la transmisión de la cultura de los páramos andinos en Venezuela, o en las culturas indígenas del país. Lo que quiere decir que la palabra Oral se relaciona con todo lo expresado por la boca o la vía oral y que a su vez se expresa verbalmente, por medio del habla. Por

aunado a ello es contraria a la segunda vía de comunicación más común del hombre que es la escritura. del procedimiento por audiencias. La decisión se produce inmediatamente después de concluido el juicio oral y público. publicidad y la libre valoración de las pruebas. Exp. bien sea bajo la forma escrita o acudir al sistema de la Oralidad y el proceso por Audiencias. percepciones y sentimientos. Debe quedar registro de las actuaciones realizadas por escrito. que por cierto es la más utilizada por el ser humano es aquella que realiza éste a través del sentido del gusto y por el cual el mismo expresa la mayoría de sus sensaciones. Se aplica el principio de inmediación por el cual el juez debe presenciar todos y cada uno de los actos del proceso. 4. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. por cuanto en todo proceso se utilizan ambas formas de expresión pero se atribuye el adjetivo de escrito u oral dependiendo del predominio de una de esas formas. En el proceso oral el juez tiene contacto directo y personal con las partes y los demás sujetos que intervienen en su desarrollo. La apreciación racional de la prueba sólo es posible en la oralidad. 3. este posee los mecanismos para procesar y castigar a quienes infringen el orden preestablecido. Debemos señalar que el derecho por ser una ciencia que busca solucionar los conflictos humanos y la justicia y la equidad. a la mayor brevedad. la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella" Aplicación del principio de concentración. El juez decide de acuerdo a lo escuchado en la Audiencia Oral. Sin embargo no debemos entender que un proceso que es oral es únicamente tramitado en actos procesales que se ejecutan por el habla y el escrito mediante actuaciones escrituradas exclusivamente. No. Así pues cada Estado deberá determinar cómo se llevaran a cabo sus procesos judiciales. celeridad. Efectos de la oralidad: 1. 00-0010. estableció el carácter anti formalista del proceso oral al expresarse de esta forma: "Son las características de la oralidad la ausencia de formalidades que rigen estos procedimientos las que permiten que la autoridad judicial establezca inmediatamente.consiguiente la comunicación mediante la oralidad. como muy bien alega Jorge Rossell: . impartiendo una justicia humanizada. que es precisamente la que reclama la Carta Política venezolana. 2. en sentencia del 02-022000.

idónea. uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve. A partir de la promulgación de la Constitución de 1. El principio de Oralidad en Materia civil: "Sin embargo. ORAL (subrayado nuestro) y público. tales como: Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988) Código de Procedimiento Civil. sin dilaciones indebidas. Las leyes procesales establecerán la simplificación. imparcial.R. antes se regía por las normas de procedimientos establecidas en el Código de Procedimiento Civil. independiente. presenta rasgos de oralidad. la cual constitucionalizo el Principio de la Oralidad en Venezuela. equitativa y expedita. la eficacia de la tutela judicial efectiva consagrada en el Articulo 26 C."Lo que caracteriza a un sistema verdaderamente oral es que la decisión se basa en lo escuchado y presenciado por el juez. accesible. la cual pese a que ya aun antes de la reforma constitucional de 1. a razón de que la misma preconiza que todas las leyes procesales deberán orientarse a determinar que los procesos sean orales para que sean más céleres. autónoma.999. tenemos algunas leyes que ya estipulaban el proceso oral como sistema para tramitar ciertos procedimientos en áreas especiales. Parte Primera del Libro Cuarto). inmediatos y concentrados y transcribimos dicha orden constitucional a continuación: Art 257: "El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia.999. responsable. dentro de los Procedimientos Especiales Contenciosos. el establecimiento y puesta en práctica de los procedimientos orales en las materias antes señaladas. Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (1984) Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo (1940-1983). y así no se implementó. que dependía de autorización al efecto por parte del Ejecutivo Nacional. para garantizar. sin formalismos o reposiciones inútiles" Sin embargo ello no quiere decir que antes de la promulgación de la vigente Carta Magna. transparente. .B. en su reforma de 1986 estableció sobre el Procedimiento Oral (Título XI. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales" Se consagró la oralidad en los procesos como la estructura única por la cual han de regirse los tramites de los juicios celebrados en Venezuela. su puesta en práctica se ha mantenido restringida en forma tímida a determinados asuntos y limitados a una cuantía irrisoria".V: "una justicia gratuita. Este instrumento estableció el primer procedimiento laboral (procedimiento especializado) en Venezuela. había tenido de lado el tan importante ámbito de la materia civil. tenía un procedimiento oral previsto en el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 859 al 880. no en actas levantadas con base a lo que ocurrió en la ocasión de declarar el testigo o el experto".

"Mediante Resolución dictada por el Tribunal Supremo de Justicia el 14 de junio de 2.999 unidades tributarias. título XI del Libro Cuarto. le fue asignada a los Tribunales de Municipio hasta 2. autoriza al Ejecutivo Nacional para determinar las Circunscripciones Judiciales y los Tribunales de éstas en que entraría en vigencia el procedimiento oral. Este principio de Oralidad establecido en nuestro texto constitucional. desde el año de 1986. su vigencia fue diferida para el primero de marzo del mismo año".En materia civil. Ello trajo consigo que la Oralidad en materia civil se aplique en forma parcial gracias a que se continúa utilizando el proceso escrito contenido en la ley adjetiva civil. sin embargo por Resolución dictada el 7 de enero de 2. . señala que debería implementarse gradualmente y establece la forma de tramitarse. en el artículo 880. El artículo 859 del Código de Procedimiento Civil. lo que vario fue la cuantía y los procesos especiales continúan aplicándose de la misma forma desde que se promulgo el Código de Procedimiento Civil vigente.006. así como para modificar las cuantías y materias para la oralidad como sistema. dicto por Resolución la obligatoriedad de aplicar el Proceso Civil contenido en el Código de Procedimiento Civil vigente. que no tuviesen procedimiento establecido en el Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil. siempre que su interés calculado según el Título I del Libro Primero de este Código. en los cuales el Código de Procedimiento Civil. el Tribunal Supremo de Justicia en vista de la mora del legislador venezolano. en su Exposición de Motivos. y a los juzgados de Primera Instancia para los casos cuya cuantía sea superior a la ya indicada. se ordenó aplicar el procedimiento oral en todas las causas en materia de tránsito y las que versen sobre derechos u obligaciones. Estado Zulia. como ciudades pilotos se designaron el Área Metropolitana de Caracas y Maracaibo. la competencia por la cuantía. Las demandas de tránsito.006. establece un procedimiento para aplicar la Oralidad en los procesos civiles. establece: "Se tramitarán por el procedimiento oral las siguientes causas. Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. La aludida resolución. admite la posibilidad de la implementación del juicio oral. no exceda de doscientos cincuenta mil bolívares. y las demandas por accidente de trabajo.007. el Código de Procedimiento Civil. es de aplicación inmediata en los procesos de naturaleza civil. Las que versen sobre derechos de crédito u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento especial contencioso previsto en la parte primera del Libro Cuarto de este Código. Es por ello que ante el transcurso de los años sin que se promulgase una nueva Ley Adjetiva Civil. debió entrar en vigencia el 14 de Septiembre de 2.

El hecho de que este procedimiento oral este previsto con el objeto de ser aplicado en forma gradual. no es obstáculo para su aplicación inmediata y total. la admisión de la demanda en un periodo de tres días por el artículo 10 del ejusdem. hasta tanto se estableció en el presente año. a ver cómo funciona la aplicación de éste en la práctica judicial y como lo sustancian los jueces civiles acostumbrados al proceso escrito que por la experiencia es lento y formalista. cuyo principal motivo es aumentar y fijar la cuantía por unidades tributarias. al establecer una discriminación de acceso al sistema oral. mal puede el intérprete hacerlo. o de los supuestos del proyectado decreto que la Procuraduría General de la República. lo que colide y contradice el espíritu del constituyente que acoge la oralidad como único sistema. el mismo era letra muerta por cuanto su aplicación por parte de los Tribunales era casi nula. . solo para aquellos sujetos que se encuentren dentro de los supuestos del mencionado artículo 859. deban tramitarse por el procedimiento oral. la celebración de ciertos actos exigirá el levantamiento de acta escrita para que la misma quede como memoria de lo efectuado en ese acto procesal. y trasgrede el artículo 21 de la antes mencionada Constitución Bolivariana. Se puede observar. área en la cual la evolución hacia la oralidad ha sido muy lenta en comparación con otras ramas jurídicas. De la misma manera este procedimiento se soporta en las reglas de procedimiento determinadas en el Código de Procedimiento Civil en cuanto a requisitos de las instituciones procesales. establecido en el Artículo 257 de nuestra Constitución Bolivariana. tanto así que el mismo se está aplicando como experiencia piloto en la ciudad capital y en el Estado Zulia Por consiguiente de esta materia existe poco material dentro de la jurisprudencia de Casación del Tribunal Supremo de Justicia y en la Doctrina venezolano por ser esta experiencia muy novedosa en el ámbito procesal civil. ya que el legislador no estableció distinciones. seguidamente el procedimiento se procederá a aplicar en otras regiones del país. Hasta los momentos en Venezuela la aplicación del Proceso Civil Oral es un proyecto piloto de la Aplicación de la Oralidad cuyas ciudades muestra son Maracaibo y Caracas. tales como los requisitos de la demanda del Artículo 340.Las demás causas que por disposición de la ley o por convenio de los particulares. Procedimiento Oral Civil: Debemos tener presente que en nuestro país este procedimiento aún cuando se encuentra previsto en el Código desde hace muchos años. limita la oralidad a los supuestos establecidos en el mismo artículo. y donde el constituyente no distingue. la obligatoriedad de su aplicación. que esta norma civil. Por otra parte es importante tener en consideración que si bien el proceso es denominado como oral.

que fue admitido como tal. acto administrativo. por la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia en Sentencia de fecha 23-07-1997. como un expediente en el cual la parte demandante consigna los recaudos que acompaña a la demanda. en la cual señala: "Sin injerencia en el procedimiento. que es la parte interesada. en donde la actora. a tal respecto debemos señalar que este ordinal queda desprovisto de toda validez.De todo lo concerniente a la demanda: El inicio del proceso se hará por demanda de parte. aplicándose el Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. cuando el libelo es admitido por el Tribunal designado por efecto de la distribución" El Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. De la Admisión de la demanda A tenor de lo establecido en el artículo 864 del Código Adjetivo Civil que el demandante deberá acompañar al libelo de demanda toda la prueba documental de que disponga. el cual luego del sorteo respectivo. Luego de distribuida la demanda ésta se remite al Tribunal correspondiente. Este mecanismo administrativo de distribución de expedientes. que en concepto de algunos deroga la sanción de la perención breve. habrá de remitirla al juzgado al cual le fuere asignada. ya no podrán ser sometidos a la jurisdicción civil ya que sabemos que el procedimiento laboral posee en su legislación procesal un proceso especial y autónomo. esta ideado para lograr el reparto equitativo de las causas y evitar el juego que se presentaba con la escogencia del abogado del Tribunal en que quería actuar. por no requerirse el pago de arancel judicial. las demandas civiles derivadas de algún accidente de tránsito las cuales son las que realmente se están tramitando en Maracaibo y Caracas por este proceso. por otro lado los juicios laborales que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. se ve impedida de actuar debido a que desconoce el destino final de su petición y solo tiene certeza de ello. en cuanto a los requisitos de forma y 859 en cuanto a los requisitos de fondo Se presenta por ante el Juzgado Distribuidor. a partir de allí surge la obligación del Juez de proveer sobre su admisión y la del actor o demandante de gestionar la citación. en virtud de la gratuidad de la justicia consagrada en el artículo 26 de nuestra Constitución Bolivariana. debido a que con la serie de procedimientos especiales que el Código estipula no se hace necesario irse por esta vía para tramitar proceso alguno. se propondrá por escrito. y las demandas por accidente de trabajo. identificar a los testigos que va a presentar en la Audiencia Oral y . se enumeran los requisitos que debe contener toda demanda y el artículo 859 prevé que se ventilarán por el procedimiento oral aquellas causas que sean menores a doscientos cincuenta mil Bolívares. aquellas que versen sobre derechos de crédito u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento especial contencioso previsto en el Código. sin que se le imponga la sanción de la perención de la instancia prevista en el articulo 267 ordinal 1. del Código de Procedimiento Civil.

3º. 8º. éstas se decidirán en todo caso antes de la fijación de la audiencia o debate oral. Las contempladas en el ordinal 1º del artículo 346. se convierte en causal de inadmisibilidad de la demanda. si conviene en ellas o si las contradice. debemos aclarar que la misma se rige por las reglas establecidas en los artículos 218 y siguientes del Código Adjetivo Civil. aunque en algunos procedimientos se abrevian en gran medida los lapsos procesales estipulados en el procedimiento escrito. serán decididas en el plazo indicado en el artículo 349 y se seguirá el procedimiento previsto en la Sección 6ª del Título I del Libro Primero. 5º y 6º del artículo 346 podrán ser subsanadas por el demandante en el plazo de cinco días en la forma prevista en el artículo 350. El silencio se entenderá como admisión de las cuestiones no contradichas expresamente" De la Reconvención En el caso de que el demandado reconvenga al demandante se llevara el proceso por el trámite ordinario y no se fijará la celebración de la Audiencia Preliminar hasta . en el proceso civil oral si son sustanciadas todas las incidencias referentes a las cuestiones previas en forma escrita. 2.solicitar en caso tal de que así lo pretenda que el demandado absuelva posiciones juradas. Las contempladas en los ordinales 2º. sin que se causen costas para la parte que subsana el defecto u omisión. 4º. 9º. 10 y 11 del artículo 346. Respecto de las contempladas en los ordinales 7º. De las cuestiones previas: A diferencia del proceso laboral en los cuales no se tramitan las cuestiones previas denominadas de esa forma sino despachos saneadores y se tramitan en la Audiencia Preliminar. en la forma siguiente: 1. aunada a las que el artículo 341 de la ley adjetiva civil menciona. Artículo 866 del Código de Procedimiento Civil: "El demandado planteare en su contestación cuestiones previas de las contempladas en el artículo 346. la parte demandante manifestará dentro del mismo plazo de cinco días. 3. De la Citación del demandado: En cuanto a las normas aplicables al acto comunicacional de la citación por el cual se garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa de aquél. Así tenemos que el hecho de no presentar los medios probatorios que sustentan la demanda. si fuere impugnada la decisión.

que tiene el demandado para oponer los medios defensivos idóneos para desvirtuar las pretensiones del actor" (Da Costa:2. lo que trae consigo que la sustanciación de esta incidencia genere retraso en el procedimiento.007. se puede ver que tal manejo del procedimiento desnaturaliza la brevedad e inmediatez que busca imperar con el procedimiento oral" ( Rivera: 2. La diferencia entre proceso civil escrito y el de la misma materia pero oral es que el demandado de la misma forma que realiza el actor deberá acompañar a su escrito de contestación todas las pruebas documentales que pueda agregar al escrito. en virtud de que en .004. el artículo 869 las limita fijando como termino para ser interpuestas. así que en base a lo analizado hasta el momento. De la contestación de la demanda "La contestación de la demanda es el acto procesal. así como revelar los testigos que desee evacuar dentro de la Audiencia Oral. Si el demandado no contesta la demanda dentro del lapso de emplazamiento se le tendrá por confeso puesto que se configura el supuesto de hecho de hecho contemplado en el artículo 362 de la Ley Adjetiva Civil. así tenemos. 279 y 280) Por consiguiente. hasta la finalización de la etapa probatoria…Ante su interposición ordena la suspensión de procedimiento oral hasta que se equiparen ambos procedimientos. 193) El lapso de emplazamiento del demandado es igual al proceso escriturado. De la Audiencia Preliminar Luego de subsanadas las Cuestiones Previas a que hubiere lugar el Tribunal fijara alguno de los cinco días siguientes para llevar a cabo la Audiencia Preliminar la cual tiene por objeto que las partes fijen los límites de la controversia. suspendiendo el procedimiento oral. constituido en la oportunidad procesal. sin embargo al hacer esto el código obvia el hecho de que la tercería se tramitara por cuaderno separado y por le procedimiento ordinario (escrito) hasta que se equiparen con el procedimiento oral para ser abarcado por una sentencia única y aun cuando se prevé que la suspensión no excederá de 90 días. para contestar. las tercerías se manejan tal como lo estipula el proceso ordinario. por lo tanto el demandado en el proceso oral posee por igual veinte (20) días para estudiar los argumentos esgrimidos por el actor en su libelo.tanto no se encuentren entrelazados el proceso original o primario y el de Reconvención De las Intervención de Terceros "Aspecto interesante lo constituye el manejo dado por el Código de Procedimiento Civil a las tercerías dentro del procedimiento oral. en la práctica se ha podido apreciar que tal suspensión puede prolongarse mucho más del termino indicado. que ante una tercería interpuesta con base en los ordinales 1 al 3 del artículo 370 del Código adjetivo civil. del cual recibe copia al ser citado.

En la audiencia o debate oral no se permitirá a las partes ni la presentación ni la lectura de escritos. Es importante destacar que en este procedimiento podrán las partes exponer lo que a bien tengan acerca de la evacuación de las pruebas anticipadas. Artículo 876. La audiencia la declarará abierta el Juez que la dirige.esta Audiencia las partes pueden develar las pruebas que consideran ilegales o impertinentes. pero de la lectura de la norma adjetiva se entiende que principalmente es un debate que se propone fijar los hechos a discutir en la Audiencia Oral. Concluido el debate oral. tanto es así que dentro de los tres días siguientes a la celebración de la mencionada Audiencia. Vuelto a la Sala. en virtud de que dentro de la misma el juez es el director del debate entre las partes quienes expondrán oralmente sus alegatos. para que el Juzgador se retire de la Sala de Audiencias y decida en un lapso no mayor a media hora "Artículo 872. En este caso. La inasistencia a la Audiencia Preliminar no acarrea consecuencias nefastas para las partes. pero se dejará un registro o grabación de la audiencia o debate oral por cualquier medio técnico de reproducción o grabación. De la Audiencia Oral Esta Audiencia se celebra de manera muy similar a la Audiencia Oral del juicio penal o laboral. Mientras tanto. se procederá como se indica en el único aparte del artículo 189". las partes permanecerán en la sala de audiencias. inoportunas. el Juez pronunciará oralmente su decisión expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho" . seguidamente podrán evacuar testigos. se recibirán las pruebas de ambas partes comenzando siempre con las del actor. No se redactará acta escrita de cada prueba singular. el Juez se retirará de la audiencia por un tiempo que no será mayor de treinta minutos. en primer orden la parte actora y luego la demandada. el Tribunal deberá por auto razonado fijar los límites de la contienda y abrir el lapso probatorio. pueden convenir en admitir hechos o considerar la promoción de alguna prueba innecesaria. hasta que concluya la exposición de cada uno de los litigantes. Previa una breve exposición oral del actor y del demandado. De la Sentencia: "Artículo 875. superfluas. quien dispondrá de todas las facultades disciplinarias y de orden para asegurar la mejor celebración de la misma. En la evacuación de las pruebas se seguirán las reglas del procedimiento ordinario en cuanto no se opongan al procedimiento oral. sino que la misma tiene por objeto depurar el proceso y es facultativo para el Juez llamar a las partes a una conciliación. salvo que se trata de algún instrumento o prueba existente en los autos a cuyo tenor deba referirse la exposición oral. absolver posiciones juradas y el contrario podrá realizar las defensas que estime convenientes.

por ende. al concatenar esta norma con la forma prevista por el legislador para la continuación del juicio una vez constituido el tribunal de esta manera. por una reducción de los términos. abreviando de esta manera el proceso ordinario pero con las máximas garantías procesales. El juicio breve se caracteriza fundamentalmente como ya se dijo. El procedimiento breve es aquel que. Tema 10: procedimiento breve PROCEDIMIENTO BREVE. Como se observa la finalidad del tribunal con asociados es que conjuntamente con el juez decidan la controversia. de la primera o segunda instancia. de los mismos actos tales como la relación y los informes. en algunos casos. o sea. se da la eliminación. igualmente el proceso de apelación se sustanciara por el proceso de apelación previsto para el sistema escrito. Ahora bien. atendiendo a razones de la cuantía del conflicto de intereses planteados y a remisiones de aplicabilidad que hacen leyes especiales. se da una reducción de los términos procesales y de las oportunidades para hacer valer los medios de accionar y excepcionarse las partes. la forma para solicitar la constitución del tribunal con asociados se hace conforme lo prevén los artículos 118 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.La parte afectada por la sentencia podrá apelar de la misma luego de publicado en fallo por escrito y con arreglo a las normas del proceso ordinario para apelar. no obstante. asimismo. de las oportunidades procesales que tienen las partes en el juicio ordinario para sus alegatos y pruebas establecidos expresamente por el legislador. al no existir la oportunidad procesal para la presentación de informes tampoco se dan las observaciones. El procedimiento breve se fundamenta en los artículos 881 al 894 del Códigode Procedimiento Civil. la cual se hace en atención a lo pautado en los artículos 511 y siguientes .

ser requiere el agotamiento de la vía administrativa a los fines de impugnar el acto o resolución dictado por el ente gubernativo. esto es. el legislador puede el ejercicio de los derechos fundamentales pero no puede extinguirlo. por lo que se infiere sin lugar a dudas que no es posible que exista tribunal con asociados en los juicios breves. en cuyo Artículo 65 se establece que el conocimiento y tramitación de los asuntos cuya competencia atribuye este . se evidencia que se previó un lapso para presentar informes y sus respectivas observaciones. es una jurisdicción especial cuyo procedimiento se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios. siendo éstas unas fases procesales características del procedimiento ordinario que no existen en el procedimiento abreviado. pues desde el mismo momento que se presenta como una causal de inadmisibilidad. desde que se consagra como una imposibilidad de que los justiciables acudan a los órganos de administración de justicia se elimina la posibilidad de accionar. Permitir lo contrario. y ello es limitación no regulación del ejercicio del derecho. 517 y siguientes segunda instancia eiusdem. precisamente con el derecho de acceso a la jurisdicción. la constitución del tribunal con asociados en este tipo de procedimientos breves lo desnaturalizaría por completo. El procedimiento Administrativo Inquilinario viene regulado por la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Para acudir a la vía Contencioso-Administrativa Inquilinaria. la ley del Tribunal Supremo de Justicia y en la Ley que regule la Jurisdicción Contencioso.primera instancia y. PROCESO CONTENCIOSO INQUILINARIO El Procedimiento Contencioso Administrativo Inquilinario. Existen posiciones doctrinarias y jurisprudenciales. estas últimas emanadas de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Esta disposición consagrada en la Ley de Arrendamientos. es decir. y ello es lo que ocurre.

mientras que en el Artículo 66. Si la solicitud presentare defectos u omisiones se notificará al interesado para que las mismas sean subsanadas o corregidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes contados a partir de su notificación. Presentada ésta. se le dará curso a la solicitud. Presentación de Alegatos por las Partes. El procedimiento se sigue por ante la Dirección de Inquilinato u organismo administrativo que en determinados lugares tenga atribuido el ejercicio de sus funciones. si cumple con todos los requisitos que estableciere el Reglamento del presente Decreto-Ley. (Artículo 68) Promoción y evacuación de Pruebas: . y la decisión que emane al respecto será apelable y consultable de oficio ante el Tribunal de apelaciones Se infiere de forma determinante que en el procedimiento breve inquilinario la contestación de la demanda se produce el segundo día de despacho siguiente a la citación del demandado. se consigna por escrito por parte de los interesados todas sus defensas y pretensiones. el Reglamento de Regulación de Alquileres y del Decreto Legislativo Sobre Desalojo de Vivienda contiene un procedimiento especial aplicable para los casos en que los arrendatarios o subarrendatarios pretendieron tener derecho a reintegro de cantidades que estimaren haber pagado indebidamente por concepto de cánones de arrendamiento. se regirá de acuerdo al procedimiento contemplado en el Título X. el organismo regulador la admitirá dentro de los tres (3) días hábiles administrativos siguientes. Si las omisiones fueren subsanadas. en la oportunidad señalada.Decreto-Ley al organismo regulador. se señala que el procedimiento se iniciará a instancia de la parte interesada mediante solicitud escrita. Las razones en que se fundamente la oposición deberán exponerse en esta oportunidad. Por otra parte. sin que después se admitan otras.

el porcentaje de rentabilidad establecido en el artículo 29 de este Decreto-Ley o los aumentos de los porcentajes que fije el Ejecutivo Nacional. cumplimiento de contrato. prórroga legal. las demandas por desalojo. en los siguientes términos: A los efectos de determinar el valor del inmueble. no se procederá a una nueva determinación del valor. sino que se aplicará sobre la parte proporcional que corresponda a la porción cuya regulación se solicite. El lapso para el avalúo del Inmueble se establece en el Artículo 70. sus anexos y accesorios. retracto legal arrendaticio y cualquier acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos se sustanciarán y sentenciarán conforme al . El vigente Decreto Ley establece en el artículo 33 que independientemente de su cuantía. se abrirá un lapso de treinta (30) días calendario al vencimiento del término fijado en el artículo anterior El organismo regulador podrá extender dicho lapso hasta por treinta (30) días calendario más. reintegro de sobre alquileres. reintegro de depósito en garantía. cuando razones de importancia así lo impongan. En este procedimiento quedará abierta de pleno derecho. sus anexos y accesorios. en fecha no anterior en dos (2) años a la de la solicitud.Artículo 69. una articulación de diez (10) días hábiles administrativos para la promoción y evacuación de pruebas instrumentales. preferencia ofertiva. Dichos lapsos se entenderán concluidos en la fecha en que se determine el valor del inmueble. ejecución de garantías. El acto administrativo que niegue la admisión de alguna prueba deberá motivarse suficientemente. Mientras que si se solicita la fijación del canon de arrendamiento de una porción de un inmueble cuyo valor hubiere sido ya determinado por el organismo regulador. de Procedimiento Civil y Orgánico Procesal Pena! o en otras leyes. resolución de contrato. quedando a criterio de la autoridad administrativa el admitir los otros medios de prueba establecidos en los Códigos Civil.

ya sean arrendados o subarrendados totalmente o por partes". No obstante. durante el proceso de debate. Uno de los temas más polémicos respecto de esta normativa se refiere a los desalojos judiciales. con todas las modificaciones efectuadas al proyecto inicial. industriales. al término de la relación . profesionales. e independientemente de la decisión administrativa (una vez finalizado el procedimiento) las partes podrán acudir a la sede judicial para hacer valer sus pretensiones (artículo 91).pensión y/o al funcionamiento o desarrollo de actividades comerciales. Según su artículo 1°.procedimiento breve previsto en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil por cuanto es el arquetipo procesal elegido para la tramitación de todas las pretensiones que se planteen en el ámbito arrendaticio a diferencia de los años anteriores cuya tramitación se efectuaba a través del procedimiento ordinario El pasado 10 de noviembre. esta Ley "establece el régimen jurídico aplicable al arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda. El artículo 37 establece que el arrendador tiene el derecho a recibir el inmueble en las mismas condiciones en que lo arrendara. el artículo 9° establece que a partir de su publicación en Gaceta Oficial. de enseñanza y otras distintas de las especificadas. la plenaria del Parlamento sancionó la nueva Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos. pero esta ley no prohíbe sino que impone un procedimiento administrativo previo de conciliación (artículo 87) en el que las partes ejercen su derecho a la defensa. habitación. pensiones y/o habitaciones que se constituyan en el hogar de personas y/o familias. En caso de prosperar un juicio por desalojo se le otorgan 6 meses a partir de la sentencia firme para el retiro voluntario. presuponiendo la existencia de un arrendamiento entre las partes. queda prohibido dictar medidas cautelares de secuestro sobre inmuebles destinados a viviendas.

representado en salarios mínimos: Con un valor hasta de 223 salarios mínimos 3 % anual. el artículo 80 establece el derecho del arrendatario a tener una prorroga obligatoria (para el arrendador). Los arrendatarios no estarán obligados a cancelar alquileres superiores a los establecidos por este organismo (artículo 40). Esta prórroga dependerá del tiempo de duración que haya tenido el arrendamiento. Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración hasta de 1 año o menos. Con un valor de entre 447 y 663 salarios mínimos 5 % anual. Otro punto importante sobre esta ley. Con un valor de entre 224 y 446 salarios mínimos 4 % anual. Con un valor superior a 664 salarios mínimos 6 % anual. es que se le otorga competencia a la denominada Dirección Nacional de Inquilinato para establecer los cánones de arrendamientode conformidad lo dispuesto en los artículos 65 y 66. por un lapso máximo de 5 años. Estos cánones estarán basados en porcentajes de rentabilidad anualsobre el valor del inmueble. sin que pueda ser imputable al pago de los cánones de arrendamiento. se prorrogará por un lapso máximo de 2 años. se prorrogará. se prorrogará por un lapso máximo de 4años.arrendaticia. se prorrogará por un lapso máximo de 6 meses. El Ejecutivo Nacional podrá modificar los porcentajes de rentabilidad establecidos. Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración de diez 10 o más. una vez llegado el día del vencimiento del plazo convenido por las partes. . el artículo 43 establece un máximo 2 mensualidades para este fin. Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración mayor de 1 año y menor de 5 años. Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración de 5 años o más. Acerca de los depósitosfrecuentemente solicitados para el alquiler de inmuebles. pero menor de 10 años. pero al mismo tiempo. cuando así lo determinen "razones de interés público o social".

Así pues. tendremos el ámbito donde los derechos humanos podrán gozar de vigencia sociológica. porque es difícil precisar el alcance jurídico del contenido y la forma de otorgar su satisfacción. de estirpe liberal individualista. nos encontramos que se actualizan cuestiones de interés legítimo. pero en claro distingo a los intereses individuales. sociales y culturales. Para acercarnos a un concepto más diáfano. de manera que no resulta fácil el establecimiento de los instrumentos adecuados para la tutela de los propios intereses. Luego entonces. tienden al reconocimiento de los derechos humanos llamados económicos. los intereses difusos pertenecen al género de los intereses colectivos. son aquellos derechos subjetivos e intereses legítimos que corresponden a personas indeterminadas. mediante la irrupción de los intereses difusos en el plano jurídico. pertenecientes a diversos grupos sociales. si esos derechos derivativos de los intereses difusos. diremos que los intereses difusos (también llamados intereses colectivos). que corresponden a personas físicas. los aparejamos a situaciones jurídicas subjetivas (activas). que no tienen el carácter de derechos personales y ameritan la necesidad de ser atendidas y protegidas porque promueven el mejoramiento de las condiciones de vida humana y social. que se encuentran distribuidos en amplios sectores. diferenciados de los derechos cívicos y políticos. que no puede ser individualmente clasificado. Pongamos como ejemplo.Tema 11: acciones judiciales para la defensa de intereses colectivos o difusos República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA Aldea "Ezequiel Zamora" Ambiente "Arístides Rojas" PNFG de Estudios Jurídicos Trayecto IV Tramo Segundo Asignatura: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL CONFLICTO ACCIONES JUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES COLECTIVOS O DIFUSOS INTRODUCCIÓN El concepto intereses difusos surge en contraposición a la noción de interés jurídico. este concepto está íntimamente vinculado con el de derechos humanos. Los intereses difusos. Sin lugar a dudas. el supuesto de contaminación de un curso de agua . En algunos intereses difusos que comparte un grupo humano puede en algunos casos albergarse un estricto derecho subjetivo.

sino de las cuestiones que comparte una pluralidad de personas en determinado lugar o espacio ambiental. que no se extingan ciertas especies animales. Pues es de carácter imperativo el interés de que no se perturbe el equilibrio ecológico. En este sentido. derecho a la calidad de consumo. derecho a la protección de la tercera edad. derecho a la p rotección de la familia. Algunos teóricos de la doctrina constitucional. pues las autoridades administrativas son las que con mayor frecuencia lesionan tales intereses. hay un derecho a la salud propio y personal de cada miembro del grupo. los intereses difusos corresponden por ejemplo a los siguientes derechos: acceso a la cultura. y este derecho es individual. dan origen a un interés difuso. el ambiente no contaminado. interés legítimo e interés simple. derecho al urbanismo. la flora. o expresamente no incluye la categoría de los intereses difusos entonces niegan su existencia y su protección. que las deforestaciones no alteren el clima y la atmósfera. se niegan a admitir la categoría de los intereses difusos. supraindividual. y que se conserve el patrimonio artístico o el paisaje. acuerdos generales o autorizaciones particulares para regular un número creciente de actividades que afectan a personas en forma indeterminada. CAPÍTULO AC I CIONES JUDICIALES COLECTIVAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS.destinado a la higiene y bebida de los habitantes de un pueblo ―X‖ y lugares circunvecinos. pues son omisas a su promulgación o a velar por su cumplimiento. derecho a la vivienda. entre otros. no sólo de la individual. se advierte ya mayor sensibilidad al tema. Sin embargo. por lo que si el derecho objetivo no amplía los conceptos. los monumentos históricos. derecho a la protección de la madre soltera. derecho a la educación. por cuanto les corresponde dictar disposiciones reglamentarias. El interés difuso incumbe a todo el grupo que utiliza el líquido. Los intereses difusos. porque afirman que en el derecho administrativo sólo están incorporados los tres conceptos clásicos: derecho subjetivo. versan sobre cuestiones que afectan bienes esenciales de la vida. El equilibrio ecológico. en tanto el interés difuso en el que cada cual tiene su parte de subjetividad es el mismo para todos. derecho a la veracidad de la publicidad. el paisaje. SOCIALES Y CULTURALES (DESC) . colectivo. pero además de ese interés subjetivamente compartido por todos. derecho a la protección de la salud. la fauna.

Al Trabajo: Todas las personas tienen derecho a trabajar. protección de la familia. para cumplir con sus objetivos de defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. disfrute del tiempo li bre. hasta un máximo de 8 horas diarias y 40 semanales. educación. Supone además condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren: una remuneración acorde con el tipo de labor. del sector formal o informal. descanso. Pueden elegir libremente a sus representantes. debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres. Sociales y Culturales (PIDESC). vivienda.1. El trabajo debe proporcionar condiciones de existencia dignas para el/a trabajador/a y su familia. igual oportunidad para ser promovido y ascendido dentro de su trabajo. libertad sindical.1. sin discriminaciones de ninguna especie.Libertad sindical: Toda persona que trabaja. . lo que comprende el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. nivel de vida adecuado. Derechos Sociales: Al trabajo. solo deben apegarse a sus estatutos y directivas. Los sindicatos no necesitan de ningún permiso previo del gobierno o de los patronos para constituirse y funcionar. puede constituir o afiliarse a organizaciones para promover y defender sus intereses. seguridad social. del sector público o privado. un salario equitativo e igual por trabajo de igual labor.Negociación Colectiva: Todos/as los/as trabajadores/as deben tener la posibilidad de establecer los términos y condiciones del empleo mediante la concertación de convenios colectivos de forma voluntaria entre el sindicato y los empleadores. con salario igual por trabajo igual. prestaciones sociales. Sociales y Culturales (DESC) Tomando en consideración el Pacto Internacional de Derechos Económicos. . salud. con el objeto de mejorar y proteger sus condiciones de trabajo. negociación colectiva. vacaciones pagadas y remuneración de los días festivos. extraemos el siguiente listado: 1. Los Derechos Económicos. derecho de huelga. . limitación razonable de la jornada de trabajo. El Estado tiene la obligación de promover la negociación colectiva y de favorecer la solución de los conflictos laborales. en particular. sea de la ciudad o del campo. la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otros instrumentos internacionales. Estos sindicatos podrán a su vez conformar federaciones y confederaciones nacionales o conformar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a estas. El/la trabajador/a también debe gozar de seguridad e higiene en el trabajo. El Estado no podrá intervenir en los asuntos internos de los sindicatos y deberá establecer la legislación para su protección y autonomía en el marco de una sociedad democrática. .

Derecho de Huelga: Los/as trabajadores/as tienen derecho a la suspensión colectiva de las labores cuando se vean afectadas sus condiciones de trabajo. . desempleo. sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Las huelgas también se pueden promover en solidaridad con otros trabajadores y es un recurso que puede ser usado en contra de regímenes políticos que desconocen otros derechos humanos. . maternidad. La Salud es un derecho social fundamental y es obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida y asegurará su acceso y .. especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho. Los Estados deberán establecer límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. accidente del trabajo o enfermedad profesional. vestido y vivienda adecuados. También representan un amparo a los/as trabajadores/as en caso de cesantía. . se desconozca la contratación col ectiva o para alcanzar legítimas reivindicaciones ante la intransigencia del patrono. contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad. de financiamiento solidario. de contribuciones directas e indirectas. creando un sistema de seguridad social universal.Protección de la familia: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y como tal se le debe conceder la más amplia protección y asistencia posibles. en función su antigüedad en el centro de trabajo. vejez y muerte. invalidez. será sancionado por la ley. unitario. integral. eficiente y participativo. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de los/as niños/as y adolescentes.Seguridad Social: es un derecho humano que se entiende como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas.Salud: Todas las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental. o en los cuales se peligre su vida o se corra riesgo de perjudicar su desarrollo normal. Prestaciones Sociales: Las prestaciones sociales son un mecanismo de protección social que recompensa a los/as trabajadores/as una vez finalizada su relación laboral. y una mejora continua de las condiciones de vida. . y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos. Debe protegerse a los/as niños/as y adolescentes. El Estado debe proteger la maternidad y paternidad de manera integral.Nivel de vida adecuado: Todas las personas deben tener condiciones apropiadas que le garanticen cubrir las necesidades básicas para la existencia en condiciones dignas para sí y su familia. Esto incluye alimentación. contra la explotación económica y social y su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud.

1.Educación: La educación es un derecho fundamental y deberá estar orientada hacia el pleno desarrollo de la persona lidad humana y del sentido de dignidad. como las cooperativas. para desarrollar cualquier tipo de actividad económica. de calidad.Vivienda: Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. . permanente. Libertad económica: Toda persona tiene derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. derecho al deporte y la recreación. segura. La salud es el estado de completo bienestar físico. mental.2. divulgación de la obra . derecho a la ciencia y la tecnología.3. Los valores de la cultura son un bien irrenunciable y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan en razón de las producciones científicas.Asociación con fines económicos: Derecho de los/as trabajadores/as y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo. 1. vocación y aspiraciones. Derechos Culturales: Derecho de autor. y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. goce. sin más limitaciones que las previstas en la Ley. . social y no solamente la ausencia de enfermedad. cómoda e higiénica con servicios básicos que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares. la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales. . . étnicos o religiosos. gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. cajas de ahorro. libertad económica. . de conformidad con la ley. disfrute y disposición de sus bienes. Derechos Económicos: A la propiedad. favorecer la comprensión. en igualdad de condiciones y oportunidades.Derecho de Autor: derecho a la inversión. vecinales y comunitarias. Es obligatoria. producción. Toda persona tiene derecho a una educación integral. mutuales y otras formas asociativas. La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. Es gratuita la impartida en las instituciones públicas hasta el pregrado universitario. literarias o artísticas de que sea autora. sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes. desde maternal hasta nivel medio diversificado. Asociación con fines económicos.prestación de manera gratuita.A la Propiedad: Toda persona tiene derecho al uso. Todas las personas tienen derecho a: participar en la vida cultural de la nación.

Los tribunales. tecnológica y humanística.creativa. Exigibilidad de los Derechos Económicos. militantes sociales. Derecho a la Ciencia y la Tecnología: derecho de las personas al beneficio de la ciencia. . Aunque las acciones judiciales comportan una parte sustancial del proceso. la tecnología. 2. Obligación del Estado en la realización de los Derechos Económicos. La exigibilidad y justiciabilidad de los DESC es un proceso que amerita el involucramiento de las/os afectadas/os en la reivindicación de sus derechos. sociales y culturales. así como la acción de las comunidades y la . La justiciabilidad de los derechos económicos. la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico. Es la acción articulada de abogada/os. comunicadoras/es y comunidades afectadas la que potencia el fin último que se proponen estas iniciativas . social y político del país. Los DESC son derechos subjetivos cuya exigibilidad puede ejercerse individual o colectivamente‖. la plena realización de los DESC como parte de la aspiración de una vida en dignidad. sociales y culturales implica un proceso social. Sociales y Culturales (DESC) La reivindicación de los derechos económicos. investigadoras/es. incluyendo la protección legal de los derechos de autor/a sobre sus obras. demandas y acciones judiciales que las/os afectadas/os interpongan para la defensa de sus derechos. Sociales y Culturales (DESC) El Estado es el único garante de los DDHH. A este pro ceso lo denominamos exigibilidad. que busca comprometer al Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades. jueces. es la posibilidad de recurrir a las instancias que imparten justicia utilizando los instrumentos que el derecho posee para exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados que han ratificado los tratados internacionales sobre la materia. incluyendo los DESC.Deporte y Recreación: Toda persona tiene derecho al deporte y la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. 3. el conocimiento. las mismas no representan una actuación solitaria de especialistas y expertos del derecho. El desarrollo del derecho internacional de los DDHH. sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta tarea como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. ―La forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser materia de escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan. político y legal. fiscales y otros integrantes del poder judicial tienen la obligación de atender las peticiones. científica.

está contenido en el folleto de la Serie Tener Derechos No Basta de Provea ―Los Derechos Económicos.1. víctimas de desastres naturales. tanto en materia de derechos civiles y políticos como de derechos económicos. elaborar programas para atender el déficit de vivienda. tales como los ancianos/as. personas que padecen enfermedades mentales. niños/as. personas con discapacidad física. comunidades indígenas o los grupos bajo condición de pobreza extrema. de conformidad con otros derechos humanos. Por ejemplo en el caso del Derecho a una Vivienda Adecuada. el Estado –y la comunidad internacional– deben asegurar recursos judiciales y de otro tipo.3. Nos permitimos reproducir parte de su contenido para ilustrar esta sección de la Guía sobre Educación en DESC. son conformes con la disposición de recursos jurídicos inte . enfermos/as terminales. Obligación de no discriminación Amén de la obligación de trato igualitario y del principio de no discriminación. sociales y culturales. entre ellos tienen la obligación de adecuar su marco legal a las disposiciones de las normas internacionales sobre derechos económicos. el Estado deberá tratar por todos los medios de garantizar que todos tengan acceso a recursos de vivienda adecuados para la salud. personas con problemas médicos persistentes. aptos para hacer exigibles los derechos en caso de violación. el bienestar y la seguridad. 3. Un análisis sobre los aspectos referidos a las diferentes obligaciones de los Estados respecto de la realización de los DESC. refugiadas/os. Sociales y Culturales (DESC)‖. 3. personas que viven en zonas riesgo. deliberados y orientados lo más claramente posible hacia la satisfacción de la totalidad de los derechos. la obligación del Estado se extiende a la adopción de medidas especiales -incluyendo medidas legislativas y políticas [y judiciales] diferenciales. Obligación de adoptar medios inmediatos Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas en un plazo razonablemente breve desde el mismo momento en que ratifican los instrumentos referidos a DESC. Algunos de los elementos componentes del derecho a una vivienda adecuada.para las mujeres y en resguardo de grupos especialmente vulnerables y de sectores históricamente desprotegidos. Obligación de proveer recursos judiciales y otros efectivos Dada la ausencia de diferencias sustanciales entre derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales y culturales. sociales y culturales. 3.2. Tales medidas deben consistir en actos concretos.ciudadanía han permitido establecer los parámetros que permiten someter a escrutinio la actuación de los Estados. destinar los recursos presupuestarios y definir metas concretas que permitan evaluar el impacto de esa política.

. En estas circunstancias el Estado debe fijar un orden de prioridades en la utilización de los recursos públicos. Precisamente.1. será competente esta Sala Constitucional (. hasta tanto no sea dictada la legislación procesal especial que regule la materia. para declarar y hacer efectivos estos derechos salvo que la Ley disponga lo contrario. reclamaciones contra acciones ilegales realizadas o apoyadas por los propietarios (sean privados o públicos) con relación a niveles de alquiler. debe destacarse que esta competencia no es propia de la Sala Constitucional y así lo reconoce cuando sostuvo que el conocimiento que viene ejerciendo en este tipo de acciones. Colegio de Médicos del Distrito Federal) al establecer que ―de las acciones que se ejerzan con ocasión de los derechos e intereses difusos o colectivos. ni la justicia ordinaria o especial son competentes. a juicio de la Sala. la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que le deberá corresponder el conocimiento de las acciones que tengan por objeto la tutela de intereses difusos y colectivos. en la aludida decisión de fecha 30 de junio de 2000. mientras la Ley no lo atribuya a otro tribunal. 4. la Sala expuso . la relativa a la jurisdicción contencioso administrativa. identificando a los grupos vulnerables que serán beneficiados a fin de efectuar un eficaz aprovechamiento de la totalidad de los recursos que se disponga. Esta exclusividad de la jurisdicción constitucional para conocer de todos los asuntos sobre intereses difusos y colectivos ha sido ratificada por la Sala en decisiones de fecha 22 de agosto de 2001 (Caso: Asodeviprilara) y 19 de febrero de 2002 (Caso: Ministerio Público vs. 3. por ejemplo: recursos de amparo destinados a evitar la expulsión de personas que ocupan terrenos urbanos o rurales objeto de medidas de desalojo por supuestos propietarios.) hasta tanto no se haya dictado una ley procesal especial que regule estas acciones‖.. ni el contencioso administrativo. Tribunal Demanda por Acciones Intereses Colectivos y judiciales Difusos competente En materia de competencia en todas las acciones referidas a los intereses difusos y colectivos.rnos de algunos países. En consecuencia. Obligación de garantizar niveles esenciales de derechos El Estado tiene la obligación mínima de asegurar la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos. Sin embargo.4. causados por procesos de ajuste. esto es. de recesión económica o por otros factores. es de eminente carácter provisional. Esta obligación rige aun en periodos de limitaciones graves de recursos. 4. mantenimiento de la vivienda y discriminación racial u otra forma de discriminación.

y así se declara. contemplado en los artículos 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.. con las matizaciones derivadas de la sentencia comentada de la Sala Constitucional.. De esta manera.. Tal es. En virtud de ello. ni la justicia ordinaria o especial.... El procedimiento que se seguirá. ni el contencioso administrativo. es a la Sala Constitucional. brevedad. toda demanda por intereses colectivos o difusos presentada por vía ordinaria deberá tramitarse a través del procedimiento del juicio oral. diferentes a la simple restitución de una situación jurídica particular. dejó sentado que en caso de que la acción se interponga por la vía ordinaria. dicho órgano utilizará el procedimiento que estima más conveniente. que se aplicaría ―. a menos que la ley lo señale‖.. por aplicación analógica al caso del artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. De conformidad con ese criterio jurisprudencial. y que se ejercerá a través de pretensiones de condena .‖. la acción debe ser interpuesta por la vía ordinaria. que es la finalidad del amparo constitucional. Con la mencionada decisión la Sala Constitucional reconoció la existencia de una especial acción cuyo fin es tutelar derechos o intereses colectivos o difusos.. la vía ordinaria mediante la cual puede plantearse la tutela judicial de esos especiales derechos o intereses. a la que por esa naturaleza le compete conocer de las acciones para la declaración de esos derechos cívicos emanados inmediatamente de la Carta Fundamental.‖.si la acción se fundamenta en el resarcimiento de los daños sufridos por los lesionados. utilizará el procedimiento que crea conveniente. entre otros. por tanto. Así. en la sentencia comentada. y de los principios antes aludidos.a la acción planteada el proceso establecido en el Código de Procedimiento Civil para el juicio oral. concentración e inmediación de esta clase de procesos. de conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. en el entendido de que esta Sala. el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional. Procedimiento Por medio de la decisión del 24 de enero de 2002 (caso Asodeviprilara). o en la pretensión de cumplimiento de obligaciones. pero con variantes destinadas a potenciar la oralidad. y por tratarse del logro inmediato de los fines constitucionales. la Sala dispuso. será el siguiente: . Ocurre sin embargo que ninguna disposición legal establece el procedimiento aplicable a esa especial acción. por tanto.se desenvuelve. debido a que a ella corresponde con carácter vinculante la interpretación de la Constitución (artículo 335 ejusdem).que ―mientras la ley no regule y normalice los derechos cívicos con que el Estado Social de Derecho -según la vigente Constitución. son competentes para declarar y hacer efectivos estos derechos. se reconoció en esa decisión que ―. y así se declara.

contenida en el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil. la Sala Constitucional (Sentencia del 8 de diciembre de 2000. En ese sentido. mediante la publicación de un edicto. ha establecido respecto de este especial medio. que no se admitirá la promoción de pruebas documentales por parte del demandante.• Toda prueba documental que el demandante desee promover. que ―si lo que se pretende es enervar una lesión que provie ne de . constituye un abuso que enerva derechos constitucionales cuya protección puede ser solicitada por los usuarios a través de la acción de amparo constitucional. Acciones de amparo En lo relacionado con las acciones de amparo. De allí que. • Presentada la demanda. si bien dicho artículo establece que la Ley garantizará ta l derecho. incluso. pero cuando el abuso de ese derecho por parte de la Administración vacía de contenido un derecho humano fundamental o una garantía constitucional haciéndolo nugatorio (como ocurriría por ejemplo con el aumento unilateral desmedido y arbitrario de las tarifas del servicio). en el artículo 117 de la Constitución que concede el derecho a toda persona de disponer de servicios de calidad y de recibir de éstos un trato equitativo y digno. el ejercicio de un amparo protector de derechos e intereses difusos o colectivos por parte de la Defensoría del Pueblo. de ser el caso. o que no corresponde a una tarifa o suma razonable. Caso: Transporte Sicalpar) ha señalado que el sólo incumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas de la concesión no justifican una acción de amparo constitucional. 4. cabe destacar que aparte del amparo por violación de derechos fundamentales. así como de todo aquel que tenga interés. Así. Se deduce de esta disposición. el hecho de que no exista la misma no impide al afectado por la mala prestación de un servicio público o la abusiva conducta del concesionario pedir el restablecimiento de su situación jurídica por vía de amparo. a juicio de la Sala. así como del Fiscal General de la Repúblic a. salvo que se trate de documentos públicos. caso: Fernando Asenjo. Esta posición encuentra fundamento.2. se está en presencia de una violación directa de la Constitución que da pie al amparo y que en virtud de la prestación masiva de los servicios públicos permitiría. la Sala se pronunciara sobre su admisibilidad y ordenará la notificación del demandado. también se ha reconocido la posibilidad de ejercer acción de amparo frente a las lesiones sufridas por los usuarios de un servicio público derivadas de la ejecución del contrato de servicios. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. en sentencia del 19 de diciembre de 2003. las testimoniales a que hubiera lugar. Defensor del Pueblo. el cual ha debido promover también. Asimismo. o cuya recepción no puede ser demostrada. la suspensión o privación del servicio fundada en falta de pago por un servicio que no se recibió efectivamente. ha debido presentarse en el libelo de la demanda.

mientras la ley no lo atribuya a otro tribunal‖. No obstante. por lo que debe corresponder a esa Sala Constitucional el conocimiento de tales acciones. será competente esta Sala Constitucional (. ello constituye materia del dominio de lo constitucional y. de la jurisdicción constitucional que a ella exclusivamente le corresponde. Esta exclusividad de la jurisdicción constitucional para conocer de todos los asuntos sobre intereses difusos y colectivos ha sido ratificada por la Sala en decisiones de fecha 22 de agosto de 2001 (Caso: Asodeviprilara) y 19 de febrero de 2002 (Caso: Ministerio Público vs.. o se corrijan los defectos u omisiones de la solicitud . no resulta aplicable en tanto. también preclusivo. ni el contencioso administrativo. Tribunal competente En materia de competencia al igual que en las demandas por intereses difusos y colectivos. para lo cual se señalará un lapso. no está sujeto a término. hasta tanto no se dicte la legislación correspondiente. En consecuencia. Así lo estableció en el fallo del 30 de junio de 2000 (Caso: Dilia Parra Guillén). en su criterio.. esa Sala será la que ejerza el monopolio para tutelar la defensa de los intereses colectivos y difusos. ni la justicia ordinaria o especial son competentes. la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que ella es la competente para su conocimiento.violaciones a derechos y garantías constitucionales. con lo cual queda ratificado que. o puede ordenar de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 19 de la LOA. debe precisarse que la causal de admisibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 6 de la LOA.) hasta tanto no se haya dictado una ley procesal especial que regule estas acciones‖. al sostener que esa tutela le correspondía por cuanto. para declarar y hacer efectivos estos derechos salvo que la Ley disponga lo contrario. ya que ―estos derechos de defensa de la ciudadanía vienen a ser el desarrollo de valores básicos de la Constitución y del derecho positivo. a juicio de la Sala. relativa al consentimiento de la lesión constitucional por el transcurso de seis (06) meses contados a partir de la infracción. tanto la demanda por intereses colectivos y difusos e incluso la acción de amparo constitucional. la ad mitirá de ser el caso. la vía procedente es la acción de amparo para restablecer una situación jurídica ante esas infracciones‖. de conformidad con la jurisprudencia. Colegio de Médicos del Distrito Federal) al establecer que ―de las acciones que se ejerzan con ocasión de los derechos e intereses difusos o colectivos. por ende. Procedimiento • Presentada la acción. que se amplíen los hechos y las pruebas. el Tribunal que conozca de la solicitud de amparo. .

representará al consorcio. • Una vez concluido el debate oral o las pruebas. con inmediación del órgano en cumplimiento del requisito de la oralidad o podrá diferirse para el día inmediato p osterior. Dicha apelación se oirá en un sólo efecto a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que. Este Tribunal decidirá en un lapso no mayor de treinta (30) días. a menos que por el volumen de consultas a decidir se haga necesario prorrogar las decisiones conforma al orden de entrada de las consultas al Tribunal de la segunda instancia. El fallo lo comunicará el juez o el presidente del Tribunal colegiado.• La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la LOA. tenga una sola instancia. en cuyo caso expondrá de forma oral los términos del dispositivo del fallo. y ordenará. esto es. podrá inquirir sobre los hechos alegados. mientras que la sentencia se adaptará a lo previsto en el artículo 32 ejusdem. o Diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) horas. en la misma audiencia. La evacuación se realizará en ese mismo día. que la sentencia será consultada con el Tribunal Superior r espectivo. podrá apelarse dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo. dejando copia de la decisión para la ejecución inmediata. el cual deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia en la cual se dictó la decisión correspondiente. El dispositivo del fallo surtirá los efectos previstos en el artículo 29 de la LOA. o por así solicitarlo alguna de las partes o el Ministerio Público. cualquiera de los litis consortes que concurran a los actos. caso en el cual. . decretará cuáles son las pruebas admisibles y necesarias. la evacuación de aquellas que fueren admitidas. al cual se le remitirá inmediatamente el expediente. La falta de comparecencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento. a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público. en un lapso breve. por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso. deberá seguirse el procedimiento seguido en el artículo 35 de la LOA. es lo cierto que en caso de litis consorcios necesarios activos o pasivos. • Contra la decisión dictada en primera instancia. por excepción. • El órgano jurisdiccional. de conformidad con el principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la LOA. también en la misma audiencia. el juez o el Tribunal en el mismo día estudiará individualmente el expediente o deliberará (en los caso de los Tribunales colegiados) y podrá: o Decidir inmediatamente. La falta de decisión equivaldrá a una denegación de justicia. Sin embargo. pero la sentencia escrita la redactará el ponente o quien el Presidente del Tribunal Colegiado decida. De no apelarse. pero ser el fallo susceptible de consulta.

ante la Corte.1. Procedimiento La sentencia anulatoria de los actos de efectos generales en cuanto a que sus consecuencias tienen alcances absolutos. por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad. La omisión de este requisito no es causal de . en los cuales puede proceder la Sala Constitucional. Es decir. que sea afectada en sus derechos o intereses por ley. con indicación de la Sala a que corresponda conocer del asunto.CAPÍTULO II ACCIÓN DE NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS CON RANGO DE LEY POR RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Esta acción se encuentra consagrada en la Sección Segunda de De los juicios de nulidad de los actos de efectos generales del Capítulo II de los Procedimientos en Primera y Única Instancia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (LOCSJ). puede demandar la nulidad del mismo. quienes no participan en el juicio (efectos erga omnes). El procedimiento para la nulidad de los actos generales o de efectos generales. Contenido de la demanda La LOCSJ establece los requisitos especiales de las demandas de nulidad de los actos de efectos generales. que sólo a instancia de parte puede entrar a conocer el Tribunal Contencioso Administrativo. se tramitará: 1. El artículo 112 ejusdem reza lo siguiente: ―Toda persona natural o jurídica plenamente capaz.‖ 1. ordenanza u otro acto de efectos generales emanado de alguno de los cuerpos deliberantes nacionales. 1. de conformidad con el artículo 83.2. salvo lo previsto en las Disposiciones Transitorias de esta Ley. salvo en los casos de excepción previstos legalmente. Apertura del procedimiento Los juicios de nulidad de los actos de efectos generales se inician mediante la interposición del libelo de demanda de conformidad con los artículos 112 y 113 LOCSJ. requisitos de aplicación preferentes de conformidad con el artículo 81. pero resultan aplicables las exigencias que sobre la materia establece el artículo 340 CPC. reglamento. estadales o municipales o del Poder Ejecutivo Nacional. Entre los requisitos especiales. de conformidad con la norma que establece el impulso procesal en el artículo 82 de la ley Orgánica. las demandas o recursos se dirigen al Tribunal Supremo de Justicia. en el sentido de que la misma no sólo se benefician los recurrentes sino.

3. • Se requiere acompañar el escrito con un ejemplar o la copia del acto impugnado. Junto con dicho escrito el solicitante acompañará un ejemplar o copia del acto impugnado. Si la nulidad se concreta a determinados artículos. se dicta el auto en el cual se expresa que se admite . las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de derecho en que se funde la acción. • Los documentos que se quieran hacer valer en apoyo de la solicitud. el instrumento que acredite el carácter con que actúe. Este requisito formal es importante porque de conformidad con el ordinal 5° del artículo 84. así como la fecha y lugar de emisión. El artículo 113 de la Ley Orgánica señala un conjunto de requisitos especiales a indicar en el libelo. 1. y los documentos que quiera hacer valer en apoyo de su solicitud" De dicha norma. los que podrían catalogarse como los instrumentos en que se fundamenta la pretensión y que van a demostrar la admisibilidad del recurso. la demanda no se admitirá si no se acompaña con los documentos indispensables parar verificar si la acción es admisible. ordenanza. sino lo hace en nombre propio. Si se cumple con los requisitos de admisibilidad. acerca de la admisión o no del recurso interpuesto. reglamento. • Expresar qué clase de acto jurídico es el impugnado. Admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud El Juzgado de Sustanciación decidirá mediante auto expreso. a ellos se hará mención expresa en la solicitud indicándose respecto de cada uno la motivación pertinente. • El instrumento que acredita el carácter con el cual comparece. si se trata de ley.inadmisibilidad. se desprenden un conjunto de requisitos especiales. si quien comparece es un representante o apoderado debe acompañar el instrumento donde conste su representación o el mandato o poder. decreto o cualquier otro de los tipificados en el ordenamiento jurídico positivo. los cuales son: • Determinar con toda precisión el acto impugnado implica la identificación plena del órgano o funcionario de donde emana el acto impugnado. Es decir. de conformidad con el artículo 150 CPC. Es decir. dentro de los tres días de despacho siguientes a la recepción del expediente. si no lo hace en nombre propio. ya que cuando se incurren dicha omisión se remitirá a la Sala correspondiente. el cual establece: "En el libelo de demanda se indicará con toda precisión el acto impugnado. que el incumplimiento de tal requisito puede configurar una de las causales de inadmisibilidad. que previamente se han constatado. y también el órgano donde se publicó.

290 y 293 CPC. reforme o revoque la interlocutoria que decidió la inadmisibilidad dentro de los quinces días de despacho siguientes de conformidad con el artículo 97 LOCSJ. porque pone fin al proceso. el Juzgado de Sustanciación declara admisible a ambos efectos la apelación por tratarse de una interlocutoria con fuerza definitiva.4. de conformidad con la última parte del artículo 84. Las causales de inadmisibilidad Están contenidas en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. sin embargo. al comparecer el recurrido o su representante legal puede oponer en el lapso de comparecencia como defensas previas.en cuanto hay lugar a derecho. de conformidad con el artículo 115 LOCSJ. ésta debe interponerse por ante la Sala. • Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acció n es admis . Es decir. • Si fuere evidente la caducidad de la acción o del recurso intentado. los motivos de inadmisibilidad que considere que no apreció el Juzgado de Sustanciación para ser decidida en la sentencia definitiva de conformidad con el artículo 130 de la LOCSJ. • Cuando se acumulan acciones que se excluyan o cuyos procedimientos sean incompatibles. En relación a la existencia de recursos contra la decisión de admisibilidad nada dice la ley. abrirá una articulación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 386 CPC. confirme. los cuales se aplican supletoriamente y remite al Órgano colegiado para que éste. La declaratoria de inadmisibilidad puede ser apelada dentro de los cincos días de despacho siguientes al auto. que la decisión por la cual se declare inadmisible la demanda debe expresar las razones en las cuales fundamenta el Juzgado el auto respectivo. Ellas son: • Por disposición legal. • Si el conocimiento de la acción o el recurso competa a otr o Tribunal. de conformidad con la Ley. podrá ser recurrida dentro de los cinco días de despacho siguientes al auto respectivo. 1. En caso de declaratoria de inadmisibilidad el auto debe ser motivado. a menos que el Juzgado considere que debe resolver alguna previamente y si fuere necesario. En cuanto a la apelación del auto que declara la inadmisibilidad de la acción interpuesta. La decisión que declare inadmisible la demanda. en el primer día siguiente a haber precluído el lapso establecido. todo de conformidad a lo establecido en los artículos 288. Interpuesta la apelación. oída la apelación.

emplazamiento u orden de comparecencia. • Si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos o es de tal modo ininteligible o contradictoria que resulte imposible su tramitación. En la misma oportunidad. y en caso de no concurrir hay consecuencias procesales negativas por el compulsado. el tribunal podrá ordenar la citación de los interesados por medio de carteles. donde los derechos e intereses de los ciudadanos sea respetado. También se notificará al Procurador General de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República. Se trata de notificaciones que aunque se alude la citación por carteles a los interesados. En cambio. quien podrá consignar su conforme mientras no se dicte sentencia. cuyas funciones son principalmente controlar los excesos del poder y garantizar que el sistema democrático sea una forma de vida en sociedad con eficiencia y realidad concreta. a fin de informar que se admitió un recurso. para que comparezca todo el que se considere interesado como opositor o como coadyuvante de la demanda. Notificaciones Admitido el recurso de nulidad contra el acto de efectos generales deben. si éste no hubiese iniciado el juicio. Entre las primeras están las que se hacen al Presidente del cuerpo o funcionario que emitió el acto y las que se hacen al Fiscal General de la República.5. • 1.ible. cuando a su juicio fuere procedente". disponerse las notificaciones a que se haya lugar en la forma siguiente: Artículo 116. Entre las segundas. en el mismo auto de admisión. en ningún caso para que se hagan parte del proceso. en la notificación hay una participación. Por manifiesta falta de representación del actor. "En el auto de admisión se dispondrá notificar por oficio al Presidente del cuerpo o funcionario que haya dictado el acto y solicitar dictamen del Fiscal General de la República. por lo que esto tiene jerarquía constitucional y preeminencia en el orden . las que se le hacen al Procurador General de la República y el Defensor del Pueblo si considera el Juez que tiene implicaciones patrimoniales para la República y las citaciones a los interesados por carteles lo cual es un llamamiento universal. y es de tal naturaleza porque la citación conlleva un mandamiento. En cuanto a la figura del Defensor del pueblo hay que destacar que con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el mismo representa la institución del poder público más vinculante y próximo a los ciudadanos. Además de dicha norma se desprende que hay notificaciones obligato rias y facultativas.

se devolverán los autos a la Corte (hoy Tribunal) y este. En cuanto a las reglas relativas a los informes. se aplicarán dichas normas (art. La relación de la causa Los artículos 95 y 96 de la LOCSJ. se realizará el acto de informes o consignados los mismos. procede en el lapso de los tres días de despacho siguientes al auto respectivo. pudiendo el Tribunal o la Sala Constitucional prorrogar l a misma por treinta días de despacho. 95 y 96 sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63 de esta Ley" Designado el ponente. la primera de 15 días continuos a cuyo término y el primer día hábil y a la hora que fije el Tribunal. Terminado el lapso de sesenta días para sustanciar la causa en el Juzgado de Sustanciación. la cual consiste en el estudio individual o colectivo del expediente. se abre un lapso de 60 días continuos para que los interesados comparezcan. 1. tal como dispone el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. designará Ponente y se procederá de conformidad con lo establecido en los artículos 94.6. se devolverán los autos a la Sala para la designación del Ponente e inicio de la relación según lo dispuesto en el artículo 117. establecen las reglas relativas a los informes y señalan que éstos constituyen la última actuación de las partes en el litigio. La misma está dividida en dos etapas. es decir. En cuanto a los informes orales se debe notificar al Tribunal o a la Sala con anticipación. promuevan y evacuen las pruebas que crean pertinentes. 402 CPC). La LOCSJ no establece r ecursos sobre la decisión en cuanto a la admisión o negativa de pruebas por parte de los jueces contencioso administrativo de sustanciación. En cuanto al lapso para apelar de las decisiones del Juzgado de Sustanciación en materia de admisión o negativa de una prueba.interno. sin embargo.7. teniendo éstas la potestad de fijar día distinto al establecido para iniciarse la primera etapa de . segundo párrafo: "Artículo 117 (…) Vencido dicho término. de conformidad con la primera parte del artículo 117 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Comparecencias y pruebas Desde la admisión o de la publicación del cartel. que es un lapso al cual la doctrina ha denominado de Concentración Procesal. se iniciará la relación de la causa. de conformidad con el artículo 97 de la LOCSJ. como el artículo 88 remite supletoriamente al Código de Procedimiento Civil. en la audiencia siguiente al recibo del expediente. éstos se pueden consignar por escrito en la fecha fijada para que tenga lugar el acto o antes del mismo. empieza a correr la segunda etapa de la relación que tendrá veinte días de despacho. 1.

determinar cuál ha de predominar en base a los criterios hermenéuticos que utilice". se procederá a sentenciar de conformidad con el artículo 118. 1. resuelve la controversia que se suscita cuando dos disposiciones legales distintas intentan regular la misma situación de hecho. (Sentencia de la Corte en Pleno de la antigua Corte Suprema de Justicia. Al iniciarse el acto de informes orales. Esta norma atributiva de competencia contenida en el citado ordinal 6º del artículo 42 implica la facultad de este Alto Tribunal de determinar si existe contraste entre dos normas jurídicas en forma tal que la aplicación de una de ellas implique la violación de su sentido y alcance y. Concepto y generalidades La acción de colisión entre leyes básicamente consiste en la forma procesal mediante la cual. el Presidente del cuerpo indicará a las partes el tiempo de que disponen para informar y el de réplica y contrarréplica. de fecha 31 de . (omissis) El recurso alude a la situación en la cual dos disposiciones intenten regular el mismo supuesto en forma diferente con lo cual las mismas se encontrarían en conflicto. Acto Contenido de de la Informes sentencia Dentro de los treinta días siguientes a la conclusión de la relación.la relación.8. CAPÍTULO ACCIÓN DE COLISIÓN ENTRE DIVERSAS DISPOSICIONES III LEGALES 1. el órgano jurisdiccional. 1. anteriormente la Corte en Pleno y actualmente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.9. en el caso dado de que tal fuese la situación. lapso que se computa en días continuos de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 CPC. si hubiere lugar. En la sentencia. creando de esta manera un conflicto entre dichas disposiciones legales. La jurisprudencia del más alto Tribunal de la República ha expresado de manera pacífica a través del tiempo que el objeto de la acción de colisión entre leyes consiste en: "Que la Corte resuelva el conflicto planteado entre diversas disposiciones legales y que efectuado lo anterior. el órgano contencioso administrativo. de conformidad con el artículo 119 de la LOCSJ establecerá si procede la nulidad solicitada y los efectos temporales de la decisión... la Corte declare cuál ha de prevalecer. así como la sanción al recurrente si la acción fuere infundada o temeraria. pero en términos y con consecuencias diferentes.

por lo cual las mismas se encontrarían en conflicto. en el caso de que estime que se plantea una colisión entre las mismas. actos u omisiones de particulares.000. mediante la imposición de obligaciones de hacer o de no hacer.. órganos o instituciones públicas o privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos de los niños. en el recurso de colisión de leyes la función del órgano jurisdiccional se reduce concretamente a establecer una comparación de las normas legales sobre las cuales versa el recurso. procede a establecer una comparación de las normas legales sobre las cuales versa la acción propuesta y. la jurisprudencia d e la Sala Constitucional se ha expresado en los siguientes términos: "el recurso de colisión de normas se refiere a la situación en la cual dos disposiciones intentan regular el mismo supuesto en forma diferente. Definición La acción de protección es un recurso judicial contra hechos." De manera que el órgano jurisdiccional. declarar cuál debe prevalecer. en el caso de que éste órgano jurisdiccional estime que ésta se plantea entre ellas. recaída en el caso Brender. Instituciones legitimadas para intentar la ejercer la acción acción judicial judicial de de protección protección: Finalidad Pueden . NIÑAS Y ADOLESCENTES 1. 2. caso: Alí José Venturini). en la cual se expuso: ". Más recientemente. 3.. y.001. Caso Segundo José Gil Vargas y Gustavo Adolfo Parilli Mendoza) En similares términos se expresó dicha Sala en la sentencia de fecha 31 de Mayo de 2. CAPÍTULO IV ACCIÓN JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS O DIFUSOS DE NIÑOS. Niñas y Adolescentes haga cesar la amenaza u ordene la restitución del derecho."(Sentencia de fecha 11 de Junio de 2. en estos casos. niñas y adolescentes.Octubre de 1995. La acción de protección tiene como finalidad que el Tri bunal de Protección de Niños. deberá declarar cuál de ellas debe prevalecer.

por naturaleza. clases o categorías de personas. relacionadas con el asunto objeto de la acción judicial de protección. con por lo menos dos años de funcionamiento. que será conocido por el juez o jueza superior. CONCLUSIÓN Se entiende por intereses difusos los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos. las condiciones y el plazo para su cumplimiento. con toda claridad y precisión. 4. si éstos encuentran fundamento en lo pedido. constitutivos de la amenaza o la violación. del mismo . ligadas en virtud de la pretensión de goce. institución u órgano destinatario. legalmente constituidas. 5. En caso de manifiesta imposibilidad de cumplimiento directo e inmediato por la persona. en cuanto a integrantes de grupos. los estados y los municipios pueden intentar la acción judicial de protección. Las obligaciones impuestas deben ser de posible cumplimiento en atención a las funciones propias de la persona. Competencia Es competente para conocer la acción de protección el Tribunal de Protección de Niños. a todos. De forma tal que la satisfacción de fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo se extiende. La República. la decisión ordenará las medidas pertinentes para que la autoridad a quien competa. Niñas y Adolescentes del territorio donde tenga o haya tenido lugar el acto o la omisión. Contra la decisión del juez o jueza se admite recurso de apelación. Pueblo. par parte de cada una de ellas. Niñas y Adolescentes. a través del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Decisión La decisión que declare con lugar la acción de protección deberá indicar. c) El Consejo Nacional de Derechos y los Consejos Municipales de Derechos de Niños. d) Las organizaciones. de una misma prerrogativa. tome las providencias necesarias para que aquél pueda cumplir. entidad u órgano destinatario y de los medios con que cuente o pueda contar.a) b) La El Defensoría Ministerio del Público.

Módulo II: Los derechos económicos.) La protección de los intereses colectivos y difusos en el contencioso administrativo venezolano. R. y ESCALONA. I. puede causar pequeñas cantidades de daños a un amplio número de gente que no puede acceder a un litigio individualmente. Para la exigibilidad y defensa de estos intereses colectivos o difusos existen una serie de acciones reconocidas legalmente que consisten en la modificación de ciertos procesos ordinarios.com/?pag=7¬i=128 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. inherente en múltiples demandas individuales. e incluso contradictoria.f. con estas medidas se busca mejorar la eficiencia judicial: las acciones colectivas evitan la duplicación de la determinación de la situación fáctica y el análisis legal. Trabajo disponible en: http://www. En donde la alternativa de una acción colectiva es (―individualmente viable‖) el litigio repetitivo respecto de los mismos asunto s da lugar a una ineficiencia judicial. Caracas.L.modo que la lesión a cada uno afecta simultánea y globalmente a los integrantes del conjunto comunitario. R. . que en concreto ofrecen economía y eficiencia procesal. BIBLIOGRAFÍA GONZÁLEZ. 2. 3. las acciones de mercado. Al someter a los demandados al riesgo de una acción colectiva se puede esperar que su comportamiento sea modificado. BADELL MADRID. Caracas: Cooperativa Gráficas León 2021. (2009). Los objetivos fundamentales de estas acciones son los siguientes: 1. (s. Las acciones colectivas proporcionan un mayor acceso a la justicia. En segundo lugar. Es decir. y el riesgo de decis iones inconsistentes. sociales y culturales (DESC) desde una perspectiva de integridad. entre otras situaciones. la función preventiva de la ley (por ejemplo las normas de responsabilidad civil extracontractual) se pierde. El tercer objetivo es lograr una modificación en el comportamiento: en donde la producción. Gaceta Oficial N° 36.badellgrau.860 de 30 de diciembre del 1999. permitiendo que los costos del litigio sean divididos entre la totalidad del grupo. M. haciendo económicamente posible la persecución de pretensiones que de otra manera no serían tuteladas.

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