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Apunte Completo Derecho Civil I (2)

Apunte Completo Derecho Civil I (2)

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BOLILLA I Derecho en General ETIMOLOGÍA: la voz del dcho proviene del latín Directum cuya traducción es “sin inclinarse” o de Directus q significa “enderezar o alinear”, término q insita la nota d coacción. Los jurisconsultos Romanos designaban al dcho con la palabra IUS (voz latina) q deriva de IU (ligar o constreñir). CONCEPTO: CELSUS: es el arte de lo bueno y lo equitativo. Incorpora la idea de equidad y justicia dando un sentido idealista. DERECHO como sistema normativo de conducta. DERECHO es un conjunto de normas dictadas por la autoridad competente con arreglo de formalidades prescriptas. La ausencia del ordenamiento no significaría la inexistencia del dcho. Su mayor representante fue Kelsen quien definía la dcho como “el conjunto de normas reguladoras de la actividad social impuesta por los hombres investidos de la fuerza. COSSIO: representante de la corriente q sostiene al dcho como efectivamente realizado lo define como “Conducta humana en interferencia intersubjetiva” BORDA: lo define como el conjunto de normas de conducta humana obligatorias y conforme a la justicia. ABELENDA: adopta la teoría tridimensional del dcho y dice; “son las conductas o actividades sociales de los hombres en cuanto son o deben ser objeto de regulación de jurídica normativa en función de la justicia y desde luego la regulación de esa conducta en normas regulatorias, heterónomas, coercitivas, imperativas, atributivas y fundamentalmente justas.”

De este concepto se desprende:
a“conducta o actividad social de los hombres”: forma parte del contenido del dcho la conducta de los hombres en su vida en relación; se ocupa del hombre en el ejercicio d su libertad frente a sus semejantes. Todo esto constituye en contenido del dcho en su aspecto objetivo q no es más q la regulación normativa de ellas para distribuir posibilidades e imposibilidades y crear una sociedad ordenada con criterio de justicia. b“derecho como objeto de regulación jurídica en función de la justicia”: el dcho está inserto en el campo de la moral y la justicia es ingrediente necesario de sus manos x lo tanto, quien suma la tarea de regular jurídicamente los comportamientos humanos deben enunciar los juicios de valor para atribuir a cada tipo de conducta un contenido valioso/disvalioso. c“la regulación de la conducta en normas obligatorias, heterónomas, coercitivas, imperativas, atributiva y fundamentalmente justas”: las normas q no perciben el ideal de justicia no merecen el calificativo de jurídicas. FUENTES del Derecho BORDA: el propio, fundamento y origen de algo ETIMOLOGÍA: la palabra fuentes proviene del latín FONS y q significa manantial de agua q brota de la tierra, se usa tbn en sentido figurado para designar:. La expresión fuente del dcho se aplica a las normas o preceptos del dcho positivo del cual nacen derechos y obligaciones para las personas. En el ámbito jurídico, la expresión fuentes del derecho, con distintos sentidos metafóricos, se emplea para aludir: aA la esencia misma de la idea de derecho o al origen del ppio de el. bAl origen de las normas jurídicas que integran el dcho positivo. cAl fundamento o sustento de los dchos subjetivos, esto es para indicar aquello de donde surgen las facultades, poderes o prerrogativas en q se traducen los dchos. CLASIFICACIÓN: 1Formales: son los hechos sociales imperativos emanados de autoridades externas al intérprete. Tales son la CN, la ley, la costumbre, la tradición (jurisprudencia y doctrinas antiguas) y la autoridad (jurisprudencia y doctrina modernas) 2Científicas: son las q provee la propia materia u objeto material del dcho q es la conducta del hombre, leyes análogas, principios morales cristianos, derecho público y materia positiva de las cosas. FUENTES: 1CONSTITUCIÓN: es la primera fuente de dcho objetivo vigente en la sociedad jurídicamente organizada. Es la norma jurídica superior, fuente de todas las inferiores, en ella se encuentra su fundamento o la razón de última validez. Es el resultado del acto constituyente y esta colocada en la cúspide de la pirámide jurídica de normas y contiene los principales rectores de la organización política y jurídica del país. 2LEY: es toda norma jurídica, imperativa de carácter gral. Establecida por la autoridad investida de la necesaria potestad para imponerla como regla de conducta. 3COSTUMBRE: - LLAMBÍAS consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento x los miembros de una comunidad social, con la convicción de q responde a una necesidad jurídica. - Es la larga, constante y uniforme, aunque no metódica repetición de actos de convivencia social, q x virtud d su tan repetida práctica, adquieren el carácter de regla obligatoria con el consenso gral. De los individuos q la practican convencidos q su observancia responde a una necesidad e dcho.

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Elementos: La costumbre exige la presencia de dos elementos
1un elemento objetivo q esta dado por una serie de actos semejantes uniforme y constantemente repetidos: - uniformidad en el modo de realización - repetición constante de los actos q constituyen la práctica y no interrumpida por periodos en los q se realicen actos o conductas distintos. - Generalidad de la práctica, quiere decir q el uso debe estar extendido en la comunidad. - Duración de la práctica por un cierto tiempo. 2- y un elemento subjetivo o psicológico consistente en la convicción o creencia q tiene la comunidad de q tal el uso resulta jurídicamente obligatorio/necesario. Reforma art. 17 CC.: Nuestro CC en su art. 17 constituye el punto de referencia al tratar el tema del valor de la costumbre, ya q dicha disposición trató de excluir originariamente ese valor. En su anterior redacción decía: “las leyes no pueden ser derogadas en todo o en parte, sino por otras leyes. El uso de la costumbre, o práctica no pueden crear dchos., sino cuando las leyes se refieren a ellos” Con la sanción de la ley 17.711, las normas consetudinarias adquieren mayor importancia como fuentes de dcho, en su texto actual el art. 17 dice: “los usos y costumbres no pueden crear dchos sino cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente” 4- Jurisprudencia: es la fuente del dcho q resulta de la fuerza de combinación q emana de las decisiones judiciales concordantes sobre un mismo punto, emana de la actividad de los jueces, es decir, ella se forma solamente en caso de conflicto q deba dirimirse por la intervención estatal. 5- Doctrina: es el conjunto de teorías y estudios científicos referentes a la interpretación del dcho positivo para su justa aplicación. Su influencia como fuente es grande debido a q es invocada efectivamente por los jueces para fundar en ella la fuerza de convicción objetiva de sus fallos, pero tbn en cuanto a los legisladores, los cuales seinspiran en obras o proyectos de juristas. La doctrina es una imporante fuente mediata del dcho, su valor depende del prestigio y autoridad científica del jurista. 6- Otras fuentes: Dcho natural: ante un vacío del dcho positivo el juez puede encontrar la solución del caso en los grandes ppios del dcho natural. Ppios generales del dcho: son aquellos ppios superiores de justicia radicados fuera del dcho positivo q han recibido sanción humana universal, relacionados con el dcho natural. La Equidad: (Rivera) puede tener dos sentidos a) mitigación del rigor de la ley; b) adaptación de la ley a la circunstancia del caso concreto, d tal forma q esta resulte más justa de lo q resultaría. Según Savalier es el dcho natural interpretado objetivamente por el juez. Espíritu d la ley: en ausencia de un texto expreso q resuelva un caso concreto con claridad es posible solucionarlo de conformidad con el espíritu d la ley; por medio d este ha d entenderse el pensamiento intimo q la norma legal encierra y se identifica con la finalidad perseguida al ser sancionada. DERECHO OBJETIVO: Concepto: Es el conjunto de normas o reglas de conducta q prevee o describe comportamientos humanos imponiendo deberes o reconociendo facultades q solamente cuando se positivizan adquieren el carácter de heterónomas y coercibles si tienden a ser justas. OSORIO Es el conjunto de normas jurídicas que forman el ordenamiento vigente. CLASIFICACIÓN:  DCHO POSITIVO: se constituye por el conjunto de normas q integran los ordenamientos jurídicos de los estados; son siempre normas obligatorias y heterónomas q contienen preceptos imperativo-atributivos establecidos por la autoridad social en cada estado en los distintos momentos de la historia para satisfacer las necesidades de vida social dentro de un régimen de libertades ordenadas con criterio de justicia. Derivan d la voluntad d c/ pueblo y su obligatoriedad tiene 2 características: la vigencia y la eficacia. Ossorio: sistema de normas jurídicas q informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico.  DCHO NATURAL: OSSORIO: sistema de normas reguladoras de conducta humana justas eternas e inalienables. Existen 3 posiciones sobre lo q se entiende por dcho natural: 1- tradicional: el dcho natural es el conjunto de normas ininmputables hacia el cual deben orientarse las conciencias jurídicas. 2- Ideal contingente: lo concibe como ideal enteramente variable se transforma con las civilizaciones y necesidades. 3- Postura ecléctica: es una síntesis de las anteriores, el dcho natural evoca en el espíritu, no una realidad de los tiempos muy remotos o muy actuales, sino más bien un ideal a seguir, aparece como base y punto de dirección a los ojos del dcho positivo. Tiene elementos fijos y variables, estos últimos son la tendencia común de los países para las reformas de acuerdo a la época.

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Posición de la cátedra: es el conjunto d normas no escrita absoluta y esencialmente justas, se identifica con lo q Sto. Tomás llama ley natural y q constituye en su concepción cabalmente una participación de la criatura racional en la ley eterna e inmutable establecida x Dios, solamente por el enteramente conocida y q se encuentra integrado x elementos eternos e inmutables q son aquellos aspectos de la ley eterna claramente reveladora q c/ hombre o los diferentes pueblos en la búsqueda del orden social justo creen haber descubierto. Ramas: Entendido el dcho más como el conjunto d normas aplicadas coercitivamente x la autoridad pública es necesario agruparlas científicamente para realizar el estudio de las mismas, de allí surge la clasificación del dcho positivo. La más amplia clasificación opone al dcho público del dcho privado (remonta del dcho romano), la distinción se va a basaba en el interés protegido por el dcho: el público se refería al estado y la cosa pública mientras q el privado tomaba en cuenta lo pertinente a la utilidad de los particulares. Otros criterios: a) teoría de la naturaleza de la relación jurídica regulada: según esta postura el dcho público sería un dcho de subordinación, caracterizado por la desigualdad de los 2 términos de la relación jurídica: el Estado x un lado y los individuos particulares x otro, la justicia toma la forma distributiva. El dcho privado sería un dcho de coordinación, en el cual los sujetos están ubicado en un plano de igualdad, la justicia toma forma de conmutativa. Borda y LLambías han considerado esta tesis como insuficiente x cuanto en las relaciones q se establecen en el ámbito del dcho público existen supuestos de coordinación e igualdad: relación entre Estado-provincias-municipios. b) Teorías de los intereses en juego: esta tesis romanista manifiesta q la distinción se halla en el interés: si lo q predomina en la Norma jurídica es el interés gral. es dcho público, y si lo q prima es el interés de los particulares es dcho privado.Este criterio debe rechazarse por impreciso y estéril. Es poco menos q imposible delimitar la línea q separa al interés público del privado. La mayoría de las leyes del dcho privado, como las de la propiedad, flia o comercio se dictan teniendo en cuenta intereses grales.; a la inversa, numerosas normas de dcho público, como la protección de la CN a la libertad, honor, y vida, tienden primordialmente al amparo de interese individuales. c) Teoría de los sujetos: debe buscarse la distinción en el sujeto de la relación: si interviene el estado como poder público estamos en presencia de una norma de dcho publico. Si intervienen solo los particulares o el estado en su carácter de simple persona jurídica se tarta de dcho privado. d) Teoría negatoria: finalmente hay autores q niegan el carácter científico de la distinción. P/ llambías el punto de vista verdadero recoge las dos tendencias últimamente expuestas. La oposición entres dcho público y privado no responde a una diversidad esencial pues el concepto de dcho es uno solo. Pero la diferencia sobre la base de la calidad de los sujetos es útil p/ un ordenado conocimiento de las inst. jurídicas. La división solo tiene un sentido pragmático y didáctica. e) Abelenda: considera como más acertada la teoría de los sujetos ya q la práctica demuestra las dificultades de las anteriores. Aún así la cátedra se adhiere a considerar la división por cuestiones didácticas.

Ppales divisiones del derecho público:
a) Dcho Constitucional: organiza los poderes, atribuciones y deberes del estado, en si mismo y en su relación con los gobernados b) Derecho Administrativo: organiza el funcionamiento de la administración pública. c) Derecho penal. Determina la represión de lo hechos q ponen en peligro la digna subsistencia de la sociedad. d) Derecho internacional público: rige las relaciones d lo estados extranjeros entre si e) Derecho eclesiástico: es el conjunto de normas q regula la relación de la iglesia católica con el estado.

Divisiones del derecho privado:
aderecho civil: es tronco común, es el fondo residual subsistente después de los diversos desmembramientos ocurridos en el curso de la historia. bDerecho comercial: rige las relaciones de los comerciantes y determina las consecuencias de los actos de comercio cDerecho del trabajo: rige las relaciones entre patrón y obrero dLegislación rural: rige las relaciones de vecindad rural y resuelve dificultades provenientes de la explotación agrícola-ganadera. eDerecho de navegación: rige las relaciones jurídicas derivadas de la navegación.

Ramas que no tiene ubicación precisa:
aprocesal: según borda es público el procedimiento penal y administrativo (puesto q su objeto es el funcionamiento de servicios públicos) y es privado el procedimiento civil, comercial y laboral xq su objeto es hacer efectivo los dchos q las leyes conceden a los particulares y q regulan las controversias de los particulares entre sí.

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bTambién podemos encontrar dentro de esta categoría al dcho de minería y al dcho internacional privado ya q no han sido no han sido ubicados con precisión puesto q en la doctrina no existen criterios uniformes.

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Etimología: la palabra civil proviene del latín civile. En roma se distinguía el “jus naturale” q era común a todos los hombres sin distinción de nacionalidad y el “jus civile” q era el dcho propio de los ciudadanos romanos. El dcho civil se refería al dcho vigente en roma y comprendía normas de dcho público y privado. Concepto: es el dcho q rige al hombre como tal sin consideraciones de sus actividades o profesiones particulares q reglan las relaciones con sus semejantes y con el estado, cuando este actúa en su carecer de simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humano. Materias que reglamentan su forma o contenido: el dominio de aplicación del dcho civil se ejerce a través de 4 inst. fundamentales (complejo orgánico de disposiciones de dcho) a- personalidad: el dcho de la personalidad considera a la persona en si misma y organiza su desenvolvimiento en la sociedad, estableciendo las condiciones bajo las cuales el ser humano o los nucleamientos de los hombres son considerados sujetos de dcho: 1existencia e individualización de las personas físicas 2capacidad de las personas físicas y sus variaciones 3existencia, individualización y capacidad de las personas morales. b- Familia: rige la organización de la sociedad primaria en q el hombre nace, se desenvuelve y define dentro de la comunidad fliar el estado de cada uno de sus miembros. c- Patrimonio: rige las relaciones derivadas de la apropiación de la riqueza y del aprovechamiento de los servicios, se dividen en: 1dchos reales 2dchos de las obligaciones o personales 3dchos intelectuales. d- herencia: rige las trasmisiones de bienes “mortis causa”: sucesión ab-intestato, testamentaria, legados, legítima. Dcho subjetivo Concepto: designa una facultad, poder o prerrogativa, atribuida al sujeto aludido en la norma jurídica, quien en virtud de ello puede orientar su conducta en determinado sentido, a saber, el señalado por ella. Es la facultad de proceder ante los semejantes de la manera permitida o indicada en la norma y de exigir de otros u de otros sujetos una conducta correlativa adecuada a ella. Diferentes doctrinas: a- doctrina de la voluntad (Savigny): sostiene q el dcho subjetivo es un poder atribuido x el ordenamiento jurídico a una voluntad- esto tendría dos significaos: 1- representa tener dcho a un cierto comportamiento, acto u omisión x parte de todas las personas o d una persona frente al titular. La ley dicta una norma de conducta q pone a disposición de aquel en cuyo favor se ha dictado dejando al beneficiario la facultad de hacer uso o no d la norma. 2- La voluntad juega el rol de decisiva p/ la creación de ciertos dchos o p/ su suspensión o modificación, así el propietario tiene dcho d vender o alquilar, y el acreedor tiene dcho d sacar su crédito. D este modo la voluntad es la q produce los efectos previstos en las normas jurídicas. b- Doctrina del interés: (Ihering) critica la anterior y desarrolla la idea de q el dcho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Los elementos q constituyen los ppios son: 1- Sustancial: en el q reside el fin práctico de dcho y q es la utilidad, la ventaja, la ganancia asegurada por el dcho. 2- Formal: es el fin únicamente como medio, a saber la protección del dcho, la acción judicial. El interés es lo q constituye el ppio de dcho al q se une la acción judicial. c- Doctrinas mixtas: manifiesta q los elementos de la voluntad y el interés no se contraponen, sino complementan. Se sostiene q generalmente el dcho subjetivo es el poder atribuido a la voluntad p/ la satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. La doctrina nacional toma como aceptado este criterio. d- Abelenda: El dcho subjetivo es la facultad, poder o prerrogativa p/ satisfacer intereses humanos q el dcho objetivo reconoce y protege, a quien realmente posee una voluntad, o a quien una abstracción, intelectivamente, atribuye una voluntad ajena, esto es, al sujeto jurídico o persona, q en virtud de tal prerrogativa puede, x si o x otro, hacer u omitir legalmente algo y exigir de otro u otros sujetos jurídicos un determinado comportamiento, siempre de acuerdo con las prescripciones de las normas jurídicas y respecto d la regla moral, y de los pilares en los q se asienta el orden jurídico.

Clasificación
1. Absoluto: es aquel que a favor de su titular impone a los demás una sujeción genérica de no perturbar ni violar ese dcho. Alude a los sujetos frente a los cuales pueden hacerse valer (personalidad, familia, reales). Relativos: pueden hacerse valer frente a un sujeto determinado

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2. Patrimoniales: tutela directamente intereses económicos valorables en dinero. No patrimoniales: actúan preferentemente en relación a intereses del orden moral (dcho. De flia y de personalidad) 3. Transmisibles: dchos patrimoniales son por regla gral transmisibles. Intransmisibles: son aquellos inalienables, no pueden ser sujeto de actos de disposición, y por lo tanto no pueden ser trasmitidos a 3eros (personales) 4. Accesorios: son aquellos que tienen su vida vinculada a otros (principales) y que se transmite conjuntamente con ellos. Principales: hipoteca, prenda, fianza, etc. 5. Subdivisión de los patrimoniales: - Reales: son aquellas situaciones jurídicas que reflejan el modo de estar de las personas con relación a las cosas (art. 2503) - Créditos u obligaciones (personales): son los que imponen al sujeto pasivo (deudor) dar, hacer, no hacer algo a favor del sujeto activo (acreedor). - Intelectuales: se ejercen sobre las obras de la inteligencia y el espíritu. 6. Subdivisiones de los extrapatrimoniales: a) De la personalidad: se refieren al reconocimiento y respeto de la personalidad humana y su dignidad propia en el doble aspecto: corporal e individual (dignidad, honor, intimidad, etc.), son absolutos, no disponibles y no transmisibles. b) Personales familiares: son aquellos que tiene el sujeto en virtud de la posición que ocupa en la flia. Carecen de contenido patrimonial, son intransmisibles (dcho y obligaciones que emanan de la patria potestad, tutela, curatela, obligaciones esposa/esposo) c) de cooperación: autoriza formar la voluntad y tomar parte en la actividad de sociedades, asociaciones, corporaciones, derivado de la posición de socio o miembro. Código Civil Argentino Codificación: Concepto: Es el último escaño en la evolucion de la presentación d las leyes civiles. Es q en realidad el código es una única ley q se caracteriza por la unidad de sanción y publicación, la homogeneidad de contenido, la exclusividad y la sistematización. Caracteres: a) Unicidad: Trata de un cuerpo único, sancionado, publicado y declarado obligatorio por el Estado en un solo momento donde están todas las normas concernientes a la rama del derecho a la cual el se destina. b) Homogeneidad: Esta se desprende de q se tarta de una ley sobre una sola materia c) Exclusividad: deviene d q en principio no hay normas d esa materia fuera del código. Esto esta manifestado por ej. en el art 22 de C.C. “lo q no esta dicho explicita o implícitamente en ningún art. de este código, no puede tener fuerza de ley en dcho civil aunq anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley gral, sea por una ley especial. d) Sistematización: es su ppal característica, ya q las materias tienen una exposición ordenada y coherente, conforme a un método q por ello reviste especial importancia en la tarea codificadora. e) Ventajas de la Codificación: esta se presenta como un avance en la exposición de las normas, puesto q facilita enormemente su conocimiento, interpretación, aplicación enseñanza. Normalmente evita dudas acerca de la vigencia de algunos textos en determinadas materias, contribuyendo a la seguridad jurídica. Aun asi hoy asistimos a una decadencia de la codificación, como consecuencia de la inflación legislativa vinculada a la creciente complejidad de las relaciones sociales. Reseña Histórica La legislación civil a partir de 1810: a) Vigencia del dcho Hispánico: al producirse la rev. De mayo se encuentran vigentes las leyes q la metrópoli había sancionado para las indias, y otros textos q no tenían sanción oficial pero se aplicaban efectivamente (7 partidas). Las inst. judiciales eran impuestas por España. Esto generaba grandes problemas, nunca se sabía cuales eran aplicables y en ocasiones se exigía la prueba efectiva del uso. Las partidas eran de aplicación posterior a otros 8 textos, pero lo cierto es q nuestro virreinato tenía gran influencia en la resolución de pleitos. b) Emancipación Nacional. Derecho patrio: Esa legislación devino incompatible con la emancipación. A partir de 1810 los sucesivos gobiernos van dictando leyes aisladas, algunas de ellas son verdaderamente revolucionarias pero todas incoherentes. Por ej. la Asamblea del año XIII suprimió el mayorazgo, la esclavitud a futuro, las encomiendas, etc. Ello importó un paso fundamental dentro de la igualdad conformando un verdadero estatuto republicano de la flia, de la sucesión y de los dchos reales. Una ley del 20 de marzo de 1833 autoriza al gob. A dar dispensas para contraer matrimonio entre distintos cultos. Las cuestiones relativas al matrimonio, divorcio y nulidad fueron excluidas de la jurisdicción eclesiástica y se creo el ministerio de menores. Leyes especiales dictadas por las prov. Admitieron la emancipación. Se mejoró el status sucesorio del conyugue y se dictaron leyes relativas al estado civil. Por lo tanto en la época de la sanción del código estaban en vigor textos hispánicos y la dispersa legislación provincial.

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Monitor. d fondo. La pobreza. Cursó sus estudios en el colegio Monserrat de Córdoba. Lo cierto es q el cod. Dps de Caseros ya no dejó de ocupar un lugar de primerísima fila en la conducción politica del país. Ortolo y sobretodo Savigny. En 1842 se embarcó hacia Montevideo. impugno el acuerdo de San Nicolás. d) El cód. Representó a San Luis en Congreso Gral Constituyente de 1824 se destacó su capacidad y espíritu de trabajo. El Codificador: Veléz Sarfield Nació en Amboy Córdoba 18/02/1800. en aquella época empezó su renombre como abogado y jurista. Por otro lado Vélez fue un eximio conocedor de las partidas. de 1854 encarga al PE el nombramiento de una comisión codificadora. y su parentesco con el gob. mayores referencias parecían superfluas e innecesarias. Reinstalado en Bs. La muerte de sus protectores y su simpatía por los unitarios lo hicieron sospechoso. del cod. se proced. Para poder ejercer como abogado debió realizar dos años de práctica forense.As: Estando Bs.) En menos de un año prepararon el trabajo q fue presentado en Abril de 1857. patria en la materia. Fundo y dirigió “el Nacional”. El codificador tuvo en cuenta el dcho vigente. este fue sancionado como cod. comercial. negoció los tratados de convivencia con la Confederación. El cod.Derecho Civil 1 c) Organización nacional: Urquiza como director provisorio dictó en el 1852 un decreto mediante el cual se organizaba una comisión dividida en 4 secciones. De 1853 establecía en su art. el cod. Mackledey. Hace referencia frecuentemente en sus notas. De comercio ya estaba hecho y por ley de agosto de 1862 se lo convierte en cod. En dic 1822 tomo posesión de estrados. Su versación en economía política le valió ser designado prof. A los 18 se recibió en bachiller en arte y a los 20 de bachiller en leyes. Jurídicas. comercial. As. La Const. Siempre ambiciono actuar en Bs. d San Luis (stos Ortiz) le facilitó el camino. De comercio del estado de Bs . Copia sus estructuras básicas y reflejan el espíritu romano con más fidelidad q los cod. 67 (atribuciones del Congreso) el dictado de los cod.As. Vélez se desempeño como hombre de Consejo: Fue ministro de gob y RREE de Obligado y Alsina. Mitre por Decreto 20/10/64 designó a Vélez Sárfield para q presida la comisión encargada de la redacción del cod. Esta tarea no tuvo siquiera ppio de ejecución. para dictar los código civ. Cujas. si bien solo 145 han sido copiados. b) Dcho Vigente: Comprende Legislación Española. y a los estudiosos Maynz. Producida la segregación de Bs. En 1862 fue elegido Senador Nac. e) La ley 36 y el decreto del 20 de octubre de 1864: A pedido del Dip.. cuyas costumbres Vélez conocía y respetó. Francés han sido reproducido por Vélez. se dedicó al estudio del dcho. continuó la tradic. 67 de la C. europeos. Voto a favor de la CN de 1826 (unitaria) y fue el encargado de llevar el texto a las prov. José María Cabral se sancionó en junio de 1863 la ley 36 por la q se autorizaba al Pe nombrar a las comisiones q redactarían los proyectos de los cod. del q pudo emerger x su amistad con Quiroga de quien fue abogado y consejero. de comercio del estado de Bs. y el foráneo le sirvió para perfeccionar nuestras inst. Dps de la batalla de Cepeda fue miembro de la convención prov. gracias a su prestigioso estudio en Bs. en lo único q innovo es en la técnica legislativa. Indiano y Patrio. Civ. Miembro de la legislatura porteña. de esa mat. civ. La ley nº 12 del 30 de nov. en el 59. D CUYO y presentarlo a Facundo Quiroga quien lo rechazó. c) El Cod. respetando la tradic. La caída de Rivadavia y la Federación lo relegaron a un 2do plano. As. luego es ministro de Hacienda de Mitre y del Interior de Sarmiento.N de 1860 el congreso sancionó los cod. Heignesio. pero no p/ sustituirlas por otras extrañas a nuestra sociedad. civ. Concretamente se advierte a través de los romanistas a quienes admiraba Veléz: Vinnio. de la nación. las obligaciones en gral. FUENTES a) Dcho Romano: Fuente indirecta ya q nada esta extraído exactamente de ningún jurisconsulto romano. Años estuvo Vélez alejado de la política por sus vinculaciones con el bando vencido. civil. Vélez Sarfield (ministro de Gob. este ultimo es el más citado en especial con respecto a las pers. As. la amargura y el destierro lo mueven a gestionar el perdón de Rosas q consiguió en 1846. erigida luego de aquella batalla. As. Sesecionada se le encargo a Eduardo Acevedo la redacción de un código de comercio con la ayuda de D. Sin embargo según Borda se exagera 6 . penal de minería y ordenanzas militares. obtiene la devolución de sus bienes y logra la estimación de Rosas y Manuelita quienes le encargan algunos dictámenes de suma importancia. q observo y modificó la CN de 1853. Se convirtió en un erudito y en un sabio jurisconsulto. As. Unificado el estado nacional y bajo el imperio del art. penal y d minería. pero esta fue postergada sine die. Entre tanto en 1864 había recibido el encargo del Cod. asesor de gob reorganizó y dirigió el bco prov de bs as. Murió el 30/03/1875. penal y de proced. dominio y posesión y adopción del ppio de domicilio aplicado al estado y la capacidad. Siendo el dcho patrio vigente y conocido. de Napoleón y sus comentaristas: Según Segovia la mitad de los art. Se reserva a las prov. Dcho Hispánico. Jurídica del país. en la UBA.

Disposiciones comunes I sección: sujeciones II sección: privilegios III Sección: prescripción Leyes Modificatorias y Complementarias del Código Civil a) Ley de Matrimonio Civil nº 2393 . d) Ley de Propiedad Horizontal nº 13512 – 30/09/1948: el codificador había prohibido la división horizontal d la propiedad (art 2617). cuenta con notas referentes a como debe interpretarse las dif disposiciones. Método I Título preliminar: De las leyes II Título Preliminar: de los modos de contar los intervalos del dcho Libro I: de las personas I sección: de las personas en gral. Esta ley a su vez fue modificada en 1968 x ley 17711 y sustituida x ley 23515 de 1987. f) Dcho canónico: tuvo influencia particularmente en materia de dcho de flia y matrimonio. actualmente todos los hijos son iguales ante la ley (ley nº 23264). Civiles I sección: Obligaciones II sección: Hechos y actos jurídicos III: sección: contratos Libro III: de los dchos reales Libro IV: de los dchos reales y personales. Introdujo el divorcio vincular. Al del estado de Louisiana. el italiano. c) Ley de Adopción nº 13252: la adopción no había sido incluida en nuestro código hasta la sanción d esta ley. q es una disquisición jurídica pura. II sección: de los dchos personales en las relac de flia Libro II: de los dchos personales en las relac. Troplong (sucesión testamentaria y dcho reales) Demolombe. Imposibilita la celebración del matrimonio a los no católicos. g) Ley sobre Catastro y Prescripción de Inmuebles nº 14159 – 03/10/1952: normas sobre catastro y reglamentó como juicios contenciosos el procedimiento d adquisición d inmuebles x prescripción. q fue sustituida x ley 19134. hasta hoy vigente. Sigue hoy vigente con modificaciones q introdujo la ley nº 23266. (ley nº 2393). Este clasifico y sistematizó este material conforme al método q expone en su introducción. Poseía un gran rigor lógico lo q llevó al autor a crear divisiones de cada tema. entre los autores destaca a Goyena (proyecto CC para España). e) Ley de venta d inmuebles fraccionados y a plazo nº 14005 – 30/09/1950: reguló la venta d plazos d lotes d terrenos. luego suspendido por decretoley 4070/56 y luego sustituido x ley nº 23515. d) La obra de Freitas: Freitas era un eminente jurista brasileño a quien se le encargó la org. son: Aubry y Rau.q nuevamente reglamentó esa forma d disolución d matrimonio. pero quedo inconcluso al llegar a las sucesiones debido a la renuncia de Freitas. 7 . e) Otras fuentes: Borda cita como otras fuentes a: Cod. francés pues este a su vez posee influencia romanista.12/11/1888: sustituyó el régimen matrimonial del código civil por medio del cual se permitía a los no católicos celebrar matrimonio. al de los estados Sardos. j) Ley d Registro d la Propiedad del Automotor (decreto ley nº 6582/58): crea registro nacional d la propiedad del automotor y modifica sustancialmente el régimen dominial d esas cosas al obligar el registro d los negocios jurídicos d la propiedad y declarar q el propietario es quien tiene inscripto a su nombre el vehículo. el esbozo era un anteproyecto. De la legislación portuguesa. el austriaco y el ruso. el prusiano. h) Ley de Régimen d Menores y d la Familia nº 14394 – 30/12/1954: Reforma en cuanto a capacidad para celebrar matrimonio. Civ de Chile elaborado por Bello q Vélez juzga muy superior. Los comentaristas más destacados de este cod. i) Ley de Nombre nº 18248. Chabot. f) Ley sobre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio nº 14367 – 11/10/1954: introdujo sustanciales reformas al régimen del derecho d familia. el sajón. b) Ley de Derechos civiles d la mujer nº 11357 – 14/09/1926: amplió considerablemente la capacidad civil d la mujer casada. Vélez adoptó el matrimonio canónico como el único válido. Incorporó el bien d familia inejecutable x deudas posteriores a la constitución como tal. Se encuentra vigente en lo sustancial. y Zachariae. tbn poseía gran precisión conceptual. simple ausencia y presunción d fallecimiento. ello motivo q años dps se sancionaría la ley de matrimonio civ. La influencia mayor del cod. es sumamente original. esto fue derogado por esta ley. francés se produjo en la técnica jurídica.Derecho Civil 1 la influencia del cod. suprimía parcialmente las distinciones entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. a Story y Foelix (problemas de dcho inter priv) a Serrigny (sobre dcho adm) y a muchos más.

familia. Rige a partir del 01/07/1968.con lo q se protege a los cónyuges d las enajenaciones inconsultas. en particular los contratos. 1071). 8 . 1085). 1276 y 1277). l) se mejora la situación d la mujer casada. arts. donde trata de las personas. k) Abreviación d los plazos excesivamente prolongados d prescripción. 3581. derechos reales e intelectuales. 954). obligaciones. bienes. Se destacaron: a) admisión d la teoría del abuso del derecho (art. incluye un Libro Primero que contiene una parte general. Libro IV. 3573. Hubo un cambio d filosofía liberal individualista y positivista por otra d contenido más social. 48) q) Introducción en nuestro derecho positivo d la institución d la inhabilitación. 45. El nuevo texto suprime esas potestades inicuas y prescribe q debe hacerse un ejercicio regular d la propiedad (limitación del carácter absoluto del dominio. y se ha hecho más estrecha y vital la sociedad conyugal.3585 y 3586). prescripción y registros. el vicio d lesión (art. con lo q modifica sustancialmente la ubicación d esta materia. 3576 bis. la teoría d la imprevisión y el principio d la buena fe como regla d interpretación d los contratos (art. pues siguiendo los códigos alemán y brasileño. atribuía al dueño poderes omnímodos. El Libro Cuarto d los derechos reales y el Libro Quinto d sucesiones. El Libro Tercero d las obligaciones y sus fuentes. poniéndola en pie d completa igualdad con el marido. inclusive los d degradar y destruir la propiedad. r) Reforma d algunas disposiciones sobre tutela y curatela y admisión d la astreintes Art 66b bis s) La reparación amplia del daño moral y la responsabilidad civil contractual Art 522 y extracontractual 1078 t) Inscripción registral como forma d publicidad para la transmisión d derechos reales sobre inmuebles Art 2505 u) Se presume la aceptación d la herencia bajo beneficio d inventario Art 3. Ley N 17711 – Reforma de 1968 Sancionada el 22/04/1968. y encargó a Lafaille y Tobal la redacción definitiva. los hechos jurídicos y el ejercicio los derechos.363 v) Nuevas reglas d colación (art 3477) y sobre orden hereditario (art 3569 bis. h) Admisión d la mora automática d las obligaciones a plazo (art 509) i) Introducción del pacto comisorio tácito en los contratos (art 1204) j) Admisión del divorcio x mutuo consentimiento (art 67 bis. ley d matrimonio civil). m) Acentuación d la seguridad jurídica protegiendo a los terceros adquirientes d buena fe y a título oneroso (art 1051) y a quienes han adquirido un inmueble x boleto d compraventa (art. donde nunca fue considerado. Libro II. preocupado d una justicia más auténtica. Se reformaron cerca d 200 artículos. normas d derecho internacional privado y cómputo d plazos. b) La muy importante reforma del artículo 2513. Es una obra moderna ajustada a un excelente método: título preliminar con 3 capítulos con disposiciones generales. 46. mas humano. Libro I. sucesiones: trata d la herencia.  Anteproyecto d 1954: Es obra del Instituto d Derecho Civil d la Dirección d Institutos Jurídicos dependiente del Ministerio d Justicia. inconvenientes o fraudulentas del cónyuge administrador. parte gral: persona.  Proyecto d 1936: Bibiloni falleció poco después de entregar su trabajo a la Comisión Reformadora que lo había nombrado. 1198). en el Libro Segundo (parte especial) trata del derecho d familia. Libro II. ésta juzgó que era necesaria una revisión general del mismo. pero su importancia no radica en la cantidad sino en el cambio d orientación q se refleja en algunas d las instituciones incorporadas.la Secretaría d Estado d justicia designó una comisión q debía estudiar la reforma del Código Civil. n) Modifica el sistema d los efectos d la ley con relación al tiempo (art 3) o) Reconocimiento d la costumbre como fuente del derecho (art 17) p) Nueva regulación d la persona jurídica (art 33. Esta obra tuvo gran mérito. Luego. 3576. -Antecedentes: poco después d producida la revolución de 1966. q siguiendo las ideas del liberalismo manchesteriano. 3571. que comprende normas aplicables a toda relación jurídica. al exigir el consentimiento del cónyuge para disponer d los más importantes bienes del matrimonio (art. 2512-2513 c) La Modernización ha resultado no solo del cambio filosófico sino tbn d haberle impreso la dinámica apropiada a nuestro tiempo. d) Mayoría d edad los 21 años art 126 e) Ampliación d la capacidad d los menores d 18 art 128 f) Admisión d la emancipación dativa al lado d la derivada del matrimonio y se aumenta el ámbito d su capacidad (art 131) g) Introducción d la teoría del riesgo creado en materia d ilícitos (art 1113). Libro V. hechos y actos jurídicos y tutela d los derechos. Llambías fue el verdadero impulsor d este anteproyectos. El 01/10/1936 el proyecto fue elevado al Poder Ejecutivo y este lo envió al Congreso.Derecho Civil 1 Proyectos d Reforma Integral  Anteproyecto d Bibilioni: se hizo sobre un método moderno.

en consecuencia el tema se relaciona con la sanción y la promulgación d la ley. las leyes dictadas x el Congreso Nacional y x las Legislaturas Provinciales. tales como la patria potestad o los poderes convencionales.  Justicia: el concepto d justicia se vincula a la igualdad. Naturaleza: Origen Público. Responden a este concepto: la CN y las Constituciones provinciales. por ejemplo: un contrato que produce efectos inmediatos. Otras veces. las individuales. justo. pero son únicamente formales las que se refieren a asuntos concretos del gob. es lo q dispone el artículo 1º del CC. Ley en sentido material: Es la norma escrita sancionada por la autoridad pública competente. la ley es también una norma jurídica cuando tiene un contenido jurídico y es sancionado por el Estado. o como se dice en doctrina. la ley debe tener un tratamiento igualitario para situaciones semejantes. Efectos d la Ley con Relación al Tiempo Fecha d Entrada en Vigencia Art 2 CC reformado x ley 16504 dice: “las leyes no son obligatorias sino dps d su publicación. ejercido en forma legítima. la indemnización d los daños y perjuicios ocasionados a 3ros. De ahí que sea necesario distinguir el sentido amplio y el restringido. que tiene un elemento material que se traduce en la norma general. los reglamentos d la corte suprema. sean ciudadanos o extranjeros. si estatuyen normas generales. la urgencia d la media puede mover al legislador a prescindir del plazo d8 dias para los departamentos d campaña. Pero si esto es así. ley es toda norma jurídica imperativa de carácter general.  Generalidad: se trata d una norma dictada con carácter general y no con relación a cierta persona en particular. Hace referencia a q se establece para un nro indeterminado d personas o d hechos. cuando señala q las leyes son obligatorias para todos los q habiten el territorio d la república. ley en sentido material y ley en sentido formal. Caracteres  Obligatoriedad: es la esencia d la ley para asegurar su cumplimiento y real vigencia. es decir la supremacía constitucional. 9 . el tema sobre el que lo que versa. es la norma en sentido general. x ej. Es el carácter imperativo d la ley. que no específicamente pueden ser establecidas por el Estado. obliga a todos. general y abstracta. establecida por la autoridad social investida de la necesaria potestad para imponerla como regla de conducta obligatoria. domiciliados o transeúntes. Las normas jurídicas pueden ser distintas disposiciones. BOLILLA 2 Teoría general de la Ley Concepto Suárez: “Es el precepto común. etc. estable. pero si q su aplicabilidad a los sujetos contemplados sea indefinida. q no se agote en un caso. Puede ocurrir q la trascendencia d la reforma legislativa imponga un plazo mayor q el fijado en el artículo 2. serán obligatorias dps d los 8 días siguientes a los d su publicación oficial”. Justo se refiere a la igualdad d tratamiento d situaciones iguales. los edictos d la policía. En sentido amplio. en el lenguaje jurídico con la expresión ley se alude a la que emana del proceso legislativo cumplido de acuerdo con los preceptos de la Constitución Nacional relativos a la "Formación y sanción de las leyes". Estas leyes reciben un nro q las identifica y según su contenido serán al mismo tiempo o no leyes materiales. y acordadas d las cámaras d apelaciones cuando establecen normas generales. sanción q en el orden civil puede ser la nulidad del acto. Ley en Sentido Formal: Es el acto emanado del PL que en el orden nacional se elabora a traves d lo dispuesto en los artículos 68 a 73 d la CN. la ley emana d autoridad pública y x ello actúa en la soberanía política diferenciándose d las reglas impuestas x poderes privados. suficientemente promulgado”. inclusive en algunos casos puede establecerse q la ley se aplique con retroactividad. Si no designan tiempo. los decretos reglamentarios del PE. La norma jurídica es el contenido de la ley.Derecho Civil 1 w) Derogación d la prohibición del casamiento entre leprosos. Revisten este doble carácter las expresiones del PL nacional o provincial. Desde otro punto d vista.  Cuando la ley señala la fecha d su entrada en vigor: La ley es obligatoria desde el momento señalado en ella. Ley y Norma Jurídica La ley para la Ciencia del Derecho. La ley es una especie de norma jurídica. Suficientemente Promulgada hace referencia a que ha d haber sido establecida x el legislador conforme al mecanismo constitucional. y un elemento formal que es la legislación. que sean d carácter general.  Autenticidad: la ley debe emanar del poder con funicón legislativa. no siendo imprescindible q se aplique a todos los habitantes. administración pública. bajo el título “d la formación y la sanción d las leyes”. En el orden provincial son dictadas por las legislaturas d cada provincia. las ordenanzas municipales de carácter general. la justicia d la ley está también vinculada a su adecuación a la CN. Contiene siempre una sanción para el q la viole. Por eso no son leyes en sentido material las q conceden una pensión a determinada persona. etc. y desde el día en q ellas determinen. Común significa q es una norma formulada en términos generales x haberse establecido para un número indeterminado d actos.

la ley nueva puede tener efecto retroactivo si ella misma lo establece o 2º. Borda sostuvo q la legislación supletoria debía presumirse incorporada al contrato. Efectos Diferidos.  Principio d irretroactividad salvo disposición legal en contrario  Límite d la retroactividad dada x los derechos amparados x la constitución. pero no extinguidos al entrar en vigencia. pueden ser dejadas de lado en los convenios. 10 . se produce el fenómeno de dos leyes vigentes al mismo tiempo. Si un matrimonio se concluyó d acuerdo a la forma exigida x la ley. puede darse un fenómeno d supervivencia d la ley antigua cuando la nueva ley contiene disposiciones supletorias q no se aplican a los contratos en curso d ejecución. El 2º requisito es una limitación del 1º. y a las situaciones jurídicas nacidas o hechos acaecidos bajo la vigencia d aquella. y q es manifiesto q las nuevas leyes deben ser preferentemente d aplicación inmediata x considerarse mejores q las sustituidas. por lo q estos se siguen rigiendo x la ley antigua. Normalmente se entendió q de esta manera se respetaba la voluntad d las partes expresada en el contrato. las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso d ejecución. Cuando las leyes en conflicto son supletorias. propiciando la aplicación inmediata d la nueva ley a los contratos en curso. En efecto. El 1º requisito es inherente a ella su declaración. la nueva normativa es aplicable a ese proceso d constitución. La ley vieja tiene. ya q la ley no debe afectar las mencionadas garantías constitucionales. Las nuevas leyes se aplican a las consecuencias q se producen después d la sanción d una nueva ley. y si lo hiciere será declarada inconstitucional. En cambio. Retroactividad La retroactividad se da cuando la nueva ley se aplica a los actos jurídicos realizados bajo el imperio d la ley antigua. debe cumplir 2 requisitos conforme lo dispone el art. se regulan por la nueva. que desde luego. Al sobrevivir la ley modificada. De allí q aplicar una nueva legislación supletoria a un contrato en curso podía significar una mutación importante d las obligaciones y derechos q las partes se habían atribuido en el contrato. x lo q la misma obedecerá a la necesidad d su aplicación retroactiva. y de los contratos posteriores.  Situaciones jurídicas en curso d constitución: algunas situaciones jurídicas tienen un iter constitutivo. por tanto. En este caso sigue vigente la ley supletoria derogada. pasan a integrar el contrato. Esta solución era grata a los ojos d los juristas q hicieron un dogma d respeto a la autonomía d la voluntad. la reforma q d este se haga no lo afecta aun cuando agregue nuevos requisitos. Ha sostenido como fundamento que d este modo subsistirían dos ordenamientos distintos en materia contractual. En curso de ejecución están los contratos ya celebrados cuando se sancionó la nueva ley.  Excepciones: la noción d efecto inmediato tiene dos excepciones: o 1º.  Situaciones jurídicas ya constituidas o ya extinguidas: se rigen x la ley bajo la cual se constituyeron o extinguieron. si durante ese proceso d constitución se modifica la ley. el de los contratos anteriores la nueva. que se rigen por la anterior.Derecho Civil 1  Caso en q la ley no establece la fecha d comienzo d su vigencia: las leyes entran en vigencia a los 8 días d su publicación oficial Principios q surgen del art. aún cuando las partes no lo hubieran dicho expresamente. La constitución d sociedades típicas. Ultractividad Art 3 trae una regla q consagra la subsistencia d la ley antigua. pero se aplican si ellos nada disponen. d otro modo habría retroactividad. dado que atienden solo intereses particulares.  Subsistencia d las leyes supletorias vigentes al tiempo d la conclusión d los contratos. Efectos Inmediatos y Diferidos Nuestro código adopta d manera expresa la regla del efecto inmediato d la nueva ley. un efecto llamado ultra activo o de supervivencia como si fuera una cláusula que asumieron en el contrato las partes y que no es necesario alterar por no estar afectado ningún interés público o general. 3 del CC  Aplicación o efecto inmediato d las nuevas leyes a las situaciones jurídicas en curso. pues se incorporan por voluntad implícita de las partes. Llambías ha criticado la solución del art 3. la q se aplicará a las situaciones y relaciones jurídicas q nazcan con posterioridad a ella y a las consecuencias d las situaciones y relaciones jurídicas existentes al tiempo d entrada en vigor del nuevo texto legal. 3: q la ley así lo debe declarar expresamente y q no afecte los derechos q estuvieran amparados por garantías constitucionales. Para q una ley sea retroactiva. proyectándose hacia el futuro en lo que a ese contrato concierne.  Consecuencias alas q se aplican las nuevas leyes: consecuencias son todos los efectos d hecho o d derecho q reconocen como causa a una relación jurídica existente. Se considera que al ser leyes que reemplazan la voluntad expresada por los contratantes.

3º fueren d mero privilegio. aun cuando x el primer envio correspondiere la aplicación extraterritorial d la ley extranjera. domiciliado o transeúntes” Contenido SITUACION LEY QUE RIGE Estado Domicilio Capacidad/ incapacidad de hecho Instrumentos públicos Lugar de celebración Contratos (tbn reformas y solemnidades) En situación permanente Lugar en el que están situados Los que el propietario lleva consigo Bienes muebles Uso personal Domicilio (del propietario) Para venta o transporte Inmuebles (situados en Arg) Leyes Argentinas Sucesiones Domicilio (del causante) Aplicación del Derecho Extranjero Como regla general aparece la aplicación territorial d la ley. sino q los ampara en todo caso. o a la moral y a las buenas costumbres. costumbres o principios generales). Técnicas Jurídica d Aplicación Interpretación y Aplicación d las Leyes. a la tolerancia d cultos. al introducir el ppio de irretroactividad en la CN se le otorga una rigidez q no concuerda con las necesidades jurídicas políticas y economía. tal como lo dispone el artículo 14 del CC: “las leyes extranjeras no serán aplicables: 1º cuando su aplicación se oponga al derecho público criminal d la república. fiscal) e igualmente inaplicable la ley extranjera cuando se opone a la religión. el desconocimiento de los dchos nunca han provenido de los jueces. 4º cuando las leyes d este CC.Derecho Civil 1 Seguridad jurídica y el principio de irrectroacividad Según borda. sean ciudadanos o extranjeros. La inseguridad en el goce de los bienes. Es al legislador al q hay q temerle pues si estos dictan leyes injustamente retroactivas se pueden producir perjuicios irreparables.  Aplicación: cuando se trata d someter las relaciones nacidas entre las personas a las normas jurídicas (leyes. También ha ocurrido con la jurisprudencia de nuestra cortes suprema de justicia según la cual el ppio de q las leyes no pueden tener efectos retroactivos si afectan dchos adquiridos patrimoniales es de orden constitucional. Por lo tanto al darles jerarquías const. se está aplicando el derecho. La corte suprema cuando ha árido proteger un dcho no ha acudido al CC sino a la a la protección de la CN dado q el primero es insuficiente para dar seguridad y continuidad a los dchos. Normalmente esta 11 . peor existe la conciencia clara de q no deseamos q estos se mantengan inmutables para el porvenir. a la religión el Estado. si aquella ley ha sido dictada en odio al culto católico. se la dejará d lado volviéndose a la aplicación territorial d nuestras leyes. Concepto. en la protección const. Los casos mencionados x ese precepto no son sino meras aplicaciones del principio d orden público x lo q toda ley q resultare lesiva a las instituciones fundamentales del país serán obviadas x el juez. Pero esto trae tan graves inconvenientes q el legislador no a podido menos q desconocerla y admitir excepciones. sino en el amparo const. el juez deberá abstenerse d hacerlo cuando tal ley esté en pugna con el derecho d nuestro país (CN al. fueren más favorables a la validez d estos actos”. d una sociedad solo algunos países latinoamericanos y noruega lo han establecido en su CN. no obstante a ello ha debido reconocer la constitucionalidad de numerosas leyes q los afectan. Hay ciertos casos d aplicación extraterritorial cuando la misma ley lo dispone. De esta manera la protección de los dchos no solo esta por sobre encima de la ley. De aquí surge toda vez q corresponda aplicar la ley extranjera. en colisión con las leyes extranjeras. administrativo. Efectos de la ley con relación al territorio Análisis del primer titulo preliminar del CC La aplicación territorial surge del artículo 1º del CC: “las leyes son obligatorias para todos los q habitan el territorio d la república. No los ampara tan solo porq la ley los afecta con carácter retroactivo. sólo obliga al juez en el caso en q la ley nueva nada disponga. de todos los dchos adquiridos pues esto resulta jurídicamente imposible. como lo haría la protección indiscriminada e imposible de los dchos adquiridos. No se resguardan así todos los dchos actuales. penal. se los protege frente a toda ley q los afecte sustancialmente. El ppio de irretroactividad no afecta al legislador q pueda dictar leyes de ese carácter. 2º cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu d la legislación d este CC. sino q es completa. d aquellos dchos q se estiman fundamentales para el individuo y la soc. para el pasado y para el futuro. La solución Del problema de la seguridad individual no esta pues. Cuando estén en juego los principios d orden público.

debe negarse a aplicarla. pues su finalidad es precisamente revelarlo. el concepto d derecho implica la idea d justicia. El texto debe tenerse siempre presente como manifestación autentica y solemne del espíritu. La ley es lo q los jueces dicen q es. la aplicación en cambio es una actividad dirigida a determinar los efectos y consecuencias jurídicas q produce la norma q corresponde. 5. Reglas de interpretación de la ley 1. deben ser justas. modificarla. La suprema corte ha reconocido el valor de interpretación auténtica a las 12 . ya que sólo puede ser debidamente aplicado lo q es comprendido en su propia razón d ser. el intérprete debe contribuir a q ese fin se cumpla. lo q significa q toda ley injusta es anticonstitucional. Es abstracta y casi siempre puramente lógica. la q satisface con más acierto el espíritu de la ley.Derecho Civil 1 aplicación va a tener como resultado final una sentencia. y b) atribuir sentido a las normas. contradictorios. discusión parlamentaria y otros trabajos preparatorios: para establecer la intención del legislador. Fin d la ley: toda norma jurídica se dicta con un propósito determinado. El problema del Derecho Injusto La postura tradicional en esta materia es la de q el intérprete no puede juzgar acerca d la justicia d la ley.  Interpretación doctrinaria: es la que hacen d la ley los autores y tratadistas. Además los trabajos preparatorios suelen ser confusos. Para q sea legítima la negativa del juez a aplicar la ley. 4. Es un importante aporte al esclarecimiento del sentido d los textos legales. la negativa d aplicar una ley injusta no ofrece ningún conflicto d orden legal. la consideración de estos factores permite seguir el pensamiento de los autores de la ley y precisar su alcance. es impropio hablar d interpretación legislativa. el bien común. o q es inconveniente. aparentemente comprendidas en el ámbito d su vigencia (LLambías). Fuentes. Es concreta. la única q interesa desde el punto d vista del derecho positivo. particularmente con las posteriores. para merecer el nombre d jurídicas. La Constitución Nacional incluye entre sus preceptos todos los principios fundamentales del derecho natural. ya que le basta con el poder d dictar la norma. un mandato particular y concreto derivado d la aplicación d las normas jurídicas con efecto en el caso particular. La expresión “voluntad del legislador o de la ley” se emplea aludiendo al propósito q ha inspirado a la norma jurídica ( y no a la intención psicológica del legislador). tanto aquella d la cual se extrae el mandato particular como d aquellas cuya aplicación se excluye en el caso completo (*Galgano)  Vinculación con la Interpretación: aplicación e interpretación son actividades íntimamente ligadas. Texto de la ley: El juez debe atenerse al texto de la ley considerando el lenguaje técnico-jurídico. es buscar el sentido y valor d la norma para medir su extensión precisa. Las llamadas leyes interpretativas significan en realidad una nueva norma jurídica. y apreciar su eficacia en cuanto al gobierno d las relaciones jurídicas. Por texto debe entenderse no solo la letra sino tbn su espíritu. pues el Poder Legislativo es el q dicta la ley. puesto q los jueces integran el ordenamiento jurídico y sus fallos tienen carácter obligatorio para las partes. debe señalarse q la interpretación es una actividad d conocimiento. q son resultado de las convulsiones sociales. Condiciones economía. Para decidirse a negar validez a una ley. si el juez estima q una norma es injusta. referida a la norma aplicable al caso concreto. relación de la disposición interpretada con otras de la misma ley o de otras leyes: las normas legales no deben interpretarse aisladamente sino armonizándolas con otras disposiciones de la misma ley. el juez no puede determinarse x apreciaciones d carácter estrictamente subjetivo. d allí q la aplicación es un acto d autoridad. Tbn debe coordinárselas con las de las otras leyes. El CC debe ser interpretado en concordancia con las nuevas ideas jurídicas.  Interpretación: esta precede a la aplicación. debe haber una colisión radical entre ella y los principios del derecho natural. q los jueces utilizan con frecuencia. Sin embargo. Las normas jurídicas dictadas x el poder público.  Interpretación Judicial: es la más común. Hoy tal procedimiento a caído en desprestigio pues lo q interesa al intérprete es cual es al interpretación más justa. un acto d imperio x el cual el juez decide el litigio. x lo tanto el juez argentino puede negarse a aplicar una ley injusta. sociales y políticas: El juez debe apreciar las circunstancias del momento. X consiguiente. no basta q estime q la solución legal puede ser sustituida x otra mejor. El derecho. pero no la interpreta. En nuestro derecho positivo. 2. debe aplicarse No se concibe la existencia d un derecho injusto. y el preámbulo establece afianzar la justicia. Esta tarea de aplicar el derecho impone: a) elegir la norma aplicable. Tipos d Interpretación  Interpretación Auténtica o Legislativa: Según Borda. busca el sentido d la ley q más convenga al caso que debe decidir: es una interpretación influida x los hechos del caso. substituirla x otra. Se debe concordar la vieja ley con el espíritu de la legislación contemporánea e interpretarla de acuerdo con necesidades y tendencias actuales 3. aun injusto. no es derecho. x los intereses en juego y la moral. la q mejor se adapta a las actuales circunstancias. xq no es una ley.

. 18 de la Constitución Nacional. Precepto tomado del art. suele acarrear consecuencias q no se han previsto y q son injustas el juez puede apartarse del texto y aplicar otros ppios legales. d) Frustrada la búsqueda de solución por esas vías corresponde acudir a los principios generales del derecho. paralelo o aun antepuesto a la misma ley. resolverá por los principios generales del derecho. Resultado d la interpretación: si de un texto legal pueden resultar dos o mas interpretaciones de be preferirse la más justa y q resuelva con mayor acierto y equidad los intereses en juego. b) Su espíritu. sino q importa la valoración de diversos factores. c) La analogía: mediante iguales razones. es decir que si la cuestión no puede resolverse por la palabra ni por el espíritu de la ley. insuficiencia de las leyes”. naturalmente. 17) y si aun fuere dudosa. si considera q el art. pero carecería d toda eficacia obviamente en el ámbito d los derechos reales o d familia. pero tiene valor en al interpretación de ley a los antecedentes de su sanción suelen desarrollar y completar el pensamiento contenido en el art. 16. el Código Civil establece la siguiente progresión para interpretar la ley: a) las palabras de la ley. En la práctica de lo tribunales estos trabajos se invocan solamente si favorecen a la interpretación q se cree preferible. Una norma negativa (todo lo q no está prohibido está permitido) q complementara el sistema jurídico resuelve muy poco en la esfera d la aplicación práctica. Obviamente no hay vacíos en el ordenamiento jurídico en sí. pues aún la más perfecta d las legislaciones no puede comprender la totalidad d los casos. 8. Además estos adagios suelen ser contradictorios entre si y la doctrina moderna se ha manifestado contra ellos. Los tribunales suelen invocarlos pero con moderación. pues el principio general d libertad sólo podría suplir la ley en las materias q dependen d la autonomía privada. la norma consuetudinaria puede. no lo es en ámbito penal por principio de reserva que fluye del art.C. Ello equivale a rechazar el dogma positivista. para lo cual ha de recurrir a los medios establecidos por el art. así como. constituir también un cartabón interpretativo. esto es. en cuanto exige ley incrimitario “anterior al hecho del proceso”.Derecho Civil 1 manifestaciones del miembro informante de las comisiones parlamentarias. Art. pero ella ha sido casi abandonada en la doctrina civilística contemporánea. que es jurídicamente posible en materia civil. esta jurisprudencia ha dado lugar a fallos contradictorios. 13 . Solución de Las Cuestiones Civiles. impone a los jueces la necesidad de encontrar siempre una solución a todos los casos que se les plantean. para apoyar una solución q se ha decidido de antemano. habida cuenta de la virtualidad de la costumbre como fuente del Derecho. 6. Lagunas Legislativas El positivismo jurídico. la existencia d lagunas es admitida. una interpretación gramatical. tanto más en cuanto Vélez no revisó todas las notas. 16. o a los fundamentos del mensaje del PE en q eleva al Congreso un proyecto de ley q dp resulta sancionado. 15 del Código establece: “Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio u oscuridad. Obligación De Juzgar. Dentro d estas soluciones. puede ser interpretado d una manera más justa. Notas del CC: estas no forman parte de la ley ni tienen fuerza obligatoria. debe darse a este la mismo solución. como lo señala el art. 16 del C. con lo cual se excede lo limitado de la letra de la ley. o tenían por objeto mantener firme el espíritu del legislador. Adagios: son preceptos lógicos y ppios de dialéctica jurídica q facilitaban al razonamiento y prestaban apoyo a la argumentación. la solución debe ser igual. e) Actualmente. en caso de que la interpretación gramatical falle. está la recurrencia a la analogía o a la interpretación integradora. ha sostenido la inexistencia d lagunas. Estos textos nos enfrentan al problema de la plenitud del ordenamiento jurídico y la existencia de lagunas. su fundamento reside en q si el motivo d la ley es el mismo del caso no previsto. Pero si se les reconoce valor como antecedente histórico y doctrinario. Consiguientemente. consecuencias no previstas: La aplicación de normas legales q en abstracto son justas. 7. Analogía: autorizada en el art. 9. Téngase bien presente que la aplicación analógica. Se ha observado q la lógica es impotente para llenar todos los vacíos resultantes d la insuficiencia d los textos. Por lo tanto. No obstante la interpretación no es un mero ejercicio lógico. ante la necesidad de colmarlas para la resolución de los casos particulares que se presentan a los jueces. Pero el juez puede desdeñar la solución de la nota. Además las discusiones parlamentarias ayudan a poner de manifiesto el fin de la ley y las circunstancias de la época. Aún así. 10. en su caso. entre otros. atenderá a los principios de leyes análogas y a la costumbre (art. 4 del Código Civil francés. pues a través d los medios d integración el juez debe encontrar siempre una solución.

Los últimos 7 artículos del 2º Título preliminar del Código. Sin embargo. pero deben regir por analogía los principios expuestos Llambías Significa 7 días completos contándose. dichos principios generales del derecho son los fundamentos de la legislación positiva de cada Estado. Otras leyes. cómo deben calcularse y cual es su efecto y valor. ni por horas. Meses Y Años. 26 prescribe lo siguiente: "Si el mes que ha de principiar un plazo de meses o años. En la corriente Iusnaturalista. cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año". ya por medio de la conciencia colectiva fundada en los sentimientos íntimos de justicia y equidad que Dios ha inspirado en el corazón de los hombres. en cuyo caso se contará hora por hora. y también principios de derecho romano y universalmente admitidos por la doctrina. Estas normas son supletorias. Plazos d Meses y Años. los principios son los del derecho natural (Llambías. corriese desde algunos de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo. en la solución de las cuestiones civiles. Art. y que casi siempre se abren paso aun en medio de la lucha de los intereses y pasiones".Derecho Civil 1 Casos en q existen lagunas: a) ausencia d regulación: la ley calla en absoluto porq remite la solución a la costumbre o porq considera q la cuestión todavía no está madura para ser regulada. pero tienen valor no porque sean puramente racionales éticos o de derecho científico. por su parte entiende que los principios generales del derecho "son sencillamente los acuñados por la ciencia del derecho". y es por ello que las partes en las convenciones particulares. debe ser considerado como un conjunto de normas integradas con elementos fijos e inmutables y otros en cierto modo variable de resolver de acuerdo con las circunstancias del caso no previsto en normas legales expresas. estos de acuerdo con las reglas sentadas en el párrafo anterior y a partir del día que se celebró el acto. que son relativas al calendario.Cabe destacar que existe corriente doctrinarias positivistas eclécticas que "procuran combinar algunas posiciones precedentes". Modo De Contar Los Intervalos De Derecho. Los arts. Art. Dias. Estos principios para esta corriente no se encuentran escritas en ninguna ley. Los Principios Generales Del Derecho Como Fuente Del Derecho. meses y años se contará por el calendario Gregoriano. y q sin embargo es ampliado x la doctrina q legitima al enfermo y al tutor. Código Civil no prevee el plazo por semanas. la ley o las mismas partes pueden resolver que el plazo se computa por horas. y si el plazo. su nacimiento y terminación. 25 y 26 disponen la manera de contar los períodos de meses y años. No hay uniformidad de criterios en cuanto a qué debe entenderse por principios generales del derecho. Plazos De Semanas. ya por medio de la opinión de los jurisconsultos. Para otra corriente. Pueden ser de hecho principios racionales superiores de ética social. Borda). como x ej en el art 114 q enuncia limitativamente a las personas q pueden denunciar la demencia. b) Por imperfección técnica: porq alguna materia ha sido regulada sin tener en cuenta alguna d las posibilidades. pueden modificarla o sustituirlas. a qué se entiende por plazos. a las circunstancias del caso y en consecuencia. contienen reglas destinadas a establecer cómo deben resolverse los problemas temporales de las situaciones y relaciones jurídicas. En la regla general la primera parte dice que los días. terminará el 15 del mes correspondiente. el último día del plazo será el último día de este segundo mes". Ej: si se estipula un plazo de un mes a partir del 31 de enero. los principios generales del derecho. c) Lagunas d regulación: las enumeraciones limitativas o enumerativas pueden ser incompletas o puede darse x verbi gracia. 24 establece: "el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche. los principios generales del derecho deben adecuarse. pero que son los presupuestos lógicos necesarios de la distintas normas legislativas. los plazos del día no se contará de momento a momento. Así. de año a año. aquel vence el 28 de febrero o el 29 si 14 . sostiene que los principios generales del derecho son las normas del derecho romano o el derecho común (Bianchi). que dominó en Italia. con un sentido de justicia y equidad. la denominada legalista o estatista. Otra corriente doctrinaria. 25 establece: "Los plazos de mes a mes. Abelenda define "como aquellas normas de conducta que han recibido sanción humana universal. La corriente denominada positivista científica. Si nada disponen se ajustan a tales reglas. Se alude a las normas propuestas por los juristas en sus obras jurídicas (Pacchioni). sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha Sin embargo. la positivista histórica. en las que no están interesado el orden público. sino porque han informado efectivamente el sistema positivo de nuestro derecho (alude al italiano) y llegado a ser de ese modo principios de derecho positivo vigente. terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Art. en tiempo y en todo lugar. además pueden estatuir reglas distintas y propias. del 23 al 29. un plazo que principie el 15 de un mes. constaré de más días que el mes en que ha de terminar el plazo.

del C. el contenido ontologico del concepto. 31 del Código expresa: “Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible”. Las normas sobre la manera de computar los períodos del tiempo. Otras formas de designación son utilizadas con mayor frecuencia. Sin embargo. que el plazo se computará de una manera distinta. El vocablo “susceptible” utilizado por el codificador se refiere a la aptitud o posibilidad de ser titular de relaciones jurídicas. Este concepto contiene un elemento material (ente) que es el soporte del elemento formal. pueden apartarse de estas normas. valen si se ejecutan antes de la medianoche. que sólo se aplican en caso de silencio de las leyes especiales y locales. Derecho Comparado. El propio Freitas explica. y por lo tanto titulares de derechos y deberes. clasifica a las personas según el modo de su existencia. y así. expresandose así. Velez Sarfield. 29). Por lo tanto no son únicamente entes. un producto del derecho. embrión.C." Art." Una excepción muy importante al principio general sentado en estos artículos es la contenida en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. La definición expresada separa en 2 partes: 1º consideremos el significado de la expresión ente y 2º explicitaremios lo relativo a la aptitud para adquirir derechos a) La palabra ente traduce el substratum. b) La expresión susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones se vincula con la capacidad generica de adquirir derechos. La condición de persona descansa en la comprensión que la Declaración Universal de Derechos Humanos que se concretó en el año 1948 en esta expresión: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia.C. los actos que deben ejecutarse en o dentro de cierto plazos. o los decretos de gobierno. argentino el único que mantiene tales denominaciones. 51 del C. aclara la misma declaración. Para abarcar a ambos es que se recurre a esta categoría abstracta que permite considerar soporte de la personalidad al ser concebido (cigoto. a menos que el plazo señalado sea de días útiles. las leyes provinciales. siguiendo a Freitas. que sin remontar a la idea de ente. sino que son seres con dignidad dotados de razón y conciencia.C. Tal aptitud se llama capacidad de derecho y configura lo que Spota denomina el elemento formal. tal es la aptitud que el derecho reconoce o atribuye para adquirir derechos y contraer obligaciones.Derecho el año fuere bisiesto. el artículo es de gran utilidad para establecer las características relevantes del concepto de nuestro ordenamiento jurídico. pueden convenir en sus contratos. y de las partes en los contratos. 15 . según el cuál los plazos procesales no corren en días inhábiles. apartandose de Freitas. reza la declaración Americana de los Derechos del Hombre. nadie podrá traducir la sintesis de la existencia de la personas. Art 30 Cdgo C expresa “son personas todos los entes susceptibles de adquirir derecho o contraer obligaciones Esta norma provoca criticas a la técnica legislativa de Velez Sarfield puesto que la tarea de definir corresponde a la ciencia del derecho y no a las leyes. debiendo siempre terminar en la medianoche del último día. del elemento material. Código Civil Argentino. en que termina el último día del plazo. 28 determina que: "en los plazos que señalasen las leyes o tribunales.) y al grupo u organización humana (art. agrega contraer obligaciones siguiendo las enseñanzas de Aubry Rau. BOLILLA 3 Concepto de Persona en el Código Civil y En La Declaracion Universal de Los Derechos Del Hombre: Trascendencia. En cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. se comprenderán los días feriados. Del mismo modo. 27 establece: "Todos los plazos serán continuos y completos. Caracter De Las Normas Del Segundo Titulo Preliminar Del C. deben comportarse fraternalmente los unos y los otros”. Velez Sarfield. Civil 1 Formas De Computar Los Plazos: Art. Tal invocación terminologica no prosperó ni en doctrina ni los cuerpos legales posteriores. 16 del Esbozo de Freitas. y es el C. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y politica del hombre.). Trata de una categoría jurídica que pertenece al mundo de los objetos culturales y no una realidad de hecho. feto) (art. Su fuente se encuentra en el art. 32 y ss. 63) al hombre (art.C. son de carácter meramente supletorio (art. En consecuencia las partes. Art. Recordar que Persona en sentido jurídico según Ferrara. Es lo caracterisitico del concepto de modo tal que podría decirse capacidad de derecho y personalidad jurídica tienen igual significado. Se trata al decir de Spota. ya que hay dos mundos: el visible y el ideal.

ya que estas dos realidades naturales son diferenciables entre sí en virtud de la trascendnecia que tiene el hecho del nacimiento. con una visión profunda y humanista. durante el cual ha debido tener lugar la concepción d la persona. diferente del de sus progenitores. que Velez utiliza en el resto del artículado del Código con gran frecuencia. al ser humano desde la concepción en el seno materno. 16 . expresa que todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible. El ser concebido por otra parte no se identifica con el hombre. a título de persona de existencia visible. dos etapas de la existencia de las personas naturales. toman al ser humano como sujeto potencial de derechos y deberes. las q indican q no hay embarazo q dure más d 10 meses o d 300 días. en nuestro ordenamiento jurídico se es persona antes de ser hombre en sentido estricto. el primero de estos autores que no es posible "la discriminación entre vida humana y persona humana”. aunque fuera criticado por Orgaz quien sostiene en su obra "Personas individuales". Sigue sosteniendo. de acuerdo con una exigencia ética. ratificada x nuestro país. Esto está manifestado en el artículo 76 “la época d la concepción d los q naciesen vivos. para designar a aquellas que la doctrina y otras legislaciones llaman también personas colectivas. Esta presunción admite prueba en contrario”. En nuestro país la doctrina mayoritaria considera correcta el criterio de Freitas seguido por Vélez. El hombre. siguiendo el criterio d Freitas. sin embargo. por sí. son personas de existencia ideal o personas jurídicas. y el mínimum d 180 días. afirma que aquel ya es criatura: tiene características biologicas propias. establece en su artículo 70: "Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. elemento femenino de la generación. Comienzo d la Existencia d las Personas Físicas El CC. El art. determina también q la existencia d las personas comienza desde la concepción (art 4). excluyendo el día d nacimiento. que es el elemento masculino de ella. Concepción. Es dable mencionar. Es el hecho biológico d la formación d un nuevo ser en el seno materno. A este nuevo ser (mientras dura su vida intrauterina. este autor que “si el derecho. la posibilidad de ajustar su concepto a los nuevos criterios doctrinarios. Abelenda y Rivera se adhieren al criterio de los juristas que aprueben el criterio de Vélez. Nos dice Spota que el nacido vivo ya existió en esa condición de persona al ser concebido y que el hecho de la concepción y la vida intrauterina implica. conformación somatica que le pertenece. Protege por respeto a la vida humana. están concebidas en el seno materno. Pacto d San José d Costa Rica Esta convención. "feto") el derecho civil argentino le asigna la denominación de persona por nacer y con carácter condicional la personalidad jurídica. Este precepto no proporciona definición alguna de esta clase de persona por lo que aquella dependerá de la posición que se adopte respecto de la naturaleza jurídica. 32 del C. y por consideración a la eventual personalidad futura del concebido". Derechos y Deberes que pueden Adquirir En nuestro derecho se atribuye capacidad jurídica.C. fisicas. X tanto. superponiendo ambos cómputos. ya que entiende. y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido". Desde el punto de vista jurídico. o ficticias. queda libre un período d 120 días. Período: La ley aplica nociones empíricas sobre la duración máxima y mínima d la duración del embarazo d la mujer. Concepción: es el hecho biológico consistente en que el óvulo materno. morales civiles. Personas por Nacer Tal como lo declara el artículo 63 del CC son personas por nacer las q. Existe en consecuencia. recibe el impulso fecundante del esperma. constituye el elemento material de la que llamamos persona física. y meno d 6 meses o 180 días. y no desde el nacimiento”. por lo tanto. Esta denominación es la que se ha impuesto. no habiendo nacido. El codificador utiliza dos expresiones. y los países signatarios deben adecuar su derecho interno a lo previsto en la Convención. debe hacerlo desde su concepción en el seno materno. en cambio. queda fijada en todo el espacio del tiempo comprendido entre el máximum y en mínimum d la duración del embarazo” y el artículo 77 “el máximum del tiempo d embarazo se presume q es d 300 días. que ya existe. que parten de un equívoco: "el de asimilar vida humana con persona humana. Las personas por nacer y las personas físicas son. un destino moral y espritual propio. personas de existencia ideal o personas jurídicas. y en la Leyenda del Título I de la Sección I del Libro I la expresión personas jurídicas. Marca el momento inicial d la vida humana y así mismo el reconocimiento d la personalidad jurídica del nuevo ser. el elemento material soporte de la personalidad jurídica de la persona por nacer. la ley protege la vida y los intereses del concebido sin que esto signifique que el feto es ya una persona. Cifuentes.Derecho Civil 1 Las personas de existencia visible son denominadas generalmente personas naturales. que es el comienzo de existencia natural. individuales o humanas.

Al constituirse en propietario de ellas.  Adquisición de derechos por Seguros: Las personas por nacer pueden ser beneficiarias d un contrato d seguro d vida. herencia y legado hecho en testamento: Esta fuente de derechos aparece admitida expresamente en el artículo 64. lo que hará por vía de la representación prevista en el art. que deberán reclamar en su nombre sus representantes. representado por su madre. no en potencia o reservados. Llambías). 248. 17 . además de los títulos de donación y/o herencia. si es indemnizables. 59).264. Art. los hijos pueden reclamar judicialmente la filiación extramatrimonial contra aquel que consideren su padre o su madre. puede adquirir por ese título. siempre que éstas hubieren de adquirir bienes por donación o herencias". Naturalmente también puede reclamar daños y perjuicios si ha sufrido un daño como consecuencia d un ilícito cometido contra su madre durante la gestación.  Adquisición como consecuencia de una estipulación en su favor: Según el art. deben ser considerados como tales las personas concebidas al tiempo de fallecimiento. El concebido tiene derecho a demandar judicialmente para hacer efectivos los derechos de q resulte titular. Estos derechos son actuales. La doctrina moderna sostiene que pueden adquirir derechos por una serie de hechos jurídicos. aunque fuera por instantes después de estar separados de su madre" y el art. 64 que interpretado a amplitud abarca a todos los casos de adquisición a título gratuito (Borda. 504 pueden hacerse estipulaciones en favor de terceros en los contratos y como en la ley no hay ninguna prohibición respecto de que se haga en favor de la persona por nacer.  Acciones Judiciales: A todos los hombres les corresponden acciones para hacerlos valer en justicia.Derecho Civil 1 Según el art. por lo que el sujeto por nacer puede ser heredero legitimo. 70 los concebidos que son ya personas pueden adquirir algunos derechos. Del mismo modo pueden considerarse comprendidos los derechos que le sean atribuidos en virtud de cargos impuestos a otros herederos o legatarios. La hipótesis se subsume también en el art.  Adquisición de derechos por medio del ejercicio de acciones de estado (reconocimiento de filiación): Conforme al art. 57. En efecto el art. 64 dice: "Tiene lugar la representación de las personas por nacer.264).  Adquisición de derechos creditorios como consecuencia de actos ilícitos: Cuando alguna persona cometa algún ilícito en perjuicio de los parientes de quienes son sucesores las personas por nacer. El hecho de la muerte antes de nacer opera como una condición resolutoria (extinción) de la personalidad jurídica de los concebidos no nacidos y de los derechos ya adquiridos. Durante el régimen anterior a la reforma se entendía que la ley autorizaba al concebido a ejercer la acción contra su padre extrapatrimonial. No existen razones para apartarse de ese criterio. conferida en principio a los padres. o del Ministerio de Menores (art. serán considerados como si no hubieran existido". 70 dice: "Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida.  Adquisición de derechos a consecuencia de los actos de administración de sus bienes realizados por sus representantes legales. con vida y forma humana resolutoria que de que el concebido no muera antes de nacer o no nazca en tiempo hábil. aun cuando la consolidación de ellos quede sometida al hecho del nacimiento en tiempo hábil. 74 agrega: "Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno. reformado por ley 23. a) Derechos:  Adquisición por donación. El art. 254. Es así q en nuestros tribunales la persona x nacer puede promover el juicio sucesorio d su padre extramatrimonial.  Adquisición de derechos por realización de supuestos previstos en leyes sociales: En los casos en que las leyes laborales prevén indemnizaciones a favor de los derechos habientes de u trabajador. reformado por la ley 23. y en perjuicio de ellas mismas.  Adquisición de derechos a título de alimentos y litis expensas: El nacisturus puede reclamar alimentos de sus padres. así como d cualquier otro derecho q emane d estipulaciones hechas x terceros. Al referirse a la herencia comprende a todo título de transmisión mortis causa. Este principio se aplica frecuentemente en materia de contratos de seguros y donaciones cuando se imponen cargos en favor de ellas. pudiendo hacerlo por donación. como sucede en la Ley de Accidente y Contrato de Trabajo. tiene derecho a percibir los alquileres. siempre q pueda invocar un daño personal. herencia u otro medio equivalente. tienen derecho a la indemnización correspondiente.  Adquisición de derechos a consecuencia de su condición de titular de otros bienes adquiridos por donación o herencia: Por ejemplo: las personas por nacer recibe por donación/herencia una casa alquilada.  Acciones de daños y perjuicios: La persona por nacer es titular d una acción x daños y perjuicios si se comete un hecho ilícito del q resulta víctima una d las personas obligadas a prestarle alimentos. Asimismo el padre podrá reconocer al hijo durante la concepción (arg. testamentario o legatario.

las obligaciones q en tal virtud haya contraído. 54 inc. Desde ese momento comienza su existencia jurídica y su capacidad de derecho (arts. es decir. lo cual constituye una deuda para la persona por nacer en cuyo favor se hizo la reparación que significó un enriquecimiento. Inseminación artificial heterogénea: se practica con semen d un dador no vinculado a la mujer receptora x el vínculo matrimonial. dada su personalidad. 63 y 70 del C. o suspendidos d su ejercicio. tienen una imposibilidad material d obrar. Dentro d ella encontramos: a) Inseminación artificial: x esta se entiende la intervención médica mediante la cual se introduce el semen en el organismo femenino. Actuando el representante dentro d las facultades q le son propias en el marco d la ley. en el sistema de nuestro C. contraer obligaciones y deberes jurídicos derivados de actos de administración de sus bienes. pasando x la fecundación y 1º desarrollo d la célula germinal fuera del seno materno.) y está sometida por lo tanto. no a través del acto sexual normal sino d manera artificial. Siendo la persona x nacer incapaz absoluto d hecho (art 54 inc 1º). 2 del C. Esto es.  Obligaciones “propter rem”. quienes continuarán en ejercicio de la patria potestad. respectivamente. Nuevas Técnicas Científicas d Procreación Humanas y sus implicancias Jurídicas.C.).C. 57 inc.C. Se 18 . 1 del C. Representación El artículo 57 en su inc 1º establece quienes son los representantes d las personas x nacer. Las técnicas d reproducción humana asistida son aquellos medios x los cuales el hombre interviene artificialmente en el acto d procreación. a los curadores q se les nombre. Para estos han d ser sus representantes los padres.C.Derecho Civil 1 b) Obligaciones en el sentido de deberes jurídicos. 64 del C.  Deberes jurídicos como consecuencia de ser titular de derechos adquiridos por medios legalmente idóneos. comprometen la responsabilidad del incapaz. los hijos menores quedarían sujetos a tutela. Capacidad La persona por nacer.) y promiscua del Ministeria de Menores (art. en forma conjunta. a. a la representación necesaria (art. la cuestión se resuelve a través d las facultades d q disponen sus representantes para suplir tal incapacidad. haya nacimiento con vida. C. esta asume la calidad de locadora y con ella contraer los deberes jurídicos por su condición de tal. Cesa también la representación por muerte del feto intrauterinamente o por haber nacido muerto.  Obligaciones derivadas de algún empleo útil o gestión de negocio en su favor. Por ejemplo. 1 del C. 59 del C.). tiene aptitud para adquirir derechos desde la concepción. incapaz absoluto de hecho (art. Para el supuesto d falta o incapacidad d los padres. 54 inc. si el representante legal alquila una finca de propiedad de la persona por nacer.C. sin embargo. las que derivan de una relación de señorío sobre una cosa adquirida por un medio legalmente idóneo.C. Por ejemplo: si recibe en donación una cosa con un gravamen hipotecario o simplemente alquilada contrae los deberes como propietario o locador.). en virtud de su situación física. independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política”. 69. La aparente limitación de la representación de estas personas a los supuestos en los que hubiesen de adquirir bienes por donación o herencia (art. b) Fecundación extracorpórea o in Vitro: es el conjunto d intervenciones médicas q van desde la obtención del óvulo y el esperma. tiene derecho a que se le reintegre lo gastado. Inseminación artificial homóloga: es la q se practica con semen del marido y q se reconoce con la sigla IAH. tiene por principal efecto tomar irrevocables los derechos adquiridos con anterioridad al parto. El hecho del nacimiento. No se modifican sustancialmente las facultades que ya correspondían a los padres. en cuanto dispone ahora q en el supuesto d q ambos padres sean incapaces o estén privados d la patria potestad.) pero es. Algunos autores interpretan q esta última parte del precepto estaría modificada x el art 264 bis. d la manera y en las especificaciones q determina el art 264 (modificado x ley 23264 – patria potestad). Por ejemplo: si alguien hace reparaciones urgentes en una finca de propiedad de la persona por nacer. Cuando éste ha ocurrido con vida comienza la representación de los menores impúberes (art. En estos casos se carece de sujeto a quien representar y se opera la condición resolutoria que provoca la pérdida de los derechos que pudieran haberse adquirido durante la gestación. Llambías adopta una posición en base a lo dispuesto en el art 53. En primer lugar cuando se produce el parto. No pueden ejercer por si mismos ninguno d los derechos d los cuales son titulares. el art 57 inc 1 atribuye la representación d las personas x nacer. hasta la implantación del óvulo fecundado en el útero propio o adoptivo para el ulterior desarrollo del mismo. b. a fin d producir la fecundación. La representación cesa en los casos previstos en art. “Les son permitidos [a las personas d existencia visible] todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos.  Las personas por nacer pueden.

Derecho Civil 1 conocen distintos métodos: a. Su uso está. Es q si bien el acto d disposición relativo constituye una limitación voluntaria al ejercicio d los derechos d la personalidad. se transfieren algunos embriones a la madre. quien puede retrotraer las circunstancias d estado inicial. la tesis positiva es sustancialmente falsa. es el correlato d la libertad d procrear cuando quiero. -Capacidad Los actos d disposición d los gametos solo pueden ser consentidos x personas plenamente capaces. en una plaqueta especial q permanece en una incubadora durante 48 hs hasta lograr la fertilización. fueran objeto d tráfico. A utilización d estas técnicas d reproducción habrá d ser convalidada x el derecho cuando la decisión d quienes pretendan utilizarla esté justificada y no causen un agravio a los derechos del niño. Aunq cabría admitir q para fines tales como investigación o dación. como quiero y con quien quiero. q se obtiene x la masturbación manual o mecánica. concubino o dador voluntario y la implementación puede hacerse en el vientre d la persona cuyo óvulo se fecunda. Toda esta materia genera una serie d cuestiones: naturaleza d los óvulos y espermatozoides. esta ley no es aplicable a la dación d gametos. GIFT (transferencia d los gametos a las trompas d Falopio): consiste en colocar en cada una d las trompas 2 óvulos. El principio d prohibición d la onerosidad d las daciones constituye una regla general q emana d la ley 24. pues d alguna manera. -Anonimato Debatido es si debe o no mantenerse. o mediante un preservativo adaptado. Producida esta. rasgos físicos y psíquicos se transmiten mediante los genes. La concepción no acaece necesariamente en el seno materno. Ello plantea la cuestión del estatus jurídico del embrión hasta el momento d su implantación en el seno materno. informes y legislación q se conocen.290). En estos casos la fecundación puede tbn lograrse con el semen del marido. derecho a la privacidad sin la injerencia del Estado (métodos naturales). aún separados del mismo. y parte d la confusión entre una libertad y un derecho subjetivo. y el consentimiento no puede ser suplido por autorización judicial. Por otro lado la tesis positiva reconoce la existencia d este derecho. El hombre y la mujer tienen la libertad d procrear o d no hacerlo. Se trata d elementos inalienables q nopueden ser objeto d tráfico jurídico. FIV: en este caso el semen. se coloca con los óvulos obtenidos mediante aspiración. La respuesta a esta cuestión adquiere enorme trascendencia. donde se debate la necesidad o no del anonimato del dador. naturaleza jurídica del embrión. Pero en cuanto a los gametos humanos considerados en su funcionalidad. -Revocabilidad Rivera plantea q la dación es revocable hasta tanto no se haya unido el óvulo con el esperma. legitimidad o no d la maternidad x sustitución. manipulación y destrucción d embriones supernumerarios. b. se orientan hacia la prohibición d la comercialización. Dación y comercialización d gametos En estricto derecho no corresponde hablar d donación sino d dación ya q no podría ser un contrato porq el objeto (semen u óvulo) se encuentra fuera del comercio (art 953 CC). Por otro lado. ellos permanecen siempre dentro d la esfera d disposición del sujeto.193 y la ley d hemodonación (22. d padres a hijos. dejan d formar parte d él y son susceptibles d constituir el objeto d relaciones jurídicas (Zannoni). son en principio cosas fuera del comercio. Vidal Martínez sostiene q las células germinales son elementos regenerables q como cualesquiera componentes del cuerpo humano. también extraídos mediante la laparoscopía y espermatozoides para q fecunden aquellos en las propias trompas. dación d los gametos. no existe el d procreación. pudiendo congelarse los restante. x ser estos elementos regenerables (Art 1º d la ley). y q entre los derechos/deberes del matrimonio. La necesidad d anonimato se fundamenta en: 19 . ya no implica el ejercicio d una libertad individual y está comprometida la intervención d terceros y la responsabilidad del estado. -Prohibición d la Comercialización: a) en el plano internacional. es decir en el ámbito en q normalmente se produce la fecundación. -Derecho a la Procreación: la postura negatoria d la existencia d este derecho se sustenta en q la fecundación es un hecho d la naturaleza y x lo tanto excluido d la libertad del hombre. los documentos. Desde este punto d vista. ya no es posible este tratamiento. ya q pertenecen al ámbito d los derechos d la personalidad. limitado a la moral y a las buenas costumbres. ya q cuando se los ha separado del cuerpo. por ende. Pero cuando hablamos d métodos q requieren la intervención d terceros. la dación d órganos se encuentra reglada xla ley 24193. b) en nuestro sistema legislativo. Implicancias Jurídica La redacción o interpretación literal del art 70 resulta insuficiente frente a los procesos d fecundación extracorpórea q se ha transformado en una realidad incuestionable. congelación. Naturaleza d los gametos Un sector d la doctrina considera q se trata d cosas. q no existe un derecho al niño. o en el d otra mujer (madre portadora). x cuanto ella dependerá d q lo consideremos una cosa o una persona física.

-Prohibicion de la dación de gametos de quienes tienen enfermedades hereditarias: en la doctrina se ha sostenido q han de reputarse incapaces de realizar dación de sus gametos a los sujetos q tengan enfermedades genéticas trasmisibles hereditariamente. Se extraen numerosos óvulos q se fecunda. y por ello no puede ser objeto d ningun tipo d contrato. en al cual alguno de los cónyuges sufre una esterilidad no superable por otros medios. Sin embargo. -Los destinatarios de estas técnicas: la utilización de las técnicas de reproducción asistida habrá de ser convalidada por el dcho cuando al decisión de quienes pretendan utilizarlas este justificada y no cause ningún daño a los dchos del niño. el hecho de q no haya concepción en el seno materno no es óbice para aplicar el art. pues si estos deciden posteriormente implantarlos no existe problema. x lo tanto creemos q el derecho a la intimidad d la intimidad d los dadores debe ceder ante el derecho del hijo sobre todo si con el anonimato se pretende evitar las posibles responsabilidades procreacionales. Al primero habrá libre acceso mientras q al segundo si se demuestra la necesidad de conocer los datos. q las técnicas de fecundación asistida sean usadas en mujeres solas y en parejas del mismo sexo. En ppio por respeto a la dignidad humana se deberían evitar las experimentaciones con embriones humanos. 17 por analogía en mérito a lo dispuesto en el Art. En gral.264 (filiación y patria potestad) ya q en su art. Por otro lado se encuentra el interés d todo ser humano d conocer su realidad biológica. Embarazo. dando así lugar al problema de los embriones súper numerarios. sin distinción de cualidades y accidentes. En ppio el destino del embrión implantado es dependerá fundamentalmente de sus padres. Concepto Según Llambías: Es el estado biológico d la mujer q ha concebido mientras dura el período d la gestación. no puede admitirse q el sea donado pro sus padres genéticos. 2) identidad del donante. y si la posibilidad de la curación de los males q aquejan a la humanidad no e justificativo suficiente para permitir el mal menor. con padre y madre. dado el matrimonio no asegura de manera definitiva el matrimonio tampoco asegura de manera definitiva la estabilidad de la pareja. 3) Dación: partiendo d la premisa d q el embrión es una persona humana. pues asegura q el niño q ha de nacer en el seno de una flia completa. Importancia Radica en: a) es el momento d la concepción el q permite establecer si un hijo es o no matrimonial (art 246) b) en caso d q la viuda se case antes d los 10 meses del fallecimiento del marido anterior. se es persona desde la concepción (art. Por el contrario resultaría a nuestro juicio francamente contradictorio con el dcho del niño a nacer en una flia completa y a una vida fliar normal. El mismo criterio mantiene la ley 23. pero de todos modos. 51 preceptúa q son personas de existencia visible todos los entes q presenten signos característicos de humanidad. q es la experimentación con el embrión. tiene importancia para saber si los hijos pertenecen al 1º o 2º marido (arts 241-242) c) depende del momento d la concepción la validez del reconocimiento d un hijo extramatrimonial hecho antes del nacimiento.Derecho Civil 1 1) facilita la dación q sería prácticamente inexistente si el dador supiera q por ese hecho pudiera contraer relaciones jurídicas. Naturaleza jurídica del embrión en el Ordenamiento Jurídico Arg: -Para la ley civ Arg. Entonces no parecería a prima facie contradictorio con los intereses de los niños la utilización de estas técnicas en estas parejas. No se implanta un solo embrión. No parece dudoso q una pareja de diverso sexo unida ne matrimonio. las rtas posibles son 3: 1) Destrucción: nosotros al considerar q se trata de una persona no cabe sino repudiar la posibilidad de la destrucción aun admitiendo q no hay individualidad. sino un numero q varía entre 3 y 5. Por otra parte el art. pero lo cierto es q el CC fue redactado cuando era imposible este tipo de fecundación. La dificulta se presenta cuando los padres se niegan o no pueden implantar embriones congelados. Sin embargo preguntarse si ello no sería retardatorio para el progreso científico. 70) pero en la fecundación asistida no hay concepción. 20 . está legitimada para usar las técnicas de fecundación asistida. 16. por vía de hipótesis hay vida humana y debe ser respetada 2) Experimentación: para los científicos ofrece una riquísima posibilidad en torno a la investigación. Menos estable puede resultar la pareja concubinaria. Con este tipo de práctica se intenta evitar q la FIvb fracase por un aborto natural. Embriones supernumerados: La técnica de FIV ante el peligro q una primera fecundación no triunfe y evitar el riego q implica extraer los óvulos mediante la lamparoscopía con anestesia gral. Destino de los embriones supernumerados: la congelación de los embriones super numerados da lugar al espinoso lugar de q hacer con ellos. Así mismo resulta interesante analizar la propuesta de Velazco…“Una alternativa sería la d clasificar en dos niveles dicha información: 1)historia médica y genética pero no identificación del donante. 264 establece q la patria potestad existe de la concepción sin requerir q ella acaezca en el seno materno. el cual podría tener problemas psicológicos x descubrir su verdadero origen. 2) Procura el mayor bienestar del niño.

el art. aunq admite prueba en contrario según la reforma d la ley 23264. provisionalmente. 244. Como consecuencia del sistema adoptado x el codificador para la prueba del embarazo.264 dispone: “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescientos días posteriores a su disolución. y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido. Denuncia La prueba del embarazo se establece x la simple denuncia d este Estado x la parte interesada para q se tenga x comprobada. Para muchos juristas no es necesario el corte del cordón umbilical. salvo prueba en contrario”. Por eso otros autores. no se produce la oxigenación propia a través de los 21 . Busso.Derecho Civil 1 d) Depende d el la adquisición d derechos x donación o herencia. ni otras diligencias como depósito y guarda de la mujer embarazada. Tal vez la denuncia resulte falsa. pues si el embarazo se tiene x acreditado x la declaración d cualquier interesado. No implica solo salir del vientre materno. q aún teniendo un interés contrapuesto al d la persona x nacer pueden formular la denuncia del embarazo. sostienen que si al cortarse el cordón umbilical el niño no da señales de vida.264 establece: “Si mediaren matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los ciento ochenta días de la celebración del segundo. La única manera por la cual puede queda desvirtuada la denuncia del embarazo es por el transcurso del lapso máximo del embarazo. queda x ello eliminada toda posibilidad d reconocimiento en el cuerpo d la mujer. acorde con los arts. la existencia del embarazo. 6) “… y todos aquellos a quienes los bienes hubieren d pertenecer si no sucediera el parto. (art 65) 5) Los parientes en gral del no nacido. pero la ley prefiere correr estos riesgos antes q tolerar discusiones q darían lugar a la adopción d medidas lesivas para la dignidad d la mujer. 7) Los acreedores d la herencia (art 66 inc 2). Estos no tienen un derecho subordinado al nacimiento del concebido pero se les permite la denuncia para q pueda instituirse la representación d este y ventilarse con el representante del cobro del crédito q tuvieran los acreedores sin necesidad a esperar a q ocurra el nacimiento. Por su lado. Se discute el momento en que puede considerarse consumado el nacimiento. entero. también reformado por la ley 23. No se presume la paternidad del marido con respecto a los hijos que naciere después de los trescientos días de la interposición de la demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio. Nacimiento Nacer es aparecer y entrar en la vida visible. Arts 65 y 66: 3) la madre d la posible criatura concebida (art 65) es quien esta en mejores condiciones d conocer el hecho. ni a requerimiento de éste o de partes interesadas”. o si el hijo no naciera vivo. reformado por la ley 23. 243. completamente separado del seno materno. Estos son los herederos o legatarios del marido. Así el art. el por nacer no alcanza a confirmarse como persona si muere antes de estar. bastando que el nacido hubiera vivido fuera de la matriz un tiempo. 70 y 74 del Código Civil. anulación o a la separación de hecho de los esposos. Es el organismo al q se ha confiado la representación promiscua d todos los incapaces d hecho x lo q ha d velar para q se provea al concebido del representante necesario para q se ocupe d sus intereses. cabeza o miembro). 4) El marido d la madre embarazada. 8) El ministerio d menores (art 66 inc 3). ni a requerimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del marido. Reconocimiento: medidas tendientes a verificar la efectividad del embarazo El art 78 dice “No tendrá jamás lugar el reconocimiento judicial del embarazo. por lo q quedaría demostrada la falsedad de la denuncia por el transcurso de aquel lapso sin q se produjera el nacimiento de la criatura. comprende tanto a los parientes legítimos cuanto a los ilegítimos d la madre o del padre q haya reconocido como hijo al nasciturus. esta es la consecuencia d lo dispuesto en el art 65. Es brotar hacia el exterior. ni el reconocimiento del parto en el acto o después de tener lugar. Se comprende q se admite su denuncia xq a el respecta la representación del por nacer. no siendo tal la simple aparición de una parte (un brazo. tiene por padre al primer marido. D ahí q el código fije la época d concepción. (art 66 inc 1) la ley no distingue clases d parentesco ni grados. aunque por instantes. o si antes del nacimiento se verificare q el hijo no hubiera sido concebido en tiempo propio”. como lo establece el art 67 y el 68. Es dable recordar que. ni aún con aceptación d la mujer. sino también comenzar a vivir por cuenta propia. Esto significa q tratándose del reconocimiento del embarazo no se puede adoptar medida alguna. Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en contrario”. aun cuando la criatura continúe adherida al conjunto de vasos sanguineos de la placenta (Borda. x la sola denuncia se ha previsto la postergación d toda discusión sobre la existencia del embarazo. Es por ello que se requiere un nacimiento completo. Orgaz).

si el tejido pulmonar sobrenada. Numerosas legislaciones contemporáneas a nuestro Código. cuando las personas que asistieren el parto hubiesen oído la respiración o la voz de los nacidos. para esas legislaciones. Viabilidad. Sostiene. aptitud orgánica que le permita seguir viviendo por sus propios medios. es decir el "aniquilamiento de ella" con efecto retroactivo. 2) La aptitud para prolongar la vida es asunto dudoso q da origen a enojosas discusiones d hecho q no es dable sujetar a criterios seguros y exentos d críticas. y con ello se prueba q no nació vivo. no hay distinción entre nacimiento espontáneo y el que se obtiene por cesaria (art. completamente separado del seno materno. 72 Vélez Sarfield explica las razones de tal solución: 1) fundar la capacidad d derecho en la viabilidad y no enla vida es contradictorio a los principios grales según los cuales es inherente a los seres humanos su capacidad d derecho. este autor. significa que ya no importa que haya vivdo por horas. Dicha aptitud. Distintos Supuestos Nacimiento con vida: Se entiende el nacimiento con vida.Derecho Civil 1 pulmones y se da el caso del nacimiento muerto (Arauz Castez). Inversión de la carga de la prueba: El art. y d) que sea una criatura humana. 73 dice: "Reputándose como cierto el nacimiento con vida. sea a través de una cirugía (césarea) o espontáneamente (art. Esta comprobación se realiza con autorización del juez. (Cifuentes) Son indiferentes los medios de que se vale la ciencia para obtener la separación. debe tener.. En la nota al art. con lo q confirma la presunción d vida. La criatura. b) que la separación sea completa. 22 . días o momentos. c) que viva después de la separación aunque sea por instantes.importará que los nacidos con vida tengan imposibilidad de prolongarla. La criatura está completamente separada cuando se ha cortado el cordón umbilical. el art. por un vicio orgánico interno o por nacer antes de tiempo”. cuando el niño. Cifuentes comparte esta opinión.. Cuando nace con vida tbn tiene interés jurídico. y x consecuencia desvanece los derechos constituidos en cabeza suya.. creando incertidumbre en los juicios individuales y a las opiniones d los facultativos. habría q retirar la capacidad a los enfermos desahuciados x haber perdido la aptitud d prolongar la vida. Los adelantos científicos han restado todo interés a la prohibición contenida en el art 73. además del nacimieto con vida la llamada viabilidad. 75. si siguiéramos el criterio d la viabilidad.. que es empezar a vivir por sí. El art. Para que esto último se produzca y pueda comprobarse. Es por eso que con respecto a los acardianos o acefalos. 72). se presume que nacieron vivos. Criterios En algunas legislaciones se exige. 75 dice: "En caso de duda de si hubiera nacido o no con vida. con el nacimiento. o hubiesen observado otros signos de vida". El problema se vuelve dificil cuando hay que investigar si la criatura murió por su condición de no viable o por causas accidental Viabilidad significa nacimiento con vida y con los elementos de conformación y desarrollo necesarios para seguir gozando de ella. cuando tiene lugar sin vida. Mientras el cordón umbilical esté intacto hay prolongación de un estado intrauterino.”. porq los derechos d esta persona resultan definitivamente consolidados x este nacimiento. Si nace con vida. 72 dispone que no “. Ejerce la mayor influencia sobre las relaciones jurídicas pendientes. Reafirmando el principio establecido en el art. tiene vida propia. si el infante fallece por defectos orgánicos que hicieron imposible la continuidad de la vida o nace antes del periodo mínimo de gestación. Nuestro Código no exige la viabilidad. que al estar separados conservan aun algunos movimientos. Por ello. incumbiendo la prueba a quien alegare lo contrario. debe considerarse que tiene meros reflejos y no signos de vida. exigen la viabilidad como una condición para que el nacido adquiera sus derechos en forma irrevocable. una vez nacida. es condición física que la respiración sea un fenomeno producido con los propios organos. La ley exige que el hijo sea: a) separado de la madre. es porq la criatura ha respirado. se considera al sujeto como nacido muerto o abortivo. es porq nunca respiró. este hecho aniquila retroactivamente la personalidad del nasciturus. independiente de la que le proporcionaba la madre. Presunción de que el nacimiento se produjo con vida. o que mueran después de nacer. impuesta para el reconocimiento de la persona como sujeto y que nuestro Código no exige (art. 71). Nacimiento sin vida o muerte antes de nacer: La circunstancia de que muera antes de nacer (antes de estar completamente separado de la madre) determina la resolución de la personalidad jurídica. que no debe confundirse el parto. pues se recibe la oxigenación de la madre con verdadero impulso vital. Prueba d la muerte: En la actualidad hay medios para establecer este hecho: si el tejido pulmonar no flota en el agua. 71) Importancia La importancia radica en la influencia q tiene en las relaciones jurídicas pendientes susceptibles d ser modificadas x la frustración d la persona x nacer. que es más bien “vitalidad” y que los romanos llamaban vitae habilis. que es parir o dar a luz.

Si de ese certificado surge que ha nacido con vida pero que falleció inmediantamente. se asentará ambos hechos en los correspondientes libros de nacimientos y defunciones. Sobrepasando este término solo es admisible la inscripción por orden judicial (art. Si del certificado médico partero surge que la persona ha nacido sin vida. mes y año del nacimiento. nombre y apellido del padre y de la madre y sus números de documentos de identidad. con la declaración de dos testigos que hubieran visto al nacido y que firmarán la inscripción (art. hora. de acuerdo al principio general contenido en los arts. inc. Ley 17. todos los derechos nacidos en cabeza del mismo. Las disposiciones legales que rigen este punto ofrecen particularidades según se trate de hechos producidos dentro o fuera del terrritorio de la República. lugar. que sustituyen la adopción y facilitan el comercio de niños. día. salvo que los hubieran reconocido.C. el pariente más cercano que exista en el lugar o la persona a cuyo cuidado hubiera sido entregado el recién nacido. El nacimiento determina el comienzo de la existencia de las personas físicas. particularmente en cuanto a que en zonas marginales puede no hallarse presente ningún médico o directamente no haberlo en kilometros a la redonda.671 Y Sus Modificatorias. mediante la copia de la inscripción que deberá hacerse llegar al registro dentro de los cinco posteriores al arribo. . en cuanto el art. en estos partos. 32 ley 14.486 y decreto ley 8204/63) Si nace más de un hijo vivo en un mismo parto.Derecho Civil 1 3) Basta q la criatura haya tenido. 79 y 80 del C. Tratándose de hijos extramatrimoniales. El decreto ley 8204/63 dispone que la inscripción deberá formularse en un plazo menor de cuarenta días contados a partir del nacimiento y establece en un máximo de seis meses de plazopara realizar la inscripción tardia. para q el derecho no pueda tenerla como inexistente.264. haciéndose constar en cada uno de ellos que. . En los asientos de los nacimientos debe constar: nombre. apellido y sexo del nacido. publicos o privados. que autoriza la inscripción del nacimiento con la declaración de dos testigos resulta dudosa. dispone que: “la inscripción deberá realizarse a pedido de quien presente un certificado del mádico u obstretica que haya atendido el parto de la mujer a quien se atribuye la maternidad del hijo”.El padre o la madre y. En el libro de nacimientos se inscriben también aquellos cuyo registro sea ordenado por el juez competente y los que ocurran en buques o aeronaves de bandera argentina o lugares bajo jurisdicción nacional (art. en la Cámara de Diputados se había adicionado un texto según el cual: “En caso de manifiesta pobreza o marginalidad el oficial público podrá aceptar la prueba testimonial de dos vecinos que hayan tenido conocimiento del embarazo y del parto”. 23 . El hecho del nacimiento se acredita ante el oficial público con el certificado del médico u obstetra y a falta de certificado. que las manifestaciones del denunciante sean destruidas mediante prueba en contrario. pero ese agergado fue desestimando por el Senado Obviamente la intención del legislador de la ley 23. 27 del Decreto 8204/63). el soplo d la vida. texto según ley 23. sin necesidad de exhibir poder alguno. La vigencia plena de la última parte de este precepto. 27 del Decreto 8204/63) Si el nacimiento tiene lugar fuera del territorio de la República. carceles. por último nombre y apellido del declarante y número de su documento (art. 29 del decreto up supra). Las personas obligadas a denunciar el nacimiento son las que dispone el art. el nacimiento de argentinos se acredita por los certificados de los registros de los lugares consulares o instrumentos redactados en el lugar. nombre y apellido del médico o partera que extiende el certificado. Cuando el nacimiento ocurre en el territorio de la Nación se prueba por la inscripción realizada en el llamado Libro de Nacimientos que lleva el Registro Civil (arts.Los administradores de los hospitales. En estos casos las personas indicadas tendrán la obligación de presentar ropas y demás objetos hallados.264 ha sido evitar las anotaciones fraudulentas de nacimientos. puede válidamente hacerka un tercero. casas de huerfanos u otros establecimientos analogos. respectos de los nacimientos ocurridos en ellos. previo procedimiento sumario de informe. Debe quedar bien en claro que no es imprescindible que sean los padres quienes hagan la declaración. en el caso de que las personas mencionadas anteriormente no lo hicieren. Inclusive en el debate parlamentario se cuestionó esta solución de la ley 23. 3. Acreditar este hecho que desencadena múltiples consecuencias jurídicas. los nacimientos se asentarán en registros separados y seguidos. Debe destacarse que el nacimiento con vida es de trascendental importancia pues su acaecimiento están sujetos como a una condición resolutoria.Toda persona que hallare al recien nacido o en cuya casa se expusiere. Más aun. Acreditacion Y Prueba Del Nacimiento. 27. se registrará el asiento en el libro de defunciones. resulta de capital importancia. y el art. 242 del Código Civil. nacieron otras criaturas. Código Civil Y Decreto 8204/63 Y Sus Modificatorias.La autoridad encargada de llevar el registro de los hechos acaecidos a bordo (art. salvo claro está. . falta de estos. no se hará mención de padre o de madre.264. aunq por instantes. 12 y 950 del Código Civil. hospicios. 30 del dectreto ley 8204/63: . decreto ley 8204/63). La forma de tales instrumentos se rige por la ley del lugar donde se extiende. 31 del Decreto 8204/63).

24 . Es decir que para probar el nacimiento de un extranjero en el pais de su nacionalidad (francés en Francia) o en otro extraño (francés en Alemania) será necesario presentar los instrumentos que se otorgan en el lugar de nacimiento.). probaran tal hecho de acuerdo con las exigencias de la ley del lugar donde hayan nacido (art. legalizados por los agentes consulares o por los diplomaticos de nuestro país en aquel lugar. Esta norma ha perdido operatividad. 84 del Código Civil se refiere a la prueba de los nacimientos de los hijos de militares en campaña. al decir de Salvat.Derecho Civil 1 Estos documentos deben ser legalizados por los agentes consulares y diplomaticos argentinos y pueden registrarse como documentos de extraña jurisdicción en el Registro Civil de nuestro país (art. porque es hoy improbable que las mujeres acompañen a sus maridos o concubinos en campañas bélicas fuera del territorio y porque los reglamentos militares tampoco regulan la cuestión. 83 del C. El art.C. 63 del Decreto 8204/63) Los extranjeros cuyo nacimiento se haya producido fuera de nuestro país.

a la autoderteminación. y por ende de los derechos personalisimos. Algunos autores sostienen que: a) para q exista un derecho subjetivo es indispensable la existencia d un deber correlativo. pero no por eso deja d existir. donde se incluyen tales derechos. retribución justa. si bien el honor. pero el objeto del derecho vendría a ser el propio sujeto. libertad física. al desarrollo. La tercera generación de derechos. Desfilan así las ideas de leyes protectoras del trabajo. se entendió que los Tratados Internacionales obligan al país que lo suscribe. ya q no pueden separarse d la persona humana. y éste no puede eludir su observación y cumplimiento arguyendo que una ley interna se opone al mismo. etc). libertad. protección de la familia. en el inciso 22 del art. Ello es así por cuanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos. y que fuera ratificada por nuestro país por la ley 23. consiste en la obligación q pesa sobre todos los integrantes d la sociedad d respetar ese derecho. son los derechos que se les dejan a las generaciones futuras. navegación. del consumidor) o en la sociedad toda (derecho del ecosistema. tanto frente al Estado como frente a otros centros del poder (gurpos o 25 . d) No son bienes jurídicamente protegidos porq al admitir la existencia d un bien. Se estaría violando la Convención de Viena. anteponiendo una legislación interna a un Tratado y simultáneamente dejando de ser aplicación y cumplimiento a éste por y para priorizar a la ley. Al incorporar la reciente reforma constitucional dada el 22 de agosto de 1994. Sociales y Culturales. garantiza su prelación con respecto a cualquier ley interna. En cambio.313 del 17 de abril de 1986. es indispensable que tome parte. 75 a los Tratados Internacionales. separables del sujeto. c) La legislación no dispone los modos d adquisición. Fieles a la ideología liberal en boga aquellas priorizaron una actitud pasiva del estado. por consiguiente. dandole rango Constitucional. puesto q la integran. b) Todo derecho requiere un objeto sobre el cual recaer. asuma un papel activo para tutelar a algunos sectores que requieren su apoyo.Derecho BOLILLA IV Civil 1 Los Derechos Civiles Constitucionalizados. a la paz. b) Tampoco falta el objeto. que irrumpe tras la Segunda Guerra Mundial. Son. conforme a la época de su aparición en tres momentos. Estas objeciones no son decisivas. llamada “Pacto de San José de Costa Rica”. huelga. Los derechos de la primera generación guardan correspondencia con los albores del constitucionalismo y el dictado de las primeras constituciones. transferencia o extinción d) En conclusión. firmada en dicha ciudad el 22/11/1969. la que por otra parte. han sido incorporados a la Cosntitución con identico rango. Consideraciones Generales. se ha completado el proceso de constitucionalización de los derechos civiles. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Cronologicamente la segunda generación adviene con el constitucionalismo social. La Cuarta generación son los derechos del porvenir. transferencia y extinción porq se trata d derechos sui géneris: nacen y se extinguen con la persona. honor. desde que tiene rango Constitucional. ratificada por nuestro país por la ley 23. la propia imagen. La clasificación se basa en un criterio temporal que identifica a los derechos. la integridad. la personalidad es el presupuesto d todo derecho y x consiguiente no puede ser un derecho en si mismo. etc. es fruto de la evolución de la humanidad y del permamente reclamo de realización del hombre. a) en lo q atañe al deber correlativo.054 del 1 de marzo de 1984. se admite q es algo distinto del sujeto. etc deben integrar la personalidad humana. son bienes jurídicamente protegidos. tbn hay numerosos derechos patrimoniales q no se pueden transferir ni ceder. comportamiento que era indispensable para que la sociedad pudiera gozar de la propiedad. D la personalidad no existe sujeto pasivo. De la mano de esta nominación emergen derechos que en unos casos se titularizan en el hombre (derecho de réplica. c) Estos pretendidos derechos no tienen modo d adquisición. La necesidad de reafirmar el carácter irreductible de estos derechos. No obstante esta incorporación. frente a los dchos. y no x ello dejan d ser derechos. transito. y este es el objeto sobre el q recaen estos derechos. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Derechos d la Personalidad En el orden interno se receptan dentro del derecho público o en el derecho privado. Para el goce de los derechos no basta que el estado se abstenga. en la práctica puede darse q una persona sea privada d ellos. calidad de vida). comercio. jubilaciones. el sujeto pasivo no está determinado. Muchos de estos derechos lucen todavía como expresiones líricas sin otro sustento que el empuje humano para que mañana sean realidad. salario mínimo vital y móvil. Los derechos d la personalidad son aquellos que son innatos a al hombre como tal y d los cuales no pueden ser privados (vida. Las Generaciones De Los Derechos Civiles.

son oponibles erga omnes. protección y delimitación privada de estos derechos personalísimos se presentan entonces como un imperativo cada vez más acuciante en nuestros tiempos. corresponden a la persona desde el origen d esta b) vitalicios. k) Autónomos. o de valor económico no se adecua para la catalogación de los derechos subjetivos. en derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. sin embargo. y x ello tienen carácter autónomo. por regla general se considera q se agotan con la muerte. a los derechos del hombre o derechos de la persona humana o derechos humanos. sino q al protegerlo. Los derechos subjetivos quedan correctamente encasillados si son agrupados en atención a su objeto. dada su permanente e incesante evolución. los derechos personalísimos son d contenido extramatrimonial. en primer lugar. unión inseparable del objeto respecto al sujeto. e) D objeto interior. Pertenecen a esta categoría los derechos de la personalidad y las familias por regla general. 26 . que originariamente no son patrimoniales. g) Extramatrimoniales. Derechos Patrimoniales Y Los Derechos De Las Relaciones De Familia: Caracterizacion Y Diferencias. Los derechos patrimoniales son aquellos que tutelan directamente intereses económicos valorables en dinero. porq representan un mínimo imprescindible para el contenido d la personalidad humana y porq tienen x objeto los bienes más elevados frente a otros materialmente importantes. Los Códigos Civiles del siglo pasado no contienen. principios sistematizados destinados a proteger aquellos derechos que aseguren al hombre el goce de todos sus bienes físicos o espirituales. esto deriva d ser ellos vitalicios. las relaciones que se crean por la circunstancia señalada tienen verdadero contenido económico.Derecho Civil 1 individuos). Esta no borra el derecho privado correlativo. Estos derechos solo pueden predicarse. en caso d ser lesionados generan a favor d su titular una acción d resarcimiento económico. el criterio de lo económico. tal el caso de los derechos derivados de la fama y la clientela. Los derechos subjetivos han desbordado la clásica división bipartita. h) Relativamente indisponibles. j) Privados. i) Absolutos. pudiendo ejercer estos algún tipo d acción (derecho a la intimidad y al honor). con relación a la persona natural. Son modos peculiares d su ser. y se reciente de precisión. inseparables d ella. El reconocimiento. esto no impide sin embargo que luego de tal encasillamiento. no pueden faltar durante la vida del ser humano ni pueden perderse d modo definitivo. Este carácter no atribuye al ejercicio d un derecho d alcance ilimitado. en consecuencia. devenga un ajuste teniendo en cuenta consecuencias o revalorizaciones económicas. c) Necesarios. tienen en cuenta todo lo concerniente a los bienes adquiridos durante el matrimonio. aunque luego lo podrán adquirir cuando se concrete la transmisión. en el sentido d q es deber d ellas respetar las facultades del sujeto. Este carácter es consecuencia d los dos anteriores. Los derechos no patrimoniales actúan preferentemente en relación a intereses de orden moral. en todas las demás personas recae una obligación pasivamente universal. El Derecho Civil pronto advierte. sino q encuentra su límite dond aparece el contacto con los derechos d las demás personas. En definitiva. pero que sin embargo no lo son en principio. Hay derechos que la doctrina clásica los ha ubicado como patrimoniales. este carácter no se altera x el hecho d q para la lesión d un derecho privado esté previsto una sanción penal d carácter público. d) Esenciales. que son tenidos en cuenta en la transmisión de fondos de comercio. Tal seria el daño moral que afecta los sentimientos o emociones de la persona. f) Inherentes. inherentes y necesarios. como son para la doctrina clásica los derechos de familia. porque tampoco acierta con identificar correctamente a los derechos. Los derechos personalisimos aluden. la necesidad de proteger y garantizar su vigencia explica la incorporación sistematica de los llamados derechos de la personalidad o personalisimos en los Códigos Civiles Modernos o su tratamiento por medio de leyes especiales. no pueden ser enajenados ni transferidos mientras viva la persona. lo sustenta. no obstante. rigen durante toda la vida d la persona. particularmente dentro del Derecho Civil. las manifestaciones d la persona q corresponden a los derechos personalísimos son interiores. ha determinado su incorporación en numerosas constituciones nacionales y la propuesta de su enunciación expresa en los proyectos de reformas constitucionales (nacionales o provinciales) y en muchas de ellas. pero que en esencia no tienen contenido económico. en general. Esta clasificación se reciente de ser adecuada por el hecho que los derechos no se encuentran ajustadamente encasillados dentro de estas categorías. Dentro del ámbito del Derecho Privado. Caracteres (según Cifuentes) a) innatos. Es decir que dentro de los derechos extrapatrimoniales. inconfundibles. desde la órbita del derecho privado. la necesidad de contra con preceptos concretos que garanticen al hombre el pleno desarrollo de sus facultades. El conjunto de los derechos patrimoniales del sujeto constituye su patrimonio. existe una tendencia a ampliar su marco d acción en cuanto a ciertos aspectos se trasladan a los herederos del titular. son derechos q bien se diferencian d todos los demás. por lo tanto. En sentido inverso en el régimen de la sociedad conyugal los derechos que regula la ley por consecuencia del estado de matrimonio.

pero lo pueden ser en determinadas circunstancias cuando son desconocidos o afectados. preámbulo y art 2). comprensivo del patrimonio propiamente dicho y del patrimonio moral. De tal manera entonces que la distinción entre patrimoniales carece de significación científica. porque existen otros derechos que también pertenecen a la persona por ser su titular. Además tales derechos son también subjetivos. Algunos autores sostienen la siguiente clasificación. el aborto de 85 a 88. la clientela. como seria la lesión moral o daño moral por la perdida de un afecto o de un sentimiento. por el contrario. La vida es entonces. alguno de los cuales tiene contenido patrimonial como la sociedad conyugal y otros no lo tienen como el deber de fidelidad. 83.P. Este como el primero que comprende dos especies de bienes. Esto supone. Así el patrimonio en su mas amplia acepción seria el complejo de relaciones jurídicas de una persona. 27 . penal y civil.  LOS DERECHOS SOBRE LOS BIENES o sea cuyo objeto constituye el bien que ha tenido en mira sobre el cual se concreta. es lícito quitar la vida. los terceros. los derechos de los cónyuges. teniendo en cuenta el objeto de tales derechos:  LOS INHERENTES A LAS PERSONAS. por ello el C. los derechos inherentes a las personas se subdividían en dos grupos. Penal castiga a quien ayuda o instiga al suicidio (art. o sea que el objeto si bien es la persona. Por ella estimamos que de este derecho innato no puede derivarse un poder omnímodo y soberano. practicar. Si decimos que los derechos patrimoniales son los que pertenecen al titular del patrimonio y son susceptibles de apreciación pecuniaria. cohabitación y procreación. A su vez. que serán aquellos que la propia persona constituye el objeto del derecho y que solamente se manifiesta cuando el derecho es desconocido o agraviado que son los llamados derechos personalísimos. o sea cuyo objeto recae sobre la propia persona. Como consecuencia de todo lo dicho. su reconocimiento exige la fijación de límites. etc. C. que sin embargo no son originariamente susceptibles de apreciación pecuniaria. El individuo debe cuidar su vida. que son los llamados personalísimos. Como todo derecho supone el ejercicio de una actividad lícita que no contraríe el fin supremo del hombre y los deberes que éste tiene para consigo mismo y para con la sociedad. otras hipótesis de homicidio o lesiones del 85 a 95. pero lo adquieren cuando son lesionados o atacados. etc. y mas esta impuesta por el peso de la tradición que por lo técnico. En el mismo sentido. nacidos también del matrimonio. sino que. respetarla y el Estado protegerla y preservarla. Por ello es un propio derecho a la vida y no sobre la vida. de acuerdo con el Código Civil. q prohíbe pena de muerte por razones políticas. Los derechos cuyo objeto recae sobre otras personas. Fundamentales razones de orden superior se oponen a la legitimación del suicidio. las cosas y los derechos de crédito.). tormentos y azotes) así mismo la CN comprende en su protección a las libertades y a las igualdades civiles. también encerraría dos especies de derecho: los iura in persona ipsa o derecho de la personalidad. la vida humana esta protegida por disposiciones de dcho constitucional. y no están desvinculados de la persona. las q contienen los dchos de la personalidad en sus mismas entrañas. los cuales por lo general tienen contenido económico. El valor de la vida humana: de acuerdo con una corriente j8risprudencial basta con q se haya privado de la vida a alguien para q exista daño resarcible. que originariamente no tienen contenido económico. no es únicamente la propia persona. a diferencia de los personalísimos.). hermanos.Derecho Civil 1 Así tenemos los derechos cuyo objeto recae sobre la propia persona. pues la vida humana constituye por si un valor susceptible de apreciación pecuniaria. Nuestra CN. no es la propia persona. Nos referimos a los derechos de familia. y aquellos otros que si bien el objeto constituye la persona. El derecho a la vida es el presupuesto y soporte necesario de la existencia de los restantes derechos humanos. Se pena el homicidio en los arts 79 y 84. Las facultades de disposición del sujeto sobre su propia vida quedan muy restringidas. Se ha dicho que la persona tiene vida pero que también la vida la tiene a ella. Son los derechos derivados de las relaciones de familia o del estado de las personas (tales como la patria potestad. La vida como tal es una potencia poderosa que está por encima de la persona envolviéndola. en nuestra CN. pero pueden carecer de ello como seria la fama. y los iura in persona aliena derivados del estado de la persona (padres. y el abandono de personas cuando se pusiere en peligro su persona o salud. Derechos De La Personalidad. inspirada en pcipios cristianos (invocando a dios. no son ajustados a la verdad y tampoco estamos caracterizándolos. se prohíbe a los profesionales de la medicina. colaborar o propiciar la eutanasia aun con el consentimiento del paciente o de sus familiares. que ni siquiera frente al pedido de la propia víctima y para abreviar sufrimientos previos a una muerte inevitable. Análisis Y Acciones Protectoras De Los Derechos Personalísimos. Por ultimo los derechos cuyo objeto recae sobre los bienes o cosas. Derecho A La Vida. una potencia que quiere conservarse y ha de ser conservada. sino otra persona. etc). Esta distinción no es puramente terminológica sino que alude a la esencia y alcance del derecho. sino que puede recaer también en otras personas. tutela la vida y la integridad física de las personas q habitan el suelo argentino (corroborante del art 18. las lesiones causadas a otros en el cuerpo o la salud (89 a 94).

sin injerencias ni intromisiones q pueden provenir de la autoridad o de terceros.). 3. no corresponde hacer referencia a la intimidad de personas fallecidas. De allí q normalmente la protección de la vida humana se manifieste a través del dcho al resarcimiento a favor de los parientes de la persona q ha sido privada de aquella. y en tanto dicha conducta no ofenda al orden publico y a la moral publica.Derecho Civil 1 En los códigos civiles.). De la lectura del art.N. La vida también se tutela en la legislación sobre trasplante de órganos. demuestra al decir de Zannoni . Por otra parte. con lo que se evita que el daño se consume. La autorización es revocable por voluntad d quien la haya autorizado previamente.. Si la ingerencia esta legitimada por alguna causa de justificación.723 que prohíbe la publicación de cartas sin autorización del autor).”mortificando a otro en sus costumbres o sentimiento”. Esta condición ha sido criticada superflua por la comisión respectiva de las Segundas Jornadas del Derecho Civil de Mercedes. 367 y 368 del C. las preguntas en las encuestas forzosas e informes preocupacionales. o que continue produciendose. ha dado recepción legislativa a este particular derecho personalísimo que resulta así el único que integra las normas del citado cuerpo legal. y por lo tanto custodiar la vida del posible dador cadavérico. Si algún agravio podrá inferirse. También cuando se concede la indemnización a los deudos de quien ha sido privado de la vida (arts. 1071 bis surgen las siguientes condiciones que deben acreditarse para que proceda la protección a la intimidad: 1. 32 de la Ley 11. el art. jugarán de todo modo los principios que rigen la responsabilidad civil. como suele suceder en los supuestos en los que se investigan las conductas de los funcionarios públicos. La fotografías de quienes lo estén solo pueden ser utilizadas o publicadas o incluidas en el comercio con el consentimiento de los familiares cercanos (conyugue. interior o privado. al incorporar el art. en algunos casos. (intervenciones de teléfonos. por ejemplo. como los derechos personalísimos nacen con el hombre y terminan con su muerte. de los asuntos. el registro no consentido de la voz. 2.C. etc. de los sentimientos. la terminología empleada no es muy feliz pero resulta práctica para señalar el efecto de la intromisión que es afligir. hijos o familiares directos). La protección de este derecho tiene raigambre constitucional (art. causar pesadumbre o molestia por las costumbres o sentimientos del agraviado. 19 de la C. El concepto de muerte encefálica y los recaudos que deben tomarse para su diagnostico procuran garantizar la certeza de la muerte. etc. porque salvo algunas excepciones no neutraliza el agravio sufrido. La publicación de la sentencia condenatoria: el juez ordenará cuando lo solicite el agraviado. 1071 bis.Perturbación a la intimidad por cualquier medio. lo q nos desea dar a conocer ni dejarse ver. micrófonos de largo alcance). Este dcho es el q garantiza a su titular el desenvolvimiento de su vida y su conducta dentro de aquel ámbito privado. la inocuidad de esta publicación. La jurisprudencia registrada en el país. Esta condición se vincula con la ilegitimidad o ilicitud de la perturbación. n sentir. etc. Si el hecho lesivo a la intimidad constituye un delito del derecho penal. Por ello. la misma no es antijurídica. Será legitima la intromisión que responda a un interés prevaleciente. expresa la norma legal . Se señalan. nos dice Zavala de Gonzalez. como conductas violatorias de la intimidad. La intromisión también puede producirse. de las acciones. “los famosos” (al decir Castro y Bravo) puede también ser perturbada.Una intromisión arbitraria. Es lo mas personal.. El Código Civil argentino. Estas enunciaciones no agotan las formas de perturbar la vida privada. ni perjudiq a otras personas. Definición: el ámbito comúnmente reservado de la vida. son simples indicadores de las múltiples maneras en que la coyuntura social actual puede afectar la reserva espiritual del hombre. 28 . las circunstancias de un acto ilícito. Aplicable a los casos de obligaciones q nacen de hechos ilícitos q no son delitos (1109). la intimidad de quienes han alcanzado notoriedad en la vida social. fiscalización e intromisión que no se funde en necesidades sociales o en el interés público. Desde el punto de vista del derecho civil se lo resguarda cuando se impone la obligación de prestar alimentos a las personas vinculadas por parentesco de consanguinidad y afinidad de primer grado (arts. por ello bastará acreditar la arbitrariedad de la intromisión. que recomendó su supresión. el narcoanalisis. La sola notoriedad no priva a la persona de intimidad.Una intromisión que no configure un tipo penal abstracto. Para la tutela efectiva de la privacidad del sujeto la norma prevé: El cese de la actividad lesiva.) y por objetivo proteger la reserva espiritual de la vida privada resguardándola de toda ingerencia. La indemnización procederá cuando se hayan acreditado los extremos legales que comprometen a la responsabilidad del agente. a título ejemplificativo enuncia conducta tales como: publicación de retratos y difusión de correspondencia (se correlaciona con el art. 1079 y 1084 y concordantes del C. por regla general no existe un reconocimiento expreso del dcho a la vida y sus consecuencias. Derecho A La Intimidad. será a los sobrevivientes en su propia reserva espiritual. resarciendo daños y perjuicios. En tal sentido. 1071 bis.C.

con especial profundidad. a la niñez abandonada. aun cuando no haya nacido en esos Estados. Debemos recordar que en cuanto a la extensión del resarcimiento. etc. Entre los Pactos incorporados por la reforma Constitucional está el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. este jurista que también los datos formales de identificación (el nombre. reacciones emocionales. con un nombre. 32 bis derogado. es uno de los medios de defensa de la identidad. que comprometen a los Estados partes a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos sociales y culturales enunciados en el pacto. derecho de réplica. y la desarrolló la jurisprudencia italiana en los últimos tiempos. La protección al nombre es bien amplia. La teoría la esbozo De Cupis. Quedan los elementos dinamicos. que es también el reconocimiento del “status” familiar. separada. conforman en conjunto un aspecto dinámico de la personalidad existencial. que son los que mejor denotan el derecho a la identidad y que dependen de las actividades. los que no pueden ser menoscabados sin ofender ese derecho. Se estimó que no existe fundamento alguno para sustraer a los daños causados por el menoscabo de la privacidad de las normas ordinarias que rigen la responsabilidad civil. Esta peculiar identidad es un derecho personalisimo que sustenta la existencia de respeto por parte de todos los demás. ha sido criticada por la doctrina que sugirió su supresión. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de todo niño a ser inscripto inmediatamente después de su nacimiento. perfil físico. no obstante que a la vez atiende a su composición somática. la filiación y el estado). Cada persona es una. El derecho a la identidad personal se asienta en la condición única. Si bien aparentemente parecería existir una diferente consagración de este derecho. por cuanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles se reconoce a todo niño el derecho a adquirir una nacionalidad. Esta supresión ha dividido a la doctrina entre quienes sostienen que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo y aquellos estiman. Los Derechos Culturales. No obstante ser la nacionalidad un derecho político. según las circunstancias. Por otra parte la amplitud del reconocimiento de este derecho es lo suficientemente como para dar cabida y proteger a aquellas personas sin familia. pero son aspectos estáticos de ella. y sobre todo para la niñez abandonada. y deben ser defendidos para resguardar a la persona misma. aspiraciones. Se destierra la condición de apartida. sino que corresponde por su filiación familiar. la visión que se le ha dado constituye sin lugar a dudas un derecho personalísimo. porque se refiere al derecho a tener una nacionalidad como expresión del derecho a la identidad personal. quedar investida de una nacionalidad. La referencia a la equidad. como Zannoni. A continuación agrega que la ley asegurará este derecho para todos. forman parte de la identidad. 29 . y tiene un valor y un interés protegibles. mediante nombres supuestos. el legislador ha considerado que es el juez quien debe establecer el monto de la indemnización equitativamente. De ahí nace la idea de que los aspectos que la componen como su carácter. Entre esos derechos se mencionan: a) Participar en la vida cultural. la que por supuesto se halla en completa indefesión. en una indemnización que es de derecho. cuando expresamente indica que la ley reglamentará la forma de asegurar un nombre supuesto. Carlos Fernandez Sessarrego. porque no solamente está reconociendo el derecho al nombre de pila. La rectificación o respuesta. individual e irrepetible del hombre. En los últimos tiempos. que en la ley vigente la afrenta a la intimidad puede regirse. Sostiene. distinta y singular. para todas las situaciones. con fundados elementos racionales y de la vida. habiendo recalado en ella. porque todo Estado debe reconocerle la nacionalidad si nació en ese Estado. que los Pactos también lo reconocen específicamente. se ha abierto camino un nuevo derecho personalísimo que cubre toda la faz espiritual de la persona. idioma e instalación existencial de cada uno. Por último. Derecho Al Nombre. propios de la existencia. Derecho A La Nacionalidad. La Convención Americana de Derechos Humanos declara que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o de uno de ellos.Derecho Civil 1 El art. si fuere necesario. que es exclusiva.. así como también los demás Estados deben reconocerle la nacionalidad del Estado donde nació. si fuere necesario. 1071 bis suprimió toda referencia al dolo y la culpa que contenía el art. la identidad. trayectoria científica o deportiva. la interpretación que corresponde es considerar al derecho tan impostergable que toda persona debe desde su infancia o primera edad. por lo que asegura la plenitud del derecho. b) Gozar de los beneficios del progreso científico. tanto por la responsabilidad subjetiva (acreditando dolo o culpa) como por la responsabilidad objetiva derivada del ejercicio abusivo del derecho. Derecho A La Identidad. formales y relaciones con dicha identificación.

Este último conlleva la injerencia humana en el primero. 75. según lo establezca la ley. C. a ejercer la libertad esencial para la investigación y la creatividad. Todavía hay más. A libre elección cultural.) Derecho A Un Ambiente Sano. C. El daño ambiental no escapa a esa regla y la Constitución reafirma que generará prioritariamente la obligación de recomponer.Derecho Civil 1 c) Beneficiarse en la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas. a la educación practica y a la orientación y formación vocacional. nuestra Cosntitución Nacional reconoce dos tipos especiales de asociación. 38 C. C. el segundo en cambio del de la naturaleza. Convengamos ante todo que el medio ambiente trasciende a la ecología. 14 bis. También la Constitución establece la obligación de proveer a la información y educación ambientales en el segundo párrafo del art. La ausencia de esa especial calidad. ese medio debe ser apto para que los seres racionales realicemos nuestro desarrollo y que para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Amém del derecho de asociarse expresado de modo generico en el art. a la comunicación. 14. a la propiedad intelectual.N. Puede parecer excesiva la ejemplificación. el derecho a participar en la vida cultural. Nace de ese modo el derecho de asociación que para el constituyente debe concretarse con fines útiles (art. sea porque los interesados no la solicitan o porque el estado le deneiega. Tipos. 41. El derecho a la educación. 14. sociedades civiles y comerciales. en ejercicio del poder de policía. ect. de lo que se infiere que el derecho subjetivo constitucionalizado comporta la atribución de vivir en un ambiente saludable.). 19).N. Naturalmente pertenece a la sociedad. Rol Del Estado. El primero es un término propio del mundo de la cultura.) y la de los partidos políticos (art.C. ya que la expresión tomada en sentido lato haría depender la suerte de la asociación de criterios subjetivos con los que el poder publico manejaría a su antojo el reconocimiento de tales organizaciones. El derecho de asociación es la facultad para congregarse en un organismo. Esta claro que no se trata de sustituir el imperativo ambiental con una mera formula compensadora que aliente la destrucción para suponer que pagando se puede contaminar. razonabilidad y proporcionabilidad como puntos de referencia de la simbiosis que genera la relación “hombre-ambiente”. “el derecho a un ambiente sano. A juicio de Colautti la primera tensión que se encuentra es que la protección del ambiente es de difícil conciliación con otro derecho que estaba implícito y aparece enumerado tras la reforma. pero la primera noción de sanidad halla su antónimo en lo enfermo. Esta distinción formulada por Felipe Seisdedos prosigue con la aclaración de que el medio ambiente o entorno involucra al ambiente natural y al inducido.).N. C. sin autorización para su funcionamiento) (art. ellas son: la organización sindical libre y democratica (art. municipios. 41. literarias y artísticas de que sea autora. sin perjuicio de indemnizar por los efectos nocivos que generó su comportamiento. La lista indicativa de derechos culturales podría concretarse en la siguiente: 1. no inhibe a que el agurpamiento funcione como simple asociación. las provincias. en particular de idiomas y convicciones propias. La calificación de “utilidad” exigida por la ley fundamental se interpreta como sinónimo de licitud. por encima de esa inclusión de modo regular crea o se incorpora a organizaciones colectivas. sea creándolo. inc. La Constitución reconoce ahora.). Derecho De Asociacion El carácter gregario del hombre es una constante histórica que se manifiesta a través de agrupamientos. a todo habitante. equilibrado apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el derecho de preservarlas” (art. imposición que se traduce en explicitar la ecuanimidad.N. incorporándose a un ente ya existente o dejando de pertenecer a él. se reserva el derecho de acordarle personería jurídica. A la identidad cultural. Principio elemental de derecho es que el daño debe ser reparado. entidades autarquicas y la Iglesia Catolica) y privado (las simples asociaciones y funcdaciones que obtengan autorización para funcionar. exige para su plenitud que el ambiente sea equilibrado. A la educación básica y general. 2. En relación con ella el Estado. Pero el derecho establecido no se realiza con salubridad. 33. Ello significa que el autor de la ilicitud debe volver las cosas al estado que se encontraban antes de producirse la acción lesiva. como lo es el derecho al desarrollo (art. Una asociación es ante todo un ente susceptibles de adquirir derechos y contraer obliagciones. 30 . a la herencia cultural. El Código Civil distingue entre personas jurídicas de carácter público (el estado nacional.

1071) y el principio de la buena fe (art. Nº 22. que existía un interes colectivo e individual coincidente en proteger el equilibrio ecologico. de abastecimiento. también es obvio que comporta un deber presente dirigido a preservar el medio en proyección a las futuras generaciones.680 y de lealtad comercial. 42 de la Const. a la utilización racional de los recursos naturales. C. En rigor de verdad. el ejercicio abusivo de los derechos (art. según la constancia de la causa. Si grande es la responsabilidad del administrador y del legislador. Nacional. La experiencia ha demostrado que esa extensión contribuyó a fortalecer la parte mas poderosa del convenio y disminuyó las potencialidades del más debil. Y ese derecho-deber se conjuga en relación con el rol del Estado el que a través de sus autoridades proveer a su protección. 43. la masividad de alternativas que el mercado ofrece. 1198) No ha sido ajeno a este proceso la aparición de los llamados derechos de la tercera generación. reflejando los comportamientos humanos que en punto a consumo se dieron. Consideró además. conformaban un vasto cuerpo instrumental para la tutela de las relaciones que se daban en el ambito del mercado. Aquel rotulo tiene que ver con la estandarización de productos.802. Levantada la restricción que algunos tribunales creyeron existía es de esperar que muchos fallos hagan mérito del que la jurisprudencia supo ganarse en Kattan. Alegaban los actores que la instalación de la pretendía area industrial provocaría contaminación con los consiguientes riesgos para la salud. Para fundar esa dedición el juez interpretó que se ignoraba.N. Así lo han hecho la mayoría de las naciones donde el fenómeno se acentuó dando respuesta política a tan subido requerimiento social con normas que contemplaban aquella situación de desequilibrio. el avance de la técnica y el acceso a nuevas y mejores condiciones de vida.240. así como los derechos de incidencia colectiva en general (art. a la protección de su salud. Un gurpo de vecinos de Tres de Febrero dedujo amparo contra la municipalidad de ese partido solicitando se anulara la ordenanza que autorizaba la creación de un area industrial en la zona. El primero adquiere bienes. El cómputo de esa realidad y en lo que al ordenamiento argentino concierne ha ido limitando. El constituyente distinguió entre consumidor y usuario. la que junto con las leyes de defensa de la competencia Nº 22. En toda relación de consumo la Constitución depara: 31 . tambien se ha ampliado la demanda. etc.Derecho Civil 1 Si este que tratamos es derecho para los habitantes del hoy y aquí. el segundo servicio. lo cual legitimaba a los habitantes defender a las generaciones futuras de las depredaciones actuales. planifique y ejecute estas directivas del constituyente. la existencia de economías de escala. generalmente nuestros tribunales fueron remisos a este tipo de tutela. El art. antes de la innovación constitucional. la reforma constitucional de 1994 cristalizó disposiciones que tutelan los derechos del consumidor.262. el principio de las libres convenciones que en nuestro derecho aparece consagrado en el art. El mandato del art. Lo cierto es que los negocios jurídicos que siempre fueron patrimonio primario de toda vida comunitaria se han extendido y multiplicado hasta el infinito. el tema había sido resuelto por la llamada ley de defensa del consumidor Nº 24. Derechos Del Consumidor. a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo”. porque llegó hasta la Corte. a una información adecuada y veraz. y a la informática y educación ambientales. En el caso que data de 1983.) Amparados en el tema de la legitimación procesal de quien acciona. el verdadero impacto que la captura de esos animales podía tener sobre la especie. Un rasgo usual de todo contrato es el de reconocer al menos dos sujetos: uno suminsitrando bienes. Otro caso relevante. servicios. es el registrado en Christou. Ampliada la oferta. no le va en zaga la que se ha institucionalizado como cometido de la justicia. capital. comienza diciendo: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tiene derecho. deber para el poder quien al trazar sus rumbos de acción no podrá desentenderse de una política tuitiva que programe. sino que protegen a un grupo indeterminado de personas. 1197 del Código Civil. En el trasncurso de este siglo. de modo gradual. Con ese norte. el juzgado federal en lo Contencioso Adminsitrativo nº 2 de la Capital Federal negó la captura de catorce delfines realizada en el mar Argentino ante el requerimiento de un acuario japonés. en relación de consumo. a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. y otro recepcionandolo. 954). En prueba elocuente de ello. El alto tribunal acogió el amparo juzgando que en el caso se encontarban restringidos derechos esenciales de las personas. gano la calle una expresión que identifica a la de nuestros días como “sociedad de consumo”. que por sus características no se titularizan en un individuo en particular. la reforma de 1968 introdujo ciertas variantes a la autonomía de la voluntad con la admisión de la figura de la lesión (art. Derecho-deber para los hombres. 41 esta emparentado a la previsión que habilita interponer acción expedita y rápida de amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente. Urgía que el estado concurriera en defensa de este último. Nº 20. En este contexto nace el concepto de consumidor que en noción ampliada involucra a toda persona que adquiere o utiliza un bien o servicio para satisfacción de sus necesidades. seguridad e intereses económicos.

Digno. hija del poder de dominación o de la fuerza de una de las partes.S. Deberes Del Estado. la luz. in fine). Para el Congreso el imperativo constitucional marca que la Legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. Para el ejercicio de este derecho es indispensable que el oferente no apele a publicidad engañosa. El presupuesto liminar de cualquier tipo de contratación es la información. en cuanto autoriza interponer acción de amparo en lo relativo a los derechos de usuarios y consumidores. a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados.. 42 De esa suma de potestades cobran especial relevancia las referidas al control de calidad y eficiencia de los servicios públicos. imprescindibles para los tiempos actuales como el agua. en cuanto a derecho a recibir igual bien o servicio por igual pago o contraprestación. Desde luego que las atribuciones emergentes del art. Se reafirma con el precepto el sentido intervencionista que en punto a las relaciones de consumo se asigna al poder. El concepto de seguridad quiere evitar que el consumidor sea aprovechado en su vulnerabilidad con bienes y servicios de mala calidad. previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios. a la educación para el consumo.M. “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos. 42 deben conectarse a la habilitación del art. etc. A nadie escapará que tratándose de servicios esenciales. costumbres del decoro comercial. desequilibaradas. Equitativo. D) Derecho a un trato equitativo y digno. La noción de salud debe ser aprehendida con el sentido que le atribuye O. 43. La finalidad de esta clausula pasa por prohibir cualquier regulación que impida esa libertad de elección y desde ya los monopolios que liquidan la libre competencia. Consecuencia de la información es la ulterior elección que realiza el consumidor. habida cuenta de que su protagonismo es vital para la suerte de los derechos que se reconocen en el primero de los párrafos del art. dignidad personal. seguridad e intereses económicos. y de las provincias interesadas en los organismos de control (art. o bien victimas de contrataciones sobre la base de cláusulas predispuestas inequitativas. etc. y exhibe la contracara de un mercado de déficit en la asunción de deberes que se han puesto a la cabeza del poder. 32 . La responsabilidad es mayor porque tales servicios han sido privatizados y toda las cuestiones que tienen que ver con el modo en que se brindan y especialmente con las tarifas es materia de permanente actualidad Aunque el rol del Estado no se manifiesta por el cauce protagónico que le trazara el constituyente. nocivos. teléfonos. el usuario concurre a recibirlos en muchos casos sin contar con la alternativa de un servicio paralelo que le permita optar por otra prestación. mal diseñados.Derecho Civil 1 A) Derecho a la protección de su salud. Solamente el conocimeinto y particularmente el conocimiento veraz de la calidad y cantidad de bienes y servicios que se ofertan en el mercado debe ser el determinante de la opción o preferencia asumida por el consumidor. reglas de la ética. ni disfrace el producto de modo que su apariencia surgiera virtudes de las que carece. C) Derecho a la libertad de elección. defectuosos. Todo ese haz de derechos no sería factible de realización si el estado no tuviera los compromisos que el reformador ha marcado. Y no meramente ausencia de enfermedades.: completo bienestar físico. 42. Finalmente la idea de intereses económicos entronca con la protección que desde la perspectiva patrimonial merece todo consumidor o usuario. al control de los monopolios naturales y legales. mental y social. B) Derecho a una información adecuada y veraz. al de la calidad y eficiencia de los serviciso públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”. en tanto el trato dispensado a los consumidores o usuarios guarde conformidad a los usos sociales.

Concepto. constituya un atributo de la personalidad o cualidad necesaria atribuida por el derecho a cada persona para individualizarla y diferenciarla netamente de todas las demás. A diferencia de los derechos personalísimos subjetivos. o ser absolutamente incapaz de derecho. d) Vitalicios: lo son x cuanto se extinguen con la vida d la persona q los detenta. es el vocativo con que se designa a las personas y se obtiene la necesaria individualización de ellas como sujetos potenciales de derechos y deberes. un centro de imputaciones de derechos y deberes. arbitrariamente. Por ejemplo. como miembro de una sociedad jurídicamente organizada. "nombre patronímico" o simplemente "patronímico". que es la parte esencial de la oración gramatical que expresa los objetos del pensamiento que la integran como elementos principales y directos. la que no confiere un señorío. potestad o posibilidad de obrar libremente con ellos. Pero hay ciertos atributos q son propios d las personas visibles: estado civil. Las leyes que lo regulan son imperativas por lo que las personas no pueden. las cuales pueden destacarse del sujeto como sus manifestaciones más entrañables e íntimas. llamado también en los pueblos de religión cristiana nombre de pila o bautismal. y desde el punto de vista jurídico. o concebirse una persona física sin estado. Nombre. desde el punto de vista jurídico. No puede haber persona sin nombre. Cada persona representa. ni pueden ser perdidos x el transcurso del tiempo. c) Indisponibilidad. si se trata de amparar el nombre propio se esta defendiendo a la persona que lo porta. para defenderlos. indicando su filiación. y b) el apellido o nombre de familia. el nombre. ese nombre puede representar para dicha persona. Cuando en los hechos se da un caso en que la persona aparece en algunas de estas situaciones. como derecho personalísimo. la función constitutiva de los atributos los ha colocado preferentemente dentro de la órbita del derecho público. Ubicación dentro d los derechos subjetivos Desde otro ángulo. Es la persona misma la que está en juego cuando se niega o viola un atributo. sino tan sólo la posibilidad de reaccionar en su defensa.Derecho BOLILLA V Civil 1 Atributos de la persona física Concepto Las personas están dotadas d cualidades intrínsinsecas q concurren a constituir la esencia d la personalidad y a determinar al ente personal en su individualidad. pero no significa tutelar la privacidad como derecho que se desenvuelve en ese lugar. El nombre. Ello solo podrá hacerse cuando se produzcan los hechos jurídicos que son antecedentes normativos del cambio. no obstante que la persona tiene a su respecto destacados intereses en ellos y está primordialmente facultada. está constituido por dos elementos: a) el prenombre. las normas jurídicas prevén el modo de regularizarlas. que es el vocativo individual que identifica a cada persona dentro del grupo familiar. 3) domicilio. o carecer de domicilio general. 4) patrimonio. De ahí que el nombre. Son inenajenables e imprescriptibles. para tutelar la propia condición de persona compuesta de los atributos. Se llaman atributos inherentes a la personalidad xq son calidades dependientes e inseparables. no se puede carecer d ellos. modificar sus atributos. Elementos En los ordenamientos jurídicos contemporáneos. se le asigna un nombre o vocativo personal. y como es necesario que ese centro aparezca con toda nitidez. han sido impuestos por la norma jurídica. en el sentido que no pueden tenerse legítimamente más de uno del mismo orden. Según Perreau es “el término q sirve para designar a las personas d una manera habitual”. pero no una de sus prerrogativas de goce personal. 2) capacidad. La reafirmación del domicilio importa preservar la identificación espacial de la persona. 33 . al igual que en el nuestro. lo que es distinto a defender la honra o fama que. Cuando aparentemente ocurrieran tales duplicaciones. es la forma d designación d cada individuo y se adquiere x inscripción en el registro civil. construcción jurídica. el propio ordenamiento jurídico determina el modo de establecer cuál es el verdadero atributo. con cuya sola expresión aparece. Por ejemplo: no pueden tenerse válidamente dos nombres civiles ni ostentar simultáneamente dos estados bajo la misma formalidad (ser hijo simultáneamente de dos padres). como atributo jurídico de identificación o individualización de la persona. en el orden privado. que indica la familia a la cual pertenece la persona que la ostenta y es vocativo a todos los miembros del mismo grupo familiar que cumple la función de completar la identificación del sujeto jurídico. b) Unidad. D manera q no pueden existir sin él y esto no puede ser sin revestirlos. Poseen los siguientes caracteres: a) Necesidad. Enumeración y Caracteres Son comunes a todas las personas y son: 1) nombre. Cada atributo tiene el carácter de único.

y d regulación x normas d orden público. Si sólo se tuviera en cuenta la segunda. 4º primeros nombres idénticos entre hermanos vivos. Inconstitucionalidad d la limitación del nombre? La Corte Suprema Nacional ha establecido de manera expresa la constucionalidad de las limitaciones impuestas por el Artículo 3º de la Ley Nº 18.252 que introduce el Artículo 3º bis a la Ley del nombre. así las acciones d reclamación o impugnación del nombre. Limitaciones (Ley 18248) La elección es discrecional xq el artíclo 3º d la ley dice: “el derecho d elegir el nombre d pila se ejerecerá libremente con la salvedad d q no podrán inscribirse: 1º los nombres extravagantes. esto no se aplica a las personas d filiación desconocida. deriva d su carácter extramatrimonial. se ejercen conforme a las Leyes que reglamentan su ejercicio (Art.248. 5º más d tres nombres. El 20 de Septiembre de 1984 se sancionó la Ley Nº 23. toda persona debe llevar un nombre b) Unidad: el nombre es único porq las personas no pueden tener + d 1 nombre.N. Hincel y Kanki entre otros. ese derecho como los demás reconocidos por la Constitución. h) Vinculación a una relación familiar: en lo q hace el apellido es innegable su vinculación con la familia d origen. f) Inalienabilidad: es un carácter fundamental el q sea inalienable e intransmisible entre vivos. c) Indivisibilidad: nadie puede tener un nombre frente a unos y frente a otros uno distinto. pues el nombre forma parte d la personalidad del hombre. la jurispruedencia había aceptado los nombres de origen indioamericano. El nombre es oponible por la persona a quien corresponda contra todos. contrarios a nuestras costumbres.552 (Nombres Indigenas) Aunque no estaba previsto en la Ley 18. q expresen tendencias políticas o ideológicas o q susciten equívocos con respecto del sexo d la persona.248. y la razonabilidad de la norma pasa por el derecho de la persona que va a ser identificada a serlo. d) Oponibilidad erga omnes: posibilidad d usar el nombre frente a todos y es común a todos los derechos absolutos. 34 . y d los miembros d misiones públicas o privadas q tengan residencia transitoria en el país. e) Valor moral o extramatrimonial: el nombre es inestimable en dinero. disponiendo: “Podrán inscribirse nombres aborigenen o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. está vinculado a él. 2º nombres extranjeros.14 C.). i) Imprescriptibilidad: el nombre no se puede adquirir ni perder x el transcurso del tiempo. Inciso 5º. parte final”. Ixel. según el art 1º d la ley 18. Queda exceptuado el nombre q se quisiera imponer a los hijos d funcionarios o empleados extranjeros d las representaciones diplomáticas. se desconocería uno d los derechos más íntimamente vinculados a la personalidad humana. ridículos. las manifestaciones a lesiones del nombre. fundada en que pertenecen a los aborigenes de nuestra tierra que hablan dalectos que integran el acervo cultural argentino. se desconocería el interés social d la cuestión. Si únicamente se tomara en cuenta la primera posición. Así se permitió la colocación de nombres tales como Lihuen. Usel. ya q sirve para la identificación d las personas y es inmutable. sea mediante acciones frente a quienes pretendan desconocerlo o vulnerarlo. No puede ser enajenado o transmitido mediante acto jurídico alguno. van unidas a las reclamaciones hereditarias. y que no apacere irrazonable la limitación impuesta por el artículo 3º toda vez que el nombre constituye el elemento primario a través del cual el individuo se relaciona e integra con la sociedad en la cual le ha tocado vivir. no tendría explicación q se niegue el derecho d cambiar el nombre (salvo en casos muy particulares). g) Alienabilidad d derechos patrimoniales derivados del nombre: en principio. Para sotener la constitucionalidad del precepto se ha dicho que si bien los padres tienen derecho a la elección del nombre. sea mediante el ejercicio d facultades. Lo ha hecho en particular con relación a la prohibición de imponer nombres extranjeros que no tienen traducción al castellano. no obstante (la doctrina española) generalmente las acciones relacionadas con el nombre tienen un claro trasfondo económico.248. de modo que facilite aquella integración y lo ponga a resguardo de situaciones que la tornen más dificultosa. no habría inconveniente en enajenar los derechos patrimoniales q surjan del nombre (ej: el jugador d fútbol q cobra una suma d dinero porq con su nombre y apellido se identifica una marca d indumentaria). si fueren d fácil pronunciación y no tuvieran traducción al idioma nacional. generalmente se producen en reclamos pecuniarios. Caracteres a) Obligatoriedad. la naturaleza está dada x la confluencia d dos puntos d vista: el nombre es a la vez un derecho d la personalidad. Reforma De La Ley 23.Derecho Civil 1 Naturaleza Jurídica Según Borda. salvo los castellanizados x el uso o cuando se tratare d nombres d los padres del inscripto. d su condición d atributo a la personalidad. que no contraríen lo dispuesto al Artículo 3º. X otra parte. y una institución d policía civil. 3º apellidos como nombres.

si fuesen d fácil pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. a más de ello el mgistrado de Primera Instancia podrá elegir un nombre y tal Resolución podría ser modificado por la Cámara. Si uno de ellos inscribiesen en el Registro Civil. Ello implica que en los hechos. que quizás se inclinara por otro. Pero la ley deja a salvo a casos d nombres extranjeros castellanizados x el uso. pero su ejercicio atribuía al padre de la criatura. de conformidad a lo dipuesto por el art . Inc. 242). LEY 23. recortando inconvenientemente el derecho d libertad e impidiendo la natural creación idiomática d nombres. 35 .264. es decir que hubiera derecho de decisión dentro de la familia y no fuera de ella.Derecho Civil 1 En base a esta regla. Valoracion: La doctrina ha señalado lo disvalioso de este sistema. Se trata en verdad del castellano q no es idioma argentino. En lo que hace a los padres matrimoniales.264 ter.264: En el año 1985.  Desacuerdo De Los Padres: En el supuesto en que los padres no se pusiran de acuerdo sobre la denominación a dar a su descendiente. En estos supuestos resulta importante determinar quien tiene el ejercicio de la patria potestad. por tener el ejercicio de la patia potestad. pero en caso de desacuerdo era el padre quien. Rivera sostiene que el sistema debería ser. además porque dá lugar a situaciones injusta. cualquier persona que realice la inscripción. por la gran ingerencia estatal en algo que hace a la esfera íntima de la familia. se autorizó el nombre de “Gori Wamancha”. debido a quien la ejerza tendrá el derecho de imponer el nombre a su hijo. ausencia con presuncón de fallecimiento. la decisión corresponde al otro padre (Aer. Se exceptúa d la prohibición a los hijos d funcionarios o empleados extranjeros d las representaciones diplomáticas o consulares acreditadas en el país y d los miembros d misiones públicas o privadas q tengan aquí residencia transitoria. en caso de desacuerdo. a más que la Corte podría tambien variar el Resolutivo. la titularidad de la patria potestad correspondía a ambos padres. carece de elementos como para inclinarse por uno u otro nombre. llevado el conflicto a decisión Judicial. la incripción podrá realizarla quien presente un Certíficado Médico y Obstétrico que determine la prueba del nacimiento y la identidad del nacido (Art. 4). asumidos x el idioma español como propios. o suspensión de su ejercicio a uno de ellos. También los nombres d los padres del inscripto. salvo cuando mediara expresa oposicón. el régimen no había generado ningún inconveniente jurisprudencial que demuestre la inconveniencia del sistema. el Juez. privación de la patria potestad. La Ley presume que uno de los padres cuenta con el consentimiento del otro que no requieran el consentimiento de ambos. Esto responde al derecho subjetivo d identidad. 3). sino d toda Latinoamérica y d España. Por otra parte. las autoridades del registro civil suelen tener analista o catálogo cerrado. 264 bis). estableciendo el ejercicio conjunto de la misma. Hijos Extramatrimoniales: En este supuesto la elección se armará aquel que lo ejerciera (Art. para el suspuesto de padres matrimoniales y de padres extramatrimoniales que conviven juntos. el conflicto deberá ser derimido judicialmente.  Reconocido Por Ambos Padres: Si ambos padres conviven se aplica el mismo régimen que para los padres matrimoniales. Por ejemplo en el suspuesto de que el padre le quisiera poner MIGUEL como su padre. se presume que cuenta con el consentmiento del otro para hacerlo (Art. esto es. El régimen difiere en el caso de los padres divorciados y extramatrimoniales menores y mayores de edad. 264 Inc. le puede poner el nombre al menor. Cabe analizar cada uno de los supuestos por separados. Nombre d Pila El derecho de imponer el nombre a sus hijos surje de la patria potestad. la Ley 23. En el caso especial de la madre extramatrrimonial. y la madre JUAN como el suyo. Hijos Matromoniales :  Acuerdos De Padres: Ambos conyuges tienen el derecho de elegir el nombre de sus hijos. modificó el régimen de la Patria Potestad. En el régimen originario del Código Civil. 264 Inc. nos encontraríamos con que el niño podría estar largo tiempo sin nombre “tanto como dure la contienda”. Supuesto De Muerte De Uno De Los Padres: En caso de muerte de uno de los padres. del cual no se apartan. Padres Menores De Edad: En este supuesto la elección debe ser realizada por el tutor que se designa al niño (Art. podía imponer su criterio. 1º). Ello implicaba que ambos padres tenían el derecho de imponer el nombre a sus hijos. decisión conjunta y elección por algunos de los conyuges.264. Nombre Extranjero La limitación con respecto al nombre extranjero es la q más conflictos crea. es decir que la elección será conjunta con decisión judicial en caso de desacuerdo.

Pliner indica que no aparece como razonable que pueda ejercerse después que el individuo ha sido reconocido en su vida de relación con un apellido determinado. la que.248 establece que el hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de los progenitores adquiere su apellido. éste tiene derecho a usar el apellido paterno. En el caso de la mujer casada. se ha interpretado que se requiere la conformidad de ambos padres para la imposición o la agregación del apellido materno. b) Reconocimiento Unilateral De La Madre. Inc. las consecuencias son identicas. También puede adquirirse por un acto administrativo como ocurre en los menores no reconocidos. 5 no puede extenderse al reconocimiento forzoso. tienen derecho a usar el apellido Pérez López. su hijo tendrá que usar obligatoriamente el apellido Pérez. Apellido Del Hijo Matrimonial Regla General: En principio el apellido del hijo matrimonial es el de su padre. de 36 . 3296). Pliner sostiene que lo dispuesto en el art. La Ley no puede imponerse un límite de tiempo para hacer uso de esta opción. Pero. Ejemplo: El hijo de Silvia López y Juan Pérez. Así si Pérez López. lo que revela que no se ha previsto una norma limitativa del número de apellidos. Así cabe señalar. pero podrá ser también: Pérez López. la denominación queda incompleta. La ley 18. En todos los demás. Adquisición Del Apellido. lo ha establecido expresamente. El doble apellido. que el reconocimiento del hijo durante la minoridad comporta dos consecuencias que no se extienden a la sentencia que declara la filiación: el usufructo sobre los bienes del reconocido (art. El apellido compuesto es aquel que se presenta integrado por dos apellidos inseparables. Si bien en doctrina. con autoización judicial. En el caso del doble apellido se transmite a la descendencia solamente el primero de sus elementos. el legislador ha querido que los efectos del reconocimiento voluntario fueran distintos que los forzosos.248. El Apellido De Los Hijos Extramatrimoniales Es necesario distinguir varios supuestos: a) Reconocimiento Unilateral Del Padre.: Martinez de Hoz. Rivera sostiene que la solución legal es identica en los supuestos de reconocimiento voluntario o sentencia judicial. Desde el año 1985 en nuestro país se puede determinar la filiación materna sin necesidad de reconocimiento. pues sería muy discutible tener que aceptar que el padre impusiera su apellido al hijo que se negó admitirlo como propio. Y cuando.264 ha de entenderse que cualquiera de los padres puede inscribir al niño con el apellido materno. ya que cuenta con el consentimiento presunto del artículo 264. Transmision Del Apellido Compuesto Y Del Doble Apellido. Opcion A Favor De Los Padres Los padres tienen el derecho a inscribir al hijo con el apellido doble del padre o adicionar el materno al paterno. El apellido compuesto se transmite de generación en generación y en forma idéntica. Opción A Favor De Los Hijos A partir de los 18 años los hijos pueden optar por agregar el apellido materno al paterno. Diversos Supuestos. Verón de Astrada). antes de que el menor cumpla los 18 años de edad. por cuanto la ley no establece diferencias. De todos modos en nuestro país no es frecuente el uso de numerosos apellidos. (Ej. este hijo podrá adicionar el apellido de su madre o el doble apellido de su padre. de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Nº 18.Derecho Civil 1 El Apellido O Nombre Patronimico. de modo tal que si se suprime uno de ellos. resulta de la agregación del apellido materno al paterno. Concepto. Alvarez de Toledo. después de la reforma de la Ley Nº 23. por ende en materia de nombre rigen iguales principios para el reconocimiento voluntario y el obtenido por sentencia judicial. 1º. Apellido Compuesto. 5) La ley no hace alusión expresa al reconocimiento obtenido por sentencia judicial contra el padre. Doble Apellido. En el supuesto en que el padre reconozca al menor. Pérez Flores ó Pérez López Flores. a su vez. 287) y la vocación hereditaria con respecto al mismo (art. Esta ley era congruente con la forma de adquirir la filiación extramatrimonial en el régimen del Código Civil en el cual ello acaecía solamente por el reconocimiento o por sentencia judicial. por otra parte. por lo que una vez que el apellido materno se adicionó al paterno no se o puede suprimir. mantenerse el apellido materno cuando el hijo fuera públicamente conocido por éste (art. Este apellido va variando de generación en generación. se ejerce mediante un simple trámite administrativo. Prohibicion De Supresion Del Apellido En esta materia rige el principio de inmutabilidad. En la práctica cualquiera de los padres puede realizar tal solicitud ante el registro. El apellido es la designación común a todos los miembros de una familia. por el matrimonio se adquiere al uso del apellido del marido. El apellido se adquiere en principio por filiación y no por voluntad paterna . se casó con una señora de apellido Flores. por las agregaciones. El apellido compuesto es inalterable. pero solo va a transmitir a su prole el apellido Pérez. Corresponde distinguir entre doble apellido y apellido compuesto. pero si el reconocimiento es posterior al nacimiento podrá.

En el supuesto de reconocimiento simultaneo de ambos padres. En este supuesto el niño lleva el apellido de soltera de la madre. separada de hecho o separada legalmente. Ello se ha criticado en doctrina. Corresponde distinguir los distintos supuestos que se pueden plantear. el art. por la cual parece prudente la intervención del juez. Procedimiento. pudiendo agregar el doble apellido de este si el adoptante lo solicitare (art. e) Hijo De Mujer Viuda. pudiendo adicionar el doble apellido del padre o el apellido de la madre adoptiva. porque en el supuesto de los hijos matrimoniales. 332 dispone: “La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante. el hijo tiene por dos años contados a paritr de los 18 años o de su emancipación por matrimonio. 242) y de reconocimiento unilateral de la madre el menor adquiere el apellido materno. que prevé la posibilidad de su determinación con un certificado médico que acredite la identidad del nacido y el hecho del parto. En el supuesto de hijo de mujer viuda hay que distinguir el momento del nacimiento. salvo que existan circunstancias justificadas que autoricen atribuirle el apellido del marido de la adoptante. c) Adoptante viuda. Con relación al apellido de quien resultare adoptado por este sistema. Si bien la ley no ha establecido procedimiento debe aplicarsele analogicamente lo dispuesto por el art. lleva el apellido de soltera de la madre y se rige por las demás disposiciones de la ley en materia de filiación extramatrimonial. Adquiere el apellido del marido como en el supuesto de hijos matrimoniales. probando que el marido premuerto había manifestado la intención de adoptar a la criatura. o desde el reconocimiento si fuese posterior a estos hechos. d) Opcion A Favor Del Hijo. Si el niño nace dentro de los trescientos días de muerto el marido de la madre. Si el hijo nace después de los trescientos días de disuelto el matrimonio de la madre. no pueden peticionar la agregación del apellido de su familia de sangre. En este supuesto el menor llevará el apellido de soltera de la madre. corresponden las siguientes consideraciones: a) Adoptante individual mujer o varón solteros: El niño lleva el primer apellido del adoptante.  Adopcion Plena La adopción plena confiere al adoptado el carácter de hijo legitimo y borra todos los lazos con la familia de sangre. aun cuando ésta casada. sin perjuicio de que el hijo adoptivo tiene el derecho de agregar el suyo propio o desde los 18 años puede adicionar el doble apellido del adoptante (art. bastando la petición del interesado frente al registro. 326) b) Adoptantes cónyuges. En algún caso se consideró que existían tales circunstancias. Pero este caso es diferente ya que no importa una simple adición de apellidos sino una modificación trascendente. Con estos dos elementos se puede lograr la inscripción del recién nacido y también en este supuesto adquiere el apellido materno. ello por aplicación de la ley 18.Derecho Civil 1 conformidad a lo dispuesto por el art. la opción para continuar usando el apellido materno o cambiarlo por el paterno o anteponer al de la madre. La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen causas justificadas”. d) Adoptante divorciada. Si el reconocimiento del padre fuere posterior al de la madre. sino a los efectos expresamente determinados por la ley. El Apellido De Los Hijos Adoptados. a partir de los 18 años el adoptado puede peticionar la adición del doble apellido de su padre adoptivo o la agregación del apellido de su madre adoptiva. 17 de la ley 18.248). no se requiere intervención judicial.248 Como consecuencia de que desaparecen completamente los vinculos con su familia de origen. Sobre este 37 . Al igual que en el caso de hijos matrimoniales. La ley 18. Para esta opción se requiere autorización judicial.134: en el régimen de adopción en vigor. a saber: a) Adoptante varón o mujer soltera: El adoptado adquiere el apellido del adoptante. el hijo adquiere el apellido del padre pudiendo adicionarsele el apellido de la madre en iguales circunstancias que para el supuesto del apellido de los hijos matrimoniales. c) Reconocimiento Simultaneo De Ambos Padres. pero aquel podrá agregar el suyo propio a partir de los 18 años. e) Opción a favor del hijo adoptivo. 4 ley 18. excepto en lo que hace a impedimentos para contraer matrimonio. En la adopción simple se mantiene algunos vinculos jurídicos con la familia de sangre.  Adopcion Simple. 242.248 no reglaba sobre el apellido en el caso de la adopción simple ya que este instituto recién aparece con la consagración de la ley 19. Rivera afirma que en el caso de determinación legal de la maternidad (art. no crea vinculo de parentesco entre aquél y la familia de sangre del adoptante. La misma regla se aplica a la hipotesis de reconocimiento voluntario del padre y determinación legal de la maternidad.248. se lo considera hijo del matrimonio y por ende lleva el apellido del padre. ya que si bien confiere al adoptado la posición de hijo legitimo.

el adoptado lleva el apellido de soltera de la adoptante viuda.  Excepciones.. Decretada la separación personal será optativo para la mujer seguir usando el apellido del marido (art. 6 y 12 de la ley 18. no está en juego o en riesgo ningún derecho. 4) El Apellido De Los Hijos Reconocidos. Asimismo a partir de esa edad puede adicionar su apellido de sangre. Apellido De La Mujer Separada. por cuanto nunca tuvo ese derecho. Lleva el apellido del marido. comercio o profesión fuese conocida por aquél y solicitare conservarlo para sus actividades”. pero no han dado causa al divorcio. Existen dos supuestos de excepción contemplados especificamente en la norma. la solución judicial anotada es muy discutible. el matrimonio anulado se reputa como si nunca hubiera existido y produce iguales efectos jurídicos que el concubinato. 332 deja a salvo la posibilidad de que. una materia indisponible para los particulares. En cuanto al derecho de la mujer conocida en algún ámbito profesional con el apellido de casada. Si ambos cónyuges fueran de buena fe.248).515 (art. a pedido de la adoptante se imponga al adoptado el apellido del marido premuerto cuando concurran causas justificadas. salvo acuerdo en contrario o que por el ejericio de su industria. 9 de la ley 18. mantenerse el apellido de la madre. La posibilidad del acuerdo sobre el nombre constituye una excepción a la regla de que se trata.Derecho Civil 1 punto un tribunal ha dicho. sin límite de tiempo posterior (art.515 ha introducido en nuestro derecho el divorcio vincular y ha reglado especificamente sobre el apellido de la mujer divorciada vincularmente. La Ley de Adopción no ha previsto desde que momento puede ejercerse este derecho. 4. La omisión de su uso era considerado doctrinariamente y jurisprudencialmente como causal de divorcio. 9 de la ley de nombre dispone a partir de la ley 23. ello parece congruente con la desaparición del vínculo. el art. ha dispuesto que el uso del apellido del marido precedido de la preposición "de" (fulana de tal). El art. durante la vigencia del anterior régimen de adopción (ley 19. acerditado el divorcio vincular la mujer perderá el derecho de usar el apellido marital. El art. 4). b) Adoptantes cónyuges.515 que “. cuando el hijo fuere públicamente conocido por este. pues autoriza a agregar ese apellido sin indicar orden. el menor esta suficientemente protegido en cuanto su interés. En principio. d) Opción a favor del adoptado. 11 de la ley 18. 4. pudiendo adicionarse su doble apellido o el de la esposa. La ley 23. facultad que también tiene el hijo a partir de los 18 años. cuando tuviera hijos y fuese conyuge de buena fe”. y por último. 38 . Esta opción puede ejercerse directamente en sede administrativa (art.248 puede concluirse que el menor está legitimado para hacer uso de esa facultad a partir de los 18 años. ley 18. El hijo adoptado por adopción simple puede agregar su apellido al de sangre. si lo pidiera será autorizado a usarlo. 5.134). por que en las situaciones descriptas. porque dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho años puede hacer la opción. La ley 23. Apellido De La Viuda. El principio general es que la mujer divorciada carece de derecho para seguir utilizando el apellido de su esposo. por injurias graves. pero por aplicación analogica de los arts. ya no es obligatorio. c) Adoptante viuda. solo si lo pidiera el conyuge de buena fe y en el caso de tener hijos. y por ende es correcto hablar de la continuidad en el uso del mismo. Pero si el reconocimiento fuere posterior al de la madre podrá con autorización judicial. sino una opción de la mujer casada.248 establece que “decretada la nulidad del matrimonio la mujer perderá el apellido marital. Ello implica que la mujer tenía derecho a usar el apellido marital. Si hubiere reconocimiento del padre llevará su apellido.248) El Apellido De La Mujer En Los Supuestos De Nulidad Del Matrimonio.. Si ambos conyuges fueran de mala fe. Sin embargo. para continaur con el mismo se ha estinado que resulta de una previsión injusta para aquellas mujeres que pueden desear conservar su apellido marital aun cuando tenga una actividad reducida al ambito hogareño o familiar. la ley concede el derecho de continuar en el uso del apellido marital. El Apellido De La Mujer Divorciada. el matrimonio producirá efectos jurídicos hasta el día de la sentencia que declare la nulidad. Mujer Casada. que son la existencia de acuerdo sobre el uso del apellido y que la mujer sea conocida con el mismo en su actividad profesional. que el adoptado puede anteponer el apellido de sangre al del adoptante. La única causa justificada es que el marido premuerto haya manifestado claramente su voluntad de adoptar al menor o que le haya dado trato de hijo. La intervención judicial no parece necesaria. Por ende la mujer no tiene derecho a seguir usando el apellido marital. con un criterio moderno y mucho mas razonable.

el principio general es el de que la mujer pierde el derecho de usar el apellido marital. 2) Por vía de consecuencias: puede ser frente a la adopción. a la homonimia. ridículos o agraviantes para la persona. 213. Por lo que después de la 23. ley 18. o cuando se solicita el cambio por su traducción castellana (art. a la castellanización de extranjeros que se nacionalizan. 8 de la ley 18.). ya que tanto la viuda como la cónyuge del presunto muerto tiene habilidad nupcial. cuando existe una causa grave que lo asiste. de la mujer viuda.248 autoriza al extranjero que se nacionaliza a adaptar gráfica y fonéticamente al castellano su apellido de difícil pronunciación. aceptables en forma restringida por estar involucrado el orden público.248) y en el supuesto de divorcio vincular. a la nulidad del matrimonio. 10. a la mujer por separación matrimonial. A partir de la ley 23. porque admitir el cambio arbitrario del nombre implica desorden. el Registro en principio no tiene donde anotar la supresión. El nombre puede variarse ya sea por la alteración o modificación parcial (por ejemplos nombres extranjeros que se castellanizan) o por adición de un nombre (ejemplo supuesto de la mujer casada).C. El fundamento deviene de razones de seguridad. etc. Los motivos deben ser justos. El art. 7) 39 .515 la mujer viuda que en vida de su marido no hubiese usado el apellido marital no tendrá que solicitar inscripción de supresión alguna. inseguridades e incumplimientos de deberes y obligaciones. o por ser de difícil pronunciación. es decir sin propósitos fraudulentos. 2. sino que se disuelve por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado tal (art. cuando sean ridículos. El principio de la inmutabilidad del nombre era desconocido en el Derecho Romano Justinianeo. Pero esta ley ha variado en otros criterios: llevar el apellido marital no es un deber sino una facultad (art.Nombres extranjeros. y tiene la opción de requerir la supresión marital al Registro Civil. por ello el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital dictó la resolución del 8 de agosto de 1969. Mujer Del Ausente Con Presunción De Fallecimiento. En contra de este criterio se ha manifestado Moisset de Espanés. como traducción al castellano de nombres extranjeros.248) Ello implica que la mujer viuda que durante la vigencia de su matrimonio hubiere optado por el uso del apellido marital tiene el derecho de seguir usandolo sin más. La estabilidad del nombre fue receptada por la ley del nombre francesa de 1794 y es hoy regla generalizada. cuando fueren de difícil pronunciación.Nombres indecorosos. Cambio O Adicion De Nombre. cuando hayan sido deshonrado. 1) Por vía principal: Este cambio tiene lugar a instancias del interesado.  Cambio de nombre: El cambio de nombre solamente se admite cuando se dan determinados hechos normativamente previstos como antecedente de dicho cambio.Derecho Civil 1 La ley de nombre otorga a la viuda un derecho potestativo de seguir usando el apellido del marido o suprimirlo mediante la anotación correspondiente (art. C. correponde tomar nota marginal en la partida de matrimonio. cuando no se muestre digna de seguir llevando el apellido del esposo.248 que lo acoge en su art. La inmutabilidad del nombre fue un tema discutido en la doctrina patria. 3) Por vía de sanción: sería el caso de la mujer divorciada. En el caso de que la mujer viuda celebre nuevas nupcias. cuando tuvieren implicancias políticas. en consecuencia.515 mantiene el mismo criterio que la ley 2393 en el sentido de que el vinculo no se disuelve con la declaración de presunción de fallecimiento. aquellos que versen sobre motivos religiosos. para quien corresponde otorgar al cónyuge del presuntamente fallecido el derecho de opción que tiene la divorciada y la viuda. El Apellido De Los Extranjeros De Difícil Pronunciación. hasta la sanción de la ley 18. que acordaba libertad para cambiar de nombre siempre que el cambio fuera “inocente”. 15.515 resulta todavía más evidente que la mujer del presuntamente fallecido puede optar por continuar o no usando el apellido de su esposo. Toda la doctrina ha criticado el procedimiento por cuanto en el Registro Civil no se realiza ninguna inscripción de la adición del apellido marital. El cambio de nombre es procedente en los siguientes casos: 1. Ha sido caracterizado en doctrina por Pliner como un “severo principio relativo” por ser una regla que admite excepciones. ya que se trata de dar seguridad en la identificación de las personas. mediante la cual se dispone que efectuada la petición interesada. por ende la jurisprudencia ha entendido que la mujer conserva la obligación de usar el apellido marital. Se ha considerado tales. La inmutabilidad implica que el nombre no se puede cambiar salvo excepciones restringidas: tiende a proteger los derechos individuales y a la sociedad. cuando provoque confusión de sexo. y serán apreciados por el juez. En el supuesto del ausente con presunción de fallecimiento no se disuelve le matrimonio hasta que el cónyuge no contrae nuevas nupcias. 7 de la ley 18. afrentosos. cuando su significación es inconveniente o cause desmedro de la personalidad. Cabe señalar que la ley 23. pierde el derecho a seguir usando el apellido del marido premuerto. El Principio De La Inmutabilidad.

Cuando el nombre hubiera sido deshonrado. los cambios de nombre deben someterse a decisión judicial. c) Hijos adoptivos: el apellido del adoptante es adquirido x los hijos adoptivos. modificada x ley 23515. nombre q en nuestro idioma tiene un significada ridículo o q se presta a giros injuriosos o agravantes. salvo acuerdo contrario oq x el ejercicio d su industria. q tenga implicancia política y x cambio d sexo. Al contrario no se consideran justos motivos para el cambio los de puramente sentimental o familiar. no es suficiente para solicitar el cambio que aquellos hubiesen cometido un delito cualquiera. Sin embargo. En caso d tener más. c) Mujer separada: tras la separación personal. si este fuera menor d 6 años. nombre públicamente deshonrado x los padres. x ej en el caso d primos q ejercen la misma profesión.Existencia de varios homónimos: ha sido considerada causa justificada el cambio para eludir la confusión de las personas. cambio o adición del nombre se tramitará por el procedimiento sumarísimo. pudiendo adicionar el d sangre cuando se trate d adopción simple (art 12 ley 18248 y arts 326 y 332 Cambios autorizados x la ley a) prenombre del adoptado: los padres del adoptante pueden solicitar el cambio d nombre d su hijo adoptivo cuando tuviera menos d 6 años. Cuando existan graves motivos. b. Tampoco la costumbre de usar un nombre sin derecho a llevarlo. No se aceptará el cambio x: el mero uso o costumbre d otro. Las legislaciones se encuentran divididas en dos grandes grupos . traducción al castellano d nombre extranjero.Derecho Civil 1 3. debe tratarse de un hecho grave que tuviera pública notoriedad. 4. el nombre adicionado puede anteponerse al q ya tuviera el menor. perderá el derecho d usarlo dps del divorcio vincular. sea por los padres. respetándose siempre el límite d los 6 años (ley 18248) b) homonimia: se admite q se puede adicionar un nombre para evitar los efectos d la homonimia. Adición autorizada x la ley a) hijos adoptivos: los adoptantes pueden solicitar la adición d un nombre en el adoptado. la viuda q se vuelve a casar pierde el derecho a seguir usando el apellido del marido. x confusión d sexo. pueden adicionar un nombre debiendo respetar el máximo d 3 (art 13 ley 18248) b) mujer viuda: la viuda q no contrae nuevo matrimonio y q usaba el apellido marital tiene derecho tras la muerte d su marido a solicitar ante el registro la supresión del apellido marital.Nombres contrarias a las ideas o sentimientos religiosos de quien lo lleva. b) Viuda q contrae nuevo matrimonio: en virtud d la aplicación del artículo 10 d la ley del nombre. y si tiene mas d esa edad debe agregarse a continuación d los q ya tuviere. e inclusive en el supuesto d padres e hijos c) extranjeros nacionalizados: el art 7 d la ley 18248 autoriza al extranjero q se nacionaliza a adaptar gráfica y fonéticamente al castellano su apellido d difícil pronunciación. comercio o profesión. motivos sentimentales. En nuestro sistema los errores materiales pueden ser rectificados administrativamente. autoriza a solicitar el cambio. apellido d difícil pronunciación.248 establece que la modificación. parientes o por homónimos.aquellas que los cambios de nombres son autorizados por la Administración (Italia. En aquellas provincias. 5. donde tal procedimiento no existe. Lo es el del lugar en que se encuentra la partida original o el domicilio del interesado. El art 11 d la ley 18248 establece q decretada la nulidad del matrimonio o del divorcio vincular q autorizaba la ley 14394 la mujer pierde el apellido marital. como la mayor parte de los países de América Latina y Gran Bretaña.  Juez Competente. la mujer separada tiene el derecho o no a optar x continuar usando el apellido marital. la mujer casada q hubiera optado x usar el apellido marital. los jueces. Procedimiento Para El Cambio De Nombre. El art. podrán prohibir a la mujer separada el uso del apellido marital (art 9 modificado ley 23515) d) El artículo 15 autoriza el cambio d nombre cuando existiesen justos motivos. 16 de la ley 18. tramitará por el más breve que autorizan las leyes locales. a. La ley de nombre establece así una excepción al principio general sentado en el art. y el cambio solo debe autorizarse cuando existen causas muy serias.aquellas donde los cambios de nombre sólo son autorizados por el Poder Judicial.  Tipo De Proceso. Suiza) . a pedido del marido. Podemos concluir que si bien es cierto que para la modificación del nombre se requiere un elemento subjetivo. como Mendoza. fuese reconocida x aquel y solicitase conservarlo para sus actividades. Se aceptará el cambio x: motivos religiosos. éste por si solo es insuficiente y se debe aportar además elementos objetivos. estos deben ser siempre d interpretación restrictiva. 71 del decreto ley 8204/63 que 40 . Cambio o Adición Impuestos x la Ley a) divorcio vincular y nulidad d matrimonio: según el art 9 d la ley 18248.

simplemente deberán hacerse constar el cambio en el registro donde se halle asentado esa medida. modificar. nada obsta a que ante un pedido del interesado y a su costa se realice mayor publicidad en cualquier otro medio de difusión. El art. pues no se concibe que dentro del juicio sucesorio se realice un cambio de nombre. o adquirido mediante su uso. Cabe señalar que la participación del ministerio público no suple la del asesor de menores. y Rivera que es un derecho patrimonial. en principio solo tiene eficacia en el ambito de las actividades para la cual ha sido elegido.  Juicio Sucesorio. en cambio puede ser objeto de relaciones jurídicas patrimoniales. No se señala a quien se le deben solicitar los informes pertinentes. el seudonimo puede ser cedido a otros sujetos. El plazo resulta verdaderamente exiguo y la falta de oposición no impide el ejercicio de las acciones tutelares del nombre. Esta posibilidad debe considerarse limitada a la mera rectificación de erratas u omisiones materiales. salvo justos motivos atendibles. es por ello que el legislador ha establecido la necesaria participación del minsiterio público en el proceso a dirigir a obtener ese resultado. sea con el objeto de ocultar su verdadera identidad o de darle realce. Protección Juridica Del Seudonimo. Esto significa que se halla protegido por las acciones tutelares del nombre. 59) so pena de nulidad relativa al procedimiento realizado sin su participación.248.  El nombre es inalienable e imprescriptible. Entiende la generalidad de la doctrina que debió preverse una publicidad más idonea. el seudonimo requiere de un acto volitivo y no se transmite por filiación  El nombre es inmutable. el seudonimo. Rivera lo define como “la designación que una persona voluntariamente se da a sí misma. La existencia de medidas precautorias no impiden el cambio de nombres.  Informes. La sentencia tiene efectos erga ommes y debe ser comunicada al Registro Civil. Concepto. con prescindencia de su voluntad. etc. 41 . frente a la impugnación. La ley exige que se requieran informes para determinar la existencia de medidas precautorias. El pedido debe publicarse en un diario oficial una vez por mes en el lapso de dos meses. Las partidas que acreditan vocación hereditaria pueden modificarse ante el juez de la sucesión. ello acarrea mayor inseguridad al sistema por cuanto en las restantes provincias no se hará ningun tipo de publicidad.  Sentencia. el seudonimo es voluntario y absolutamente discresional de la persona que lo usa. no apreciable pecuniariamente. Entendemos que los informes deberán ser solicitados a los registros.  El ámbito de aplicación del nombre es generalizado. Etimologicamente la palabra seudonimo significa nombre falso. El Seudonimo.  El nombre es un atributo de la personalidad. como por ejemplo al Registro de Propiedad Inmueble y Registro Público de Comercio. En la modificación del nombre se encuentra comprometido el orden público. 2. pese a hallarse situada en el art. fundadas en motivos graves. Es necesario señalar que los diarios oficiales son provinciales.  Publicidad. el seudonimo se lo puede abandonar.  El nombre es obligatorio. el seudonimo. Si se tratará de la persona de un menor también deberá intervenir el mnisterio pupilar (art. en el ejercicio de una actividad.248 establece que “cuando el seudonimo hubiere adquirido notoriedad.  Ministerio Publico. Diferencias Con El Nombre. 23 de la ley 18. carente de sentido patrimonial. mientrás que Llambías piensa que tiene naturaleza jurídica de un derecho intelectual.  El nombre se adquiere y transmite por filiación.Derecho Civil 1 impone el juicio sumario para la rectificación de los asientos en los registros. cambiar. con un prenombre o con una designación de fantasía”. 16 de la ley 18. y que puede formarse con un nombre y apellido. Spota considera que el seudonomino es un derecho extrapatrimonial. ni se establece cuál es el efecto de la existencia de medidas. como podrían ser la homonimia o una usurpación de nombre. a nombre del actor. Si bien la ley no lo dice. 1. goza de la tutela del nombre”. es decir que debe usarlo en cualquier actividad que realice el sujeto.  Oposiciones Dentro de los quince días de publicado el ultimo edicto se podrán formular oposiciones. El pronunciamiento judicial recién va generar efectos cuando quede firme.

Doctrinariamente esta acción ha sido denominada como acción de defensa del buen nombre o acción de supresión. etc. El seudónimo ha d protegerse en todo supuesto en q el titular se vea vulnerado x una confusión perjudicial entre su actividad y la q cualquier otra persona despliegue. Proteccion Juridica Del Nombre. c) Desconocimiento del derecho de usar el nombre. e) Condena accesoria. por cuanto la indivisibilidad se da en todos los hechos y en todas las calidades posibles.. Dos posiciones se han sostenido en doctrina: Spota y Rivera sostienen que la sentencia es erga omnes. Es la acción que se otorga al titular del nombre o a su conyuge. que será otorgada si se dan los presupuestos generales de la responsabilidad civil.Derecho Civil 1 usurpación o uso impropio que de él hagan los terceros. Accion De Impugnacion. cada vez que incurra en una negativa del uso del nombre habrá que iniciar un nuevo proceso. y obtener la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. El fundamento de la acción radica en que el uso indebido del nombre para individualizar un personaje de fantasía o 42 . 22 de la ley del nombre. El cumplimiento efectivo de este cese podrá lograrse mediante la fijación de astreintes (art. b) Legitimación activa. de propiedad literaria y artística. Los autores que empleen seudónimos podrán registrarlos adquiriendo la propiedad de los mismos”. ascendientes.  Legitimación activa. la ley 11. 3. También puede demandarse la indemnización de daños y perjuicios. a) Concepto. Pero la ley exige q este hubiera adquirido notoriedad (alcanzar cierta fama. contra aquel que lo usa sin perjuicio para que cese en su uso indebido y resarza daños y perjuicios. es decir. La acción se concede al titular del nombre. Es la acción que se confiere al titular del nombre y en su caso a los herederos cuando su nombre ha sido usado maliciosamente para designar una cosa o producto industrial. La ley ha organizado tres acciones para proteger el nombre de una persona: acción de reclamación o reconocimiento de nombre. Nuestra legislación no prevé la acción de interdicción. Por su parte. Para ello tomará en consideración la mayor o menor difusión del hecho y el grado de fama de la persona. Accion De Supresion Del Nombre (o defensa del buen nombre) a) Concepto y fundamento. Son titulares de la acción tanto el titular del nombre como las personas individualizadas por el art. El juez puede ordenar la publicación de la sentencia teniendo en cuenta la circunstancias del caso y mediando pedido de parte. y si correspondiere. Contestacion O Usurpacion De Nombre. a publicar la sentencia que lo decida. a) Concepto. como ocurriría en el caso de la homonimia. d) Cese o supresión de la perturbación. Sin embargo.723. Diversas Acciones. en su art. 2. contestación o usurpación de nombre y acción de supresión de nombre. acción de impugnación. fabril. ascendiente. se toma conocimiento de que se va utilizar indebidamente el nombre de otro autor. solución que se funda en la indivisibilidad del nombre. C. cuando se reuniesen los recaudos señalados por las leyes procesales. a fin de obligar a quien incurra en esas actitudes a cesar en ellas. Para que la acción prospere es necesario que se use indebidamente el nombre. d) Efectos de la sentencia. quien podrá recabarlos para sí justificando su personalidad. ascendientes. No procede la acción si el demandado lo usa correctamente. en los que las medidas preventivas deben ser admitidas con amplitud. conyuge.). con tal que ese uso acarree al actor un perjuicio material o moral y que tiene como objeto suprimir ese medio de individualización de la cosa o personaje. descendientes o hermanos. por la cual se prohibe el acto que todavía no se ha comenzado a realizar bajo la amenaza de una pena. pues según su juicio la “indivisibilidad del nombre” no es suficiente para darle efectos erga ommes a la sentencia. El efecto propio de la sentencia es el cese del uso indebido del nombre.C. descendientes y hermanos. y su cónyuge. De allí concluye que. comercial. b) Requisitos. que la sentencia solo produce efectos entre las partes del juicio.  Uso indebido del nombre. c) Acción preventiva de cese de usurpación. la prevención se podría cumplir mediante la utilización de medidas precautorias. sin que sea posible oponerle la sentencia anterior a quien desconociere el derecho de usar el nombre. afectado o desconocido el derecho de usar su nombre. Accion De Reclamacion O Reconocimiento De Nombre. Es la acción que se confiere a quien se le ha negado. aunq sea modesta). Por ejemplo si antes de la publicación de una obra. 1. Pliner considera en cambio. El demandado debe haber ejercido alguna oposición al uso del nombre por parte del sujeto afectado. 3 dispone: “Al editor de una obra anonima o seudonima corresponderán con relación a ella los derechos y obligaciones del autor. descendiente y hermanos. 666 bis. En definitiva el tema se vincula con la tutela de los derechos personalisimos.

bandas. Mientrás que en la usurpación una persona se atribuye un nombre que no le es propio y se hace conocer o firma con él. en tanto el primero designa a la persona civil del comerciante. es el nombre o signo con el que se anuncia una actividad con o sin fines de lucro. Por ello condenó al creador de un personaje de fantasía. dibujos emblemas. puede lesionar la personalidad o la intimidad de un sujeto. aunque esta resulta hoy con la nueva ley uno de los requisitos de la acción. Para hacer viable la acción la ley exige la existencia de un personaje material o moral.  Legitimación activa. Tratase del caso Senillosa. Se entiende por insignia el nombre de fantasía aplicado al establecimiento del comerciante.248.248 exige la malicia no se refiere con ello al dolo. en una obra cinematografica denominada “Carnaval” apraece un personaje con el nombre Ricardo Senillosa. y por enseña una figura representativa. Pliner propugna la supresión de este requisito. por ser de dificil o de imposible prueba. por emblema una grafía que sirve para individualizar a la empresa.  Utilizacion maliciosa del nombre del actor para la designación de un personaje o de una cosa. prosperó la demanda en lo principal. d) Efectos de la sentencia.867 (ley de transferencia de Fondos de comercio) que declara elemento constitutivos del establecimiento comercial al nombre y enseña. que se trataba de un apellido que proviene de un procer. c) Requisitos. El art. En las obras de Henry Montherlant figura un personaje de vida silenciosa. La solución dada por Borda es presuponer malicia en todos los casos haciendo caer en la otra parte la carga de la prueba de lo contrario. ambos deben ser distinguidos. Designación. como en la ley 22. en cambio. conforme lo dicho precedentemente. la acción debería ser denegada en los casos de actitudes culposas meramente negligentes. y solo con relación al ramo en que la utiliza. La propiedad de la marca y la exclusividad de su uso se adquiere por el registro en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. sino referencias aisladas sobre el punto. que no se había demostrado interes y que por lo tanto no estaban acreditados los daños. 21 de la ley 18. y que las iniciales del nombre coincidían.. La propiedad de la designación se adquiere por el uso. combinaciones de colores.362 Aun cuando nada obsta a que el comerciante individual ejerza su actividad utilizando su nombre civil. un “dragoncito Chipy” en la demanda entablada por una persona que llevaba ese apellido. imágenes.362 que a partir de 1980 reemplazo a la antigua ley 3975 y que regula las marcas y designaciones. Es de destacar que este fallo que se hizo lugar a la acción sin haberse probado malicia. riesgo de confusión perjudicial que permita entender como verosimil el daño.Derecho Civil 1 una marca. 22 de la ley 18. pero no se hizo lugar a la reclamación de daños y perjuicios. Asimismo la ley 19. No basta que exista identidad de prenombres sino que debe existir un riesgo. se entendió que si bien el art. Tanto en primera y en segunda instancia.362 declara objeto de registro como marcas distintivas de productos o servicios a palabras con o sin contenido conceptual. destacó que en una época el también observó una vida desordenada. de nombre Pedro Costa. que puede ser una sigla. Trámite d Inscripción: leyes 18. Nuestra jurisprudencia registra un famoso caso al respecto. La doctrina en general critica este requisito. pero luego la cambió. El nombre comercial es aquél con el cual el comerciante se identifica y actúa en el nombre de los negocios. La jurisprudencia francesa registra un caso en el que se denegó la acción por falta de perjuicio. 1 de la ley 22. Paralelo Entre El Nombre Civil Y Comercial. pero el tribunal le denegó acción por entender que en París había más de dieciocho personas con ese nombre. etc. 43 . Asimismo consideró algunos aspectos de la trama lo aludían directamente. mientras que el segundo hace lo propio con su personalidad en el mundo comercial o de los negocios. b) Distinción con la acción de contestación o usurpación del nombre.  Perjuicio material o moral. No obstante reconocer la inteligencia de la solución.550 regula la denominación de la razón social de las sociedades comerciales. Es preciso destacar que en un fallo posterior a la vigencia de la ley de nombre. poniendo de relieve que el apellido era el mismo que el del personaje. y resta eficacia a la tutela del nombre por cuanto en una aplicación estricta de la ley. comprensivo tanto del patronímico con el que la persona física puede desarrollar su actividad comercial. conceptos que si bien juridicamente pueden considerarse sinominos. y tiene un significado amplio. en la realidad de las cosas admiten diferenciaciones.248 y 22. personificando a un personaje de vida desordenada y de malos hábitos. un señor de igual nombre se presentó a reclamar. como la designación o denominación de fantasía que utilice el establecimiento y de la enseña de este último. Se aplica el art. Además. en suma a todo signo con capacidad distintiva. caso en el cual esté coincide con su nombre comercial. No contiene nuestra legislación una regulación general al respecto. Tiene efectos erga ommes lo que deriva del principio de indivisibilidad del nombre. en la acción de supresión el nombre no es usado por una persona determinada sino que es empleado para designar una persona de fantasía o una cosa. una letra o monograma. Un señor Ricardo Senillosa demandó a la empresa productora del film por considerarse retratado en ése. tanto en la ley 11.

Concepto. por ejemplo la notificación al deudor cedido (art. A esos conceptos. para determinar cual es la residencia q causa domicilio. B) el domicilio legal. y C) el domicilio real o voluntario. permanencia y por consiguiente ficción. El domicilio completa la necesaria individualización de la persona como sujeto potencial de derechos y deberes. La tutela y la curatela son proveídas por el juez del domicilio del respectivo incapaz. es un punto de referencia para indicar el lugar en que la persona titular debe ser emplazada o citada a comparecer a juicio. Caracteres: Legal: en cuanto la ley lo instituye. según hemos visto tipifica al domicilio real y lo diferencia de la residencia y d la simple habitación. 1459 CC). por lo tanto abstracta ficticia. es el lugar en el cual la ley considera que ella. en el ámbito jurídico existen también domicilios especiales de alcance limitado a una o más relaciones jurídicas determinadas de la persona. Siempre la persona tiene un domicilio gral. También en los juicios de interdicción por demencia o sordomudez. Elementos constituvos: aCorpus: es el elemento materia u objetivo constituído por al residencia efectiva del individuo en lugar determinado. es el lugar del domicilio del padre. es decir el que la ley atribuye a la persona para la generalidad de sus relaciones jurídicas. el domicilio del denunciado determina la competencia del juez para entender en el juicio pertinente. El domicilio tiene. Necesario: en cuanto no puede faltar en ninguna persona pues si alguien careciera jurídicamente de domicilio quedaría sin soporte territorial sus dchos y deberes. Cabe destacar que además del domicilio general así aprehendido como atributo de la persona de existencia visible. El juicio tendiente a la declaración del fallecimiento presunto de una persona debe tramitarse ante el juez del domicilio del ausente. La idea de permanencia. como sujeto jurídico. se encuentra momentáneamente alejada de el. que no importen supuesto de cambio previsto en la ley. nuestro Código Civil señala la ley del domicilio para regir la capacidad e incapacidad de hecho de las personas (arts. sede legal centro espacial o lugar de la generalidad de sus relaciones jurídicas. Se trata del asiento jurídico de la persona considerando el lugar de la residencia efectiva. Importancia: La importancia práctica y el interés que presenta el domicilio general se relaciona con ideas de diversos orden. En este supuesto. 11 CC). según los preceptos del Cód. en el día del nacimiento de los hijos. computando uno u otro elemento material o intencional. siempre. está siempre presente. También en el domicilio general deben hacersele las notificaciones de los actos extrajudiciales que legalmente lo requieran.Derecho Civil 1 Toda persona con interés legítimo puede oponerse al registro de marca o al uso de una designación. los caracteres de fijeza. aunque de hecho. según los casos. pues la constitución d un nuevo domicilio extingue los efectos de precedente. es decir en la realidad. 328 CC). El domicilio general del demandado determina la competencia del juez en las acciones personales. El derecho positivo atribuye a las personas de existencia visibles ciertas cualidades o propiedades que se consideran inherentes a ella y que se denominan atributos. Así desde el punto de vista del derecho procesal. El último domicilio general del difunto determina la competencia del juez para entender en el juicio sucesorio de él (art. ya que no influye en la real presencia del sujeto jurídico titular ni sus alejamientos. etc. es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. Las cosas muebles de situación no permanente de una persona se rigen por la ley del lugar de su domicilio (art. En la práctica el lugar de residencia y el de asiento ppal de los negocios pueden ser diversos. al decir de Josserand. El domicilio de origen. claro está. Domicilio Real o voluntario: En el CC el concepto de domicilio real o voluntario está fijado en el art. 6 y 7). la ley se atiene al asiento de la flia según 44 . la doctrina adiciona un elemento intencional: debe tratarse de la residencia permanente con el ánimo de establecer allí el asiento de sus actividades. Y sólo uno. El domicilio real de las personas. que preceptúa "El domicilio real de las personas. es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios". el domicilio se considera punto de conexión: así. que representa el indispensable asiento. Como asiento legal de la persona el domicilio general. Artículo 89. De lo dicho resulta que el domicilio es un concepto jurídico de orden intelectivo y que su naturaleza es. Domicilio Relaciones De La Persona Con El Lugar. En la quiebra o en el concurso civil el domicilio del fallido o concursado determina la competencia del juez para entender en el juicio respectivo. En el derecho internacional privado. entre los cuales se encuentra el domicilio. puede ser de tres clases: A) El domicilio de origen . Civil argentino. cuando el acuerdo contractual de las partes o de la ley no resulte otra competencia. 89. Único: en cuanto queda eliminada la posibilidad de dos domicilios simultáneos. Clases: El domicilio general u ordinario.

sin admitir prueba en contra. adquiriendo preeminencia sobre el domicilio real. Participa de los caracteres del mismo. pero p/ q esto se apliq es necesario: q se haya abandonado el domicilio. 90 lo define “El domicilio legal es el lugar donde la ley presume. cÚnico: al ser una especie de domicilio gral. o de simple comisión. 97: “El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro. si no 45 . q se desconozca su actual residencia. Art. 99 dispone: “El domicilio se conserva por la sola intención de no cambiarlo. eclesiásticos o seculares. dCambio fraudulento: la jurisprudencia no admite la eficacia de cambio de domicilio q encubren meros movimientos aparentes para violar las leyes y evadir los efectos d las sentencias judiciales. periódicas.El cambio de domicilio se verifica instantáneamente por el hecho de la traslación de la residencia de un lugar a otro. q la persona haya estado en el país. Cambio y conservación aLibertad en el cambio de domicilio: la libre mutabilidad constituye una característica del domicilio real q susbsiste más haya d algunas limitaciones circunstanciales. Actualmente algunos autores no consideran la intención como elemento del domicilio. dFicticio: algunos autores dicen q lo es en cuanto no corresponde a la residencia efectiva. y la sola intención.Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél. bAnimus: consiste en la intención de permanecer en determinado lugar. pues de haber estado en el extranjero se aplicará el art. Esta facultad no puede ser coartada ni por contrato. siendo en consecuencia único. 97: “El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro. eConservación solo ánimo: el art. es decir q el domicilio se puede conservar a sólo ánimo. “si una persona tiene establecida su flia en un lugar y sus negocios en otro. y son admisibles todos los medios de prueba. Así lo dice el art. o de no adoptar otro”. Se entiende por funcionario público a todo empleado ya sea de alta jerarquía o no. pues tendría el domicilio en su lugar de residencia. no siendo éstas temporarias. Las variaciones provisorias en la duración de la función no hacen variara el domicilio legal. cuando no es conocido el nuevo”. Según Borda y Orgaz uno no puede guiarse por las intenciones internas a menos q se traduzcan en hechos o circunstancias visibles o interpretables. el primero es el lugar de su domicilio”. esto significa q independientemente de la residencia efectiva. Clases: -Los funcionarios públicos. si no va acompañado del hecho del traslado tampoco constituye cambio de domicilio. constituyendo en él el centro de los afectos intereses. fSubsistencia del último domicilio conocido: El art 98 dispone q: “El último domicilio conocido de una persona es el que prevalece. Pero si una persona se traslada realmente a otro lugar con la intención d permanecer en él un tiempo indefinido. la acreditación de esa intención dependerá de las circunstancias. Sin embargo en algunos casos es posible reconocer dos domicilios a personas q ejercen funciones públicas en distintas provincias. bExcepcional y de interpretación restringida: funciona en la hipótesis prevista por la ley q no puede extenderse por analogía a otros supuestos. es inútil la prueba q demuestre q la persona habite en otra parte. x tiempo indefinido. con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento” bCuando se produce: el cambio se produce instantáneamente por la concurrencia de la habitación efectiva con la intención de permanecer en la nueva residencia. con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento” Como dijimos antes deben concurrir los dos elementos: de modo q el emro abandono material de la residencia no constituye cambio de domicilio si no va a acompañado de la intención de establecerse en el nuevo lugar. pues la intención q se toma en cuenta es la q se manifiesta en hechos exteriores. q no se trate de persona transeúnte o trashumante. Domicilio legal Concepto: el art. ese lugar debe considerarse como su domicilio aunq tenga el propósito d volver al anterior eventualmente. tienen su domicilio en el lugar en que deben llenar sus funciones. La ley se refiere al caso d aquel cuya conducta exterior demuestra q no tiene la intención d cambiar d domicilio. Los efectos comienzan a producirse a partir del momento en q el funcionariio toma posesión del cargo. 94. la ley asume q la persona se encuentra allí presente d una manera permanente. Es una derivación del ppio de necesidad del domicilio. que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. aunque de hecho no esté allí presente…” . ni por disposición de última voluntad.Derecho Civil 1 el art. Caracteres: aforzoso: esta imperativamente determinado por al ley. . Nosotros no compartimos esta opinión ya q el domicilio es un concepto jurídico en todos los casos y para su determinación se puede tomar la residencia. Ante la consecuencia de varios hechos constituvos de domicilio legal uno prevalecerá sobre los otros. 99. cprueba: como la voluntad de domicilio puede ser tácita.

y el siguiente art. . si en sus estatutos o en la autorización que se les dio. le asigna el de origen.Derecho Civil 1 manifestasen intención en contrario (manifestándolo voluntariamente. y sin necesidad de constituir otro nuevo. se refiere al domicilio de origen. a falta de otro domicilio conocido. -El domicilio de las corporaciones.Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales. es decir todas las obligaciones nacidas de la actividad de esa sucursal. Actualmente se fija d mutuo acuerdo. conservan el domicilio precedente xq la residencia en prisión es involuntaria. indudablemente. una derogación parcial de los efectos normales del domicilio general u ordinario. Como el domicilio real o voluntario se cambia por el abandono sin ánimo de volver a él o con el manifiesto propósito de no regresar.El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su sucesión . si no han sido reconocidos tienen el domicilio del tutor. Los penados. Los supuestos de personas con domicilio en el extranjero que lo abandonan sin el propósito de regresar a él. Se refiere a sujetos q carecen de asiento fijo. Los hijos de filiación desconocida carecen de domicilio de origen por lo q se estima q su domicilio de origen será el del lugar de nacimiento o del establecimiento q los hubiera recogido.. 92. CC. según resulta de los arts.Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes. no tuviesen un domicilio señalado. es el lugar donde está situada su dirección o administración. -Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante. . 313 derogado por la misma ley establecía: "En cuanto a los hijos que tuviesen su domicilio de origen fuera de la República. Los dementes y sordomudos tiene el domicilio del curador. .Los mayores de edad que sirven. habita otra casa que la de su marido (dependientes) . esto esta permitido ya q la función militar activa supone cambios de destino periódicamente). la persona tiene el domicilio de su nacimiento". se admiten los modos de legitimación que dispusieren las leyes del país de este domicilio" Domicilio Especial Concepto: es el lugar establecido por la ley o designado por los particulares en sus actos jurídicos. en el día del nacimiento de los hijos” (art. establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el Gobierno. 312 derogado por la ley 23. Los supuestos normativos en los cuales el domicilio de origen tiene aplicación práctica en nuestro CC son los siguientes: aEl domicilio de origen y el abandono del domicilio en país extranjero. CC. bEl domicilio de origen en el caso de legitimación de hijos extramatrimoniales. Domicilio de origen: Concepto: “El domicilio de origen. Este precepto. con excepción de la mujer casada. la ley. 90. Caracteres Diferenciales: Del concepto mismo del denominado domicilio especial y de sus caracteres específicos resulta que más que un domicilio atributo de la persona es. Caracteres: Aplicación Práctica Del Domicilio De Origen. o que están agregados en casa de otros. Los caracteres diferenciales son los siguientes: a. 97. donde deben producirse algunos o todos los efectos exclusivamente concernientes a una o varias relaciones jurídicas. sin ánimo de volver a él. o en habitaciones accesorias. el art. Así. 5º y concs. tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos. como los que no tuviesen domicilio conocido.264. lo tienen en el lugar de su residencia actual. este Código no admite otros modos de legitimación". los emancipados eligen sui domicilio. agentes y dependientes. inclusive la q surjan de delitos o cuasi delitos cometidos x los representantes. irrelevante como es la mera habitación o residencia actual. según opinión unánime aceptada en nuestra doctrina civilista. esto esta estipulado debido a la condición de necesario del domicilio. 89 CC). o asiento principal de sus negocios en otro lugar. 46 . No es necesario. o trabajan.La mujer casada era incapaz de hecho relativo por lo cual se le imponía el domicilio de su marido Derogado por la ley 23. 96 del CC establece: "En el momento en que el domicilio en país extranjero es abandonado. por algún establecimiento permanente.515. ya que la persona no puede dejar de tener domicilio general. para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad. o del q tenga la tenencia. Los casos de legitimación de hijos extramatrimoniales en los cuales el domicilio de origen determina la ley aplicable. preceptuaba: "En cuanto a los hijos que tuviese su domicilio de origen en la República. inc. 12 del CP. Los hijos matrimoniales tendrán el domicilio de su padre y madre. como dice Orgaz. Ello en el sentido de que puede haber personas que no tengan domicilio especial. tienen el domicilio de la persona a quien sirven. siempre que residan en la misma casa. o para quien trabajan. los hijos extramatrimoniales tendrán el domicilio del padre q lo haya reconocido o el d convivencia d sus padres o del padre q tenga su guarda. como obrera doméstica. En este sentido el art. que. es el lugar del domicilio del padre. salvo las excepciones del art. x lo q la ley toma un elemento por lo gral. o del guardador o del q lo ha recogido.

variando según los autores y dependiendo de q tengan un criterio más o menos amplio:  Primera concepción: corresponde a la persona en relación al grupo social y al grupo familiar a los cuales pertenece (Aubry y Rau. c. empleado. Concepto actual En decho moderno estas características y discriminaciones han perdido significación. 1196). Colin)  Segunda concepción: (Planiol. A todas esas situaciones de las personas en general. el estado o o estado civil de la personas físicas se refiere exclusivamente al modo de ser de la persona dentro de la familia: bajo este Angulo. en cuanto al status civitatis. como que es un atributo de la personalidad. en general. q consistía en la reunión en un mismo sujeto de los tres estados integrantes de aquella: el “status libertatis (ser hombre libre). Esto lo diferencia del domicilio general. corresponde un cúmulo de dchos y deberes q especialmente se estudian en el dcho de familia. y en sentido técnico. en cuanto no corresponden a la acepción legal de la palabra estado. militar. Según ellos el estado es “ el conjunto de las cualidades legales q resultando. es decir q no precisa una manera de ser de las personas. (Borda. Estado Concepto romano En Roma la voz “status” aludía a los diversos elementos constitutivos de la personalidad o “caput”. Es transmisible. puede ser apreciado: 1) con relación a las personas consideradas en sí mismas. Noción del estado de las personas en el código civil Concepto legal de estado Según Orgaz. es único. y no puede tener otro sentido q con referencia a la familia.Derecho Civil 1 Esto lo diferencia del domicilio general u ordinario. pues no solo incluye los factores q fijan la posición de la persona frente a la sociedad y la familial sino tb las cualidades inherentes a la persona. en la terminología de nuestro dcho positivo. confieren a la persona el modo de ser y determinan su individualidad” Tercera concepción: el estado esta integrado por toda cualidad de la persona con influencia sobre un conjunto mas o menos extenso de relaciones jurídicas: así la calidad del ausente. como la edad. a veces. independientemente de su calidad de nacionales o extranjeros. q es el utilizado por el codificador. q las posiciones anteriormente expuestas son “literarias”. Puede ser múltiple. Este conjunto de calidades se traduce en un modo de ser de la persona en la sociedad. la palabra estado es usada en dos sentidos. que. a veces de actos jurídicos como la naturalización y el matrimonio. 15 de nuestra CN. En razón de los dispuesto e los art: 14 a 20 de la CN. en el orden civil. Si queremos definir cuales son los elementos del mismo. en q alude a situaciones de hacho en q pueden encontrarse las personas o a las cosas q les correspondan. Concluye diciendo q para referirse al estado. E resumen. Cód. y el art 1º del CC. de actos puros y simples. que no puede faltar en una persona. salvo en los juicios universales (arts. podremos apreciar q en la doctrina moderna no existe paridad de criterios. ha dejado de ser un elemento computable desde q la ley argentina protege y obliga paritariamente a los seres humanos. y q se refiere inequívocamente al “estado de familia”. Se transmite tanto a herederos y sucesores universales cuando se lo hubiese establecido en un contrato (art. el status civitatis (ser ciudadano romano)”. Caracteres y efectos del estado civil Caracteres del estado 47 . ya que éstos pueden ejercer las acciones del deudor en el domicilio constituido (art. carece de toda relevancia la distinción entre ciudadanos y extranjeros. Ferrara)  Observa acertadamente Orgaz. Civil y ley de concursos). según vimos. como vimos. El status libertatis no existe en tanto ha dejado de ser un factor de diferenciación entre las personas. b. la edad o la salud mental. Josserand) es un concepto mas amplio. como ser el sexo. q tiene ahora un sentido diferente del romano. Únicamente quien poseyera estas tres atribuciones podía ser considerado con plenitud de dchos y por tanto con capacidad jurídica. 2) con relación a la familia y 3) con relación a la sociedad. ya q esta consagrado en el art. Solo resta el status familiae. el satus familiae (ser patter familias). Cód. etc. se puede tener el estado de “padre” o “hijo”. se habla de la posición del individuo en la sociedad. en el sentido vulgar. sino de “estar” tb aplicable a las cosas. heredero. quedando claramente expuesto q no alude a situación jurídica ni cualidad alguna d las personas. 3284. 1195. Según Savatier es “el estado de una persona es el conjunto de calidades extramatrimoniales determinantes de su situación individual y familiar”. q varia según sea hijo legitimo o extramatrimonial. No hay inconveniente legal alguno para que una persona constituya uno o varios domicilios especiales como asientos legales exclusivamente concernientes a las obligaciones emergentes del contrato o de los contratos en que se los establezca. Civil) como a los acreedores. “hermano” o “pariente”.

Penal). de tacha de los testigos. de la cosa juzgada q recae en las acciones del Estado. es irrenuciable (ats. 800. (c) Establece consecuencias en el derecho sucesorio y de familia: El estado preside el derecho de familia. 1). es intransmisible e inalienable 3. Protección Concepto de acción del estado: Son acciones de estado los derechos públicos subjetivos a través de los cuales se requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión jurídica que se declare. por lo q nos limitamos a enumerar las fundamentales y mas generales de ellas. o de encubrimiento. al de padre le corresponde el de hijo (estado desigual) Efectos del estado civil Produce los siguientes efectos jurídicos: (a) Influye sobre los otros atributos de la Persona: Ejerce influencia sobre los otros atributos de la persona: capacidad. el beneficio de competencia para el pago de sus deudas (art. constituya. (d) Origina deberes jurídicos: El estado genera deberes jurídicos de suministrar alimentos a los parientes necesitados. (f) Es causal de excusación o de recusación: En el ámbito del derecho procesal el estado de pariente en los grados previstos en las leyes rituales es causal de excusación o de recusación de los jueces y funcionarios. Civ). o una eximente de pena de ciertos supuestos de delitos de hurto (art. Estas características dependen de alas corrientes doctrinarias q las expongan . esta fuera del ambito de la autonomia de la voluntad. y aun cuando parezca que así acontece en ciertos supuestos. por ejemplo al de esposo le corresponde el de esposa (estado igual). no se transmiten por causa de muerte. 845 y 872 CC) 4. (e) Concede el beneficio de competencia. Cód. Las acciones de estado son imprescriptibles y su ejercicio puede efectivizarse en cualquier tiempo. carácter q engendra la autoridad absoluta. El estado de pariente impone también al acreedor el deber jurídico de conceder al ascendiente o descendiente que no le haya inferido alguna ofensa que constituya causa de desheredación. son irrenunciables. son inherentes a la persona. 80.Derecho Civil 1 1. es indivisible.262 y 4019 inc. son inalienables porq no pueden ser objeto de sesión. es inprescriptible (arts. “erga omnes”. 6. domicilio. Este derecho subjetivo es sobre el mismo estado y se traduce en una prerrogativa jurídica del sujeto de poseer el estado que por la ley le corresponde. es reciproco porq a cada uno corresponde otro igual o desigual correlativo. lo que ocurre es que la ley legitima a determinados sucesores para que ejerzan una acción a titulo propio y originario. inc. etc. etc. (b) Implica un derecho subjetivo: Todo estado civil implica un derecho subjetivo para la persona. y esta sujeto a una regulación de orden publico 2. La protección dispensada por el estado se concreta por medio de las siguientes acciones: Las acciones del estado pueden ser clasificadas en dos categorías teniendo en cuenta su objeto. modifique o extinga un estado de familia. 185.2º) 5. Cód. según lo cual pueden ser: De conflicto conyugal Matrimoniales De validez Por su referencia al vinculo Legitima De filiación Extramatrimonial Adoptiva Cuasi familiares Tutela 48 . y la de exigir de todos los demás el debido respeto a su situación jurídica en la familia. o de denunciar su demencia. (g) Es agravante o eximente de pena de figuras delictivas : En el orden penal el estado civil puede constituir una agravante calificativa (art. nombre y sobre el patrimonio. en cuyas normas se establecen los efectos jurídicos de cada estado y en el orden sucesorio el estado es supuesto normativo para los derechos hereditarios. pero no constituye nuestro objeto de estudio. sin embargo el estado no se opone a q no se ejerzan dado su carácter de dcho subjetivo.

De no darse esa correlación tiene privilegio el título de estado. para equiparación del reconocimiento. salvo prueba en contrario sobre el nexo biológico (art. en razón de no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo (supuesto del art. ni sirve para acreditar la existencia de matrimonio. Pertenecen a esta categoría la acción que puede ejercer el hijo legitimo para que se le reconozca en ese carácter (art. Pero cuando el matrimonio es nulo por vicio de forma.264). 261. 254. alegando el marido que no puede ser padre o que la paternidad presumida por la ley (arts. sea por desconocimiento simple de ella en razón de haber sido concebido el hijo antes de la celebración del matrimonio (hipótesis del art. la acción distinta de la anterior.  la acción de impugnación de estado: es la que tiene por objeto el reconocimiento de la inexistencia o falsedad. el estado de familia sólo puede probarse a través de los instrumentos públicos. Código Civil texto según ley 23. reformado por ley 23. En atención a la trascendencia de este atributo de la persona natural. La concordancia plena entre título y posesión de estado conforma la situación regular de la persona en relación a su estado de familia. 243 y 244) no debe ser razonablemente mantenida en razón de prueba que contradicen (supuesto del art. el tratamiento recibido y a la consideración social respectivamente. para la reclamación de la filiación (art. en el q la posesión del estado previo es requisito fundamental para obtener el acceso al titulo. y goza de las ventajas anexas a la misma soportando igualmente los deberes inherentes a esa situación. 263. en el cual la posesion de este estado sin titulo no da dcho al goce de las prerrogativas correspondientes al mismo. Código Civil) Diferencia entre posesión de estado y título de estado El título de estado: es la prueba legal del estado.C. 260 y 261 del Código Civil).Derecho Por sus efectos Civil 1 Constitutivas (dan origen o crean el respectivo estado de familia) De reclamación Declarativas (reconocen o desconocen un estado preexistente) De impugnación Acciones propiamente dichas. En consecuencia.). párrafo 2. por nulidad del reconocimiento efectuado. para la doctrina que la acepta (Borda) y. el trato y la fama. Debe en consecuencia efectuarse una primera distinción entre el título de estado y otros elementos tales como documentos que sólo revisten importancia como prueba para poder reclamar o impugnar ciertos estados de familia. no puede hacerlo si no acredita haber estado o estar en posesión del mismo. en general en toda cuestión donde el derecho de la persona se encuentre subordinado a la demostración de la situación que ocupa en la familia. 49 . para la tutela de hecho. C. en los supuestos donde se tipificaría.264). 258. haciendo referencia al uso del apellido. del estado que se atribuye el demandante. Código Civil). el cual proyecta todos sus efectos jurídicos en tanto no medie resolución judicial que lo modifique o enerve. Esto tiene particular trascendencia en dos situaciones. Clásicamente se distinguieron como elementos de la posesión de estado: el nombre. en la q la posesión de estado aparece como requisito previo del acceso al titulo del respectivo estado.264). para la impugnación de la paternidad y la maternidad matrimoniales (arts. 254. es decir cuando alguien ocupa una determinada posición. 256). 243. Procesos  la acción de reclamación de estado: es la que tiene por finalidad el reconocimiento del estado del accionante que es desconocido por el demandado. Pertenecen a esta categoría: la acción de impugnación de paternidad. texto según ley 23264). es decir q quien pretende poseer un titulo en referencia a un determinado estado. o especialmente la que le compete al hijo extramatrimonial para ese mismo objetivo (art. la acción por impugnación de filiación que ejerciera el hijo extramatrimonial tendiente a demostrar la falsedad del reconocimiento hecho por quien se dice el padre o madre (hipótesis del art. Posesión de estado Noción según Llambías Hay posesión del Estado cuando alguien disfruta de un determinado estado de familia con independencia del titulo sobre el mismo estado. 254. El reconocimiento es irrevocable en cualquier forma q se hiciere y consiguientemente el instrumento en el q conste la posesión del titulo e idóneo para probar la posesión del estado q se desea. es el medio contemplado en la ley con idoneidad para acreditar determinada situación familiar. la acción por nulidad de matrimonio. Código Civil). o finalmente la que intenta alguien para ser reconocido como cónyuge de una persona. 260. texto según ley 23264). 197. 258. la posesión del estado es suficiente para suplir tales vicios y por tanto para convalidar el matrimonio (art. sea por desconocimiento riguroso de la paternidad de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o anulación. Los dos casos son los siguientes:  reclamación del estado por hijo extra-matrimonial luego del fallecimiento del padre. en fin. para el desconocimiento de la paternidad matrimonial (art. texto según ley 23. si carece de título conyugal por nulidad del acta de matrimonio u omisión del asiento.  reclamación del estado de esposo/a. la acción por impugnación de maternidad.

Pero esta regla del efecto relativo tiene muchas excepciones. entre otros. importantes consecuencias se producen en relación a los derechos de los cónyuges aun cuando no provenga de otro tipo de prueba. En consecuencia. Así. la sentencia es declarativa de estado. pues si bien su acreditación deberá resultar de un instrumento público. como la prevista por el art. bajo la condición de q estos hayan terminado con el legitimo contradictor. sobre las bases de antiguas elaboraciones doctrinales de Cujas y Duaren. Así ocurre con el estado de soltería. ya que existe una posición restringida que lo limita a las partidas del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Con respecto a este problema varias han sido las teorías que se han expuesto para resolverlo. de hijo legitimo la partida de nacimiento y la de matrimonio de los padres.  La sentencia produce efecto de cosa juzgada con valor absoluto en un juicio en el que intervinieron todos los parientes vivos. 1) Debe señalarse que existen estados de familia cuya acreditación resulta de la prueba negativa de otro. En principio. Para esta teoría sostenida por el jurista italiano Antonio Cicu. dicha sentencia. tiene efectos relativas como todas las demás.Derecho Civil 1 El título de estado habilita por sí solo a ejercer todos los derechos que resulten de él. en cuanto declarativa. concretó la teoría y decía que: "la común y decidida opinión es la que un juicio sobre el estado civil de las personas hace derecho y produce consecuencias contra todos. A cada estado de familia le corresponde. como puede ser el padre. Pero señalan los citados partidarios que esta doctrina. todo lo cual se enuncia con el aforismo “res inter alios iudicata”. y lo que produce efecto "erga omnes" es el título al estado creado por ella. y no puede el fallo ser opuesto a terceros ni ser el fallo invocado por ellos. los efectos de la sentencia alcanzan a las partes. 3) Igualmente. no puede ser atacada por todos los que nazcan posteriormente. 325 del Código Civil. pero constitutiva de título. que subsistirá hasta tanto se concrete uno o ambos reconocimientos o se efectúe declaración judicial de filiación. Cabe señalar que determinar cuándo hay "cosa juzgada" en razón de los sujetos que sostienen los litigios. que es "el que tiene el primero y principal interés. A quienes alcanzan los efectos de la sentencia. como:  La sentencia produce efectos que se extienden a los sucesores universales de las partes. el hijo extramatrimonial la partida de nacimiento con la constancia de reconocimiento o la declaración judicial de filiación Es preciso puntualizar algunos aspectos que guardan interés en el tema que nos ocupa. negaron el valor absoluto de la cosa juzgada en materia de estado. es establecer a quién o quiénes se extiende "su autoridad". esto es negaron el efecto "erga omnes" que la anterior doctrina le atribuia y afirmaban que en principio tales sentencias producen efectos que sólo alcanzan a las partes que intervinieron en el juicio que recayó. 2) Teoría de los efectos relativos de las sentencias que deciden cuestiones de estado. D'Argentré. que deviene del no emplazamiento en el estado conyugal y con el hijo extramatrimonial sin filiación establecida. sin otra obligación que la de exhibirlo. Efectos de la sentencia. 3)Teoría de los efectos reflejos. Y es precisamente. como en el supuesto del desconocimiento de la paternidad en vida del que se indica como padre o las referentes a la nulidad del matrimonio. es decir al actor y al demandado. Jurisprudencia La tendencia q prevalece es la adaptada al concepto de “erga omnes” en los pronunciamientos dictados sobre el estado de las personas. Los grandes juristas que como Aubry Rau. es título del estado de cónyuge la partida de matrimonio o la declaración judicial supletoria. y. 1) Teoría del valor absoluto ("erga omnes") de la sentencia sobre estado cuando hay legitimo contradictor. en consecuencia su respectivo título. los terceros extraños pueden plantear nuevamente la cuestión en otro juicio. como cualquier otra. hicieron la crítica de la tesis anterior. Demolombe. 2) El estado de separado de hecho reviste peculiaridades. para todas las personas. siempre que se lo haya seguido con un opositor legítimo". debe tenerse presente la distinta extensión que doctrinariamente se efectúa respecto de lo que constituye título de estado. Las primeras sentencias siguieron la orientación de los autores franceses mas afamados y asignaron a la cosa juzgada en estos casos un alcance relativo a las partes en litigio. así ocurre con las de divorcio o extinción de la patria potestad. en consecuencia. Pero luego varios fallos han afirmado la autoridad “erga omnes” de las sentencias dictadas en los juicios de estado. 4)Solución al problema propuesto por Alsina.  La sentencia no puede revisarse si decide una cuestión de estado que otorga acción a una sola persona. que se trata solo de un principio que admite muchas excepciones.  Las sentencias constitutivas fijan. y en consecuencia. con relación a las decisiones judiciales que reconocen o niegan un estado civil a una persona como se suscita el problema de fijar hasta dónde o hasta quiénes se entienden los efectos jurídicos de las sentencias firmes que pasaron en autoridad de cosa juzgada. Teorías. tratándose de una acción de reclamación de estado ejercida por el hijo. el estado civil que surge de ella. 50 .

Ellos son: 1) Principio general: la capacidad. la persona de existencia visible como lo denominan Freitas y Velez Sarfield. para realizar. Por otra parte. puesto que la capacidad de hecho puede faltar sin desmedro de la personalidad. para poder definir a la capacidad de debe distinguir entre las dos categorías o clases de capacidad existente en derecho: la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La razón radica en que la capacidad de hecho se funda en la existencia de una voluntad que pueda otorgar el acto jurídico. Salvat afirma que ejercer un derecho “quiere decir ponerlo en ejecución”. A diferencia de la capacidad de derecho. del hombre o ser humano. aunque en la realidad no se realicen. solamente la capacidad de derecho es un atributo de las personas. con excepción de aquellas a quienes la ley consagre como incapaces. Estas personas. Esto significa que la capacidad de hecho puede presentarse de modo absoluto o pleno. La capacidad de derecho debe entenderse referida siempre a un derecho. los actos que no estén prohibidos. Freitas termina su definición de capacidad de hecho señalando que ella permite “ejercer por sí actos de la vida civil”. Analizaremos esta definción. esto es enajenarlos. Las sentencias sobre cuestiones de estado tienen efecto erga omnes. A través de la capacidad de hecho el sujeto queda habilitado para celebrarlos válidamente. deber o acto determinado. La capacidad de hecho posee. cederlos.define a la capacidad de hecho como la “aptitud o grado de aptitud de las personas de existencia visible para ejercer por sí actos de la vida civil”. esto es la de las personas individuales. un carácter potencial ya que su reconocimiento importa la posibilidad de otorgar validamente los actos jurídicos. en la presencia de lo que Orgaz llama “aptitud de querer y de obrar”. 2) Excepción: la incapacidad. son aquellas que hacen lugar a la demandas dictadas en juicios en los que hay contradictor legítimo Capacidad Noción. La capacidad de derecho y la capacidad de hecho a pesar de ser diferentes poseen. por su parte es la aptitud de las personas d eexistencia visible para otorgar por sí mismas actos jurídicos válidos. En sentido estricto o técnico. otorgada por la ley a una persona (ente con capacidad jurídica) para ser titular de un determinado derecho o deber. lo que equivale a disponer libremente de ellos. que son personas de existencia visible. La capacidad de derecho es la aptitud de las personas para ser titular de derechos y obligaciones. actúan en el mundo jurídico a través de sus organos. la capacidad de hecho solamente se predica de las personas de existencia visible. la capacidad de hecho es la aptitud para ejercer actos civiles. sin embargo. que carecen de voluntad. o también de manera limitada o restringida. 3) Normas de orden público. Capacidad De Hecho. ciertos caracteres comunes. Y es claro que el único poseedor de voluntad es el hombre. Freitas –fuente de Velez Sarfield en esta materia. sus conceptos. como la de derecho. gravarlos. De ahí que suele designarsela como capacidad de ejercicio o de obrar. Es la aptitud reconocida. lo que significa que en principio todas las personas individuales o de existencia visible son capaces de hecho. quedando fuera o exlcuidas de su concepto las personas de existencia ideal o personas jurídicas. la capacidad es la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. sus alcances y sus fundamentos.Derecho Civil 1 Hugo Alsina ha propuesto la mejor solución para el arduo problema del alcance de los efectos de las sentencias recaídas en los juicios sobre cuestiones de estado civil de las personas. Es necesario recalcar que en esta materia la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción. 51 . etc. En sentido amplio.C. y cuyos actos se reputan actos de la persona de existencia ideal o persona jurídica. Capacidad De Derecho. En estricta lógica. 53 del C. La Capacidad de hecho es la aptitud de las personas de existencia visible para realizar actos jurídicos válidos. Clases. En este sentido afirma Buteler que “el sentido común nos impide concebir la capacidad de obrar respecto de las personas de existencia ideal”. o el grado de aptitud para ello. La capacidad de hecho. Son diferentes. por sí o por otro. Es lo que ordena el art.

en su art. presentan entre ambos diferencias: el estado es la posición en la sociedad o en la familia. el estado y el domicilio. mientras que el segundo puede ser legal.Derecho BOLILLA VI Civil 1 Capacidad. los cónyuges. tiene su origen en la ley. que son atributos de la personalidad. La Convención reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco 52 . La legitimación es una institución de uso frecuente en el derecho cambiario o mercantil y en el derecho procesal. la incapacidad relativa de los menores púberes. La primera tiene como única fuente la ley. y ésta entraña la existencia de la primera. que determina impedimentos para contraer matrimonio. 52. pero cuya contrapartida es la falta d razón (Llambías). Esta norma general esta modificando sustancialmente las distintas categorías que el Código Civil determina en lo referente a la incapacidad de hecho de tales menores. el estado sacerdotal. Cuando el codificador reconoce la igualdad de derechos entre ciudadanos y extranjeros no hace otra cosa que aplicar los principios emanados de la Constitución Nacional. a pesar de esta igualación. La Convención sobre los Derechos del Niño. para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la misma. Ubicación del concepto con relación a la persona: los enfoques d la capacidad jurídica y capacidad d obrar: La palabra “Capacidad” es sinónimo de aptitud jurídica. en su art.711. establece la independencia entre ambas incapacidades al disponer: “Le son permitidos todos los actos y todos los derechos que no les fueren expresamente prohibidos independientemente de su calidad de ciudadanos y de su capacidad política”. Desde el punto de vista genérico es calificada por la doctrina como uno de los atributos de la personalidad. Así el estado civil de padre supone la capacidad para celebrar determinados actos jurídicos. En esta norma de la Convención se pretende igualar a todos los menores con relación a los derechos que ella consagra. en la decisión judicial o en la voluntad particular. La Capacidad De Los Menores En El Código Civil Y En La Convención De Los Derechos Del Niño. pero no a la inversa. Esto supondrá. juntamente con el nombre. Este artículo se relaciona con el principio establecido en el art. el ejercicio de los mismos estaría en relación directa con la relativa madurez de su discernimiento. Sin embargo. al expresar que respertará la responsabilidad. 1 establece que “se considera niño a todo ser humano menor de 18 años. q les permite distinguir lo conveniente d lo inconveniente a sus intereses. La capacidad civil debe distinguirse de otros institutos semejantes:  Se diferencia de la capacidad política en cuanto ésta actúa en la orbita del derecho público. salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad”. mientras que la capacidad civil lo hace en la esfera del derecho privado. también sustentada en su madurez o salud mental. el discernimiento es la aptitud d las personas para distinguir lo bueno d lo malo.  El estado y la capacidad. distinguiéndolos expresamente. y en la medida en que puede hacerlo con o sin el apoyo de sus padres o representantes. derechos y deberes de los padres o tutores al impartirle la dirección y orientación apropiada en consonancia con la evaluación de sus facultades. porque se produce en toda normativa privada. por supuesto. judicial o convencional. De manera entonces. Estamos entonces ante un sistema elástico. como con criterio demasiado restrictivo se ha sustentado) no es un presupuesto de capacidad jurídica y de capacidad de obrar”. ésta no incide sobre el estado de las personas. Pero sería erróneo creer que el estado (aun solo limitado al de la familia. ya que su inserción en el art. es decir. la comprensión del menor en cuanto a la naturaleza de los derechos que pretenda ejercer. El Código Civil. la capacidad es una aptitud jurídica. que aumenta la capacidad del menor. que consiste en la aptitud del sujeto para actuar concretamente sobre cierto objeto y pertenece por igual al sujeto y al objeto. que se modifica el sistema rígido de la incapacidad de los menores establecido por el Código Civil. teniendo x contrapartida la incapacidad. por cuanto está borrando la incapacidad de hecho absoluta de los menores impúberes. Todo ello demuestra que el estado influye sobre la capacidad. Evidentemente. y se sustenta en su madurez. resultan modificadas. y en este separa. mientras que la capacidad es una cualidad exclusiva del sujeto. que establece ciertas incapacidades para contratar. El estado incide sobre la capacidad en los siguientes supuestos: el estado matrimonial. el parentesco en línea recta por consaguinidad. obliga a considerar que las reglas del Código. los padres. el poder es la aptitud para celebrarlos por cuenta ajena. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional sancionada en 1994 y con la Convención sobre los Derechos del Niño. 5 de la misma Convención. en tal aspecto. y las limitaciones de la capacidad en los menores púberes con referencia a los supuestos de la ley 17. la capacidad de hecho del menor ha sufrido un giro de 180º. Lo asegura el art. No podemos silenciar este cambio. En cambio. en cada caso la evolución de las facultades del niño en relación con el ejercicio de los derechos. 53. por el de apreciar. La capacidad está referida a la aptitud d las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones.  Capacidad y discernimiento son conceptos diversos en cuanto a fundamento y consecuencias.  También existen diferencias entre “capacidad” y “poder”. que no pueden hacerlo con sus hijos bajo patria potestad. Mientras que la capacidad es la aptitud para celebrar actos jurídicos por cuenta propia.  Otro instituto que se debe separar de la capacidad es el de la legitimación. a) Derecho a la vida y a su desarrollo. que no pueden celebrar contratos entre sí. según la cual la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Spota sostiene que “diferenciar el estado de la capacidad es correcto.

Derecho Civil 1 a la vida y asegura la permanencia de la propia existencia y su desarrollo. sin otras limitaciones que se establecen para las otras personas. lo que esta confirmando el reconocimiento de su capacidad. igualdad de los sexos.711 dice que los menores que trabajan tienen capacidad para administrar y disponer de los bienes que adquieran o ingresen con el producto de su trabajo 53 . tiene capacidad de hecho suficiente de poder expresar sus ideas por los medios que tuviese su alcance. sobre todo con relación al material que tenga por finalidad promover su bienestar social. El mismo art. ya que involucra varios derechos personalísimos. tolerancia. que exclusivamente el menor será el que deba ejercitarlo. Se asegura igualmente en dicha Convención que los niños tengan acceso a la información y al material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales. estimaos que ella supone lo establecido en la norma auto descripta. párrafo 1 de la Convención consagra el derecho de libertad de pensamiento. La educación (como proceso) necesita tbn del apoyo del nivel de vida adecuado para el desarrollo físico. en la medida de la comprensión de estos derechos. o de la urgencia que lo requiera. el reconocimiento de su capacidad de hecho. e) Derecho a informarse. en la medida de su comprensión y madurez. se convierte en capaz relativo. Esta expresión utilizada en el art. Este doble régimen lo constituyen los incapaces de hecho relativos y los capaces de hecho relativos. d. de su propia identidad cultural. que también significaran la obligación de respetar el mismo derecho en otros niños. con espíritu de comprensión. menciona lo de preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre. El art. d) Derecho a la libertad de Conciencia. en las leyes. cuando en el inc. en la medida que lo pueda discernir acerca del peligro que lo amenace. sin lugar a dudas. su familia. La preocupación de la Convención de desarrollar y educar convenientemente al niño sobre las bases descripta. para exigir o pedir. en cuyo caso corresponderá hacerlo a los que ejercen la patria potestad o la tutela. en su apartado 2 agrega que se dará oportunidad al niño a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. En consecuencia. inherentes a la persona.: comprende un amplio abanico de derechos. Esto es lo que consagra el art. impone. mental. el menor dentro de su ámbito y nivel. espiritual y moral y su salud física o mental. paz. pero si siendo menor de 19 años trabajara. en la medida de la insatisfacción podrán exigir el cumplimiento de tales propósitos al Estado. salvo que por la edad no tuviere comprensión de su afectación o ataque. 4Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre. porque la ley 17. y en este sentido podrá ser escuchado en todo procedimiento judicial. con o sin la participación de aquellos a quienes atañe también tales obligaciones. deberá estar encaminada a: 1Desarrollar la personalidad. las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. espiritual o moral y social del niño. religiosos y personas de origen indigena. ya sea directamente o por medio de representante. Evidentemente que de consagrarse este derecho como inherente al menor. 5Inculcar al niño al respeto del medio ambiente natural. que van desde el nivel de vida adecuado. c) Derecho a la Intimidad: El art. será el propio menor quien lo ejercerá. 14. por lo que no puede estar limitado su ejercicio. su domicilio y su correspondencia. ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 6 está significando que la propia persona es la que posee este derecho. el menor también tendrá la obligación de respetar tales derechos en los demás. nacionales y de las civilizaciones distintas de las suyas. De esta manera amplía el campo de reconocimiento. sino únicamente con respecto a la madurez del niño. 29 de la Convención. sino que en los casos de peligro de su persona. porque cae dentro de la norma residual. Un menor de 19 años que no trabaja es un incapaz relativo. amistad entre los pueblos. Entonces lo que en realidad ocurre es. conciencia o religión. solo el podrá ejercerlo. 12. que se ha implementado un doble régimen de menores púberes. de su idioma y sus valores. hasta el de la educación y formación de la personalidad integral. Condiciones Del Sujeto Para Ubicarlo Dentro De Uno U Otro Supuesto: El segmento está comprendido dentro de los 14 a los 21 años y en este segmento está el doble régimen. pero así como se reconoce este derecho. 3Inculcar al niño al respeto de sus padres. el cumplimiento de las mismas. Adviértase que no se hace distinción con respecto a la edad. b) Derecho a la libertad de expresión. en razón a la representación. los menores. los padres o instituciones que han tomado a su cargo tales tareas. En cuanto a observar una conducta encaminada a recibirla y aprovecharla. expresa al respecto que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. También aquí debemos reconocer la capacidad de hecho del niño. nacionales. siempre que este en condiciones de formarse un juicio propio. expresa el art. pensamiento y religión. 16 de la Convención del niño. La educación del niño. grupos etnicos. Si bien estas son responsabilidades compartidas con los padres y con el propio Estado. apartado 1 de la Convención con respecto a la posibilidad de expresar su libre opinión en todos los asuntos que lo afecten. 2Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. está admitiendo por la naturaleza de los derechos. f) Derecho al desarrollo adecuado y a la educación. 12.

encargándosela a sus padres (arts. 293 y correlativos del Código Civil). cuando se prohíbe la administración de sus bienes a un menor de 15 años.Derecho Civil 1 Entonces tenemos que apreciar este segmento de la minoridad en ese doble régimen para poder comprender todas las situaciones. Los menores capaces relativos. Así que la capacidad e incapacidad ahora también se extiende a estos campos.711. Pero hoy día tenemos que pensar también en el ejercicio de los derechos personalísimos y en el ejercicio del derecho de familia. Ellos son: 54 . Por ejemplo. exige asimismo una nueva división correlativa: De Derecho La incapacidad De Hecho La incapacidad de derecho existe cuando falta a la persona la aptitud para ser titular de un derecho o de una obligación (cuando se prohibe a los padres adquirir los bienes de los hijos que se encuentran bajo su potestad: art. Las prohibiciones también están dirigidas a proteger de alguna manera a esos capaces relativos. Las principales diferencias son: ASPECTO ESENCIA INCAPACIDAD DE DERECHO Falta de aptitud de ser titular de derechos (se le prohíbe celebrar un acto singular). porque es incapaz relativo. los menores emancipados por habilitación de edad. 54 y 55) De domicilio A pesar de la dicotonomía. estas son adaptaciones que debemos hacer a nuestra ley. ambos tipos de incapacidad. 1 del CC se les está imponiendo una incapacidad de derecho. La incapacidad. La Inadecuación De La Incapacidad Absoluta. y está autorizado a realizar muy pocas actividades. en atención a su propia persona que carece de un voluntad madura para administrar correctamente los bienes que posee. Siempre privado A favor del Incapaz Representante necesario o asistente Absoluta y relativa Acto Nulo Siempre nulidad relativa Sí poseen (arts. los menores que trabajan 4. porque no las tiene y porque nuestro Código lo encara desde el puento de vista patrimonial y no desde el punto de vista que ahora se encara al derecho civil. La ley busca. etc. puede testar. se le está imponiendo una incapacidad de hecho. 1361. inc. y realizar dos o tres actos nada más. La Incapacidad En El Código Civil. poseen caracteres comunes. 3. los menores emancipados por matrimonio. por su parte. 2. Personas físicas Absoluta o privada. protegerlos. en cambio pueden administrar sus bienes. por lo menos. y otorgar por sí actos jurídicos válidos. Por la ley 17. alude a la ausencia de capacidad. ni pueden aprobar las cuentas de los tutores y no pueden afianzar obligaciones. FUNDAMENTO Necesidad de proteger ciertos intereses valiosos. Por ejemplo un menor incapaz relativo puede ser socio de una cooperativa. (un conjunto de actos) Imposibilidad física o moral de obrar por ausencia de una voluntad jurídica. en atención a la correcta administración de los bienes que se les ha encomendado. que es desde el punto de vista de la persona y de la familia. y los menores que han adquirido un titulo profesional en cualquier edad a partir de los 18 años. los menores emancipados por matrimonio tienen que tener el varón por lo menos 18 años y la mujer 16 años. 55. de los cuales los menores q trabajan y los menores habilitados por edad tienen que tener por lo menos 18 años. PERSONAS Personas físicas o jurídicas ALCANCE Siempre relativa INTERES PROTEGIDO Público o privado DIRECCION Contra incapaz REMEDIO No posee CLASES No posee SANCION Acto Nulo VIOLACION Nulidad Absoluta y relativa SISTEMATIZACION No poseen LEY APLICABLE Territorial INCAPACIDAD DE HECHO Falta de aptitud para celebrar los actos jurídicos. La incapacidad de hecho se presenta cuando la persona de existencia visible carece de aptitud para ejercer por sí misma los derechos que posee. Son cuatro categorías. y los menores que han adquirido titulo profesional. pero no pueden disponer a titulo gratuito de los bienes inmuebles que hayan recibido a titulo gratuito. hay cuatro supuestos de capacidad relativa que son: 1.

Los actos prohibidos no pueden celebrarse válidamente ni por el incapaz ni por otra persona en su nombre. se prohíbe a un sujeto la realización de determinado acto o el 55 . de determinadas condiciones que habremos de sistematizar con relación a las personas que intervienen como parte del acto y finalmente. para su propia preservación. Esa incapacidad para ciertos actos deviene. pero que en algunos supuestos puede ser particular. etc. el art. 3) normas de interpretación restrictiva: Las normas que crean una incapacidad. por lo que está en juego el orden público.). La celebración de un acto jurídico en violación de la incapacidad de derecho torna al acto nulo (arts. 2) Con relación a los cosas. De ello se desprende que la incapacidad se decreta en razón de pertenecer los bienes a los hijos pupilos. Los juristas entienden que es más exacto designarlas con una expresión plural (incapacidades de derecho) para aludir a las prohibiciones o limitaciones existentes a la capacidad de derecho. Además esta interpretación trae como consecuencia que. 52 y 53 del C. los distintos supuestos de incapacidades de derecho que resultan de la prohibición legal a cada clase de personas para la adquisición de un determinado derecho o para la realización de su acto tanto por si como por otro.) según como se presente el acto. no posee remedio legal. 1361. en normas dispersas. la ley les prohíbe la adquisición o la titularidad en un determinado derecho o el ejercicio.) El concepto de incapacidad de derecho como su correlativo de capacidad es esencialmente relativo. 1) Con relación a las personas. de ciertos actos. por lo que esta en juego un interés particular. debe tenerse presente que las incapacidades establecidas por la ley. del objeto de su creación (personas jurídicas) y siempre con prescindencia de las persona concreta en si misma. fuera de los cuales se mantiene el principio general de la capacidad (art. Este principio significa que todas las personas son capaces de derecho y capaces de hecho en tanto la ley no establezca su incapacidad. por lo que en ningún supuesto se admitirán incapacidades por analogía. Veamos un ejemplo del art. debe interpretarse restrictivamente. tanto por si como por otro. interés que generalmente afecta a la sociedad misma. Cuando en el inciso 6 se declara incapaz de derecho al juez con relación a los bienes en el litigio en su propio juzgado. se trata una prohibición en razón de a quién pertenece la cosa objeto del acto. No podría pensarse que la ley prohibiera adquirir derechos o celebrar un acto jurídico. Las prohibiciones legales. Así surge con claridad del texto del art. a diferencia de la incapacidad de hecho. y del art.C. Así. por ejemplo. lo que obstaculiza la libre disposición de los mismos por sus padres. 1807 incisos 2 y 6 en materia de donaciones. la pugna de intereses económicos que supone la compraventa. 1361 en materia de compraventa.. 2) necesidad de texto legal expreso: Se exige que la misma ley establezca expresamente la incapacidad de derecho o de hecho.) o anulable (art. en caso de duda. se estará siempre a favor de la capacidad de la persona. pasando previamente por las cosas involucradas en él. solo se establecen. En el Código Civil no hay una enumeración legal de los incapaces de derecho. en cuanto hace a la contratación entre padres e hijos. para que luego concediera los medios de violar los intereses que tienden a proteger a través de la declaración de incapacidad. por sí o por otra persona” (Buteler) Normalmente las incapacidades de derecho se presentan como una prohibición legal para realizar un acto jurídico o para adquirir un derecho en particular. 2 del mismo artículo se declara incapaz de hecho a los tutores y curadores en relación a los bienes de su pupilo. con relación al propio acto. La incapacidad es siempre relativa. en tanto resulten irrazonables a arbitrarias. segundo párrafo del C. o entre tutotes y pupilos. en razón de su investidura (juez). 1361 del C. según el interés protegido sea público o privado (arts. argentino.C. no violan la igualdad de las personas ante la ley consagrada en el art. se establecen en abstracto en relación de ciertas categorías de personas. mandantes. En estos supuestos. sea de derecho como de hecho. Incapacidades De Derecho Las personas son incapaces por su incapacidad de derecho cuando no obstante su capacidad jurídica y su capacidad de hecho. Razones igual índole.Derecho Civil 1 1) régimen de excepción: ambos tipos de incapacidad constituyen un régimen de excepción al principio general de la incapacidad de las personas ordenado por los arts.C. aunque hubiese separación judicial de bienes. 1358 veda el contrato de compraventa entre marido y mujer. del C. lo que torna desaconsejable. será de nulidad absoluta o relativa. Incapacidad de derecho: “la prohibición de la adquisición de cierto derecho o del ejercicio de cierto acto. 279 y 450 del Código Civil.C. tutores o curadores. 1047 y 1048 del C. lo que resulta lógico habida cuenta de la comunidad de intereses materiales o inmateriales que implica el matrimonio. llamado de orden público. El art. 1038 y ss.C. El fundamento de la incapacidad de derecho radica en la protección de un interés ajeno a la persona del incapaz. Por otra parte. se está protegiendo el interés del pupilo en la recta administración de sus bienes. 1160 prohíbe contratar a quienes están excluidos de hacerlo con personas determinadas. Ello así en razón de la contraposición de intereses que puede darse entre ambas partes del acto. Cuando en el inc. Al mismo tiempo la incapacidad de derecho. su función (padres). 3) Con relación a ciertos actos. 1045. No existen en nuestro sistema jurídico personas con incapacidad de derecho absoluta. 16 de la Constitución Nacional. son las que sustentan las prohibiciones fijadas en los arts. su situación (confesor del causante) o su estado (esposo). o incapacidades de derecho. No existen otras incapacidades que aquellas establecidas en las normas. puesto que la ausencia total de capacidad de derecho acarrearía como resultado la negativa de la personalidad jurídica. se está protegiendo un propio interés superior que afecta a la misma sociedad: la recta administración de justicia.

398 por la prohibición que pesa sobre ellas para ser tutores y también curadores según el art. emitiendo al ingresar a la orden los votos de obediencia. pobreza y castidad. inc. 4. consagra el principio de la capacidad jurídica de los religiosos. matrimonio. 4) Otros supuestos de incapacidades de derecho:  Los incapaces de hecho respecto de todos los actos personalísimos.  También ciertos impedimentos físicos o defectos corporales que determinan incapacidades de derecho respecto de los actos de ejercicio exclusivamente personal. 134. 2 no constituye un supuesto que genere una incapacidad de hecho de los religiosos que profesan en instituto monásticos.  Religiosos Profesos. 990. los confesores del testador en su última enfermedad". excepcionada. en cambio los de votos solemnes no pueden ser propietarios y tienen que disponer de sus bienes. mientras que aisladamente Salvat sostuvo que es una incapacidad de derecho. los que no tienen domicilio en la república.  Los menores emancipados respecto a los actos que les están prohibidos por el art. 398. 3739.  Las personas enumeradas en el art. razón por la cual el art. 1160.  Los oficiales públicos respeto de las autorizaciones de inscripciones en que intervengan sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Interesa determinar si estos votos son simples o solemnes. Una parte de la doctrina nacional señala como supuestos de incapacidades de derecho también. pertenecen a la orden en que ingresó (si es ella capaz de poseer) o directamente a la Santa Sede en propiedad. por razones de profesión ninguna forma de incapacidad de hecho. ni por pena. sino también cualquier persona física o jurídica comerciante o no. Fallido es el sujeto declarado en quiebra. ya que los religiosos de votos simples conservan la propiedad de sus bienes y la capacidad para adquirir otros. mudos.. consagra una prohibición que se fundamenta en el propósito de prevenir los posibles abusos de quienes pueden ejercer violencia moral sobre la conciencia del testador para obtener beneficios en su favor o en el de los suyos.Derecho Civil 1 ejercicio de una función. al establecer que: "Son incapaces de suceder y de recibir legados. 5 y 6 establece que no pueden ser tutores los mudos. 1160 concluye su nómina sobre los que no pueden contratar diciendo: "Ni los comerciantes fallidos sobre bienes que correspondan a la masa del concurso. sino incapacidades de derecho.  Comerciantes Fallidos. situación jurídica en que puede hallarse no solo el comerciante. Vélez suprimió el régimen de incapacidad de hecho de los clérigos y religiosos. 306. desde la concepción de estos y en tanto sean menores de edad y no se hayan emancipado. si no estipularen en concordato con sus acreedores". salvo las mujeres. entendido éste como un modo permanente de vivir "en común" dentro de una orden en la cual los fieles que profesan se obligan a aspirar a la perfección mediante la observancia de los mandatos comunes y de los consejos evangélicos. El art. Según el Código Civil no pesa sobre las personas de la Iglesia Católica. 1160 alude únicamente a los religiosos de votos solemnes y que no pueden estos celebrar contratos a nombre propio ni de terceros que no sean sus conventos. si la orden fuere incapaz de poseer. 1160 señala que pueden contratar por sus conventos. etc. los fallidos y el que hubiera sido privado de la patria potestad. los privados de razón. por ejemplo el ciego para hacer testigo en instrumentos públicos. clérigos o laicos que viven en un estado religioso. de tal forma que salvo que resulta vedado. aparece aparentemente contradicha por el art. y todos los bienes de que de cualquier modo le vengan al religioso. 2011 inc. en cuanto prohíbe que sean fiadores a no ser por la Iglesia. pero deben tener correspondiente representación legal o convencional. establece una incapacidad de derecho para todo clérigo. El art. 16 y 475 establecen respecto de los que hubiesen hecho profesión religiosa. los que no tienen domicilio en el país. 56 . sin que ello signifique establecer prohibiciones a título de incapacidades de derecho o una forma de incapacidad. estableciendo solamente algunas prohibiciones a título de incapacidades de derecho. 103 al establecer que: "La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso. Tal el caso del art. Segovia participaba del criterio de que se trata aquí de una incapacidad de hecho. El art. por otros clérigos o por ser personas desvalidas.  Son también incapaces de derecho para ser testigos en instrumentos públicos las personas enumeradas en el art. La afirmación de que no existen incapaces de derecho. sino de supuestos de falta de idoneidad por ser tutor o curador. que no pueden realizar por si ni por medio de sus representantes. que en sus incisos 2.522  Naturaleza de la incapacidad. la prohibición para ser tutores o curadores que los art. 475. conforme al régimen de la ley 24. Son religiosos los miembros de la Iglesia Cristiana. 398 inc. así como los menores de edad. La profesión religiosa de los padres genera como consecuencia jurídica la "terminación de la patria potestad" que es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos. Es una prohibición que no puede subsanarse ni por representantes ni por autorización judicial ni por asistencia Respecto del art. salvo las compras de cosas muebles. El art. ni por profesión en las comunidades religiosas". El art. 6. Abelenda cree que no se trata de una incapacidad de derecho que aluda a "la realización de actos jurídicos". puede libremente realizar otros. Supuestos Aparentes De Incapaces De Derecho. ej. testamento. sujetos que pueden realizar validamente otros actos.

Dieuzide afirma que estas limitaciones. 301). Los dementes. 5to. La incapacidad de hecho de las personas es susceptible de grados: (a) Absoluta: “Tienen incapacidad absoluta: 1ro. El art. que no agrega nada tratar de distinguir si el fallido es incapaz para ser tutor o inhabil para lo mismo.  Sanción de los actos realizados por el fallido.711” Es la ineptitud legal que priva al sujeto. sino ineficaces. Sus acciones. el inhabilitado no puede ejercer el comercio por sí o por interposita persona. Incapacidad De Hecho. El Cód.5). 109. El quebrado no puede ser tutor (art. La idea de que la inhabilitación dispuesta como consecuencia de la quiebra. La Incapacidad De Hecho Absoluta Y Relativa. ley 24. La incapacidad de hecho coloca a los sujetos afectados por ella en una situación jurídica estable. como lo expresan los arts. inc. De acuerdo con el criterio expuesto. 1735. y con mayor precisión.los ausentes declarados tales en juicio Derogado por la ley 17. 4. a título de ejemplo. razón y voluntad. que impide al fallido ejercitar derechos de disposición y administración sobre los bienes comprendidos en él (art. fácilmente reconocible. 118. Civil en el art. en forma total. Para salir de esa situación de incapacidad de hecho y poder otorgar actos jurídicos válidos por sí mismo. 475). 109. presos y reclusos por más de tres años).Derecho Civil 1 Sin embargo. Tampoco puede ser testigo en instrumento público. 1736). 1040). porque tales actos seguirán siendo ineficaces como negocios jurídicos. La incapacidad de hecho es la falta de aptitud del sujeto para realizar actos jurídicos válidos.522 dispone que : “Además de los efectos previstos en esta ley o en leyes especiales.  Otras incapacidades del fallido. 52 establece como principio fundamental común a los incapaces de derecho y los incapaces de hecho. prohiben al fallido ejercer como despachante de aduana. corredor de bolsa. sindico o liquidador o fundador de sociedades. afecta la capacidad del fallido ha sido recogida por la jurisprudencia mercantil. La incapacidad de hecho es una ineptitud legal. pues sus agentes están señalados por el Código Civil como personas incapaces para alterar el estado de su derecho (art. Tampoco podrá integrar sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ella”. 3ro. dada su capacidad jurídica por su condición de persona. que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. ello importaría restarle su condición universalmente reconocida de concepto general aplicable a todas las personas sin distinción alguna. La prohibición de contratar sobre los bienes que constituyen su patrimonio es una consecuencia del principal efecto de la quiebra. de la posibilidad de realizar u otorgar por si mismo actos o negocios jurídicos. no puede ser administrador de los bienes de los hijos (art. es posible determinar mediante elementos objetivos (partida de nacimiento en el caso de menores o sentencia judicial. los actos realizados por el fallido no son nulos. Los incapaces de hecho relativo. Afirma que la capacidad se vincula a la validez de los negocios jurídicos. pueden adquirir los derechos o contraer las obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley. ya que resultando de un precepto legal que señala quienes son los incapaces. la totalidad de la doctrina actual considera que el sujeto declarado en quiebra no es un incapaz.  Carácter de estas limitaciones. ni formar parte de sociedad civil (arts. Además. no podrá otorgar válidamente un acto jurídico mientras no salga de esa situación del modo que la ley señala específicamente para cada caso. sordomudos. Por ejemplo si un acto es otorgado por un menor impúber o por un demente declarado tal en juicio. ni albacea (art. Los menores impúberes. (b) Relativa: Es también una ineptitud legal para realizar por si mismo actos o negocios jurídicos. ya que pueden realizar por si mismos válidamente los actos que las leyes les autoricen a otorgar (art. 119 concordantes de la ley 24. que aparentan ser actos jurídicos. quienes son incapaces absolutos. que puede no ser real. mientras que la inhabilidad se conecta con otras consecuencias (sanciones disciplinarias.  Otras incapacidades del fallido en el Código Civil. ya que la ley reconoce a los incapaces de hecho relativos una parcial aptitud negocial. 3864). 4to. 56) y siempre que no se trate de actos exceptuados. ser administrador o gerente. por lo tanto si una persona está en una de las situaciones que la ley prevé como de incapacidad de hecho. 55). por ejemplo). mutuales o fundaciones. asociaciones. el menor debe alcanzar la edad correspondiente y el demente declarado obtener la rehabilitación por sentencia judicial. inc. 57 . Los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Las leyes especiales a las que alude el texto legal son las que. sino mera inhabilidades. Las personas por nacer. ya que no pueden integrarse por faltarles el requisito esencial. de nada valdría la prueba que al otorgarlo tenía plena conciencia. a que nos hemos referido en los dos apartados anteriores no son propiamente incapacidades de derecho. Los incapaces de hecho absolutos pueden adquirir derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes necesarios que les da ley (art.522). 398. sigue afirmando este autor. la capacidad no tiene porque ser atada a un determinado tipo de consecuencias. esto es el desapoderamiento. Para ello distingue entre incapacidad e inhabilidad. inoponibles a sus acreedores. Para Rivera. por ende los incapaces de hecho absolutos jamás podrían realizar con su propias conductas un acto jurídico válido. ni curador (art. en el caso de dementes. pero que no es total ni absoluta. escribano o martillero. 238 de la ley 24. estructural del cual es "un minimun de capacidad de hecho negocial en el gestor".522. 2do. no serán mas que meras apariencias.

Abelenda sostiene que la clasificación de los incapaces en absolutos y relativos es exacta y que no existen contradicciones o excepciones del principio establecido de que el incapaz de hecho absoluto tiene una total inhabilidad para realizar por sí actos o negocios jurídicos. los que sólo tienen aptitud para los actos que las leyes les autorizan. es éste: "Que solamente las personas de existencia visible con discernimiento y posibilidad física de actuar por si y de exteriorizar adecuadamente su voluntad. y no se trata de alguno de los cuales tenga incapacidad de derecho.  La absoluta determinará que las acciones de los incapaces sean inexistentes como actos jurídicos. en la relativa cuando se trata de un acto para el cual no está expresamente autorizado a otorgar válidamente el incapaz. distinguir la incapacidad de hecho absoluta de la relativa. Rivera afirma: “. Las diferencias que se señalan entre ambos grados de incapacidad de hecho son:  La absoluta inhabilita totalmente al sujeto para realizar por sí mismo actos o negocios jurídicos. Ninguna ley autoriza a los incapaces absolutos a realizarlos. Es falsa porq no es exacto q los incapaces absolutos enumerados en el art 54 lo sean para todos los actos de la vida civil. En cambio. sostiene este autor. ya q en ambos casos consiste en ejercerlos por medio de los representantes legales. se aprecia que la clasificación sub examen ha perdido toda relevancia dentro de la sistemática de nuestro Código”. Así. Por su parte la ley 17. Por el contrario los actos de los incapaces de hecho relativos que pueden tener ya discernimiento para actos lícitos pueden ser actos voluntarios y por ende actos jurídicos. Tampoco los incapaces relativos lo son respecto de ciertos actos. con proyecciones en el campo de la responsabilidad extracontractual. que la clasificación que antecede ha perdido importancia a luz de las sucesivas reformas legislativas. tales como los menores. pues solo pueden realizar aquellos actos para los q están expresamente autorizados. ya que lo absoluto y lo relativo hace mas bien referencias a los efectos de la incapacidad.  La absoluta se suple únicamente por la representación. Incapacidad Absoluta Y Relativa En La Doctrina Nacional. para él: la negocial (para la realización de actos o negocios jurídicos) y la no negocial (para la realización de simples actos lícitos). Sus actos son inexistentes como negocios jurídicos. Además. mencionada en el inc. pueden integrar un negocio jurídico y a condición de que. Julio C. que los preceptos que señala la doctrina como excepciones al principio. no aluden a la capacidad de hecho. serán solamente anulables. La Incapacidad De Hecho Y El Dualismo. debe ser voluntario lícito (art. (Borda) Spota señala que la calificación adecuada hubiera sido la de incapacidad total e incapacidad parcial. Todos esos incapaces realizan a diario pequeños contratos de la vida cotidiana dado q cada uno d estos contratos es poco valioso desde el punto de viste económico. las acciones de los incapaces de hecho absolutos serán actos involuntarios y no podrán considerarse actos jurídicos. El modo de ejercer tampoco establece ninguna diferencia. como tales. La ley 11. Luego dice que la expresión "incapacidad absoluta" no siempre es adecuada y da el ejemplo de la menor que no cumplió 14 años y que puede contraer matrimonio. inclusive algunos de los sujetos incapaces absolutos. Diferencias Entre La Incapacidad De Hecho Absoluta Y La Relativa. Por otra parte. pero en su conjunto son importantes. Solo las personas por naces son incapaces de hecho absoluto. De tal forma. que para ser jurídico. -que esta ultima es de dos tipos. para los actos lícitos que no son actos jurídicos o actos ilícitos. sentando como regla básica la de la incapacidad de los menores adultos. aun pudiendo tener discernimiento.. El principio general que no se contradice. la voluntad legalmente apta del gestor del acto. 944). Defensa del dualismo. pero así lo acepta una costumbre jurídica y lo imponen las necesidades de la vida por lo q son perfectamente validos. habrá de apreciarse que. 55. los actos de los incapaces de hecho absolutos no podrán ser actos jurídicos por faltarles siempre el elemento estructural. interesa por su vinculación con la ineficacia de los negocios jurídicos y con el modo de suplirla o corregirla. La cuestión relativa a la incapacidad de hecho (falta de aptitud para realizar por si mismo negocios jurídicos) que llamamos incapacidad de hecho y el dualismo: absoluta y relativa ha dado lugar a discrepancias en la doctrina nacional. Críticas a la distinción dualista: Esta distinción q fue tomada de Freitas es falaz y carece de todo significado en nuestro dcho. De ahí que la ley además de autorizarlos expresamente a otorgar válidamente algunos actos jurídicos.711 aclaró aun más la situación al modificar la redacción del art. 2 del antiguo art. en cambio en la relativa se suple con representación y también se corrige con asistencia o autorización judicial. En efecto. conceda cierta validez como negocio jurídico a los actos no comprendidos en las autorizaciones a condición de que no sean actos expresamente prohibidos bajo pena de nulidad.sino a la no negocial. entonces. la ley no lo declare totalmente inepto 58 .357 borró la incapacidad de la mujer en general y especialmente de la casada. Entendemos. Esos actos para los cuales no tienen autorización legal para otorgarlos válidamente serán solo anulables de nulidad relativa. adquieren capacidad para ciertos actos antes de llegar a la mayoría de edad. como la incapacidad de hecho absoluta se funda en una presunción iuris et de jure de falta de discernimiento por actos lícitos (art. carecen totalmente de eficacia jurídica.Derecho Civil 1 Importancia De La Clasificacion De La Incapacidad De Hecho Absoluta Y Relativa.. lo cual significa que. 55. 921) o en la imposibilidad de exteriorizar adecuadamente la voluntad.

903) 5) Por ultimo. 1165) y que constituye una excepción al principio general del art. 2) Los menores impúberes. como los beneficio de restitución y las hipotecas legales sobre los bienes de los representantes. 4) los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. El art. 56 a 62. Civil: incapaces absolutos y relativos. padre. Enumeracion Legal.) aunque en ciertos casos se limita a designarle un asistente (art. Enumeracion Legal. tiende a proteger a los incapaces “pero solo al efecto de suprimir los impedimentos de su incapacidad”. Ellos son: 1) La designación de un representante necesario para actúe en nombre y por cuenta del incapaz (arts. 55 del Código Civil solamente declara hoy incapaz de hecho al menor adulto. necesaria y universal.711 de 1968.Derecho Civil 1 para ello como el demente declarado tal en juicio. 1) Las personas por nacer.. Representación necesaria El incapaz de hecho. Son estos los que poseen el minimum de capacidad negocial". 57 establece en tres incisos. las presunciones legales sobre falta de discernimiento y las especiales en las cuales se fundan las críticas formuladas al dualismo consagrado por el Cód. En la representación necesaria la voluntad del incapaz es sustituido por completo por la sola voluntad del representante.C.711. 3) los dementes. 2) La intervención de un organismo especial destinado a salvaguardar los intereses de los incapaces: el Ministerio de Menores e Incapaces (art. 2296) fue dejada sin efecto por la ley 17. 54 establece quiénes son incapaces absolutos de hecho. Es legal porque nace directamente de la ley. 56. 59 . Protección Legal de los Incapaces La incapacidad de hecho es instituida por la ley para proteger a las personas que se encuentran imposibilitadas física o moralmente para actuar en la vida civil. igualándolos con las personas capaces. Incapaces Absolutos De Hecho. por lo que dejó de lado otras formas de protección de los incapaces. o series de actos. quien realizará aquellas funciones y actuará en la vida civil en su nombre y por su cuenta (arts. también con las excepciones previstas por la ley (art. Al supuesto previsto por el artículo mencionado debe agregarse el contemplado por el art. 62). elemento indispensable de existencia de todo acto o negocio jurídico. quien actua a su vez asistido por el Ministerio de Menores (art. como expresamente lo establece en relación a la patria potestad el art. 59) 3) La declaración de nulidad de los actos celebrados por el menor en violación de las normas de su incapacidad (arts. recayendo sobre estas los efectos normales consiguientes del acto realizado”. tutor o curador. 12 del Código Penal. Conclusión: No hay contradicción entre los principios generales en materia de capacidad e incapacidad de hecho. Velez Sarfield expresamente manifiesta que el C. El art. (art. 1052 del mismo Código. De esta manera. Con esta finalidad el Código Civil argentino instrumenta una serie de institutos que permite efectivizar la protección de los incapaces de hecho.). El art. 56 ss). Incapaces Relativos De Hecho. ordenándola como principio general para todos los incapaces de hecho.C. La doctrina nacional es unánime en entender que la representación legal de los incapaces puede realizarse tanto en el ámbito judicial como en el ámbito extrajudicial. La representación de los incapaces es universal porque comprende todas las relaciones jurídicas atinentes al incapaz.C. El Código Civil reglamenta la representación necesaria en los arts. Debemos agregar que la suspensión del curso de la prescripción a favor de los incapaces que figuraba en el Código Civil. La ley 17. 274 del C. el incapaz queda en igualdad de condiciones a las personas capaces en la vida negocial al permitir su actuación por medio de su representante legal. de los menores no emancipados y de los dementes y sordomudos. 58 y 62 del C. 56 a 62 del C. En nuestro sistema la representación necesaria posee tres caracteres esenciales: es legal. con excepción de aquellos actos en que la ley autoriza expresamente al incapaz para actuar por si mismo (arts. 1041 y 1042) 4) La intervención del Patronato de Menores que tiene el Estado Nacional o Provincia y que ejerce a través de los jueces y organismos especiales (Ley 10. 152 bis). en nombre y cuenta de otra. la que establece asimismo su duración y las facultades de los representantes del incapaz (art. no puede por si mismo dirigir su persona ni administrar sus bienes. la concesión del llamado beneficio del incapaz por el que limita la obligación de restitución mutua que pesa sobre el menor en caso de celebración de un acto nulo o anulado (art. Ellos son los siguientes. La representación necesaria la podemos definir como “la institución por la cual una persona autorizada por la ley otorga un acto. quienes son los representantes de las personas por nacer. 56) Es necesaria en cuanto es la única forma de actuación de los incapaces en la vida civil. suprimió el inciso 5 del mencionado artículo que declaraba también incapaces a los ausentes declarados tales en juicio. absoluto o relativo.C. La ley civil frente a esta situación de inferioridad le concede un representante legal. 59).

En el supuesto de los dementes y sordomudos incluidos en el inciso 3 del citado art. o suspendidos en su ejercicio. los hijos menores quedarán sujetos a tutela. padre. c) Dementes y sordomudos. 57 de nuestro Código. como el discernimiento de la tutela y curatela. 398 una larga enumeración de las personas que no pueden ejercer la tutela. los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores. Llambías & etc) Funciones: están expuestas en los artículos 491 a 494. Con relación a este último precepto. El titular d la representación promiscua es ejercida x el ministerio d menores o pupilar. el hijo de padres incapaces queda sometido a tutela (art. y en las enajenaciones o contratos que conviniese hacer. 264. en forma conjunta. Para la designación de los mismos en los diferentes casos. 399 y siguientes. b) Menores. de velar en el gobierno que los tutores y curadores ejerzan sobre la persona y bienes de los menores e incapaces. exige al representante del incapaz. de jurisdicción voluntaria o contenciosa. lo serán los tutores que judicialmente se designen”. debe tenerse en cuenta que la ley 23.Derecho Civil 1 a) Persona por nacer. teniendo en cuenta que el art. cuando éstos no lo hiciesen. el art. so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación” Concepto: es la intervención q con carácter complementario y necesario incumbe al órgano q asiste y controla la actuación judicial o extrajudicial d los representantes necesarios del incapaz (Borda).  Tal nombramiento. y en caso de falta. el C. debe hacerse con conocimiento del defensor de menores. conforme lo dispuesto concordantemente por los arts. que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial. El Estado reconoce al padre y a la madre el ejercicio de la patria potestad. sus representantes serán los curadores que el juez designe. 264 bis (Ley 23. pero teniendo en vista la efectiva tutela de la persona e intereses del menor asume función de vigilancia y contralor de esa autoridad. que se aseguren los bienes. si fuese necesario. modificado por la ley 23. 477 y 478. incluidos los menores sujetos a la patria potestad (Borda. La cuestión no parece sustancial. Para las personas por nacer. atribuye la representación de las personas por nacer. han de ser sus representantes los padres. o en que se trate de las personas o bienes de ellos. 57 inc. por no convenir los tutores o curadores al gobierno de la persona y bienes de los menores o incapaces  El Ministerio de Menores debe intervenir en todo acto o pleito sobre la tutela o curatela. y aun antes de ser éstos nombrados.264 en cuanto al carácter alternativo de la curatela por el padre o la madre del incapaz. El término “promiscua” pretende evidenciar la actuación conjunta del ministerio d menores con la d los representantes necesarios. 2. en que los incapaces demanden o sean demandados. 264 bis). Se aplica según lo previsto en el art 58 a todos incapaces. 1. De acuerdo con el art. Debe también intervenir en los inventarios de los bienes de los menores e incapaces. 468 y 469. en cuanto dispone ahora este artículo que en el supuesto de que ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad. Puede deducir las acciones que correspondan a los tutores o curadores. privación o suspensión de la patria potestad. habrá de estarse a las prescripciones de los arts. este último con la modificación que le introdujera la ley 23.C. En consecuencia. Una vez producido el nacimiento. y sobre todo en materia de administración de los bienes del menor. y se pongan los menores o incapaces en una casa decente. que solicite autorización del juez para celebrar ciertos actos importantes de su 60 . sus padres. 57 inc.  Son nulos todos los actos y contratos en que se interesen las personas o bienes de los menores e incapaces. y en las leyes especiales q preveen su intervención. tutor o curador. y ejecutar todos los actos que correspondan al cuidado que le encarga la ley. a los curadores que se le nombre.  El defensor oficial de menores debe pedir el nombramiento de tutores o curadores de los menores o incapaces que no los tengan. Algunos autores interpretan que esta última parte del precepto estaría modificado por el art.264. La Autorizacion Judicial. puede pedir también.264 ha eliminado a los ciegos de la enumeración de personas que no pueden ser tutores. o sobre el cumplimiento de las obligaciones de los tutores o curadores. incapacidad. La tutela se discernirá conforme a lo dispuesto por los arts. quien podrá deducir la oposición que encuentre justa. si en ellos no hubiese intervenido el Ministerio de Menores. Actos d Administración y disposición: ¿? Representación Promiscua del Ministerio Pupilar Marco Legal: el art 59 dispone q: A más de los representantes necesarios. “son representantes de los menores no emancipados. de la manera y en las especificaciones que determina el art. 476. Para el supuesto de falta o incapacidad de los padres.264). Puede pedir la remoción de los tutores o curadores por su mala administración.

por su parte.). podrá ejercer su derecho de oponerse al acto. se trate de hijos matrimoniales o extramatrimoniales reconocidos por ambos (art. 264 inc. supuesto de divorcio. 264 inc.Derecho Civil 1 gestión debiendo la autoridad judicial efectivizar la función de vigilancia y contralor de la actuación de los representantes necesarios.264 y 23. la titularidad de la patria potestad es siempre conjunta. ya se trate de hijos matrimoniales o de hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos (art. quien decidirá de acuerdo a los bienes del menor (art. Más debemos hacer una salvedad: cuando el ejercicio de la patria potestad es compartida. El ejercicio de la patria potestad. o a uno solo de ellos. Por imposición de la ley debemos distinguir entre titularidad y el ejercicio de la patria potestad. 264. 264 y 306 y concordantes del C. 61 .). salvo que este manifieste su oposición expresa al acto (art. salidas. 264 Incs.3.C. consiste en la actualización de los deberes-derechos de los padres. 2. divorcio vincular o nulidad del matrimonio. Patria Potestad. o en el caso de los hijos extramatrimoniales. el que no es privado de la patria potestad o suspendido del ejercicio.264 quater. esto es por el padre o la madre.).C. 1y 5 del C. lo dispuesto por los arts. primer párrafo). 1 y 264 ter del C. el menor que desee inscribirse en una academia para aprender inglés. 264 ter del C. etc. el ejercicio de la patria potestad puede ser compartido o unilateral. 1 y 5 del C. deberá solicitar el correspondiente permiso a ambos padres si conviven. colegio al que asiste. 264. reconocimiento unilateral.) 2) En el ejercicio unilateral de la patria potestad. en caso de considerarlas perjudiciales para el menor. 2. Gobernar la persona del menor significa dirgirlo. Conforme a las normas del Código Civil. para su protección y formación integral. inc. la patria potestad la ejerce el progenitor a quien el juez concedió la tenencia del menor en caso de separación de hecho. el padre o la madre.3.C. o que se trate de actos para los cuales la ley exige el consentimiento conjunto y expreso de los dos padres (art. Régimen Legal. entonces una vigilancia activa sobre las desiciones del padre ejerciente y.264 vigente desde el 1 de noviembre de 1985.C. matrimoniales o extramatrimoniales. ambos ejercen la patria potestad cuando conviven.). la dirección o el gobierno de las persona del menor la tiene los padres que poseen el ejercicio de la patria potestad: ambos padres cuando conviven con el menor.).264.). 2. este padre podrá mantener. De las normas de la ley 23. de lo relativo a la administración de bienes.C. poseer la faultad de tomar las desiciones relativas a su persona..4. y en el segundo caso el ejercicio puede ser unilateral exclusivo o unilateral preferente. Esta materia está regida por las normas del Código Civil que han sido reformadas por la ley 23. de tal modo que la titularidad es la unión de un derecho o de una facultad con el sujeto concreto a quien se atribuye ese derecho o facultad. el padre que lo hubiera reconocido unilateralmente (art. 264 incs. o de actos que tengan o puedan tener gran trascendencia para su persona En relación a los actos de la vida cotidiana.C.). cuando el ejercicio de la patria potestad sea unilateral. concurriendo a tal efecto ante el juez. 264 quater del C. Ilustramos esta afirmación con el cuadro siguiente: Veamos de la óptica del menor sujeto a patria potestad. etc. si el ejercicio de la patria potestad es unilateral. etc. y mientras no se hallen privados de la autoridad (arts. separación de hecho. o uno solo de ellos. esto es por el padre y la madre. el padre que sobrevive a la muerte o ausencia con presunción de fallecimiento del otro. el menor está dirigido y representado por uno solo de los padres. por ejemplo. el padre no ejerciente de la patria potestad no tiene el derecho de autorizar a sus hijos en los actos de la vida cotidiana el derecho lo posee el padre que la ejerce.) Por otra parte.C. Ser titular de un derecho es ser sujeto activo o pasivo de una relación jurídica determinada. convivan o no con los menores. La patria potestad recibe una nueva definición legal: consiste en un “deber-derecho que corresponde a los padres sobre las personas y bienes de los hijos. a cuyo fin debemos distinguir entre el gobierno de la persona del menor.264 surge una clara distinción según se trate de desiciones que hacen a los actos de la vida cotidiana del menor. separación. y según la ley 23. ellas son: 1) El ejercicio compartido de la patria potestad del menor está dirigido y representado por los padres. 443 y 475.515.y 6 del C. posibles amistades de frecuentar. el consentimiento de unos de los padres respecto a los actos de la vida cotidiana del menor hace presumir la voluntad coincidente del otro progenitor. desde la concepción de estos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipados” (art. el padre o la madre. por lo que ejercer la patria potestad importa el cumplimiento de los deberes y la practica de facultades paternas referidas a las personas y a los bienes del hijo.-C. en los demás casos: divorcio.4. tales como horarios de vida. y el padre y la madre son los titulares de la patria potestad sobre sus hijos. nos podemos encontrar en dos situaciones respecto a quiénes van dirigir la persona del menor y a quienes van administrar sus bienes. Más el padre no ejerciente posee el derecho de una “adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación” (art. del C. Así. vestimenta adecuada. 297. separación personal. modificadas por las leyes 23. Veamos como funciona este nuevo régimen con relación al menor. y si lo han reconocido en caso de hijo extramatrimonial. (art. Así presentada la distinción se advierte que no es tajante ni clara entre ser titular de la patria potestad y ejercer los deberes y derechos de la autoridad de los padres. inc. y 6 del C. En ese orden. segundo párrafo.C.

468. éste sea sustituida por la autorización judicial. Tal es el supuesto de hecho contemplada en el art. Normalmente la asistencia es un régimen de transicción entre la representación necesaria y la capacidad civil plena. ya porque los menores no se encuentran sujetos a la autoridad. La Asistencia. Obviamente estos actos de ejercicio conjunto obligatorio de la autoridad paterna no tiene cabida en el sistema de ejercicio unilateral exclusivo de la patria potestad (art. pero su consentimiento queda perfeccionado por la autorización prestada por quien lo asiste. ya porque estándolo aquella no se ejerce en forma debida El art. 4. La asistencia es una institución de antigua data en nuestro derecho. 386) y su desempeño es personalisimo e intransferible. en la Sección Segunda del Libro Primero.C. La ley 23. 2 y 5. La asistencia es una institución por la cual una persona concurre con su voluntad a la celebración válida de un acto jurídico otorgado por otra persona incapaz para otorgarlo con su sola voluntad. 379). ya que el régimen de la asistencia se da no solo en relación a los incapaces. pero que ha tenido poca atención por parte de la doctrina nacional. 398. 475 se aplican a la curatela las normas establecidas para la tutela de los menores. entre la incapacidad y la capacidad. En el caso de que el menor no se encuentre sujeto a la patria potestad. del C. 264 incs. contribuye. La curatela es una institución por la cual una persona gobierna la persona y los bienes de una persona mayor de edad incapaz y lo representa en todos los actos de la vida civil.Derecho Civil 1 Aunque las normas del Código Civil no lo prevean expresamente. y por una disposición expresa del art. que constituyen verdaderas incapacidaes de derecho. Tutela. se trataría de un supuesto de ejercicio abusivo del derecho (art. 310. Los actos de ejercicio conjunto obligatorio de la patria potestad se refieren a actos considerados trascendentes para el menor por parte del legislador. la ley civil le proporciona otro representante necesario: el tutor. 264. El Patronato De Menores. Curatela. La tutela es una institución protectora de la minoridad. En nuestro sistema legal la tutela es unipersonal (art. a partir del art. y 6). al señalado para la institución: su protección y formación integral. incs. 4 de la ley dispone que “El Patronato del Estado Nacional o Provincial se ejercerá por medio de los jueces nacionales o provinciales con la concurrencia del Consejo Nacional del Menor y del Ministerio Público de Menores 62 . segunda parte). esto es en su nombre y por su cuenta. Por último. 135 del C. 377.903 en el año 1919 crea el Patronato de Menores. y el mismo Código ordena algunas incapacidades especiales para serlo en el art. Esta clase de actos no se corresponden exclusivamente con algunos de los sistemas de ejercicio de la autoridad paterna ya descriptos. en la Sección Segunda del Libro Primero. primer párrafo). 1 y 5 primera parte) cuanto en el ejercicio unilateral preferente de la patria potestad (arts. 1071 y art. 264 quater una nueva categoría de actos que llamaremos de ejercicio conjunto obliagorio de la patria potestad.264 luego de establecer claramente la distinción entre el ejercicio compartido y el ejercicio unilateral de la patria potestad. y también de aquellos que carecen de tutor (art. debe señalarse que la falta de voluntad del asistente torna el acto en nulo y de nulidad relativa. y se encuentra regulada en la norma del Código Civil a partir del art. El asistente coopera. la ley civil permite que ante la ausencia o negativa de su consentimiento. Para ser tutor es preciso ser persona capaz. 264. una de las formas civiles de la representación necesaria de los incapaces. introduce en el art. 3. En el caso de la asistencia el que ha realizado el acto es el incapaz. institución por la cual el Estado Nacional o Provincial ejerce la dirección y protección de los menores.C. y que deben ser otorgados en el sistema del ejercicio compartido de la patria potestad (arts.C. La curatela es entonces.). La curatela se encuentra regulada en el C. Normalmente en los casos de actuación de un asistente. La tutela es una institución del derecho de familia por la cual una persona gobierna la persona y los bienes de un menor de edad que no se encuentre sujeto a patria potestad y que los representa en todos los actos de la vida civil (conforme a lo dispuesto por el art. el menor adulto tendrá siempre la posibilidad de oponerse a una orden o desición de sus padres que le fuera perjudicial cuando resulte del ejercicio de la patria potestad en sentido contrario. no pudiendo ser excusado el tutor sin causa suficiente (art. 264 quater. 377). incs. El Estado interviene frente a una niñez desvalida. cuyos padres ha perdido la patria potestad o han sido suspendidos en su ejercicio. La ley 10. colabora con su voluntad de celebrar válidamente el acto cuando la ley así lo exige. sino a también a ciertas personas que poseen la capacidad de hecho limitada. y como tal posee un sentido tutelar. no actúa en su representación.. El asistente no sustituye la voluntad del incapaz.

. Esta distinción pareciera dar lugar a una diversa capacidad. 9 inc. Sin embargo. que atenué sus reacciones peligrosas. Así fijo en el art.. establece que: "Son menores las personas que no hubieran cumplido la edad de veintiún años". Ahora debe añadirse que el art. la norma confiere aptitud para actos determinados. la psicología. 55 del C. determinado el status de incapacidad de hecho. en las provincias que se acojan a los beneficios del decreto ley”. la totalidad de la doctrina sostenía que el menor adulto es básicamente incapaz y solo puede realizar los actos que la ley le autoriza expresamente. seguridad. artículos que se refieren a la tutela legal. Por otra parte. 3614 “. 4. 55. Los Menores. Actos q pueden realizar los menores Los menores adultos tienen incapacidad de hecho relativa. 126. dos categorías: la de menores impúberes que se extiende hasta los 14 años. Para el cumplimiento de lo dispuesto por la ley se crearon tanto en jurisdicción nacional como provincial organismos estatales que se encuentran dedicados a la niñez: la Dirección de la Minoridad y Familia. 2392) y realizar otros actos trascendentes. educación moral e intelectual del menor proveyendo a su tutela sin perjuicio de los arts. toda vez que este último precepto parecería autorizar 63 . La Internación De Las Personas. conducen muchas veces a deterioros orgánicos y mentales irremediables. cuando establecía que dichos menores eran incapaces respecto de ciertos actos o del modo de ejercerlos. la reforma de 1968 introdujo claridad en el art. es la regla que solo se levanta cuando por excepción. ley 2393). Clasificación Velez Sarfield siguió el sistema romanista de la clasificación de los menores de edad. La confusa redacción del art..Derecho Civil 1 en jurisdicción nacional y de este último en jurisdicción provincial o de ambos. En efecto. Dentro de esos objetivos se encuentran evitar el peligro por la acción descontroladas de ciertos dementes furiosos. y el varón a los 14 (art.C. 1) Otorgar testamento desde los 18 años. por lo cual debe ser dispuesta con suma prudencia. que a partir de los 10 años el menor puede tomar por sí la posesión (art. es factible que sea mejorada. 127 del C. pero que puede ser necesaria para lograr objetivos concretos. Nuestro Código Civil.711. por cuanto no resultaba aceptable la idea de los menores adultos fueran básicamente capaces. La internación en instituciones médicas y asistenciales es una medida extrema. sino porque acorde con los últimos avances e investigaciones de la psiquiatría. Lo que obliga a la armonización de los textos vigentes. El Código contiene una norma relacionada con los dementes. libres de toda vigilancia o descuidados. El propósito de la reforma fue adaptar nuestro Código Civil al criterio universalmente admitido en la legislación comparada de tomar como límite de la minoridad la edad de 21 años. resulta irrelevante la distinción que aun mantiene el art. hasta que en 1968 se redujo ese límite a 21 años de edad. obtener su curación o el tratamiento compulsivo. que señalaba como limite de la minoridad la edad de veintidós años y aclaraba que menores eran las personas de uno u otro sexo que no tuviesen esa edad. y las de menores adultos. fue mejorada por la ley 17. con otros medios.C.711. claro que autorización paterna. no solo porque puede prestarse a ser utilizada como un medio de persecución. en el art. por cuanto el propio Código Civil se encarga de desvirtuar aquella clasificación admitiendo. bien para la curación de ciertos vicios o anomalías que. Por eso la nueva redacción estatuye. “los menores adultos solo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan a otorgar”. 390 y 391 del Código Civil”. Según el art. Concepto. En efecto. El texto legal alude a las personas de existencia visible y vino a sustituir al Código de Velez. en la jurisdicción nacional. por ejemplo. verbigracia. y que se ha entendido que es aplicable a toda clase de dementes. con nuevo texto introducido por la ley 17. se ha demostrado que puede agravar ciertos estados histéricos neuróticos o depresivos. La cuestión de la capacidad de los emancipados por matrimonio para testar antes de esa edad ha sido debatida en doctrina después de la reforma de 1968. no pueden testar los menores de dieciocho años de uno u otro sexo”. y producir efectos deteriorantes para la personalidad q. 127 del Código Civil. que comprendía a los menores de 14 a 22 años. Y agrega la ley: “Este patronato se ejercerá atendiendo a la salud. 286 dispone que el menor adulto no necesitará autorización de sus padres para testar. En consecuencia. que muestra la cautela con que hay que encarar la cuestión. la mujer de 12 años podía contraer matrimonio. la internación produce el principal y directo efecto de una pérdida grave de la libertad personal. a opinión de Rivera. Sin embargo no es tan así.

Recuérdese finalmente que la ley 18. dispone que el menor adulto no necesita autorización paterna para estar en juicio cuando fuera demandado criminalmente.264 dispone: “.264). y si son hijos adoptivos también después de cumplir los 18 años podrán pedir la adición al apellido del padre adoptivo. de donde se ha derivado que también puede usucapir. el menor adulto puede reconocer hijos sin necesidad de autorización paternal. 5). lo que se otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiere previa audiencia personal del juez con quienes pretendan casarse y los padres o representantes legales del que fuera menor. 3614. Según el art. derivada o traslaticia. el apellido de sangre o de origen. el menor adulto puede reconocer hijos sin necesidad de autorización paternal. 2) Reconocer hijos extramatrimoniales. 167 autoriza a dispensar el requisito de la edad .515 pueden celebrar matrimonio las mujeres que hayan cumplido 16 años y los varones de 18 años (art. El mismo precepto del art. 2392).248 faculta a los menores que han cumplido los 18 años a pedir al Registro del Estado de la Capacidad de las Personas. Esta disposición comprende a los menores adultos e impuberes. Allí dond la ley callaba funcionaba su incapacidad. los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos”. 166. 3614 “. con lo que su alcance es solo el de aclarar que el menor que ha cumplido 18 años puede testar sin necesidad de autorización de sus padres. pueden sin embargo. para lo cual requieren el asentimiento de los padres. La cuestión de la capacidad de los emancipados por matrimonio para testar antes de esa edad ha sido debatida en doctrina después de la reforma de 1968. Actos q pueden realizar libremente 1) Otorgar testamento desde los 18 años. hacer donaciones de lo que adquieren por el ejercicio de alguna profesión o industria”. 286 dispone que el menor adulto no necesitará autorización de sus padres para testar. Luego d la ley 17. Situación jurídica del menor adulto El antiguo texto del CC establecía q los menores adultos eran incapaces por regla general y solo capaces por excepción respecto de ciertos actos. 3) Estar en juicio criminal si fueran demandados. El mismo precepto del art.. El art. 2392). si el menor de edad se hallare en urgente necesidad. 168). inc. La doctrina ha entendido que la modificación del art. dado su fundamento de protección del menor en situación de abandono. 286 (texto según ley 23. Con esta redacción queda en claro el principio d incapacidad q gobierna a esos menores. 2) Reconocer hijos extramatrimoniales.. dispone que el menor adulto no necesita autorización paterna para estar en juicio cuando fuera demandado criminalmente. La doctrina ha entendido que la modificación del art. 64 .. que se consigne en su partida de nacimiento el apellido compuesto de su padre. El art. 6) Contratación de suministros indispensables. de donde se ha derivado que también puede usucapir. Ahora debe añadirse que el art. 286 (texto según ley 23. 5) Celebración de Matrimonio. o cambiarlo por lo del padre que lo hubiera reconocido con posterioridad al reconocimiento materno (art. aunque estuvieren emancipados por habilitación de edad (art. 1807. 4) Posesión de las cosas.. toda vez que este último precepto parecería autorizar a testar a los que tienen 14 años. Conforme al art.Derecho Civil 1 a testar a los que tienen 14 años. Conforme al art. que no pudiere ser atendido por sus padres.264). derivada o traslaticia. Los menores pueden a partir de los 10 años de edad adquirir posesión de las cosas (art. “. inciso 7 dispone que “ los hijos de familia” no pueden hacer donación sin licencia de sus padres. Lo que obliga a la armonización de los textos vigentes.711 se ha rectificado la elaboración docrtinaria estableciendo en el nuevo art 55: “Los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar”. De este modo se ha eliminado la enumeración de casos de dispensa. 269 reformado por la ley 23. En el régimen vigente a partir de la sanción de la ley 23. o que se agregue el de su madre y si son hijos extramatrimoniales hacer uso de la opción entre conservar el apellido de la madre si ésta lo reconoció en primer término.. 286. no pueden testar los menores de dieciocho años de uno u otro sexo”. 286. 3) Estar en juicio criminal si fueran demandados. 3614. sustituyéndola por la fórmula genérica que acabamos de transcribir. tratese de una originaria.. La cuestión se vincula a la capacidad del menor adulto que trabaja. 8) Adición de apellido. 7) Hacer donación de los bienes que adquieran con su profesión o industria. 286 no amplia el marco de capacidad para testar previsto por el art. El art. 3). con lo que su alcance es solo el de aclarar que el menor que ha cumplido 18 años puede testar sin necesidad de autorización de sus padres. 286 no amplia el marco de capacidad para testar previsto por el art. 5) Celebración de Matrimonio. 4) Posesión de las cosas. Los menores pueden a partir de los 10 años de edad adquirir posesión de las cosas (art. tratese de una originaria.

pero con muchas limitaciones que hacen que su capacidad sea relativa. y por su emancipación antes que fuesen mayores. es decir una edad a partir de la cual y no antes dichas personas adquieren el pleno ejercicio de sus derechos civiles. ley 20. los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos”. es decir la capacidad de hecho legalmente plena. que según el nuevo art. profesión o industria sin autorización (art. X consiguiente. “. o que se agregue el de su madre y si son hijos extramatrimoniales hacer uso de la opción entre conservar el apellido de la madre si ésta lo reconoció en primer término. son 2 los supuestos d cesación d incapacidad: a) mayoría d edad. etc. De este modo se ha eliminado la enumeración de casos de dispensa. En los dos supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer libremente los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos”. Tanto en su caso como otro. 8) Adición de apellido.C. primer párrafo: “Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad.. a partir de los 18 años pueden celebrar contrato laboral. inc. 7) Hacer donación de los bienes que adquieran con su profesión o industria. hacer donaciones de lo que adquieren por el ejercicio de alguna profesión o industria”. otra causal de incapacidad de otra índole. quedando a salvo al respecto las normas del derecho laboral. Recuérdese finalmente que la ley 18. Momento En Que Se Cumple. Pueden donar los bienes obtenidos con su trabajo. En el segundo caso cesa la incapacidad de hecho como situación jurídica estable del sujeto. 167 autoriza a dispensar el requisito de la edad . 166. en actividad honesta y aun ejercer la profesión con titulo habilitante. C. Civ. Cesación d Incapacidad Según el nuevo art 128. Concepto. si el menor de edad se hallare en urgente necesidad.). o cambiarlo por lo del padre que lo hubiera reconocido con posterioridad al reconocimiento materno (art.. 128 introducido por la ley de reformas 17. que pasa de ser capaz. pueden sin embargo. Mayoria De Edad. 283). la mayoría de la edad civil general.C.Efectos. y por tanto administrar y disponer de esos bienes. El art. Cód. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. C. el día en que cumplieren veintiún años. Esta disposición comprende a los menores adultos e impuberes. 3).264.. Es la edad de mayoría civil en las personas humanas.248 faculta a los menores que han cumplido los 18 años a pedir al Registro del Estado de la Capacidad de las Personas. si no existe. 275. 128. el cumplimiento de la edad de la mayoría determina que la persona adquiere capacidad de hecho legalmente plena. 6) Contratación de suministros indispensables. El art. y art. inciso 7 dispone que “ los hijos de familia” no pueden hacer donación sin licencia de sus padres.).. Facultad Para Celebrar Contrato De Trabajo Y Para Ejercer Profesion Con Titulo Habilitante.515 pueden celebrar matrimonio las mujeres que hayan cumplido 16 años y los varones de 18 años (art. Esta trae como consecuencia la capacidad de hecho legalmente plena de la persona de existencia visible que llega a cumplir la edad señalada en la ley y si es incapaz de hecho por razones de deficiencias mentales.. ésta se presume por el hecho de desempeñar un empleo. que no pudiere ser atendido por sus padres. 269 reformado por la ley 23. 168). aunque estuvieren emancipados por habilitación de edad (art. Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante. sustituyéndola por la fórmula genérica que acabamos de transcribir. 283. 1807. Los menores adultos que han celebrado en esas condiciones contrato de trabajo. A partir de los 14 años. pueden estar en juicios por cuestiones derivadas de ese contrato. claro esta. ya no cabe duda de que solo desde los 18 años pueden ejercer oficio. Después de la reforma de la ley 23. el apellido de sangre o de origen. En el primer caso. para lo cual requieren el asentimiento de los padres. que se presume si no hay oposición de los representantes (art. 65 . el menor adulto requiere autorización de ambos padres.264 dispone: “.Derecho Civil 1 En el régimen vigente a partir de la sanción de la ley 23. dispone de ellos y puede estar en juicio civil o criminal por acciones judiciales relacionadas con el trabajo (art. el menor administra los bienes obtenidos con su trabajo. profesión o industria (art. el menor puede celebrar contrato de trabajo con autorización paterna. y si son hijos adoptivos también después de cumplir los 18 años podrán pedir la adición al apellido del padre adoptivo. La cuestión se vincula a la capacidad del menor adulto que trabaja. 5). dado su fundamento de protección del menor en situación de abandono. b) emancipación. 204. que se consigne en su partida de nacimiento el apellido compuesto de su padre.744). agremiarse y ser parte en asociaciones profesionales. Antes de esa edad.711 se alcanza al cumplir los 21 años. El art. Sin autorización de los representantes. lo que se otorgará con carácter excepcional y sólo si el interés de los menores lo exigiere previa audiencia personal del juez con quienes pretendan casarse y los padres o representantes legales del que fuera menor.

130. (2) quitar al menor el derecho a la restitución por infinitas aetatis. con anticipación a la mayoría de edad. es decir iniciarse gradualmente en la práctica de la vida jurídica y de los negocios jurídicos. Tutela. pero a condición de que no haya sido declarada incapaz por otras razones. el art. ha emanciparse. Cód. Así lo establece el art. es decir que la persona desde el día en que se cumple 21 años. establece que en tal caso. el emancipado podía tener patrimonio propio distinto e independiente del de su padre. Este beneficio o favor tenía como consecuencia jurídicas: (1) el cese de la curatela permanente.. de Comercio.. Civil por la ley 17711. al cumplir los 18 años. así como los capaces relativos los inhabilitados judicialmente. no determinaba un aumento de capacidad negocial. se institucionaliza la ruptura.Derecho Civil 1 La cesación de la incapacidad de hecho y la adquisición de la capacidad plena para realizar por sí actos jurídicos se produce de pleno derecho. otorgándole capacidad civil. que tiene por objeto sustraer del menor de la Patria Potestad. Civil Francés otorga al menor emancipado por causa del matrimonio o por declaración expresa de su representante legal una capacidad negocial relativa. seguirían en la situación de incapacidad de hecho absoluta de los dementes y sordomudos que no supieran darse a entender por escrito o declararlos tales en juicio. incorporada al Cód. La dispensa o habilitación de edad y por ende el menor beneficiado con la venia aetatis adquiría capacidad plena. el cual establece "toda persona mayor de 18 años puede ejercer el comercio. Emancipación Comercial: Es el que se otorga al menor de edad a fin de habilitarlo para el ejercicio del comercio. etc. con tal que acredite estar emancipado o autorizada legalmente”. Civil de Napoleón. Es decir. ya que si algo de esto ocurriera. aparecen establecidas en los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Formas Hay dos clases de emancipación civil: la que se produce automáticamente con el matrimonio y la emancipación dativa o habilitación de edad. sin depender de formalidad alguna o autorización de los padres o tutor o jueces". que quedan extinguidas con la celebración del mismo. continuando respecto a ellos el régimen legal vigente de los menores. c) Código Civil Francés: En el derecho Civil Francés aparecen fusionadas estas dos instituciones romanas. 134. La emancipación regulada en el Cód. La cesación anticipada de la incapacidad de hecho por razones de minoridad y la liberación de los menores de la potestad paterna o de la tutela en su caso. Emancipación Concepto: Es la institución por la cual los menores de edad quedan liberados de la incapacidad que pesa sobre ellos. casi siempre entre huérfanos. y permite al decir de Josserand. y en los de una manifestación expresa de voluntad de la autoridad a la cual el menor está sometido (padre o tutor) en el sentido de emanciparlo. 79 y 80. "bastará que simplemente presenten la prueba legal de su edad". de acuerdo con los preceptos anteriores. La capacidad de hecho plena la adquiere la persona de existencia visible que llega la mayoría de edad. abriendo un periodo intermedio entre el de la capacidad negocialmente plena. b) La venia aetatis: Se da este nombre a un beneficio particular que los emperadores concedieron a los menores de veinticinco años en curatela por su incapacidad legal. aunque de diferente manera y con distintos alcance. Emancipación Dativa O Habilitación De Edad: Es la institución en virtud de la cual se libera al menor de la patria potestad. la emancipación. >> Otros Tipos De Emancipación Emancipación Optativa: Es la que rige en España y Uruguay. pero como puede ocurrir que la entrega de tales bienes dependa de la orden de los jueces. queda legalmente habilitada "para el ejercicio de todos los actos de la vida civil. una especie de Noviciado. en los supuestos de matrimonio en que estos efectos se produce de pleno derecho sin necesidad de declaración de voluntad de los representantes del menor. Si se hubieran casado sin autorización. La posesión y administración de los bienes corresponde desde ese mismo día del cumpleaños. no tendrán hasta los 21 años la administración y disposición de bienes recibidos o que recibieren a título gratuito. sino que continuaba siendo la misma según la edad del emancipado. Todo lo relativo a esta emancipación se abandonó al Cód. Civil). pero ella. sobre la base de dos instituciones romanas: a) La emancipatio: Por virtud de la emancipatio. es decir la partida de nacimiento (art. 129 del Cód. Civil. bajo la denominación de emancipación. Caracteres según los distintos regímenes jurídicos. como la demencia o sordomudez. Emancipación Por Matrimonio: El art. así por completo. etc. con la limitación de que para hipotecar o enajenar bienes inmuebles necesitaba decreto imperial. y así en el Cód. ni tampoco inhabilitada judicialmente. de la autoridad a la cual el menor está sometido al propio tiempo a la atenuación de la incapacidad de hecho que pesa sobre el. salvo ulterior habilitación”. 131 del Cód. institución que autoriza a los menores. Emancipación por Matrimonio El fundamento d esta emancipación radica en la incompatibilidad del estado d esposo con la sujeción del mismo a la patria potestad o tutela. Los requisitos para adquirirla son: 66 . Civil prescribe: "Los menores que contrajeren matrimonio se emancipan y adquieren capacidad civil con las limitaciones previstas en el art. confiriéndole el gobierno de su persona y una capacidad limitada en el orden patrimonial.

Así por ejemplo. tal como lo establece el actual art. quedará consumada la emancipación. 131. pues subsisten excepciones legales al pleno ejercicio de esa capacidad. y con la sola celebración del matrimonio válido. Estos bienes continúan bajo la gestión del menor emancipado. el matrimonio es válido y la emancipación del menor se produce por ministerio de la ley. En fin la emancipación por matrimonio es definitiva. q una vez q suceda. se seguirá siempre la emancipación provocada x la celebración del matrimonio. pero subsisten algunas restricciones. o el otro cónyuge. 136 establece la directiva a la que corresponda sujetarse para conceder la autorización judicial en los casos del párrafo precedente. salvo ulterior habilitación”. si es mayor de edad. esto es por donación. este deberá ser puesto en posesión d ellos sin forma d juicio y con la sola justificación d haber celebrado matrimonio. o sea que cesa la incapacidad de hecho. legado o donaciones). Sólo podrán otorgársela en casos de absoluta necesidad o de ventaja evidente para el emancipado y. debe rendir cuentas de la administración que llevaron a cabo en el plazo de que el juez ordene (art. pero ésta no es completa.166. acto que también compromete gratuitamente al fiador. Efectos. con aptitud para dirigir su persona y administrar sus bienes.Derecho Civil 1 a) Tener edad para contraer nupcias (16 para el hombre. del tutor en su caso y supletoriamente la autorización del juez (art. Civil). y x consecuencia extinguida la tutela o patria potestad. aún cuando el matrimonio se hubiere concretado sin la autorización paterna. profesión. Otra es la situación en relación a los bienes de los menores que obtengan como resultado de su trabajo. La falta de autorización para contraer matrimonio trae aparejada una sanción para el menor que ha violado la ley. con las limitaciones que le impone la ley civil (arts. entrado en su patrimonio por donación. Caracteres Es legal en cuanto se produce ex lege. Es irrevocable. herencia o legado. si los 3ros en poder d quienes se encontrasen los bienes del menor emancipados se resistieren a entregarlo a su dueño. 1) Borda sostiene que es poco probable el caso. el menor casado pasa a ser una persona capaz de hecho.C. industria. En el supuesto de que el menor contraiga matrimonio sin la debida autorización. Cód. inc. A) Matrimonio Contraído Por El Menor Sin Autorización Paterna O Venia Judicial. porque una vez producida. ello pasará siempre q los menores fueran hábiles para contraer las nupcias. Es de orden público. aunque siempre deban adjudicarse con intervención del juez (art. Al contraer matrimonio los menores quedan emancipados. o sea. esto es. Estos bienes continuarán bajo la administración de sus padres. b) Hacer partición extrajudicial de los bienes de la herencia. la emancipación subsiste a la disolución del matrimonio por muerte de uno de los esposos. adquieren capacidad. b) Hacer donación de los bienes recibidos a título gratuito. por el ministerio de la ley. pues sólo es posible dividir esos bienes entre mayores. en su caso el cónyuge mayor: a) La disposición onerosa de los bienes recibidos antes o después de la emancipación a título gratuito (por herencia. respecto de los cuales los menores emancipados poseen la libre administración y disposición. salvo adulteración de los documentos por los menores o connivencia con el jefe del Registro Civil. inc. 134 y 135. sin que los alcance cambio alguno. 168 y 264 quater. En consecuencia. no tendrán hasta los veintiún años la administración y disposición de sus bienes recibidos o que recibieren a titulo gratuito. no es factible invalidar un matrimonio x haber concebido la mujer. legado o herencia. La autorización puede darla el juez. las ventas que se proyecten deben efectuarse por subasta pública. 2) Actos Que Solo Pueden Realizar Previa Autorización Judicial: O. quienes además gozarán del usufructo de ellos o de la décima parte respectivamente. 3465. continuando respecto de ellos el régimen legal vigente de los menores. Hay dos categorías de actos: 1) Actos Absolutamente Prohibidos: Son aquellos que no pueden realizarse por sí mismo ni aun con autorización judicial: a) aprobar las cuentas de sus tutores y darlas por terminadas. ya q estos bienes están destinados a mantener a la nueva familia. 134 y 135). 67 . 460. “si se hubieran casado sin autorización. ella perdura a pesar de la disolución del matrimonio de la cual deriva. al finalizar su mandato legal. y como tal se encuentra fuera del principio de libertad y autonomía de la voluntad. y agrega Orgaz q.5) necesita para contraer matrimonio la autorización del padre y de la madre. c) Dar fianza de obligaciones en favor de terceros. El menor que ha alcanzado la edad nupcial (art. o tutores en su caso. Según Machado. X tanto. La emancipación transforma la condición básica de incapacidad. es decir que la emancipación no se ve alcanzada por las vicisitudes que pueda sufrir el vínculo matrimonial una vez establecido válidamente. 1) El art. 14 para la mujer): Cualquiera fuere la edad d los menores. b) Haber celebrado matrimonio: la emancipación demanda este requisito. que consiste en la privación de la administración y disposición de los bienes que adquiera por título gratuito. además. según lo establece el art 133 del C. pese a la falta d edad. pues aquellas. Las excepciones a esa capacidad están enunciadas en los arts. sin que sea necesaria una declaración de voluntad especial o requisito alguno adicional. inc.

que ordena: “ El vinculo matrimonial se disuelve.. por lo que no es justo que las sufra el contrayente de buena fe. El matrimonio putativo es el matrimonio inválido contraído de buena fe por uno o ambos contrayentes. o el juez en su caso. El art. Es necesario recordar que el legislador de 1987 introdujo una limitación a la aptitud nupcial de los menores emancipados que encontraren disuelto su vinculo matrimonial. La celebración de un matrimonio válido es el requisito de la emancipación por matrimonio.C. 132. En este supuesto recordemos el carácter irrevocable de la emancipación por matrimonio. 133 del Código Civil al decir: “La emancipación por matrimonio es irrevocable. existe otra excepción en cuanto al alcance de los efectos de la sentencia de nulidad del matrimonio que sirvió de base a la emancipación del menor. Debemos tener presente que el matrimonio se supone válido hasta el momento de la sentencia de nulidad. 219 ss del C.) y así lo establece una sentencia. El fundamento de esta excepción radica en la protección a los terceros de buena fe que pudieran haber celebrado actos jurídicos con los menores emancipados. la emancipación solo desaparece para el futuro. la emancipación será de ningún efecto desde el día en que la sentencia de nulidad pase en autoridad de cosa juzgada”. fueran emancipados a través de la emancipación dativa de sus padres. reza “en el caso del matrimonio putativo. y aunque desaparezca por las causales establecidas por la ley. desapareciendo ésta para el segundo. en la normativa civil subsistía la emancipación del cónyuge de buena fe. puede ocurrir que un matrimonio celebrado por menores de edad se disuelva antes de la llegada a la mayoría de edad por mediar sentencia de divorcio vincular. *Muerte De Uno De Los Esposos. La revocación de la emancipación acarrea graves consecuencias. C. Si a la disolución del matrimonio por muerte de uno de los esposos el otro es aun menor de edad. B) Matrimonio Declarado Nulo O Anulado Por Sentencia. Por otra parte. 133: “No obstante ello. aunque el matrimonio se disuelva en su menor edad.Derecho Civil 1 Finalmente si antes de los 21 años. quedando firme los efectos que se hubieran producido entre el matrimonio y la sentencia. su emancipación subsiste. sus padres. Desaparecida la validez del matrimonio mediante sentencia del juez. Respecto de él la emancipación subsiste no obstante la nulidad del matrimonio. queden o no hijos de la unión. La emancipación por habilitación de edad se produce por decisión de quien tiene potestad sobre la persona del menor. y que podrían no haber conocido los vicios que anulaban el matrimonio. ya que ésta subsiste a pesar de las vicisitudes que pueda sufrir el vinculo matrimonial. a la que debe unirse el propio consentimiento del menor desde la reforma del art. podrán adquirir la libre administración y disposición de los bienes que recibieron o que adquieran a título gratuito.). Paro el primero subsiste la emancipación. que así dio fuerza normativa a una interpretación de la doctrina mayoritaria en nuestro país que sostenía que anulado el matrimonio por sentencia. 1) Por la muerte de uno de los esposos”.C. si el matrimonio es nulo o anulable. Este carácter irrevocable de la emancipación está consagrado en el art. o por el juez en su caso. es la institución por la cual los padres. entonces. puesto que el matrimonio se tiene como no celebrado. Requisitos. subsitirá la emancipación respecto del cónyuge de buena fe”. la emancipación también desaparece. El texto del art. 213 del C. como lo sería conforme al principio general en materia de efectos de nulidad de los actos jurídicos que ordena volver retroactivamente las cosas al día de la celebración del acto anulado por sentencia (art. y es el supuesto del matrimonio putativo. según lo dispone el citado art. conceden la capacidad civil o capacidad de hecho a un menor de 18 años cumplidos. En 1987 la ley 23. haya o no hijos de la unión anulada. Concepto.. solamente admitía la separación personal de los esposos. 2393. ordena que “el vínculo matrimonial se disuelve.. 133) Emancipación Por Habilitación De Edad. la nueva aptitud nupcial se adquirirá una vez alcanzada la mayoría de edad”. En conclusión.515 de Matrimonio Civil introdujo el divorcio vncular como causal de disolución del matrimonio en el art.. in fine. tengan o no hijos”. ahora es necesario distinguir frente a la sentencia de nulidad de un matrimonio celebrado por menores.. o dativa o simplemente habilitación de edad. En consecuencia. En la actualidad. Este adquiere capacidad de hecho aunque limitada. C) Divorcio. 3) Por sentencia de divorcio vincular”.C.. y lo hace en el último párrafo del citado art. Los efectos de la sentencia de nulidad del matrimonio no alcanzan a la emancipación para el pasado de la sentencia firme de nulidad. El art. 132 trascripto es un agregado de la ley 17. en su segunda parte. 131 por la ley 68 . los menores emancipados por el matrimonio contraído sin la debida autorización. Es lo que ordena expresamente el art. primer párrafo: “Si el matrimonio fuese anulado. por error de hecho excusable. La emancipación por habilitación de edad. 131. del impedimento que viciaba la validez del matrimonio. Dictada la sentencia. (Art. Vale decir que a pesar del divorcio vincular los menores siguen emancipados. por la presencia de un vicio que lo invalida (arts. 1050 y ss. La ley anterior de Matrimonio Civil. 132.711. La buena fe consiste en la ignorancia. la emancipación no puede subsistir. entre el cónyuge de buena fe y el de mala fe. 213.

hoy vigente. sin embargo. dándole la oportunidad de probar que es idóneo su desempeño en la vida civil.Derecho Civil 1 23. Formal: Es un acto jurídico formal en cuanto la ley ordena las formalidades que deben llenarse para que se produzca la emancipación válida. D este modo se evitan las emancipaciones con finalidad d desembarazarse d obligaciones nacidas d la patria potestad. d. para comunicar la nueva situación de incapacidad del menor. A lo expuesto puede agregarse que la emancipación por habilitación de edad es bilateral en el supuesto de menores 69 . La prueba. por ejemplo si se dedica a ser drogadicto. b) Menor sometido a tutela: en 2º lugar el artículo se refiere al tutor a cuyo cargo se encuentra el menor. Así el art. Así el padre que concede la emancipación no podría restringir algunos de sus efectos limitando arbitrariamente la capacidad del emancipado.C.C. 131 del C. ya q son ellos quienes tienen un exacto conocimiento del grado d madurez q haya adquirido el menor. no estarían legitimados para dejarla sin efecto. En nuestro sistema jurídico este menor no puede reclamar la emancipación contra la voluntad d sus padres. la cual. entonces. Supuestos a) supuesto del menor sometido a patria potestad: en 1º término. La habilitación por los padres se otorgará por instrumento público que deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Esta distinción recepta el art. La habilitación podrá revocarse judicialmente cuando los actos del menor demuestren su inconveniencia. Caracteres La emancipación por habilitación de edad posee los siguientes caracteres. b. por ejemplo.264. q será en definitiva la q resuelva la concesión o no d la emancipación. Consentimiento del Menor Aunq en la redacción original impuesta x ley 17. ordena que "Los menores que hubieren cumplido dieciocho años podrán emanciparse por habilitación de edad con su consentimiento y mediante decisión de quienes ejerzan sobre ellos la autoridad de los padres. atendiendo a la necesidad de proteger la independencia de los cónyuges y el desempeño paternal libre. podrá el juez habitarlos a pedido del tutor o del menor. La razón de la ley radica en considerar que recién a esa edad el menor haya alcanzado la madurez en su discernimiento para poder dirigir su persona y administrar sus bienes. La sentencia que admita la demanda de revocación debe ser inscripta en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. quien ejerce sobre ellos la patria potestad (padre o madre) conforme al juego armónico d los artículos 131 y 264. 131 del C.264 en 1985. si se consagra a los juegos de azar en los que pierde su patrimonio. o de una sentencia del juez. o reservándose algún derecho sobre su persona o sus bienes. que establece requisitos distintos para ambos casos y un procedimiento diferente. En estos dos últimos casos siempre es necesaria la intervención judicial. c. según Santos Cifuentes: a. la habilitación dativa puede ser dejada sin efecto cuando lo aconsejen circunstancias. existe un requisito común: que el menor haya alcanzado los 18 años de edad. La revocación sólo puede pronunciarse judicialmente. por su sola voluntad. la ley 17. Voluntaria: La emancipación por habilitación de edad es voluntaria en cuanto es una consencuencia de un acto de voluntad de los padres. Si se encontraran bajo tutela. Entendemos que en la emancipación por habilitación de edad es necesario distinguir entre el menor sujeto a patria potestad y el menor sujeto a tutela. era evidente q resultaba necesario ya q no es posible asignar al menor todas las responsabilidades d la mayoría si el no está dispuesto a asumirlas o se siente incapaz para ello. es necesario demostrar que el menor habilitado no esta en condiciones de continuar bajo el régimen de capacidad. y. En todos los supuestos. El menor sujeto a tutela puede x si mismo solicitar al juez su emancipación. como la persona q puede requerir al juez q conceda la emancipación. o a sus bienes. versará sobre la inconvencia del menor. Revocable: A diferencia de la emancipación por matrimonio. a pedido de los padres. previa información sumaria sobre la aptitud de éste. cuando tienen hijos es irrevocable. ya que los padres o tutores. pues realiza actos que son inconvenientes y que lo perjudican.711 no era exigido expresamente. el juez resolverá lo q fuere más conveniente al interés familiar. En caso d desacuerdo entre los padres o cuando uno d ellos no pudiere prestar su consentimiento. Tratándose de la habilitación judicial bastará la inscripción de la sentencia en el citado registro. tutor. naturalmente. De orden público: La emancipación por habilitación de edad es de orden público. El procedimiento judicial deberá iniciarlo quien tenía al menor bajo su potestad: padres. Hay que oir al interesado para que se defienda. En el año 1968. Para lograr la revocación. mientras que en el otro es el juez quien otorgará. de quien ejercía la tutela al tiempo de acordarla o del Ministerio Pupilar". que podrá referirse a su persona. reformado este último x ley 23. por lo que su regulación no puede ser modificada por la voluntad de los particulares. puesto que en el primer caso son los padres quienes concederán la emancipación al menor. padre.. al ministerio pupilar como parte necesaria.711 de Reformas al Código Civil incorporó la emancipación dativa a este cuerpo legal. o en su caso el Ministerio de Menores.

la emancipación debe contener la autorización del padre y d la madre. b) Disenso d los padres: el art 264 quater inc 4º alude solo al otorgamiento d la habilitación d edad. De tal forma podemos decir q el emancipado es capaz. Rivera. 3ro. Habilitación/emancipación comercial Esta materia está reglada x los arts 10 a 12 del Código d comercio. se presta a fraudes respecto de terceros.Derecho Civil 1 bajo la patria potestad. entre ellas las donaciones q el esposo hiciera a la esposa. c) Juicio crítico: la revocabilidad d la emancipación x habilitación d edad ha sido calificada d odiosa pues el afectado sufre una suerte d capitis diminutio. X excepción debe admitirse q el emancipado realice dádivas remuneratorias y presentes d uso. con excepción d lo dispuesto en los arts 134 y 135. x lo q si no mediare acuerdo entre ellos.264 ha sustituido tal expresión x instrumento público. a) Enumeración: el art 134 dispone: “Los emancipados no pueden ni con autorización judicial: 1ro. el mismo menor podría solicitarla. salvo en el caso del inc 1º. el código exigía la escritura pública para la emancipación dativa otorgada x los padres. Según algunos. c) Aprobación y finiquito d las cuentas d los tutores: según lo dispuesto x los arts 458 y 460. q prevén la posibilidad d q toda persona mayor d 18 ejerza el comercio con tal d q acredite estar emancipada o autorizada. e) Afianzar obligaciones: la prohibición se justifica pues mediante la fianza el emancipado podría llegar a asumir responsabilidades más extensas q las previsibles al momento d la contratación y tbn a incurrir en liberalidades q no le estén permitidas. Concordante con ello. lo habilita para todos los actos d la vida civil. la q debe ser inscripta y hecha pública en el registro público d comercio (texto según ley 23. d quien ejercía la tutela al tiempo d acordarla o del ministerio pupilar. x ser actos q no pueden realizarse ni aún con autorización judicial y ser incapaces legales. 70 . coincide en q son incapaces d hecho. Efectos Situación Jurídica del Emancipado La emancipación hace cesar la incapacidad del menor conforme lo preceptúa el art 128. puesto que se exige la concurrencia de dos voluntades: la de los padres o del juez en su caso y la del menor que se emancipa. ello se advierte q. pero para ello requiere el consentimiento paterno. D este modo se permitió acceder a esta institución a aquellos que no tienen medios para pagar un escribano. el tutor debe llevar cuenta fiel y documentada d su administración. las incapacidades tienen x evidente finalidad la protección del patrimonio del emancipado. Aprobar cuentas de sus tutores y darles finiquito. g) Sanción: en los tres casos. pues siempre se persigue proteger el interés del menor. la sanción es la nulidad relativa. Hacer donación de bienes que hubiesen recibido a título gratuito. El texto vigente autoriza a formalizar la emancipación dativa extendida directamente en el registro civil. Tbn puede el padre o la madre habilitar tácitamente a su hijo menor d 18 asociándolo a su comercio conforme lo dispone el art 12 (tbn según la misma ley). ni realizar otros actos d comercio q imponen la misma responsabilidad. X lo demás.264). puede otorgar las convenciones prematrimoniales. una amputación d su personalidad. así como efectuar debida rendición d cuentas al término d la misma. Como consecuencia d esta limitación. f) Naturaleza d estas incapacidades: algunos autores sostienen q son incapacidades d derecho. como LLambías. Sin prejuicio d ello. Conforme al art 11 del Cod d Com. Afianzar obligaciones” b) Sujetos a los q alcanza: existe consenso en la doctrina en el sentido q las limitaciones del art 134 como las del 135 se aplican tanto a los emancipados x matrimonio como a los emancipados dativamente. Actos absolutamente prohibidos. d) Donación de bienes recibidos a título gratuito: esta prohibición tiene x objeto tutelar el patrimonio recibido a título gratuito y comprende todo tipo d bienes d cualquier especie y valor. deberá previamente el juez dirimir la cuestión conforme los criterios d ponderación ya señalados. a pedido d los padres. La ley 23. Revocación a) quienes pueden solicitarla: es revocable x decisión judicial. en su caso. el emancipado no puede formar parte d sociedades q impongan a los socios responsabilidad solidaria e ilimitada x las deudas sociales. resulta razonable entender q el consentimiento expreso d ambos padres es requerido tbn para la revocación. Instrumentación En su redacción original. estando sometido solo a incapacidades relativas estipuladas x los arts citados. el art 131 q como ppio gral es aplicable tanto al emancipado por matrimonio como al emancipado dativamente. El emancipado no puede aprobar esa cuenta ni darle finiquito. q resulta ser el acto x el q se satisface el saldo d aquella. 2do.

transmitir acciones de sociedades anónimas no integradas totalmente. y por su emancipación antes que fuesen mayores. El menor que hubiere obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión podrá ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización. nunca antes.Derecho Civil 1 Ambas formas d habilitación para ejercer el comercio. Rivera. Es que la prohibición de afianzar obligaciones impediría al emancipado participar de sociedades en las cuales los socios tiene responsabilidad solidaria e ilimitada. El tema que ha dividido a la doctrina es. avalar letras o pagarés. parece indicar que la emancipación civil es cuestión distinta de la mercantil. No solo el art. por esa sola circunstancia. es preciso puntualizar que los emancipados por matrimonio solo pueden obtener esta autorización al llegar a los 18 años. cuarto párrafo. quedando a salvo al respecto las normas del derecho laboral. Mejora d la capacidad según el art 128 del CC Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad. pueden ser revocadas x decisión judicial a instancias d los progenitores o del tutor. 71 . como lo son los contratos bancarios. y aún del Ministerio Pupilar. requieren autorización judicial para ejercer el comercio. Desde los dieciocho años el menor puede celebrar contrato de trabajo en actividad honesta sin consentimiento ni autorización de su representante. el día en que cumplieren veintiún años. y realizar en la practica un cúmulo de operaciones que requieren el otorgamiento de fianzas y avales. si el emancipado por matrimonio o por habilitación de edad puede. ejercer el comercio o requiere ser habilitado expresamente para actuar como mercader. Finalmente. revocación q tbn debe ser inscripta y publicada en el ya mencionado registro. 131. sino particularmente porque la capacidad limitada del emancipado es incompatible con la plena capacidad que exige el ejercicio del comercio. En los dos supuestos precedentes el menor puede administrar y disponer libremente los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ellos. Efectos De La Emancipacion Civil Sobre La Capacidad Para Ejercer El Comercio. sostiene que el emancipado por matrimonio o por habilitación de edad.

el Código Civil exige la concurrencia de otros que pueden calificarse de “formales” que se refieren a los modos o procedimientos para la comprobación de los requisitos de fondo o presupuestos para la declaración de incapacidad por demencia. como denominación común para todos los enfermos mentales. cuenta con un preciso significado. Cuestión terminológica Vélez Sarfieild. El terminó insana referirá al estado d enfermedad mental y el d demencia el d la enfermedad judicialmente declarada. desde q la ciencia medica tiene tipificada la demencia como una categoría mas de las enfermedades mentales resultando por ello impropio el uso de tal terminología Proyecto d Reforma Bibiloni en su anteproyecto. 142: “La declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte. aun cuando el primero sea subordinado al segundo. sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por el juez competente”. Resulta de estos preceptos legales que los aludidos requisitos formales son los siguientes: . en el sujeto. ha empleado un termino demente para predicar.Declaración Judicial que debe hacerla un juez competente. sino que la misma debe ser determinante de la ineptitud del enfermo para dirigir su persona o administrar sus bienes. “enfermedad mental”. El proyecto d 1954 opta x “insanos” para referir a todos los enfermos mentales.C. sugiere el término “insanos”.Derecho BOLILLA VII Civil 1 Los dementes Concepto La expresión demencia en sentido jurídico. Presupuestos. . a petición de parte legitima (no de oficio) y previa verificación de la existencia de los presupuestos de fondo. pese a la crítica q se le ha apuntado. Además de los requisitos o condiciones substanciales. examen e informe médico pericial. La relación de causalidad que exige el criterio mixto. Constituye el requisito dominante toda vez que a él se encuentra supeditados los demás.). se respeta una expresión q además d ganada raigambre. sugiere la conveniencia d utilizar el término “insano” para aquél al q no se le ha sido declarada su incapacidad mediante la respectiva sentencia d interdicción. reservando la expresión “demente” para quien ha sido judicialmente declarado como tal. desde que no interesa la tipicidad médica de la enfermedad sino la virtualidad de ella para provocar la ineptitud referida por la norma. Con el término demente. Así el art. designa la situación que se encuentra una persona por alteración de sus facultades mentales y que carece de aptitud para administrar sus bienes y dirigir su persona. No basta entonces la enfermedad. para los efectos que en este Código se determinan. requieren la atención d la ley. la incapacidad de obrar q le asigna alas personas incapacitada por enfermedades mentales ha sido criticada con acierto en razón de la inexactitud de dicho termino para ser utilizado. Requisitos substanciales o de fondo: Enfermedad Mental. le atribuye entidad jurídica al concepto de demencia y explica la acepción genérica con que el legislador ha empleado la expresión “enfermedades mentales”. y después de un examen de facultativos”. La enfermedad mental debe reunir ciertos requisitos para ser causa válida de la interdicción. Así podría ocurrir que siendo la enfermedad médicamente grave. . Agregando el art. el proyecto d 1936 prescinde d toda nominación para quienes padeces enfermedades mentales o debilidad d espíritu. la actualidad y la habitualidad. 142 y 143 del C. La gravedad debe ser estimada en función de la incidencia que la enfermedad puede o no tener en el gobierno por el enfermo de sus propias conductas. El art. 141 transcripto traduce la relación de causalidad que exige el criterio mixto que ha adoptado nuestra legislación. es decir. resulte 72 .Examen de facultativos. estimamos q las diferentes situaciones en las q dentro del propio marco del CC se pueda encontrar el enfermo mental. “ineptitud para administrar su persona o sus bienes por causa de alienación” y condición de “menor adulto”. Tales requisitos son los de la gravedad. limitándose a utilizar el término “interdicción” para denominar a la institución q trata d la materia. como presupuesto. cual es el d referir el caso del insano al q le ha sido reconocida su enfermedad y consecuente incapacidad mediante la sentencia interdictoria. Con el término insano se satisface la pretensión d utilizar una expresión q evite el riesgo d calificaciones específicas q pueden ser insuficientes a la luz d la ciencia médica y permite aludir a quienes al margen d todo pronunciamiento judicial d interdicción. Nuestra Terminología Más allá d la terminología legal.La gravedad. el padecimiento por el denunciado de una enfermedad mental cuya virtualidad para tal efecto debe ser juzgada. sin distinción d clases o etiologías. 140 estatuye: “Ninguna persona será habida por demente. que deberá determinar cuál es el carácter de la enajenación mental en caso de que exista (artes. e “interdictos” para denominar a los insanos declarados incapaces. La declaración de demencia exige. tanto desde el punto de vista médico como jurídico.

El pronunciamiento solo versara sobre esta cuestión. 144 inciso 3. Ahora bien. 167 y concordantes del Código Civil. 145 del C. sin embargo la enfermedad seguir subsistiendo como tal. lo que debe hacer es dar intervención al Ministerio de Menores para que éste asumiendo la condición de parte.”. psicosis parafrenetica. total o parcial puede tener en la existencia física o espiritual de la persona. El aspecto reseñado puede surgir de los dictámenes médicos. Es en razón de este concepto que el estado de una presunta insana configurativo de delirio.. texto según ley 23. la actualidad hace el requisito mismo de la enfermedad. por ser intermitentes. pero no podrá extenderse acerca de la capacidad. se deberá rechazar el pedido de incapacidad. aquél. ejerza la facultad que le atribuye el art. sino principalmente. en razón de su edad es un menor impúber. La habitualidad tampoco supone un estado prolongado o irreversible de la enfermedad. de manera que si la causa no produce las consecuencias determinadas en la norma. si la prueba rendida se desprende que existe la enfermedad mental.La actualidad. Otro aspecto de fundamental importancia constituye la evaluación de la conducta del presunto insano que vendría a ser el efecto o la consecuencia de la alteración mental. El fundamento de este requisito contenida en el art.515. Probándose que la enfermedad mental provoca la ineptitud en los actos de la persona. Podría aquella experimentar atenuaciones o aun remisiones que. Requisitos Formales: a. En estos supuesto. aun cuando la norma legal señala que debe ser calificada en su respectivo carácter y si es total o parcial. incapaz absoluto de hecho sometido a representación necesaria.. 73 . Menor adulto. La sentencia hará o no lugar al pedido de incapacidad.La habitualidad. en razón de la posible proyección temporal que la misma pueda tener en el futuro. En lo demás el juez tendrá que valorar la incidencia. pese a lo cual resulta procedente dicha petición por así imponerlo tanto una razón de lógica como también los propios intereses de la persona. porque en principio por regla general la tienen todas las personas. que expresa y categóricamente establecido el principio gen eral en virtud del cual el juicio de insania solo puede ser instado a petición de parte legitimada pero nunca de oficio. Esta circunstancia indica la habitualidad debe juzgarse no necesariamente en función del tiempo en que la enfermedad pueda haber preexistido a la fecha de la denuncia o de la sentencia. pero una mera remisión transitoria no obsta a la interdicción. pero que no incide en la conducta de la persona. o en su vida de relación. importarían discontinuidad y. La declaración por demencia solo puede socilitarse con relación a las personas mayores de catorce años. nada menos que incapacidades en razón de enfermedades mentales. 131. Esto va unido a la causa. Se ha querido con ello cuidar el carácter de tercero imparcial que le asiste al juez y evitar así la riesgosa incompatibilidad que significaría reconocerla la facultad y declarar de oficio. el juez tiene discrecionalidad suficiente para valorarla. podría ocurrir que una persona padezca de ataque de una enfermedad mental que exija. . si el juez toma conocimiento de la presunta insania a propósito de la actuación de una persona en una causa sometida a su jurisdicción.Derecho Civil 1 jurídicamente irrelevante a los efectos de declarar la demencia de quien la padece.C. 142. En efecto. Tan en así que en el juicio de insania es admitida toda clase de prueba. La habitualidad exige que la insanidad mental constituya el estado ordinario de salud del enfermo y no un estado accidental. pues la enfermedad mental subsiste como tal. La declaración de demencia nada agregaría a la protección que ya le dispensa la ley y no tendría justificación la superposición de dos incapacidades absolutas. deberá declararse la incapacidad. . sin solución de continuidad. tema este último que trataremos separadamente. peticionar su interdicción habida cuenta que así lo requieran las circunstancias patrimoniales del caso. . atento que mientras la habitualidad está referida a la existencia y. no impone su interdicción si razona perfectamente en cuanto a la administración de bienes y los medios de vida que son necesarios para un desenvolvimiento normal. La interdicción sería procedente en menores de catorce años si estos hubieran cesado en su estado de incapacidad absoluta por haberse emancipado por matrimonio en las condiciones del art. que esa alteración mental. Exige que la enfermedad exista al momento de la declaración de la demencia. advierte Molinas. o en el manejo de sus bienes. pero puede también ser abonado por otras pruebas. En suma.La Ineptitud. Acerca de los grados de esa ineptitud. Es el tercer requisito y respecto de él dos son las cuestiones a considerar en particular: su entidad temporal y el intervalo lúcido. aun cuando concurrieren los restantes requisitos. alienación o síndrome delirante crónico. sano o enfermo. no puede haber declaración de incapacidad. antes de declarar de oficio la insania. se encuentra en el hecho de que un menor de catorce años. En el sentido apuntado. es indudable que la enfermedad no sería habitual ya que revestiría este carácter solo en el futuro. la continuidad está relacionada con las manifestaciones de la misma. Un estado de insania anterior y superado carece de toda virtualidad para lograr la interdicción. sino simple que ella exista con gravedad suficiente y perspectivas ciertas de una razonable entidad temporal que permite descartar la posibilidad de un episodio patológico o accidental. Ese estado no significa identificarlo con la idea de continuidad. Conforme a lo prescrito por el art. en atención del diagnostico y pronósticos médicos. en cuanto dispone que: “la declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte. Inexistencia de declaración de oficio. impidiéndole dirigir su persona o administrar sus bienes. principalmente subsistencia intrínseca de la enfermedad mental.

si el insano tuviera comportamientos dañinos en contra de sus hijos. y a la inversa si no hay discernimiento queda excluida las responsabilidad. el insano es una persona capaz d gestionar sus derechos y proveer al cuidado o descuido d su persona. decide. que deberá tramitarse ante juez competente. apercibimientos por reconocida rebeldía. permitiéndole un adecuado encuadramiento jurídico del caso. 482. 141. han dictado normas procesales q siguiendo la base contenida en el CC regulan el procedimiento de juicio de insanía. es una expresión más de la limitación a la cual puede ser sometido. por lo q se induce q el representado queda impedido en las facultades q le competen al curador de bienes. sino por el contrario. para la Cap. y ley 22. Son actos involuntarios tanto los lícitos como los ilícitos obrados x un demente. el Código Civil contiene algunas disposiciones de carácter procesal que no por ello resultan lesivas del principio constitucional por el que las provincias conservan para sí la atribución de dictar los Códigos y leyes de procedimientos. 2) Responsabilidad: esta materia depende del discernimiento en el momento de obrar los insanos. a fin de resolver lo que mejor le correspondiere a sus intereses. 152 bis) es desestimada por el juez quien. El juicio de insanía. en cambio. Se presentan así situaciones particulares q demandan soluciones q se imponen al margen del principio legal y q se justifican porq la capacidad y la incapacidad d hecho coinciden en cuanto la 1º es reconocida y la 2º es impuesta en beneficio d la propia persona. A propósito del requisito legal de la declaración judicial de la demencia como presupuesto para la interdicción del enfermo mental. Excepcionalmente puede haber responsabilidad del insano cuando este haya obrado en un intervalo lúcido. La sanción d la nulidad recae sobre los actos obrados x insanos x cuanto la finalidad de ella es la protección de la persona.914). 140 y 142. del Libro I. El insano conserva su capacidad gral aun dp del nombramiento del curador de bienes pero este hecho introduce una restricción importante en la capacidad con respecto a su patrimonio. mientras q en el 2do se deberá acreditar la existencia de demencia no declarada previamente y al momento de la ejecución del ilícito. 74 . Procedimiento mixto. Es inconcebible que el lelgislador pueda atribuir la valida realización de un acto a dos personas al mismo tiempo. Fed. Pues donde hay discernimiento hay tbn responsabilidad. estando vivo el insano. En cuanto a la patria potestad no estamos d acuerdo con q la insana sea causa de suspensión de la misma (Rivera). en el primer caso se debe acreditar la existencia de un intervalo lúcido para probar responsabilidad. pues debió establecer la interdicción provisional del denunciado a quien se aparta d la administración d sus bienes x el nombramiento d un curador d bienes. A los fines del cumplimiento de las exigencias del art. En caso de insano al q se le designa curador d bienes. sino simplemente una denuncia que opera como presupuesto para que la jurisdicción se ejerza y determine el verdadero estado de salud mental del denunciado. Además de las normas de fondo referentes al juicio de insanía. es decir del domicilio del denunciado como presunto insano (argumento de los arts. En el orden procesal. y tal como lo establece el art. 900 estos actos no producen por si obligación alguna. establece la necesidad de un juicio de insania según resulta de los preceptos del citado Título X. Ello por otra parte. pudiendo ser ello la declaración de demencia habida cuenta de que ésta tiene por finalidad la protección del insano y no el reconocimiento de derechos del denunciante. Sección 1. desde la designación del mismo cesa la capacidad del denunciado para actuar (art 148). nuestro Código Civil. sería este el motivo. tanto más se explica si se advierte que aquella solicitud no configura propiamente una demanda. el nombramiento d este curador sería ineficiente para modificar la capacidad del denunciado. 2º y 3º párrafo.Derecho Civil 1 Pero distinto es el caso cuando una solicitud de inhabilitación (art. 3) Validez de actos jurídicos otorgados por insanos: los actos otorgados por el insano son válidos pero anulables y de nulidad relativa. Esto importa una suspensión parcial d la capacidad del denunciado como insano. se suspenderían los juicios los términos de demanda. exponiendo así una laguna el en CC. Situación Jurídica del Insano no interdicto La situación jurídica puede ser vista desde tres puntos d vista: 1) Capacidad del insano: el principio general q rige establece q es innegable: mientras no se dicte la declaración judicial d interdicción. declarar la demencia de la persona denunciada. en sus respectivas prov. la consecuencia del debido ejercicio de la facultad de valorar que al juez le reconoce el criterio mixto adoptado por el Código Civil en el art. dicha declaración no importa una declaración de oficio. lo q no significa un atentado contra las autonomías prov.. Para q tal nulidad pueda ser declarada. en razón de la entidad de la prueba producida. se comprenderá q la regla general d capacidad no goza la intangibilidad o estabilidad q ella tiene cuando se trata d una persona mentalmente sana. la cuestión de la prueba varía según se ha declarado demente o no. Limitaciones: Tratándose d una persona enferma. el Congreso Nac. y algunas legislaturas prov. es necesario q se conjuguen dos recaudos: 1ro q la demencia existiera en el momento de la celebración y 2do q fuera notoria si se trata de hacerla valer frente a terceros de buena fe y el acto fuera a título oneroso. 400 y 475 del Código Civil). aGeneralidades: en esta materia encontramos q el CC contiene ciertas disposiciones de índole procesal. En efecto. La internación de q puede ser objeto el insano (art.

Ahora bien. El requisito de la solicitud de parte referido por el art. Al respecto. Al respecto. pero no es excluyente en tanto deben admitirse otros casos en los que la legitimación resulte de algún otro precepto legal.Criterio biológico-jurídico: es auspiciado por Salvat. independientemente de su estado mental. El texto obedece en su versión actual a la modificación introducida por la ley 23. 468 y 469 han llevado a diversas interpretaciones por parte d la doctrina. 141 y 469 del CC. ello no le impide al Congreso sancionar normas de carácter procesal cuando las mismas están destinadas a permitir o a asegurar el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar. Se apoya en los art. a cada uno de ellos le asiste un derecho distinto que. se sostiene en el decaimiento de los afectos.2). sin considerar si esta enfermedad tiene o no incidencia en la vida social. Por otra parte. por tal es independiente. Este derecho es también excluyente desde que es ejercido por un legitimado quedan impedidos los otros de hacer lo propio. además no importa un orden de prelación entre los legitimados. 413 del C. la Corte Suprema de la Nación tiene por doctrina sentada que. los socios o los acreedores entre otros. 1: Esposo o esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente. han servido para señalar éstos ciertos principios rectores cuya observancia permite que la regulación formal de la materia por parte de aquellos. la enumeración del mencionado artículo es taxativa toda vez que el texto legal no permite interpretar que la misma tenga un propósito meramente enunciativo. q la enfermedad d la persona la hiciera incapaz p/ administrar sus bienes.711: esta acepta el sist. pero el hecho de no ser excluyente permite aceptar la legitimación del tutor en virtud de lo dispuesto en el art. Por el contrario. La incapacidad debe decretarse respecto d quien sean ineptos para administrar sus bienes. b. 468 del CC. lejos de colisionar con la expresión procesal de los códigos locales.criterio en el CC: los art. el carácter taxativo. dejando al derecho procesal las que por su naturaleza le pertenecen. La privación de la legitimación del divorcio o separado.criterio mixto: determina q la incapacidad del sujeto solo debe examinarse si existe alguna dolencia mental típica. Fundamento en el CC a. tales disposiciones no obedecen propiamente al propósito de operar con el carácter típicamente instrumental con que se comportan las normas procesales. 142. Molinas afirmaba q el codificador opto por un criterio biológico. 144 hace de las personas que pueden peticionar la declaración de demencia.Derecho Civil 1 En efecto analizadas en su espíritu.Sistema económico social: es auspiciado por Spota y se soporta en el art. Trátase de normas que se encuentran consustanciadas en grado tal con las disposiciones sustantivas que pasan a sí a cointegrar el sistema de estas últimas. impide admitir el caso de los amigos. 54. sin perjuicio de la referencia general de que puedan ser objeto algunas de las mismas.Criterio de la ley 17. La enumeración. la alteración de los sentimientos y la exacerbación de las pasiones que pueden haber provocado el deterioro de la 75 . si bien es facultad constitucional de las provincias legislar en materia de procedimientos. mediante el respeto de garantías fundamentales. a. Ya q una enfermedad carente de incidencia social no le interesa al dcho. se ha querido con ello asegurar. b. se efectúe en un marco de mínima pero necesaria armonía que se corresponda con la uniformidad que se ha querido guardar al someter la regulación de las instituciones del derecho común a la exclusiva potestad legislativa del Congreso. 141. c. la que contempla tanto el caso de la separación personal de los cónyuges como el divorcio vincular. Borda y Orgaz. exige para poder dictar la sentencia de incapacidad. tanto la genuina necesidad de la interdicción a declarar.515 (art. como la tutela que merecen los diversos intereses de la persona afectada durante la tramitación del juicio de insania. En suma. Biológico jurídico mixto tal como lo establece en el art 141: “Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes. impone. en la medida en que su ejercicio es conferido en grado principal y no subsidiario respecto de quienes le preceden en la enumeración.Inc. el factor psiquiatrico para darle sustento y seguridad al pronunciamiento y el factor social q indica la finalidad de ese pronunciamiento. sino la de preservar la intangibilidad de los principios que el Código Civil ha adoptado en una materia de tanta trascendencia como es la relativa a la Capacidad. Criterio para establecer la interdicción a. Salvat concluyó q el CC requería q para la declaración de la demencia.” De lo q observamos q requiere un elemnto psiquiatrico y un elemnto jurídico q explica el sentido de la incapacidad. Enumeración del artículo 144. se encuentra reglado por la enumeración que el art. el tratamiento que del proceso para la declaración de demencia hacen los códigos de procedimientos. cabe advertir que tales normas del Código Civil.C. Orgaz la ineptitud del sujeto a causa de sus insana era p/ dirigir su conducta en gral. en el Derecho Civil limitar el estudio de tal juicio a las cuestiones que demandan la doctrina y la legislación civil. Así pues.

Sin embargo estas críticas fueron refutadas. alteraciones mentales graves.  Pero el adoptado no adquiere parentesco con el resto de la familia de sus padres adoptivos (art. por lo que adquiere vinculo de parentesco no solo con sus padres adoptivos sino también con todos los parientes de estos.Derecho Civil 1 relación matrimonial.El cuidado de los intereses de los connacionales como función consular. Además el texto legal requiere la existencia de sentencia judicial de separación o divorcio. cabe señalar que entre los parientes legitimados no existe un orden de prelación para ejercer el derecho que se les reconoce y el ejercicio por uno de ellos impide a los parientes restantes hacer lo mismo. socios. En cuanto a los parientes por afinidad existen diversos criterios. 13. Algunos autores propician extender la legitimación hasta el segundo grado. 329). según las circunstancias del caso. Por otra parte. 59 del Código Civil también tiene a su cargo la representación promiscua de todos los incapaces. De esta manera. recientemente se ha argumentado por Cifuentes. con lo que quedan comprendidos los cuñados (Llambías. 3: Ministerio de Menores. d. . y como tal es legitimado en los términos del art. (texto según ley 23. Tiscornia. . 7. 203 del C. a favor de esa legitimación en función de lo dispuesto por el art.C. debe recibir el tratamiento respecto de la familia adoptiva. y en el mismo sentido se pronunció el I Congreso de Protección al Enfermo Mental. Leyes estas. destacándose de la necesidad y utilidad de que a todo estos efectos puede tener la intervención consular. alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge. 470. El art. Otros consideran legitimados solos a los afines en primer grado debido a la obligación alimentaria (art. podrá denunciar la insania de cualquiera de sus parientes de sangre dentro los limites establecidos. dado que a él le corresponde pedir el nombramiento de curador de incapaces que no lo tengan (art. cuya aplicación según el art. Este inciso también permite que quienes han sido excluidos de la enumeración taxativa del artículo. Por lo tanto.Inc. Rivas Molinas. Por lo tanto podrá denunciar la insania de estos sujetos. se solicite la declaración de demencia. pero tienen interés en la protección del enfermo puedan hacer llegar a la denuncia al Ministerio de Menores para que. y podrían dar lugar a una petición de demencia que no tuviera otra finalidad que la de satisfacer bajos designios del cónyuge peticionante. de carácter permanente. es considerado hijos de sus padres adoptivos y hermanos de otros adoptados por sus padres (art.. 2. no es obstáculo para la promoción de la acción que esté pendiente el juicio de divorcio o separación personal. . El art.En la adopción simple caben algunas situaciones:  El adoptado conserva él vinculo parental con su familia de sangre. 3565 a 3569. . No obstante ello. 2.C.). por su intermedio. Se estima que este derecho corresponde a los ascendiente. Abelenda). Por lo tanto el cónyuge que haya iniciado juicio de separación. La mayor parte de la doctrina nacional ha afirmado que esta prerrogativa del cónsul del país al que pertenece un extranjero carece actualmente de justificación. Este sería un medio de atender al enfermo y sus intereses. 329). 76 . 322). La facultad de denunciar la incapacidad es propia de este Ministerio. mandatarios y hasta los acreedores pueden poner en conocimiento de autoridad la existencia de la enfermedad. Sin embargo. si el demente fuere extranjero. El ministerio no está obligado a solicitar la declaración. En consecuencia. en cuanto establece que la capacidad e incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República será juzgadas por las leyes de sus respectivos domicilios. solo tendrán lugar a solicitud de parte interesada. 368 del C.. 142.515) incluye entre las causales admitidas para solicitar la separación personal “.En la adopción plena.). c. Finalmente. si tales afecciones provocan trastornos de conducta que impidan la vida en común o la del cónyuge enfermo con los hijos”.Inc. En cuanto al parentesco adoptivo.  Respecto de su familia adoptiva. podrá o no denunciar la demencia. 4: El respectivo cónsul. puesto que la adopción plena extingue él vinculo con ésta. a su vez. los amigos. 2: Los parientes del demente. por su parte expresa que la declaración de incapacidad y el nombramiento de curador pueden pedirla el Ministerio de Menores y los parientes del incapaz.La promoción de la inmigración mediante el otorgamiento de garantías.Inc. La posibilidad de que el cónsul del país al que pertenece un extranjero pueda denunciar su insania ha sido sostenida en diversas razones: . el adoptado adquiere emplazamiento de hijo legitimo (art. descendientes y a los parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado ya que gozan de vocación hereditaria (art. Es dable advertir que la invocación de esta causal de separación no exige la previa declaración de demencia. podrá denunciar también la existencia de tales enfermedades en proceso especial. 144 inc. Los proyectos de reforma al Código Civil la han suprimido. inc. por lo que no tendrá legitimación en los términos del art. por tal motivo. En cambio el adoptado plenamente carecerá de legitimación respecto de los parientes de su familia de sangre. b. 491). La ley no establece prioridad ni limites en el grado de parentesco. 3585 y concordantes del C.C.Expresión de los privilegios antiguamente reconocidos a los ciudadanos de otros países. a cuyo cargo será de la existencia de las mismas. no debemos olvidar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. cabe distinguir según se trate de adopción plena o simple.

volviendose este insano. El fundamento de su participación se encuentra en que la denuncia de insania no produce por sí sola la incapacidad del denunciado y éste podrá actuar en el pleito por sí o por medio de representante. sostienen que solo pueden poner en conocimiento del juez la existencia de un enfermo mental y las incomodidades que el mismo ocasiona. Incluso la particular situación que tiene como insano. La denuncia de esta patología no es obligatoria en el Código Civil y solo existen sanciones cuando se tratan de casos extremos de abandono.Tutor y curador del sordomudo: Tratándose del tutor del menor sordomudo. Si en cambio. La facultad de pedir la declaración de demencia acordada por el art.). c) Denunciante. es consecuencia de la antigua concepción de que la función y fines de la institución se enderezan más específicamente a la protección de los bienes que de las personas. se tratare de curador de un sordomudo interdicto. 144 y la falta de conciencia respecto de la finalidad tuitiva de la institución han llevado a ocultar socialmente la existencia de enfermedades mentales y a dejar desprotegido a numerosas personas. en el plano de la capacidad. la legitimación que deviene del art. En efecto. etc. el domicilio que debe tenerse en cuenta es el que tiene establecido el presunto insano al tiempo de efectuarse la denuncia. e. 2 parte.Tutor no pariente: Con fundamento en el art. legitimación suficiente para solicitar la declaración de su demencia. 144 guarda silencio. o el de su residencia.Inc. si ésta es dictada para beneficio del enfermo. 147 son partes del proceso de insania.C. salvo que se probare que dicho proceso le ha impedido manifestar la intención de efectuar ese cambio. 3295 del C.C. 5: Cualquier vecino del pueblo cuando el demente sea furioso o incomode a sus vecinos. 475 del C. aconsejaría que fuese este ultimo el único medio idóneo para tal petición. 144. tanto civil (art. La naturaleza opcional de la potestad de las personas enumeradas por el art. el que puede así solicitar la demencia de aquel en grado principal y no subsidiario respecto del Cónsul. constituyen otros argumentos expuestos en su favor. no parece dudosa la legitimación que le asiste al propio insano para solicitar la declaración de su demencia. sin discrepancias. d de la ley 22. 77 . sino en representación del sordomudo. la declaración de demencia debe obedecer a pronunciamiento de un juez competente. 398.914. 378. La doctrina nacional ha discutido si el denunciante es o no parte en el proceso. Según el artículo 140. Supuestos No Completados. 1 inc. cabe considerar los siguientes supuestos: . Representantes legales: Respecto de ellos. recurrir y fiscalizar la actividad de otras personas que son indiscutiblemente tenidas como parte. 131 del C. En la doctrina procesalista. a. Juez Competente. Rivera se adhiere a este criterio en virtud de que el ejercicio de sus funciones coloca al tutor en una situación análoga a la del padre. pero.Derecho Civil 1 Por otra parte. Al respecto. Com. no parece exagerado permitirle que conceptualmente comparta ese carácter. tiene aquél igual legitimación y con el mismo carácter que la que le asiste al tutor de todo menor.). a) Curador ad litem y Ministerio Pupilar. con la solución dada en otros casos similares. La aparente amplitud literal de este apartado ha sido limitada por la interpretación de los autores.C. 482 y el art. Las Partes. 12. El magistrado actuante comunicará al ministerio de menores la situación para que este resuelva si hace o no suya la denuncia formulada. 14 por remisión del art. C. por ejemplo vender inmuebles. nadie más autorizado que él para pretenderlo. cabe advertir que los reparos a la legitimación que se le reconoce al cónsul con relación al insano extranjero pierden entidad en la medida en que se advierta que ella no es excluyente de la que con carácter general tiene el Ministerio de Menores. Ello con razón si se tiene en cuenta que esa declaración también compromete derechos y atributos de su personalidad. Finalmente. alegar. El primero ejerce la función de representar al presunto insano durante el juicio hasta su terminación b) Denunciado. Además esta legitimación guarda correspondencia. 144 para solicitar la intervención prevista por el art. Rivera comparte el criterio según la cual tal petición podría formularla tanto el propio denunciado por sí como por medio del Ministerio de Menores. b. en ese caso. parte de la doctrina le atribuye al tutor no pariente del menor insano. 413 que le impone al tutor de administrar los intereses al menor como un buen padre de familia. aun cuando otro hubiera sido el que tenía al iniciarse el proceso de la enfermedad. razón por la que en este caso la denuncia obedece al ejercicio de un derecho propio igual al de aquél. como ocurre con la que le es reconocida al tutor para pedir la revocación de la emancipación del menor. cuando a un sujeto se le reconocen las facultades de probar. En tales supuestos se pierde el derecho a la curatela (art. El propio insano: Pese a que el art. Conforme al art.) y aun a la herencia (art. podrá también pedir la declaración de demencia de éste. inc. . no ya ejerciendo un derecho propio como en el caso del tutor. resulta ser tal el del domicilio del presunto incapaz. La solicitud de declaración de la incapacidad tradicionalmente se realizaba ante la necesidad de que el insano dispusiera de sus bienes y pudiera solicitarlos o recibirlos.) como comercial (art.

El curador debe procurar conocer las actividades del presunto demente y hacer presente al juzgado cualquier circunstancia q pueda poner en peligro la persona o bienes d aquél a fin d q se dispongan las medidas conservatorias correspondientes. 147 del Código Civil designa un curador provisorio para que represente y defienda en el pleito al demandado como demente. El Código Civil no explica a quien se le debe nombrar curador ad litem. corresponde a sus padres o tutores la función de curadores provisorios (art.264). la designación de un curador de bienes es facultativa para el juez según se desprende del art.. de mera custodia y conservación. el juez mandará inmediatamente a recaudar los bienes del demente y lo entregará a un curador que los administrará hasta la designación del definitivo (art. Si el denunciado como demente. como los necesarios al cobro de los créditos y el pago de las deudas. 148). se prefieren extraños al presunto insano para asegurar su imparcialidad. Intervención del ministerio pupilar Además de la representación promiscua q le corresponde desempeñar de acuerdo a lo dispuesto en el art. q afirma q el presunto insano q careciere d bienes o estos solo alcanzaren para su subsistencia. siendo necesario determinar el sentido y alcance d la defensa. so pena d nulidad. ya q su función se remite a la administración de los bienes del insano. 471 del C. pues se limita a efectuar la denuncia. por lo cual no puede ser considerado parte esencial. por lo cual la elección es privativa del juez. Esta ultima función es reconocida por el art. La legitimación del ministerio es principal y no subsidiaria de los otros legitimados q le preceden en la numeración legal de manera q pueden ejercerla cuando estaos últimos no lo hubieran hecho. o bien se opusieran a ese ejercicio. hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. 488 del C. razón por la cual solo se constituye en parte a los fines de la rehabilitación. Cuando la demencia aparezca notoria e indudable. fuere menor adulto. 59 del CC. El ministerio no se encuentra obligado por el solo conocimiento de los hachos. Dicha incursión extra-procesal se justifica cuando ella evita la desnaturalización q d lo contrario sufriría la función defensiva q le compete. Este curador intervendrá en los juicios en que el presunto demente fuera demandado o deban promoverse para la defensa de sus intereses. 148). -Naturaleza: es una representación legal y necesaria. Este funcionario es remunerado y su situación esta prevista en el art 628 del C. como la exigir la declaración de demencia. le compete tb el patronato destinado al cuidado de la persona y sus bienes cuando ciertas circunstancias lo exigen. el magistrado en atención a lo dispuesto por el art. de manera d q si las circunstancias del caso demuestren q los mismos se encuentran ya debidamente protegidos y atendidos. Constituye la vía idónea por la cual terceros no autorizados para solicitar la declaración. La doctrina ha entendido mayoritariamente que las facultades y funciones de estos curadores se limitan a las prescritas por el art. a instar la declaración formulando la denuncia.C. Cuando la demencia no es notoria. el nombramiento del curador provisional recaerá en el curador oficial d alienados. 149 del C. la pretensión de tal declaración carecerá de virtualidad y el ministerio podrá abstenerse de pedirla Curador ad litem Presentada la solicitud de declaración ante el juez competente por parte legitima y acreditada su seriedad mediante certificado médico acompañado. Se lo designa una vez dictada la sentencia de interdicción. 144 inc 3º . ya q la voluntad del denunciado es sustituida x la del representante. e) Curador a los bienes: la designación de un curador a los bienes es una facultad del juez para el caso de q la demencia aparezca notoria e indudable (art. según ley 23. Esto explica q el curador obedezca a su propio criterio a diferencia d los representantes convencionales.C. Por lo tanto los curadores de los bienes solo podrán ejercer actos de administración. f) Curador definitivo. d lo q deriva q es totalmente posible su adhesión a la declaración d incapacidad.Derecho Civil 1 d) Acción popular: el denunciante de los términos del inc 5º del art 144 no es parte del juicio. El curador debe actuar teniendo como fin la protección del insano. El art 147 establece q subsisten hasta q se dicte la sentencia definitiva. Curador Ad Bona O Provisorio De Bienes. q lo hacen conforme a instrucciones recibidas. Este curador es distinto al designado a los fines del proceso. Procesal Nac. -Funciones: el art 147 dispone defender al denunciado como insano. pueden intentarlo a través del ministerio. 78 . No obstante en la praxis judiciales. en cambio el art 626 del CPN dispone q el curador ad-litem continua en sus funciones hasta q se designe la curatela definitiva o se desestime la demanda. La gestión finaliza cuando se designa al curador definitivo o se desestima la denuncia. Su intervención es obligatoria en todas las actuaciones judiciales y su ausencia determina la nulidad del proceso. El carácter necesario se debe a q la validez del proceso depende d la participación del curador en él. Pero un designado tampoco tiene participación en el juicio. Se le denomina Curador Ad Litem ya que su función se cumple exclusivamente en litigio (litis) y consiste en averiguar fundamentalmente cuál es el estado de salud mental del denunciado. -Designación y Duración: las cualidades del curador constituyen el fundamento d la potestad judicial y exigen un conocimiento del juez.. Es presupuesto de razonabilidad q la interdicción es para beneficio del insano y su declaración solo se justifica cuando sea la única forma de contemplar los intereses de aquel.C.

c) Contenido: el art 143 del CC prescribe: “Si del examen de facultativos resultare ser efectiva la demencia. deberá decirse si es parcial o total” . puede incluso 79 . cuya importancia radica en operar como garantía d la justicia y acierto d un pronunciamiento q proyectará sus efectos sobre la capacidad d las personas.. pudiendo las partes designar un consultor técnico. inclusive en el caso en q la enfermedad fuera notoria. El nombramiento d los mismos es d competencia exclusiva del juez. 476) 2. impugnarlo. Si hubiere dos o más hijos. por disminución de sus facultades. 23264). el juez elegirá quien debe ejercer la curatela (art. sin perjuicio del deber de asistencia que pesa sobre los cónyuges. Curador Definitivo. 478 del C. x constituir esta relación d causalidad el presupuesto jurídico para la declaración d la demencia. C. el q conjuntamente con ellas y sus letrados podrán presenciar las operaciones técnicas q se realicen y formular observaciones q consideren pertinentes (art 458 y 471 del CPN). requerir d los peritos explicaciones en razón d las omisiones o imprecisiones en q incurriere. 264. para contar así con un cuadro suficientemente ilustrativo q contribuya a una mejor valoración d la pericia (resolución d la causa). deberá ser calificada en su respectivo carácter. al extremo de encontrarse el insano aislado desde largo tiempo en el manicomio. Concluido el proceso el juez dictará sentencia. o resolver hacer lugar a tal pedido declarando la incapacidad por demencia de la persona denunciada nombrándole un curador definitivo para que administre sus bienes y cuide su persona. Comprobación d la Demencia La prueba en juicio d insanía requiere tratar la clase d pruebas a producir y la valoración d q ella puede ser objeto para la decisión d la causa. le asiste este carácter xq técnicamente la pericia médica representa en los supuestos d insanía una prueba rigurosamente científica. como la legislación civil vuelve a poner su acento en la faz patrimonial. para q informen sobre el estado actual d las facultades mentales d un presunto insano. 477). b) Los peritos: conforme al inc 3 del art 626 del CPN.515. 376 bis del C. El marido es el curador legitimo y necesario de su mujer declarada incapaz y ésta es curadora de su marido (art. en razón d constituir ese examen una prueba esencial. d) Sustanciación: del informe d los facultativos deberá dársele traslado al denunciante. Iguales facultades tiene el asesor d menores. 372. los q podrán alegar sobre las conclusiones q extraen del informe producido. reformado por ley 23.Derecho Civil 1 Se advierte en este punto. 267. necesidad d su internación. 152 del C. según leyes 23. El orden establecido por la ley para la designación del curador es el siguiente: 1. corresponde designar d oficio en el nro d 3 médicos psiquiatras o legistas. La designación del curador definitivo ha de hacerse respetando lo dispuesto en el Código Civil que establece a quien corresponde la curatela legitima. El artículo 631 del CPN dispone q el dictamen deberá expedirse con la mayor precisión posible sobre los siguientes puntos: diagnóstico. el juez podrá declarar su inhabilitación en los términos del art.515). 266. al presunto insano y al curador provisional (art 632 CPN). del q no se puede prescindir. Pese al silencio de la ley esta labor también correspondería al curador provisorio. En ella podrá rechazar la solicitud de declaración de demencia. Esta pericia no tiene por sí carácter excluyente d otros medios probatorios q puedan resultar necesarios para demostrar el grado d determinación q la enfermedad tiene en la conducta gral del enfermo. ascendientes o descendientes (art. 198. régimen aconsejable para la protección y asistencia del presunto insano. e) Negativa a someterse al examen: la regla gral en materia d pruebas periciales a realizarse sobre el cuerpo d las personas es q ellas no pueden efectuarse en contra d la voluntad del sujeto sin prejuicio d las presunciones q d su negativa pueden extraerse.C.C. pero de la prueba rendida resulta inequívocamente que la persona puede dañarse a si misma o sus bienes. Es importante señalar que si durante el proceso no se verifican las exigencias legales propias de la declaración de demencia. fecha aproximada en q la enfermedad se manifestó. por no haber sido llevada a su animo la convicción de la existencia de la enfermedad mental ni de sus consecuencias patrimoniales o personales. Pero en ciertas circunstancias excepcionales. pronóstico. y si fuese manía. 368. Los hijos mayores de edad son curadores de su padre o madre viudo declarado incapaz. Prueba pericial médica a) Necesidad. D la conjunción d los arts 140 a 142 resulta q este juicio exige la producción d una pericia médica que es indispensable y común a todo proceso d insanía. El padre o la madre son curadores de sus hijos solteros o divorciados que no tengan hijos mayores de edad que no puedan desempeñar la curaduría (art. carácter e importancia: la necesidad d producir esta prueba resulta del propio texto legal cuando impone la verificación previa d la demencia (art 140) a través del examen d facultativos (art 142). Los códigos d procedimiento requieren q el informe se pronuncie sobre otras cuestiones además d las previstas x la norma d fondo. Todas las normas citadas apuntan a la custodia de los bienes del denunciado pero no hay mención de la protección y cuidado de naturaleza personal que una enfermedad mental requiere. 367.

Desde el punto d vista psiquiátrico. carácter: la doctrina disiente acerca d si se trata d una sentencia declarativa o constitutiva. Los actos posteriores a la interdicción son nulos en razón de que el vicio que los afecta aparece manifiesto. por tanto de confirmación. debe elevar el proceso a la cámara de apelaciones (art.Criterio de Orgaz: distingue el valor del dictamen según sea la consideración médica po jurídica q d el se haga. 80 . declarativas y constitutivas.  Couture y Podetti han calificado la sentencia como heterogénea y participando d los 2 caracteres d la sentencia. 1. no puede el juez en ese caso apartarse del mismo porq ello significaría desconocer aquella función. sostiene el examen medica es algo q asevera q el denunciado está sano. a cuya apreciación crítica se halla sometido tal como ocurre con cualquier otra prueba. d manera q la sana crítica aconseja admitir sus conclusiones cuando se tarta de pericias imparciales apoyada sobre sólidos ppios y no se puede oponer fundadas razones de orden científico o legal. Pese a ello se reconoce q se rtrata de una prueba de relevante importancia. conforme ya se ha anticipado. o sean recogidas absolutamente por el juez. lo 2º.  Algunos autores consideran q se trata d una sentencia constitutiva en tanto no declara una situación preexistente. y por otra en cuanto a las consecuencias del derecho sustancial y formal q ella produce. atento a los términos del art. En orden al carácter de la nulidad. el juez no podría invocar otra prueba p/ desvirtuar el informe médico ni desecharlo mediante una consideración crítica por carecer de los conocimientos indispensables. desde q establece la incapacidad del denunciado dps d haber probado en el proceso el hecho q x imperio d la ley genera esa incapacidad. 4031 del Código Civil. si el dictamen resulta por la enfermedad de aquél. en cuanto luego d la constatación d los hechos. En cambio desde el punto d vista jurídico el dictamen d los médicos no es obligatorio para el juez. 1º en cuanto constata en el caso concreto la presencia d presupuestos configurativos d la demencia. otros boga por la libre apreciación de la prueba. aduciendo q su valor de garantía se cumple por su producción y no porq sus conclusiones guarden un dterminad sentido. la doctrina ha puesto de manifiesto su preocupación al respecto a través d ña exposición de diferentes criterios interpretativos del valor de q aquella tine y la actitud del juzgador ante el dictamen respectivo: a. habiéndose desarrollado distintos criterios. el mismo resulta obligatorio para el juez. opera al cabo de los dos años corridos desde la fecha de la celebración del acto. A ello se agrega q las funciones judiciales son transferidas a los peritos. que salvo casos excepcionales. la misma es relativa en tanto ella está dispuesta en beneficio del propio incapaz y es susceptible. como acto procesal. La prescripción. sino q modifica la capacidad del denunciado como demente (Busso)  Buteler sostiene q la sentencia cumple solo una función declarativa. c. aplicable al caso. declara la interdicción del sujeto. el juez tendrá q persuadirse por otras pruebas persuadirse de la opinión contraria para decidir la causa en ese sentido. la sentencia como acto procesal: 1. el dictamen pericial carece de valor vinculante para el juez. b. más aun si los dictamines de los peritos fueran concordantes y categóricos. 633 del CPN). reuniendo el informe las condiciones necesarias y no presentando divergencias. La posibilidad de abuso del juez es inexistente en el orden nacional. Borda Aráuz Castex) afirma q en razón d no tener recepción en nuestro Dcho el sistema de las pruebas legales. y q la distancia del juez podía estar fundada en razones muy serias y fundamentadas. exige considerarla.Llambías pensando q la fusión de la pericia medica es servir como garantía de justicia y acierto de una decisión q proyectara sus efectos sobre la capacidad de la persona. Nulidad de los actos. pues aun cuando la sentencia no fuera apelada. en base a este criterio se han dictaminado varias sentencias. Por ser el único medio d prueba dispuesto pro la ley p/ la comprobación del presupuesto patológico d la interdicción. aun cuando ellos se hubieren pronunciado sobre la posibilidad del denunciado p/ dirigir su persona y administrar su asuntos. con el objeto no solo d ilustrar el criterio del juez sino tbn construir una prueba para el ppio denunciado.Criterio q niega efectos vinculantes para el juez: Un primer criterio (Salvat. ya q su producción obedece al mandato d la ley q lo impone como requisito esencial d la declaración.Derecho Civil 1 actuarse compulsivamente como sucede con la internación a q es sometido el denunciado x insanía cuando no es posible acompañar los certificados (art 625 CPN) Valoración y Eficacia d la Pericia En cuanto cosntotuye el aspecto capital de la pericia. La Declaración Judicial La sentencia dictada en juicio x declaración d demencia. x una parte. constituye siempre la base de la sentencia en esta clase de juicios.

A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el Artículo 141 de este Código. los actos q el mismo otorgue. Tratándose d los actos anteriores a la declaración. d derecho sustancial. cualquiera sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado. la responsabilidad y el valor d sus actos. efecto d una sentencia penal en un juicio civil: la independencia q en la materia existe entre uno y otro fuero. La Responsabilidad: la falta d discernimiento constituye el fundamento d la imputabilidad y esta determina la responsabilidad del sujeto agente del acto. para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones. general la responsabilidad d este último. cuyo grado d incidencia en la responsabilidad del interdicto varía según q sus actos fueren lícitos o ilícitos. para los efectos de que se trata en los Artículo s precedentes. ascendientes o descendientes y hubiere dilapidado una parte importante de su patrimonio. pues la ley los tiene x inválidos. La falta d esa aptitud como consecuencia d la enfermedad mental constituye el presupuesto d la incapacidad. desaparece la legitimación del denunciante y cesan en sus funciones los curadores ad litem y a los bienes. d derecho formal. en cuyo caso podría ser penalmente irresponsable. explica tbn lo establecido x el art 152: Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil. La Capacidad.El juicio d insanía y la sentencia d inhabilitación: el juicio d insanía puede concluir x sentencia q declare no ya la demencia sino la inhabilitación del denunciado con arreglo del art 152 bis: Podrá inhabilitarse judicialmente: 1ro. El principio general que rige a este respecto es innegable: mientras no se dicte la declaración judicial de interdicción el insano es una persona capaz de gestionar sus derechos y proveer al cuidado o descuido de su persona. En efecto el art 633 del CPN dispone: “si no se verificase la incapacidad. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso. y a partir d entonces sólo se revisten la calidad d partes el curador definitivo. 1. a) lícitos: cabe distinguir entre los actos anteriores y posteriores a la interdicción. O bien. d ahí en más. o que lo hubiese condenado como si no fuese demente el procesado. en tanto determina la condición jurídica d incapaz absoluto de hecho del demente. Es necesario analizar la situación jurídica del demente no declarado judicialmente en el plano de la capacidad. efecto d la sentencia civil en juicio penal: a raíz d la distinción entre capacidad y discernimiento. Durante Y Después Del Proceso / Efectos Jurídicos d la Declaración d Demencia. a los efectos d determinar la responsabilidad q ellos pueden causar al enfermo. y anulables los actos anteriores a tal declaración. para los efectos declarados en este Código. podría haber actuado la persona ilícitamente en virtud d una pérdida ocasional del discernimiento. d manera q la sentencia d interdicción viene a incidir retroactivamente. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge. no generan responsabilidad d su autor. el ministerio pupilar y el demente. mas no en juicio criminal. q no sean anulados. Es decir.Sentencia q declara la insanía: la sentencia q declare insano al denunciado produce efectos sustanciales y formales. sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil. es necesario distinguir los distintos tipos d obligaciones resultantes: los q pueden ser satisfechos a través del representante legal del demente. Lo cual se comprende porque la capacidad es un asunto que maneja la ley y que en este caso lo hace a través de un procedimiento de incapacitación que no ha sido cumplido. el juez podrá declarado inhabilitado en la forma y con el alcance previsto en el art 152 bis del CC”. 3. Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración. q declarada una persona como demente. Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación. si la causa d ésta existía públicamente en la época en q ellos fueron celebrados. en cuanto una vez firme la sentencia. cuya posterior demencia le exime d responsabilidad. dado q el carácter personalísimo d ellas exige la intervención misma del obligado. 2. resultando nulo. 3ro. esta podría tener responsabilidad penal si se probare q el delito cometido ha obedecido a un obrar inteligente como consecuencia d hallarse en un intervalo lúcido. aunq este al sólo efecto d promover su rehabilitación (art 635 CPN) La Situación Jurídica Del Demente En Cuanto A La Capacidad: Antes. el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. debiendo destacarse en cuanto a los posteriores q inclusive cuando mediare el discernimiento x haber sido obrados durante el intervalo lúcido. A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Cuando se trata d obligaciones intuito personae. b. c. 81 . Sin la conformidad del curador los inhabilitados no podrán disponer de sus bienes por actos entre vivos. Sólo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge. 2do. el art 151 dispone q: La sentencia sobre demencia y su cesación. pero d la prueba resultare inequívocamente q d el ejercicio d la plena capacidad pudiere resultar daño a la persona o al patrimonio d quien sin haber sido hallado demente presenta disminución d sus facultades.Derecho Civil 1 2. ascendientes y descendientes.

como precisamente es el caso de los dementes. “la nulidad no puede hacerse valer.Prueba. La ley 17. los actos por el realizados durante la tramitación del juicio. si la causa de la interdicción declarada por el juez. 3. Ello por cuanto la comprobación que se ha hecho de la enfermedad al declarar la demencia. El supuesto tiene consideración legal en el art. estarán viciados de nulidad los que el presunto insano otorgare por sí salvo que la sentencia desestimare la denuncia. referido. la capacidad del denunciado sufre una suspensión parcial y condicional en orden a los actos jurídicos patrimoniales. Las dudas que pudiere arrojar la producción de la prueba. debe probarse la falta de discernimiento al momento mismo de la realización del acto que se cuestiona. 1041). Valor d los actos del demente: 1. puede ocurrir que haya lugar o no a la designación de un curador de bienes. se recordará. y en consecuencia. contra contratantes de buena fe y a título oneroso”. 148. haya habido o no sentencia de incapacidad. Cuestión discutida es la relativa a si la excepción dispuesta por la segunda parte del art. o que se trate de un acto a título gratuito. 473. Por ello esta clase de actos solo pueden ser practicados por ese representante legal.Derecho Civil 1 b) Actos lícitos: cabe recordar q la responsabilidad depende exclusivamente del discernimiento. así como su notoriedad. De ahí que se justifique. aquella suspensión queda levantada retroactivamente y resultan válidos dichos actos. y en consecuencia. pero en el que no varía la regla de que los actos anteriores a la interdicción son en principio válidos y la carga de la prueba de los recaudos nulificantes recaen sobre el curador del demente. El art.Planteamiento del caso. cuando prescribe que: “Los (actos) anteriores a la declaración de incapacidad podrán ser anulados.Supuestos de la demencia no notoria. debe suministrarla el representante legal del demente que pretende la anulación del negocio jurídico otorgado antes de la sentencia de interdicción. b.Textos implicados. 473. para restarle validez. existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados”. haya hecho acerca de la época en que pudo haber aparecido la enfermedad mental. Actos Posteriores Al Juicio. en cuyo caso. confirma la sospecha de la invalidez del acto celebrado en la época en que la enfermedad era pública. Actos Anteriores Al Juicio.Aplicación. 472 hace referencia solo a los actos de administración porque es esta la clase de actos que incumbe a la curatela.Actos a los que los comprende. es declarado demente y el juzgamiento del valor de esos actos acontece luego de dicha interdicción. La solución legal guarda relación con el principio establecido por el art. Adviértase entonces que la sentencia viene por esta razón a proyectar su influencia recíprocamente. 472. 82 . La prueba de la existencia de la enfermedad mental a la época del otorgamiento del acto. deben resolverse a favor de la validez del acto. A propósito de la sustanciación del juicio de insania y conforme al art. pero ello no obsta para considerar comprendidos por él a cualquier clase de actos jurídicos. En el supuesto de que hubiere mediado la designación del curador. gozan de la validez que quedará corroborada por la sentencia en caso de que esta rechace la petición de interdicción. validez de los actos otorgados con cocontratantes de buena fe y a título oneroso no siendo notoria la demencia. 473. serán de ningún valor los actos posteriores de administración que el incapaz celebrare”. De no haber curador ad bona. pues prevalece la presunción de capacidad de la que el sujeto gozaba de otorgar el negocio cuestionado.Texto implicado. en cuanto dispone: “Si la sentencia que concluya el juicio. El supuesto tiene expresa regulación a través del art. en cuyo caso. la prevención por la que no siendo notoria la demencia. Actos Contemporáneos Al Juicio. o expuestos a impugnación con arreglo a lo prescripto por el art. ya se ha dicho para el supuesto del simple insano. el denunciado conserva toda su capacidad jurídico. baste solo probar que la enfermedad existía públicamente en la época en que el acto se celebró. La declaración de demencia . debe ser otorgado por persona capaz de cambiar el estado de derecho”.posterior a la celebración del acto justifica que. para anular el acto es preciso acreditar que el cocontratante no era de buena fe por ser conocedor de la enfermedad del otro. si la demencia es declarada. 2. a. es aplicable o no a los actos del demente interdicto. d. El caso esta referido a los actos de quien con posterioridad a su celebración. de manera que “Son nulos los actos jurídicos otorgados por personas absolutamente incapaces por su dependencia de una representación necesaria” (art. dentro de cuya regulación legal se encuentra incluido el art. a. en este caso un menor rigor probatorio en cuanto se trata de actos otorgados por un simple insano.711 agregó al texto antes trascripto. e. c. puede decirse que crea una suerte de periodo de sospecha. pues tal manifestación tiene efecto de cosa juzgada en los procesos de nulidad de los actos obrados por el demente antes de la interdicción. En el caso de que no se pruebe la notoriedad de la demencia. declarase incapaz al demandado. d manera q aquella tendrá o no lugar en la medida en q el acto haya sido ejecutado con o sin discernimiento.Terceros de buena fe y a título oneroso. en materia d responsabilidad x esta clase d actos. resultando pues d aplicación al caso cuanto. Ello no queda satisfecho con la declaración que el juez declaró la demencia. a lo sumo. b. 1040 que establece: “El acto jurídico para ser válido. c.

de lo contrario se estaría desvirtuando el propósito de protección jurídica que la ley persigue a favor del demente mediante la declaración de su interdicción civil. aquellos no pueden reputarse voluntarios. siendo igualmente indiferente a los efectos del sentido la sentencia penal. es el cocontratante quien deberá probar la falta de notoriedad de la enfermedad y el carácter oneroso del acto. para los efectos declarados en este Código. la sentencia d inhabilitación se inscribe en el registro d incapaces creado x una acordada d la cámara civil. pues comprobada la demencia a pedido de parte interesada.Derecho Civil 1 . la situación del interdicto y del no interdicto. Esto es. no ocurriendo lo propio con su buena fe porque esta se presume. si al realizar el acto carecía de discernimiento (art. a raíz de la publicidad que ella genera. El art. formalidad no prevista en el CC. 1 del C. 473. 473 no es aplicable a los actos del interdicto. sin embargo que sus actos sean válidos. y por lo tanto están sujetos a impugnación. la nulidad no puede hacerse valer haya habido o no sentencia de incapacidad. aun cuando ello puede ser desvirtuado por los interesados en la nulidad. En el caso inverso tampoco existe influencia: si el juez penal declara condenando que no existe inimputabilidad por demencia el juez civil puede igualmente declarar al sujeto demente interdicto. la interpretación del texto legal en cuanto prescribe que. que la sentencia penal que “hubiese condenado al acusado como si no fuese demente” tampoco constituye una cosa juzgada en el juicio civil (de declaración de demencia). 152. una corriente de opinión (Borda. 140). no mediando sentencia de interdicción del acto del insano se reputa válido y. Penal). solo hacen cosa juzgada en el juicio civil. ello no impide que se rechace el pedido de interdicción en sede civil: “Tampoco constituye una cosa juzgada en el juicio civil. 1 parte del Código Civil). impidiendo que se rechace la demanda con fundamento en una falta de discernimiento en los términos del art. La palabra públicamente contenida en el texto legal no significa que sea indispensable el público conocimiento. 900 del Código Civil). a) Actos entre vivos atacados de nulidad en vida del demente. Cosa juzgada Como una mera aplicación del principio de ausencia de valor de la sentencia civil sobre la criminal. en principio. . por ejemplo. Llambías. Mientras el demente no haya sido declarado tal en juicio conserva. Código Civil). basta que sea notoria para la persona que pretende hacer valer el acto. Ello no significa. hubiere declaración de la demencia. Así sostiene que. si lo absuelve por causa de demencia. b) Actos entre vivos atacados de nulidad después de la muerte del demente. Por otra parte.Al respecto. Publicidad En la Capital Federal. por razones de equidad o enriquecimiento sin causa (art. También carece de relevancia sobre lo civil. sobre la sentencia civil resarcitoria (pues atañe a las circunstancias del “hecho principal”. sí hace cosa juzgada. Si en cambio. peor el recobro d la capacidad del inhabilitado no depende d la inscripción d la sentencia. la inscripción de la sentencia en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. toda constatación del juez penal sobre la demencia o no del acusado. en consecuencia. En síntesis. podrá ser igualmente absuelto. para los efectos que se trata en los artículos precedentes. Rivera) entiende que dicha excepción alcanza también a los actos posteriores a la interdicción. en el caso referido. 907. cualquier sentencia en juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la demencia del acusado” (art. Tampoco la absolución por causa de demencia impide la condena de reparación civil aunque unicamente procedería. su plena capacidad civil (art. De modo que la sentencia civil que declara interdicto al demente. que les impide invocar la buena fe necesaria para que tenga lugar el amparo de la mentada excepción que consagra la segunda parte del art. 152 del Código. Dispone el art. se agrega. En cambio dicha constatación sobre la falta de demencia efectuada por el juez penal. inc. Y a la inversa. 83 . 473 dispone que los actos anteriores a la declaración de demencia podrán ser anulados si la causa de interdicción declarada por el juez existía públicamente en la época en que ellos fueron efectuados. al momento de ejecutar el delito. en opinión de Mosset Iturraspe. el Código ha fijado con precisión las condiciones que deben llenarse para poder impugnar sus actos. el sujeto respecto de la cual se rechazó la interdicción por demencia en lo civil. crea una presunción de conocimiento por parte de terceros del estado de demencia. dispone el art. el legitimado para entablar la acción es quien deberá probar la notoriedad de la enfermedad o el conocimiento de ésta por el tercero o el carácter gratuito del acto. la condena o absolución dependen del estado mental al tiempo de la acción y no de la declaración de demencia en lo civil. 151 del Código Civil: “las sentencia sobre demencia y su cesación. más no en juicio criminal. si el sujeto tenía discernimiento. Así Borda sostiene. 34.Otra corriente sostiene que la excepción del art. Situación Jurídica Del Demente No Sujeto A Curatela. destacando las diferencias con que la inoponibilidad de la acción de nulidad opera en uno u otro caso. para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones”. por transitar un intervalo lúcido. q solo persigue la finalidad d publicidad para terceros. no impide la condena penal. Como prima facie una persona no declarada demente debe reputarse sana. en su segunda parte.

que la demencia surja del mismo testamento o que se hubiera iniciado el correspondiente juicio de insania. la realidad de los hechos demuestra desde antiguo. es poder hacerlo. 3616. que es una ley sancionada por el Congreso Nacional actuando como legislatura local para la Capital Federal. es preciso. Consideraciones Generales.C. El derecho a una alternativa favorecedora de su libertad. a través de un adecuado tratamiento legal de la internación enderezada a considerar principalmente al propio enfermo. la ley es menos severa. o al menos eviten el agravamiento de su estado. salvo las dos hipótesis mencionadas. que en algunos casos puede parecer excesiva. la prueba debe ser concluyente y no dejar duda alguna en el ánimo del juez. Las personas pueden padecer perturbaciones mentales de diversos orígenes que requieran su internación en establecimientos especiales. La internación por insanidad mental. También procede cuando la demanda de insania ya se haya intentado. Es claro. tiene razón de ser en la necesidad de evitar pleitos promovidos por los herederos para impugnar los contratos celebrados entre el causante y terceros. por su condición de enfermo y de incapaz el demente es considerado y tratado como un marginado social. cómo. se ha dicho. tanto más si el acto en si parece razonable. 482 del CC Interacción Del Demente Interdicto. redacción incoherente. como en el caso de que se impugnen actos entre vivos. reclama que se garantice tal procedimiento terapéutico. Esta severidad de la ley. O quien contrató con el enfermo conocía la existencia de la causa de incapacidad. que muchas veces son de prueba dificil. de manera que el enfermo que la necesita pueda tenerla en condiciones de tales que propicien su recuperación. atento a los nuevos sistemas y medios terapéuticos permiten sustituir. Que la demencia resulte del acto mismo.).El derecho a la internación. Respecto de los actos de última voluntad. ap. La tendencia normativas actuales apuntan a reglamentar estas situaciones. siendo punto de partida para ello la determinación de cuáles son los derechos fundamentales que como internado le asisten y deben serle respetados. para que la nulidad prospere (art. que se realice en condiciones dignas y que cese cuando su necesidad haya sido superada. porque ella crea una nueva presunción que autoriza a considerar con mayor latitud la prueba. siendo función principal del Estado garantizar este derecho como expresión del deber que tiene de promover el bienestar general. ventajas injustificadas y excesivas para la otra parte. Pero si el acto mismo está revelando la perturbación mental. El ingreso y egreso de establecimientos de salud mental se encuentra reglamentado por la ley 22. 1) El agregado del art. No existen razones para mantener la validez del acto a favor de quien procedió de mala fe (art. Es entonces función del Derecho tomar a su cargo esta ultima para superarla en el presente y evitarla en el futuro. 474). no basta con probar la iniciación de la insania para que proceda la acción de nulidad. cuando no por obra de los mezquinos intereses y sentimientos de terceros actúan merced a ella. Sus derechos e intereses de toda índole. la que regula la internación en establecimientos de salud mental. Cárdenas se ha encargado de sistematizar los “derechos del internado”. las más de las veces con desprecio por su condición y despreocupación por su realidad. a fin de evitar excesos y asegurar la eficacia de las medidas adoptadas.914. se encuentran expuestos al riesgo de ser menoscabado o desconocidos como consecuencias de las concepciones médico-sociales y administrativo.sanitarias. por ejemplo. Basta probar que el testador no se hallaba en completa razón al tiempo de hacer disposiciones. en este último caso. No es necesario. refiriendo como tales: . pues en caso de duda la ley presume que toda persona está en su sano juicio (art. 3616). además que demuestre que el fallecido estaba demente cuando celebró el acto. la que ha de ser el último recursos a aplicar 84 . como por ejemplo. afecta la libertad personal por lo que la protección de este derecho personalismo exige que se tomen especiales recaudos para su custodia. Es así como. El primer derecho del enfermo que debe internarse. Ahora bien.Derecho Civil 1 Pero si la acción de nulidad se inicia después de la muerte del presunto demente solo puede prosperar en caso de que ocurra una de estas circunstancias: 1. La internación de estos enfermos sin embargo. En consecuencia la salud. compromete gravemente a la persona tanto en su propia individualidad como en el orden familiar. C. como derecho primordial del hombre. c) Nulidad de las disposiciones de última voluntad. en sus resultados a la clásica internación. más allá de las preocupaciones de la ciencia médica o de las regulaciones legales. si contuviera cláusulas absurdas. última párrafo. Que el acto impugnado se haya celebrado después de iniciado el juicio de insanía (art. 474. 2. No importa que la enfermedad haya sido pública o notoria: aun en este caso no podrá intentarse la acción de nulidad por los herederos. corresponde la anulación. con creces. por consiguiente. que gobiernan su internación. la permuta de una valiosa colección de cuadros por una bicicleta.

La ley 17. brindada por el poder judicial a través de sus magistrados y funcionarios competentes. pues lo que se persigue con el tratamiento y la internación es el mejoramiento de su salud. Rivera considera que es admisible la orden judicial de internación del insano no peligroso cuando lo exija su tratamiento. . . El texto transcripto exige considerar los caracteres que en nuestro derecho tiene esta internación como así también los casos en que ella procede y los requisitos que la condicionen.El derecho a la comunicación.. 484 dio lugar a interpretaciones diversas acerca de su alcance. Contra esta tesis reaccionó Molinas. esto es. No podrá tampoco ser trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial”. o bien cuando han sido logrados los objetivos perseguidos con ella o estos pueden ser alcanzados por otros medios terapéuticos. Es por eso que la internación es él ultimo recurso para el problema médico. Caracteres.El derecho al trabajo. para quien también comprendía las internaciones terapéuticas afirmando que no efectuar esta internación constituiría un daño para el insano. se dañe a sí mismo. como medio para lograr en la medida de lo posible la recuperación de la salud mental. conforme a las particularidades del caso concreto.Derecho Civil 1 desde que la experiencia ha demostrado los efectos contraproducentes que ella puede tener cuando es aplicada innecesariamente o por más que el debido.El derecho a la protección del Estado. pero en alguna medida dejó subsistente la cuestión planteada con el viejo texto. con relación a la celeridad y eficacia con que puedan lograrse a los fines preventivos o terapéuticos perseguidos. social y familiar que crea la demencia. El art.El derecho al egreso. La internación es: Excepcional: dado que compromete el derecho personalisimo a la libertad ambulatoria. a otros. afirma éste. agregada por la ley 17. Esta tesis encuentra adecuado sustentado en la ultima parte del art. 144. el juez podrá previa información sumaria. Cabe considerar la cuestión relativa a la simple internación. Interacción Preventiva Y Terapéutica. que se lesione su derecho a la libertad.711 agregó dos párrafos al art. Así de la razonabilidad de la internación depende su legitimidad. 482. .El derecho a conocer el programa terapéutico que. complementado al anterior. a las circunstancias de su internación mediante la información que con relación a ellas puede transmitir a los terceros. disponer la internación de quien se encuentra afectada de enfermedades mentales aunque no justifique la declaración de demencia. Subsidiario: respecto de otros medios para cuya elección deberán ser valorados. negligencias o retrasos en la prestación del mismo. pueden restarle justificación a la internación tornándola ilegitima. el ministerio público y el curador. a la rehabilitación y a la resocialización. Puesto que debe cesar tan pronto desaparezcan las causas que la justifican.. como lo son entre otras de procurarle una mejor 85 .El derecho al tratamiento. En efecto un importante sector de la doctrina nacional consideró que solo se refería a las internaciones preventivas. . que sustituya la falta de poder económico y social de los enfermos y les garantizan el respeto de los derechos antes referidos. optativamente con la internación. y no su punto final.El derecho a la protección del patrimonio a través de la acción del Poder Judicial en subsidio de la imposibilidad que el enfermo tiene de poder hacerlo por sí. un mejor goce futuro de esa misma libertad.. a la relativa a los dementes peligrosos que pudieran dañarse a sí mismo o a terceros. . El primer párrafo del art. . y el curador que las omitiera incurriría en el incumplimiento de sus funciones. en cuanto constituye una atenuación a la restricción de la libertad personal del enfermo internado. Texto Legal. o bien. 482 dispone que: “El demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer. Para Rivera el impedir o entorpecer esta comunicación afectaría la legitimidad de la internación. usando de ella. Transitoria. que requiera asistencia en establecimiento adecuado”. dado que se debe recurrir en aquellos casos en que lo que se exija es una necesidad de defensa social o individual. Al respecto se ha afirmado con acierto que la internación debe ser el inicio de un proceso destinado al egreso. principalmente cuando él carece de representación por no haberse declarado su interdicción . pues no modificó el primer párrafo. y por ende. Ello no quiere decir. de manera que las omisiones. entendiéndose por tal aquella que es pretendida por razones distintas a las estrictamente preventivas o terapéuticas. cuando sea posible y eficaz sustituir por otro sistema terapéutico. que ha de operar tan pronto como hayan cesado las causas que determinaron la internación. Otras Internaciones. 482. sin perjuicio de igual conocimiento que debe tener el juez que dispuso la internación. permitirá al enfermo conocer el tratamiento al que ha de ser sometido.711 en cuanto dispone que: “a pedido de las personas enumeradas en el art.

La ley prevé los distintos casos de internación (art. Al respecto. Dicha internación solo podrá ordenarse previo dictamen del médico oficial”. a instancia del propio interesado o de su representante legal. Ley 22. para evitar el riesgo del desquicio. 482 un segundo párrafo en virtud de la cual: “las autoridades policiales podrán disponer la internación. Por su parte la internación terapéutica deberá acreditar la necesidad del tratamiento que será prestado y finalmente demostrar que es el único y adecuado. 466 del C. En alguna medida puede privar en esta internación la idea de prestar al enfermo un servicio de hospedaje que venga a sustituir la habitación del mismo con su grupo familiar. pudiendo el juez de la causa ordenar la internación. sino. En cambio. 2. se impusiera la necesidad de excluirlo del seno familiar para hospededarlo en un establecimiento adecuado. como los propósitos de esta. constituye requisito indispensable la autorización judicial. Rivera interpreta que la dispuesta policialmente solo procederá con carácter subsidiario en caso de tal urgencia que. Así el art. 482 del C. 203. tanto las razones.’ Si hubiere. la internación policial resultaría improcedente y por lo tanto. con relación a los primeros. sobre la 86 . Chileno. se dañe así mismo o dañe a otros. por lo que tendrá ese carácter cualquier médico de un establecimiento público sea nacional. por ser alcohólicas crónicas o toxicómanos pudieren dañar su salud o la de terceros o afectaren la tranquilidad pública. 6). indique él diagnostico o opinión fundada. por le eminencia del riesgo es imposible por una parte de contar la previa intervención de aquel y por otra se impone la inmediatez de la intervención no dándose tales presupuestos. C. que como causal de internación contemplaba el art. Si la internación obedeciere a la iniciativa del propio interesado o su representante legal. como a terceros o la afectación de la tranquilidad pública por parte del enfermo autoriza la actuación en grado originario y principal de la autoridad policial. grave e incorregible perturbación del orden familiar. de la entidad necesaria como para justificar la desatención de los derechos a la libertad y al arraigo familiar que le asisten al enfermo. Por ultimo. aun más del cónyuge enfermo con los hijos.. 238) las alteraciones mentales graves de carácter permanente que provocan trastornos de conducta que impiden la vida en común. En efecto. de urgencia y establece los requisitos exigidos por cada uno de ellos. dando inmediata cuenta al juez de las personas que por padecer enfermedades mentales. por disposición policial. fuente del art. a cuyo efecto se deriva la atención del enfermo a instituciones destinadas a ese fin. Este tipo de internación procede tanto respecto de insanos declarados como los que no han sido.Derecho Civil 1 atención al enfermo. Distintos casos previstos. b. destacándose como regla común el examen médico inmediato a la internación y la pronta comunicación de esta al Ministerio Público y a los parientes del internado u otras personas que este indique (art. en tanto dispone que es causa de separación personal (e indirectamente de divorcio vincular. Tratándose de internación por orden judicial no se dispone requisitos específicos. ocultar socialmente su existencia. la peligrosidad debe ser concreta y real. Internación requerida por el enfermo. entendiéndose por tal (como refiere Cárdenas) el que goza de autoridad emanada del Estado. no solo entre los esposos. no es recaudo exigible que medie sentencia declarativa de demencia.711 agregó al art. Naturalmente atendiendo a la legitimidad de ciertas internaciones terapéuticas y simples internaciones. provincial o municipal. art. El principio de solidaridad que le impone a los familiares él deber de prestarle habitación y debida atención al enfermo. habida cuenta que ella se justifica por si misma. En el punto puede tenerse en cuenta el argumento que emana del art. o gozar los integrantes mayor comodidad. A impedir este tipo de internaciones concurre el argumento de que Velez desecho la “notable incomodidad” a terceros. Requisitos. usando su libertad. respecto de los insanos no declarados la posibilidad de daños a si mismo.C. desde que la internación compromete uno de los derechos fundamentales de la persona amparado por garantías constitucionales y ella será concedida cuando concurran los recaudos antes expresados. 3 parte in fine prescribe que la internación del enfermo deberá evitarse “si pueden prestarle debida asistencia las personas obligadas a la prestación de alimentos”. pudiendo.914. ser potencial la posibilidad del daño así lo sugiere el presupuesto legal hipotético de temer que el demente. 1): Por orden Judicial. La Internacion Por Autoridad Policial. aun cuando en diferente grado. La ley 17. ilegitima. Rivera considera improcedente esta clase de internación en virtud de carecer. Para que proceda la internación preventiva. esta a de ser de carácter muy excepcional y solo en caso de acreditarse suficientemente el hecho de convivencia del demente con el grupo de familia fuera la causa de una seria. el pedido formulado a la autoridad del establecimiento deberá estar acompañado de un dictamen médico que identificando el posible internado. art. en razón del control natural del juez que la dispone. a. la que deberá dar intervención al juez. la internación resultaría procedente si la presencia del demente fuera paulatinamente provocando una alteración tal en la armonía familiar. 482. En ambos casos la internación exige un dictamen previo del médico oficial. como regla general.

d. 3). con la salvedad de que aquel podrá disponer el cese de la misma tan pronto desaparezcan las causas que la motivaron. se interese por el caso y adopte por las medidas que pudieran ser necesarias. cuando la continuidad de ella es necesaria en razón de la protección o asistencia de la salud del internado. Al mismo propósito obedece la comunicación en el caso de reiterarse las internaciones por el menor tiempo al señalado. esto no impide tal declaración si verosímilmente el sujeto ha de recaer en la enfermedad b. a propósito de ello si fuera pertinente. la dirección del establecimiento donde se ha practicado la internación debe comunicarla dentro de las 24 hs. y de ese modo soslayar la prevención legal. si en el sexto día de su transcurso no media notificación judicial ordenando mantener la internación. Intervención policial. 482 2 y 3 párrafo esa comunicación. Igual comunicación debe formularse. pues como se ha visto por el art. Admitida esta la autoridad practicara dentro de las 48 horas su propio dictamen médico y dentro de las 72 hs deberá comunicar la internación al Ministerio Público cuando el caso pudiere encuadrar en lo dispuesto por el art. Pero el intervalo lucido tiene importancia: a. El problema de los intervalos lúcidos Consiste en lapso de remisión de la enfermedad mediante la cual el paciente recobra el completo dominio de sus facultades mentales.A la posibilidad de declarar la interdicción del sujeto enfermo. Si la internación fuere de urgencia (art. en cualquier otro caso. tomando conocimiento el hecho ejercite la legitimación que le compete para iniciar el juicio de insania o inhabilitación y/o. quienes. 12) y establece además. 1 y 2 o 483. aunque ellos hubiesen sido declarados tales en juicio. Internación de urgencia. (Lo cual es posible determinar por medio de la historia clínica que se debe confeccionar a cada internado. En los casos del art. explica Cárdenas. art. las responsabilidades que les incumben a los directores de los establecimientos asistenciales. La ley procura resguardar la libertad del internado no solo asegurando la justificación de la internación. o bien por que así lo demanda el resguardo de la salud de terceros o de la tranquilidad pública.A la aptitud del sujeto ara tratar actos jurídicos luego de la interdicción. encontrándose habilitada para disponer por su sola autoridad la externación. 10). 8). la dirección debe notificar tal situación a aquel ministerio. Si la internación se prolongare por mas de 20 días. sí la internación supera el lapso de 20 días. la comunicación tiene por fin avisar para que este. si no se probare que ésta fue involuntaria” b. Además. convertirse la internación voluntaria en judicial. cuidado personal y atención médica de los internados (art. como del que se debe practicar una vez producida la internación. ni los practicados en estado de embriaguez. el sistema de la ley permite la intervención judicial constante y que para ella sea efectiva dispone el impulso procesal de oficio (art. a su vez no podrán ser privados de las visitas de su representación legal o del defensor oficial previsto por el art. Complementando las garantías que para el internado significan los requisitos antes expuestos.en cuanto a la responsabilidad del enfermeo mental interdicto o no interdicto (conforme al art. 7 ley citada). al ministerio público. impone verificar las condiciones de alojamiento. En caso de que la intervención hubiese procedido por disposición de autoridad policial (art. se trate de actos entre vivos o de ultima voluntad. si dentro del noveno día de ocurrida la internación no recibiere orden judicial que disponga mantenerla. sino que además propicia el egreso al prescribir que los jueces dispondrán de oficio de todas las medidas apropiadas para que las internaciones se limiten al tiempo indispensable requerido por las necesidades terapéuticas y la seguridad del internado o de los terceros. o el interesado haya registrado una internación anterior. persigue que el juez evite la intervención intempestiva de una internación voluntaria. aquel a sido obrado con discernimiento 87 . c. 1070 CC: “No se reputa involuntario el acto ilícito practicado por dementes en lúcidos intervalos. a cuyo efecto el director del establecimiento brindará la información pertinente (art. atento al ya prudencial lapso transcurrido. Deberes Judiciales. 9). Además.en cuanto a la validez de los actos de enfermos no interdictos. párrafo 2 y 3 del Código Civil. pues cunato hicieren durante esos intervalos será plenamente eficaz por la sencilla razon de q la cuasa de invalidez de tales actos solo reside en la ausencia de discernimiento de la gente y por definición si el cato ha sido obrado durante un intervalo lucido. El intervalo lucido carece de significación jurídica en cuanto: a. ya q los intervalos lucidos no le restituyen la capacidad q le ha sido retirada luego de la interdicción. 4) el director del establecimiento procederá de igual manera que en el caso de internación por autoridad judicial. No obstante tratarse de una enfermedad con ciclos periódicos de completa remisión. 141: Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes.Derecho Civil 1 necesidad de la internación. 482 (art. acompañando copias tanto del dictamen médico oficial dispuesto previamente por la autoridad policial. e. Dicha comunicación es impuesta a fin de que el asesor de menores e incapaces. 152 bis inc. Para evitar mediante ella que se encubra una internación prolongada. 11) Finalmente la norma determina también cuales son los deberes de los asesores de menores e incapaces respecto de los internados objeto de su intervención (art. 141..

Cuestiones:  la legitimación activa: ante el silencio de la ley. La sentencia debe inscribirse en el registro civil. teniendo en consideración q con ello se persigue proteger a quien puede estar o quedar en desamparo.  Juez competente: conforme a lo dispuesto en el art. 484. Este criterio se compadece con el biológico. Exigencia d q no sepa darse a entender x escrito El CC prescribe la interdicción cuando se trata d un sordomudo iletrado. de sus conductas. 5 inc 8 del CPN.la declaración judicial: se llega a ella a través de la sustanciación de un juicio especial q se tramita con arreglo a los juicios y normas q gobiernan el proceso para la declaración de la demencia (art.  Las partes: en el juicio de rehabilitación revisten el carácter de partes. de manera q siendo para el fundamento bastante de la interdicción la sola comprobación de la enfermedad mental. y después de la declaración judicial. ya q a cuyo efecto intervendrá mediante letrado. desde q este no tiene estímulo externo q le permite generar ideas para transmitirlas y así cultivar la inteligencia. Sin embrago hoy con acierto la legitimación de los sujetos enumerados en el art. 484 prescribe q: “Cesando las causas que hicieron necesaria la curatela. el interdicto. a raíz d la imposibilidad d expresar y comunicar su voluntad. Los Sordomudos Concepto El CC regula a los sordomudos a quienes según el art 153 incapacita para los actos d la vida civil en la medida q fuesen tales q no puedan darse a entender x escrito. es el propio d los dementes. Una vez entablada la restitución de capacidad del sujeto. ya q la incapacidad regulada para los sordomudos tiene su fundamento en la situación d inferioridad y consecuente desigualdad en q ellos se encuentren en relación a terceros en la vida d relación. Se deben considerar las sig. Presupuestos Para La Declaracion Judicial De Incapacidad.textos comprometidos: el art. cesa también ésta por la declaración judicial que levante la interdicción.la rehabilitación y sus presupuestos 1.  Procedimiento: la demanda de rehabilitación debe ser acompañada de certificados médicos q acrediten el restablecimiento del interdicto. Fundamento d la Interdicción El estado d incomunicación producido x la sordomudez provoca el atrofiamiento del sistema intelectivo d quien la padece. Previa vista al ministerio público (si no este quien ha pedido la rehabilitación) se fija un plazo para la producción de la prueba. Rivera esta de acuerdo con esta posición y lo q se corresponde con el criterio mixto q el legislador opto por la reforma del art.  Sentencia: acreditado el restablecimiento de la salud el juez. 88 .la recuperación de la salud: un sector doctrinario interpreta q el restablecimiento de la salud mental ha de ser tan pleno q la menor dudosa justifica el mantenimiento de la interdicción. 141 por la ley 17. 481 del CC). Se designan tres peritos médicos. l curador y el ministerio de menores. Esta última circunstancia se impone distinguir el caso en q la sordomudez es consecuencia d enfermedades mentales q afectan el discernimiento.” 2. convendría la designación de ad litem. 150 sienta el ppio por el cual:” La cesación de la incapacidad por el completo restablecimiento de los dementes. discutiendo si corresponde designar a u curador ad litem. la doctrina reconocía legitimación quienes según el art.635 del CPN). Rivera entiende como ppio general q no cabe dicha designación. 144 la tienen para denunciar la insanía. La concausalidad q todo ello tiene con la debilidad mental y la falta d discernimiento. con fundamento en el atr. Pero si este se opusiera q a la rehabilitación. Además se agrega al propio interdicto por expresa disposición legal (art.711 . sostiene q la recuperación basta q lo sea en la medida necesaria para q la persona readquiera l Gob. lo q explica la tendencia doctrinaria y legislativa d vincular el tratamiento d la sordomudez con el d la demencia. Otros.Derecho Civil 1 Cesación de incapacidad a. sólo tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad hecho por facultativos. con lo q cesara la incapacidad. 635 del CPN) y al curador definitivo en cuanto es su obligación principal cuidar q el incapaz recobre su capacidad (art. legistas o psiquiatras para q informen sobre el estado de salud del insano. se lo tiene por tal al q declaro la interdicción.Recaudos: de los texto resulta q dos son los presupuestos q han de concurrir a los efectos de ala rehabilitación: . d aquél otro en el q sólo afecta el sistema comunicativo d una voluntad inteligente. en cuyo caso tendría tb ese carácter. resolverá la rehabilitación. no es susceptible de desistimiento ni perención de la instancia. ya q en este proceso la representaron y defensa del incapaz le corresponde el curador definitivo como defensa y representante de aquel. En el 1º caso. con audiencia del Ministerio de Menores” Por su parte el art. el tratamiento legal al q debe someterse el sujeto. 144 se limita a la denuncia de insania.. Noción Entiéndese x sordomudo a la persona q por carecer del sentido auditivo no ha podido adquirir aptitud para hablar.

En el primer caso el tratamiento legal al que debe someterse el sujeto es el propio de los dementes. 146 del Código Civil. ya que la incapacidad regulada para los sordomudos tiene su fundamento en la situación de inferioridad y consecuente desigualdad en que ellos se encuentren con relación a los terceros para desempeñarse en la vida de relación. 469 y 3617 de nuestro Código Civil parecen indicar que se han tomado como expresiones sinónimas la de “darse a entender por escrito” y la de “saber leer y escribir”. 146 se apoya en el principio de la “autoridad de cosa juzgada” y tiende a evitar las molestias que significarían para una persona que se les sometiera continuamente a juicio de interdicción sin mediar nuevos hechos posteriores a la sentencia de rechazo del pedido en el juicio anterior. aplicable a los sordomudos. 153. constatado ello. se impone distinguir el caso en que la sordomudez es consecuencia de lesiones o enfermedades mentales que afectan el discernimiento. . art. no intelectivo. que no puedan oír ni hablar como normalmente pueden hacerlo los seres humanos a determinada edad. desde que no concurre en este caso el presupuesto de hecho que la fundamenta. inc. 154 que precepetua: “Para que tenga lugar la representación de los sordomudos. debe observarse lo que queda dispuesto respecto de los dementes”. no obstaría para la interdicción de un sordomudo que tuviera aptitud para dibujar letras y hasta palabras. Del análisis del texto resulta que la pericia deberá determinar. según resulta del citado art. Según resulta del transcripto art. en primer lugar. Dicha declaración judicial de incapacidad debe ser declarada por el juez competente. 54 inc. y de que el sordomudo no pueda darse a entender por escrito. establece: “el examen de facultativos verificara si pueden darse a entender por escrito. pues ello no significaría que pudiera comprender el significado de lo que escribía y expresar con ello su pensamiento. A propósito de esta última circunstancia. cabe destacar que.  Que no se haya rechazado una demanda anterior de interdicción fundada en los mismos hechos. por ser impúberes (art. 164.2 Código Civil. deben tomarse en el sentido de que carecen de la aptitud intelectiva de expresar su intimo querer. Todo ello porque el mero hecho de que una persona humana escriba. La Curatela. 154: “Para que tenga lugar la representación de los sordomudos. 154 y concordantes. a raíz de la imposibilidad que tienen de expresarse y comunicar su voluntad. Conforme al art. nuestro código exige la concurrencia de los siguientes requisitos:  Que se trate realmente de sordomudo. se halla en la circunstancia de que no existe razón útil ni practica alguna para una interdicción. es decir escribir como simple acto material. 5 del art. y cualquiera que sea la etiología de la deficiencia. Si tal expresión no fuere 89 . debe ser la posibilidad de una idónea expresión de voluntad por escrito. es indispensable según los art. Remision. debe procederse como respecto a los dementes.  Que no sepa o no pueda darse a entender por escrito. de aquel otro en que solo afecta el sistema comunicativo de una voluntad inteligente. al igual que en los casos de los dementes. En consecuencia de acuerdo con este criterio. ya sea física. debe procederse como con respecto a los dementes”. tiene incapacidad de hecho absoluta. Código Civil. 154 del Código Civil. están sometidos al mismo régimen jurídico que los dementes. Procedimiento Judicial. El art.Prueba. a petición de parte legitima y previa verificación en juicio de la sordomudez. que debe ser del domicilio del denunciado. Es esta una exigencia del art. 144. la moderna doctrina civilista. La prohibición legal del art. 156 advierte que: “Las personas que pueden solicitar la declaración judicial de la incapacidad de los dementes pueden pedir la de la declaración de los sordomudos”. y después de la declaración oficial. para que se los tenga por incapaces de hecho absolutos. Para que la aptitud de escribir sea un obstáculo para la declaración de incapacidad de hecho de los sordomudos. es decir su voluntad. Es decir. únicamente podrá iniciarse un nuevo juicio tendiente a la interdicción. la existencia misma de la sordomudez y. 4. y en tal caso se seguirá él tramite de incapacidad por demencia”. en modo alguno significa que sepa o pueda darse a entender por escrito. personas de existencia visible propiamente dichas.  Que haya cumplido 14 años de edad. Aunque es obvio. síquica o mental. Aunque los textos del art. y que podrá emitirla únicamente a petición de parte. sí sé expusien hechos ocurridos con posterioridad a la anterior sentencia de rechazo. Si no pudieren expresar su voluntad de ese modo. según resulta del art. 145 relativa a los dementes. 127). los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. 157 del Código Civil preceptua: “La declaración judicial no tendrá lugar sino cuando se trate de sordomudos que hayan cumplidos 14 años”. Siendo así. habida cuenta que los menores de edad. que es similar al art. En este sentido el art.  Que se declare judicialmente la incapacidad por juez competente. 54. y se los someta a curatela.Derecho Civil 1 Para la interdicción de los sordomudos que le coloca en la categoría de incapaces de hecho absolutos. los médicos examinarán también si padecen enfermedades mentales que les impida dirigir su persona o administrar sus bienes. El art. El fundamento de esta disposición legal. pese a lo cual no procede la acción popular prevista en el inc. 140. Régimen Legal. es decir que debe tener el mismo tramite que el de insania. si el afectado puede o no darse a entender por escrito. comprendiendo el significado de lo que ha manifestado. es decir a través de ese medio puede expresar su voluntad. la sentencia de interdicción del juez competente. como lo entendieron algunos tribunales de justicia del país. 155 luego de la reforma introducida por la ley 17.711. no de oficio y previa verificación en juicio de que el sordomudo no sabe o no puede darse a entender por escrito.

d) Actos ilicitos El sordomudo judicialmente interdicto es incapaz. reformado por ley 23515). por no ser practicamente posible la falta de notoriedad de la afección. si el sordomudo interdicto o no.. 9. La sordomudez cuando el contrayente afectado no sabe manifestar su voluntad en forma inequivoca por escrito o de otra manera”. a) Actos Juridicos. En esta hipotesis sostiene el autor citado sería válido el testamento del sordomudo interdicto. lo que se tiene dispuesto respecto de los dementes (art.515 se refiere a los llamados impedimentos dirimentes y expresa: “Son impedimentos para contraer matrimonio. párrafo segundo. b) Testamento. el mismo resulta entonces ser responsable x sus actos ilícitos. desaparece toda posibilidad de discusión sobre el asunto.   Declararlo incapaz de hecho absoluto por sordomudez. 472. todo testamento de sordomudo interdicto sería nulo (Orgaz) Por su lado Borda considera que pueda mediar intervalo lúcido en dos situaciones: cuando ha recuperado la salud y luego vuelve a perderla por la misma u otra razón. sabe dar a conocer su voluntad por cualquier medio aquel es válido. 54 inc. con exclusión d los personalísimos.C. El art.711. 152 bis. La nulidad es relativa y podrá ser demandada en los terminos del art. Alguna parte de la doctrina nacional considera que el sordomudo no puede gozar de intervalo lúcido. los actos celebrados con posterioridad a la declaración son nulos. a menos que se invoquen nuevos hechos. 4. posteriores a la sentencia. la pericia deberá indagar si el denunciado como sordomudo padece alguna enfermedad mental que le reste la aptitud de gobernar su conducta.). en cuyo caso se seguirá él trámite del juicio por demencia. pero no carece de discernimiento. de donde. 239 CC. Si de la pericia practicada podrá resultar que aun cuando el sordomudo pudiera expresar su voluntad por escrito.La sentencia judicial. si la persona no sabe o no puede manifestar su voluntad.Derecho Civil 1 posible. 166 del Código Civil. con el dictado d la sentencia q lo declara. el sordomudo no sabía darse a entender x escrito. 2 del C. A raíz de la incapacidad absoluta que lo afecta. Conforme al art 473. Por el contrario. en el que promueve para la declaración de incapacidad de un sordomudo. que demuestren la concurrencia de los presupuestos legales para la interdicción. Situación Jurídica Del Sordomudo Interdicto a) Principio General. según texto reformado por la ley 23. Al igual que en el juicio de insania. . c) Acto jurídico: en principio son válidos sin perjuicio d ser susceptibles d anulación si se probare q al tiempo del otorgamiento. 3617 dispone: “No pueden testar los sordomudos que no sepan leer ni escribir”. 220 inc. Situación jurídica del Sordomudo No Interdicto a) principios generales: la incapacidad q con carácter eventual prevé la norma (art 54 inc 4) recién se concreta para el caso particular d q se trate. debiendo observarse en consecuencia. 2 del art. debe pronunciar sentencia y puede hacerlo en dos sentidos:   Desestimando el pedido de interdicción. c) Matrimonio El art. por lo que es responsable por los actos ilicitos que lo tenga como agente. Esta norma ha sido criticada y con razón. el sordomudo es un incapaz de hecho absoluto. Respecto de los anteriores a la sentencia son de aplicación la solución prevista por el art. D donde con anterioridad a ese pronunciamiento el sordomudo es un sujeto capaz y sus actos son en principio válidos. previo examen y valoración de todos los elementos de convicción. Curatela El curador es nombrado en el momento en q la sentencia verifica la ineptitud del sujeto. 172. razón x la q conservando el sordomudo el atributo d la voluntad. en cuyo caso el juez debería resolver la inhabilitación del sordomudo.. aquella sanción 90 . atento a lo prescripto por el art. Declarada la interdicción y designado curador definitivo. que es presupuesto para el matrimonio (art. Una vez que el fallo pasa en autoridad de cosa juzgada. y cuando habiendo recuperado el goce de sus facultades aun no ha sido rehabilitado. 154). el juez. En estos supuestos el matrimonio siempre es anulable pero este se reputa válido mientrás no sea anulado (art. aun cuando de nulidad relativa. no siendolo el agregado que le hiciera la ley 17. 473 en su primera parte. El curador del sordomudo extiende su representación a todos los actos d la vida civil. por lo que la incapacidad para testar quedaría superada mientras el sujeto no fuera rehabilitado. Con la sentencia el sordomudo deviene incapaz en los términos del art. b) Responsabilidad x actos ilícitos: el discernimiento constituye el fundamento d la imputabilidad y esta la causa d la responsabilidad del sujeto agente del acto. acusara limitaciones que permitieran encuadrar su situación en el supuesto previsto por el inc.C. el acto no tendrá eficacia por faltar el consentimiento pleno y libre de los contrayentes. del C.

se debe situar la cuestión al campo de las enfermedades o 91 . la hipótesis abarca a los ancianos seniles y a los débiles o atrasados mentales. así como q estos vicios tiene incidencia en la vida de relación del individuo. Ghirardi señalan que. permitiendo la inhabilitación de individuos que. siempre que la afección no sea de tal entidad que constituya lisa y llanamente locura. A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio…”.Los Disminuidos En Sus Facultades. según lo establece expresamente el art. sin privar plenamente del raciocinio. Análisis del art. En efecto. Cabe destacar que el juicio de rehabilitación ha de practicarse un examen medico pericial a fin de determinar si la educación o curación del sordomudo le permite o no darse a entender por escrito. ya que el codificador efectuó una categórica distinción entre personas capaces e incapaces. x aplicación de los principios grales q gobiernan la materia d las nulidades. el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. Estados Intermedios o Fronterizos El CC. A quienes por embriaguez habitual o uso de estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio. Enumeración del art.711 que al incorporar el régimen de la inhabilitación pone fin a la situación quien padecía una disminución en sus facultades. debido a trastornos q las aquejan. imposibilitan para actuar normalmente en la vida de relación. Supuestos Legales. sin incluir a aquéllas personas q. 152 bis.Ebriedad y Toxicomanía: en estos casos la inhabilitación de las personas se halla supeditada a q el alcoholismo habitual o el uso de estupefacientes. en la noción de semialineación o disminución de sus facultades. postura que recién se modifica por la ley 17. Sentido Estricto: Bustamente Alsina. son actos anulables d nulidad relativa. Concepto. La doctrina nacional al efectuar el examen del segundo inciso del art. y que se extiende al caso de los pródigos. 152 bis: “Podrá inhabilitarse judicialmente: 1ro. que por no llegar a encuadrar en el supuesto de demencia legislado en el Código carecía de un auxilio legal que era toda luces indispensables. 3ro. se encuentran en estados fronterizos q no ameritan la interdicción absoluta del enfermo mental. q estamos analizando requiere la prueba de habitualidad de consumo de alcohol o en el uso de estupefacientes. todas aquellas situaciones psíquicas que. 1. Los Inhabilitados. supuesto en el que el fin del instituto radica en el amparo del grupo familiar de aquellos. y quienes estiman que la norma debe interpretarse en un sentido menos estricto. pero q d manera indudable. requieren d la protección d la ley para evitar q los perjudique su situación d inferioridad.Derecho Civil 1 procederá en la medida en q al momento d la celebración del acto exista la causa d interdicción x sordomudez (no saber darse a entender x escrito) d) Carácter d la nulidad: cabe consignar q los actos celebrados x el sordomudo no interdicto. se hallaren en una situación de notoria inferioridad frente a los semejantes. 158 del Código Civil. está basado sobre la existencia exclusiva d individuos capaces e incapaces d hecho. En consecuencia el art. Por ello. físicas o de conducta en tanto éstas puedan llevar a otorgar al sujeto actos perjudiciales para su patrimonio o su persona. A los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el Artículo 141 de este Código. y por tanto el mero abuso de bebidas alcohólicas o d drogas no es suficiente para q pueda ser declarada la inhabilitación . se requiere el padecimiento tenga carácter permanente y que además. 152 bis Sujetos q pueden ser inhabilitados.Análisis de los dos primeros supuestos: a. Cesación d Incapacidad Para la rehabilitación de un sordomudo declarado incapaz absoluto en juicio debe procederse como en el caso análogo de los dementes declarados tales en juicio. sea una entidad tal que haga presumible que el ejercicio de plena capacidad cause al individuo un daño en su persona o en su patrimonio. b. debido a disminuciones físicas. La Inhabilitación Judicial. En el Código de Vélez no existía la inhabilitación judicial. Al igual que en los casos de ebriedad y toxicomanía. 2do. respecto al régimen d incapacidades. se encuentra dividida entre los que consideran que el supuesto legal hace referencia solo a los sujetos que sufren una disminución de sus facultades psíquicas. 1. La inhabilitación judicial es una institución que tiene por objeto la protección de personas que padecen determinadas deficiencias psíquicas.711 En este sentido quedan comprendidas. debido a la alusión concreta al concepto de demencia que efectúa el inciso en examen. exponiéndolo al otorgamiento de actos perjudiciales a su persona o a su patrimonio . produzcan en el individuo una situación d anormalidad. Esta protección legal llegó con la reforma 17. en los arts 54 y 55 se enumeran los incapaces d hecho.

92 . debido a su padecimiento.  La dilapidación. Sin perjuicio de ello es preciso señalar que en la mayoría de los casos. que ya se ha exteriorizado en parte importante del patrimonio. la exigencia legal es flexible permitiendo la apreciación judicial en cada caso: solución que se compadece con la idea de que los gastos deben ser desproporcionados con la situación fortuna del sujeto. pero en este aspecto. Se exige que el individuo haya dilapidado una parte importante de su patrimonio. revela por lo menos la ineptitud para el manejo de sus bienes.711. los que son supuestos de disminución de sus facultades en sentido amplio. la doctrina ha hecho hincapié en que la administración tiene importancia en tanto da cuenta de una tendencia a la dilapidación. y nadie podrá pretender su inhabilitación por esta causal. Consideran estos autores que el fin de la ley radica en la protección a todo sujeto disminuido. que hacía hincapié en la circunstancia de que. asimiladados al loco furioso. la ley exige los siguientes requisitos:  La prodigabilidad en los actos de administración y disposición. Nuestra doctrina para exigir la irracionalidad del manejo del patrimonio. que si bien no llega al extremo de la demencia. Cabe señalar que Rivera comparte el criterio según el cual la prodigabilidad no puede apreciarse exclusivamente a través de actos de administración o meramente de conservación. aunque fuera importante no autoriza a la inhabilitación. Holanda). nuestro régimen actual). La concepción objetiva sostenida por la doctrina argentina. México. vanos. hubiera querido darle a la cuestión un sentido menos restrictivo. Ecuador. todos aquellos que no tengan una finalidad justificada o sensata. ascendiente o descendiente. pero lo hace como demostración de incapacidad o disminución mental del sujeto. La dilapidación en si debe provenir de gastos injustificados. En Roma y Francia antigua. Como se advierte. lo que comprende a los ruinosos. o los que tienen una edad muy avanzada aun cuando no padecieran propiamente de senilidad. y solo realiza malos negocios o tiene voluntad muy liberal. La pérdida accidental de una parte del patrimonio. sino en cuanto integrante de una familia.  Las que someten a interdicción (Suiza.Pródigos. En suma. podrían ser declarados inhabilitados quienes padecieran de ceguera.Derecho Civil 1 disminuciones psíquicas. etc. Vélez Sarfield no admitió la prodigabilidad. merced a la cual si bien los pródigos no son incapaces. pues. que es muy difícil destacar al pródigo del que no lo es. otorgar actos jurídicos perjudiciales.)  Las que disponen la inhabilitación (Francia. para configurar la prodigabilidad debía estar presente un elemento subjetivo consistente en la irracionalidad de los gastos. Uruguay. el juez podría disponerla para ponderar debidamente la personalidad del sujeto cuya inhabilitación se solicita. soltera. Para que puede decretarse la inhabilitación del pródigo. si bien no es absolutamente indispensable la prueba pericial medica. sin padres ni hijos. no hubiera conferido tratamiento especial a los casos de ebriedad y toxicomanía. a fin de evitar avances sobre la libre negociación de las personas. irracionales. c. podría pensarse que la dilapidación solo puede estar vinculada a los actos de disposición. que pueda. Ello tiene importancia cuando se trata de la prueba de la prodigabilidad. adoptando una posición intermedia. A primera vista. se contrapone a la idea francesa.  El hábito. Consideró que no había alteración mental en las facultades intelectuales. El prodigo conforme al concepto clásico expuesto por Planiol. y se los sometía a su interdicción. 2. sordera total. La ley 17711 se apartó de la solución del Código Civil. Colombia. Chile. más que ser irracionales los gastos excesivos deben ser injustificados. El tratamiento que de la prodigabilidad ha hecho la ley 17. que el individuo haya dilapidado una parte importante de su patrimonio. En la actualidad encontramos tres sistemas en las legislaciones:  Las que establecen una capacidad no restringida (Freitas. Bolivia. es aquel individuo que “por desorden del espíritu o de las costumbre disipa su fortuna en gastos sin sentido”.. De donde una persona mayor de edad. a fin de evitar que se otorguen por si solo actos que puedan perjudicar a su familia. insensatos. parálisis total. se consideraba a los dilapidadores incapaces. y sobre esta base encuadra a la prodigabilidad como una suerte de disminución de facultades. De este modo. Sentido Amplio: Borda y Rivera en cambio sostienen la interpretación amplia. sino solo como evidencia de que los gastos excesivos no son justificados. puede hacer de su patrimonio lo que se le ocurra. La inhabilitación del prodigo no persigue la protección del sujeto como individuo. Es muy antigua la preocupación por poner freno al despilfarro incontrolado de bienes. y que el legislador. etc. sea en sus facultades síquicas como físicas. Brasil. se los somete a inhabilitación judicial y a la asistencia de un curador. basada en que se trata de un problema patrimonial que exige un examen estrictamente objetivo de la conducta del presunto prodigo. siguió el criterio sentado por la mayoría de la doctrina nacional. dándole a esta causal de inhabilitación carácter autónomo y requiriendo para que se configure. por ello la ley restringe la legitimación para pedir la inhabilitación del prodigo al cónyuge. la dilapidación de un patrimonio obedece a una deficiencia en el individuo. La norma exige que existan negocios jurídicos de administración y disposición que constituyan dilapidaciones o despilfarros innecesarios o injustificados.

142 del C. Actos Patrimoniales. Los inhabilitados son personas capaces de hecho. Las partes en el juicio de inhabilitación serán el denunciante.C.. no actúa en su nombre sino q lo asiste integrándose con el asentimiento o conformidad del curador la manifestación d voluntad del propio inhabilitado. Designación del Curador. El inc. a saber: Solicitud de Parte: Las personas que pueden pedir la inhabilitación serán las enumeradas en el art. 143. se aplicarán. La existencia de ciertos parientes: cónyuge. En aquellas que no las tienen. efectuar la denuncia pertinente. Finalmente recordemos que puede llegarse a la declaración de inhabilitación en los procesos de insania en los cuales la demencia no llegue a configurarse. 152 bis. mientras conserve su vocación alimentaría (arts. Por ejemplo. Las directivas del Código de fondo se aplicarán.515) o hereditaria (arts. Nuestra legislación erige a la familia como destinataria de su protección. se efectúa a lo prescripto por los arts. debe existir el riesgo de que la familia quede en el desamparo Procedimiento Tratándose de una materia procesal. 147 del C.C.C. La naturaleza objetiva de los presupuestos de la inhabilitación por prodigabilidad. 207. La remisión en términos generales. Derecho Civil 1 93 . Dictamen Pericial. El sentido común nos impide imaginar a un prodigo furioso que generosamente. 142. La preceptiva legal relativa a la prueba de los peritos y al valor del dictamen médico (art. De ello deriva que no es posible inhabilitar al sujeto si faltan las personas que la ley expresamente menciona. de los contratos realizados. haciendo o no lugar al pedido de inhabilitación: la sentencia se inscribirá en el Registro Público del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Concluido el proceso. El reconocimiento de esta potestad según Borda corresponde si existe en el conyuge aun separado o divorciado. Ello se logrará. el juez dictará sentencia. por medio de instrumentos y documentos que demuestren los actos de prodigabilidad y la disminución patrimonial sufrida. quien expresa su asentimiento para al realización de c/ acto. etc. 208 y 209 C. según ley 23. incomode a sus vecinos. 148 C. 152 bis. se integra con el curador. por medio de estados patrimoniales. el curador ad littem.C. las disposiciones relativas al juicio de insania. ascendientes o descendientes. son aplicables. La capacidad de disponer es una subespecie de la capacidad de hecho. que tienen limitada facultad de disponer. sin embargo ser realizado aun por el conyuge separado o divorciado vincularmente. las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia y rehabilitación”.515). un interes legitimo en la conservación del patrimonio. el asesor de menores y el posible inhabilitado. el procedimiento de inhabilitación queda sometido a las reglas que dicten las provincias. de pericias contables. Su presentación será necesaria en los supuestos de alcoholismo y drogadicción. Concepto La tutela de los inhabilitados se lleva a acabo por via de asistencia.. dilapidando sus bienes. Varios códigos procesales han establecidos normas especificas. El curador q se designe no representa al inhabilitado. según ley 23. En materia de prodigabilidad alguna parte de la doctrina estima conveniente que se acredite la seriedad de la denuncia con la documentación adecuada.C. Por otra parte. básicamente. En la asistencia el inhabilitado ejerce personalmente sus dchos. 144 del C. en lo pertinente. Certificado Médico. porque entra en la noción general de aptitud para enajenar. el ordenamiento jurídico considera inepto para dar vida a negocios de tanta gravedad como son los actos de enajenación o sea de disminución del propio patrimonio. prima facie. 152 bis establece que “. exigen que las pruebas acrediten la seriedad de la denuncia y la existencia de los aspectos objetivos reclamados por la ley. La designación del curador ad litten (art. Por consiguiente idéntica preceptiva se aplicará para el pedido de inhabilitación en los casos previstos por los incisos 1 y 2 del art. 144 y 150 del C. pero la voluntad jurídica relevante para el otorgamiento d un acto jurídico.) y del curador a los bienes o ad bona (art. 1 y 2 del art. en la medida que resulten compatibles. La Situacion Jurídica Del Inhabilitado. la verosimilitud del pedido.) se aplica igualmente a los incs. La doctrina no es pacifica respecto de la necesidad de designar un curador ad littem en los supuestos de prodigabilidad. En este sentido se define la incapacidad de disponer como el estado psíquico de aquel que. con ligeras variantes. en atención a que tienen capacidad para actuar en juicio.C.. como consecuencia de la posibilidad de discernir la conveniencia económica o no del acto que realiza.C. El asistente. y en el caso de inhabilitación por disminución de sus facultades. Dificilmente puede aplicarse el último inciso del art. la q es efectuada por el curador. El pedido de inhabilitación por prodigabilidad podrá. 3574 y 3575 C. El art. Se acredita así. Principio General. 144 a los supuestos de prodigabilidad. por razones de menor edad o por su estado de enfermedad mental.) se realizará en los mismos términos y circunstancias previstas para los casos de incapacidad por demencia. 1 de este precepto permite solamente a los cónyuges no separados o divorciados vincularmente.

trabajar. nos remite al examen de dos opiniones sobre la cuestión. estimándose que el curador debe ser un tercero en atención a las tensiones familiares que la situación puede originar (Borda) 94 . puede imponer al inhabilitado la prohibición de realizar ciertos actos. No se halla expresamente previsto en el Código Civil quienes pueden ser designados curadores del inhabilitado. Así. reconocer hijos. sino de contenido puramente patrimonial. razón por la cual y conforme a la remisión a las reglas de la declaración de demencia prevista en el art. El curador se limita a prestar su conformidad respecto de aquellos actos que el inhabilitado no puede realizar por sí solo.(Rivera) El Curador. los que por lo tanto no podrán ser validamente otorgados sin la conformidad del curador que cumple las funciones de asistente. ellos pueden ser modificados por el juez conforme a las circunstancias de hecho. ejercer la patria potestad. Puede celebrar válidamente los actos del derecho de familia testar. 152 bis. aceptar herencias con beneficio de inventario y legados. El inhabilitado queda impedido de realizar válidamente por si los siguientes actos: Disponer de bienes por actos entre vivos. se le veda disponer de sus bienes por actos entre vivos (art. . circunstancias que influye sobre su discernimiento. conserva su capacidad para todos los actos de la vida civil que no sean exceptuados. adoptar hijos (adopción plena o simple). que en particular pueden serle vedados en la sentencia de inhabilitación. sin la conformidad del curador. que de una critica interpretación del Código. ya se trate de actos prohibidos o realizados sin la asistencia del curador. 152 bis. Si bien goza de capacidad civil. Realizar actos de administración. por tanto esta ubicado en una condición básica de capacidad como todas las personas. . 309. a) La calificada como la estricta.Actos Permitidos.El inhabilitado puede estar en juicio. pues dicho acto. Actos Del Derecho De Familia. Así lo ha resuelto la jurisprudencia al disponer que el eventual inhabilitado puede estar en juicio. Es así que podrán por si solos contraer matrimonio. quien. utilizada en los arts. Código Civil). La novedad consiste en que para proteger al propio sujeto y aun su familia de la falta de control de la actividad. a los actos de administración que el juez identifique en la sentencia. A diferencia de lo que ocurre en materia de incapaces. pero aun respecto de estos actos. se ha dicho que dada la flexibilidad y fin tuitivo que caracterizan al instituto respecto de los actos que pueden realizar los inhabilitados. La cuestión vinculada a si el inhabilitado posee aptitud para testar. Los actos realizados por el inhabilitado con posterioridad a la sentencia. parte de la base de que las expresiones “perfecta razón” y “completa razón”. pues no es incapaz.Actos Prohibidos. de donde esta tesis concluye que un enfermo mental o un disminuido en sus facultades mentales carece de aptitud para testar. aun cuando los actos de que se trate produzcan consecuencias patrimoniales. indican que para poder realizar un testamento válido es menester gozar de un estado completamente normal y sano y una “inteligencia más clara y una voluntad más firme que para vincularse en un contrato. Disposiciones De Ultima Voluntad. El juez al dictar sentencia y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso. resultan de aplicación en lo pertinente las normas de los artículos 476 a 480. Claro es que aquí no se trata del ejercicio de derechos extrapatrimoniales nacidos del estado de familia. que no podrán sin asistencia del curador efectuar la partición privada de la sociedad conyugal. el curador del inhabilitado no lo reemplaza en la realización de los actos que lo "asiste". mientras que por sí solo puede otorgar actos de administración. son nulos de nulidad relativa. De todos modos. Los inhabilitados conservan plena capacidad para ejercer por si mismos todos los derechos nacidos de las relaciones de familia. el inhabilitado conserva siempre la capacidad residual en el ámbito patrimonial y nada es afectada su capacidad en el ámbito extrapatrimonial. reformado por ley 23. etc. y. al alterar la estructura del patrimonio implica disposición. Puede realizar todos los actos patrimoniales de administración que no le hayan sido vedados en la sentencia. Esa limitación a la capacidad de disponer se extiende. Es que a veces la administración de ciertos bienes es muy compleja y por la magnitud puede poner en peligro la estabilidad del patrimonio del inhabilitado. El presupuesto que se exige para la procedencia de la nueva determinación dependerá de la aptitud del sujeto y el grado de complejidad de la administración que deba efectuar. hacen que el sujeto quede sometido a un régimen de asistencia para los actos de disposición de los bienes por actos entre vivos. La doctrina en cambio no es pacifica en cuanto a la aplicación de dichas disposiciones para el supuesto de los pródigos. 3615 y 3616. por previsión expresa del art. Parte de la doctrina considera en cambio. se advierte que la unica exigencia requerida para efectuar testamentos válidos es el “sano juicio” necesario para cualquier tipo de acto o negocio jurídico.264). 152 bis.Derecho Civil 1 Situación jurídica del inhabilitado. salvo los que límite la sentencia. los realiza es el propio inhabilitado aunque necesita la conformidad del curador. el inhabilitado queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad hasta su rehabilitación (art. 1y 2 del art. Pero si la inhabilitación se decreta por causales del inc. 152 bis. b) La teoría amplia expresa en cambio.

La Responsabilidad Civil Los inhabilitados se rigen por el principio de la capacidad y de que poseen discernimiento. de tal modo que los actos de esa naturaleza efectuados antes de la declaración de inhabilitación. no podrán ser impugnados. 150 del C. es decir que la persona obró privada de su razón (art. Por ello para eximir de responsabilidad a un toxicomano o un alcoholico por la comisón de un acto ilicito. Nulidad De Los Actos Sin Intervención Del Curador. antes de ser declarada tal. Negativa Del Curador. 954). cuando hayan desaparecido todos los herederos forzosos del prodigo. toda vez que el inhabilitado siempre interviene personalmente en el acto. la doctrina considera que para poder evaluar su conducta a fin de proceder a su rehabilitación el juez deberá basarse en un examen psicologico del individuo. a lo establecido en el art. el inhabilitado tiene una acción judicial para suplir su asentimiento. Las funciones del curador son de asistencia pero no de representación. La rehabilitación podrá ser solicitada por el propio inhabilitado. podrían ser impugnadas por vía de lesión (art. como asi tambien investigando la conducta del prodigo al llevar a cabo actos de administración. en los casos en que fuere necesario o solicitando la anulación de los celebrados sin su conformidad. Pese a lo cual el asistente tiene amplias facultades como las de vigilar los negocios realizados por el inhabilitado autorizándolos. debemos afirmar. este acto será nulo de nulidad relativa. Si el inhabilitado realizara alguno de los actos jurídicos prohibidos sin la venia de su asistente. Solo cesará la inhabilitación cuando. en los casos de ebriedad. Sin perjuicio de ello cabe acotar que parte importante de la doctrina nacional sostiene que los actos patrimoniales llevados a cabo por una persona que pudiera quedar comprendida en los supuestos de inhabilitación. y por ende confirmable. deberá acreditarse la involuntariedad del acto. En cambio respecto de los prodigos. La Cesacion De La Inhabilitacion. 152 bis. La rehabilitación de los inhabilitados conforme.Derecho Civil 1 Facultades Del Curador. Procederá asimismo el levantamiento de la inhabilitación por prodigabilidad. 95 . el curador y el Ministerio Pupilar. 921) En cuanto a la responsabilidad indirecta. El pedido de rehabilitación se sustanciará con arreglo a las mismas formas seguidas para declarar la inhabilitación. la que debe tramitar por vía expeditiva y con intervención del ministerio pupilar. Por ello. exclusivos beneficiarios de la protección legal.C. de las pruebas obrantes en el proceso. En caso de que el curador negara arbitrariamente su conformidad con un determinado acto. Cabe señalar por último que antes de la inhabilitación no existe restricción legal al derecho de disponer. surja el restablecimiento del individuo de modo que puede dirigir su persona y administrar y disponer de sus bienes. el curador asistente. se encuentra subordinada a las disposiciones del Código referentes a la cesación de la incapacidad por demencia.. se limita su responsabilidad solo al ambito donde este ejerce sus facultades. toxicomanía y semialienados resulta estrictamente aplicable el art.

se prueba como el nacimiento en iguales casos”. la esclavitud o muerte civil por ingreso a comunidades religiosas o condena perpetua. cuando se refiere a la muerte. algunas de ellas como la muerte. la persona no pierde su calidad de tal. o por condena perpetua. Con la consagración de los derechos personalísimos. que pueden equiparase a los efectos de la muerte. por más intrascendente que sean. en las formas q prescriban tales legislaciones. la califica de natural. incorporados a nuestra Constitución Nacional en el inciso 22 del art. otras en cambio. Pero actualmente solo subsiste la muerte q pone termino a la vida del hombre. alterando definitivamente las relaciones constituidas en la cabeza del difunto: algunas d estas relaciones se extinguen con al persona q le servia de soporte. *prueba d la muerte ocurrida en un país extranjero: en principio debe recurrirse a los elementos establecidos por el país en q se produzca. Una situación que quedaba equiparada a una suerte de muerte civil fue la de la apátrida. porque causaba la muerte civil. respecto de los cuales no hubiese sido posible hacer asientos. Pero para q el fallecimiento quede acreditado debe ser indudable la identificación del cuerpo. Por lo tanto se usan los mismos medios q para la prueba del nacimiento. q son: *certificados auténticos extraídos de los asientos de los registros públicos. se produce la desaparición o pérdida del patrimonio de la persona. Pero esta circunstancia no puede significar el fin de la existencia de la persona para el derecho. por sucesión investidos del carácter de propietario. la muerte natural estaría connotando la muerte física y confrontando la circunstancia de la vida monástica. 104: “la muerte de las personas. según este autor el calificativo “natural” se opone aquí a la llamada “muerte civil”. son vestigio de una concepción deshumanizada. 75. por lo que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. *prueba de la muerte ocurrida en alta mar: por copias autenticas de los actos q deben hacer los escribanos de los buques de guerra. sino queremos degradar la significación del hombre en el derecho. que en aquellos tiempos se asimilaba a la muerte. que en el voto de pobreza. el hombre transcurre en una existencia que comienza con el nacimiento (en nuestro derecho con la concepción) y termina con la muerte. Esto en la actualidad está superado. Posiblemente se ha asimilado. Acreedor o deudor q correspondía al causante. El Código Civil en su art. 103. pero en caso de q sea un ciudadano argentino. Pero en el pensamiento del codificador (apoyándonos en la nota al mencionado artículo). y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La muerte Prueba de la muerte de las personas  Caso general: tal como lo establece el CC en el art. 105 del CC:”la de los militares muertos en combate. en alta mar o en país extranjero. la muerte civil producida por la esclavitud. el capitán o maestro de mercantes. a los herederos del fallecido q resultan. 96 . que es la del Estado en donde nació.Derecho BOLILLA VIII Civil 1 fin de la existencia de las personas naturales en las legislaciones antiguas eran varias las causas de la extinción jurídica de las personas visibles. en que ese hecho queda equiparado a la circunstancia de poner fin a la existencia de las persona y afecta consiguientemente las relaciones jurídicas q ella tenía constituidas. Para Llambías lo de natural no se opone a la muerte violenta. por lo q conste en el Ministerio de Guerra” se trata de una prueba de emergencia condicionada a la demostración de la peculiaridad de la situación q ha impedido hacer denuncia de fallecimiento por vías ordinarias. y en última instancia. del fin de la existencia de la persona física. y constituye en la actualidad rarezas históricas que ni siquiera pueden ser mencionadas como antecedentes. ocurrida dentro de la Republica. no se puede sostener bajo ningún concepto que existan situaciones por las que atraviesa el individuo. es la propia persona física la que perdura mientras tenga vida y por lo tanto existencia. pues toda duda se resuelve con la eliminación de este régimen y hace lugar a la presunción de fallecimiento una ves transcurridos los plazos legales. La muerte del ser humano es un concepto jurídico de gran trascendencia por las consecuencias de ese orden a que da lugar. por cuanto éste acompaña a la persona en todas sus actividades. puede hacerse por certificados de los registros consulares. si no tiene derecho a otra. igual que la producida por la profesión religiosa. Esto constituye el hecho también biológico. y por lo tanto la desaparición de los derechos de las personas en las relaciones civiles. que sin embargo ahora está totalmente superada con la Convención Americana de los Derechos del Hombre.  Prueba de defunción en combate de los militares: se rige por el art. La muerte como hecho biológico y como hecho jurídico Como todo ser biológico. relativos a los bienes. porque por más votos religiosos que se presten. son los derechos u obligaciones inherentes a la persona. y por lo tanto la imposibilidad de intervenir en los actos jurídicos. Desde ya. independiente de cualquier accidente o situación.

que hace referencia a la cesación definitiva de la vida biológica del ser humano. hospitales o lazaretos. fortalezas. en accidentes etc. 105. 23. siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta.394. y la de los empleados en servicio del ejercito. fue empleada por nuestro codificador como lo hicieron los redactores del Cód. que al realizarse. cuarteles. la llamada “muerte civil”. para acreditar ese hecho y que los herederos obtengan la herencia. además es evidente su estrecha vinculación con el art. no serían supuestos de aplicación de la dispensa. el hundimiento de un barco en el océano o la caída de un avión en alguna zona despoblada. Civil francés en el art. para que la muerte natural de la persona humana produzca los efectos jurídicos de la extinción de la personalidad de ella y otros que señalaremos más adelante. El muerto civilmente era reputado fallecido para todos los efectos civiles: de ahí q se abriera la sucesión de sus bienes y se los adjudicara a herederos legítimos o testamentarios. Al no poder obtenerse la partida de defunción se carece del instrumento público que pruebe la muerte de la persona. Si tales autoridades omiten esta obligación.Derecho Civil 1  Prueba d defunción en conventos. canales fueguinos. Este barco se hundió en pleno invierno en aguas del sur. es decir. admitía como causa de extinción de la personalidad jurídica de los seres humanos. zona en la cual la sumersión importa la muerte cierta por la baja temperatura del agua. d ahí tbn q se tuviera disuelto el matrimonio civil y se autorice al otro conyugue 97 . La expresión muerte natural. además de la muerte efectiva. Sí lo son. fortalezas. deben considerarse también encuadradas en la categoría de "naturales" según la expresión del artículo. la prueba de la muerte se presenta como un escollo. En principio y en situaciones normales. la prueba legal de fallecimiento en paridad con la prueba de partidas del registro civil. 107 es principal y no supletoria. que impone gastos y esperas hasta obtener la declaración judicial de muerte presunta. fue el conocido caso del "rastreador Fournier" resuelto por el tribunal de La Plata (año 1952). El ejemplo que dió lugar a la reforma. o la caída desde un barco en lugar infestado de tiburones. No son suficientes ni la verosimilitud ni la probabilidad de la muerte. No se aplica al tiempo de paz. haber quedado sepultados en una mina imposible de remover. por lo demás pasa por la autoridades de los establecimientos públicos o privados donde ocurriere el fallecimiento. de las denominadas personas de existencia visible. la obligación legal de hacer la respectiva denuncia. En cambio. Es difícil q en estos casos no se haga la denuncia de fallecimiento ante el Registro civil. lo cual obliga a iniciar el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento. sin necesidad de hacer de los asientos q puedan llevarse en aquellos establecimientos. para contraponerla a la muerte civil y no para excluir las muertes provocadas o las que se producen por medios violentos (suicidios. por certificados de los respectivos registros de los hospitales o ambulancias”. De ahí que. Civil preceptúa: "Termina la existencia de las personas [alude a las de existencia visible] por la muerte natural de ellas". por ejemplo. pude acudirse a prueba supletoria. el incendio que ha carbonizado completamente los cadáveres. en su art. En este sentido el art. el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro. sino la prueba efectiva de ella que antes de la sanción de la ley 14. 33 agregó el siguiente texto al artículo 108 del Código Civil: "En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado. el cual es engorroso y largo. prisiones. 107 del CC: “de los militares dentro de la republica o en campaña. produce el efecto de extinguir la personalidad jurídica de los seres humanos. sin perjuicio de las pruebas generales”. comprobada o declarada en virtud de una presunción legal de fallecimiento.  Prueba de defunción de militares dentro de la republica: según el art. prisiones. no fuere posible identificarlo. hospitales o lazaretos: según al art. Muerte civil La antigua legislación española q estaba en vigor al tiempo de sancionarse el CC. 103 del Cód. homicidios.394 requería la presencia del cadáver o que los testigos lo hubieran visto e identificado. Cuando no fuere posible hallar el cadáver. por lo q conste de los respectivos asientos. 106 del CC: “de los fallecidos en conventos. la mera desaparición en circunstancias en las que caben dudas de la supervivencia. o encontrándose éste. Muerte natural La muerte natural o biológica. debe ser ella probada por quien la invoca. cuarteles. constituye en nuestro régimen civil el único supuesto. q alcanzaba a titulo de pena a los condenados a deportación o a cadena perpetua. Es de observar q la prueba supletoria de muerte reglada en el art.). no puede hacerse la inscripción. y tbn a los religiosos profesos por la incidencia del voto religioso en la vida civil. por lo cual la ley 14. que. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación cadáver" Se trata de casos en que es imposible que la persona pueda sobrevivir al acontecimiento en donde desapareció. por consiguiente. durante el cual la muerte d los militares queda sujeta al régimen general. En algunos casos esa complicación no se justifica.

En cuanto a la supresión de la muerte civil como condena adicional el codificador la estableció sin señalar en la referida nota los fundamentos.541. Con relación a los religiosos profesos. parte 2ª. Banco de Tejidos creados sobre la base del Banco Nacional de Córneas. Concepto de muerte según la ley del transplante de órganos  Antecedentes legislativos Los trasplantes de órganos fueron regulados en nuestro país por la ley 21. o cuando la persona ausente hubiese estado o podido estar en lugares donde se produjeron sucesos que. daba lugar a graves inconvenientes cuando se admitía la dispensa de los mismos. y por consiguiente carentes de personalidad jurídica. del Cód. ni por profesión en las comunidades religiosas" .  Ley 21. si bien importaba una suerte de estimulo para el mantenimiento de los votos.Derecho Civil 1 a realizar una nueva unión. La reglamentación podrá incorporar otras que considere necesarias de acuerdo con el avance científico”. 2: “Toda persona legalmente capacitada podrá disponer para una vez que haya fallecido. con las reformas de la ley 23. Por consiguiente. y dos proyectos del Ministerio de Bienestar Social (1975 y 1976 respectivamente). la ley argentina establece una presunción de muerte y señala un procedimiento tendiente a la declaración judicial del fallecimiento presunto del ausente o desaparecido. según el art. a falta de noticias sobre su existencia y paradero. la muerte civil queda totalmente proscripta de nuestro régimen jurídico. del 5/10/51. El art. Ausencia con presunción de fallecimiento Fuera de los casos de muerte real comprobada. debemos mencionar un anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia (1975). destacando la falta de efectividad del instituto en la práctica y los inconvenientes y trastornos que producía en las familias la vuelta a la vida civil de los religiosos que habían sido declarados muertos. del 13/2/51. Vélez Sársfield. “La muerte civil no tendrá en ningún caso. es decir. como sería la accesoria de muerte civil. dispensa de votos u otras causas recuperan la capacidad jurídica que le permitía requerir el registro de los bienes heredados por sus parientes o que éstos. Las principales disposiciones de las leyes mencionadas se refieren a: 1.464 La ley 21. evita el estancamiento e improductividad de los bienes. cuando por elevación al episcopado. y entre cadáveres humanos y seres humanos. Actualmente. 98 . pues tal instituto. que establecía en el art. que en el derecho antiguo era también considerada un supuesto de extinción de la personalidad jurídica. 16). Los primeros antecedentes al respecto en la legislación nacional son: el Banco Nacional de Córneas. 2 establece: “la ablación e implantación de órganos materiales anatómicos podrán ser realizadas cuando todos los otros medios y recursos disponibles no artificiales se hayan agotado o no sean suficiente como alternativa terapéutica para la recuperación de la salud del paciente. 18. como la esclavitud. aunque estuvieran vivos. Con relación a los condenados era sumamente cruel por agravar aun más la rigurosa condición aneja a la pena corporal. y reglamenta la realización de prácticas médico quirúrgicas que deben ser empleadas para el cumplimiento de esos fines. el derecho tiene en cuenta y resuelve las situaciones que se presentan cuando una persona de existencia visible se halla por largo tiempo ausente de su domicilio o residencia sin que de ella se tengan noticias. da los fundamentos de la supresión de la muerte civil con relación a los religiosos profesos. y resuelve situaciones familiares. al igual que fueron ya definitivamente abolidas anteriormente otras causas.Comprobación de la existencia de la muerte. resulta incompatible con algunas declaraciones de derechos y garantías de nuestra Ley Fundamental (arts. Esta practica se consideraran de técnica corriente y no experimental. El instituto de la muerte presunta o de la declaración judicial del fallecimiento presunto del ausente o desaparecido.541. como pena. dependiente del Ministerio de Salud. el Banco de Vasos Anexo a la Sección Téjidos de la Central de investigaciones. 103. La resolución 662/88 del Ministerio de Salud Pública contiene normas para la ablación e implante. Esta institución fue duramente criticada. y era menester proceder a la anulación de las transmisiones de los bienes efectuadas a favor de los parientes del antiguo profeso. a seres humanos aunque naturalmente existieran. En tales supuestos de ausencia y falta de noticias sobre la existencia y paradero. Civil. referente a las cárceles y de la cual resulta que las penas no deban aplicarse para castigo. del 27/12/57. que su cuerpo pueda ser utilizado por el Banco de Tejidos”. de 1977. teniéndolos por muertos. la institución de la muerte civil atenta contra la dignidad humana y es contraria al derecho natural. 14.541. en la nota al art. Por último. es la norma reguladora de la ablación e implantación de órganos materiales anatómico entre seres humanos. La muerte civil era una institución que consistía en considerar muertos. Además. ni por pena. reglamentado por el decreto 3011/77 y modificada por la ley 23. 103. es un expediente técnico jurídico de suma importancia práctica porque salva los inconvenientes que se siguen de la prolongada incertidumbre sobre la existencia o muerte de una persona. pero es evidente que son de orden constitucional. hagan presumir su muerte. y especialmente con la del art. se creían con derecho a heredar.464 del año 1987.

basta la oposición de alguno para que el trasplante no pueda ser realizado. Los jefes y subjefes constituirán sus equipos con expresa autorización de la autoridad sanitaria nacional y dependerán administrativamente de los directores de las instituciones. será verificado por un equipo médico”. Para referirnos al primero de ellos. 7. Ellos son: la prueba del hecho físico de la muerte y la prueba del hecho jurídico.Prohibiciones. Las autorizaciones serán reconocidas exclusivamente por la autoridad sanitaria nacional a propuesta de la respectiva autorización sanitaria (arts. cuando hubiese asistencia mecánica. 4. El mismo art. b) Toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos materiales anatómicos. Conforme a los arts. que estén el lugar del deceso. El hecho de la muerte y su correspondiente prueba son suficientes para generar efectos civiles. el director del establecimiento o quien lo reemplace al efecto.Realización por profesionales. sin embargo. 5. Los establecimientos o servicios habilitados no podrán efectuar modificaciones sin previo consentimiento de la autoridad sanitaria nacional (arts. conforme lo dispone el art. 18 establece el orden de los familiares legitimados para la disposición. e) los abuelos y nietos mayores de edad. Ante la falta de las personas mencionadas o cuando el causante hubiera hecho manifestación escrita de no tener familiares. f) los parientes consanguíneos en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive. deberá disponer según lo determine la reglamentación (art. 2. 55 del decreto 8204/63. 21 reformado por la ley 23. de los familiares o de la autoridad. El caudal de población y sus 99 . 17. el hecho de la defunción se probará con el certificado médico de defunción expedido por el médico que hubiera asistido a aquel en su última enfermedad. conforme lo establezca la reglamentación. y que se refieren a la prueba de los mismos. podrá disponer para después de su muerte la ablación de órganos o materiales anatómicos de su propio cuerpo para ser implantados en otros seres humanos o con fines de estudio o investigación”. a quien eventualmente reemplazará un subjefe.Consentimiento del dador. y a falta de él. 5. En el caso que no hubiera médico en el lugar donde ella ocurrió. equipara la muerte real con la muerte cerebral cuando dispone: “El fallecimiento de una persona por la cesación total e irreversible de las funciones encefálicas. b) los hijos mayores de edad. La inscripción del fallecimiento Debemos antes que nada distinguir dos supuestos que son fácilmente confundibles. 4. por cualquier otro médico requerido al efecto. y por los profesionales médicos que establecieron su muerte. en todo el país.Derecho Civil 1 Por su parte el art. d) los hermanos mayores de edad. y 6). La actividad de los equipos solo podrá ser desarrollada en servicios o establecimientos oficiales o privados que dispongan de adecuada estructura física instrumental y cuenten con el personal calificado necesario y autorizado por la autoridad sanitaria nacional. es suficiente con la autorización de uno de ellos. 3. Ellos son: a) el cónyuge sobreviviente. El art. en pleno uso de sus facultades mentales. d) Los anuncios o publicidad en relación con las actividades mencionadas en esta ley sin previa autorización de la autoridad nacional. en pleno uso de sus facultades mentales y en ausencia de voluntad expresa del causante. 19). 15 y 20 de la ley. “toda persona mayor de 18 años. Los actos de ablación e implante deberán ser efectuados por profesionales o equipos de profesionales médicos especializados y de acreditada experiencia recocidos por la autoridad correspondiente. los actos de disposición de órganos son esencialmente revocables y además gratuitos. El art. en vida o para después de la muerte. por certificado de defunción otorgado por autoridad policial o civil y la declaración de dos testigos que hayan visto el cadáver. o sea del hecho que acarrea consecuencias jurídicas. 8 y 9) 6. Estarán a cargo de un jefe. Según el art.Establecimientos autorizados. en razón de que tales hechos están sometidos al sistema registral. 3. La habilitación de establecimientos dependientes de jurisdicción provincial o municipal será considerada por la autoridad sanitaria nacional a propuesta de la respectiva autoridad sanitaria. El beneficio de la gratuidad es aplicable también a los derechohabientes del dador cadavérico. c) los padres. y la intermediación con fines de lucro. siendo sus integrantes solidariamente responsables del cumplimiento de sus normas. 27 establece prohibiciones respecto del trasplante de órganos: a) La realización de todo tipo de ablación por el profesional que haya atendido y tratado al fallecido durante su ultima enfermedad. g) los parientes por afinidad hasta el segundo grado. El consejo médico acerca de la utilidad de la donación de un órgano o tejido no será considerado como una forma de coacción o inducción.Carácter revocable y gratuito de la disposición. dispone que en el supuesto de parientes del mismo grado.464. c) La inducción o coacción del dador de dar una respuesta afirmativa respecto de la cesión de órganos. La firma de dichos testigos se requerirá para la inscripción respectiva en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

la prueba del fallecimiento de las personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento de las personas. cuando se convierte en acto jurídico por virtud de la inscripción registral. Tanto el asiento original del Registro. para que este. 108 del C. que se obtiene en la forma descripta. si se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida por cierta o la identificación por suplida. c) las autoridades encargadas de llevar los registros acaecidos a bordo de buques o aeronaves. deberá probarse el hecho de la muerte. o que directamente aparezca como no inscripto. si no dejaren hijos tendría la 100 . como las copias de esos asientos tendrán el carácter de instrumento público. a) el cónyuge. con el pronunciamiento judicial. o cuando no fuese posible la identificación del mismo. no al hecho jurídico. 52 del mencionado Decreto ley: todas las que ocurran en el territorio de la nación. 53 del Decreto ley 8204/63 que dentro de las 48 horas siguientes a la comprobación del fallecimiento. que el juez podrá disponer de la pertinente inscripción o dificultad de identificación. A su vez si la falta de inscripción fuere detectada por el Oficial Público. lo hará saber a la Dirección General para que ésta promueva a través de la instancia judicial competente. conforme lo cual se ha organizado un sistema de registros de inscripción de tales hechos. yace del otorgamiento del certificado de defunción por el médico de cabecera u otro requerido. por lo que la prueba del hecho de la defunción. la correspondiente inscripción.Derecho Civil 1 modificaciones interesan al Estado. 53 del decreto. la partida de defunción es el documento hábil para acreditar el hecho jurídico de la muerte y no puede ser reemplazada directamente por otra prueba. el que solamente adquiere fuerza de tal. Y este simplemente se conseguirá con la previa comprobación por los medios supletorios señalados.C. hospicios o cualquier establecimiento público o privado respecto de las defunciones allí ocurridas. Igual carácter se les otorga a las fotocopias de las partidas de los asientos de los originales. b) los administradores de hospitales. Requisitos La acreditación de la muerte para producir efectos jurídicos se lleva a cabo mediante la inscripción en los Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Para poder inscribir la defunción se debe probar el hecho de la muerte. ante el Juez competente. o subsane las omisiones que se hubieren detectado. De aquí se desprende entonces la acreditación de la muerte para producir los efectos jurídicos correspondientes.394. Prueba supletoria Cuando el art. se está refiriendo a la prueba supletoria de la muerte. ésta recién tiene andamiento cuando el juez se pronuncia sobre ella. Falta de inscripción de fallecimiento Hipótesis de los conmorientes Puede ocurrir q se produzca el fallecimiento de dos personas de las cuales una sea heredera de la otra en circunstancias tales q impidan reconocer cual murió primero y.. pariente o en su defecto toda persona capaz que haya visto el cadáver o en cuyo domicilio haya ocurrido la defunción. las sentencias sobre ausencias con presunción de fallecimiento. que deberá hacerse la inscripción ante el oficial público que corresponda al lugar en que ocurrió la defunción. que se deberá proceder en la forma detallada precedentemente. si considera probado el hecho ordene la correspondiente inscripción. Otro supuesto de prueba supletoria del hecho de la muerte lo consigna el agregado al art. aeronaves de bandera argentina o en lugares bajo jurisdicción nacional. conforme lo dispone el art. la que deberá realizar dentro de las 48 horas de producido el hecho de la muerte. especifica el art. con la prueba supletoria documental o de testigos. 108 del C. partida de defunción. Están obligados a solicitar la inscripción de la defunción. por el cual se habilita la instancia judicial para tener por comprobada la muerte cuando el cadáver de una persona no fuere hallado. aquellos cuyos registros sean ordenados por Juez competente. o por declaraciones de testigos que sobre el depongan. es decir. si medio transmisión de dchos sobre ellas. Se inscribirán en el libro de las defunciones. como reza el art. Al respecto consigna la norma legal. introducido por la ley 14. que en el caso de la prueba supletoria. Así en el caso de que el marido y la mujer perezcan en un accidente. 68 del decreto.C. los que deberán ser validados por autoridad competente. menciona que a falta de los referidos instrumentos. Es decir. descendiente. las que ocurran en buques. Expresa el art. por tanto. será el acto inicial de los correspondientes registros. Cuando la muerte ocurriera en lugares apartados dicho plazo podrá ampliarse atendiendo a las circunstancias del caso. En definitiva. Solamente puede ser suplida la falta de partida. o de los otros supuestos de comprobación. Si no fuera así sería muy fácil incumplir con la obligación de la inscripción. deberá ser a través del instrumento público. De manera tal que el fallecimiento que no hubiera sido inscripto dentro del plazo legal.

3. de no poderse acreditar esa transmisión de dchos entre los conyugues. Así dispuso el art. por lo q no había mediado transmisión de dchos entre los fallecidos. Si se trata de un individuo de la etapa primera y uno de la tercera. 109. En cuanto al estado. Es lo q ocurre con los dchos de familia: la muerte disuelve el matrimonio y con ello extingue los dchos y deberes conyugales. 3) después de los 60 se supone q el mas joven ha sobrevivido al otro. impugnación de paternidad. si bien como proyección de la personalidad en el ámbito de los bienes. Por el contrario. efectos en cuanto a los dchos patrimoniales del difunto: los dchos patrimoniales no se extinguen con al muerte del titular. concebido en estos términos: “si dos o mas personas hubiesen fallecido en un desastre común o cualquier otra circunstancia. con la capacidad y el domicilio. los bienes d cada uno de ellos serian transmitidos a sus respectivos herederos.Derecho Civil 1 mayor importancia saber cuál de los conyugues falleció primero. y quien pretenda la transmisión de dchos entre los fallecidos tendrá q probar efectivamente q uno d falleció antes q el otro. No hay allí transmisión de un atributo de la persona ( lo q seria inconcebible) sino q los bienes q quedaban abrazados a la personalidad del difunto. Tbn se extinguen las acciones personales contra el difunto. a la libertad. al honor. en nuestro régimen no juegan presunciones legales de ninguna clase. fundado en q no puede concebirse un estado independiente del individuo. tales como el dcho a la vida. A la primera se la denomina transmisión activa y a la segunda transmisión pasiva. se extingue con la muerte de las personas. 2) de los 15 a los 60 años. Efectos de la muerte con relación a los dchos 1. q la herencia sea intestada y q los fallecidos hayan muerto en un mismo accidente. A este ultimo se le admite una excepción en cuanto al domicilio “convencional”. Tenemos al respecto varias soluciones:  Dcho romano y antigua legislación española: se presumía q el fallecimiento había sido simultaneo. 2. como universalidad o conjunto de los bienes del difunto se transmite a los sucesores q los reciben e incorporan a su propio patrimonio. sino q se transmiten a los sucesores. de modo q no se pueda saber cual de ellas falleció primero. Para este sistema es necesario q ambos muertos sean herederos recíprocos. se presume q el varón ha resistido mas q la mujer. 101 . pues a falta de esa prueba se considerará q fallecieron al mismo tiempo. sin distinción de sexos. afectando a los herederos de este como otra consecuencia mas del contrato. Finalmente en cuanto al patrimonio. otro tanto pasa con al patria potestad.. Igualmente se opera la sucesión cuando una persona sometida a prerrogativa jurídica de otra traspasa a un tercero el deber q le incumbe. porq si bien importa la extinción de este. se presume q ha fallecido primero el anciano. Por consiguiente. dando lugar al fenómeno jurídico de sucesión llamado “mortis causa”. pues el otro en calidad de heredero suyo transmitiría. indistintos supuestos los herederos pueden promover acciones de estado correspondientes a su autor de derivación patrimonial. pues en tal hipótesis se sostenía q el hijo púber había sobrevivido al padre. sin q se pueda alegar transmisión alguna de dchos entre ellas”. y por desaparición de este quedan adjudicados a favor de sus sucesores. como la acción de calumnia q puede ser continuada por el conyugue. Sobre la base de la teoría romana los autores del código de napoleón imaginaron un sistema complicado de presunción. pero si la diferencia de edad no alcanza el año. naturalmente son contempladas algunas excepciones. efectos en cuanto a los derechos extrapatrimoniales del difunto: en principio la muerte provoca la desaparición de los dchos extramatrimoniales de la persona fallecida. Cesan los dchos de la personalidad. etc. a sus propios parientes. sino la condición de un contrato proyecta su eficacia mas allá de la muerte de quien lo instituyo. q no siendo un atributo de la persona.  Solución de nuestro código: Vélez Sárfield dejo de lado la teoría del código francés y se atuvo al criterio de Freitas. los cuales quedan sin titular. la tutela y la cuartela. Pero no fue contemplado el caso de la existencia de un individuo de la etapa intermedia con otro de etapa diferente. Sucesión por causa de muerte Concepto: la sucesión respecto de un dcho tiene lugar cuando el titular es reemplazado en ese carácter por otra persona. de tal manera q la extinción de la persona importa tbn la de estos atributos. se presume primero el fallecimiento del mayor alegando q el mas joven pudo resistir a la muerte por un lapso mayor. tal como sucedería con el nombre.  Sistema francés: teoría de los pre-morientes. etc. Estas disposiciones dividían la vida en tres etapas: 1)hasta los 15 años se presume el fallecimiento anterior del menor de los implicados. a menos q se tratara de padres e hijos. ej: acción de reclamación de filiación. se presume q fallecieron todas al mismo tiempo. a su vez. teniendo en cuenta la edad y el sexo. así como las acciones penales privadas o de instancia privadas. la muerte no produce un efecto tan radical. y así mismo q el padre había sobrevivido al hijo impúber. efectos en cuanto a los atributos de la personalidad del difunto: la muerte incide en la eficacia jurídica de tales atributos. a la salud.

22 a 32). Este supuesto. b) El denominado por la doctrina "caso extraordinario genérico": desaparición de una persona que haya estado en un lugar donde ha ocurrido un suceso susceptible de ocacionar la muerte. Régimen Legal Las normas del Cód. en lo sustancial. del Anteproyecto de Cód. El primer supuesto está previsto en el art. Los frutos y productos de la herencia le corresponden. que establece: "Se presume también el fallecimiento de un ausente. Civil del año 1954. denominado por Llambías extraordinario genérico comprende toda suerte de catástrofes. El plazo de tres años.. VIII. pues dados los adelantos técnicos en materia de comunicaciones.” Muerte Presunta Noción: Es la situación q se presenta cuando una persona se ausenta del lugar d u domicilio d residencia y transcurre un lapso más o menos prolongado sin dar noticia alguna d su existencia.394 (arts. A este respecto dice el art. La ley prevé la solución adecuada. en las que se disuelve el vínculo matrimonial que tuviere el sujeto cuya muerte presunta se declara y en consecuencia el cónyuge supérstite puede contraer según esta ley. y que despúes del trámite judicial que reglamenta. se llega a la declaración de la muerte presunta del ausente o desaparecido. En los dchos comprendidos en la sucesión mortis causa. 33 se instituye la declaración de muerte como si fuera comprobada en los casos de que el cadáver no fuera hallado en ciertas circunstancias o no fuere posible su identificación. crean la presunción legal de fallecimiento: a) El denominado"supuesto ordinario": ausencia sin noticia por el lapso de tres años. terremoto u otro suceso semejante. es muy improbable que una persona normal pueda permanecer sin comunicación con su familia.Derecho Civil 1 La sucesión puede ser por actos entre vivos o mortis causa. como incendios. o pudo haber ocurrido el suceso" 102 . 23. Se trata aquí de una presunción legal de fallecimiento en virtud de una simple ausencia prolongada. Casos y Términos La ley 14. causa la presunción de su fallecimiento. 1º. 3417: “El heredero que ha entrado en la posesión de la herencia. ley 14. es decir por la razón de la muerte del titular de la relación jurídica o del sujeto pasivo de la misma. continúa la persona del difunto. y es propietario. una vez realizados. 3279: “la sucesión es la transmisión de los dchos activos y pasivos q componen la herencia de una persona muerta. 1ª.. se adapta a las condiciones de la vida moderna y resulta suficiente y prudente. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este Codigo”. al que nos referimos en el punto anterior. (2) Caso extraordinario genérico. pues este es helecho q aparece revestido con gran probabilidad. En tales casos. Secc. 31 fueron tomados. nuevas nupcias. que es la mitad que establecía el Cód. El nuevo régimen legal. aproximándose al sistema germánico de la declaración judicial de muerte. Lib. cuyo preceptos. Este plazo será contado desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente".394 prevé tres supuestos que. sino tamién en las familiares.394. y no se tuvieran noticias durante dos años.. sus amigos o sus intereses patrimoniales por tanto tiempo si está vivo. que produce efectos casi iguales a los de la muerte natural comprobada. inc. acciones de guerra. contados desde el día en que ocurrió. 1) Cuando se hubiese encontrado en el lugar de un incendio. o hubiere participado en una empresa que implique el mismo riesgo y no se tuvieren noticias por el término de dos años. quedan en principio contemplados todos los dchos patrimoniales pertenecientes al autor de la sucesión. o que ha sido puesto en ella por juez competente. c) Casos denominado por la doctrina "extraordinario específico": que se da cuando una persona se hubiere encontrado en una nave o aeronave naufragada o perdida y no se tuvieren noticias de su existencia por el lapso de seis meses. Civil referentes a la "ausencia con presunción de fallecimiento" contenidas en el Tít. 1ª (arts. no sólo en el ámbito de las relaciones jurídicas patrimoniales. ya que si reaparece el ausente o se tienen noticias fehacientes de su existencia. acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario. a la cual la ley o el testador llama para recibirla. a la persona q sobrevive. ella se desvanece. Cabe destacar que la presunción es juris tantum. con excepción de aquellos derechos que no son transmisibles por sucesión. 22 de la ley 14. acción de guerra. ya no habla simplemente de "ausentes con presunción de fallecimiento". sino que establece una presución de fallecimiento por ausencia o desaparición en los casos que prevé. salvo el del art. y está previsto en el art. acreedor o deudor.394 que preceptúa: "La ausencia de una persona del lugar de su domicilio o residencia en la República. Refiriéndose a esta misma el art. sin que haya ocurrido algunos de los sucesos que están previstos como casos extraordinarios. Civil. Cabe señalar que por el art. es dable presumir el fallecimiento del ausente. susceptible de ocasionar la muerte. 110 a 125) han sido sustituidas por las de la ley 14. terremotos. haya o no dejado apoderado. sin que de ella se tenga noticia por el término de tres años. Se transmiten también al heredero los derechos eventuales que puedan corresponder al difunto. (1) Casos ordinarios. y deriva justamente d la ausencia prolongada y falta d noticias sobre el paradero. etc.

4. Al respecto el art.Derecho Civil 1 En estos supuestos. así como también cuál ha de ser el procedimiento que debe seguirse para obtener la declaración judicial pertinente.. uso o habitación por su interes en la consolidación del dominio: . 24 de la ley 14394. según el precepto del art. por ser una fórmula genérica. como el anterior. Requisitos. .Presuntos herederos legitimos o instituidos en testamento: . promover el juicio y pedir la declaración de la muerte presunta y del día presuntivo del fallecimiento.Los parientes en grado no sucesible. Pero no es obligatorio que así sea.El nudo propietario cuando el desaparecido fuese titular del derecho de usufructo. El art. . .Cualquier socio cuando en el contrato se hubiese contenido que la muerte de uno de ellos extingue la sociedad: . Para establecer el fallecimiento presunto de una persona desaparecida. Si encontrándose en una nave o aeronave naufragada o perdida. Este interes no lo tendría en cambio el cónyuge divorciado vincularmente.394.394 preceptúa: "En los casos de los arts. dado que si bien no tiene interes patrimonial. Por tanto es juez competente el del domicilio o. En este caso. etc. parte final dice: “La competencia del juez se regirá por las normas del art. 103 . 19 de la ley 14. simple título ejemplificativo: . aun cuando se encuentre separado legalmente y no tenga vocación hereditaria. Entre los que por tener derechos subordinados a la muerte del ausente. podemos mencionar a los siguientes. el de la última residencia del desaparecido. sino de la circunstancia de haber estado en lugares que hacen más probable su muerte. 16”. Tramite Judicial Para La Declaracion De La Muerte Presunta. precedentes.394). 2º del art. (3) Casos extraordinarios específicos. 1. Juez Competente. ley 14. pues su derecho no están subordinados a la muerte y lo mismo pueden accionar. que establece: "Se presume también el fallecimiento de un ausente. terremoto. dada la mayor probabilidad de muerte que sugiere la falta de noticias en nuestra época. La norma q estamos tratando utiliza la expresión “u otros sucesos semejantes susceptibles d ocasionar la muerte”. no es indispensable que en el suceso hayan desaparecido o perdido varias personas. La ley prevé ante quien ha de promoverse la respectiva acción y bajo cuales requisitos. 23 de la ley 14. ello comprende cualquier accidente aislado individual q x sus circunstancias de lugar a las mismas presunciones q un combate. no se tuviere noticias de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido" La reducción del término se justifica en estos casos.394. Personas Que Pueden Pedir La Declaracion Del Fallecimiento Presunto. no se trata ya de simple ausencia y falta de noticias de una persona. cubre todas las posibilidades de interes y viene a ser más adecuada que la enunciación causística del derogado artículo 113 del Cód. el cual podrá celebrarse una vez obtenida la declaración de fallecimiento presunto (Borda). Con respecto a los que no tienen acción podemos citar entre otros: . ni la declaración de la ausencia permite prescindir de la justificación de la diligencia realizadas para conocer el paradero del desaparecido (art. Todo lo cual muestra la indenpedencia de ambos procesos.El Ministerio Público cuando no actúa en representación de un incapaz. en su defecto. de ahí la reducción del plazo a dos años. Con esta denominación nos referimos a los supuestos contemplados en el inc. 24. podrán pedir la declaración del día presuntivo del fallecimiento justificado los extremos legales y la realización de diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente. todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate" La expresión "todos los que tuvieren algún derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate". No hay dificultad para que este juicio tramite en el mismo expediente donde se hubiese declarado la ausencia del desaparecido..El beneficiario de un seguro de vida. etc. pueden. 2. en que los medios de búsqueda y de comunicación se han perfeccionado. pues en el juicio de ausencia no es un presupuesto indispensable del juicio de presunción de fallecimiento. Procedimiento. si puede tener interes en contraer nuevo matrimonio. con arreglo a lo dispuesto en el art. Civil. 24 de la ley 14. 3. Al respecto deben distinguirse los requisitos de procedencia de la acción y los requisitos de admisibilidad de la misma. es menester seguir un juicio a ese efecto.Los acreedores del ausente.El cónyuge del ausente. 26. denominado extraordinario genérico.

El procedimiento comienza con la demanda en la cual se denuncia el fallecimiento presunto por alguna de las personas que según la regla del art. la ley fija un procedimiento preciso que es menester cumplir para llegar. 22. ley 14. sino de la realización de averiguaciones infructuosas sobre la existencia de la persona. Procedimiento. inc. Este procedimiento legal está integrado por las siguientes etapas: (1) Demanda. El defensor del ausente (sea oficial o abogado de la matricula) tiene funciones similares a los del curador ad litem en el juicio de insanía. el terremoto. nombrar defensor del ausente o dar "intervención al defensor oficial cuando lo hubiere dentro de la jurisdicción" (art. Si se desconociere el domicilio o estuviere constituido fuera del país. como ya se ha visto: 3 años en el caso ordinario (art. Son los extremos legales que han de acreditarse en el curso del procedimiento para que el juez deba dictar la declaración de fallecimiento presumido por la ley. Es claro que esta comprobación de la seriedad resulta innecesaria si previamente se ha declarado la ausencia del desaparecido (art. su designación es indispensable: por lo tanto la no intervención del mismo traería como consecuencia la nulidad de lo actuado.. como una garantía de seriedad y justicia del pronunciamiento a dictarse en materia tan importante como esta. lo cual se considera como un elemento justificativo de la seriedad de la denuncia. 25 señala también que el juez “. 24 están facultadas para promoverlo. Si el juez competente considera justificados los requisitos para la procedencia del trámite solicitado.Derecho Civil 1 I. Llenados estos recaudos el juez debe abrir el juicio de presunción de fallecimiento y ordenar el trámite correspondiente. sino también de la “realización de las diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente”. eventualmente. Debido a las funciones que desempeña. Los requisitos de esta clase que hacen a la procedencia o viabilidad de la acción por presunción de fallecimiento son: 1) Que la desaparición de la persona que se denuncia. 2). y 6 meses en el caso especifico generico (art. En consecuencia representa y defiende al ausente durante todo el juicio. desde luego acompañarse toda la documentación que acredite el derecho invocado u ofrecer la prueba tendiente a demostrar su habilidad legal para formular la denuncia y solicitar la declaración de muerte presunta. efectuadas en aquellos lugares en que era dable esperar que estuviese o se supiese de él. esté abonada por una comprobación que prima facie demuestre la verosimilitud del hecho. Requisitos De Procedencia De La Accion. 1). la prueba del hecho extraordinario. Pero es claro que si el peticionante no se acoge a los términos breves de 2 años y 6 años es dable eximirlo de la prueba de las circunstancias aquí previstas. la falta de noticias. la acción de guerra. 3) Que el denunciante acredite la titularidad de la acción intentada. 24 de la ley 14. No se trata de la comprobación de un hecho puramente negativo. 25 de la ley). el transcurso del tiempo fijado por la ley. para que quede llenado este recaudo. pero se trataría de una nulidad relativa y por lo tanto susceptible de confirmación. 2) La subsistencia de la situación de la carencia de noticias.394). debe. Ii. Se refieren a los extremos exigibles para que sea viable la tramitación intentada. Son requisitos puramente formales o procesales que hacen a la regularidad del juicio. Tales diligencias pueden ser acreditadas por cualquier medio de prueba. 2 años en el caso extraordinario generico (art. a la que deberá. Como la mejor garantía de la justicia de la decisión a adoptarse. 5. 4) El cumplimiento del procedimiento legal adecuado y especialmente el llamado por edictos durante 6 meses sin resultado favorable. una vez por mes. a la declaración del fallecimiento presunto del desaparecido. por referirse a la comprobación de simples hechos y no haber al respeto limitación legal alguna. 3) Si fuere el caso. bastará la comprobación de la última residencia del desaparecido dentro del distinto magistrado. y consiguientemente en las relaciones jurídicas pendientes. durante seis meses". inc. Requisitos De Admisibilidad De La Accion. Deberán proponerse además las diligencias probatorias con las cuales se desmostrará la realización de los supuestos legales para la declaración de fallecimiento presunto y día de fallecimiento. Tales son: 1) La falta de noticias sobre el desaparecido. El mismo art. 2) Que se justifique la competencia del juez. durante los plazos determinados por la ley que son variables. pues en caso contrario carecería de interés para solicitar la declaración del fallecimiento presunto del desaparecido. La ley no señala en que lugar debe hacerse la publicación 104 . dentro de su jurisdicción. En la demanda se expondrá. además. el accidente o el naufragio o pérdida de la nave o aeronave donde hubiere estado el desaparecido. 24 y 16. y de la presencia del mismo en el lugar del hecho. que incide en la existencia jurídica de la persona. (2) Defensor del ausente. o sea la existencia del domicilio del desaparecido.394 que exige no solo la justificación de los extremos legales. genérico o específico. y en su caso el acontecimiento que configure el caso extraordinario.. como primera medida. Es lo que resulta del art. incluso por testigos.citar a aquél [alude al ausente] por edictos. tal como el incendio. 21). los hechos que se tienen que probar: la ausencia. 22. o sea que es dueño de un derecho subordinado a la muerte del desaparecido. (3) Publicación de edictos.

” Y para todo el país. Así lo establece el art.586 dispone: “deberán asentarse en el libro de defunciones. Aun cuando la ley pareciera insinuar que la recepción de la prueba debe hacerse con posterioridad al llamado de edictos. el día del suceso en que se encontró el ausente. 25 también establece ".. siendo el resultado de una comprobación de la realización de los supuestos de hecho consignados en la norma como base de una presunción iuris tantum. 19. pero alguna parte de la doctrina y jurisprudencia entiende que deba hacérsela en el lugar correspondiente al de la última noticia. 3 de la ley 14. 6. y por tanto persuada de la efectividad de los hechos presuntivos del fallecimiento. es posible volver sobre el asunto o materia del juicio y dejarla sin efecto sobre la base de la demostración de hechos que acrediten que el ausente o desaparecido está con vida o que vivió hasta la fecha posterior al día señalado en la declaración judicial como el del fallecimiento presunto. así como el defensor del ausente.394. el juez. pues un juez prudente puede ordenar que la publicación se haga en los órganos de difusión del lugar de su competencia territorial y también en uno del lugar en que se tuvieron noticias de que el ausente se encontraba por última vez. Declaracion Judicial Del Fallecimiento Presunto. lo cual puede significar que la presunción de muerte quede sin efectos o que se introduzcan cambios fundamentales en el orden de la sucesión del presunto fallecido. no hay motivos razonable para postergar la prueba de los hechos hasta el vencimiento del término de los edictos pudiendose recibir las medidas pertinentes son independiente dicho término. En la última parte del art. ya que las diligencias tendientes a averiguar la existencia y paradero del ausente no puden suplirse. La sentencia en la cual se declara el fallecimiento presunto de una persona no hace cosa juzgada. El juez deberá valorar los elementos de convicción y si de ellos resulta que el promovió el trámite judicial procuró sin éxito tener noticias del ausente y que tenía derecho subordinado a la muerte de él. no constituye presupuesto necesario de la declaración de fallecimiento. si quisiera hacerlo. La fijación del día presuntivo del fallecimiento que según el art. una vez oído el defensor. y resulta suficiente la testimonial para acreditar la realización de las diligencias tendientes a ubicar al desaparecido. 26 establece limitación. fijará el día presuntivo de su muerte y dispondrá la inscripción de la sentencia en el Registro del estado civil de las personas. al término de publicación de edictos. deberán rendir la prueba que acredite los requisitos de admisibilidad. 8. En virtud de ello el art. inc. El art. 27 de la misma ley. (5) Mandatario con poder suficiente o curador de los bienes. La ley prevé la inscripción de la sentencia del fallecimiento presunto en el Registro Civil. pero sin que aún exista duda sobre su existencia. Determinacion Del Dia Presuntivo Del Fallecimiento. debe ajustarse a las reglas para que su determinación establece el art. por ejemplo. 3 del decreto ley 8204/63. 1º. La Declaracion Judicial De Muerte Presunta No Hace Cosa Juzgada.. y que se realizaron los supuestos que hacen presumir la muerte según el art. y siendo así. Otros juristas y tribunales entienden que debe hacérsela en el Boletín Oficial y en los diarios o periódicos que el juez designe. Durante el proceso. Son partes en el juicio de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento... pero el pedido de declaración de ausencia con muerte presunta debe incluir una exhaustiva investigación sobre el posible paradero del ausente. inc. En cuanto a los medios de prueba a que se puede recurrir no hay limitación alguna y todos son admisibles. un curador a sus bienes siempre que no hubiere mandatario con poderes suficientes. declarará el fallecimiento y fijará el día presuntivo de la muerte ajustándose a las reglas del art. 19.Derecho Civil 1 de los edictos. 26 de la ley 14. en vez de hacerla en el del juicio. Una vez cumplidos los trámites que la ley señala y oído el defensor. 7. aunque transcurriesen más de seis meses de la iniciación del juicio. según lo prescibe. cuyos términos son los siguientes: "Se fijará como el día presuntivo del fallecimiento:1) En el caso del art. que preceptúa: "Pasados los seis meses. para conocer el paradero del ausente". además. si hubiere lugar a ello. y si no estuviese determinado. ni suple la comprobación de las diligencias realizadas. no podrá emitirse la declaración judicial de muerte presunta si no se hubiese cumplido con la exigencia de la publicación de edictos citatorios durante seis meses una vez por mes. Las funciones de este curador se limitan a la conservación y administración de los bienes. La expresión "pasados los seis meses" alude. así lo establece el art. o cuando por cualquier causa aquél no desempeñase convenientemente el mandato". el denunciante que haya acreditado su legitimación. declarará el fallecimiento presunto del ausente. ya que. 23. el día del término medio de 105 . incluso el que prevé el art.394 debe hacerlo el juez al pronunciar la declaración del fallecimiento presunto. Abelenda considera como más acertado el último criterio. designará.. informaciones sobre los registros electorales y sobre eventual expedicción de documentación personal. el último día del primer año y medio. la causa queda en estado de pronunciarse sentencia. con la declaración de ausencia simple que pudo haberse hecho en un trámite anterior tendiente a dar protección a bienes abandonados por una persona que se ausente de su domicilio o residencia. el defensor que nombre el juez al ausente y el Ministerio Público. La declaración de ausencia que prevé el art. 52 inc.. 51. 26 de la ley 14.2) En el que prevé el art. según Llambías y Arauz Castex. el solicitante. (4) Recepción de pruebas. 27. recibida la prueba y oído el defensor. incluyendo. 22 o el 23. 22. 3) las sentencias sobre presunción de fallecimiento.

Dictada la declaración de herederos. mediante escribano designado de oficio por el juez. 28. ello significa que se deja constancia en el registro. Si está cerrado. pero no se puede disponer de ellos sin cumplir con el tramite de la autorización judicial. Como los plazos según el art. es decir. Puede prescindirse de este periodo cuando. 2) transcurridos ochenta años desde el día del nacimiento de la persona presuntamente fallecida (srt. que se trata de una declaratoria de herederos derivada de un fallecimiento presunto. En caso contrario. primer parrafo). pudiendo disponerse libremente de los bienes. es decir. 30. y se realiza en presencia de los interesados. o que el desaparecido hubiera cumplido ochenta años. La transmisión sucesoria en los casos de ausencia con presunción de fallecimiento tiene características particulares:  Obligación de efectuar inventario judicial de los bienes del ausente. tiene lugar una vez q finaliza el periodo d predotación. conocida la fecha de desembarco de un tripulante de un barco sin que con posterioridad se haya tenido noticia de él. ley 14.). constituye condición resolutoria cuyo cumplimiento lo dejaría sin efecto con alcance retroactivo. y una cautela para los herederos concurrentes o preferentes. por cuanto ese día se abre la sucesión del presunto difunto. transcurridos 5 años desde el día presuntivo d fallecimiento u ochenta años del nacimiento del presunto muerto (art 30 ley 14. ese hecho (el desembarco) constituye la "última noticia".394). La existencia del periodo de prenotación depende de diferentes circunstancias: que hayan transcurrido o no cinco alos desde el día presuntivo de fallecimiento hasta la fecha de la inscripción y entrega de los bienes. es decir una constancia junto a la inscripción que exprese que ese bien proviene de una persona presuntamente fallecida con constancia al día presuntivo de la muerte o del nacimiento del causante. pues carecen de facultades para enajenar o gravar los bienes sin autorización judicial (art.C. 30). tbn llamado d entrega definitiva o dominio consolidado. 28).). además del inventario judicial. Cuando fuere posible. Efectos Apertura De La Sucesión. al día presuntivo del deceso. Desde este momento quedará sin efecto la prenotación. tal vez esté abierto y conste en el proceso de declaración. pero para enajenarlos o gravarlos necesitan autorización judicial. Según la doctrina mayoritaria. Se trata de un derecho resoluble. Constituye una garantía a favor del desaparecido para el supuesto de reaparición. el heredero tiene plena disposición d los bienes recibidos. se tendrá por sucedido a la expiración del día declarado como presuntivo del fallecimiento". 30). que se presentasen con posterioridad. termina alternativamente de dos maneras: 1) transcurridos cinco años constados desde el día presuntivo de fallecimiento. 28 in fine). Este período. 22 de la ley 14. 3) En los supuestos del art. de dominio imperfecto o de indisponibilidad relativa. hubiesen pasado cinco años desde aquél o hubiese ya cumplido 80 años el desaparecido (art. por ejemplo. Además el dominio de los sucesores del presumiblemente fallecido se halla subordinado a la no reaparición del ausente. la reaparición del ausente o la noticia inequívoca que se llegara a tener de su existencia. los derechos sucesorios de los herederos se hallan limitados.Derecho Civil 1 la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Civ. 3282 del Cód. La apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos en el supuesto de declaración de fallecimiento se operan en la fecha presuntiva de muerte (art. hay una indisponibilidad relativa pues se tiene el derecho de usar y gozar de los bienes. El inventario es formal. Si el ausente dejó testamento. por haber invocado el denunciante el fundamento de su habilitación para pedir la declaración de ausencia. El dominio está sujeto a resolución por la reaparición del ausente o por noticias ciertas de su existencia (art.394) Durante el periodo de prenotación. Así. a los efectos de la caducidad automática de la prenotación (art. El periodo de prenotación.  Período d Dominio Pleno: a partir d la conclusión del período d predotación.394 deben contarse desde la fecha de la última noticia que se tuvo de la existencia del ausente debe entenderse el suceso que colocado en el postrer lugar de una serie de actos de la vida de relación de una persona. En este periodo los herederos o legatarios podrán hacer partición de los bienes. inc.394 y 952 del C. 2º. el juez dispondrá que se lo abra (arts. quedan diferidos a favor de aquellos los derechos del ausente. la inscripción de los bienes en el registro correspondiente debe hacérsela mediante una prenotación. Garantías A Favor Del Ausente. y en consecuencia se determina quienes tienen derecho a los bienes de aquel. con retroactividad al momento de la apertura de la sucesión. 29. el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido. 23. Precisar el día presuntivo de fallecimiento es trascendental. Si son bienes registrables se inscriben con la prenotación del caso (art.  Periodo Prenotación. la sentencia determinará también la hora presunta del fallecimiento. En esta etapa los herederos reciben el dominio de los bienes previo inventario. es necesario tramitar el juicio sucesorio correspondiente y la inscripción de la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad Inmueble. constituye un hecho que hace presumir fundadamente que vivía en aquel momento. 106 . Como vemos. al fijarse el día presuntivo del fallecimiento. ley 14.

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Efectos con Relación a la Sociedad Conyugal En la declaración d fallecimiento presunto, la sociedad conyugal no se extingue d pleno derecho, x la sola declaración. En la declaración d fallecimiento presunto la sociedad conyugal se puede disolver en 3 momentos distintos: a) en 1º término se faculta al cónyuge presente a optar entre la disolución o el mantenimiento d la sociedad conyugal, hasta finalizado el período d prenotación. En este caso la presunta viuda puede pedir la disolución inmediatamente después o posteriormente. b) Si el cónyuge supérstite contrae nuevo matrimonio, en ese momento se disuelve la sociedad conyugal. c) Conforme al art 30, la sociedad se disuelve una vez transcurrido el período d prenotacion. Efectos exptrapatrimoniales. La declaración de fallecimiento presunto además de incidir en la relación matrimonial, produce otros efectos de caracter extrapatrimonial; así por ejemplo, si el presunto fallecido ejercía sobre sus hijos la patria potestad, está se extinguirá a raíz de la declaración, ya que faltaría uno de los sujetos de esa situación jurídica. Si el presunto fallecido reaparecía, renace la patria potestad. Lo mismo ocurre si media tutela o curatela, sea que el presunto fallecido fuese tutor o curador, o bien pupilo, dado que si el presunto fallecido era incapaz, la tutela o curatela no tiene razón de ser, por cuanto faltaría el sujeto sobre el cual se ejercía; y sí bien el presunto fallecido tenía funciones de tutor o curador también se extingue la relación entre éste y su representado (sin perjuicio que al incapaz se lo nombrara otro tutor o curador), por motivos analogos a los ya expresados. La tutela o curatela no resurgen en caso de reaparición del ausente pues si el presuntamente fallecido es el representante, debió haberse designado a otro; y si era el incapaz, no se justifica que nuevamente se otorgue ipso iure la representación a la misma persona. Reaparición del Ausente El reaparecido tiene derecho a reclamar sus bienes, pero la medida d esa restitución por parte d los herederos varía según el momento en q aparezca el ausente: a) período d predotación: si se presentara durante este período, esto hace q quede sin efecto la transmisión del dominio hecha a favor d los herederos, en virtud d la condición resolutoria a la cual ese dominio estaba sujeto; x lo q deben restituir la posesión d los bienes al reaparecido (art29 ley 14.394). Con respecto a los frutos y productos, el mismo art 29 d la ley 14.395 establece q se aplicarán reglas relativas a los poseedores d buena o mala fe. Al disponer nuestro CC q el poseedor d buena rehace suyos los frutos percibidos (art 2423 CC) entendiendo x tales los efectos naturales o industriales desde q se alzan o se paran y los frutos civiles desde q recobran o reciben (2425). El dominio d los frutos al poseedor se transmite x la mera percepción, es indiferente q no hayan sido consumidos, x lo q el fruto percibido y no consumido se mantiene en el dominio del poseedor d buena fe. Los productos siempre deben ser restituidos al titular del dominio d la cosa productora (2444) no importando q el poseedor fuera d buena fe. si el heredero es d mala fe, lo q sucede cuando oculta su conocimiento de la existencia del ausente, o q sabe d su existencia o q conoce circunstancias q harían variarla fecha presuntiva d fallecimiento con la consiguiente incorporación d otros herederos, debe restituir los frutos y productos percibidos y los q x su culpa hubiera dejado d percibir, asi como los frutos civiles q hubiera podido rendir una cosa no fructífera si el propietario hubiera podido sacar beneficio d ella. b) Presentación en el período d dominio pleno: aún cuando los herederos han podido disponer d los bienes q integran el patrimonio, el dominio d los q todavía tengan se revoca o resuelve en favor del ausente reaparecido. X ello la ley dispone q si el ausente reapareciese, podrá reclamar la entrega d los bienes q existiesen y en el estado en q se hallasen, los adquiridos con el valor d los q faltaren, el precio q se adeudase d los q se hubiesen enajenado, y los frutos no consumidos (art 32 1º párrafo ley 14.394). a. Régimen d frutos y productos: si bien el art 32 dispone la vigencia d las reglas relativas a las obligaciones y derechos del poseedor d buena o mala fe, los cierto es q el1º párrafo impone la obligación d restituir los frutos no consumidos, con lo q se excepciona la regla gral conforme a la cual el fruto percibido no se restituye cuando el poseedor es d buena fe. Borda dice q se trata d un mero error material d la ley y q debe entenderse q dice “no percibido”. La cuestión no parece poder solucionarse x esta via, x lo q si bien la inversión d la regla es injustificada, corresponde atenerse a ella (conforme Arauz Castex) b. Heredero preferente o concurrente: si concurrido el período d predotación se presentasen herederos preferentes o concurrentes, deben ejercer la acción d petición d herencia (art 32, 2º párrafo). El art 4024 dispone q: Después de haber quedado sin efecto la prenotación prevista en el artículo 30 de la ley 14.394, la acción del cónyuge y descendientes del presunto fallecido

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para hacer valer sus derechos, prescribe a los diez años. Esta prescripción rige también para los herederos instituidos en testamento del cual no se tenía conocimiento. Esta prescripción se aplica a los demás herederos legítimos no anunciados en el precepto. Supuesto del art 33 d la ley 14.395 (remisión artículo 108 CC) A falta de los referidos documentos, las pruebas del fallecimiento de las personas podrán ser suplidas por otros en los cuales conste el fallecimiento, o por declaraciones de testigos que sobre él depongan. (Párrafo agregado por la Ley 14.394). En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese posible la identificación del cadáver. Simple Ausencia y Muerte Presunta Régimen Legal De Ambos Institutos. Distintos Significados De La Palabra Ausencia. El vocablo "ausencia" designa el hecho o la circunstancia de que alguien no está presente, en un momento dado, en un determinado lugar, donde debiera estar o donde su presencia es requerida. En el sentido técnico que se le da en las ciencias jurídicas designa, en cambio, no ya situaciones de simple no presencia, sino de ausencia calificadas por ciertas circunstancias especiales que configuran supuestos normativos a los cuales la ley atribuye, en cada caso, ciertas consecuencias jurídicas aunque difieran entre sí. Podemos señalar los siguientes supuestos, de ausencia calificadas por la ley en el derecho argentino:  Ausencia de una persona cuyo domicilio del lugar de un juicio, se ignora. Aquí se trata indudablemente de la vinculación de una persona humana con un lugar que, desde luego, no es el de su domicilio, porque éste es ignorado, sino el de un juicio. Este supuesto está previsto en los Cód. de Procedimientos en lo Civil y Comercial que para asegurar el principio de contradicción y la defensa en juicio de las personas cuyo domicilio se ignora, arbitran como recurso técnico la citación por edictos y la designación de un curador ad litem que ha de representar al citado en caso de incompetencia. La ausencia en que estos supuestos de las leyes rituales se toma en cuenta, es la referente al lugar en que se tramita el juicio, en el cual está o pueda estar interesada la persona ausente cuyo domicilio o residencia se ignora. En estos casos de duda existe, al menos antes las leyes procesales, de que la persona citada por los edictos está viva y la solución legal es suficiente para asegurar la integridad patrimonial de las personas y la defensa de sus derechos, pues a falta de comparecencia, después de publicados los edictos citatorios, el ausente debe ser representado en el juicio de que se trata, y exclusivamente en él, por el defensor oficial, que actúa como curador ad litem hasta que el ausente comparezca por sí o por representante o, en su caso, se acredite su fallecimiento. No se advierte, pues, la necesidad de declarar incapaz a este ausente y someterlo a curatela.  Ausencia con relación a un juicio determinado. Se origina cuando una persona de existencia visible citada con arreglo a derecho para que comparezca a un juicio en el cual está interesada, o en el cual deba deponer como testigo o dar una declaración como perito, no comparece. Las leyes de procedimientos en lo civil y comercial contemplan la situación de la persona que es demandada y que debidamente notificada por cédula en su domicilio no comparece a prestar la correspondiente intervención en el juicio. La solución que se arbitra en tales casos es declararlo rebelde y seguir el juicio sin su intervención porque el principio de la inviolabilidad de la defensa quedó a salvo con la notificación, que da la posibilidad de defenderse. Las mismas leyes rituales en lo civil y comercial, como también los Cód. de Procedimientos en lo Criminal y Correccional prevén y reglamentan la situación de las personas que debidamente citadas a comparecer a prestar declaración como testigos o a dar un informe como peritos no comparecieren. Son situaciones de ausencia con relación a un juicio que no hacen necesaria una declaración de incapacidad negocial. Su estudio corresponde al derecho procesal.  Ausencia con relación a su domicilio o su residencia y sus bienes en estado de abandono. Se configura este supuesto cuando una persona se halla ausente de su domicilio o de su residencia, y a esta circunstancia se suma esta otra, que ha dejado bienes que exigen cuidado y no tiene apoderado o si lo tuviere lo sea con poderes estuvieren caducos. Este supuesto está contemplado en la ley 14.394 sancionada el 22 de diciembre de 1954, cuyos arts. 15 a 21 contienen una reglamentación orgánica que en su momento colmaron los vacíos o lagunas del Cód. de Vélez, que en el art. 54 incluía entre los incapaces los ausentes declarados tales en juicio sin aclarar a quiénes aludía; ni en este art. ni en el 57, en el que se indicaba que su representante necesario era un curador (inc. º). El Juicio Para La Declaracion De Ausencia Simple. La ley se refiere a los casos de ausencia simple o ausencia con bienes en estado de abandono.

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Quiénes son los ausentes simples en la ley 14.394. De los términos de los arts. 15 a 21 de la ley 14.394 resulta que, cuando una persona desaparece del lugar de su domicilio o residencia sin que se tenga noticias de ella y existiendo bienes que le pertenezcan y exige cuidado, no habiendo representante del desaparecido o si existiese no tuviere facultades suficientes o desempeñase inconvenientemente el mandato o estuviere éste caduco, se produce la situación de simple ausencia, que puede dar lugar a que el ausente sea declarado tal en juicio, se lo someta a curatela. Abelenda con Moisset de Espanés sostienen que la ley, al limitar la posibilidad de la declaración de ausencia simple a los supuestos en que no se tuviesen noticias del desaparecido, es criticable, pues aun en caso contrario puede haber necesidad de cuidar de sus bienes. Conforme al art. 15, para que proceda la declaración de ausencia simple deben cumplirse los siguientes requisitos: - Que la persona desaparezca de su domicilio o residencia sin que se tenga noticias de ella; - Que haya dejado bienes que exijan ser cuidados; - Que no haya dejado apoderado para que cuide dichos bienes, o que habiendolo dejado, éste no tuviere poderes suficientes para actuar, o que desempañare incorrectamente la función o que hubiese caducado su mandato. - Que la declaración fuera pedida por parte interesada y ante juez competente. 2. Curador de bienes. Según el art. 15, "Cuando una persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a instancia de parte interesada, designar un curador a sus bienes, siempre que el cuidado de éstos lo exigiere. La misma regla se observará si, existiendo apoderado, sus poderes fueren insuficientes, no desempeñase convenientemente el mandato, o éste hubiese caducado". Del art. transcrito y de los siguientes 16 a 21 de la ley 14.394, resultará que en los que prevé, es posible promover un juicio tendiente a la declaración de ausencia simple en el momento que fuere necesario, ya que la ley no fija ningún plazo. En este juicio, como primera medida, el juez competente, a instancia de parte interesada, puede designar un curador de bienes del ausente, cuando el cuidado de ello así lo exigiese. De los claros términos del art. 15 surge que el que se designa será un curador de bienes, y en consecuencia, no podrá considerárselo representante del ausente, y que debe ejercer solamente los actos administrativos de mera custodia y conservación dentro de los límites señalados en el Cap. II. Tít. XIII, Secc. II, Libro I, Cód. Civil, rubrado "curadores de bienes" (arts. 485, 488 a 490). Las funciones de este curador de los bienes del ausente será transitorias, según de los arts. 18 a 21 de la ley. Durarán hasta que se presente el ausente por sí o por otro, o se designe, llegado el caso, el administrador provisional que prevé el art. 18, o el curador definitivo previsto en el art. 19, que tendrá el carácter de representante legal del ausente y no de mero curador de bienes según los claros términos del art. 20. Juez competente. El art. 16, ley 14.394, a propósito del juicio para la declaración de ausencia simple, dispone: "Será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del ausente. Si éste no lo hubiere tenido en el país, o no fuesen conocidos, lo será el del lugar en que existiesen bienes abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones". El precepto es claro, menos en la frase final: "O el que hubiese prevenido cuando dicho bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones", que sin embargo se ha interpretado en el sentido de que alude al juez del lugar donde existiendo bienes abandonados del ausente, se hubiese hecho la primera presentación. Quiénes pueden promover el juicio y pedir nombramiento de curador de bienes del ausente. Según el art. 17 de la ley 14.394, "Podrán pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador del Ministerio Público y toda persona que tuviere interés legítimo respecto de los bienes del ausente”. El precepto legal transcrito señala en primer término al Ministerio Público, sin aclarar si se refiere al fiscal o al pupilar. Esto dió origen a una interesante discusión doctrinaria, sosteniendo algunos, como Orgaz, que siendo el interés en juego puramente patrimonial y no moral o afectivo, quien debía promover el juicio y solicitar medidas protectoras era el Ministerio fiscal. Otros juristas, en cambio, entendían quien debía intervenir en el juicio, y era aludido en el art. 17, es el Ministerio de menores (pupilar), por tratarse de interes de personas que al ser declarados ausentes quedaban en la categoría de incapaces absolutos mientras no se presentaran. Abelenda opina que durante la vigencia del inc. 5º del art. 54, debía interpretarse que el Mnisterio público aludido en el art. 17 era el pupilar, por cuanto entendemos que la ley 14.394 constituía la reglamentación de esa categoría de incapaces negociales absolutos denominados en el hoy derogado inciso "ausentes declarados tales en juicio", como dijimos precedentemente. Pero ahora la cuestión ha variado fundamentalmente con la derogación del inc. 5º del art. 54 que hizo la ley 17.711, pues los ausentes previstos en los arts. 15 a 21 de la citada ley 14.394, aún después de la declaración de ausencia y designación del curador definitivo como representante del declarado, no pueden considerase incapaces negociales dado por el supuesto ya citado art. 52 del Cód.

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Civil. Siendo así, aunque el propósito de los legisladores al sancionar la ley 14.394 reflejado en su letra haya reglamentar en el inc. 5º del art. 54 del Cód. Civil, y el juicio tendiente a la declaración de la ausencia y designación de un curador como representante del ausente que se colocaba en la categoría de incapaz negocial absoluto, no puede afirmarse hoy que el Ministerio aludido en el art. 17 sea pupilar, porque éste tiene limitada su actuación a la defensa de los intereses de las personas y bienes de los incapaces negociales. En segundo lugar la ley, en una fórmula amplia, señala en el art. 17 que puede pedir la declaración de ausencia y el nombramiento del curador "toda persona que tuviere interés legítimo respecto a los bienes del ausente". La fórmula legal fue objeto de críticas y de elogios. Se la criticó porque siendo demasiado amplia abría la posibilidad de promover el juicio a demasiadas personas. Se la elogió porque suprimía el casuismo y no mezclaba en su enumeración menciones concretas de ciertas personas con una mención genérica que cubriera las posibles omisiones de la primera, que resultaría innecesaria. La catedra afirma que la fórmula amplia consagrada en legislaciones vigentes en países extranjeros es buena y funciona bastante bien, pues dentro del Código, en la actualidad existen normas que evitan ciertos abusos de los acreedores que en vez de pedir un embargo o ejecutar los bienes del deudor ausente, promovieran todo un trámite, que antes de la ley 17.711 evidentemente tendía a la interdicción del desaparecido que dejaba bienes abandonados. El instituto del abuso del derecho evita los inconvenientes de la amplitud de la fórmula del art. 17. Así por ejemplo pueden resultar legitimados los presuntos herederos del ausente dado que llegado el caso los mismos serán transmitidos a ellos, los acreedores del ausente ya que ese patrimonio es la garantía de su crédito; los socios; los condominos, y el mismo mandatario cuando sus poderes no fueren suficientes o debiese renunciar (Borda). También tendría legitimación activa el Ministerio Público Pupilar, pero éste solo podría actuar en representación de un incapaz, verbigracia los hijos menores del ausente, y no por derecho propio dado que el ausente no es incapaz. 5. Procedimiento señalado en la ley para el juicio de ausencia simple. La ley 14.394 en el art. 18 establece: "El presunto ausente será citado por edictos durante cinco días, y si vencido el término no compareciese, se dará intervención al defensor oficial, o en su defecto se nombrará defensor del ausente. El Ministerio Público será parte necesaria en el juicio". En la parte transcrita en el art. 18 la ley señala normas de procedimientos de carácter general que, desde luego, deben ser contempladas con las leyes rituales de las provincias. Tales reglas tienden a asegurar la inviolabilidad de la defensa en juicio y a que la legislación procesal de las provincias se adecue a las exigencias de la ley de fondo. En cuanto a la falta de especificación sobre qué rama del Ministerio Público será parte en el juicio que se advierte en el texto legal transcrito, cabe las mismas consideraciones que hicimos al comentar el art. 17. Administrador Provisional. El mismo art. 18 señala también como regla de procedimientos que: "En caso de urgencia el juez podrá designar un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejen". Este administrador provisional, suple al curador provisional de bienes que puede designarse conforme al art. 15. Se trata, de un administrador con mayores representativas que el curador de bienes, pues de lo contrario su designación carecería de sentido. Es en cierto modo una designación anticipada, provisional, de un representante del ausente cuando las circunstacias del caso exijan actuaciones representativas que no las tiene el mero curador de bienes, que cumple solamente funciones de custodio y conservador. Así resulta del art. 20, que dice: "Si antes de la designación del curador se dedujeran acciones contra el ausente, le representará el defensor cuyo nombramiento prevé el art. 18". En cuanto a las otras medidas que puede adoptar el juez, entendemos que no pueden ser otras que las que se refieran al cuidado y conservación de los bienes del ausente”. Declaracion De Ausencia Simple Y Designacion De Curador Definitivo. El art. 19 de la ley 14.394 preceptúa: "Oído el defensor del ausente, y concurriendo los extremos legales ya señalados, oído el defensor del ausente en el juicio, es decir quien en el juicio actuó como curador ad litem, corresponde que el juez declare la ausencia y designe un curador”. Antes de la desición judicial colocaba al ausente declarado tal en el juicio en la categoría de incapaz negocial absoluto, y de ahí que se le designara simultáneamente un curador como representante necesario cuya actuación representativa debía cumplir a tenor del art. 20, es decir como todos los curadores de persona y con el contralor judicial y la actuación promiscua del Ministerio Pupilar. Actualmente, como los ausentes declarados tales en juicio dejaron de ser considerados incapaces negociales con la derogación del inc. 5º del art. 54, el curador definitivo designado de conformidad con el precepto del art. 19 de la ley 14.394, no puede ya ser considerado representante necesario de un incapaz, Abelenda sostiene, sin embargo, que es un representante de persona y no de bienes ante los claros términos de la ley (art. 20), que no fue objeto de modificación por parte de los reformadores de 1968. Se da, por lo tanto, una muy particular situación que en cierto modo contrario a los principios clásicos del derecho civil, cual es que una persona con capacidad negocial tenga un representante legal.Mientras la ley no se modifique, al curador definitivo del ausente le incumbe funciones que a los curadores de incapaces negociales, pero sin el contralor que significa la actuación promiscua del Ministerio Pupilar, que establece el art. 59 en el caso de incapaces. El art. 20 de la ley que venimos

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analizando, establece: "Las calidades personales, facultades y obligaciones del curador del ausente se rige por lo dispuesto en el Cód. Civil respectos de los tutores y curadores", lo cual significa que ha sido instituido como representante de persona. En cuanto a las personas en las que puede recaer la designación del curador definitivo del ausente declarado en juicio, el art. 19 de la ley 14.394 preceptúa: "Para esta designación será preferidos los parientes idóneos del ausente, en el siguiente orden: 1) El cónyuge, cuando conservase la vocación hereditaria, o subsistiese la sociedad conyugal. 2) Los hijos. 3) El padre, o la madre. 4) Los hermanos y los tíos. 5) Los demás parientes en grado sucesible". Desde luego tal declaración no obsta a que el ausente obre en el lugar donde se encuentre con la capacidad que le correspondía sin considerar a la declaración de ausencia. Pero este pronunciamiento sirve para fijar el estado de relaciones jurídicas pendientes o que se formalicen después, con respecto a terceros, para quienes el ausente está habilmente sustituido en la administración de los bienes por el curador que se le ha nombrado. Es desde este punto de vista que la ley instituye la representación del ausente, quien por razón de esa ausencia está, en la especie, impedido para realizar cualquier acto jurídico. Cesacion De La Curatela Del Ausente Declarado Tal En Juicio. El art. 21 de la ley 14.394 preceptúa a este respecto: "Termina la curatela de los ausentes declarados: 1)"Por la presentación del ausente, sea en persona o por apoderado". El precepto se justifica plenamente porque la razón de la declaración era la ausencia y el estado de abandono en que se encontraba sus bienes, así también como la necesidad de una actuación del sujeto jurídico o de su representante, y ella desaparece con la presentación del desaparecido declarado ausente, pues él por sí o por apoderado puede proveer lo necesario para la defensa de sus derechos. 2) "Por la muerte del mismo". Este inciso alude a la muerte real comprobada y es solución lógica, pues con ella termina la existencia de la persona, se abre la sucesión y se atribuyen los bienes a los herederos. 3) "Por su fallecimiento presunto, judicialmente declarado". Se trata de un supuesto de muerte real aunque no comprobada, pero sí declarada sobre la base de una presunción legal iuris tantum. Siendo así, la solución es lógica, pues tal declaración de la muerte presunta tiene los mismos efectos que la muerte real comprobada. Una cuestión que divide a los autores es que sucede si se tienen noticias de la existencia del ausente, o reaparece en un lugar distinto al de situación de los bienes. Para Llambías la curatela debe cesar. En cambio Fassi y Rivera sostienen que la ley exige la presentación del ausente, y que la finalidad de la ley es la protección de los bienes del ausente, por lo que no se produce la extinción de la curatela sino cuando el ausente reasume el gobierno de su patrimonio, o al menos está en condiciones de hacerlo, lo que no sucede por el simple hecho de que se lo haya visto en cualquier lugar. Los Diversos Casos De Muerte Presunta. Para Alterini, se trata de una etapa distinta, generalmente confundida con la ausencia con presunción de fallecimiento, hasta lo que llevamos visto, el desaparecido, es, sólo “ausente con presunción de fallecimiento” o, en otros término, un ausente que se estima verosímil haya muerto. Hay un momento en el cual la ley lo reputa sin más muerto que, es el de la “muerte presunta”. ¿Cuándo?: “transcurirdos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona” (art. 30 de la ley 14.394), lo que sea anterior: por ejemplo si la fecha de fallecimiento presunto se fija en un día en que la persona tendría 40 años de edad, hay que esperar los 5 de plazo, pero si se establece en un día en que tendría 77 años de edad, al cumplirse 80 de su nacimiento, esto es antes de aquél término de 5 años, se lo tiene por muerto presunto. Podría inclusive, ocurrir que , por haber ya pasado 80 años desde el nacimiento a la fecha del fallecimiento presunto fijada por el juez, se omita la etapa de declaración de “ausencia con presunción de fallecimiento” y se pase sin más a la de “muerte presunta”. Efectos. Importancia Y Trascendencia En Los Derechos Patrimoniales Y De Los Derechos De Familia. La muerte presunta produce efectos patrimoniales: “Queda sin efecto la prenotación prescripta, pudiendo desde ese momento disponerse libremente de los bienes” (art. 30) “Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal” (art. 30), téngase presente que esta disolución se produce ipso iure, y no es por tal, facultativa del cónyuge, como en el caso del ausente con presunción de fallecimiento, todavía no “muerto presunto”.

Reaparición del ausente. Efectos Si llegase a aparecer el presunto fallecido pueden ocurrir dos cosas: - q su cónyuge no se haya vuelto a casar, en cuyo caso sigue en pie el matrimonio, dado q el vínculo permanece inalterado. - Q el cónyuge supérstite haya contraído nuevo matrimonio, en este caso es válido el nuevo matrimonio, dado q al contraerse este, se disuelve el anterior (art 31 ley 14.394).

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Persona Jurídica Distintos Tipos. Asistematicidad del CC en la Materia. Importancia d su Correción. Nuestro CC emplea en los art 31 y 32 las expresiones “persona d existencia ideal” y “persona jurídica”. Artículo 31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este Código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes. Artículo 32. Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas. Para Freitas, q ha sido la fuente d esta materia, estos 2 conceptos no eran sinónimos. “personas d existencia ideal” designa a todos los entes q no sean d existencia visible o natural. A su vez, se clasifican en públicas y privadas. Las primeras son las personas jurídicas propiamente dichas, q requieren autorización del Estado, y se dividen a su vez d existencia necesaria y posible. En cambio, “personas privadas” son las q funcionan como tales sin autorización del Estado. La terminología d Freitas resulta inactual. hoy se denomina privados a lo q el llama d existencia posible, a las q encima ubica dentro d las publicas. Nuestro codificador siguió este sistema, y x lo tanto “personas d existencia ideal” y “persona jurídica” no son sinónimos. La primera sería una expresión genérica q comprendería a la segunda y a las personas d existencia ideal propiamente dichas, q serían las simples sociedades. En la doctrina más corriente y en la jurisprudencia, ambas expresiones se utilizan indistintamente y designan un mismo concepto. Con la redacción original del art 32 la cuestión tenía enorme importancia práctica, xq si ambas designaciones se juzgaban equivalentes, era imposible sostener la personalidad d las sociedades civiles y d las sociedades comerciales q no fueran anónimas q no estaban incluidas como personas jurídicas en el art 33. Con la sanción d la ley 17.711, q incluyó a las sociedades civiles y comerciales como personas jurídicas en el texto reformado del art 33, la importancia práctica d la cuestión suscitada x la redacción del art 32 decreció considerablemente. No obstante ello, la diferencia entre las personas jurídicas y las personas d existencia ideal propiamente dichas, como son en el sistema actual las asociaciones no reconocidas, tiene importancia en relación con la capacidad (art 46). Artículo 33. Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter público: 1ro. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios; 2do. Las entidades autárquicas; 3ro. La Iglesia Católica; Tienen carácter privado: 1ro. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar; 2do. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. Clasificación  personas jurídicas nacionales: el art 33 establece q las personas jurídicas nacionales se distinguen en aquellas d carácter público y privado. Respecto a las personas jurídicas públicas, la clasificación no tiene carácter normativo, sino más bien descriptivo (deriva d las disposiciones d derecho público).  Personas jurídicas públicas estatales: a) enumeración legal: según dispone el art 33. b) Distinción previa: la1er distinción corresponde a si pertenecen o no al Estado (en nuestro derecho, no todo lo público es del Estado). Además d los Estados mismos, son entes estatales aquellos q: 1.Q son creación directa del Estado, 2.Q ejercen potestad e imperio en su actividad, 3.Patrimonio totalmente estatal, 4.desempeñan un servicio público. c) personalidad jurídica del Estado nacional y las provincias: surge d los arts 1, 9, 10, 14 a 18, 20, 21 y 23, 31, 36, 74, 86, 94 y 110 d la CN, q suponen la capacidad para las relaciones jurídicas. Tbn infiere la CN la personalidad jurídica d las provincias (art 6, 31,104 a 109) d) municipalidades y entidades autárquicas: las entidades autárquicas son desmembramientos d la personalidad del Estado. Pueden ser d base territorial o funcional. Las primeras son las municipalidades (art 5 CN), q impone a las pcias un régimen municipal sin regular la organización ni facultades d las comunas. Los d base funcional son las ramas d la administración pública q tienen x

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Las sociedades civiles son aquellas en las q dos o más personas se obligan con una prestación. junto con el art 76 d la misma. requieran o no autorización estatal para funcionar. la autorización para funcionar. sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes. esta personalidad se extiende a cada una d sus extensiones territoriales. administrado por los órganos. Las personas jurídicas establecidas por el art. Esto está reglado en el art 67 d la CN. como erróneamente lo menciona el inc. Las corporaciones religiosas tienen carácter privado. 333 son sin fines de lucro. Su ppal característica es la presencia d los miembros q la constituyen. Sin embargo al haberse mantenido al parte inicial del art. entidades empresarias. 1º del art 14 del CC.  Personas jurídicas públicas no estatales: a) concepto: explica la naturaleza d instituciones en cuya creación puede haber intervenido el Estado. La fundación es la personificación d un patrimonio con fines altruistas.Derecho Civil 1 objetivo lograr el mejor cumplimiento d la finalidad estatal. de aquellas destinadas a la obtención de utilidades a repartir entre los miembros. Las asociaciones q se encuentran en esta categoría son las q han recibido la autorización legal. en base a q es uno d los pilares fundamentales d nuestra organización. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. en tanto q la mención de sociedades q según el mismo tengan aptitud para adquirir dchos y contraer obligaciones sin autorización del estado para funcionar. 46. d) Personas jurídicas privadas sin fines de lucro: son las asociaciones reconocidas y fundaciones. Ej: colegios profesionales. Las relaciones entre estay el Estado se rigen x el concordato celebrado en 1966. las asociaciones “simples”. no son personas jurídicas pero si sujetos d dcho (personas de existencia ideal). El art 2 d la CN. En sentido estricto se reserva esta acepción para las personas sin fines d lucro. y gozado por los beneficiarios. La redacción de la ultima parte del art. 1 de la ley de sociedades (19. y su organización surge del código d derecho canónico. b) La iglesia católica: en nuestro derecho. f) Carácter civil o comercial de las sociedades: el art. puesto q con una formula tan amplia. aseguran su defensa. no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado. Excepcionalmente algunas sociedades no lucrativas pueden organizarse bajo esta fórmula. Se llama asociación a toda unión de personas q se agrupan p/ conseguir un fin común. d modo q la sociedad es tal por el tipo adoptado y no x el objeto. esta redacción crea tbn una incógnita respecto de la cuestión referida a las personas de existencia ideal propiamente dichas. no podrían quedar entidades q no fueran jurídicas. sindicatos. para obtener alguna utilidad (dinero) q dividirán entre si. es un ente público no estatal d jerarquía constitucional. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común. En sentido lato se denomina así a toda afectación de fondos a fin de interés soc.  Personas jurídicas privadas: a) concepto: aquella cuya existencia y fundamento se regulador el dcho privado. conforme a uno d los tipo previstos en esta ley. q aportan los medios para lograr su objetivo. posean patrimonio propio. en la q se declara persona jurídica.550) establece: “habrá sociedad comercial cunado dos o más personas en forma organizada.33 es confusa. pero q son integradas x particulares o q aún sin injerencia del Estado en su constitución. lo q no significa q el catolicismo constituya la religión del Estado. y obtengan autorización para funcionar. en sentido estricto hay fundación cuando parea obtener una finalidad se crea una persona jurídica a la cual se aportan bienes. aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”. rompe el criterio de la clasificación (algunos autores atribuyen esto a los consorcios de propiedad horizontal q tienen fines económicos pero no lucrativos). Su ppal característica es le patrimonio q es aportado por los fundadores. El carácter comercial d estas sociedades esta dado por los fines lucrativos.. c) Distinción fundamental: separando las personas privadas sin fines de lucro (asociaciones y fundaciones). b) Texto legal:” Tienen carácter privado: 1ro. participando de los beneficios y soportando las pérdidas”. 2do. q menciona las asociaciones q no tiene existencia legal como personas jurídicas es claro q al menos para estas se aceptado la antigua clasificación y la consiguiente restricción de capacidad. e) Sociedades: Es la unión de personas q se organizan para la obtención de utilidades y su reparto entre ellas. g) Otras entidades: se convierten en sujeto d dcho todas las entidades q conforme a la ley 113 . se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios. Pueden ser creadas x todo estado. ejercen algún tipo d función pública. La fórmula constitucional señala el carácter preeminente d la iglesia. obras sociales.

entendido como un poder ordenador.. 33 debe interpretarse sistemáticamente. No poseen dicha potestad. D modo q en opinión de Laquis el consorcio carece d patrimonio lo q significa al imposibilidad de constituirlo d sujeto d dcho. a las q el estado no les negó expresamente este carácter. herencia o legado.Derecho Civil 1 tengan capacidad para adquirir dcho y contraer obligaciones. no tiene capacidad para recibir x donación. tomando en consideración todas las disposiciones legales q inciden en la cuestión.Patrimonio propio. Son el resultado de un acto constituyente.LA IGLESIA CATOLICA ASOCIACIONES DE .  Casos dudosos: existe una serie de situaciones jurídicas en las q se discute si presentan personalidad. h) Quid de la propiedad de consorcio d propietarios: a partir de 1968 la tesis d la personalidad del consorcio encontrón u sólido apoyo doctrinario (Borda. etc) y casi unanimidad jurisprudencial. x lo q el texto final del art.SOCIEDADES COMERCIALES . Elementos de existencia de las persona jurídicas Para que las personas jurídicas es indispensables que ellas reúnan ciertos requisitos de fondo y de forma. a) Sociedades comerciales de hecho irregulares b) Sociedades comerciales nulas c) Sociedades civiles de hecho d) La indivisión hereditaria e) La sociedad conyugal f) Las asociaciones no reconocidas. Vidal. 3. En el mismo caso s encuentran ala comunidad hereditaria la soc.OTRAS ENTIDADES CARACTER 2- CRITERIO CREACION FINALIDAD POTESTAD DE IMPERIO PERSONA JURÍDICA PUBLICA Son creaciones del Estado. regulares e irregulares g) La masa de la quiebra EL ESTADO NACIONAL DE CARÁCTER PUBLICO 1 . Aún dp de las reformas siguen existiendo en nuestra legislación sujetos d dcho q no son personas jurídicas. y las de existencia ideal son las excepciones.CADA PROVINCIA CADA MUNICIPIO 2. El fin que persigue es de interés público. Los requisitos de forma son: 114 .FUNDACIONES PRIVADO 1 – CON AUTORIZACION . 2. etc en al q hay dchos q pertenecen a varios sujetos sin q lleguen a constituir una persona.CADA ENTIDAD AUTARQUICA 3. Pero esta se vio interrumpida pro un pronunciamiento q estableció q los propietarios lo son sobre las partes propia d manera exclusiva y d las comunes respecto d las cuales se establece un condominio forzoso. Las personas jurídicas son al especie normal o gral.Finalidad de bien común. conyugal. PERSONA JURÍDICA PRIVADA Es el resultado de un acto voluntario de una o varias personas Satisfacen intereses de los particulares. Los requisitos de fondo son: 1. Posee la potestad de Imperio.SOCIEDADES CIVILES SIN AUTORIZACION . Alterini.Dispositivo de actuación.

pues si el bien común esta ausente del objetivo perseguido por la entidad no se justifica que se le reconozca la plenitud de la capacidad jurídica. Los estatutos obligan a los miembros como la ley misma. de adquirir bienes. desde que el patrimonio es un elemento inseparable de la personalidad como atributo de ella. La palabra licitud. En cuanto a su naturaleza jurídica podemos decir. el fin de la institución. 2. la constitución e inversión de su patrimonio. lícita y posible. Ferrara ha discutido que este elemento sea indispensable y se pronuncia negativamente. pues si así ocurriera no se trataría de una persona jurídica privada. 1. También se han detectado otras diferencias con las demás personas jurídicas. los derechos y deberes de sus miembros. que no tiene con quien convenir los estatutos de la futura fundación. inexpresivo.Patrimonio Propio: La existencia del patrimonio es un presupuesto indispensable para que la entidad pueda acceder a la personalidad jurídica. Y aun antes por medio de un acto jurídico que vincula a esos interesados en el propósito de constituir la persona jurídica: es el acto jurídico constitutivo de la entidad que si se trata de una asociación se llama acto conjunto. o acto fundacional si se refiere a una fundación.Derecho 1. A esta exigencia se refiere el art. pues no es concebible que se pueda seleccionar los medios apropiados para el logro del fin de la entidad si esta no cuenta con una cabeza o administración que provea a ello. en este caso. no solo en cuanto rige desde ya de los interesados con relación a las obligaciones que ellos hubiesen. Finalmente. que encuentra diferencias fundamentales del contrato con los estatutos. es un término neutro. Toda modificación o aprobación requiere la autorización del Estado. Son las reglas fundamentales y básicas que organizan y rigen la vida de cada persona jurídica. En ella se determina el nombre. 33. 115 . En cambio Borda sostiene que el fin de bien común es lo que justifica la existencia jurídica de estas entidades y obliga a reconocerles el carácter de sujetos de derecho. importan el ordenamiento de la entidad y fijan su posición jurídica y la de su miembros. que no penetra en la esencia del concepto de persona jurídica. Llambías coincide con Borda.Un acto de reconocimiento estatal.Estatutos. pues según él hasta hay fundaciones carentes de esa finalidad como las fundaciones de familia reconocidas como sujeto de derechos. por entero indispensable en las previsiones estatutarias para que aquella pueda ser reconocida en el carácter de personas jurídicas. que se celebraba por los miembros originarios y se renovaba en la forma de contrato de adhesión. donde exige como requisito de la persona jurídica la posesión de un patrimonio propio. que para la doctrina clásica los estatutos configuraban una especie del género contrato. Esta postura fue cuestionada por la doctrina moderna. el Código exige que la entidad no subsista de asignaciones del Estado. Llambías sostiene que se trata de un dispositivo de gobierno de la entidad.Dispositivo De Actuación: Los cuerpos morales no existen sino tienen constituidos por un dispositivo referente a su gobierno. por sus estatutos. 3. 2. sino también porque el ulterior reconocimiento estatal de la persona jurídica se hará con efecto retroactivo a la fecha de ese acto constitutivo. de manera tal que no resulta satisfactorio el criterio contractualita. que se identifica así con el nacimiento efectivo del nuevo sujeto de derecho. es indispensable ante la Inspección General de Personas Jurídicas. pues mal podría la entidad ser titular de un patrimonio si careciera de esta capacidad. sino de un desprendimiento estatal personalizado. Son el conjunto de disposiciones referentes a cada uno de las personas jurídicas. Donde más se aprecian esas diferencias es en las fundaciones. domicilio. sino una sola voluntad. El Código agrega que la entidad ha de tener capacidad.Finalidad De Bien Común: Es un rasgo característico exclusivo de las fundaciones.Un acto constitutivo emanado de los particulares. Este trámite administrativo se inicia con un pedido de los particulares interesados en la gestión de la personería. Requisitos De Forma. los órganos de gobierno. 2. las causas de su extinción y el destino de sus bienes. Civil 1 Requisitos De Fondo. De ahí que propugne que solo ha de exigirse que la finalidad de la persona jurídica sea como la de cualquier otra actividad.Acto Jurídico Constitutivo: Para que la entidad pueda recibir el reconocimiento de su personalidad por un acto estatal. en que no existe acuerdo de partes. 1. dependiente del Ministerio de Justicia. Tal acto constitutivo es de la mayor importancia. con motivo de la incorporación de nuevos miembros que daban su conformidad al contrato social mediante su ingreso.

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La doctrina aceptable es la de encontrar en los estatutos una norma privada, una ley en sentido material, porque son la verdadera fuente de derecho, con eficacia que se extiende, por lo menos al ámbito de la vida interna de la persona jurídica y que no tienen valor de pacto convencional. 3- Reconocimiento Estatal: El proceso de constitución, de la persona jurídica que se inicia con el acto jurídico constitutivo, culmina con el acto administrativo del reconocimiento de la personalidad. Representación de las personas jurídicas. Su verdadero carácter El mecanismo por el cual expresan su voluntad las personas jurídicas no puede ser concebido como una cuestión de capacidad de hecho, q ellas carecen de los atributos psquicos de las personas físicas, y no tiene sentido discutir si pueden o no ejercitar por si mismos sus dchos. Es evidente q las personas jurídicas tienen la voluntad de sus integrantes, la cual se expresa de diversos modos (asambleas, consejos d administración, representantes legales). Frente a los terceros la voluntad de las personas jurídicas es la de sus representantes. La voluntad q el representante manifieste en un acto de la persona jurídica, será atribuida como voluntad de ella. De esa forma el dcho ha creado un concepto d voluntad jurídica. Las polémicas de la naturaleza de las personas jurídicas han tenido inciodencia en las concepciones sobre su representación: - Teoría d la representación: (savigny) concibió a la persona jurídica como “incapaz absoluta d hecho” carente d voluntad ppia (en el sentido psicológico), y por ello sometida a una representación necesaria. Las personas jurídicas tienen la voluntad de sus representantes. La actuación de esos representantes se rige x las reglas del mandato, y si excedieron los límites de sus poderes, no obligaran a la entidad siendo responsables exclusivos d sus actos. La existencia de un mandato crea un vínculo externo entre el representante y al persona jurídica, en el caso q algunas atribuciones no estén expresamente dispuestas en los estatutos, hay q concluir q el representante no las tiene. - Teoría del órgano: las doctrinas de la realidad concibieron a las personas jurídicas como “organismos”, dotados de miembros q actuaban “dentro” d ellos, y por ello les atribuyeron capacidad de hecho. Órganos d la persona jurídica son las personas, o grupos de personas físicas, q por disposición d los estatutos están autorizados a manifestar la voluntad del ente y desarrollar la actividad jurídica necesaria para conseguir sus fines. Se establece un vínculo d carácter interno entre la persona jurídica y el miembro al cual le toca cumplir una determinada función, este víncuilo se rige por los estatutos q establecen las atribuciones correspondientes a las funciones a desempeñar. El representante declara su propia voluntad, pero lo hace en el interés de su representado, mientras q el organo declara directamente la voluntad d la persona jurídica. - Posición actual: Las dos doctrinas desarrolladas anteriormente describen correctamente un aspecto del problema, y lo desfiguran acudiendo a metáforas q se tratan como si constituyeran situaciones reales. Hablar d una capacidad de hecho d entes q carecen d cuerpo y alma no tiene sentido. La doctrina contemporánea observa q no pueden ser confundidos el “órgano” y el “representante”, desde q no todos los órganos d la persona jurídica tienen poderes para representarla. La asamblea, órgano soberano de las asociaciones y sociedades no la representa, tampoco lo hacen: las sindicaturas, consejos d vigilancia, etc. Por ellos cabe concluir q las personas jurídicas sólo pueden ser representadas x aquellos órganos a los cuales al estructura interna del ente les atribuye expresamente facultades al efecto. El vínculo es interno y por dicha razón cuando una persona jurídica actúa por medio del órgano correspondiente, la figura del órgano absorbe a la del representante. Régimen legal En nuestro sistema legal la persona jurídica actúa por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido según lo establce el art. 35 : “Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este Código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido”. Art. 36: “se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, solo producirán efecto respecto de los mandatarios”. El artículo 37 por su parte establece que “si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida por las reglas del mandato”. Es clara la orientación ficcionista del Código argentino, en la nota al art. 35 in fine, Velez escribió: “la persona jurídica pues solo por medio de sus representantes, puede adquirir derechos y ejercer actos, y no por medio de los individuos que forman la corporación, aunque fuese la totalidad”. La solución no ofrece grave problema en torno de la responsabilidad de la persona jurídica por actos lícitos. Más delicado es el problema en cuanto a la responsabilidad por hechos ilícitos. La capacidad de las personas jurídicas Capacidad de dcho

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Para la realización de los fines q la persona jurídica se propone, ella goza d una capacidad q puede referirse tanto a los dchos patrimoniales como a los extramatrimoniales; si bien respecto de algunos de ellos carece capacidad de contraerlos por ser inseparables de la condición humana (matrimonio, filiación, patria potestad, etc). Cuando se habla de capacidad refiriéndose a las personas jurídicas, se habla de capacidad de derecho, pues no es posible concebir con respecto a ellas un desdoblamiento en cuanto a la titularidad de un dcho y su ejercicio, porq desde su inicio cuenta con un dispositivo de actuación q le permite alternar en el mundo jurídico. Por lo tanto la persona jurídica conforme a su naturaleza cuenta con dispositivos de actuación, q son incompatibles con toda imperfección para el manejo de sus dchos. El principio q rige la capacidad Las personas jurídicas están regidas en cuanto a su capacidad por un principio de libertad y amplitud. Así resulta el juego de los art. 31(segunda parte) y 35 del CC, en cuanto el primero de los declara q pueden adquirir los dchos o contraer las obligaciones q el CC regla en los casos y por los modos y formas q el mismo determina; y el segundo agrega q pueden adquirir los dchos q el CC establece, y ejercer los actos q le sean prohibidos. Por tanto el problema de capacidad debe ser resuelto en forma similar al de las personas de existencia visible, en el sentido d q ellas pueden adquirir todos los dchos y ejercer los actos q no les sean prohibidos; pero este principio resulte morigerado por la incidencia del principio de especialidad, y por las restricciones impuestas por la ley o por la naturaleza de las cosas. Limitaciones  Impuestas por el principio de la especialidad: este indica q la capacidad d la persona jurídica solo puede ejercerse en orden a los fines de su institución, q son aquellos q el estado en su momento computo como conducentes al bien común, y en base a los cuales reconoció al ente como sujeto de dcho.. se comprende q a los márgenes de los fines de su institución, carezca la persona jurídica de toda capacidad, porq en verdad carece tb de personalidad (Llambías) Al principio de la especialidad se refiere el art. 35 del CC: “las personas jurídicas pueden para los fines de su institución, adquirir los dchos q este código establece, y ejercer los actos q no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes q sus leyes o estatutos les hubiesen constituido” pero cabe recordar q establecido el marco de la capacidad de la persona jurídica dentro del principio de la especialidad, ella se ejerce con amplitud respecto de toda clase de dchos, aun de aquellos q no hubieren sido establecidos por el CC, con tal q no les sean prohibidos. En este punto nada dice el CC de ni a favor ni en contra d otros dchos q pudiera adquirir la persona j., los cuales deben ser conceptuados admisibles si caen dentro del régimen especial. Porq para los fines de la institución la entidad benéfica de la autonomía d su libertad para adquirir toda clase de dchos no prohibidos. En cuanto a la interpretación, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en el mantenimiento de un criterio amplio para observar los fines de la entidad, en el sentido q además de los actos jurídicos correspondientes a su objeto, tbn esta capacitada para los q por implicancia sean requeridos para la mejor consecución de los fines, es decir q esta habilitada para encara toda actividad mas o menos relacionada con el mismo; pro en cambio el principio de especialidad impide q se desvirtúe el objeto para el cual fue constituida la persona.  Limitaciones impuestas por la ley: dentro del marco de la anterior característica, las personas jurídicas se ven restringidas en su capacidad por imperio de ley. En nuestra legislación con respecto al usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres personales q se constituyeren a favor de personas jurídicas, dchos q no pueden perdurar mas de 20 años ( arts. 2828, 2920, 2969, 2972, 3004, CC), en tanto q tratándose de las personas visibles pueden prolongarse por un tiempo mucho mayor, hasta el termino de la vida del titular.  Restricciones provenientes de la naturaleza de las cosas: imposibilita q estas instituciones puedan ser titulares d dchos inseparables de la condición humana, tales como los de orden fliar. Los principales dchos patrimoniales con los q cuentan las personas j. Son: *posesión de cosas y cuasi posesión de bienes; *dchos reales con limitación expresada en cuanto al tiempo de usufructo, uso, habitación, etc.; * dchos intelectuales en su significación patrimonial; *dchos creditorios q manen de actos lícitos y fuentes legitimas de obligaciones; * pueden prescribir y son pasibles de prescripción; * pueden recibir herencias y legados. Los dchos extramatrimoniales de los q pueden ser titulares son: * atributos inherentes a la personalidad con excepción del estado y ejercer los dchos subjetivos q manan de los mismos; *pueden ser comerciantes por la forma de su constitución; *poseen dcho al honor; * pueden tener la tutela de incapaces a nivel nacional; * gozan de dchos constitucionales (libertad en sus distintos niveles); * pueden crear una fundación; * asociaciones y fundaciones gozan de dchos disciplinarios respecto de terceros en conformidad con sus estatutos. Modos de actuación de la persona jurídica Partiendo de esta posición y cualquiera sea la doctrina que se adopte en relación a la naturaleza jurídica de la persona jurídica, no puede desconocerse un dato de la realidad: la actuación de las personas jurídicas solamente se realiza por medio de las personas físicas.

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Esta realidad plantea el problema de establecer cuál es la relación jurídica de la persona jurídicas con las personas individuales que actúan en su nombre y por su cuenta, como asimismo determinar cuáles son los actos de las personas físicas que pueden imputarse a la persona jurídica, y por consiguiente comprometen la responsabilidad de ella. Así por ejemplo, si el gerente de una fábrica compra con su nombre una máquina de escribir, ¿quién es el deudor por el saldo del precio de la máquina, el mismo gerente o la fábrica?, ¿qué reglas y principios se aplican para llegar a esta conclusión?. Las respuestas varían según sea la teoría que se adopte y fundamentalmente podemos citar dos en relación a este tema: la teoría de la representación y la teoría del órgano. a. Teoría de la Representación. Para esta doctrina la persona jurídica actúa por medio de sus representantes legales, y entre la persona jurídica y estos existe una relación de representante y representado, aplicándose a esa relación las normas del mandato. Esta teoría es sostenida por los partidarios de la ficción, que afirman que siendo la persona jurídica un ente ficticio creado por la ley, carente de voluntad, no pueden actuar por sí en la vida civil: es un incapaz absoluto de hecho. En consecuencia, solo puede actuar por medio de las personas físicas que son las representantes legales que le acuerda la ley, así como el tutor actúa como representante del pupilo. En esta teoría los actos jurídicos que realicen u otorguen los representantes de la persona jurídica en los límites de su representación o poder obligan y comprometen a la persona jurídica representada tal como sucede en los supuestos ordinarios de mandato. Esta teoría conduce a la responsabilidad de la persona jurídica por los actos ilícitos de sus representantes, puesto que el mandato se otorga solamente para los actos lícitos. Si el representante realiza un acto ilícito, y causa daños y perjuicios a un tercero, no pueden afirmarse que lo realiza en ejercicio de su mandato, y el acto es solamente atribuible a su persona, Por su lado, la persona jurídica no responde por esos daños y perjuicios que no le son imputables. b. Teoría del Órgano. Para esta doctrina la persona jurídica actúa por medio de sus órganos, las personas físicas, que son parte integrante de la entidad, existiendo entre la persona jurídica y sus órganos una relación institucional, rigiéndose esta relación por las normas de la constitución y organización de las persona jurídica. La teoría de la representación mantiene una posición dualista: ella supone dos sujetos de derecho (el representante y el representado) y un vinculo externo. El problema de la imputación del obrar de las personas físicas y las personas jurídicas permanece, entretanto, sin respuesta. La teoría del órgano, en cambio, adopta una posición monista: el organo en su carácter de tal forma parte integrante de la persona jurídica, estando vinculado a ella por una relación interna. Constituye entre ambos un solo sujeto de derecho. La calidad de representante emana de la ley o de un acto jurídico, en tanto que la calidad de órgano proviene de la constitución de la persona jurídica. Finalmente se argumenta que el órgano en contraposición al representante, encarna toda la voluntad de la persona jurídica. Se descarta, entonces la aplicación de las normas de mandato que supone que la persona que actúa en nombre de la persona jurídica lo hace con su propia voluntad, y en virtud de un vinculo contractual. La voluntad que expresa la persona física en nombre de la persona jurídica es la voluntad del ente colectivo que es un ente real que exprese su voluntad jurídico por medio de sus agentes u órganos, no existiendo dualismo entre éstos y la persona jurídica como existe en la relación de mandato. La teoría del órgano es sostenida por los partidarios de la teoría de la realidad de la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, como así también por algunos partidarios de la teoría de la institución y en la actualidad es la aceptada por el derecho societario, administrativo, etc. c. Nuestro régimen legal. El Código Civil adopta como principio el sistema de la representación legal (arts. 35 y su nota, 36, 37 y 1870 incs. 2 y 3). En este orden, el art. 36 expresa: “que se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio. En lo que excedieren, solo producirán efecto respecto a los mandatarios”. Llambías sostiene que esta norma contiene un principio justo, ya que solo deben imputársele a la persona jurídica los actos señalados en la órbita del funcionamiento del órgano, puesto que los no se encuentran comprendidos constituyen una desorbitación de las funciones y no puede imputarse el efecto del acto de la persona jurídica. Como resultado de la adopción del sistema de la representación legal, el Código Civil reputa a los actos de la persona jurídica a los celebrados por sus representantes legales que no excedan los límites de su mandato (art. 36) En consecuencia los actos que impliquen una extralimitación de los poderes del representante no serán atribuibles a las personas jurídica.

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En suma, un acto obrado en nombre de la persona jurídica con exceso de las atribuciones no se imputa a la entidad, sino al mismo representante como persona individual o física, quien queda obligado a resarcir los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte que no conocía los poderes del mandante (arts. 1161 y 1833 C.C.). Declarada la nulidad del acto celebrado por el representante de la persona jurídica en exceso de sus poderes, además de los efectos normales de la nulidad pronunciada (art. 1050 y ss. C.C.), las personas jurídicas, de carácter público o privado, quedan obligados por el enriquecimiento sin causa que le acto les hubiese reportado (arts. 2306 y 2310). La órbita de las facultades de los representantes de las personas jurídicas en nuestro sistema jurídico debe encontrarse en el acto constitutivo de la persona jurídica o en el estatuto, si el acto constitutivo o de los estatutos no se pueden apreciar cuáles son los podepersona jurídica, para establecer si actuó o ni dentro de ellos, habrá que acudir a las normas del mandato (art. 37). En consecuencia, estos representantes estarán autorizados en principio para otorgar actos de administración (art. 1880 del C.C.) Por aplicación de los principios generales, la ratificación posterior del acto por la persona jurídica, por intermedio de sus órganos competentes, borra el exceso de poder y obliga por los efectos del acto obrado. La prueba de los atributos de la persona jurídica Acabamos de ocuparnos de la capacidad. Les corresponde también nombre y domicilio, no así el estado, si se lo entiende en función exclusiva de la situación familiar de la persona.  El Nombre. El atributo de la individualización es necesario en toda persona, sea física o jurídica. Estas últimas deben, pues, contar con una designacion que permita distinguirlas. En nuestro país la materia del nombre de las personas se rigió durante mucho tiempo por el derecho consuetudinario. Recién con la sanción de la ley 18.248 se legisló sobre el nombre de las personas físicas, no existiendo hasta la fecha reglas generales aplicables a la denominación de las personas jurídicas. Por esta razón adquieren particular relevancia de las normas de la ley de sociedades mercantiles sobre nombre de las sociedades, a las que haremos una breve referencia. Antes de ello, conviene recordar que las "Normas de la Inspección General de Justicia" (Resol. Gral Nº 6 del 24 de diciembre de 1980) establecen en el orden local disposiciones reglamentarias en materia de nombre de las entidades. El art. 8 de la Resolución estatuye que "No se conformarán actos constitutivos de entidades con denominación igual o similar a otras ya existentes o que puedan confundirse con instituciones o dependencias o empresas del Estado o inducir a error sobre la naturaleza y características de la entidad. La prioridad en la denominación se juzgará teniendo en cuenta el ente que primero se haya presentado ante la I.G.J.". El art. 9 de la mencionada reglamentación admite "la adopción de denominación que, respetando el principio de la inconfundibilidad de la persona jurídica, contenga elementos comunes con otras ya registradas, mediando conformidad de estas últimas para la utilización de tales elementos, la que se acreditará fehacientemente previo a la conformidad". Nombre Social Y Nombre Comercial. Por nombre comercial, en sentido propio, puede entenderse la designación o denominación con se distingue el establecimiento comercial o industrial, o como también se ha dicho, el nombre individual o colectivo, simple o compuesto, bajo el cual los comerciantes, industriales, o productores ejercen los actos de comercio, industria o explotación. Nombre social. La generalidad de la doctrina no distingue entre nombre social y nombre comercial, aplicando ambas alocuciones de manera indistinta, al medio de identificación de las sociedades mercantiles. Sin embargo, existen diferencias que permiten distinguir adecuadamente ambos conceptos. El nombre comercial tiene por finalidad la identificación del comerciante o industrial, o la empresa en el ramo de que se ocupa, y es un medio de atracción de la clientela. Por su lado el nombre social, además de esas funciones revela la incorporación de la sociedad al ámbito de la tipología societaria y a la consecuente regulación positiva. Denominación Social y razón social. La razón social es una designación que se integra con el nombre de uno o más socios con el aditamento y "Cía" u otro equivalente que exteriorice la existencia de otros socios o con los nombres de los todos los componentes: sólo puede integrarse con los nombres de los socios de responsabilidad ilimitada y solidaria, y si tal norma se viola, quien aparece en ella responde ilimitadamente frente a los terceros (args. arts. 126, 134, 142, 137, ley 19.550). La denominación, en cambio, puede ser una designación de cualquier especie, incluso de fantasía, pero debe siempre adicionarse a una mención, aunque sea abreviada, que distingo con claridad el tipo de sociedad de que se trata. En el actual régimen de sociedades, pueden girar con razón social las sociedades colectivas (art. 126, LS), las

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comanditas simples (art. 134, LS) y las sociedades en comandita por acciones (art. 317, LS). Las sociedades de responsabilidad limitada, las anónimas y anónimas con participación mayoritariamente estatal solo pueden actuar bajo una denominación que incluya expresiones completas, abreviadas o siglas que identifiquen el carácter social, bajo apercibimiento de responsabilidad ilimitada y solidaria para los representantes de la sociedad, juntamente con ella, por los actos celebrados con omisión de esas menciones (arts. 147, 164 y arg. art. 312, LS). Por su parte, cuando las sociedades autorizadas a girar bajo razon social lo hagan bajo una denominación, también deben incluir la mención completa, abreviada o por siglas, que permite identificar el tipo social de que se trate (arts. 126, 134, 142, 317, LS). Regulación Legal. El nombre comercial se rige por las disposiciones de la ley de marcas, 22.362, que contiene disposiciones especificas sobre esa materia en el Capitulo II. En cuanto a la denominación de las sociedades, además de las referidas disposiciones de la Inspección General de Justicia, debe tenerse en cuenta que en ciertas situaciones el nombre social, como especie del genero nombre comercial, aparece sujeto a las disposiciones de la ley de marcas. Caracteres. a) De libre elección. En principio el nombre de las personas jurídicas es de libre elección. La única limitación radica en que no debe resultar confundible con denominaciones de otras personas jurídicas públicas o privadas. b) Mutable. Siendo de libre elección, el nombre de las personas jurídicas es, también, mutable. Pero deben adoptarse para su cambio las precauciones debidas en orden a la tutela de terceros. c) Transmisibles. Ciertas designaciones son en principio intransmisibles, como las denominaciones de las asociaciones civiles y de las fundaciones. En cambio la denominación social puede ser transmitida, siempre que no sea una razón social, pues ella debe responder a la realidad de la integración de la sociedad. d) Adquisición por la inscripción. Tratándose de personas jurídicas regularmente constituidas, el derecho al nombre se adquiere por la inscripción en los registros respectivos. e) Es protegido por la ley. La persona jurídica que utiliza una denominación puede oponerse válidamente a que otro utilice la misma designación para una persona jurídica o como nombre comercial (en este últim caso, art. 29 ley 23.262). Naturaleza. Llambías entiende que el nombre de las personas jurídicas participa de la misma naturaleza que aquel que corresponde a las personas físicas, o que se trataría de un derecho-deber de identidad. Sin embargo, la tesis de Llambías reduce el nombre de la persona a un plano extramatrimonial, cuando resulta evidente que el nombre de una sociedad comercial o el denominado nombre comercial tiene valoración económica y pueden ser objeto de negocios jurídicos. Por ello es más apropiado sostener que el nombre de la persona jurídica participa de la naturaleza de los derechos que conforman la denominada propiedad industrial, y goza de la protección legal correspondiente.  El Domicilio. En nuestro sistema legal, y sin perjuicio del problema relacionado con la nacionalidad de las personas jurídicas, el domicilio es un elemento inescindible de la persona, por así requerido por las normas sobre ley aplicable y jurisdicción. Siendo sujetos enteramente distintos de quienes las componen, dirigen o administran, las personas jurídicas deben ser vinculadas a una sede especifica, con independencia de los domicilios de aquellos. En principio las personas jurídicas tienen el domicilio indicado en sus estatutos o contratos sociales; si el mismo no tuviera indicado en ellos, puede surgir también del acto de autorización estatal (art. 90, inc. 3). En caso de no existir un domicilio designado en cualquiera de las formas apuntadas, este se ubica en el lugar donde funcione la dirección o administración principal de la persona jurídica. Cuando una persona jurídica tiene sucursales se crea un domicilio especial en el lugar en que estas se encuentran, pero solamente para la ejecución de las obligaciones contraídas en dicho lugar, por los agentes locales del ente (art. 90, inc. 4). Según un antiguo fallo de la Cámara Civil I de la Capital, los estados extranjeros tienen su domicilio en la ciudad capital en que residen las autoridades que ejercen el poder político; y la sede de la representación diplomática acreditada en el país no importa domicilio especial en el territorio argentino. Domicilio y Sede de las sociedades comerciales. El art. 11, inciso 2 LS, dispone que el instrumento constitutivo de la sociedad comercial debe indicar el domicilio de la sociedad, con lo cual se viene a requerir que se determine la ciudad provincia en que se domicilia la sociedad. Así, por ejemplo, es hábil la constancia de que la sociedad se domicilia en Buenos Aires o en La Plata. Pero en el párrafo siguiente agrega: "Si el contrato constare solamente el domicilio (la ciudad) la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración".

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11 LS. la doctrina y la jurisprudencia han establecido que en principio es el domicilio inscripto el que determina la competencia judicial. directorio u otra autoridad que la norma establezca. hay una larga polémica entre la teoría de la representación y quienes propician la teoría del órgano. equivalente a la ciudad en la cual asienta jurídicamente la sociedad y produce los efectos de tal (y que determina la competencia judicial en las acciones personales) y la sede social. salvo que sea ficticio. La actividad de la persona jurídica se desarrolla mediante la actuación de seres humanos q obran por ella. pues contiene previsiones como la eleccion de autoridades o compromisos de suscripción del capital de la entidad u otras resoluciones igualmente circunstanciales. 36) La representación de las personas jurídicas privadas está reglada por las normas de los estatutos en donde se fija quienes. puesto que los contratos se reputan actos de la propia persona jurídica (art. conforme a su estatuto en una resolución de la asamblea. establece que "se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta". en tanto actúen dentro de los límites de su ministerio. es decir. la de saber cuales son los actos de los dirigentes de la persona jurídica q comprometen la responsabilidad contractual de esta. Ahora bien. aquel que cualquier tercero de buena fe puede reputar como tal en virtud de la existencia de extremos que lo induzcan a confundir una situación material con el verdadero domicilio de la persona. Objeto. pueden ser demandadas judicialmente 121 . el último párrafo del mismo inciso 2 del art. siempre naturalmente que ese cambio se realice dentro de la misma ciudad en que se asienta el domicilio social. 90. Domicilio Ficticio (O en fraude de la ley). Por lo demás. Licitud El acto constitutivo es amplio. Domicilio aparente. de tal q la gestión realizada por cuenta de ka entidad de la imputada a la entidad misma. Según Llambías. que es el lugar exacto en que se encuentra la administración social. con este dispositivo se evita tener que reformar el estatuto cada vez que se cambia la sede de la administración de la sociedad. sin razón que lo justifique en un lugar distinto al de la actividad desarrollada por la sociedad. Esta comprensión. o haya sido constituido al solo efecto de dificultar la acción de los acreedores o para eludir la competencia de determinados tribunales. El criterio q permite discriminar los actos de los dirigentes de la persona jurídica para saber cuales son los q se imputan a ala entidad y consiguientemente comprometen su responsabilidad contractual. Nos remitimos al nombre Comercial. Dentro de estos poderes. Esta doctrina se aplica también en el caso de las personas jurídicas. Al respecto. Responsabilidad contractual: Si la persona jurídica no cumple con sus obligaciones contractuales.Derecho Civil 1 De este modo se distingue entre domicilio. Esa intención se presume cuando el domicilio se halla situado. Estas normas internas o en su defecto las normas del mandatario (art. las designación concreta de una persona como representante de la persona jurídica podrá encontrarse. La responsabilidad de las personas jurídicas: El Problema Del Fundamento De La Responsabilidad Civil. en orden practico se Nuestra útil para explicar porq razón responde la entidad por la actuación de sus dirigentes y órganos sea en el orden contractual o extracontractual. Las personas jurídicas son plenamente responsables de las obligaciones que surjan de los contratos celebrados por sus administradores o representantes.la solución jurídico practica Es en el campo de la responsabilidad donde aparecen restricciones fundamentales en las diferentes naturalezas entre las personas jurídicas y físicas Se vincula con la cuestión de la responsabilidad contractual. en algunos casos. y cuales otros no se imputan a la entidad y comprometen la sola responsabilidad del los actuantes. 37) determinan quienes van a otorgar los actos previstos en nombre de las persona jurídica. Puede acontecer que una sociedad tenga su domicilio inscripto en una ciudad o provincia y ejerza sus actividades en otra. 3) y domicilio especial-legal. b) Domicilio. La doctrina y jurisprudencia han construido la doctrina de la eficacia del domicilio aparente. En esta materia se enfrentan las posturas de la teoría de la ficción y la del órgano. por lo que son vinculantes para la sociedad las notificaciones cursadas a la sede inscripta. aun cuando tal registro no se ajuste a la realidad y la sede de la administración esté instalada en otro sitio. Siendo esta entidad un núcleo humano otorgamiento de tal modo q cuenta con un dispositivo de poder y actuación q expresa y realiza la finalidad del núcleo. con qué facultades. no encuentra objeción para q los seres humanos q sirven a la entidad y manejan ese dispositivo sean considerados parte integrante de aquel núcleo. Corresponde a las personas jurídica domicilio general-legal (art. actos que le serán imputados a esta última. inc. la teoría del órgano responde a la naturaleza institucional de la persona jurídica. etc. este problema depende del punto de vista q se adopte acerca del fundamento en q se sustenta dicha imputación. la representarán. Contrato social constitutivo. a) Nombre.

122 . La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad del agente directo del daño. la admite. una evolución hacia el reconocimiento de la responsabilidad civil por los hechos ilícitos. Llambías ha criticado durante la formula “en ejercicio o con ocasión de sus funciones” puesto según el. .). Lógicamente si la persona jurídica ratifica posteriormente este acto celebrado fuera de los limites del mandato social. 36). 42 del C. En síntesis. 43. 1113. 1109 y concordantes. y está obligada a responder hasta el límite. en el supuesto de que la persona jurídica hubiera recibido un inmueble proveniente de una escritura de compra del mismo celebrado por el representado sin poder. 1932. la persona jurídica deberá devolver el inmueble porque si no había enriquecimiento sin causa. de personas publicas o de personas privadas. 43. Esta responsabilidad está reglada por el primer párrafo del art. Así lo establece el art. C. al decir que las “personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles y pueden hacerse ejecución de sus bienes”. 1931 del C.C.). porque ambos responden de manera concurrente por el daño causado. Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas en las condiciones establecidas en el titulo: "de las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos". Hemos establecido que las persona jurídica es responsable de los contratos celebrados por sus representantes en los límites de sus atribuciones. Daños Causados Por Las Cosas. El Art. En ese caso. a su elección. y no con ocasión del mismo. por ejemplo. 3) las cosas de que se sirva o tenga a su cuidado. Responsabilidad Extracontractual.C. La modificación del art. salvo que el representante se hubiera comprometido a obtener la ratificación de la persona jurídica y no la hubiera conseguido (art. frente a los terceros con quienes contrató se explica porque se trata de proteger a los terceros de buena fe y obligar a los administradores a ejercer con prudencia sus funciones. Como la ley no distingue la responsabilidad del ente colectivo existirá se trate de delitos o de cuasidelitos. la persona jurídica va a ser la única responsable (art. La persona jurídica es responsable por los daños y perjuicios que ocasionen quienes lo dirijan o administren en el ejercicio o con ocasión de sus funciones. si bien el tercero conocía que él carecía de poderes suficientes para celebrar el contrato (art. 3. La ley es clara. en ejercicio o con ocasión de sus funciones. pero también elimina la grave anomalía que resulta de que la ley disponga una cosa y los jueces resuelvan otra. este artículo reconoce la responsabilidad civil de la persona jurídica por los daños y perjuicios que ocasione en tres supuestos: 1) quienes la dirijan o administren. las personas jurídicas están exentas de toda responsabilidad por lo que hayan cometido sus administradores. Hemos dicho que no obstante los artículos 43 y 1720 los jueces habían concluido por admitir una amplia responsabilidad civil de las personas jurídicas por hechos ilícitos. Daños Causados Por Sus Dependientes. se inicio en la jurisprudencia de nuestros tribunales.C.) Por aplicación de la teoría del enriquecimiento sin causa es responsable la persona jurídica por el acto celebrado por su representante sin poder suficiente cuando el acto la hubiera enriquecido como consecuencia de él. por consiguiente. Como la solución del articulo 43 resultaba anacrónica e inadmisible. el órgano de la persona jurídica solamente actúa para el ente colectivo cuando lo hace en el ejercicio del respectivo cometido. 1936 del C. Si el contrato es realizado fuera de las facultades que el estatuto les reconoce a los representantes no se tratará de actos de la persona jurídica y no es responsable. Piénsese. esto es la irresponsabilidad personal del dependiente conforme al art. 2) sus dependientes.Derecho Civil 1 como si se tratara de una persona natural. La responsabilidad personal del representante de la persona jurídico. conduce lógicamente a esta conclusión: solo los actos ejercidos dentro de los limites del mandato obligan a la persona jurídica. sino que estos contratos serán imputables personalmente a quienes lo celebraron (art. Esta responsabilidad del representante cesa en consecuencia. como es el supuesto del accidente in itinere.. Daños Causados Por Quienes La Dirijan O Administren. pues podrá demandar a la persona jurídica y al dependiente simultáneamente o por separado. no obstante los términos expreso del texto legal citado. La idea de que entre la persona jurídica y sus administradores media una relación de representación. El nuevo texto legal dispone: "las personas jurídicas responden por todos los daños que causen quienes las dirijan o administren. La víctima del daño. que actúa fuera de los límites del mandato. 2. 1. sin embargo.C. por lo que la persona jurídica será responsable por los daños y perjuicios causados por sus dirigentes o administradores en ocasión de sus funciones. La persona jurídica responde también por los daños y perjuicios causados por sus dependientes en el ejercicio de sus funciones. como no se puede otorgar mandato legalmente valido para cometer actos o hecho ilícitos.

que es la entidad. la trasgresión o abuso debe tener una gravedad suficiente como para justificar una medida de tal trascendencia. inc. 1113 del Código Civil. las que no necesitan se rigen por las leyes especiales. de algunos de sus empleados. son los siguientes: a) El delito implica la idea de culpabilidad. Mencionados son las siguientes: a) Por desición de sus miembros. 48. inc. sino q debe fundarse en la concurrencia de alguna causa legitima q justifiq la adopción de tan grave medida Causales De Extinción En los arts. No es verdad que las personas jurídicas no pueden cometer delitos. Se ha visto ya que una de las exigencias legales para la concesión de la personería jurídica es que tengan un fin de bien público (art. inc. inc 2. Se trata de una causal importantísima de disolución de las personas jurídicas. Por ejemplo. anónimos e indeterminables. la intervención del gobierno en este caso es puramente formal y no se podría desconocer la resolución de los miembros. no pueden cometerlo. 3). ya que estas no tienen miembros. 48. pero esta acto no puede ser arbitrario o absolutamente discrecional. sino simples administradores. la conclusión de los bienes debe tener como consecuencia necesaria el retiro de la personería. para comprobar si se ha tomado respetando la ley y los estatutos. 33.Derecho Civil 1 La persona jurídica responde por los daños causados por las cosas de que se sirve o tiene a su cuidado. pues no es posible que la entidad subsista en contra de la voluntad de quienes la integran. c) Por ser imposible el cumplimiento de los estatutos (art. una sociedad anónima desea obtener la concesión de un servicio publico y con ese objeto decide corromper a los legisladores y funcionarios que deben otorgarlo. quitarle la personería Fin de la existencia de las personas jurídicas Así como el nacimiento de la persona jurídica. y art.). Desde luego que. No es menester que se hayan concluido 123 . b) Los administradores o agentes son personas individualmente diversas de la persona jurídica y ligados a ellos por un mandato. 4 del C. el Cód. b) Por haberse abusado o incurrido en trasgresiones de las condiciones o cláusulas de la autorización legal (art. 48 y 49. Esta disposición ha sido criticada.C. imponerle una multa. es el que se refiere a su responsabilidad penal. 370. Los argumentos fundamentales sostenidos para negar la responsabilidad criminal de los entes de existencia ideal. inc. Uno de los grandes debates suscitados en torno de las persons jurídicas. igualmente la vida de lae entidad termina poe el cato contrario del mismo poder. la ley 17. C. si sus actividades resultan contrarias al bien o a los intereses públicos. pero que tienen el gobierno efectivo de la entidad. en cuanto exige la aprobación de la resolución de los miembros. C. a menos que fuera ilegal o contraria a los estatutos. q en el orden nacional compete al ministro de justicia.) d) Porque la disolución es necesaria o conveniente a los intereses públicos (art. que carecen de voluntad humana.711 mantuvo este requisito. siempre se encontrara uno que lo haga. por consiguiente los entes ideales. para que la disolución tuviera plena validez. Com.711 con más propiedad habla de autoridad competente. Como ejemplo de esta responsabilidad recordemos el caso tristemente frecuente del derrumbe de una pared en un estadio de fútbol perteneciente a un club deportivo. Estas normas rigen para las que necesitan autorización estatal para funcionar. será necesario castigar al verdadero delincuente. Sin embargo. atribuir a estos la responsabilidad exclusiva del delito es pueril. El hecho es cometido en beneficio de la entidad. persona jurídica. 48. no bastara condenar al instrumento ejecutor para que los intereses tutelados por el derecho penal se den por satisfechos. La ley 17. Si el empleado elegido para concretar la operación se negara. aunque estos artículos son aplicables subsidiariamente si las leyes especiales no prevén el caso. 33. En la práctica. C. Civil establece las causales de extinción de las personas jurídicas. 2). Esta responsabilidad esta reglada por el art.C. por consiguiente. aprobados por la autoridad competente (art. juzgando que es conveniente el control de la decisión societaria de disolverse. Las causales enumeradas en los arts. Responsabilidad Penal. inc.). naturalmente. 48. Puesto que uno de los requisitos de la personería jurídica es la existencia de un patrimonio (art. Para hacer efectivo el cohecho se vale. se marca con la decisión de la autoridad administrativa. las instrucciones han partido de los accionistas. como las lesiones y los demás daños ocasionados por ese derrumbe. las muertes causadas. e) Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas (art. El texto anterior decía "aprobado por el Gobierno". se sostiene que debería bastar una determinación legítimamente tomada de acuerdo con los estatutos y comunicada a la autoridad competente. 48. el Estado debe intervenir para retirar la personería. deberán ser cubiertas por el club. quien será responsable de la indemnización de los daños y perjuicios. Descubierto el delito. El inciso se refiere a las asociaciones y no a las fundaciones. 2).C. que puede ser el Poder Ejecutivo u otra autoridad en que la ley delegue esta atribución. 1). de donde resulta que los delitos cometidos por aquellos no se pueden atribuir a la entidad sin violar el principio elemental del derecho penal que exige la identidad del delincuente y del condenado.

con todo acierto que cuando el Ejecutivo obra en uso de sus facultades que son discrecionales y que la ley ha dejado libradas a su prudente arbitrio. reconoce contra la decisión del Poder Ejecutivo los recursos de legitimidad y arbitrariedad.C.550. basta con que no sean suficientes para mantenerla. 50. En ese caso la entidad tiene derecho a demostrar que no es así. se presenta el problema del destino de los bienes que constituían su patrimonio. aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir con el fin de su institución (art. f) Muerte de sus miembros. 2. en cuyo caso debe cumplirse lo dispuesto en ellos. la extinción de estas entidades podría ser dispuesta también por ley del Congreso. el Poder Ejecutivo. si el Poder Ejecutivo retira la personería jurídica de una asociación fundándose en que se han concluido los bienes destinados a sostenerla. C. pero tal hipótesis es excepcional. o bien determinar el modo como debe hacerse la renovación de los socios (art. el juicio del Ejecutivo es de prudencia política y administrativa. puede llegar a serlo si así lo dispusieran los estatutos o. como ocurriría si la decisión administrativa se funda en la perdida del capital y se demuestra que éste se conserva intacto. La muerte de los miembros de una persona jurídica no es.   que nada hubieran previsto. Así por ejemplo. in fine. En materia de sociedades. Aunque el Código Civil no lo haya dispuesto deben considerarse asimismo causales suficientes de disolución las circunstancias de que se haya dado cumplimiento total al objeto para lo cual fue creada la institución. o que haya expirado el término de su duración. entonces. se ha resuelto. C. salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes de la corporación".Derecho Civil 1 absolutamente todos los bienes. Es necesario distinguir dos hipótesis: a) Si los estatutos hubieran previsto la eventualidad. 48 y 49 del Código Civil y 318 y 370 del Código de Comercio. tiene la facultad de disponer la suspensión provisoria de la medida recurrida.711 ha consagrado este sistema. sino que basta el análisis de la prueba para determinar si se ha producido o no el supuesto legal. El nuevo art. sus decisiones no son revisables judicialmente. pueden presentarse dos hipótesis:   que los estatutos hubieren previsto esta posibilidad. El retiro de la personería jurídica produce la disolución de la entidad. 49. El Código Civil no había previsto recurso alguno contra la decisión administrativa. El primero se refiere al control de la legitimidad propiamente dicho. Recurso Ante El Poder Judicial De La Decisión Administrativa. los bienes tendrán el destino dispuesto en ellos (art. En realidad. 50 dispone que: "Los bienes y acciones serán considerados como vacantes y aplicados a los objetos que dispongan el Cuerpo Legislativo. en su caso. La normal es que esta potestad sea ejercida por el Ejecutivo. estas causales de disolución han sido expresamente establecidos en el art. causal suficiente para su disolución. Tal ocurriría si el Poder Ejecutivo considera que la disolución de la entidad es "necesaria o conveniente a los intereses públicos" (art. en principio.) b) Si los estatutos nada hubieran previsto. aunque la muerte de los socios no es una causal de disolución ipso iure de la persona jurídica. El juez hará uso de esa facultad cuando la ilegitimidad o la arbitrariedad aparezca prima facie como notoria o cuando el retiro de la personería jurídica pueda producir daños irreparables. Poder Que Interviene En El Retiro De La Persona Jurídica.C. La procedencia de un recurso ante el Poder Judicial. la disolución en estos casos sería una consecuencia de lo establecido en los propios estatutos. precisándolo. Sin duda. Esta disposición debe entenderse de la siguiente manera: si 124 . si en los estatutos se estableció un plazo fijo. para restablecer el orden legal y reparar el derecho lesionado". el art. El retiro de la personería jurídica es una facultad propia del Poder Ejecutivo. el Poder Ejecutivo puede seguir dos caminos: o bien disolver la entidad. eminentemente circunstancial y no podría substituirse la discrecionalidad del Poder Ejecutivo por la de los jueces. y la Corte Suprema de Justicia resolvió. 48. Disolución De La Entidad. que corresponde el retiro de la personería jurídica si se ha dictado la apertura del concurso civil. 49) g) Como puede advertirse. el recurso de arbitrariedad alude al área en la cual la autoridad administrativa actúa discrecionalmente. C. Hay que agregar que el juez ante el cual se plantea la cuestión.). como ocurre si la resolución se funda en que las actividades de la entidad son contrarias a los intereses públicos. Destino De Los Bienes.). ley 19. 94. desnaturalizando la función de éstos. el caso cae bajo la jurisdicción de los jueces. inc. pues de lo contrario el Poder Ejecutivo podría invocar los intereses públicos cuando fuera evidente que ellos no están en juego. Por ello. en que dijo que las facultades del Ejecutivo no son arbitrarias y que cuando producen "una lesión a derechos individuales o atentan contra las garantías acordadas por la Constitución y las leyes a las personas o entidades jurídicas. en tales casos. Sólo debe exceptuarse el caso manifiesta arbitrariedad. surge el mismo fallo ya citado de la Corte Suprema. La ley 17. En tales casos dijo el alto tribunal. Extinguida una persona jurídica. 48. con razón. C. Si ello ocurriere. de acuerdo con lo dispuesto por los arts. es necesario admitir una solución distinta si se tratara de una causal de disolución respecto de la cual no cabe una apreciación discrecional. En cambio.

in fine. en proporción a sus respectivas participaciones. in fine).Derecho Civil 1 las asociaciones no persiguieran fines lucrativos. 125 . deben distribuirse entre los socios. por el contrario. Este es el sentido que cabe atribuir a la expresión "salvo el derecho de los miembros. a que alude el art. 50. Es obvio que antes de distribuir los bienes entre los socios o darles el destino que corresponde a los bienes vacantes. es preciso pagar las deudas que la entidad tuviera con terceros (art. si. tuvieran fines de lucro. 50. sus bienes deben considerarse vacantes.

El art. 94 y 110 d la CN.personalidad jurídica del Estado nacional y las provincias: surge d los arts 1. En la actualidad la opinión de los autores se inclina a ver en el Estado una única persona o sujeto de derecho.33 segunda parte). q suponen la capacidad para las relaciones jurídicas. y su organización surge del código d derecho canónico.Entidades empresarias: tiene facultades para celebrar tales convenciones colectivas de trabajo. aun para loas trabajadores no afiliados a ellos. Concepto: 126 . lo q no significa q el catolicismo constituya la religión del Estado. todo lo cual puede ser imputado a un solo ente jurídico. Pero aun mediando esa compenetración de la autoridad pública con el ser humano que la ejercía paulatinamente se advirtió que en el terreno del derecho era muy diversa la persona del soberano. pero q son integradas x particulares o q aún sin injerencia del Estado en su constitución. En cuanto a su situación frente a las iglesias disidentes. 31. Las primeras son las municipalidades (art 5 CN). . esta personalidad se extiende a cada una d sus extensiones territoriales. 2) Las entidades autárquicas. primera parte. en cuanto a las municipalidades y entidades autárquicas son desmembramientos de la personalidad del estado . Municipalidades. municipalidades y entidades autárquicas: las entidades autárquicas son desmembramientos d la personalidad del Estado. su patrimonio es totalmente estatal y desemplean un servicio publico. Situación de La iglesia católica: en nuestro derecho. 14 a 18. La personalidad jurídica del Estado es una adquisición de la Ciencia del Derecho. en base a q es uno d los pilares fundamentales d nuestra organización. Además de los estados mismos (nación y pcias). Tbn infiere la CN la personalidad jurídica d las provincias (art 6. aseguran su defensa. 1º del art. q impone a las pcias un régimen municipal sin regular la organización ni facultades d las comunas. 10. ejercen la potestad del imperio en todo el ámbito de su actividad. 2 d la CN.Colegios profesionales: tienen potestades de gobierno de las respectivas matrículas q no pueden ser asimiladas a las facultades de las asociaciones . ejercen algún tipo d función pública. Tienen carácter público: 1) El Estado Nacional.Sindicatos: tienen facultades para establecer convenciones colectivas de trabajo y aportes obligatorios. 31. pudiendo realizarse como personas jurídicas (art. como a los Estados provinciales. son entes estatales aquellos q: son creación directa dl estado. sino q las corporaciones religiosas tienen carácter privado. 9. en la q se declara persona jurídica. Provincias: Conforme al sistema federal de nuestra organización política. junto con el art 76 d la misma. con individualidad jurídica. Pueden ser d base territorial o funcional. Los d base funcional son las ramas d la administración pública q tienen x objetivo lograr el mejor cumplimiento d la finalidad estatal. 21 y 23. porq nuestro dcho no todo lo q es publico es necesariamente estatal.Derecho BOLILLA X Civil 1 Personas Jurídicas D Carácter Público Clases La primera distinción a realizar en la clasificación de los entes públicos es la determinación de si pertenecen o no al estado. 20. el estado no les otorga los mismos beneficios q a esta. Ejemplificación: . no reconocía a aquella. 33. Esto está reglado en el art 67 d la CN. Pueden ser creadas x todo estado. 74. empresa y sociedades del estado q funcionaran como entidades de dcho publico no estatal. En las sociedades poco evolucionadas. las provincias y los municipios. Concepto de personas jurídicas publicas estatales. Las relaciones entre estay el Estado se rigen x el concordato celebrado en 1966. no se distinguía la personalidad colectiva de la persona humana que investía la autoridad pública y como consecuencia de ello. como erróneamente lo menciona el inc. Personas jurídicas públicas no estatales: Concepto: explica la naturaleza d instituciones en cuya creación puede haber intervenido el Estado. financiera y administrativa. 3) La Iglesia Católica". El nuevo art. . Enumeración legal. el Código Civil reconoce la personalidad jurídica tanto el Estado Nacional. que resulta ser titular de derechos subjetivos en el orden del derecho público. 36. 86. de ahí nació el reconocimiento de la personalidad jurídica de la autoridad pública o fisco.Obras sociales del estado.104 a 109). 14 del CC. La fórmula constitucional señala el carácter preeminente d la iglesia. del Código Civil establece: "Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. es un ente público no estatal d jerarquía constitucional.

cada una de sus provincias o municipios. no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado. d raíz constitucional q esta subordinado a la nación o la pcia. etc. aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar”. B) Una organización humana destinada a servir y alcanzar tal finalidad. 2do. CRITERIO PERSONA JURÍDICA PUBLICA Son creaciones del Estado. La corte Suprema los define como “delegaciones de los poderes provinciales.orden nacional: a) estatales: (autárquicas) universidades. PERSONA JURÍDICA PRIVADA Es el resultado de un acto voluntario de una o varias personas Satisfacen intereses de los particulares.Derecho Civil 1 Es un organismo político edilicio. se enuncian con la denominación de personas jurídicas de carácter privado en el art. sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes. circunscriptos a fines y limites administrativos q la CN ha previsto como entidades de régimen provincial y sujetas a su propia legislación. consejo de profesionales. Son el resultado de un acto constituyente. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Este precepto contempla dos categorías de personas jurídicas extranjeras que se reconocen como sujetos de derecho en nuestro país: las de carácter público y las de carácter privado. Texto legal “…Tienen carácter privado: 1ro. 127 . ni eran indispensable o necesarias de acuerdo con las leyes que rigen la organización social y política del país como las que consideran de existencia necesaria. desprende de su propia organización administrativa ciertos núcleos a los que encomienda funciones públicas específicas. y obtengan autorización para funcionar. C) Un patrimonio separado del Estado afectado al logro de aquella finalidad. que se forma con los recursos o fondos dejados al manejo de aquella organización. posean patrimonio propio. Posee la potestad de Imperio. Laspersonas juridicas de carácter privado. hoy llamadas de carácter público.711 se denominaban de existencia posible porque ellas no estaban impuesta por la Constitución Nacional. Concepto: Son aquellas cuya existencia y funcionamiento se regulan por el dcho privado. (según correspondiere a una u otra jurisdicción). antes de la reforma de la ley 17. o asociaciones existentes en países extranjeros. lotería correntina. entendido como un poder ordenador. b) No estatales: obras sociales del estado nacional. en ciertas ocasiones. Consejo General de Educación. Las personas jurídicas que en el régimen del Código Civil argentino. CREACION FINALIDAD POTESTAD DE IMPERIO Disolución Ejemplos en el orden nacional y provincial . corporaciones. Compete a ellas delimitar las funciones de las municipalidades q se les subordinan Entidades autárquicas: El Estado. Los estados extranjeros: El artículo 34 establece como principio general a este respecto que: "Son también personas jurídicas los Estados Extranjeros. y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior". Cuando eso ocurre han surgido verdaderas entidades jurídicas autárquicas en la que aparecen las mismas características que distinguen a las instituciones y corporaciones de creación privada. a saber: A) Una finalidad de bien común. etc. No poseen dicha potestad. El fin que persigue es de interes público. requieran o no autorización estatal para funcionar. 33 del Código Civil con su nuevo texto. para servir las cuales dota de un patrimonio propio y de las atribuciones correspondientes para su administración. Ejemplo de entidades autárquicas serían el Banco de la Nación. introducido por la ley antes mencionada. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común. los establecimientos. registros nacionales. colegio de abogados. Formas de creación: Organizadas en el momento en q se sancionó la CN se consideran como subsistentes sin necesidad de ley especial.

Llambías menciona q la doctrina ha realizado la clasificación en dos categorías: 1. las sociedades civiles y las simples asociaciones. 4) persiguen un fin altruista o desinteresado. 3. . Q convierte en personas jurídicas a todos los sujetos d dcho q conforme a la ley existan. fundaciones. crea una incógnita respecto de la cuestión referida a las personas de existencia ideal propiamente dichas. 2) Son de duración indefinida. es materia inminente y facultad no delegada por las pcia. rompe el criterio de la clasificación. b) acto de reconocimiento estatal. carentes de finalidad lucrativa. asociaciones. establecimientos. 1184 inc. 46 del CC en la cual aclara expresamente q son sujetos de dcho. provistos por el concurso de los miembros que los constituyen. Por lo demás la redacción de la parte final del Art. Enunciación.de fondo: a) finalidad de bien común. Pero al haberse mantenido la parte inicial del art. serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas. desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno.sistema de autorización estatal: esta previsto en le CC para las Asociaciones Del articulo 33 y las fundaciones. b) patrimonio propio. ya q con una formula tan amplia.Sistema de constitución libre: nuestro sistema legal son de libre constitución. Sin prejuicio de las demás disposiciones de fondo y de forma establecidas en la ley . 33 del CC.de forma: a) acto constitutivo manado de los particulares. En consecuencia el poder de policía de las personas jurídicas se ejercita en cada pcia y por el estado nacional en la Capital Federal. A ellas se refiere el nuevo art. Este articulo establece un criterio básico separando las personas privadas q no tienen fines de lucro (asociaciones y fundaciones) de aquellas destinadas a la obtención de utilidades a repartir entre los miembros. Presenta los siguientes elementos esenciales: 1) Tienen pluralidad de miembros que con su actividad colectiva brinda soporte a su personalidad. las corporaciones o asociaciones y de las q es posible desglosar las sociedades anónimas sobre las cuales legisla el C de comercio 2. adopta los diversos sistemas (de autorización. 46 son de libre constitución. ." Requisitos Para q las corporaciones y fundaciones puedan actuar en el carácter de personas jurídicas es indispensable q ellas reúnan ciertos requisitos de fondo y de forma: . etc. tanto por el poder legislativo como por el poder ejecutivo (art. Clases. y confirmación de los prelados en la parte religiosa (…)”. c) dispositivo de actuación . siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumento privados de autenticidad certificada por escribano público. Pero la redacción de la parte final del art. 3) disponen de un fondo social.Derecho Civil 1 Distinción fundamental. De lo contrario. sin prejuicio del cumplimiento de los requisitos de forma prescriptos en la ley. sus prorrogas. De conformidad con lo establecido en el art. Se le reconoce al congreso Nacional la potestad de admitir nuevas órdenes religiosas. con aprobación de sus estatutos.. según el fin de su instituto. es decir las sociedades. deben ser celebrados por escritura publica los contratos de sociedad civil. con el carácter de personas jurídicas. 67 inc 20). todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de esta. deben constituirse “por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. 146 q menciona las sucesiones q no tienen existencia legal como p0resonas jurídicas. trascripto son únicamente aquellas incluidas en el art. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil. las disposiciones normativas de libre constitución). las asociaciones simples legisladas en el art. el art. Sistemas aplicados La legislación nacional en concordancia con los desarrollos precedentes.Sistema de disposiciones normativas: la base de este sistema es la publicidad de los actos constitutivos y su registro. pues las del art. Son sujetos de derecho. y sus modificaciones. De lo contrario. 45: “Comienza la existencia de las corporaciones. no siendo ese el caso la autorización estatal de las personas jurídicas. En caso contrario se tratara de sociedades irregulares por defecto de forma. Remisión Son sujetos del derecho. según el tipo de persona jurídica. en cuanto incluye entidades con fines no lucrativos. Las asociaciones q se mencionan e4n el art. no podrían quedar entidades q no fueran personas jurídicas. 46 que dice: "Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas. todos los 128 . La mención de entidades no societarias. al menos para estas se ha aceptado la antigua clasificación. Es confusa.

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza d este tipo d actos. a distinguir dos aspectos o dos momentos diferentes: el de creación. 40. 46 3. sin subsistir del estado . las asociaciones constituidas bajo la forma de sociedad (art. y son por ende contempladas por el art.3 de la ley 19. en los cuales se encuentran más d dos partes.550) Régimen legal En nuestro CC no existe una regulación específica de las asociaciones. 33 las enuncia como personas jurídicas de carácter privado. cualquiera sea su objeto. 46 regula lo relativo a aquellas q no han requerido al autorización el estado para funcionar. y son por ello simples asociaciones del art. Es el caso de las federaciones q nuclean a las asociaciones civiles de 1º.creación q resulta de la voluntad de los interesados (acto constitutivo) . Clases . Requisitos: . Sin embargo un examen más profundo de la cuestión ha llevado a descubrir la categoría d los contratos plurilaterales.Asociaciones de segundo grado: es cuando se realiza entre personas jurídicas tb con un finalidad de bien común no lucrativo. Civiles: 1.autorización del estado para funcionar Los estatutos: 129 . El art. 50 vuelven a mencionar las asociaciones reglamentando el ingreso de nuevos miembros. el art. se constituye con las asociaciones de football de cada país. las q no cuentan con autorización estatal. Acto constitutivo d la asociación: Según Rivera es el acto jurídico por el cual los fundadores expresan su voluntad de crear el ente. en q todos los contratantes tiene el mismo propósito. por ej. . y en materia d creación d entidades. las q cuentan con autorización estatal. 39 y 45 las equiparan a las corporaciones. Y tb puede haberla puramente nacionales (cámaras empresariales. y por ultimo. Los actos constitutivos d las asociaciones y sociedades son actos jurídicos de naturaleza contractual: son contratos plurilaterales den organización. Obviando la discusión sobre su naturaleza es importante señalar al acto constitutivo el carácter de elemento formal por excelencia. Es así como nuestra legislación acepta q entidades sin fines d lucro se constituya bajo algunos d los tipos societarios d acuerdo a ellos encontramos 3 tipos de asoc. y las normas reglamentarias q dictan los PE locales por intermedio de los organismos de contralor. la AFA. Para esta corriente doctrinaria. 3º q: “las asociaciones. Asociaciones Las asociaciones civiles son personas de existencia ideal nacen de la unión estable de un grupo de personas físicas q persiguen la realización de un fin de bien común no lucrativo El elemnto característico d la asociación es la presencia de los miembros q la constituyen. y el d la integración del patrimonio.. nos hallamos ante las denominadas asociaciones de 2º grado.550 de sociedades comerciales dispone en su art. q se forma con asociaciones civiles (clubes) q practican ese deporte. los art. posibles. la fuente de sus dchos y el destino de los bienes una vez disuelta la entidad. determinadas y tendientes al bien común general de la soc. q dan sujetas a sus disposiciones”. q adopten la forma d sociedad bajo algunos de los tipos previstos. comprometen los medios patrimoniales a aportar y sancionan los estatutos q regirán sus actividades. Estas finalidades son todas aquellas q siendo lícitas. confederaciones gremiales) La ley 19. establece los fines de este. en el cual aparecen intereses contrapuestos d los constituyentes. Ej: la FIFA. q con su actuación y los medios materiales persiguen una finalidad común. Todo el régimen legal de las asociaciones civiles ha sido estructurado en nuestro país a través de la costumbre. en q todos los participes tienen el mismo interés d crear la entidad. situación q no se presenta en los actos constitutivos. los art. 38. estableciendo sus requisitos. la jurisprudencia.De 3º: las q se componen con asociaciones d segundo grado.posesión de patrimonio propio.33 2. tiene objetos no lucrativos.. en los cuales al doctrina ha visto actos complejos q no pueden ser asimilados a los contartos. el contrato implica necesariamente partes con intereses contrapuestos.fin de bien común .Derecho Civil 1 miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta”.

asociaciones. y las extraordinarias. 2. etc. con el carácter de personas jurídicas. la asamblea. y respondiendo a distintas necesidades propias de cada institución. etc. establece la orientación que debe tener las actividades de la asociación. los estatutos suelen crear otros órganos de menor importancia. y uno de control. La Dirección: Es el órgano ejecutivo de la asociación. Apunte: conjunto d disposiciones referentes a cada persona jurídica q consignan su nombre.sus órganos d gobierno . La diferencia entre esta y la asamblea.formación e inversión dl patrimonio . controla y aprueba. el tribunal de penas. la dirección esta constituida por varias personas que integran una comisión directiva. Además. 45 “Comienza la existencia de las corporaciones. Por lo general. queda sujeta a la autorizacióne statal: art. convocados conforme al procedimiento establecido .Derecho Civil 1 Rivera: Toda asociación necesita poseer una ley interna q rija los deberes y dchos d los asociados. Sus integrantes son nombrados y removidos por la asamblea y responden ante ellas de su actuación. de Justicia. tales como el tribunal de honor. Es una ley d raíz privada Requisitos para su aprobación: . Los estatutos constituyen la carta fundamental de la institución. 1. la dirección están sujetas a control judicial. Del mismo modo que lo que ocurre con las decisiones de la asamblea. v. domicilio y capacidad. en cambio la dirección actúa en forma permanente. Pero el poder de ambas es igual. Esta formada por todos los socios con derecho a voto. En principio. quedando sujeta la reforma a la ulterior aprobación del poder ejecutivo.315. desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno. en conexión con el dcho objetivo general aplicable a todas las personas jurídicas d la misma categoría. la dirección. 3.nombre y domicilio . establecimientos. puede modificar los estatutos. pero también puede ser desempeñada por una sola persona. cuyas funciones han sido reglamentadas pro al ley 22. Por el contrario sus decisiones deben ajustarse a los estatutos. la función de los directores es gratuita pero los estatutos pueden establecer una remuneración. o desaprueba su gestión. Algunas de sus funciones son: nombra y remueve la comisión directiva. ya q el mismo estatuto debe establecer el quórum necesarios para als deliberaciones. normalmente toda asociación tiene un órgano deliberativo. con aprobación de sus estatutos... se convierte en la autoridad suprema de la institución siendo soberana en sus decisiones. Los estatutos son el conjunto d estipulaciones destinadas a regular la organización y funcionamiento d la asociación. uno ejecutivo. En el ámbito nacional. no necesariamente es la reunión d todos los miembros. el síndico o comisión revisora de cuenta. La Asamblea: es la reunión d los miembros d la asociación q. Órganos De Control: Dado q la asamblea como cuerpo colegiado no puede vigilar y fiscalizar el buen funcionamiento de los órganos inferiores de la asociación esta misión es por lo gral. fin de sus institución. Generalmente suele distinguirse entre las asambleas ordinarias. tiene a su cargo la administración de la entidad. suministran las normas q rigen la vida de la entidad particular d q se tratan. no puede apartarse de ellos. Naturaleza jurídica: los estatutos constituyen una ley en sentido material q tiene la particularidad de originarse en al voluntad de los particulares siendo finalmente sancionada por la autoridad estatal. La autorización del estado La existencia de asociaciones como personas jurídicas. gr. Si bien la asamblea tiene el gobierno supremo de la entidad. Normación interna Los órganos de gobierno de las asociaciones son creados por sus estatutos. imparte directivas a los directores. modificación de los estatutos. esta modalidad es frecuente en asociaciones gremiales y el administrador suele llamarse Secretario General.disolución y destino d los bienes. y confirmación de los prelados en la parte religiosa (…)”. no puede ejercer sus poderes ilimitadamente. el organismo q interviene en el otorgamiento d la personería jurídica es la Inspección Gral. confiada a un 130 .fin u objetivo d la entidad . dado que la modificación no tiene vigencia hasta tanto no haya sido aprobada por el Poder Ejecutivo.dchos y deberes d los mismos . que se reúnen especialmente convocadas para tratar asuntos graves o urgentes. a pesar de que tiene facultades para reformarlas. es que esta última funciona periódicamente y solo en caso de ser convocada. derechos y deberes d sus miembros y organismos directivos. que se reúnen periódicamente para tratar asuntos de rutina (por ejemplo: aprobación de cuentas). toda persona afectada por una medida ilegal puede recurrir a los jueces para reclamar su anulación. formación e inversión d su patrimonio y destino d los bienes en caso de extinción d la entidad.

En general consisten en amonestaciones. requisito de fondo. expulsión. Su alcance Reconocer a la asociación la facultad de administrar su propia justicia interna cuando las decisiones de la entidad fueran manifiestamente ilegítimas o arbitrarias. En particular. El síndico y la comisión revisora de cuentas son nombrados y removidos por la asamblea. etc. a quienes participaron del acto constitutivo. previo agotamiento de los recursos previstos en los estatutos. Enumeración: a) Derechos de los miembros frente a la asociación. apercibimiento. no son absolutas ni incontrolables. o por las disposiciones de los estatutos”. cuanto por los dmás asociados. habida cuenta de su carácter de imperatividad.no ser expulsado arbitrariamente . tiene el deber de revisar periódicamente los libros de contabilidad de la entidad y todos los documentos que se refieren a los movimientos de fondo. Su contralor corresponde a la justicia. pero no cabe la revisión de sus presupuestos en tanto no surja tal arbitrariedad. En algunas asociaciones civiles el estatuto organiza un órgano destinado a mantener la disciplina interna y vigilar el cumplimiento d los estatutos tanto por quienes forman partae de los órganos d gobierno. El codificador menciona en este art.pagar los cuotas sociales de ingreso o periódicas. Como enumeración ejemplificativa.acto constitutivo: será la fuente de las ppales obligaciones contraídas por los miembros fundadores) . Para ser jurídicamente válidas deben adaptarse al debido procedimiento requisito formal.atenerse a las resoluciones estatutarias y asamblearias . Contralor Judicial.intervenir en el gobierno de la asociación mediante participación y voto de la asamblea. y fundarse en causa suficiente para darle lugar. . Esta es la más grave de las sanciones adoptables. éstos no podrían pasar por alto ciertos derechos emergentes de preceptos superiores del ordenamiento jurídico (Constitución Nacional. Para desempeñar estos cargos no es necesario ser miembro de la entidad. La regla es que deba estarse a lo previsto en los estatutos. multa. Se trata de una facultad que compete a la asociación para sancionar las transgresiones que incurran los socios respectos de las disposiciones estatutarias. c) Como se pierde la calidad de socio 131 . Derechos y deberes Texto legal: art. Ahora bien: la facultad de revisión de las medidas disciplinarias de las asociaciones respecto de sus miembros no implica su plena jurisdicción pues se limita al análisis de la regularidad del procedimiento seguido (esto es lo formal) y entiende. Sus funciones consisten en vigilar las observancias de las leyes y de los estatutos. Miembros d la asociación. o se incorporaron a posteriori. Ejemplificando: . señalaremos los siguientes: .inspeccionar la contabilidad. Las medidas que pueden adoptase son variables. leyes de orden público). Las condiciones de ingreso surgen de los estatutos de la entidad. gralmente integrado en forma colectiva por miembros de la asociación elegidos x asamblea. Contralor judicial. le compete el ejerció del poder disciplinario de la entidad. son reglados por el contrato. El tribunal d disciplina o tribunal d honor. por regla. que implica la separación del socio de la corporación.El objeto: (estatuto) constituye el ppal elemento interpretativo acerca del alcance de los dchos y obligaciones de los miembros d la asociación civ. que esta habilitada para juzgar la validez de las decisiones.impugnar sus decisiones . . tres fuentes de las q surgen los dchos y deberes de los miembros d una asociación. También surgen. Es decir. Cuando una persona ingresa a una asociación debe aceptar las cláusulas de los estatutos tal cual están redactados. la jurisprudencia dominante. 40 CC. . del mismo modo que la dirección. Poder Disciplinario. Las facultades disciplinarias del Tribunal d disciplina. por el objeto de la asociación. . “los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica. Sin embargo.Derecho Civil 1 órgano contralor q pueden ser unipersonales (sindico) o pluripersonales (comisión revisora de cuentas).El estatuto y reglamentos internos: es la ppal fuente de los dchos y obligaciones de los miembros d una asociación. etc. 3. que no se autoriza la arbitrariedad manifiesta de la resolución social.retirarse de la asociación . Se entiende por miembros de una asociación. sus miembros puedan recurrir de ellas ante la justicia. solo puede entrar en las cuestiones de fondo en caso de notoria injusticia”. b) Deberes de los miembros.no causar perjuicio a la asociación. de los estatutos. suspensión temporaria.

Requisitos La Fundación debe constituirse por instrumento público o privado. Con este rasgo se relaciona el control mas estricto q la autoridad ejerce sobre las mismas. buenas costumbres. aunque el capital inicial no sea de por si suficiente para lograr dichos fines. sino también la pública defensa de la homosexualidad en si misma. Comunidad Homosexual Argentina. También puede constituirse por testamento. para acceder a la personalidad jurídica. aunq concurrentes al bien común. características Las fundaciones cuentan con las siguientes características:  Persigue un fin altruista: a diferencia de la corporación q puede proponerse fines interesados o fines egoístas. cuya tutela la Constitución impone a los poderes constituidos.  Carece de miembros: a diferencia de las corporaciones q cuentan con un cuerpo social provisto por los miembros. Funcionamiento 132 . El primero de los nombrados objetó el triste hábito de recurrir con frecuencia a concepto tales como el del bien común. previa vista del Ministerio Público y la autoridad de Control. sin propósito de lucro. reconocida como sujeto de dcho y no consiste en una unión de personas. deviene irrevocables a partir de la resolución administrativa que concede autorización para funcionar como fundación. era contrario a la exigencia de bien común exigida por el art.. en el sentido de que la entidad recurrente no tiene por objeto principal el bien común. resultará una capacidad potencial para cumplir los fines. destinadas a hacer posibles sus fines”. en cuyo caso si los herederos no se ponen de acuerdo entre si o con el albacea en la redacción del estatuto y acta constitutiva. y la entidad tiene acción para reclamar el cumplimiento de dicha promesa. Importancia. También porque el estatuto social de la recurrente incluye no solamente la protección de las personas homosexuales frente a discriminaciones arbitrarias. 33 del Código Civil. restrictivas de la libertad. Las fundaciones Concepto Es una organización para realizar un fin altruista. También por muerte. la fundación carece de estos y solo tiene destinatarios t beneficiarios de ella q permanecen fuera de su estructura. para justificar decisiones de gobierno de turno. La crítica a este fallo se colige del voto de la minoría representada por los Dres. “las fundaciones (. salvo el recurso que puede tener contra la entidad. podrá concederse la autorización si de los antecedentes de los fundadores. la fundación esta sujeta a la directiva de una voluntad ajena al ente. El alto tribunal por mayoría confirmó la denegatoria aduciendo que la decisión de la Inspección General de Justicia. En este caso la Inspección General denegó a la Asociación Homosexual Argentina el derecho de registrarse como persona jurídica. orden público. Las promesas de donación hecha por el fundador a la entidad que esta en vía de constitución.) son personas jurídicas q se constituyen con el objeto del bien común. es decir su facultad de renunciar. Los fundadores y administradores son solidariamente responsable de las obligaciones contraídas hasta el otorgamiento de la autorización para funcionar. de las personas contratadas por la entidad. religioso. La autorización no se otorgara sino se demuestra que la entidad tiene un patrimonio adecuado para la realización de sus fines. Esas nociones solo tienen valor cuando se comprenden a la luz de principios que animan a la Constitución nacional.Derecho Civil 1 Es indudable el derecho de receso que incumbe al asociado... moral. social. Según el art. 1º de la ley 19836. por cesión de la cuota social en ciertas sociedades de capital. para garantizar la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. El ente administrativo fundó su determinación en el hecho que bregar para q la condición de homosexual no sea materia de discriminación en lo familiar. por expulsión. la voluntad del fundador. las diferencias serán resueltas por el juez. Petracchi y Fayt. por lo menos en principio. contiene argumentos de suficiente entidad que descartan la tacha con que se le pretende descalificar. laboral. la fundación solo persigue finalidades de interés social. considerada con vistas a su aceptación social y en definitiva porque toda la defensa social de la homosexualidad ofende a la moral y al bien común. Sin embargo. el que deberá ser presentado a la autoridad administrativa a fin de requerir la autorización para funcionar.  Esta sustentada en la voluntad del fundador: mientras la corporación actúa movida por la voluntad discrecional de sus propios miembros. mediante el aporte de una o mas personas. o las características del programa a desarrollar..

b) comité ejecutivo: No es indispensable su existencia. pues mientras esta suscita relaciones jurídicas entre los miembros entre si. dentro de las condiciones fijadas en los estatutos. Accidentalmente la fundación puede resultar de la voluntad coincidente de dos o mas personas. La personalidad jurídica de la fundación depende de la autorización del estado para funcionar. En nuestro país las fundaciones están reglamentadas por la ley 19. la administración inmediata queda en sus manos y el consejo de administración pasa a ejercer funciones de control y vigilancia. no crea por sí. incluso pueden antes de dar intervención a la justicia. Por tanto hasta ese momento el fundador es libre de desistir del proyecto y revocar el acto fundacional. Los estatutos deben prever el régimen de reuniones del consejo y el comité. 133 . Los estatutos deben contener necesariamente la forma como se designaran los miembros del Consejo y los fundadores pueden reservarse para si la calidad de miembros de él o la facultad de designar los miembros del Consejo. 7. Disponer la fusión de dos o más fundaciones cuando se hubiere hecho de cumplimiento imposible el objeto de una de ella. 5.836. por consiguiente. 4. en caso de empate el Presidente del Consejo o del Comité tiene doble voto. este es un acto jurídico unilateral q proviene de la voluntad de un sujeto de dcho (visible o de existencia ideal) q determina el fin de la institución y escoge los medios apropiados (patrimonio y dispositivo de gobierno) para alcanzarlo. efectuado en esas condiciones (art. asociación de intereses entre los fundadores. c). suspender el cumplimiento de dichas resoluciones. 1830 y 1831). 3. etc. Los miembros del Consejo no pueden ser menos de tres y pueden serlo personas físicas o entidades públicas o privadas sin fines de lucro. cuando el fijado por el fundador se hubiere hecho de incumplimiento imposible. cunado estas donan bienes para erigirla. Desde luego los acreedores podrían usar de la acción revocatoria cuando la donación constitutiva de la fundación se hiciere en perjuicio de sus dchos. e igualmente si se tratare de un legado o institución de heredero. Puede solicitar judicialmente la designación de administradores interinos cuando no se llenase las vacantes en sus órganos administrativos.Derecho Civil 1 Régimen legal o jurídico Se rige en primer termino por lo prescripto en los estatutos q constituyen la carta magna de la institución. Pueden ser permanentes o temporarios. Aprueba los estatutos y sus reformas. Autoridades de control: Tienen las siguientes atribuciones: 1. acto q es necesariamente plurilateral aunq mana de voluntades múltiples no divergentes paralelas. Estatuto La autorización estatal Los órganos de administración de la fundación Los órganos administrativos de las fundaciones son los siguientes: a). El quórum será de la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se tomaran por mayoría absoluta de los votos presentes. siempre que fuere manifiesto el mayor beneficio público. Aprobar el cambio de objeto de la entidad. 3602. por aplicación de principios generales. Organizado este. este acto fundacional. Fiscaliza el funcionamiento de la entidad y controla el cumplimiento de los estatutos. q en el caso se denomina “acto fundacional” . 3601. con obligaciones exigibles en cuanto a los aportes prometidos. Puede solicitar judicialmente la suspensión o remoción de los administradores que hubieren violado los deberes de su cargo y pedir la nulidad de las resoluciones contrarias a las leyes o los estatutos. Retirar la personería jurídica cuando se diesen algunos de los supuestos establecidos en el art. o cuando la multiplicidad de fundaciones con objeto análogo hiciere aconsejable esta medida para su mejor desenvolvimiento. esta sujeta a reducción la donación de bienes para constituir una fundación si la cuantía afectare la porción legitima de los herederos forzosos del donante (art. 6. Es unilateral a diferencia del acto creativo de la corporación. El consejo de administración: Tienen todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación. si hubiere urgencia de hacerlo. en cuyo caso deberá procurarse respetar en la mayor medida posible la voluntad de aquel. 2. Pero aun en ese caso el acto fundacional se distingue del corporativo. Acto constitucional o fundacional La fundación se origina en un acto jurídico emanado de la voluntad particular. Pero los estatutos pueden organizarlos para facilitar la administración de las fundaciones. y 3605). del 15/9/1972. En lo concerniente a los bienes entregados para conformar el patrimonio se aplican las reglas de las donaciones o la sucesión testamentaria según q su origen fuere un acto entre vivos o una disposición de ultima voluntad. Los miembros de un Consejo no podrán recibir retribución alguna por el ejercicio de sus cargos. 48. en orden a la consumación de la proyectada persona jurídica corporativa. salvo que el estatuto establezca mayoría especiales.

711 mantuvo al primera parte del art. 2) la finalidad que persiguen. disponía “las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas. capital que reciba por medio de aportes. Distinción (2do párrafo art. serán consideradas como simples asociaciones civiles. Requisitos.46) El Código Civil es su redacción originaria. la fundación no tienen miembros. 46) El texto modificado por la ley 17.Derecho Civil 1 Fines. 46. etc. Todo ello compete a la esfera de las autoridades administrativas con la posibilidad de recurso judicial si la decisión si estas no se fundaren en el ejercicio de sus facultades discrecionales. 3) estatutos y nominas de socios. Es esta una regla lógica. sino mas bien beneficiarios de ella q quedan al margen de su estructura jurídica: son las personas destinadas a gozar de los servicios q la fundación presta con arreglo a la finalidad del instituto y al modo como ese disfrute ha sido organizado en los respectivos estatutos. De lo contrario todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta. con designación de autoridades b) constitución por escritura pública o por instrumento privado con certificación de escribano público en cuanto a su autenticidad c) licitud de objeto. no gestionan la autorización estatal. serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas.711 dispone: “las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas. El incumplimiento de estos requisitos se sanciona con la disolución. carecen de capacidad para adquirir por donación (art. suprimiendo toda referencia a las asociaciones comerciales” y agregó un 2do párrafo en donde distingue entre entidades cuya constitución y designación de autoridades es hecha x escritura pública o x instrumento privado de autenticidad certificada x escribano público. Pero la denuncia del caso puede dar lugar a actividades de contralor por parte de las autoridades administrativas competentes y hasta dar motivo al retiro de la personería jurídica si el hecho importare una grave trasgresión de las condiciones o cláusulas de la autorización legal. aportes de capital y no incurrir en las causales de nulidad de la sociedad civil d) comunicar su existencia al Ministerio del Interior en la Capital y a las jefaturas de policía en las provincias e informar: 1) la denominación y el domicilio. etc. según el fin del instituto. 1806) o por sucesión testamentaria (art. siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumento privado de autenticidad certificada por escribano público. pero si el carácter de sujeto d dcho. condición de ellos. la responsabilidad de la asociación no excluye la de los socios. 14 de la Constitución Nacional. Las simples asociaciones deben reunir los siguientes requisitos: a) acto constitutivo que le dé origen. 46 CC. según el fin de su instituto” (art. Las simples asociasiones que reúnen los requisitos establecidos por la ley son sujetos de derecho. Son sujetos de derecho. Régimen Legal. 134 . 3735). pues es de suponer q los administradores de la fundación q son principalmente interesados en la efectiva consecución de los fines q explican la existencia de la misma entidad. tienen responsabilidad contractual y extracontractual. El objeto de la asociación puede ser civil. Concepto Existen a menudo muchas entidades q x al escasa importancia d sus actividades o d su patrimonio. ellas son las denominadas simples asociaciones. Muerte de los fundadores Fin de la existencia de las fundaciones Simples asociaciones del art. La arbitrariedad de los administradores en la elección de los beneficiarios no genera a favor de estos recurso judicial alguno a fin de obtener la rectificación de ese comportamiento. Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil”. La ley 17. corresponde a la administración de la entidad realizar tal determinación. pues si no esta determinado quienes el beneficiario de esa prestación. Efectos. Beneficiarios Como se ha referido con anterioridad. comerciales o religiosas. no reconociéndoles así el carácter de personas jurídicas. 4) libro de actas a disposición de las autoridades para su control. por ejemplo en el caso de los clubes sociales y deportivas) comercial (como en el supuesto de una asociación para realizar actos de comercio) religiosos (como en el caso de las asociaciones piadosas). El funcionamiento de las simples asociaciones es una consecuencia del derecho de asociarse con fines útiles reconocido por el art. formas de administración. Objeto. gozan de libertad en cuanto al numero de socios. y las simples asociaciones q ni siquiera cumplen con el requisito.

En cambio con relación a los fundadores coincide con lavalle y Cobo en q parece demasiado rigurosa la tesis de Borda q les asigna responsabilidad de porvida. establece como requisito formal q la constitución del ente y al designación de autoridades esté volcada en una escritura pública o en un instrumento privado certificado x escribano público. 1684 a 1788) Responsabilidad de los asociados: Borda. con fundamento en las disposiciones d soc. fundadores y administradores. no son sujeto de derecho y la responsabilidad por los actos realizados en nombre de ellas recaerá sobre sis administradores o fundadores. Los primeros serán siempre responsables ya q el ejercicio del cargo les permitió subsanar el defecto de forma y asentar el estatuto por acto fehaciente y eludir la responsabilidad. Régimen legal: se aplican a estas entidades. Las sociedades civiles y comerciales 135 . quienes responden solidariamente. tendrían una capacidad más restringida q las personas jurídicas en tanto carecen de capacidad para recibir bienes de donación. Civ. (arts. Esta ultima característica es la que permite diferenciarla de otros tipos de asociaciones cuya actividad esta puntualmente regulada por la ley. pero si son sujetos d dcho si cumplen con los recaudos d la ley. Personería: Siguiendo a Llambías. como las asociaciones profesionales. 39 in fine y 42). Distinción Simples asociaciones constituidas por acto fehaciente. q aquellos son responsables por los actos de esta para luego sostener q no son sujetos d dcho.46. etc. o si alude a los actos u obligaciones contraídas durante el desempeño de su función. aunq sean desiguales los aportes efectuados y los beneficios q goza cada socio. Responsabilidad de administradores y fundadores: la norma establece q los fundadores y administradores asumen al responsabilidad solidaria por los actos d la asociación. manifestando q es lógico hacer cargara a los fundadores con al responsabilidad d los hechos ocurridos durante su gestión pero no con respecto a aquellos acaecidos muchos años dp de su separación d la entidad Responsabilidad de los asociados: pese a q el art. el mismo precepto legal establece q: “todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta (…). 46. de la lectura del art. Cobo. con carácter subsidiario y accesorio. afirman q los asociados son responsables x las deudas de la asoc. En efecto: se advierte q la propia ley admite q tiene administradores. la doctrina nac. sindicales. por lo q no hay lugar para la aplicación supletoria de las reglas provistas para al soc. y q los fundadores y administradores son responsables por los actos d esta. Ejemplos: centros de estudiantes secundarios o universitarios. con loq esta aceptando q hay un órgano de gobierno de la entidad... civ (arts. Formalidad: el art. Sin embargo a pesar d la declaración d la ley. Advirtiéndose tbn q tratándose de asociaciones irregulares. (Llambías. La falta de personalidad no obsta al control judicial y la asociación puede ser intervenida. Rivera menciona q es contradictorio admitir q estas entidades tiene miembros. su subsistencia por sobre la desaparición temporal de sus miembros y el hecho de que sean los estatutos los que indiquen la actividad que ha de desarrollar.. Rivero opina q tal doctrina es cuestionables. ha extendido esta responsabilidad a los integrantes de la asociación. herencia o legado. cooperadoras escolares. civ. ya q en esta hipótesis existe una regla específica de responsabilidad q se atribuye exclusivamente a fundadores ya administradores. Cuando las simples asociaciones no cumplen con los requisitos formales establecidos en el art. ya q si se trata de sujetos dchos como lo dice expresamente el art. Rivera disiente d esta postura . y no a los miembros o asociados. Lavalle.C. Rivera entiende en este aspecto. las personas de existencia ideal en sentido estricto como los son las simples asociaciones del art. q hay q distinguir entre los miembros administradores y fundadores.Derecho Civil 1 Las simples asociaciones que no reunen los requisitos exigidos por el art. Cada asociado respondería por cabeza. supletoriamente las normas de la soc. Borda). que en principio no debe estar regulada por ley alguna.” Personalidad: del texto legal parecería resultar q a este tipo de asociaciones no se les reconoce el carácter de “sujetos d dcho” debido a la utilización de la expresión “siempre q”. parecería surgir: no son personas jurídicas. Las asociaciones de hecho tienen capacidad jurídica estrictamente condicionada a los fines de su creación. A estas asociaciones se els reconoce el carácter de sujeto d dcho. Simples asociaciones no constituidas por acto fehaciente. 46. no estableciendo a q administradores alcanza esta responsabilidad. La caracterización jurídica de la simple asociación en nuestro ordenamieto positivo lo constituye el fin de bien común que debe proponerse. responsabilidad además q es mancomunada y no solidaria salvo pacto expreso en contrario. dividiendo las deudas sociales en partes iguales. 46 solo responsabiliza a los administradores y fundadores. etc. 46 del C. la responsabilidad se atribuye a los fundadores y a losa administradores. tampoco aclara si los fundadores conservan esta responsabilidad por el resto d su vida. entiende q estas asociaciones simples e irregulares tiene rasgos tales q permiten encuadrarlas dentro d las personas de existencia ideal en sentido estricto. o personas de existencia ideal en sentido estricto la cuestión d la responsabilidad se le debe atribuir a la entidad y no a sus miembros. civ.

Las sociedades civiles nacen con el acto constitutivo. 1648). 1 de la ley 19. “habrá sociedad cuando o más personas se hubiesen mutuamente obligado. cada una con una contraprestación. conforme a uno de los tipos previstos en esta ley.Derecho Civil 1 Concepto de sociedades Es un contrato mediante el cual dos o mas personas aportan bienes para lucrar con el conjunto y dividir las utilidades obtenidas (art. el empleo que hicieran de lo que cada uno hubiera aportado”. los cuales serian incomprensibles sin la correspondiente personalidad:1) la sociedad tiene el domicilio de los bienes entregados por los socios en propiedad.Civil). no obstante no identificarse con las llamadas personas jurídicas. La jurisprudencia ha procedido de manera semejante. Para un sector de la doctrina nacional. Cuando se trata de sociedades por acciones. Pero es un contrato peculiar q da origen a un nuevo sujeto de dcho q no se confunde con cada uno de los socios. El contrato de constitución. Si la sociedad se propones como finalidad la realización de actos de comercio. 33 inc. 1184. con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero.la personalidad de la sociedad es distinta de la persona de los socios (art. la contribución en las pérdidas y la inscripción en el Registro público de Comercio. El fin de la sociedad es la obtención de un beneficio o un resultado apreciable en dinero. 1711) . que se dividirá entre los socios.550. Es por estas características q la doctrina no le niega su carácter de persona jurídica. se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas”. el Registro Público de Comercio remitirá testimonio de la toma de razón al Registro Nacional de Sociedades por Acciones. 33. Para que se configure la existencia de la sociedad civil son necesarios los siguientes requisitos:  Pluralidad de personas  Aportes sociales  Participación en las ganancias y contribución en las perdidas Tienen los siguientes caracteres: . 1648 del Código Civil. que dividirán entre sí. Cumplidos estos requisitos y la publicación de edictos por un día en el caso de las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. 136 . en cuanto a las sociedades comerciales la doctrina se pronuncia en el sentido q tienen personalidad jurídica. Este enfoque no ha variado desde la sanción de la ley 17.los deudores de la sociedad no son deudores de los socios 2. La calidad de persona jurídica de la sociedad civil surge del art. la q emana de disposiciones del contrato social.la personalidad de estas sociedades se desinteresa de la calificación correspondiente. 4) la sociedad tiene un nombre q es un atributo típico de las personas. La personalidad de la sociedad esta comprobada por los siguientes efectos jurídicos. es comercial. desechando las de carácter moral o las que surjan de una explotación apreciable en dinero. de acuerdo a la índole del objeto para el cual han sido constituidas. Vélez Sárfield define al lucro como el reparto de las utilidades en dinero. desde luego el codificador ha ratificado la personalidad de las sociedades al mencionarlas en la segunda parte del art. y q es titular del patrimonio constituido con los bienes aportados por estos. previa comprobación por el juez registro del control de legalidad y fiscal. “habrá sociedad comercial cuando dos o más personas en forma organizada. la participación de los socios en los beneficios. el juez dispondrá la registración.los bienes de la sociedad no se confunden con los bienes de los socios . pero sin preocuparse de su ubicación en el cuadro general de las personas de dcho. atendiendo en los hechos la personalidad de las sociedades comerciales. Mientras q para otros son personas de dcho porq tienen un patrimonio propio. C. 2) relación jurídica entre la sociedad y cada uno de los socios.711.2. De la personalidad de las asociaciones civiles las hemos tratado en el punto anterior.550. pero no divididas como tal. y civil en caso contrario. la formación de un fondo común para ser aplicado a la producción de bienes y servicios. 3) los deudores de la sociedad no son deudores de los socios. tienen calidad de sujetos de dcho.sociedades Comerciales Según el art. 2 parte. La sociedad comercial es una realidad jurídica que queda tipificada por el encuadramiento en una de las formas previstas en la ley 19. sus modificaciones y prorrogas deben ser hechos por escritura pública (art. Sociedades civiles y comerciales Las sociedades se distinguen en civiles o comerciales. El contrato de constitución se otorgará por instrumento público o privado (en el supuesto de las sociedades anónimas y en comandita por acciones se debe efectuar por instrumento público) y se inscribirá en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción correspondiente al domicilio social. 1-sociedades civiles Según el art.

pr las consecuencias dañosas de los hechos ilícitos obrados por sus dirigentes. 3. Es irrelevante tratándose de “personas jurídicas”.550) 3) Sociedades de hecho e irregulares con objeto comercial (arts. difieren en cuanto a la ubicación de su personalidad en el cuadro general de las personas. como en los supuestos del art. las “personas jurídicas” q requieren el reconocimiento del estado para funcionar. en tanto q los asociados de una simple asociación responden de dichas deudas hasta el importe de la cuota parte correspondiente. 45 del CC. las “personas jurídicas” gozan de entera capacidad correspondiente a las personas ideales. con independencia de la inscripción. La intervención judicial de la sociedad tiene carácter excepcional. 137 . 163 a 307). ley 19. 1720.Derecho Civil 1 La inscripción regsitral tiene por finalidad la comprobación del estado de regularidad de la relación societaria. la que incidirá en el alcance y régimen de la persona jurídica. la sociedad de capital e industria (art. la sociedad enco0mandita simple (art.y subsidiariamente e los asociados por su posición viril. Si bien ambas son sujetos de dcho. pero no su existencia. ley 19. si bien tienen capacidad para contratar. 125 a133).pues no existía restricción alguna y funcionaba directamente el art. a menos q se hubiese obtenido algún provecho. (art.o comisión directiva. Remisión Ejemplos Paralelo entre las simples asociaciones y la categoría de personas jurídicas 1.711 correspondía distinguir la responsabilidad de la simple asociación según q el hecho ilícito proviniera de un administrador o un dependiente suyo. la sociedad de responsabilidad limitada (art. a saber: la sociedad colectiva (art. queda claro q no integran la categoría de las llamadas personas jurídicas. Los miembros de las “personas jurídicas” no responden por las deudas de la entidad. 146 a 162). no se suscita esa variante y siempre es responsable la simple asociación. 7 y 21. 4. 1 y 7. mientras que la personalidad del ente nace con el acto constitutivo. Si se trataba del ultimo supuesto no había problema para hacer valer la responsabilidad de la asociación.711. Ahora bien como esos sujetos no advienen a la existencia jurídica por un acto de reconocimiento expreso por el estado. 1113. luego de la sanción de la ley 17. no pueden adquirir bienes por vía de donación o sucesión testamentaria. sino mas bien la de personas de existencia ideal propiamente dichas. pues en tal caso esta podía invocar la extensión del art. 1089 y 1089 bis) La ley de sociedades reglamenta distintas especies de esta clase. difieren por el modo de su constitución. 308 a 314). 2. y las “personas de existencia ideal propiamente dichas” q no requieren para existir de la autorización estatal. difieren en cuanto a la responsabilidad de los miembros en deudas sociales. así como subsidiariamente los asociados según una porción viril. en tanto las “simples asociaciones”. difieren en cuanto a la capacidad. Por tanto ya s tratara de delitos o cuasi delitos de los administradores. administradores o dependientes. la sociedad anónima (art. Las simples asociaciones son una especie de esta ultima categoría. 315 a 342). Régimen jurídico En nuestra legislación el esquema de las sociedades civiles y comerciales se configura así: 1) Sociedades Civiles: regulares e irregulares cuyo objeto no es comercial. la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (art. en tanto q la “simple asociación” se disuelve. se trata de especies diversas dentro de un mismo genero.550) Esta ultima ley establece q la sociedad es un sujeto de dcho y establece en la misma cual es su alcance.de la entidad. difieren en cuanto a la incidencia de la muerte de sus miembros. la distinción entre delitos y cuasi delitos q existe en el caso de las personas jurídicas. y la sociedad encomandita por acciones (art. q no admitía por su redacción. 134 a 140). Pero era diferente si el ilícito había sido realizado por un administrador. Responsabilidad por los hechos ilícitos de las simples asociaciones En el régimen anterior a la ley 17. solución q se extendía tbn al resarcimiento de los daños provocados en razón de las cosas de la entidad. 2) Sociedades comerciales regularmente constituidas (arts. 141 a 145). la simple asociación no respondía civilmente por esos hechos.

material. aquello sobre lo cual se ejerce o se puede ejercer la prerrogativa que da la norma jurídica al derecho habiente. >Las cosas Se entiende por cosa "todo aquello que. y que el "conjunto de bienes de una persona constituye su patrimonio". facultad o prerrogativa para satisfacer intereses humanos. con respecto a la regla moral y a los pilares en que se asienta el orden jurídico”. Diversas Clases de Objetos. sino solamente el centro concreto sobre el cual se proyecta la prerrogativa jurídica del titular del derecho. Abelenda afirma que con la expresión objetos inmateriales susceptibles de valor Velez Sarfield quiso designar los derechos subjetivos económicamente valiosos que no dan titulares una prerrogativa jurídica directamente ejercible sobre una cosa. Por tanto. sin constituir un ser humano. es lo que. siempre de acuerdo con las prescripciones de las normas jurídicas. Cabe destacar que Velez Sarfield. que no es siquiera el objeto de él. cuyo conjunto se designa con la expresión de bienes". contenido o sustancia. trató de aclarar el concepto de patrimonio en la citada nota al artículo 2312. 2311. se llaman bienes". soporte de los deberes correlativos). en definitiva. La cosa es. resulta evidente que el objeto. que se ejerce directamente sobre una cosa. esto es. pero con ello no desaparece por completo la posibilidad de confundir las cosas con los derechos. imperceptible. es inexistente en la realidad. poder o prerrogativa del titular del derecho. se habla de que “el patrimonio de una persona comprende cosas y derechos. intelectivamente atribuye a una voluntad ajena. el derecho objetivo reconoce y protege a quien realmente posee una voluntad o a quien.Derecho BOLILLA XI Civil 1 Cosas y Bienes El Objeto de los Derechos. es decir (aprehendidos) como bienes". Concepto En toda relación jurídica aparecen tres elementos constitutivos: a) el sujeto b) el objeto c) la acción. La cosa es solamente la referencia material de la prerrogativa jurídica del titular. por ser imperativa y respectivamente atribuidos e impuestos por la norma objetiva a los sujetos (tanto al activo o titular de los derechos subjetivos. porque un poder. esto es. no puede confundirse con la misma. como sustancia o contenido de él. completa al concepto del objeto del derecho subjetivo. ya que el art 2312 incluye a las cosas en la denominación genérica de bienes. nos referimos a la materia. aquello sobre lo cual se puede ejercer tal poder o facultad. que en virtud de una atribución. coerción y coacción que vienen a integrar también el contenido u objeto de ella. suponen acción. Esto lleva a una cierta confusión entre cosas y derechos. aquello sobre lo cual se proyecta dicha prerrogativa jurídica. Resulta necesario no confundir la cosa con el derecho subjetivo que recae sobre ella. es necesario referir el poder o facultad a algo concreto sobre lo cual se pueda ejercer. un determinado comportamiento. Al hablar de objeto de la relación jurídica. es decir. incorporal. como sucede en la doctrina francesa. y el artículo 2312 declara: "los objetos inmateriales susceptibles de valor. como algo abstracto. de la que carecen los derechos. De esta definición resulta que el derecho subjetivo es siempre una facultad o prerrogativa del titular y. facultad o prerrogativa. El derecho subjetivo es una facultad y como tal "algo inmaterial". no pueden confundirse. ni el derecho subjetivo ni el objeto de tal derecho. Clasificación De Los Derechos Subjetivos En Función De Su Respectivo Objeto. como al pasivo. es natural". Nuestro Código Civil. Aún así. por una abstracción. Las cosas tienen una existencia física. y por lo tanto. siendo así. únicamente en los derechos subjetivos denominados. aquella referencia que da sentido a las facultades o prerrogativas jurídicas del titular. El derecho subjetivo es simplemente un concepto. es necesario insistir en que el derecho subjetivo. proyectada sobre algo concreto sobre lo cual pueda ejercerla. coerción y coacción. en su art. pues son conceptos diferentes: la cosa no es el derecho real que se ejerce sobre ella. Se ha definido al derecho subjetivo como "el poder. y lo que se quiere expresar es que el conjunto de los derechos y de los deberes (económicamente valiosos) de una persona se integran en el patrimonio de estas y forman una universalidad jurídica. El objeto del derecho subjetivo es la sustancia o contenido de él y consiste en la prerrogativa jurídica del titular. ese algo 138 . aun tratándose de uno "real". ni con el objeto de tal derecho. Está constituido por los derechos y los deberes que. diferenciándolo así de los derechos reales. e igualmente las cosas. puede por si o por otro. En ella. diciendo que "es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales bajo la relación de un valor pecuniario. define a las cosas de la siguiente manera: "son los objetos materiales susceptibles de tener un valor". está representado por esa misma facultad. Y precisamente ese algo sobre lo cual se proyectan los poderes o facultades del sujeto titular del derecho. hacer u omitir lícitamente algo y exigir de otro u otros sujetos jurídicos. Pero no queda claro en qué consiste la sustancia del derecho subjetivo. esto es al sujeto jurídico o persona. Abelenda sostiene que es un error.

en los derechos personalísimos a la vida. En el derecho creditorio. Ahora bien: para que pueda tener valor económico. No obstante el método seguido por nuestro Código Civil. que no pueden ser poseídos exclusivamente por nadie y que están al servicio de todos los hombres. si las energías apropiables igual condición jurídica que los cosas.Derecho Civil 1 indispensable sobre lo cual se puede ejercer la correspondiente facultad o prerrogativa.711 cambió la palabra corporales por materiales. son cosas. de dar. al honor. La ley 17. Su Finalidad. En su acepción genérica. poder o prerrogativa de exigir al deudor el cumplimiento de una prestación. designa a todos los objetos materiales e inmateriales susceptibles de valor económico (art. Cód. Nuestro codificador en la nota del Libro III. es decir. con lo que la idea se clarifica. Requisitos de Validez: ¿? Paralelo: ¿? Bienes y Cosas Concepto. el tratamiento de las "cosas" en esta Parte General del Derecho Civil. hacer o no hacer algo. También se observa esto en el derecho de familia (facultad del padre de exigir ciertos comportamientos del hijo. que se hace en los siguientes títulos del mismo libro. etc. Este es. Debe anotarse que en su redacción originaria. el acreedor tiene la facultad. en los del acreedor en las obligaciones de dar cosas. si tienen un cuerpo.). pues. en los arts 2313 y siguientes. la cuestión de sí las energías son o no cosas. como el alemán y el brasileño por ejemplo. si entra una materia física en su composición. precediendo así su tratamiento al de la posesión de los derechos reales. una persona para exigirle un determinado comportamiento. CC). el método tradicionalmente seguido en la enseñanza del derecho civil en nuestro país y de los Códigos modernos. no son jurídicamente hablando. sino si son o no materiales. por ejemplo. cosas. 2311. también aparecen. Por ello. 2311 Por La Ley 17. >Otras Referencias Inmateriales Los derechos subjetivos también puede tener como referencia o punto de proyección para su ejercicio. el mar. por ejemplo). Aunque la ley no diga que las energías (electricidad. aunque no punto directo de proyección de las prerrogativas o poderes de los titulares en otros derechos. por ejemplo. atómica. esto es. un hecho o acción. como ocurre. Reforma Al Art. como ocurre. simplemente conceptual. en cuanto es solo una prerrogativa. por otra parte. el aire. porque si bien ellas son los puntos de referencia de las prerrogativas jurídicas de los titulares de los derechos reales. acciones. No se trata ya de saber si las cosas son corporeas. siguió la opinión y el método de Mackeldey. Dentro de la terminología de nuestro Código Civil se llaman cosas “a los objetos materiales susceptibles de tener un valor” (art. incluidas dentro de este concepto general. designa los objetos inmateriales económicamente valiosos. La palabra bienes es usada en nuestra legislación con dos significados distintos. he aquí un ejemplo de un determinado comportamiento exigido. El CC legisla sobre las cosas en el Título I del Libro III. Clasificación de las Cosas Consideradas en Sí Mismas y sus Consecuencias Nuestro CC. La ley 17. poder o facultad que necesita de ello. Civ. Se vincula estrechamente con esto. 2311 un apartado que resuelve expresamente la cuestión: “las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación”. es decir. el art. las cosas quedan. clasifica a las cosas en:  muebles e inmuebles  fungibles y no fungibles  consumibles y no consumibles 139 .711. líquidas o gaseosas. les reconoce la calidad de tales. la cosa debe ser susceptibles de aprehensión por los individuos. a la honra. algo inmaterial. los derechos patrimoniales.711 agregó al art. etc) son cosas al atribuirle la misma condición jurídica. Código Civil Argentino. 2312. al tratar de las cosas y de la posesión antes de los derechos reales. 2311 hablaba de objetos corporales. sean sólidas. por oposición a cosas. Es aquí donde se encuentra la contradicción entre los mencionados arts 2311 y 2312 del CC y las notas correspondientes redactadas (pero evidentemente no revisadas) por Vélez. Resulta así muy claro que son cosas todas las que ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio. porque las cosas y la posesión son elementos de los derechos reales. En su significado restringido bienes. Abelenda sostiene. En derecho lo que cuenta son los efectos. >Hechos y Acciones Las prerrogativas jurídicas del titular de un derecho subjetivo pueden tener también como punto de referencia o centro de proyección. o de ejercicio. explica que.

La inmovilización cesa apenas las cosas dejan de estar incorporadas al suelo o de formar parte de él. La distinción entre muebles e inmuebles produce las siguientes consecuencias jurídicas: 1) En cuanto a la ley aplicable. los inmuebles solo pueden ser gravados con hipoteca y anticresis (arts. otro tipo de muebles no permanentes se rigen por la ley del domicilio del dueño (art. con tal que esta adhesión tenga el carácter de perpetuidad. No obstante. salvo que se tratare de cosas robadas o perdidas (arts. 1 y 2. los inmuebles requieren escritura pública. considerar muebles a cosas fijas. 3999). En la sociedad feudal no solo confería fortuna y nobleza. pues todo lo q es esencial a la vida humana depende d ella. 4015). el del lugar donde estuvieren situados estos últimos (art. cuyo monto y valor superan hoy en día a las inmobiliarias. inc. Pero el desarrollo del comercio y la industria dieron lugar a la creación d inmensas riquezas mobiliarias. salvo los supuestos de buques o aeronaves. Inclusive ha llegado a decirse que la distinción clásica entre muebles e inmuebles responde a exigencias económicas totalmente superadas. los muebles pueden trasladarse. los bienes muebles tenían un valor prácticamente despreciable. para los muebles en general. a elección del actor. En cambio. y por veinte años si carece de esos requisitos (art. Consecuencias Jurídicas De La Distinción. o por su accesión o por su carácter representativo" Vemos entonces que esta división se establece según la posibilidad de moverse de las cosas.” (art 2314 CC) Es decir. De ahí surgió la necesidad d establecer un régimen distinto para unas y otras. todo aquello que posea inmovilidad natural (tierra. El art. C.C. Cosas inmuebles a) inmuebles x naturaleza: “Son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas. como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad: todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica. Importancia En la antigüedad. 11). b) Inmbuebles x accesión física: “Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión física al suelo. tradición e inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble. los muebles con prenda (art.). y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. Cuando pierden ese carácter deja de ser inmuebles. 3108 y 3239). 2412 y 4046). sino que implicaba poder político. C. siempre que la incorporación tenga carácter permanente.C.C. 10. No obstante. También todo aquello que se encuentre bajo el suelo sin el hecho del hombre (minerales. 3204). 5. ello explica tbn la solidez d los valores inmobiliarios. Son muebles aquellas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro. ríos). Si la acción versare sobre bienes muebles.Derecho    Civil 1 divisibles e indivisibles principales y accesorias en el comercio o enajenables. los inmuebles se rigen por la ley del lugar de su situación (art.). superficies sólidas. ya sea por si mismas (semovientes) o por una fuerza exterior. 4) En lo relativo a derechos reales de garantía. 5) En cuanto a la competencia de los tribunales. las cosas inmuebles se adquieren por la posesión ininterrumpida durante diez años si el poseedor tiene justo título y buena fe (art. No obstante. las acciones reales. salvo aquellos que están sometidos a régimenes especiales ya enunciados. excepcionalmente. estas se adquieren por la simple posesión. sobre bienes inmuebles se tramitan ante el juez del lugar donde esta situada la cosa litigiosa. al no se considerarlas en su muy variada naturaleza y valor. y los muebles ciertos y determinados. por la ley del lugar donde se hallan.” (ar 2315 CC) 140 . 3) Con respecto a la prescripción. X ello el régimen d la tierra se vincula con los fundamentos mismos d la organización política y social d los pueblos. 2313 del Código Civil dice: "Las cosas son muebles e inmuebles por su naturaleza. con relación a las cosas muebles. metales preciosos). basta la mera tradición. 2) En lo que se refiere a la forma de enajenación. lo que está incorporado al suelo d una manera orgánica (vegetales).P. era la base d la riqueza individual y d la cohesión d la familia. y fuera de él o inenajenables Cosas Muebles e Inmuebles Son inmuebles aquellas cosas que están inmovilizadas o fijas en un lugar determinado y con carácter permanente. la tierra tenía una importancia fundamental en relación a los valores mobiliarios. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente. reconoce cierta estrechez en la legislación d las cosas muebles en un régimen único. Los inmuebles se encuentran fijos en un lugar. esta regla no es absoluta: la ley puede dar carácter de inmuebles a cosas transportables o. borda sostiene q la tierra no ha perdido su preponderancia. el del lugar en que estén o el del domicilio del demandado.

como accesorias de un inmueble. es decir. c) Inmuebles x destino: “Son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente.).” (art 2317 CC) La ley habla solamente de instrumentos públicos. será considerada inmueble mientras dure el usufructo). que hayan sido puestas al servicio de un inmueble. (ej. son "cosas fungibles aquellas en que todo individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie. pero a veces hay factores subjetivos. una vez separados del suelo). La adhesión física al suelo debe además tener carácter de perpetuidad. tierra. tiendas d circo. las construcciones asentadas en la superficie del suelo con un carácter provisorio (tales como los pabellones d una exposición. pozos petroleros). etc). como las piedras. ni intencional del hombre o causada x un fenómeno)…” (art 2319 CC) b) muebles x su carácter representativo: “…todos los instrumentos públicos o privados de donde constare la adquisición de derechos personales” (art 2319 CC in fine). los materiales reunidos para la construcción de edificios mientras no estén empleados. cada individuo puede ser reemplazado por otro de la misma especie y calidad y se cuentan por el número. sea moviéndose por sí mismas. peso y medida (por ejemplo. Cosas Fungibles Y No Fungibles. La distinción entre cosas fungibles y no fungibles generalmente se funda en la naturaleza misma de las cosas. 3º. y otros objetos puestos bajo del suelo. el trigo. mesas y sillas de una casa). porq se requiere escritura pública para constituir o transmitir derechos reales sobre inmuebles (art 1184 inc 1º CC) deben constar en ellos la adquisición de derechos reales. 141 .” (art 2318 CC) “Son también muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo. que esto sea con carácter permanente. un libro autografiado o con carácter sentimental no puede ser reemplazado por otro. que las haya colocado el propietario o similar (si fuera puesta por los usufructuarios. aún si es d la misma edición) Cosas Consumibles Y No Consumibles.Derecho Civil 1 La razón es q dichas cosas forman un todo inseparable con el suelo. es decir. separadas de él. 2º. con exclusión de los derechos reales de hipoteca y anticresis. dado que un billete puede ser reemplazado por otro de igual valor o por varios que sumados resulten del mismo importe. Las cosas no fungibles son aquellas que no pueden reemplazarse entre sí. sin estarlo físicamente. cuya individualidad es tenida en cuenta como objeto de derecho. que tendrá que haberse realizado con el propósito de hacerla durar en ese estado tanto tiempo como su conservación lo permita. las plantas y sus frutos. La inmovilización x destino cesa cuando las cosas son retiradas del fundo por quien tenga derecho a hacerlo. sin el cual no se concibe su existencia (edificios. Solamente los bienes muebles pueden ser fungibles. d) Inmuebles x carácter representativo: “Son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos de donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles. y que puede sustituirse las unas de las otras de la misma calidad y en igual cantidad". Son cosas no consumibles las que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace. El dinero es fungible por excelencia. el vino. etc. (ej: arados y útiles de labranza d un fundo. es necesario: 1º. con excepción de las que sean accesorias a los inmuebles. por el propietario de éste. asimismo los instrumentos públicos dond constaren los derechos reales d hipoteca y anticresis y los públicos o privados q comprueben la existencia d derechos reales sobre cosas muebles. El art. xq la ley no establece ninguna distinción entre destrucción total o parcial. y x lo tanto deben seguir la suerte d éste. es decir. monedas. etc. metales. propios del dueño. Otras Clasificaciones. q se reputa mueble (art 2319 CC). la exclusión d la hipoteca y la anticresis obedece a q son accesorios d un derecho personal. 2324 del Código Civil. Según el art. sea que sólo se muevan por una fuerza externa. los tesoros. que determinan el carácter de la cosa. pues los instrumentos q comprueban derechos personales son muebles (art 2319 CC) y deben recaer sobre bienes inmuebles. al cual sirven d garantía. aunque los propietarios hubieran de construirlos inmediatamente con los mismos materiales (Borda opina q esta disposición es aplicable al caso d separación d edificios. aunque sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo”. Las cosas fungibles tienen los siguientes caracteres: son homogéneas entre sí. Cosas Muebles a) muebles x su naturaleza: “Son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro. los que provengan de una destrucción de los edificios.” (art 2316 CC) Para que estas cosas sean reputadas inmuebles. 2325 del Código Civil establece: "Son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad. (entran aquí los árboles.

independientemente de cualquier otra. establece: "Son cosas principales las que pueden existir para sí mismas y por si mismas". el trigo. aunque valga más que éste. 2332 establece que "las cosas que están adheridas a las cosas adheridas al suelo. 2327. la superficie mínima de la unidad económica". 667 y siguientes. la consumibilidad depende también del destino que le de su propietario (un libro no es consumible. usó en su definición el concepto de "homogeneidad". 2331 dispone: "Las cosas que natural o artificialmente están adheridas al suelo. Con respecto a la condición y naturaleza jurídica de las cosas accesorias se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. para existir no requieren de otras. engarzado en oro para formar un anillo. una cosa puede ser susceptible de ser dividida material o físicamente. Las cosas principales son aquellas que. los combustibles. los productos industriales. por medio de Savigny y Freitas y adoptó la teoría de la divisibilidad intelectual y natural. es accesorio del cuadro. los automóviles. Las autoridades locales podrán reglamentar. El codificador. En materia de división de inmuebles. El codificador. porque ha sido hecho para contener y conservar el cuadro. Por último el art. serán siempre reputados como principales. Y el art. Para que esta división sea posible es necesario. el art. en su redacción originaria. como el dinero que desaparece para quien deja de poseerlo y las físicamente consumibles que no pueden ser usadas sin ser consumidas. tiende a evitar el minifundio. ornato. existe una tendencia doctrinal y legislativa a asimilarlas recíprocamente (Código holandés y español). sin embargo. Además. (c) Si los valores y volúmenes fuesen iguales no habrá cosa principal ni otra accesoria. los alimentos). que tienen existencia propia. constituye la cosa principal y el oro el accesorio. Un marco para contener un cuadro. Cosas Principales Y Accesorias.Cosas adheridas al suelo: Al respecto el art. aunq para el librero si lo es porq lo adquiere para venderlo) Cosas Divisibles E Indivisibles. 2334 establece el criterio a seguir teniendo en cuenta los siguientes principios: (a) Se tendrá por principal la de mayor valor. escritos e impresos. de la cual dependen o a la cual están adheridas". inmuebles que no alcance la extensión mínima indispensable para un adecuado aprovechamiento. en la nota al mencionado artículo aclara: "Un diamante de metal precioso. pero debe ser considerada indivisible si la partición material convirtiese en antieconómico el uso o aprovechamiento de ella. (b) Si los valores fuesen iguales. como las vestimentas. en materia de inmuebles. una piedra preciosa. como los comestibles. 2333 dice: "Cuando las cosas muebles se adhieran a otras cosas muebles sin que se altere su sustancia. Si bien en general las cosas fungibles son también consumibles (como el vino. sin embargo. Nuestro CC resuelve diversas situaciones dudosas en materia de accesoriedad: 1.Cosas muebles adheridas a otras muebles: El art. tal división produciría una disminución notable del valor económico. pergamino o piedra a que se hallasen adheridos" 3. disponía: "Son cosas divisibles aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales.711 añadió el siguiente párrafo: "No podrán dividirse las cosas cuando se convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento. El art. serán cosas principales aquellas a que las otras no se hubiesen unido sino con el fin de uso. en primer lugar. cuando el arte tenga mayor valor e importancia que la materia en que se ha ejecutado. los materiales de construcción. etc. o sea. si bien puede ser dividida materialmente. hay cosas fungibles que no lo son (tales como los libros. el lienzo. q nos encontremos ante dos o más cosas unidas con el mismo fin. papel. 2326 del CC. 2. al referirse a la divisibilidad de las obligaciones. y como accesorio la tabla. Cuando dos cosas muebles se hallan unidas sin que se pudiera distinguir cuál es la accesoria y cual es la principal.). son accesorios de los predios". se inspiró en el derecho romano.Frutos: 142 . como los predios rústicos o urbanos. la última parte del art. 2328 dispone que "son cosas accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa. siguiendo a Mainz. El CC. son cosas accesorias del suelo".Derecho Civil 1 Hay que distinguir las cosas jurídicamente consumibles. etc. será principal la de mayor volumen. es decir. cada una de las cuales forman un todo homogéneo y análogo. y el art. en los arts. y que exista una relación de dependencia o subordinación entre una y otra. 2335 completa las normas anteriores y dispone que "las pinturas. La ley 17. etc. (ej: los botones de un traje son los accesorios y el traje es la cosa principal). esculturas. complemento o conservación". El agregado de la ley 17711 sigue el criterio económico de la divisibilidad. los automóviles. en el art. tanto a las otras partes como a la cosa misma". Así. Las cosas no consumibles son aquellas que si bien pueden deteriorarse con el transcurso del tiempo. no se extinguen con el primer uso.

El ganado o hacienda tiene características propias.: el petróleo de un yacimiento.Derecho Civil 1 Son las producciones orgánicas y periódicas de las cosas que pueden ser extraídas sin alterar ni disminuir la sustancia (ej. a) Cosas absolutamente inalienables: Son aquellas cuya venta o enajenación fuere expresamente prohibida por la ley (art. 1) Cosas dentro del comercio: El art.C. 1) como los bienes públicos del Estado. renuncia o embargo d ciertos derechos fundada en razones d protección d los débiles (ej. ya que es necesaria además la inscripción en los registros especiales.967 y el decreto-ley 5120/63) C) Buques Y Embarcaciones De Cierto Tonelaje: Se rigen por la ley 20. A) Semovientes: Son cosas muebles cuya característica radica en que se pueden trasladar de un lugar a otro por sí mismo (movilidad de vida a fuerza propia). El ganado vacuno y caballar está sujeto al sistema de las marcas. etc. No obstante. los animales. 2329. inmuebles pertenecientes a los emancipados. nuestro CC los considera accesorios. no se renuevan en ella. 2). sino que forman un todo con ellas. su adquisición se rige por normas especiales. debido a su importancia económica. como las frutas de los árboles. etc. 2329 del C. Son frutos industriales las producciones de la cosa en las cuales interviene el hombre (por ejemplo.) Cosas Dentro Y Fuera Del Comercio. los minerales o metales de una mina. 156 dispone: "Todos los actos 143 . por ejemplo. 2337 dispone: "Las cosas están fuera del comercio o por su inenajenabilidad absoluta o por su inenajenabilidad relativa”. Al respecto. mientras no sea desafectado. el queso obtenido de la leche. industriales y civiles. reformado por la ley 22. Son frutos civiles las rentas provenientes del uso o goce de la cosa que se ha concedido a otro. 2) Cosas fuera del comercio: El art. 155 establece: "Los buques son bienes registrables y se encuentran sometidos al régimen jurídico que esta ley consagra". los beneficios d las leyes laborales y d previsión social) Semovientes. Por su parte. 2330) y respecto de los industriales el Código nada dice. 2337. o de la privación del uso de una cosa. Locomóviles. Aeronaves. pero una vez extraídos. como. es decir con la posibilidad de enajenarlas o disponer d ellas. b) Cosas relativamente inalienables: Conforme al art. Los frutos pueden ser naturales. Los animales de "pedrigee" también se inscriben en registros especiales que son llevados por los respectivos criadores. inc. Automotores. La prohibición obedece siempre a razones d orden público. el bien de familia. "son relativamente inenajenables las que necesitan una autorización previa para su enajenación”. esta distinción no fue efectuada por el codificador y. c) Derechos inenajenables: la ley prohibe la enajenación.).: las cosechas. Buques. 2337. y el ganado menor (mular. el vino extraído de la vid. los salarios u honorarios provenientes del trabajo material o intelectual.467. los considera comprendidos dentro de la norma del art. el art. la cal o el mármol extraídos de la cantera) Los productos forman parte de la cosa mientras no sean separados de ella (art. Los frutos naturales forman un todo orgánico con la cosa hasta el momento de su separación. a cuyo fin las autoridades locales ejercen el respectivo control. las frutas de los árboles y las crías de los animales). Son frutos naturales los que la cosa produce naturalmente sin la intervención del hombre. y las cosas cuya enajenación se hubiere prohibido por actos entre vivos o disposiciones de última voluntad en cuanto el Código permita tales prohibiciones (art. ovino y porcino) al sistema de señales. y en consecuencia. y la dejan así disminuida en su sustancia (ej. Son relativamente inalienables los bienes privados del Estado. B) Locomoviles: Constituyen una categoría especial dentro de los muebles. Respecto de ellos no basta la simple tradición para adquirir la propiedad. ya que no es suficiente la mera tradición para adquirir el dominio. etc. Son las cosas que se extraen de otra. El concepto dado en el artículo mencionado relaciona la comercialidad de la cosa con su anielabilidad. 2336 del CC establece: "Están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuese expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública". Con relación a los automotores el sistema de la constitución y transferencia del dominio se rige por instrumento público o privado y solo producirá efectos para las partes y terceros a partir d su inscripción en el Registro d Propiedad del Automotor (decreto-ley 6582/58.: el derecho d reclamar alimentos. los bienes de los incapaces. 2338. ratificado por la ley 14. inc. que en su art.094. Tanto las marcas como las señales deben estar previamente registradas por el propietario. 4. o bien a la protección d los incapaces o débiles. por lo tanto.Productos. el art. quedaban sometidas al régimen establecido para las cosas muebles en general. Llambías sostiene que no son accesorios de la cosa que los produce. 2329 del CC establece: "Los frutos naturales y las producciones orgánicas de una cosa forman parte un todo con ellas" Los frutos civiles son accesorios (art.

094.Derecho Civil 1 constitutivos de la propiedad u otros derechos reales de un buque de diez toneladas. apartándose en este punto del derecho 144 . 2340 enumera en nueve incisos los bienes públicos del Estado: Inciso 1: "Los mares territoriales hasta la distancia que determine la legislación especial independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona contigua". Las Cosas Consideradas Con Relacion A Las Personas Clasificación. Los bienes públicos del Estado nacional o provincial tienen los siguientes caracteres: 1) Son inalienables: no pueden ser enajenados. bahías ensenadas. 2 dispone: "La soberanía de la Nación Argentina se extiende asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes al territorio. sus cauces. 52 establece que las aeronaves pueden ser hipotecadas en todo o en sus partes indivisas y aun cuando estén en construcción. 2) Son inembargables. 2342) b) bienes municipales (art. ley 20. al dejar a salvo el derecho del propietario del fundo de extraer el agua subterránea.. Inciso 3: "Los ríos. la prohibición de enajenar es absoluta. 3) Son imprescriptibles. El codificador no tuvo en cuenta el carácter de la navegabilidad. 1) Bienes públicos del Estado. El art. sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación". establece: "La soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de doscientas millas marinas. A) Bienes Del Estado.. 2345 y 2346) d) bienes de los particulares (arts. San Jorge. El art. 4) Su uso y goce corresponde en forma gratuita a los particulares conforme al art. puertos y anclaredos". El Código Aeronáutico. comprendiéndose las aguas subterráneas. 499.. y solo a partir d allí producirá efectos respecto d terceros. El Código trata el tema en el Libro 3º. Nuevo.094). el Estado esta autorizado a percibir cánones por su uso aunque las construcciones en ellos efectuadas hayan sido realizadas por los particulares. 158 que "los actos. La ley 12. 49 dispone que las aeronaves son cosas muebles registrables y que solo se podrá inscribir en el Registro Nacional de Aeronaves los actos jurídicos realizados por medio de instrumento público o privado debidamente autenticado.. sobre los de menos de diez toneladas pueden constituir prendas conforme a las normas del régimen legal respectivo (art. pero estarán sujetas a las disposiciones de este código o a las ordenanzas generales o locales". 2341. Caracteres y enumeración. Capítulo Único. La clasificación de las cosas con relación a las personas tienen en cuenta el carácter que invisten aquellas a quienes pertenecen. En la nueva redacción se adoptó un criterio económico-social. salvo en los casos de los golfos de San Matías. las demás aguas que corren por sus cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. que dice: "Las personas particulares tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado o de los Estados. Los bienes del Estado nacional o provincial pueden ser públicos o privados. Por su parte el art. 1. bajo pena de nulidad". Título I. 2344) c) bienes de la Iglesia (arts. En los que se refiere a los puertos. en que se medirán desde la línea que une los cabos que forman su boca". en su art. Sobre los buques de mas de diez toneladas los propietarios pueden constituir hipotecas. en su art. y el art. 2347) e) bienes susceptibles de apropiación privada (art. medidas desde la linea de las más bajas mareas.sólo producen efectos con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Buques" Los actos referidos a buques de menos de diez toneladas deben hacerse por instrumento privado con las firmas de los otorgantes certificadas debidamente e inscribirse en el Registro Nacional de Buques (art 159). y distingue las siguientes clases de bienes: Públicos (art. 2340) a) bienes del Estado Privados (art. hasta una profundidad de doscientos metros o más allá de este límite hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas" Inciso 2: "Los mares interiores.deben hacerse por escritura pública o por documento privado autenticado. 2343). D) Aeronaves.

por ejemplo. también puede ser desafectada por un acto del poder administrador. El art. Alterini menciona entre ellos los recursos naturales. Bienes Municipales. II) Son inembargables mientras estén afectados al servicio público. 7). Const. 2350). caminos. y las normales. plazas. Inciso 4: "Las playas del mar y las riberas internas de los ríos. cobre. 33 del C. ya que su enajenación esta sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos. Las mareas pueden ser normales o anormales. canales. las tierras que están situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño. Según el art. El carácter de "bien público del Estado" cesa por dos motivos: por la extinción de la cosa o por la desafectación. 1) con jerarquía constitucional (art. Desafectar es sustraer una cosa del dominio público del Estado. a su vez. Inciso 5: "Los lagos navegables y sus lechos". y estableció que los yacimientos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional. por su parte. Inciso 9: "Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico". Inciso 2: "Las minas de oro. de tal forma que cabe considerar otros supuestos no incluidos en ella. Son enajenables en el modo y forma que las leyes especiales lo prescriban". ya que la redacción anterior solamente se refería a cosas inmuebles. cuando ellas no pertenezcan a particulares". Quedan excluidos de este inciso las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad (art.. 5. 2342 enumera en cinco incisos los bienes privados del Estado nacional o provincial: Inciso 1: "Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la República carecen de dueño". 2349. Los incisos 8 y 9 fueron incorporados por la reforma. piedras preciosas y sustancias fósiles. las tierras que pertenecían al patrimonio de la corona pasaron al dominio del Estado nacional o de los Estados provinciales.Derecho Civil 1 romano y de la mayoría de las legislaciones que solo consideran públicos los ríos navegables y flotables. Su regulación corresponde al derecho administrativo. Inciso 8: "Los documentos oficiales de los poderes del Estado". no obstante el dominio de las 145 . pertenece a los propietarios de los ribereños" Inciso 6: "Las islas formadas o que se forman en el mar territorial o en toda clase de ríos. pueden ser bajas o altas. medias o máximas. La nueva redacción concuerda con el art. inc. 2340. y las primeras pueden ser mínimas. Con ello se solucionó el problema de los particulares que habían adquirido islas. Con estos dos incisos se incluyen en el texto legal cosas muebles. las plazas. que establece que el "uso y goce de los lagos que no son navegables. cuando declara que la cosa ha dejado de servir al uso y goce público al cual se hallaba destinado. Este derecho tiene como antecedente histórico la bula de Alejandro VI por la cual concedió a los reyes de España y Portugal el dominio de las tierras que se descubrieran en América. por ejemplo.319/67 reglamento el régimen de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. I) Son relativamente inalienables. las calles. La reforma suprimió el requisito de la navegabilidad por buques de más de cien toneladas. entendiéndose por tales la extensión de tierras que las aguas bañan o desocupan durante las altas mareas normales o las crecidas medias ordinarias". y los del art. Producida la emancipación política de España. III) Son prescriptibles. las crecidas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Estas personas jurídicas tienen bienes públicos y privados al igual que las provincias y el Estado nacional. El art. cementerios. como. 2355. También sustituyó la expresión en "ocasiones extraordinarias de tempestades" por las de "crecidas medias ordinarias". etc. Debe ser efectuada por ley y tiene como consecuencia el cese del uso común de ella. 2344 del Código Civil establece: "Son bienes municipales los que el Estado o los Estados han puesto bajo el dominio de las municipalidades.). puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comunidad común". son privados los enumerados en el art. Estos yacimientos pertenecen al dominio público del Estado. 2342. 2340 no es taxativa. El decreto ley 17. Inciso 7: "Las calles. o en los lagos navegables. las cosas perdidas no reclamadas por sus dueños. Desafectacion De Los Bienes Del Dominio Publico. La enumeración del art. plata. Civil las municipalidades son personas jurídicas de carácter público (inc. La reforma suprimió de este inciso el calificativo "navegables" e incorporo al dominio público bienes que antes pertenecían al dominio de los particulares. Nac. Son públicos los que pertenecen a los municipios y están afectados "para utilidad o comodidad común" (art. La reforma agrega al texto originario en la parte final: "cuando ellas no pertenezcan a los particulares". es decir. Bienes De Dominio Privado. sobre todo en la zona del Delta del Paraná y que tenían una situación incierta frente a la primitiva redacción del Código.

33. tres categorías de minas. que distingue en su art. y que solo pueden ser explotadas en virtud de la concesión legal otorgada por autoridad competente. Inciso 4: “Los muros. inc. y bienes mostrencos los bienes muebles que también carecen de dueño. 2345. ya que la primera es considerada por el art. 396 establece: "Deducidas las sumas que correspondan a derechos fiscales y al reflotador o recuperador en concepto de gastos y remuneración. 3). o el otorgamiento de fuerza pertinente o. contiene una norma de remisión o reenvío que ha perdido relevancia a partir del acuerdo celebrado con la Santa Sede en 1966. como condición previa a la entrega. solicitar el embargo del buque. ley 17. que pertenecen exclusivamente al Estado. La remisión al derecho canónico debe considerársela hecha al Código de 1983. Por su parte. 2 . 2) Minas que por razón de su importancia son concedidas preferentemente al dueño del suelo. tiene bienes de dominio público eclesiástico. el remanente del precio de venta debe quedar depositado durante dos años a disposición del propietario del buque. La norma especifica aplicable es el art. Bienes vacantes son los inmuebles sin dueño conocido. y están sujetas a las disposiciones de los arts. puentes. el art. el art. 1) Minas de las cuales el suelo es un accesorio. tiene capacidad para adquirir bienes. que dispone: "Los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o parroquias.094 dispone: "Dentro de los diez días de la llegada a puerto de un buque o artefacto naval o aeronave. 3539 del Código Civil. sus fragmentos y los objetos de su cargamento.944/68. sin perjuicio del derecho de afectarlos a su dominio público. el art. Las iglesias disidentes deben sujetarse con respecto a los bienes al régimen de las personas jurídicas privadas. Actualmente desempeña esta función el Ministerio de Educación”. 3539 CC dispone "Cuando después de citados por edictos durante treinta días a los que se crean con derecho a la sucesión. El inciso se refiere a las embarcaciones de enemigos o corsarios. o después de pasado el término para hacer inventario. en su defecto. 33 como persona jurídica de carácter público. el pago de los gastos y de la remuneración que le corresponda.Según el art. ningún pretendiente se hubiese presentado la sucesión se reputará vacante". El fisco nacional debe destinarlo a las instituciones de previsión de la Marina Mercante". 2345 del Código Civil. 33 y 41. El mencionado art. y todos los bienes adquiridos por el Estado o por los Estados por cualquier título" El Estado. en jurisdicción nacional. el art. reflotados. salvo por motivos de utilidad pública. artefacto naval o aeronave reflotados o de los restos recuperados. El reflotador puede exigir. según las disposiciones de este Código". 7. "las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias según el territorio en que se encuentren" Inciso 3: "Los bienes vacantes o mostrencos. como personas jurídicas de carácter publico (art. en su art. Bienes De Las Iglesias Disidentes. deben ser entregados a su propietario. plazas de guerra. siendo de enemigos o de corsarios". Las disposiciones de este inciso se hallan modificadas por el Código de Minería. en tanto que las segundas son personas jurídicas de carácter privado. La ley 17. Como consecuencia de la separación de patrimonios de los distintos sujetos de derecho que integra la Iglesia Católica. que no sean enemigos. Esos bienes pueden ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la Iglesia Católica respecto de ellos y a las leyes que rigen el patronato nacional" La ley optó por la pluralidad de patrimonio eclesiásticos correlativa al reconocimiento de personalidad jurídica autónoma de los distintos entes que conformen la Iglesia Católica. Trascurridos dicho plazo pasara a poder del fisco nacional o provincial según corresponda. La Iglesia Católica. y minas que por las condiciones de su yacimiento son destinadas al aprovechamiento común. Con respecto a las iglesias no católicas. o mediante contratación afectada con sujeción a las disposiciones de este Código en los casos que él establece. artefacto naval o aeronave". ferrocarriles y toda construcción hecha por el Estado o por los Estados. 391 de la ley 20. y los de las personas que mueren sin tener herederos. 1 establecía: "Cuando una sucesión sea reputada vacante en los términos del art. ellos se incorporan a su dominio privado. Respecto de las embarcaciones del país o pertenecientes a otros países. Bienes De La Iglesia Católica. 2346 dice: "Los templos y las cosas religiosas de las Iglesias disidentes corresponden a las respectivas corporaciones y puede ser enajenadas en conformidad con sus estatutos" Existen diferencias entre el régimen aplicable a la Iglesia Católica y a las iglesias disidente. Inciso 5: "Las embarcaciones que diesen en las costas de los mares o ríos de la República.Derecho Civil 1 corporaciones o particulares sobre la superficie de la tierra". actualmente vigente para la ley argentina conforme al mencionado acuerdo que suprimió la exigencia del pase o "exequátur".012. 146 . en el supuesto de hacerlo. 3) Minas que pertenecen únicamente al propietario y que nadie puede explotar sin su consentimiento. extraídos o removidos. estos tienen responsabilidad patrimonial independiente. Respecto de los bienes de las personas que mueren sin dejar herederos. como persona jurídica. se designará curador de la herencia al Consejo Nacional de Educación".

mares territoriales. Los bienes de los particulares están regidos por el derecho común. joyas y objetos preciosos sepultados o escondidos. conchas y otras sustancias que el mar arroja. son bienes particulares sin distinción de las personas que sobre ella tengan dominio. ss. b) los que nunca han tenido dueño (res nullius). 2525. 2343 del Código Civil enumera a las cosas susceptibles de apropiación por cualquiera que se apodere de ellas con la intención de ser dueño. de las municipalidades o de las iglesias. según el art. relativas a esos objetos. 2349). y también las que cubren las aguas del mar. 4) Las plantas y yerbas que vegetan en las costas del mar. aunque sean personas jurídicas" Los artículos siguiente enuncian en forma ejemplificativa algunas restricciones principales: los puentes y caminos y otras construcciones efectuadas por los particulares y cuyos dueños permiten el uso y goce de ellos a la comunidad (art. que pertenecen a los dueños de ella (art. 3) Las piedras. e) Las cosas que se arrojan para salvar las embarcaciones. ríos y lagos navegables. Al respecto. aunque huyan y se acojan en predios ajenos. si el propietario de ellos no los reclamare inmediatamente. que pertenecen al dominio privado del Estado. 2) Los enjambres de abejas. guardándose los reglamentos policiales. Son susceptibles de apropiación privada: 1) Los peces de los mares interiores.). 147 . 2350). b) Los animales domésticos o domesticados. o de los ríos o lagos. 2528: a) Las cosas inmuebles. No son susceptibles de apropiación. guardándose los reglamentos sobre la pesca marítima o fluvial. el art. sin que haya indicios o memoria de quien sea su dueño.Derecho Civil 1 Bienes De Los Particulares. y las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad. Bienes Susceptibles De Apropiación Privada. los lagos que no son navegables y cuyo uso y goce pertenece a los propietarios ribereños (art. establece: "Las cosas que no fuesen bienes del Estado o de los Estados. d) Las cosas que sin la voluntad de los dueños caen al mar o a los ríos. 2347. En lo que se refiere a los muebles debemos distinguir: a) los que han tenido dueño. El art. pero que han quedado vacantes (bienes mostrencos). f) Los despojos de los naufragios. monedas. observándose las restricciones de la parte especial de este Código. 5) Los tesoros abandonados. que son susceptibles de apropiación por cualquier particular. 2348). Esta forma de adquirir el dominio se llama apropiación (arts. siempre que no presenten signos de un dominio anterior. c) Las cosas perdidas.

puesta en relación con los diferentes objetos de sus derechos" y precedentemente. no de iure. como un rebaño de animales o una biblioteca compuesta por muchos libros heterogoneos. Porque no hay más que un patrimonio general personal que conforma el modo de ser persona. sin que sean posibles las duplicaciones. como se expuso. sino la unidad ideal de todo. Cabe señalar que las definiciones el Art 2311 de las cosas como objetos materiales susceptibles de tener un valor. respetado por todas las personas. el conjunto de derechos y de deberes de valor pecuniario unido a la persona de su titular que tiene sobre ellos una fuerza de atracción que le da la norma jurídica. es. es un conjunto de cosas que depende de una sumatoria no ideal. 148 . (Toma la expresión "Bien" en el sentido de derecho). Pero. reunidos en un continente ideal o intelecto consubstanciado con ella. inalienable. Porque la persona es titular y no se puede haber persona sin patrimonio. Podemos afirmar que el patrimonio de una persona. según resulta del precepto transcrito y de las explicaciones del codificador dadas en la nota al Art 2312 del Código Civil. es decir aprehendidos como bienes. reciben de la ley civil un tratamiento unitario. debe predicarse que el patrimonio es necesario. Porque compuesto por una pluralidad de bienes. depende exclusivamente de la ley. entre el concepto de cosas y de derechos. Los elementos del patrimonio que son derechos y deberes económicamente valiosos. consubstanciado con ella. sin que se entienda esto como la suma de sus componentes. o mejor aún.Derecho Civil 1 Artículo 2312 BOLILLA XII PATRIMONIO Ubicación en el Cod. Pero el patrimonio personal. que define el patrimonio. a) NECESARIO Y VITALICIO. que constituye una suerte de continente que los contiene. en nuestro derecho positivo constituye una universalidad jurídica o de derecho. a causa de que el mismo Art 2312. el cual se le une hasta la muerte. sino como parte misma de la personalidad en relación con los objetos de sus derechos. Se da vida a un nuevo objeto jurídico. que no tienen la naturaleza jurídica de aquel. la universitas iuris es un conjunto de elementos que forman una agrupación ideal con un común tratamiento jurídico. en tal carácter. o incorporados a un receptáculo ideal. y no cosas. por ejemplo. En cambio la universalidad de hecho. vitalicio. de los cuales es titular una misma persona. porque el tratamiento unitario de los elementos singulares que integran ese conjunto. c) INALIENABLE Y ABSOLUTO. de tal modo que puede considerarse uno de sus atributos. además. Es necesario insistir en que la verdadera noción del patrimonio como institución de nuestro ordenamiento jurídico positivo. Pues está fuera del comercio como unidad sustancial e ideal y debe ser. hacen posible la confusión en que se incurre hasta en el ámbito de la doctrina jurídica. por renuncia de herencia. bajo la relación de un valor pecuniario. compone una universalidad iuris. y el Art 2312 del patrimonio como un conjunto de los bienes de una persona. en la misma nota aclara que "Bien es lo que puede entrar en su patrimonio (de una persona) para aumentarlo o enriquecerlo". d) UNIVERSUM IUS. lo que no impide la existencia de patrimonios especiales separados. en razón de que se los considera unidos a la persona titular de ellos por una fuerza jurídica de atracción. Es claro que componen el patrimonio general. Civ Libro 3º De los derechos reales Título I Cosas consideradas en sí mismas o en relación a los derechos Concepto Art. por venta total de la masa de bienes desapoderados al fallido. y aun los patrimonios especiales o separados y especiales. ni su suma o resta. intelectivo. Es la personalidad misma del hombre. b) ÚNICO. es una unidad conceptual del conjunto. absoluto. la de una universalidad jurídica cuyos elementos individuales tratados unitariamente por la ley. o dicho de otro modo. como un todo ideal que comprende lo indispensable y la capacidad patrimonial. define antes los bienes como los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas. En el concepto no entran elementos particulares determinados. no puede transmitirse sino por muerte o sucesión universal. como un todo. entendido como centro unitario de atracción de una peculiar disciplina jurídica. La universalidad facti importa una reunión de elementos por agrupación física. son derechos subjetivos y deberes jurídicos económicamente valiosos. en la nota inserta al pie del mismo dice: "El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y de sus derechos personales. Civ define patrimonio como el conjunto de los bienes de una persona y el codificador. único. Caracteres del patrimonio en General Como los demás atirbutos. 2312 Cod.

que puede ser real o atribuida. En la doctrina hay uniformidad de opiniones en cuanto al carácter de universalidad jurídica que se atribuye al patrimonio. Teoría De Aubry Et Rau Para Aubry et Rau ( Tratado de Derecho Civil Francés ): "El patrimonio no es más que una consecuencia de la personalidad". se conectan y forman una universalidad de derecho o universalistas iuris. Es una emanación de ella. pero que necesariamente debe poseer toda persona para ser tal la tesis voluntarista. "La idea del patrimonio se deduce directamente de la personalidad". Para que se dé esa circunstancia de que el activo ( derechos ) responda por el pasivo ( deudas ) es necesario que ambos elementos se encuentren vinculados en una universalidad jurídica. 1) El patrimonio es una universalidad jurídica. se encuentran reunidos y contenidos en el patrimonio de esa persona. y se los considera. los diferentes derechos (subjetivos) de valor económico constituyen un todo jurídico porque están sometidos al libre de una sola y misma voluntad. los acreedores ( comunes ) encuentran en el activo la garantía de sus créditos y pueden obtener satisfacción o pago en ellos. Esos derechos y obligaciones forman allí. Caracteres Esenciales de esta teoría: Según la teoría de Aubry et Rau. Pero esa voluntad que Aubry et Rau aprehenden como fundamento de la conexión ideal que la ley atribuye a los elementos que integran el patrimonio. según una abstracción legal. 149 . Según la concepción de Aubry et Rau. se hallan jurídicamente unidos a las deudas de ella. sus caracteres. En consecuencia. su composición y especialmente sobre el fundamento legal del tratamiento unitario de los derechos o cosas que lo componen. Desnaturalización del Patrimonio como Atributo de la Persona. y constituyen los elementos pasivos del mismo patrimonio. En los párrafos siguientes expondremos las 2 grandes concepciones que con la relación al patrimonio aparecen en el pensamiento jurídico: A) Concepción Clásica. a) VÍNCULO JURÍDICO entre el ACTIVO y el PASIVO: los derechos de valor económico ( reales y creditorios ) pertenecientes a una persona y que constituyen los elementos activos de su patrimonio. emanación de su personalidad jurídica. no implicaría esa consecuencia. como una fuerza jurídica que se proyecta sobre todos sus derechos y deberes. inspirado en Zachariae. todos los derechos subjetivos y los deberes jurídicos ( obligaciones ) susceptibles de apreciación pecuniaria que pertenecen a una misma persona. es considerada por Aubry et Rau. De este 1º carácter resultan 2 principios fundamentales. un bloque o conjunto abstracto unidos o soldados entre sí. y del tratamiento unitario como universalidad jurídica. se discute en cambio sobre su naturaleza. que destacan sus expositores. se dice. De las formulaciones antes mencionadas surge cuál es la idea central que inspira la teoría de Aubry et Rau: "La voluntad de una persona es lo suficientemente poderosa (por la fuerza que le da el derecho objetivo) para reunir en un todo los derechos de que es titular (que en definitiva son poderes atribuidos a su voluntad) y formar con ellos una masa abstracta. con "poderes atribuidos a una voluntad" o "señoríos del querer" y no la voluntad que el titular pueda manifestar para formar una universalidad de hecho. el activo ( derechos reales o creditorios ) responde del pasivo ( deudas ) y por tanto. En su concepción Aubry et Rau. autónoma sometida a un régimen jurídico propio". titular de ellos. Fundamentos. y que los económicamente valiosos los atrae para incluirlos en algo así como un receptáculo o intelectivo. ya que una simple universalidad de hecho. es solamente la que el derecho objetivo da a toda persona como titular posible de derechos subjetivos que se identifican. es: "El conjunto de los bienes de una persona que forman una universalidad de derecho". según la concepción voluntarista. que les sirve de continente y donde.Derecho Civil 1 Naturaleza Juridica del Patrimonio. el patrimonio presenta tres caracteres esenciales. Nada distinto de la voluntad de una persona puede crear relaciones jurídicas entre derechos y por lo tanto se concluye: "no hay otra universalidad jurídica que el patrimonio. Esa voluntad.

cosa o derecho. encuentran la posibilidad del cobro de sus créditos. La idea de SUBROGACIÓN REAL es la que sirvió de fundamento al principio ( en nuestro Códig Civil ) de que el patrimonio es la garantía general. al entrar en el patrimonio de una persona. que como elemento activos responden de los pasivos representados por las deudas a las cuales están unidos. ipso iure. si se transmite un patrimonio ( en nuestro derecho sólo puede hacérselo por causa de muerte ). que es una universalidad jurídica donde los derechos económicamente valiosos y los deberes jurídicos de igual valor se hallan unidos formando una masa abstracta de valores positivos y negativos. que obra por medio de sus dispositivos humanos de administración previstos en los estatutos. porque con los derechos se transmiten también las deudas que lo gravan. la de sus fundadores. 2-)El patrimonio está unido a la persona como atributo de su personalidad jurídica. Cuando la sustitución es de una persona por otra. o también la prenda común de los acreedores quirografarios. como es el patrimonio. esto es. b) SUBROGACIÓN REAL entre los ELEMENTOS que integran el PATRIMONIO: Deriva del carácter de UNIVERSALIDAD JURÍDICA. eran nulas (o inexistentes). se está en presencia de una subrogación personal. Es. la subrogación se denomina real. los derechos apreciables en dinero que ellos denominan BIENES y que componen el patrimonio de una persona. que siempre. formando una masa abstracta. Los derechos que ingresan. tiene que estar naturalmente dotado de voluntad o poseer una que el derecho intelectivamente le atribuya y tal cual se le reconoce capacidad jurídica. Por lo tanto.Derecho Civil 1 Ejemplo: una biblioteca o un rebaño. que no tienen derecho alguno sobre las cosas o derechos pecuniarios en particular de su deudor. por ser un sujeto a quien el derecho atribuye una voluntad impredecible para ser titular de derechos. quienes. suscitó graves dificultades en Francia con relación a las fundaciones que aparecen como masas de bienes (cosas o derechos) afectados a un fin benéfico. según vimos. una subrogación que se califica de real. Estos acreedores. una persona. sólo una persona. que son deudas en el patrimonio de su deudor. que sólo adquieren el carácter de personas cuando se les otorga por la autoridad competente del estado la correspondiente autorización que implica el otorgamiento de capacidad jurídica y la atribución intelectiva como voluntad jurídica. no transmite ninguna deuda. ocupan en el patrimonio el lugar de los que salen y asumen la misma naturaleza de ellos. Este principio de que solamente las personas pueden tener patrimonio. De este segundo carácter atribuido al patrimonio se deducen tres consecuencias: a) Sólo las personas pueden tener patrimonio: no puede haber un patrimonio sin una persona física o moral que lo posea. En consecuencia los derechos económicamente valiosos que ellos denominan BIENES. por otra persona. en la tesis voluntarista. dice el patrimonio no es más que una consecuencia de la personalidad jurídica. es decir. debe ser considerados solamente en su aspecto económico. un ente que según la tesis voluntarista sobre los derechos subjetivos. solamente en el patrimonio. fungibles. necesariamente y fatalmente debe encontrarse. considerados fuera del patrimonio y en su aspecto singular las condiciones de fungibilidad de las cosas. ante legados con fines de fundación o de donaciones. como universalidad de hecho enajena solamente los elementos activos. podríamos decir. siendo el patrimonio una universalidad de bienes de derechos y deberes económicamente valiosos. aunque no se de en ellos. Consecuencias Tesis de Aubry et Rau. Ello se explica porque. en virtud del otro principio antes enunciado de que "en el patrimonio. dicen: "la emanación de la personalidad y la expresión de la potestad de que una persona se encuentra investida como tal". en principio. otorgaron 150 . y está. cambiables. necesariamente unido a la persona. pero. Pero cuando se trata del reemplazo de una cosa o de un derecho de otra cosa o por otro derecho. el activo responde del pasivo". En efecto. porque no existía aún la persona del legatario en los unos o del donatario en las otras. de valores positivos. el activo responde por el pasivo. Las dificultades fueron salvadas por los tribunales administrativos franceses. Según AUBRY et RAU. siguiendo la tesis clásica de Aubry et Rau. como simples valores. se ha sostenido que los legados hechos con fines de fundación o las donaciones con igual fin. cosa o derecho. se convierten en simples valores económicos y reemplazan a los valores representados por los derechos que egresan y se produce. ya que no se concibe derecho ni deber alguno jurídico sin un sujeto titular del derecho o soporte del deber. es o debe ser. por tanto. En cambio. Se denomina SUBROGACIÓN a la acción y efecto de reemplazar o reemplazarse una persona. pueden unir derechos para formar una universalidad jurídica. es decir.

Cada Persona solo puede tener un patrimonio. si no hay derechos no hay patrimonio y agrega Borda. 1806 resuelve expresamente el caso de donaciones con fines de fundación. afirman. como crítica a la concepción clásica. que concibe el patrimonio como una universalidad de derecho. a sus elementos. pues. como universalidad. el Código Civil de Vélez. de acuerdo con la teoría clásica de Aubry et Rau.De aquí que. Algunos autores modernos.Derechos reales. B) Críticas a la teoría de Aubry et Rau respecto del patrimonio. es decir de derechos económicamente valiosos. indudablemente influidos por la doctrina alemana de concepción materialista y base económico. el patrimonio no encierra más que derechos susceptibles de apreciación pecuniaria. toda persona. En nuestro derecho.un fragmento de la capacidad jurídica referido precisamente a la aptitud para adquirir esos derechos y deberes susceptibles de apreciación pecuniaria. Por tanto. c) Cada persona sólo puede tener un patrimonio.Derechos creditorios 2) Es un atributo de la personalidad.Toda persona tiene pstrimonio necesariamente . tenga siempre continente con un contenido valioso o disvalido. derechos éstos que responden por las deudas. 151 . que son los momentos en que los derechos deben pasar al patrimonio del legatario o donatario en su caso. la contradicen y afirman que "el patrimonio" no es más que una masa de bienes. "un patrimonio sin contenido. es falsa. que por una abstracción tiene efecto retroactivo al día de la muerte del testador autor del legado o del acto de donación. es un atributo necesario de la persona y se identifica con la aptitud de ella para adquirir derechos y contraer deberes económicamente valiosos.Vinculo entre activo y Pasivo 1) Es una universalidad Jurídica . ya que son los que permiten al hombre alcanzar sus fines humanos. en razón de que para obviar inconvenientes se recurrió a la ficción de que el heredero.La teoría de Aubry et Rau sobre el patrimonio que alcanzó gran prestigio.Subrogación real. hasta el punto de considerase la doctrina clásica en esta materia. Si no hay activo. con las cuales forman una masa abstracta de valores positivos y negativos que se traducen siempre en lo que se denominan líquido patrimonial. 1) No sólo las personas tiene patrimonio. es una idea sin sentido ni realidad". 2) El patrimonio está formado por derechos subjetivos y deberes jurídicos económicamente valiosos únicamente La teoría que venimos estudiando. por la ausencia momentánea de derechos de valor positivo y de deudas de valor negativo. fue sin embargo objeto de duras críticas. .Como consecuencias lógica de este principio de las consubstanciación del patrimonio con la persona. pues basta. "que no está necesaria e indisolublemente unida a la persona" y que. El patrimonio viene a ser. Sinopsis De La Teoria De Aubry Et Rau Caracteres del Patrimonio . el patrimonio es una universalidad jurídica de todos los derechos y deberes económicamente valiosos de una persona contenidos en un continente intelectivo que se identifica con ella. 3) Solo encierran derechos deberes de valor pecuniario . pero esto causa de muerte.Sólo las personas tienen patrimonio .Derecho Civil 1 personería jurídica. que ni siquiera es totalmente verdadero que el patrimonio sea único. El patrimonio según Aubry et Rau. es consecuencia lógica de esta teoría que una persona sólo puede tener un patrimonio. 2) No es una unidad abstracta. continúa la persona de su causante. b) Toda persona necesariamente tiene patrimonio. como sujeto jurídico con aptitud para adquirir derechos y deberes y por tanto también los de valor económico. que sería su sustento y el fundamento del tratamiento unitario. pero siempre con algún valor. cabe concebirlo sin un titular que sea persona. . por lo tanto. indivisible e inalienable. el mismo no puede ser cedido. es decir como una unidad abstracta con existencia propia e independiente de cada uno de los objetos que lo componen. Otros autores sostienen además que la noción de Aubry et Rau. en el art. y de que se confunden los patrimonios de ambos y forman uno solo. Viene a ser el continente indispensable de tales derechos y deberes que al ingresar forman una masa abstracta de valores positivos o negativos. aunque éste resulte cero. la afectación de tal masa de bienes a un fin. sucesor universal. como los reales y creditorios. concebido a través de la unidad del sujeto.

entre ellos los de valor pecuniario. Estas universalidades jurídicas se cree que pueden formarse tanto por la determinación de la ley como acto voluntario del titular de los derechos y deberes. Ello porque pensamos que son lógicos los argumentos que para fundar el principio exponen Aubry et Rau. Por lo tanto. afirmación que se funda en la necesidad de que algún ser. la persona.Derecho Civil 1 3) Otras consideraciones. En el derecho legislado encontramos ejemplos de estas universalidades jurídicas distintas del patrimonio en el denominado fondo de comercio. o la herencia aceptada con beneficio de inventario. b) Es exacto que toda persona tiene necesariamente un patrimonio. que siempre son entes con un substratum. se forman con derechos económicamente valiosos (que denominan bienes). que este carácter no impide la posibilidad de aprehender algunos derechos y deberes que integran el patrimonio de una persona para formar con ellos una universalidad. (o un grupo de hombres) bajo la forma sintética de la personalidad moral o jurídica. que carezca totalmente de derechos subjetivos económicamente valiosos". De ahí que intelectivamente se puede considerar que toda persona tiene un continente para contener los derechos que adquiera. Abelenda cree que es propio del patrimonio. no son ejemplos validos de patrimonios sin sujetos. Ese continente puede ser de contenido valioso o disvalioso. Los supuestos que se dicen de derechos afectados a un fin. entendido éste como un conjunto de derechos subjetivos. que es el único sujeto previsto en las normas jurídicas como sustento de los derechos. aun agrupadas. según la tesis voluntarista. como lo sostiene la doctrina clásica. dando una explicación de ellos y entendemos que no fueron destruidos por los autores que lo criticaron en una reacción materialista que nos parece excesiva. 152 . sea el que tenga interés en "la consecución del fin" que para ellos es lo esencial en el derecho subjetivo o simplemente que tenga voluntad propia o ajena atribuida por las normas jurídicas. como observa Llambías. Abelenda sostiene que se trata. desempeñar un papel subordinante de una organización esencialmente humana. para demostrar la verdad del principio de que el patrimonio es un atributo de la persona y de la consecuencia necesaria. pero de esta circunstancia no se puede extraer como corolario lógico que ese conjunto de cosas. El principio de que el patrimonio es un atributo de la persona que emana de su propia personalidad jurídica es exacto y verdadero. 4) Opinión de Abelenda sobre la teoría de Aubry et Rau. o lo que es lo mismo. como dice Josserand. como lo ha dicho Ihering. Y en definitiva dice: a) Es exacto que el patrimonio es un atributo de la persona. como persona. Es muy difícil. creemos que no es posible admitir la existencia de un patrimonio. ni podrían. pues aun aquellas que solamente llevan sobre sí unos los de uso o algún otro que se derivara de la posesión o tenencia de las cosas. viene a ser un requisito esencial indispensable de la idea misma de derecho subjetivo. afectada a un fin determinado. de que sin ella no se concibe. es indispensable para que éstos se configuren. o universalidad de bienes (esto es derechos subjetivos de valor pecuniario) sea un patrimonio sin sujeto titular y sólo afectado a un fin que lo sustituye. cabe recordar que el patrimonio según lo reconocen los mismos autores que critican el principio. sin titular que sea persona. únicos sujetos potenciales de ellos y de los deberes jurídicos correlativos. o mejor. que lo es indispensable en la configuración de los derechos subjetivos. c) Puede haber universalidades jurídicas distintas del patrimonio. la masa de la quiebra. y si es así. y por lo tanto aptitud para adquirir derechos. hallar un sujeto "tan indigente. ya que su carácter de jurídica seguirá solamente de la circunstancia de que el tratamiento unitario como un todo esté dispuesto por la ley. como sujeto titular. Las cosas no tienen voluntad propia. no podrían tener prerrogativas jurídicas. más bien de cosas afectadas a un fin por alguna persona que tenga derechos subjetivos sobre ellas. las consecuencias que erróneamente se atribuyen a los principios referentes al patrimonio que ella enuncia y que se acepta como verdaderos. tendrán capacidad jurídica. si no imposible. distinta del patrimonio. Abelenda sostiene que con estas universalidades jurídicas distintas del patrimonio no se destruye el carácter de unidad y de atributo de la persona y se satisface la necesidad de que las cosas creadas por Dios y puestas al servicio del hombre para el cumplimiento de sus fines. porque ella. no se conciben cómo pueda existir un conjunto de ellos que no tengan una persona como titular. etc. según creemos. Cabe señalar finalmente que hay juristas que sólo critican algunos aspectos de la teoría de Aubry et Rau. En cuanto al carácter de único indivisible. quien constituye la razón de ser de todas las reglas del derecho. llámese como se quiera. Siendo así. No concebimos que haya alguna que carezca de él. Las cosas. sirvan mejor a éste. como sujeto potencial de derechos y deberes jurídicos. es el hombre en estado aislado (como persona individual). Abelenda manifiesta q todas las críticas que se han formulado contra la teoría de Aubry et Rau son válidas. Por otra parte. aunque resulte cero por la ausencia momentánea de derechos de valor positivo o e deudas de valor negativo. por consiguiente. Los derechos subjetivos se han instituidos en atención a las personas. pero siempre tendrá algún valor. también jurídica.

Abelenda. el activo está formado por los bienes que posee la persona. sin hacer consideración alguna sobre los elementos conceptuales continente y contenido. pertenecientes a una misma persona y que figuran unos en el activo. De acuerdo con la opinión de Josserand. El patrimonio.Borda. que se identifica con un fragmento de la capacidad jurídica. sino por los derechos que se tienen sobre ellas. Cuando los bienes afectados a los fines generales de una persona se trata según esta concepción alemana del patrimonio general. Abelenda escoge la concepción clásica tal como la hemos explicado. como 153 . En el derecho doctrinal argentino al referirse al patrimonio y dar nociones generales acerca de él. e influenciado evidentemente por la doctrina alemana. . que debe ser morigerado. asimismo que. al definirlo como el conjunto de los bienes de una persona. constituido por un conjunto de derechos económicamente valiosos que se denominan bienes. Opina que el CC al referirse en su definición únicamente a los bienes. a los bienes que quedan una vez deducidas las cargas que pesan sobre el patrimonio . que en el articulado del Código "no hay nada que obligue a adoptar en nuestro derecho la teoría de aquellos" y en consecuencia el intérprete queda libre para escoger la concepción que le parezca que mejor satisface los intereses del hombre. D) La Cuestion De Nuestro Derecho. aclarando el verdadero sentido de tal expresión diciendo: en rigor de verdad. dado que además de la posibilidad de la coexistencia de un patrimonio general y de otros pertenecientes a una misma persona. o también. tratados unitariamente en razón del fin al que se hallan afectados. . como lo señala Llambías. que el continente intelectivo se identifica con la aptitud que tiene toda persona para convertirse en el centro de relaciones jurídicas pecuniarias. pues se afirma que no se confunde necesariamente con ella. que perteneciendo a una misma persona. Es. en la noción de patrimonio hay que distinguir el continente.Llambías. y refutando a Salvat. con la única salvedad que ya hemos formulado en cuanto al carácter de único e indivisible. en receptáculo ideal dispuesto a recibir los valores positivos o negativos". Tampoco hace consideraciones sobre continente y contenido del patrimonio. no lo ha hecho para excluir de él las cargas que lo gravan. obligaciones o deudas. siempre en el campo de las abstracciones. da una noción incompleta. que para los primeros son todos los derechos y para Josserand solamente los de valor pecuniario que se aprehenden como valores positivos o negativos. Sostiene. cuyos elementos conceptuales son: un continente o de ficción. el pasivo lo forman las cargas que lo gravan. respectivamente. trata de demostrar que el concepto de patrimonio no admite que en el entren cargas. consiste en mitigar el principio clásico de la unión del patrimonio a la persona. y por consiguiente tampoco acerca de cuáles son los elementos que lo componen. en efecto se compone de un activo y un pasivo. los otros en el pasivo". se está en presencia de patrimonios especiales. coexisten con el patrimonio general. sin hacer distinción alguna entre continente y contenido se concreta a decir que el art. . de orden intelectual metafísico. y señalar sus caracteres.Derecho Civil 1 C) Doctrina Alemana Sobre El Patrimonio. y el contenido. refiriéndose de acuerdo a un viejo adagio. Que se trata de una noción intelectiva y abstracta. 2312. que considera el patrimonio un atributo de la persona y emanación de la personalidad jurídica de ella. pero cuando se afectan los bienes a fines específicos determinados. y debe entenderse que está representado por el conjunto de bienes. es también posible la existencia de un patrimonio con sujeto constituido por un conjunto de bienes afectados o unidos a un fin que sustituye a la persona. Borda formula agudas críticas a la teoría de Aubry et Rau. Luego de definir el patrimonio "aproximadamente" como "el conjunto de valores pecuniarios. Afirma que la palabra bienes tiene aquí (en el art. 2312) un alcance restringido. De acuerdo con la doctrina denominada alemana por la nacionalidad de los juristas que la desarrollaron y de la recepción de sus conclusiones en la legislación de Alemania. manifiesta que el patrimonio es la expresión jurídica de la persona. 2312 permiten considerarlo enrolado en la concepción clásica de Aubry et Rau.Aunque las explicaciones dadas por Vélez en su nota al art. y un contenido inmaterial de valores positivos y negativos representados por derechos y deberes económicamente valiosos y disvaliosos. es evidente. La idea central de la teoría cuyo máximo exponente es von Tuhr. el patrimonio es considerado como una realidad objetiva y autónoma de la persona. q se identifica con un fragmento de la capacidad jurídica (receptáculo ideal o intelectivo dispuesto a recibir los valores positivos o negativos). y propone como definición la siguiente: "El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona y las cargas que lo gravan". .Josserand. semejante idea hubiera sido absurda. afirma que se trata de una noción abstracta. entre ellos el de universalidad jurídica. El Concepto Del Patrimonio en la Doctrina Contemporánea: No hay uniformidad de opiniones en el derecho doctrinal moderno sobre el verdadero concepto del patrimonio. es decir las obligaciones o deudas que gravitan sobre ella. positivos o negativos. concibe el patrimonio como el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de apreciación económica. si se quiere "la aptitud para convertirse en el centro de relaciones jurídicas pecuniarias. el patrimonio no está formado por las cosas económicamente valiosas.Salvat.

2) El contenido inmaterial de valores positivos y negativos. sino de fantasía o de ficción. 3270 del CC da razón a nuestro aserto. pero no de una unicidad. con los caracteres de dinámico. 3º. 3474 y 3922. Opina también que la regla Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. 505. 2312. en los juicios universales de concurso civil o quiebra comercial. En efecto. Distintas clases d patrimonio. limitaciones o cargas.Derecho Civil 1 dice Josserand. hizo aplicación de este principio. Aunque nuestro Código se enrola en la idea de un patrimonio único e indivisible. al reglamentar las sucesiones mortis causa. preventivas. Sobre estos conviene aclarar que los mismos están afectados a una finalidad determinada por la ley o a la voluntad del titular. Vélez Sárfield. está siempre dispuesto a la recepción de derechos subjetivos y deberes económicamente valiosos que. creditorios e intelectuales) y las cargas que lo gravan. no real. a lo que resulte el juego de los valores positivos (derechos económicamente valiosos) y negativos (cargas que lo gravan). si algún citado precepto legal "nadie puede transmitir a otro sobre un objeto un derecho mejor o más extenso que el que gozaba. pero siempre reconocida y admitida por la ley. en principio o regla de que el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores quirografarios. inc. el propio artículo 2312. El patrimonio es prenda común de los acreedores. Por otra parte. Este principio permite asegurar que las cargas o deudas forman parte del contenido del patrimonio. 3279 CC preceptúa: "Las sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta. mutable y de garantía. al incorporarse. a la persona que sobrevive. pero lo fundamental de todo esto es la apertura a la comprensión que el patrimonio sirve al titular para la realización de sus proyectos y necesidad de existencia. En consecuencia. a la cual la ley o el testador llama para recibirla. Ello significa que los derechos que lo componen responden por las deudas de su titular. nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere". sino de ficción o fantasía. por cuanto siempre que la ley lo autoriza puede esta unidad convertirse en más de un patrimonio o desdoblarse. que disminuyan su valor pecuniario y. acogida en el art. por tanto el del contenido patrimonial que integra como elemento positivo. estos principios se desprenden de la nota al art. regidos estos últimos por el principio de limitación de responsabilidad. Patrimonio Particulares O Especiales Separados. integrativas del patrimonio. motivado por las necesidades de su actividad o por las situaciones de acuerdo a la ley se ve sometido. la prenda común de ellos. Tales acreedores. Siendo así nada más lógico que describir los distintos patrimonios que puede crear una persona. sobre un titular. y puede ser aprehendido como un receptáculo. no privilegios generales o especiales. Así el art. de modo que el derecho positivo acuerda a esos acreedores tendientes a hacer efectivos sus créditos sobre todos los bienes (acciones ejecutivas. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este Código". apoyado en la concepción de una universalidad jurídica. ejecución colectiva) 154 . o como dice. siempre dispuesto a recibir los valores positivos o negativos representados por los derechos susceptibles de valoración pecuniaria (reales. Se ha dado en llamar a estos patrimonios: de afectación o patrimonios especiales separados. en cambio la norma jurídica. Es el que está constituido por los derechos y deberes de valor pecuniario que por imperio de la ley forman una masa abstracta que recibe un tratamiento unitario. Por supuesto que los distintos patrimonios a que hicimos referencia tienen connotaciones particulares. 931. puede afirmarse sin temor a errar que según el régimen jurídico de nuestro CC. Patrimonio General Y Patrimonio Especial. todo derecho subjetivo económicamente valioso puede tener restricciones. quien hace aplicación particular de ella en los arts. se convierten en valores positivos y negativos respectivamente. fue acogida por nuestro codificador. es decir de ser único. pero opone también su pasivo y el derecho a excluir algunos bienes. verbigracia el referido al lote del hogar o el dominio sobre ciertas cosas indispensables para la subsistencia personal y familiar. En definitiva el patrimonio ostenta el carácter de unidad. y recíprocamente. divisible. que a manera de receptáculo intelectivo. sólo encuentran en esa masa abstracta de valores positivos y negativos que constituyen el contenido (inmaterial) del patrimonio la posibilidad del cobro de sus créditos. así como finalidades determinadas. los elementos conceptuales del patrimonio vienen a ser: 1) El continente. frente al patrimonio del deudor. Es ese fragmento de la capacidad jurídica de toda persona. no real. los acreedores quirografarios o comunes quedan. En efecto. El deudor quebrado o concursado responde con su activo patrimonial. que no tienen derechos reales de garantía sobre cosas. Abelenda sostiene que el contenido inmaterial está constituido por derechos subjetivos y deberes jurídicos o cargas que se aprehenden como valores económicamente positivos y negativos. es lo suficientemente amplio como para darle al mismo el contenido de la moderna doctrina amplia. y que esas necesidades son ahora dinámicas y no estáticas como ocurría otrora.

867) Los extrapatrimoniales comprenden los derechos de familia (potestades) y los derechos personalisimos o individuales.el patrimonio del causante mientras se mantenga separado del de los herederos. reales (tratados en el Libro III del Código Civil) e intelectuales (Constitución Nacional. responden solo a las deudas en que se contraen en el ejercicio de la actividad social. por lo que el saldo resultante de su extinción esta llamado a engorsar el patrimonio general de la persona. 1. mediante la constitución de una empresa individual de responsabilidad limitada en los países en que ella está admitida. provienen de la ley que trata unitariamente a un conjunto de bienes individuales. estableciéndose una relación directa e inmediata que le permite su aprovechamiento o disposición. En el derecho argentino se considera que son patrimonios especiales: .Responden solo por determinadas deudas y no por otras.Una sociedad determinada organiza su esquema jurídico. los primeros se subdividen en: personales o creditorios (tratados en el Libro II del Código).Para su existencia es necesaria una autorización legal. . 3) o que se trate de furtos o productos de bienes del patrimonio especial. Pero no obstante estas diferencias conceptuales. 362 y decreto 558/81 y fondos de comercio. En efecto. A la vez los acreedores cuyos créditos se hayan originado en causas ajenas a la gestión social. Por consiguiente el patrimonio especial no es forzoso. Casos o supuestos de patrimonios especiales en el derecho vigente. El patrimonio especial solo tiene de común con el patrimonio general los caracteres de ser una universalidad jurídica y de identico.El patrimonio del emancipado constituido con los bienes recibidos a título gratuito. de la herencia. . Derechos Patrimoniales. sea por la aceptación con beneficio de inventario. marcas de fábricas. q esta consagrado en el art. 2) o que provengan de inversiones de bienes de los patrimonios especiales (supuesto de subrogación real por el cual el nuevo bien sigue la condición jurídica del bien reemplazado). Los derechos subjetivos pueden ser clasificados en patrimoniales (los que tienen un contenido economuco) y extrapatrimoniales (los que no son susceptibles de apreciación pecuniaria). valdrá sólo como constitución de derechos personales. y eventualmente el fondo de comercio. de invención. o sea que existe un sujeto determinado activo que es el titular. Caracteres. por lo que los particulares deben sujetarse al mismo a los efectos de acogerse al régimen pertinente. 648. los patrimonios especiales tienen de ordinario una existencia transitoria. para responder solo a determinadas obligaciones. pues se trata de una excepción al principio general. sea por separación de patrimonios. o modificase los que por este Código se reconocen.Son independientes del patrimonio general . Sin embargo esta noción ha sido contradicha.Concepto. Derechos Reales: Son los que conceden al titular un poder sobre la cosa. pero no los del patrimonio “social”. Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales. . a no ser que: 1) la ley establezca esta últims imputación. ello no descarta que la autorización legal sea ejercida en razón de un acto de voluntad privada. ejemplo. Uno de los aspectos que caracterizan al derecho real es el de ppio d número cerrados. ley 111 y decreto ley 12. De modo que los acreedores cuyos títulos hayan nacido de esa actividad podrán cobrarse solo de los bienes que forman el patrimonio de esa sociedad. ley de propiedad intelectual 11. los bienes con los que se forma el patrimonio de una sociedad unipersonal.025/57. Por ello quienes mantienen esta posición afirman que la relación se establece entre el titular del derecho y la comunidad. quien debe respetar ese derecho por tener el mismo efecto erga ommes. De lo expuesto surge cuáles son las características de estos patrimonios especiales: . podrán agredir los bienes del patrimonio general.723 y 17. ellos ingresan al patrimonio general y no a los patrimonios especiales. ley 11. como ocurre con la liquidación de la masa de la quiebra. y sobre ellas establece ciertos derechos (que los 155 . por la sencilla razón que no puede haber en una relación entre el sujeto y la cosa. (Lambías) Para la teoría de la institución. esto es aquellos que por una autorización legal en virtud de determinada finalidad a la que se destinan los bienes que lo componen. la relación surge de la regulación que el propio estado establece. como ocurre con la venta de fondos de comercio. y un sujeto pasivo indeterminado que es la comunidad. 2502 “Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Por ejemplo. existen ciertas vinculacion entre ambas clases de patrimonios. no pudiendo agredir sobre el patrimonio general u otros bienes especiales del deudor. en los países que lo admiten. pudiendo haber simultáneamente y es enajenable. si como tal pudiese valer”. conductas queridas.Derecho Civil 1 Pero los autores subrayan la importancia que adquieren en el tráfico moderno los denominados patrimonios separados. Tanto el patrimonio general como los patrimonios especiales.El patrimonio del declarado presuntamente fallecido durante el denominado periodo de prenotación. ley 22. A su vez. no es unico. Por esto es que uno y otros patrimonios son universalidades de derecho En cuanto a la suerte de los nuevos bienes que adquiera el titular. están excluidos de la regla general de responsabilidad por todas las deudas del titular.

2. sobre los bienes inmuebles. presente o futura. La propiedad de estas también pueden ser del deudor o de un tercero. y en caso de exceder. Naturaleza Jurídica: Consiste en la realización entre dos personas determinadas.Derechos Reales De Garantía:   Prenda: Habrá constitución de prenda cuando el deudor. Debentures. o en la abstención de un hecho (obligación de no hacer). 2970) c. (art. y la prenda recae sobre una cosa mueble. si son debidos.Cosas Propias Los derechos sobre cosa propia: son el dominio y condominio. la Prenda con Registro es una prenda sin desplazamiento: la cosa prendada continua en poder del deudor. Partiendo de los Derechos Reales tenemos: a. porque ese es propietario del departamento o piso en que se subdivide el inmueble y el condominio de las partes comunes (pasillos. Derechos Personales: Son aquellos que establecen relaciones entre personas determinadas en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida. son dos variantes del derecho real de Prenda: la del Warrants es una prenda sobre las mercaderías depositadas en aduanas. Hipoteca Naval.   Uso y Habitación: “El derecho de uso es un derecho real que consiste en la facultad de servirse de la cosa de otro. Si se refiere a una casa. En ellos se distinguen tres elementos: El titular o sujeto activo. se llama en este Código. A este esquema pertenece los derechos reales. 3108)   Anticresis: “El anticresis es el derecho real concedido al acreedor por el deudor. por lo tanto la prerrogativa del titular la ejerce directamente sobre otra persona a fin de obtener a través de ella. son derechos que sirven para garantizar el cumplimiento de una obligación. o un tercero por él. y a la utilidad de morar en ella. 2506)   Condominio:”El condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas. Puede consistir en la entrega de una cosa (obligación de dar). entregue al acreedor una cosa mueble o un crédito en seguridad de la deuda.512: y otros derechos reales de carácter comercial. 2807). 3239) Los derechos reales de garantía. usar o disponer de la cosa en forma exclusiva o comparten con otros. (art. El sujeto pasivo de la relación que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. implica para su titular la facultad de uso o goce de la cosa ajena: el de servirse de la cosa ajena. según que el titular pueda gozar. o bien impedir que el propietario ejerza algunos de sus derechos de propiedad” (art. derecho de habitación” (art. o de servirse o morar en una casa de propiedad de otro. Sostiene Von Thur que los derechos personales se fundan en una disposición de orden jurídico en virtud de la cual el deudor queda obligado a efectuar una prestación en favor del acreedor. o que no le pertenecen. en los que se asientan los siguientes: Derechos y no otros (los particulares no pueden crearlos). Hipoteca Aeronautica. por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble” (art. El poder del acreedor 156 . llamado acreedor que es quien goza de la prerrogativa de exigir de otro el cumplimiento de la prestación debida. A esta categoría se debe agregar la propiedad horizontal. por una obligación cierta o condicional. entradas. cuya propiedad pertenece a otro. En cuanto a los Warrants y Prenda con Registro. 2948)   Usufructo: “El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa.Derecho Civil 1 particulares para ejercerlos deben observar ciertas reglas). o ejercer ciertos derechos de disposición. independiente de la posesión de heredad alguna. que continúan en poder del deudor”. etc. que es una combinación del dominio y del condominio. en la realización de un hecho (obligación de hacer). La clasificación antedicha. y Prenda con Registro. o sobre el capital solamente si no se deben intereses”. perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno. A estos derechos Reales hay que agregar: La propiedad horizontal que esta creada y regulada por la ley 13. muros estructurales. 2673) b. 3204)   Hipoteca: “La hipoteca es el derecho real constituido en seguridad de un crédito en dinero. lo que sea preciso para las necesidades del usuario y de su familia. parten de la idea que tales derechos se ejercen sobre cosas que le pertenecen al titular del derecho. con el cargo de conservar la substancia de ella. y autorizándolo a percibir los frutos para imputarlos anualmente sobre los intereses del crédito. el goce de la cosa. (art.)   Dominio: “El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona” (art.   Srvidumbre: “Servidumbre es el derecho real. en virtud del cual se puede usar de él. La hipoteca recae sobre una cosa inmueble al igual que anticresis. sobre el capital. o de tomar sobre los frutos de un fundo ajeno. con tal que no se altere su substancia” (art. los Debentures son títulos de créditos (títulos y valores). o sea los derechos reales sobre cosa propia o ajena. poniéndole en posesión de un inmueble.Sobre La Cosa Ajena Los derechos reales sobre la cosa ajena. que responden a un préstamo concertado por una sociedad anónima. como los Warrants.

carece de acción contra el adquirente: la cosa quedará perdida para el y solo dispondrá de una acción personal de daños y perjuicios contra el vendedor. Santos Cifuentes los denomina de autor y de patente de invención. que se refiere a ella. tiene diferencia con ambos.723. porque incluye a aquellos inventores. Normalmente subsisten juntos con los elementos principales del crédito. el usufructo. así las acciones reales se dirigen contra quien sea poseedor actual de la cosa o ejerza sobre ella un derecho de goce que compita al titular. Detrás del deudor esta la responsabilidad general de su patrimonio y eventualmente.723. a cuyo respecto una doctrina muy difundida considera que es un derecho real. Tratándose de derechos personales. el uso y la habitación. sino un bien creado por su titular o sea que a la vez que es titular del derecho es autor de la creación: por eso se afirma que entre los derechos intelectuales figura el derecho moral del autor. el deber del deudor y la responsabilidad de todo su patrimonio. Su número no es limitado. Con la palabra Crédito designa al mismo tiempo el deber y la responsabilidad. Naturaleza Jurídica: Los derechos intelectuales. los derechos reales mercantiles como la hipoteca naval. contra quien perturbe al titular en el goce de la cosa. por cuanto es dado en llamarse también propiedad intelectual.Derecho Civil 1 consiste en primer término.512. si bien participan de algunos caracteres de los derechos personales y reales. la prenda. En primer lugar el objeto sobre el cual recae el derecho es totalmente diferente a los reales y personales. la posesión. los derechos reales solo pueden tener por objeto una cosa. debe decirse que el crédito tiene dos objetos: la persona del deudor y su patrimonio. constituyendo sin lugar a dudas una tercera categoría distinta. el anticresis. Tampoco se pierden por el no uso." A ellos habría que agregar la propiedad horizontal introducida por la ley 13. que en la legislación vigente no están incluidos en la ley 11. en lo que se reconoce su caracter institucional. su no cumplimiento trae en algunas ocasiones la nulidad del acto constitutivo (tal lo que ocurre por ejemplo con el derecho de dominio sobre inmuebles cuando se transmite por donación). sino en la ley de marca de fábrica y patente de invención número 111. el derecho de hipotecas. las servidumbres activas. Uno de los primeros problemas que tuvo que resolver fue el de su denominación. Su constitución y transmisión está sometido a formalidades que deben cumplir. que no se encuentra en el derecho personal. en poder exigir al deudor una actividad o una abstención que en principio puede hacer valer mediante acción. sin consideración a sí pertenecen al deudor. señalado por el artículo 2503 sería: "el dominio y el condominio. una responsabilidad especial de cosas determinadas. Distincion Entre Los Derechos Reales Y Personales. pudiendo ser creados por las partes a su iniciativa. en otros supuestos era una simple formalidad (la tradición en el dominio de las cosas muebles). los derechos personales son relativos en cuanto se ejercen con relación al deudor para obtener la prestación debida. que la doctrina tradicional no distinguía. 3. y así lo denomina la ley 11. o de una abstención. en los personales una prestación pero además no es cualquier bien. porque mientras en los derechos intelectuales el objeto es inmaterial. que es según opinión de Llambías un derecho personalísimo a la 157 . el titular del derecho real goza del Ius Persequendi. pues son de duración ilimitada. mientras que el titular de un derecho personal no tiene esa ventaja. de un derecho personal. Mientras que los derechos reales son absolutos en cuanto se ejercen erga ommes.723. En cambio el comprador que es titular. la realización de un hecho. Por ello la inteligencia de la denominación de derechos intelectuales. esto consiste en ser preferido a otros derechos. El derecho real se constituye y transmite de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley. que corresponden a los derechos personales y reales participan de su carácter. sino también en la ley 111. bajo el aspecto de la pretensión. en tanto que las acciones personales solo pueden promoverse contra el deudor. Relacionado con el carácter anterior. Los derechos reales son de creación exclusivamente legal. Los derechos reales de goce no se extinguen por el transcurso del tiempo. La persona del deudor puede considerarse objeto del crédito. Esto significa que si el dueño una cosa es despojado de ella puede recuperarla de manos de quien la tenga no obstante las sucesivas transmisiones que se hubiese hecho de la cosa. debe comprender no solamente todas aquellas obras o creaciones comprendidas por la ley 11. una prestación de dar una cosa. Los derechos personales no son de caracter legal. En cuanto al objeto. el warrants y el debentures. Derechos Intelectuales: En la doctrina moderna aparece una tercera clase de derechos. Sin embargo cabe por completar la información que la denominación precedente se explicita en el sentido que se refiere al sujeto titular del derecho. En el derecho real existe en algunos casos el derecho de preferencia. Las acciones o medios de hacer valer en justicia los derechos. que es la más aceptada. Su número limitado. en los reales es la cosa. la prenda con registro. En cambio en los derechos personales la constitución y trasmisión de los mismos quedan librados a la voluntad de las partes. sino particular. los derechos personales pueden tener por objeto. aunque no aclara de donde proviene esa denominación. en lo que la denominación es positiva. la inacción del titular por un lapso de tiempo establecidos según los distintos derechos por la ley produce el decaimiento del mismo por prescripción.

según esta escuela. porque no debe confundirse dominio con propiedad. ya en ciertos aspectos. pertenece a la especie de los derechos absolutos. Según esta tesis. El derecho real. ya que en ella se dice. impone un deber general de respeto. 732 de propiedad de la deuda. según esta misma concepción clásica. 2) la cosa que es objeto del derecho y sobre la cual ejerce el titular su prerrogativa jurídica. ese deber general de respeto. en el sentido de que todos están obligados a respetar su ejercicio sin que el titular les pueda exigir nada más que eso. (a) Teoría Clásica o dualista de la escuela de la exégesis: Según la exposición de Baudy-Lacantinerie. Los derechos personales (creditorios) son de número ilimitado. y (c) el objeto de la obligación que consiste en una prestación de dar. Por ello. no merece ser tomada en cuenta. porque es oponible a todos (erga ommes). entre otras. Contrariamente. sin embargo. porque la ley impone a todos el deber de respetar su ejercicio. no obstante los compromisos adquiridos frente a terceros. que solamente él está obligado a una prestación que constituye un valor negativo en su patrimonio y no que el derecho sea inoponible a los terceros. ya que estos sería absolutamente inexacto. "es que la noción del derecho real se hace abstracción de los obligados". esto es. no quiere decir que tal deber sea una obligación patrimonial que constituya un débito en el patrimonio de cada uno. El derecho real. y por impedir su deformación o mutilación o reservarla para sí u oponerse a su publicación o modificarla ad libitum. porque solo puede crearlos la ley. hay tres elementos: a) el derecho-habiente (acreedor) o sujeto activo. sin perjuicio de derechos de estos para obtener la indemnización correspondiente. Propiedad es todo derecho subjetivo de contenido patrimonial. En cambio los derechos reales son de número limitado. de ahí que el codificador puede hablar en el art. Así cuando dicen que el derecho real es oponible a todos. Contrariamente. es decir. Pero esa obligación negativa. el derecho personal no es oponible más que el deudor. En cuanto a sus semejanzas con el derecho real de dominio. es más aparente que verdadera. que como lo señalan los Mazeud. En este aspecto también existen derechos intelectuales que no pueden oponerse a todos. dice BraudyLacaninerie. según la concepción de la teoría clásica de la escuela exégesis. ya en su totalidad. como las servidumbres o el usufructo". Comparación De Los Derechos Reales Y Creditorios. los derechos personales (o creditorios) se manifiestan en una relación jurídica más compleja. significa ello que el derecho no puede ser desconocido por nadie y debe ser respetado por todos. cuando los mismos sin estar registrados son desconocidos por quien de alguna manera (mediando una relación jurídica) debía respetarlo. según el cual los particulares pueden crear cualquier clase de relaciones jurídicas de carácter personal o creditorio en sus acuerdos contractuales. "derecho real es que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa. no se está refiriéndose al derecho de dominio. Es una facultad en virtud de la cual aquella nos pertenece. En cambio el dominio es el derecho real en virtud de la cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona. la Escuela de la Exégesis. (b) el obligado (deudor) o sujeto pasivo. lo que es en la medida que el derecho intelectual esta inscripto en el registro de propiedad intelectual. la teoría monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal correlativo de una obligación pasivamente universal. se dice porque es posible estimarla pecuniariamente. para esa concepción clásica de la escuela de la exégesis según la exposición de BraudyLanctinerie. se encuentran. La noción y el concepto de los derechos reales y de los derechos creditorios y personales ha suscitado controversia en el campo de la doctrina jurídica. que faculta al autor para velar por la integridad de la creación obtenida. es oponible a todos. como cualquier otro derecho subjetivo. pues el creditorio. porque la propiedad es el género y el dominio la especie. si bien al derecho intelectual. la relación que da origen el derecho real describe solo dos elementos: 1) el titular del derecho. 158 . porque están regidos por el principio de la autonomía de la voluntad. 2. ya que frente a la concepción tradicional y realista de la escuela de la exégesis. que halla profundas diferencias entre ambas categorías. utiliza el vocablo oponible en dos sentidos diferentes. cuando dicen que el derecho personal no es oponible más que al deudor. En cuanto al caracter perpetuo que tiene el derecho real difiere del derecho intelectual que es temporario porque caduca a los cincuenta años de la muerte del autor.Derecho Civil 1 paternidad de la obra. Cabe destacar. hacer o no hacer. Principales Doctrinas Sobre Distinción o Equiparación. según que tengamos sobre la misma un derecho de propiedad o algunos de sus desmembramientos. De acuerdo con esta concepción de la escuela de la exégesis las diferencias entre derechos reales y los creditorios son los siguientes: 1. si bien comparte esta cualidad con los derechos reales. Con respecto al carácter absoluto. lo cual desde luego. En fin el autor es el padre de la obra y puede disponer de ella en todo sentido. En cambio. pero sólo negativamente.

niega categóricamente la posibilidad de una relación jurídica entre una persona y una cosa. no se concibe una cosa deudora dice.Derecho Civil 1 (b) Teoría monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal correlativo de una obligación pasiva universal. 159 . afirma. De todo ello concluye que el "derecho real se descompone en una relación entre titular del derecho y todas las demás personas obligadas a respetar ese derecho". no puedo serlo una cosa. Afirma que solamente una persona es susceptible de ser sujeto de derechos. y agrega que toda relación jurídica deben figurar sujetos activos y pasivos. sin embargo. según esta concepción de Planiol. que no obstante su análisis. Los derechos reales. sobre la base de una tesis sostenida por Ortolán. entre ambos derechos (real y personal) ninguna diferencia de naturaleza. es un elemento activo en el patrimonio del titular (acreedor de la obligación universal) y un elemento pasivo en el de cualquier otra persona. Admite Planiol. Esas diferencias subsistentes solo derivan del número ilimitado de deudores en el derecho real opuesto al número restringido de deudores en una relación de derecho personal (segunda tesis de Planiol). y por consiguiente un derecho (alude al subjetivo) no puede ser más que una relación entre personas. aunque en verdad. no quedan fuera de esta regla. por tanto. el primero es también un derecho personal y no existe. subsisten importantes diferencias entre derecho real y el derecho personal. El derecho real. El jurista francés Marcel Planiol. según Planiol.

sólo establece relaciones de deber ser. De acuerdo con esa ley de causalidad jurídica. Identificándose los hechos jurídicos con la realización de los supuestos (de hecho) contenidos en la norma de derecho. cuya ocurrencia dará lugar a la consecuencia q la norma impone. Ley de Causalidad Jurídica En la ley de la causalidad física o natural. d manera q se seguirá inexorablemente el efecto impuesto x la regla. es decir a modificaciones del mundo externo insertas en el espacio. Concepto Del Hecho. Estaremos. es menester acudir al estudio d la causa d esa vinculación. serán hechos capaces d influir sobre el hombre. como dice García Maynez. Toda relación jurídica está sujeta al principio d razón suficiente q conduce a la investigación d la causa d dicha relación. Ciertos supuestos jurídicos están constituidos por realidades de otra índole. De ahí que los "fenómenos sicológicos. por sus consecuencias en el mundo de la realidad física. como fenómenos perceptibles. como un cuasi delito. se establecen enlaces necesarios entre las causas y los efectos. un delito. lógico. la ley. Es dable concluir q toda relación jurídica reconoce su origen (causa eficiente) en un hecho q le antecede. entendiendo que 160 . no significa únicamente el hecho material. al explicar la realidad natural. los efectos q esta produzca permanecerán inalterados en el tiempo hasta q no aparezca otro hecho q los modifique o extinga. en la causalidad jurídica. se modifican. de un derecho subjetivo que desempeñe el doble papel de consecuencia y supuestos. Schreirer. Los hechos. la índole y calidad d la relación dependen del hecho q constituye su causa. tal como dijera Ortolán: “la función d los hechos en la jurisprudencia es una función eficiente. No establece cuáles son. un contrato. modificación o extinción de un derecho y de su correlativo deber. conservación. q muestra en ella 2 partes definidas: la 1º está compuesta x los hechos previstos x la ley. y asume. internos. 896. La segunda parte d la norma (dispositiva) se debe al deber ser. será el contenido y alcance d la relación jurídica d q se trate. Consideraciones Generales. A su vez. el suceso. Existe una indestructible lógica entre la parte fáctica y la dispositiva d la norma. en cambio. No hay derecho q no provenga d un hecho y precisamente d la variedad d hechos proviene la variedad d derechos”. dice: "La palabra acontecimiento que se usa para definir el hecho jurídico en el art. los que serán jurídicos cuando la norma de derecho. supuesto q los hechos mentados x la ley ocurran en la forma prevista x ella. Esto se verifica en el análisis d la norma jurídica. La ley del mundo físico. Abelenda sostiene que cuando no se trata de un hecho material. nacimiento. Por eso se ha dicho que las "reglas que integran el orden jurídico positivo son imperativos hipotéticos". que al realizarse actúa como causa. sino cuáles deben ser los efectos jurídicos de las hipótesis normativas realizadas. q es la previsión hipotética. Es imprescindible que el fenómeno. es necesario fijar previamente un concepto de los hechos en general. por ejemplo. entre el supuesto de hecho y la consecuencia. la forma de un juicio hipotético. consecuencias de tal o tales causas. toda norma tiene una parte fáctica. Si analizamos al vínculo entre el acreedor y el deudor para determinar exactamente la medida d deberes y derechos d cada uno. ya sea inmediatamente al producirse. Según Rivera. Existen numerosos supuestos jurídicos que no aluden a hechos reales. para llegar a los jurídicos. es siempre consecuencia o x medio d un hecho. “son los acontecimientos o sucesos q provienen d la naturaleza del hombre”. análogamente. Si los derechos nacen. en tal caso. ya sean humanos o ajenos a él. si se extinguen. llevan incita la idea de que son sucesos temporales y especialmente localizados que provocan. o más concretamente. siempre. suceso o fenómeno perceptible. que vienen a ser una especie de ellos. a las que impropiamente podemos dar el nombre de hechos. al ocurrir. también habla de la ley de causalidad jurídica que puede expresarse así: "no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho". los fenómenos. en su acepción o sentido más amplio. Según ella. Puede tratarse. se postula también una conexión entre el supuesto jurídico o hipótesis normativa. no puede hablarse de hecho jurídico. Este principio se denomina inercia jurídica. Su sentido es amplio y comprende toda circunstancia de hecho o de derecho que tiene interés jurídico". se transfieren d una persona a otra. de cuya realización dependen las consecuencias establecidas en la norma. etc.Derecho BOLILLA XIII Civil 1 El Hecho Y El Derecho. perceptible por el ser humano. que constituye el efecto. que no se revelan por signos sensibles. entre los supuestos normativos y las consecuencias jurídicas. en diferentes relaciones. En segundo término. Orgaz. de la naturaleza humana. escapan al concepto de hecho. Esto nos muestra la importante función q desempeñan los hechos en el campo del derecho. o después. o dicho de otra forma: "toda consecuencia jurídica se halla condicionada por determinados supuestos" Pero cabe destacar que esa ley de causalidad jurídica que nos explica y hace comprender la realidad del derecho. nos dice cómo se producen invariablemente. el acontecer. enlace a ese acontecimiento consecuencias jurídicas. la norma de derecho enuncia un enlace necesario. esto es ante una hipótesis normativa constituida por realidades de otra índole distinta a fenómenos perceptibles. sea externo. un cambio o conservación perceptible en lo existente. en sentido amplio. y la consecuencia jurídica. ante un supuesto jurídico.

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tales juicios que postulan un derecho y su correlativo deber condicionados. Es que toda norma jurídica que asume el carácter de juicio hipotético, contiene una o varias hipótesis, cuya realización da nacimiento a los derechos y deberes que la misma norma, respectivamente otorga o impone. Clasificación d los Hechos A) Positivos Y Negativos. Esta clasificación está basada según que la causa productora haya determinado un cambio o simplemente una conservación en lo existente dentro del campo fenoménico. Es que, tanto el cambio como la conservación perceptible de lo existente constituyen sucesos localizados temporal y espacialmente, y responde a la definición de hecho, sólo que el primero es una manifestación positiva, en tanto que la segunda es manifestación negativa, de alguna energía, de alguna fuerza que haya determinado. Dicho en otros términos, los hechos pueden consistir en una acción o en una omisión humana o en un cambio o en un estatismo, en los fenómenos ambientales, del mundo físico o natural. B) Hechos Externos O Hechos Humanos. Teniendo en cuenta que todo cambio o conservación perceptible del mundo de la realidad física, en que se traduce un hecho, responde siempre, según dijimos a una actividad o fuerza, que es la causa productora del fenómeno o suceso, se han clasificado los hechos en: hechos del hombre o humanos y hechos de naturaleza o externos. Serán de una u otra especie según respondan a la actividad del hombre o a una fuerza natural, extraña a aquella actividad humana. Destacamos una vez más que ambas fuerzas deben traducirse en un acontecimiento o suceso transcendente en el mundo exterior, que lo modifique o lo conserve en su estado, acontecer éste, que para que se lo conceptúe hecho, debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser percibido inmediatamente por el hombre, al producirse o después, por sus efectos. Así, un disparo de arma de fuego que hiere a alguien, se puede percibir inmediatamente, en cambio, las radiaciones que puede producir un reactor atómico pueden no percibirse enseguida, sino después de un tiempo en las afecciones a seres humanos. C) Hechos Necesarios Y Hechos Fortuitos. Todos los hechos, tanto los derivados de fuerza naturales, como los provenientes de la actividad del hombre, pueden ser: necesarios o fortuitos. Serán lo uno o lo otro según deban producirse fatalmente, o sólo pueda producirse. Entre los naturales se cita como ejemplo de hecho necesario la muerte, porque fatalmente debe ocurrir en algún momento. El nacimiento, en cambio, es fortuito, porque no es fatal, ya que puede o no producirse. Y entre los hechos humanos, se citan como necesarios los voluntarios resultantes de la actividad instintiva u orgánica, y como fortuitos los voluntarios y también los involuntarios que no provengan de las actividades instintivas u orgánicas. D) Hechos Simples Y Hechos Juridicos. Los hechos son los acontecimientos o sucesos q provienen d la naturaleza o del hombre (simples). Algunos d ellos son irrelevantes para el mundo jurídico; otros, x el contrario, son tomados en cuenta x el Derecho xq el ordenamiento prevee la producción d ciertos efectos jurídicos para cuando ellos acontecen. Estos son los hechos jurídicos, q están definidos en el art 896 del CC. Un hecho "de suceso temporal y espacialmente localizado, que causa al ocurrir, un cambio o una conservación perceptible en el mundo exterior", o no coincidir con el supuesto de hecho contenido en la norma, a cuya realización liga o atribuye ella consecuencias jurídicas". Es evidente, como apunta Orgaz, que desde este punto de vista normativo sólo caben dos posibilidades. a) El hecho coincide con el supuesto al cual la ley liga una consecuencia jurídica, y entonces debe producir ese efecto previsto. b) No coincide, y por lo tanto no debe producir la consecuencia jurídica que en la primera situación atribuyó la ley al hecho previsto En el primer supuesto nos encontramos ante un hecho jurídico porque será la realización del supuesto normativo al cual están ligadas las consecuencias jurídicas (nacimiento, conservación, modificación, transferencia o extinción de derechos subjetivos y deberes correlativos). Por el contrario, en la segunda posibilidad estaríamos ante un simple hecho humano o natural, que aunque pueda producir o produzca mutaciones importantes en el campo fenoménico de la realidad física, quedará extraño al derecho. Hechos Y Actos Jurídicos. Diferencias. Ejemplos. Entre hecho y acto jurídico existe la diferencia que hay entre el género y la especie. Todo acto jurídico (especie) es también hecho jurídico (género), pero a la inversa no todo hecho jurídico es acto jurídico, por ejemplo, la edificación que se haga en suelo ajeno, es un hecho jurídico contemplado en los arts. 2587 a 2591 del Código Civil y no es un acto jurídico porque no reúne los caracteres del art. 944 del mismo Código. En efecto, o el edificante sabe que el suelo es ajeno y entonces falla el carácter lícito del acto, o no lo sabe y entonces carece de la intención de provocar una creación, modificación o extinción de derechos.

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Independientemente d esta correlación, se suele usar el concepto d hecho jurídico en oposición al d acto jurídico, para aludir a un acontecimiento puramente material, tal como el nacimiento o filiación, o acciones mas o menos voluntarias q, fundadas en una regla, generan situaciones o efectos jurídicos, aún cuando el sujeto d ese acontecimiento no haya tenido ni podido tener el deseo d colocarse bajo el imperio del derecho. Desde este punto d vista, el hecho jurídico se caracteriza x la ausencia del propósito d causar el efecto q produce. Hechos Jurídicos. Concepto d causa eficiente d los derechos. Toda relación jurídica reconoce su origen –causa eficiente- en un hecho q antecede q puede hacer q nazcan derechos o sean entendidos como la causa productora d derecho. Se captan, no solo los q pueden ser percibidos materialmente sino también los aspectos psicológicos d las fuerzas d las cosas, los procesos inferiores del hombre y también los hechos negativos. Los Hechos Juridicos. Definicion Y Caracterizacion. El codificador argentino se refiere a los hechos jurídicos en el art. 896, diciendo: "Los hechos de que se trata en esa parte del Código son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones". Este precepto legal recibió la censura de algunos distinguidos juristas, por ejemplo del Doctor Orgaz, quien la formula del siguiente modo: "prescindiendo de la impropiedad teórica, que por lo mismo debe quedar reservada a la doctrina, el empleo de la palabra susceptible, en la acepción de capaces, denuncia la filiación empirista de la definición", y agrega que: "sin el carácter meramente imputativo de las reglas jurídicas, aplica al derecho la relación causal que es propia del reino de la naturaleza". Abelenda siguiendo a Spota, sostiene que el precepto del art. es claro, aunque pueda no quedar libre de objeciones, ya que "desde el punto de vista de la lógica jurídica, o sea, atendiendo a que las reglas legales se agotan en un hecho condicionante", sólo quiere significar que ese hecho, opera como una especie de causa productora de consecuencias jurídicas, "no en el ámbito de la ley de causalidad física", sino "en la esfera de los conceptos", esto es, en el campo juridico. En esta situación estamos ante un caso de "auténtica imputación normativa". Cabe destacar que el art. 896 en cierto modo más para definir los hechos jurídicos, señala que los hechos tratados en esa parte del Cód. (alude a los de la Secc.II del Libro II) son los acontecimientos susceptibles de producir las consecuencias que señala y que el precepto del art. 896 del Cód. Civil argentino debe entenderse que indica un elemento material, el acontecimiento (resultado de una actividad humana o de una fuerza natural) y además, un elemento de calificación, la consecuencia jurídica (adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos u obligaciones). "Aquel es el factum; este otro, el elemento formal, que brinda el derecho objetivo". Prescindiendo de la definición legal, Abelenda lo conceptualiza de la siguiente manera "el hecho jurídico es aquel acontecimiento al cual la ley liga o enlaza consecuencias, porque constituye la realización del supuesto fáctico o de la hipótesis de hecho contenida en dicha norma jurídica, a la cual subordina ella el nacimiento, trasformación, conservación o pérdida de los derechos y sus correlativos deberes jurídicos" Método del CC La materia d los hechos y actos jurídicos es tratada x el CC en la Sección II del Libro II bajo la denominación “d los hechos y actos jurídicos q producen la adquisición, modificación, transferencia o extinción d los derechos y obligaciones”. En dicha sección se sistematiza la materia y se establecen ppios grales. Hasta la época d la sanción del CC la generalización d los hechos jurídicos tenía cabida sólo en el Código d Austria y en el d Freitas, y a pesar d la desubicación con q se ha achacado esta sección, nuestro Código se adelantó a obras d gran significación. Efectos. Adquisicion, Transmision Y Extincion. En el art. 896 del Código Civil cabe distinguir tres momentos con respecto a los efectos jurídicos. a) Adquisición de derechos. Es la propiedad de producir el nacimiento de un derecho o de una obligación. Puede ser originaria o derivada. Es originaria cuando el derecho nace en forma independiente de otra relación jurídica, como por ejemplo, cuando se adquiere la propiedad de las cosas sin dueño (una piedra, un ave). Es derivada cuando el derecho deriva de una relación jurídica anterior, como en el supuesto de la compraventa, cuando la propiedad de la cosa la transmite el vendedor. LLambías: la adquisición tiene lugar cuando se une un dcho al sujeto q resulta así su titular, entendiéndose x título la adquisición el hecho al cual la ley asigna bastante para causar la adquisición. Hay dos clases la adquisición: originaria cuando el dcho según el sujeto surge d el directamente y d modo autónomo; y derivada cuando el dcho procede d una relac. Jurídica preexistente, d la cual proviene la prerrogativa del nuevo titular, ya sea q se trasmita d uno a otro sujeto (adquisición derivada traslativa), ya q sobre el dcho preexistente se constituye a favor del adquiriente alguna parte d las prerrogativas q

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antes permanecían incluidas en el conjunto d atribuciones dl primitivo titular (adquisición derivada constitutiva) b) Modificación o transferencia de derechos. Es la aptitud de producir un cambio o una alteración en una relación jurídica. Puede ser objetiva y subjetiva. Es objetiva cuando hay un cambio en el objeto de la relación jurídica, y subjetiva cuando cambian los sujetos o el titular de aquélla. Llambías: entre ambos extremos se desenvuelve su existencia con toda suerte de vicisitudes: son los cambios, alteraciones, incrementos q inciden sobre el dcho, todo ,o cual entra en el concepto de modificación. Esto sumamente variable en sus multiples especies, q es imposible pretender hacer una adecuada clasificación de ellas. La modificación del dcho configura una noción, q llega hatas abrazar lso conceptos de adquisición y perdida cuando ambos fenómenos se corresponden por haber adquirido alguien el dcho q ha perdido otra persona. Las modificaciones pueden feferirse al sujeto o al objeto. Modificación subjetiva es t6odo cambio q el dcho experimenta en la persona d su titular q puede consistir en al sustitución d una persona por otra, o en la agregación d nuevas personas q entran a participar en el goce del dcho, con el titular primitivo. Modificaciones objetivas son las q se refieren al contenido del dcho y pueden asi dividirse en cuantitativas y cualitativas. Las primeras ocurren cuando el objeto se incrementa (edificación en terreno ajeno) o disminuye (remisión parcial d la deuda). En las segundas no es la extensión del objeto lo q cambia sino su naturaleza o identidad (subrogación real en virtud una cosa qda sustituida pro otra, dcho del ausente reaparecido) c) Extinción de derechos. Es la facultad de poner fin a un derecho a una obligación, como por ejemplo, cuando el propietario pierde su derecho por prescripción adquisitiva del poseedor o cuando el deudor de una obligación queda liberado por la pérdida del objeto del caso fortuito. LLambías: es la destrucción o consumición d un dcho q deja d existir para el titular sin q comience a existir para otra persona. Perdido es la separación del dcho d su actual titular q no impide una ulterior adquisición a favor d otra persona, sea por un modo originario (cosa abandonada) o por un modo derivado.

Análisis y clasificación d los actos voluntarios.

Actos jurícos

Hecho jurídico s

Hechos externos (no humanos) voluntarios Hechso humanos o actos involuntarios

lícitos

Actos lícitos(propia mente dichos

Delitos ílicitos Cuasidelitos

Concepto e importancia: Dentro de la categoría de actos voluntarios lícitos existe una especie, los actos jurídicos q tiene enorme importancia en el campo del dcho. Es le medio con q cuentan los hombres para establecer entre ellos el tejido infinito y complejísimos de sus relaciones jurídicas. La inmensa masa d actos jurídicos comprende hechos de gran diversa importancia y naturaleza. No resulta extraño, q los juristas se hayan encontrado en grandes dificultades para formular un concepto q abarque actos tan diversos. En nuestro dcho a merced de una disposición contenida en el art. 994 q define con precisión el acto jurídico: “ son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, q tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar dchos”.

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Los elementos del acto jurídico son: el sujeto, el objeto, la causa y la manifestación d la voluntad hecha en forma legal. El sujeto es la persona (humana-jurídica) q hace la declaración d voluntad; debe ser capaz, si no cual el acto no sería eficaz. (Borda) Los actos lícitos, son desde el punto de vista de nuestro Código Civil, lo que estan previstos en abstracto como de posible realización y por lo tanto no se hallan previstos ni como delitos ni cuasidelitos ni como delitos dolosos ni culposos en la ley penal, aunque su realización puede estar prohibida a algunas personas en ciertas situaciones especiales y concretas en la ley. Abelenda afirma que en el régimen del Código de Velez no es suficiente que un hecho este prohibido para que sea ilícito. Y afirma que sostener lo contrario sería afirmar que los actos jurídicos son ilícitos y por tanto que no son actos jurídicos, lo que viene a ser absurdo. A su vez pueden clasificarse en: (a) Simples actos voluntarios lícitos: son estos los hechos jurídicos voluntarios realizados sin la intención de producir consecuencias jurídicas es decir, ejecutados por un agente sin el ánimo de crear, conservar, modificar o extinguir derechos y deberes, que es precisamente lo que los diferencia de los actos o negocios jurídicos, como lo señala Vélez en la nota al art. 899 y resulta del texto mismo, que es el siguiente: "Cuando los actos lícitos no tuvieren por fin inmediato alguna adquisición, modificación o extinción de los derechos, sólo producirán ese efecto en los casos que fueren expresamente declarados". Dice Velez en la nota al mecionado articulo: "Los actos lícitos de este artículo no son actos jurídicos. Los hechos puros y simples, que por su naturaleza no se refieren a ciertas relaciones jurídicas, y en razón solo de esta relación. El que hace reparaciones urgentes en la propiedad de un amigo ausente, tiene solo en mira prevenir el perjuicio, más no piensa en cuasicontrato negotiorum gestio. El cultivo de un campo y otros hechos analogos son los hechos puros y simples, que no producen por si más que resultados materiales. Sin embargo, estos actos pueden, en razón de las circunstancias en que han tenido lugar, traer consecuencias jurídicas. Así, cuando se han ejercido por el que no es propietario, pueden dar lugar a la adquisición de los frutos, o a la restitución de los gastos hechos en el campo ajeno. De acuerdo con el precepto legal, que solo caracteriza a los simples actos lícitos en la forma negativa quedan fuera de tal categoría todos los hechos humanos voluntarios lícitos que se realicen sin el proposito especifico de crear, conservar, modificar o extinguir relaciones jurídicas pero que realicen el supuesto normativo al cual la ley subordina alguna de esas consecuencias jurídicas independientemente de la intención del agente. (b) Actos o negocios jurídicos. La segunda categoría de actos voluntarios lícitos son los denominados actos jurídicos, cuyo elemento de tipificación o punto especial de referencia para trazar sus perfiles como figura especial diferente del simple acto voluntario lícito se halla en la causa final, esto es, en el fin inmediato o proposito de crear relaciones jurídicas. El acto jurídico definido en el art. 944 como acto voluntario lícito, que tiene por fin inmediato crear entre las personas relaciones jurídicas, dentro del esquema normativo del Cód. Civil, como una especie dentro del género actos voluntarios lícitos, cuyos elementos constitutivos son una o más conductas humanas que se mueven en el ámbito de lo lícito y que deben ser fruto de la volición, es decir de procesos anímicos realizados por personas dotadas de discernimiento, con intención y libertad, en las cuales la intención está especialmente orientada a producir, conservar, modificar o extinguir relaciones jurídicas, que es el fin inmediato del acto. Hecho jurídico voluntario. Sus presupuestos El acto voluntario el que responde a una actividad del hombre debidamente exteriorizada y realizada con discernimiento, intención y libertad, si se lo analiza, permite descubrir que a su esencia concurren dos clases de factores o elementos: los elementos internos (discernimiento, intención y libertad) y el elemento externo (manifestación de voluntad) Discernimiento Caracterización: a) Concepto: la doctrina lo define como al facultad del sujeto por la cual conoce o distingue lo bueno d lo malo, lo injusto de lo injusto lo inconveniente de lo conveniente (Llambías y Araux Castex) Cifuenets lo define con precisión: “la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias” b) Sistema del código: nuestro código ha seguido un sistema rígido, en el caula la ley asigna o niega discernimiento a ciertos sujetos en virtud d la edad y d la salud mental, si perjuicio d privaciones temporales del discernimientos p otras causas. Análisis del art. 921; de acuerdo a este todas las personas gozan o no d discernimiento según se encuentre en una u otra de las categorías legales. La presunción legal positiva o negativa es absoluta puesto q no admite prueba en contrario. Por lo q no podría entender la demostración d q iun menor d

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15 años carecía d discernimiento, salvo q se invocase su demencia, supuesto a q puede estar sometido a prueba d quien lo invoca. El mencionada artículo establece: “los actos serán reputados hechos sin discernimiento, si fueran actos lícitos practicados pro menosres impúberes, o actos ilícitos por menores d diez años; como tbn los actos d los dementes q no fuesen practicados en intervalos lúcidos, y los practicados por los q, por cualquier accidente están sin uso d razón” Causas obstativas Las causas q obstan el discernimiento son: a) la inmadurez reflejada en la minoridad¸ a partir de los 10 años los menores tienen discernimiento para actos lícitos, por lo q si obrado con intención y libertad serian actos voluntarios generadores de responsabilidad. A partir de los 14 los menores tienen discernimiento para los actos lícitos. b) Otra es la insanidad mental, reflejada en términos jurídicos en la demencia. Los sujetos comprendidos son los dementes declarados en juicio y los no declarados. La diferencia radica en el régimen probatorio: tratándose de un demente declarado tal en juicio, se presume q sus actos no contaron con discernimiento; si se invoca q el cato del mismo ha sido realizado en un intervalo lucido se debe justificar su existencia. Si es un demente no declarado, se deberá acreditar la existencia de la demencia al tiempo de la realización del acto para justificar q ha sido obrado sin discernimiento. La doctrina predominante considera q el art. 991 no hace distinciones y se aplica a actos tanto lícitos como ilícitos. En cuanto a los intervalos lucidos, si se trata de un demente declarado la circunstancia de q haya otorgado un acto lícito en un momento de lucidez no hace valido al acto, este sigue siendo nulo. Excepcionalmente será valido el testamento otorgado por el demente declarado en un intervalo lucido prolongado, q hace suponer q la enfermedad misma había cesado. En cambio, si se tarta de un demente no interdicto el acto licito otorgado por el, será valido y por ende encuadrara en loa categoría de los actos anulables, y para anularlo se requerirá prueba de q estaba en estado de demencia en ese momento. c) Y las q exteriorizan un oscurecimiento temporal o accidental de la facultad de comprender. Ello comprende a los actos humanos ejecutados sin conciencia, por obra de embriaguez, utilización de drogas, narcóticos o alucinógenos. Cualquier acto lícito obrado en esta circunstancia debe ser considerado involuntario. Al tratarse de actos ilícitos se exige la involuntariedad de la embriaguez para q el acto sea considerado como obrado sin discernimiento. El acto será involuntario cuando la embriaguez o pérdida de conciencia se produce por una cualidad desconocida del licor o porq ha sido introducida en la sustancia por un tercero. No será involuntario cuando la inconciencia proviene de la negligencia del sujeto. La intención. Concepto Rivera: Algunos autores consideran a la intención como el propósito de llevar a cabo un acto. Pero, como elemento interno del acto voluntario, parece más acertado decir q se trata del discernimiento aplicado a un acto en concreto. Habrá intención en el acto cuando exista adecuada correspondencia entre lo entendido y lo actuado, cuando se ha realizado el acto tal como se pensó llevarlo a cabo. Apunte: Es el segundo elemento interno del acto voluntario."Consiste en el conocimiento estimulado por el deseo de la realización del acto, que determina en el sujeto actuante el propósito de realizarlo". "Es, como explica Freitas, el discernimiento aplicado a un acto que se ha deliberado practicar". "Es la tendencia directa de la voluntad esclarecida por el discernimiento en el acto realizado". Es, en definitiva, la adhesión interior del sujeto a la idea de realizar un acto. La intención se configura cuando una persona, con facultad psíquica de determinarse por motivos convenientes, es decir, dotada de discernimiento, toma conciencia de algo y delibera interiormente pensando ventajas e inconvenientes de su realización, llega a la adhesión interna, a ese deseo, que le orienta a la ejecución y que se traduce lo que se denomina resolución. La intención no se concibe sin que exista discernimiento en el sujeto, pues no puede haber en éste el propósito de realizar un acto, si no posee la facultad psíquica de conocer, deliberar y determinarse por motivos convenientes. El discernimiento es una "facultad genérica" del espíritu, en tanto que "la intención se vincula a cada acto".La falta de discernimiento, como facultad genérica del sujeto, determina en él la incapacidad de hecho para ejecutar por sí actos voluntarios, en tanto que la falta de intención para la realización del acto al cual se la vincula, sólo determinará una voluntad viciada. De ahí que la ausencia del discernimiento afecta la existencia del acto como voluntario, en tanto que la intención viciada sólo atraiga aparejada una justificación de la conducta del agente, no así la involuntariedad del acto que se reputará voluntario. Finalmente, como apunta Llambías, siendo el discernimiento una aptitud genérica de conocer, no es susceptible de calificación moral; en cambio, sí lo es la intención.

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La libertad Concepto. La intención se presume cuando el acto ha sido obrado por una persona con discernimiento. salvo las que provengan de sus impulsos naturales normales. como advierte Llambías. De ahí que no sea suficiente la presencia de cualquier factor externo que puede contrariar el íntimo querer del agente. La fuerza y la intimidación afectan a la libertad. Excepcionalmente la declaración d la voluntad puede hacerse por vía omisiva. La condición externa de los hechos voluntarios es la manifestación de la voluntad. "La libertad absoluta no existe. Los primeros pueden ser dichos hablados o escritos. que contenía tres disposiciones relativas a la enunciación de las causas que vician la voluntad. la voluntad adquiere relevancia jurídica. 910. Los segundos. La incongruencia proviene de que el codificador reunió en esta norma dos artículos del Esboço de Freitas. Para Aguiar consiste en "la determinación propia". La mera voluntad de ejecutar un hecho es una vivencia sicologica. 937) y el estado de necesidad. la prueba de error o del dolo q la vician. el silencio. en todas sus matices. sin presión de orden externo. 910). Es. la noción jurídica. Para q ello acontezca es necesario q la ley o la convención d las partes hayan provisto asignar este valor declarativo al silencio. Vicios Las causas que afectan la existencia de la libertad son la fuerza física (art. tan importante. estableciendo que las causas obstativas de la intención son la ignorancia o error y el dolo. 922dispone q: “los actos serán reputados practicados sin intención cuando fueren hechos por ignorancia o error. pues. Por ello. Rivera lo define como la posibilidad de elegir entre ejecutar o no el acto sin coación exterior. en realidad ambas afectan a la libertad. para reputar integrado el acto voluntario. y aquellos q se ejecutaren por fuerza o intimidación” El texto menciona como causa que impide la intención a la fuerza o intimidación. 166 . eliminen la espontaneidad de la decisión de éste. corresponde a quien los invoque. de su moral o de la ley". 911 y 912 del Código Civil y que se refieren respectivamente a la constitución de un derecho especial al efecto (art. 936). que en tanto no trascienda la conciencia carce de verdadera existencia exterior. Prueba La manifestación d la voluntad. 911) y a quien por la ley o comisión del Estado puede impedirle a otro que se dañe a si mismo (art. no sólo al impulso personal.configura. Esta conducta puede consistir en dichos o hechos. de actuar en un determinado sentido.Derecho Civil 1 "La buena intención o recta intención -dice. uya sea por una causa propia (falta d conocimiento o conocimiento insuficiente: error) o por causa ajena (error provocado: dolo) El art. en la medida en que el hombre es dueño de su libertad moral o física. la intimidación o violencia moral (art. tales como restricciones legales o convencionales y fuerzas naturales que rigen el movimiento del organismo humano. sino también a factores externos que muchas veces le restan esa posibilidad de opción. Solo cuando se pone de manifiesto mediante un hecho exterior. o la facultad natural del sujeto de obrar o de no obrar o de obrar de una manera u otra sin presiones. al deber prescrito por las leyes (art. "el hombre sólo en cierta medida es dueño de su libertad moral o física". Concepto. ya que la conducta humana responde. Savigny dice que la libertad es "la facultad de elección entre muchas determinaciones". Pero debemos advertir que. para restar el carácter de libre al acto ejecutado. Sin embargo se debe distinguir los actos realizados por el sujeto en los supuestos en que existe licita restricción de la libertad ajena contemplados en los arts. es cuando puede admitirse la falta de libertad en el acto realizado". Es el tercer elemento interno del acto voluntario y consiste en la determinación propia del sujeto dotado de discenimiento y con intención de obrar. esto es. en tanto y en cuanto importan q la facultad d entender ha sido incorrectamente aplicada en el acto en concreto. que constituyan "causa principal de la acción consecuente del agente y sustituyendo su impulso personal. Vicios: La intención es afectada por los vicios de error y dolo. como debe apreciarse este factor anímico. de la buena fe". 912). Sólo en el supuesto de que esos factores obren de tal manera. D este modo se puede reformular el concepto. Es una conducta mediante la cual se exterioriza la voluntad del agente. Prueba. son acciones del sujeto traducida oralmente en gestos.

Regla general. del texto se desprende q el silencio no es una forma de expresión d la voluntad. al juicio q se extrae d la conducta del sujeto. d) condiciones negativas: la eficacia d la declaración tácita está sujeta a dos recaudos: . Es abstención de expresión d voluntad. a) texto legal: el art. . . Para etse autor la única manifestación tácita es x el silencio. c) Criticas: según borda el art.la primera excepción es cuando la ley impone una manifestación.q no exista una protesta o declaración expresa contraria. en orden a su eficacia. y dirigida a comunicar a terceros esa voluntad. (art. es decir.q la ley no exija una declaración expresa (como sucede en los actos formales) . 918 no ha dado una expresión lograda d ñla declaración tácita. percibida o perceptible. o por escrito. Diversas categorías a) criterios ordinarios: los autores suelen distinguir diversas categorías d manifestaciones d la voluntad: . ne la expresión tácita es la ley la q extrae una presunción de declaración d voluntad d un hecho q no esta destinado por el sujeto a exteriorizar esa voluntad. según este dirigida o no hacia otra persona. 913 dispone: “Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario. si un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste”. b) Medios . 915) Declaración expresa. 917) Esta es al declaración d voluntad en sentido pleno. xq si d ella se puede conocer con certidumbre la voluntad. sino en los casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por las relaciones de familia. cuando se manifieste verbalmente. el art. formando parte d una conducta expresiva compleja. Brebbia y Cifuentes opinan q en la declaración expresa el sujeto la dirige a otros con la intención de q estos conozcan su voluntad.formal y no formal: según estén o no sujetas. aún cuando siga a un acto o a una interrogación proveniente de terceros.” b) Regla gral.”(art. o por otros signos inequívocos con referencia a determinados objetos.expresión escrita .Cuando existe obligación d explicarse en virtud d las relac. sino tbn no actuar ante una interrogación o acto. 16 “Las declaraciones formales son aquellas cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas como expresión de la voluntad”. Conocer con certidumbre no es equivalente a signos inequívocos. por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad. c) Concepto d silencio: silencio no es solo no hablar o callar. d) Casos particulares: el silencio solo puede adquirir valor en conexión con otros hechos o actos.Derecho Civil 1 Al respecto. distinguiendo después la declaración de voluntad formal y no formal. de un hecho exterior suyo q no está dirigido a expresar su voluntada hacia personas. positiva o tacita. esta expresión se refiere al medio empleado para expresar la voluntad. b) el CC afirma q los hechos exteriores de manifestación d voluntad pueden consistir en la ejecución d un hecho material consumado o comenzado. o simplemente en la expresión positiva o tacita d de la voluntad (art. 167 . mientras q la anterior se refiere a la conclusión. en los casos en que no se exija una expresión positiva. d flia.la expresión por signo inequívocos: hay ciertos casos en q la actitud del sujeto no deja lugar a dudas sobre su voluntad interna. Art. 918) b) ámbito d las declaraciones tácitas: estas son als denominadas actuaciones d la voluntad. se trata de supuestos en la q la ley infiere cual es la voluntad del sujeto. o cuando no haya una protesta o declaración expresa contraria.Expresa y tácita.Presumida por la ley. por loq debe ser emitida. se esta ante una expresión inequívoca y por ende expresa. q comprende los comportamientos del hecho denominados actuaciones d voluntad. El silencio. . o a una interrogación. no es considerado como una manifestación de voluntad. .14).expresión oral .Recepticia y no recepticia. . a) texto legal. a la observancia de las formalidades exclusivamente admitidas como declaración d la voluntad. “La expresión positiva de la voluntadserá considerada como tal. 919 dice: “El silencio opuesto a actos. o a causa de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Declaración Tácita a) texto legal: La expresión tácita de la voluntadresulta de aquellos actos. conforme al acto o a la interrogación. o inducida por un presunción de la ley (art.

Dentro de esta concepción la noción del acto jurídico queda inexorablemente ligada a la efectiva voluntad del hombre. de manera q existe una gran similitud en las posiciones q finalmente se han adoptado. El elemento esencial y definidor del acto voluntario. a la q en cada país se ha llegado partiendo de los puntos extremos y haciendo concesiones a la postura contraria. el derecho establece la presunción de que debe ser aceptada sin que que se pueda alegar pormenores de cada hecho. Lo q tiene valor de la voluntad humana y lo q merece respeto es la declaración de ella. Divergencia entre el elemento interno y el externo de la voluntad jurídica El análisis del acto voluntario permite descubrir los elementos internos y externos q lo integran. q nos remontaría al mas crudo formalismo. Fue especialmente desenvuelta con motivo de la elaboración del concepto de error sobre la substancia del objeto de los contratos. El acto voluntario debe ser entendido conforme a la voluntad q surge de la declaración.  168 . Teoría de la declaración o de la voluntad declarada: ha hecho sentir su influencia en el cc alemán. es la intención efectiva del agente. porq esto constituye un factor ignorado por el dcho y consiguientemente carente de relevancia jurídica. Sin duda todos estos elementos deben concurrir para q el acto voluntario sea considerado en ese carácter.Derecho - Civil 1 Cuando existe obligación d explicarse en virtud de relac. es suficiente demostrar que el hecho tiene una causa distinta de la que la presunción legal le atribuye. solo conoce las manifestaciones exteriores de esa voluntad. No hay por parte del agente ninguna manifestación. considerándose una regresión jurídica. Para determinar el alcance de los dchos reglados hay atenerse a la efectiva y real voluntad de las partes mas q a su infiel exteriorización. ya de su manifestación externa. al q hay q acudir para fijar el alcance de este. siendo la declaración de este un simple medio de prueba de su voluntad interna. Con esta concepción el acto voluntario y sus efectos aparecen netamente objetivados. pues en caso contrario no habría seguridad en las relaciones privadas. Régimen Legal De Cada Uno. salvo el derecho de aquel de probar lo contrario. resultaría vulnerado el principio de la autonomía de la voluntad. Así. la cual es sustituida por la ley. a través de dos teorías antagónicas: la teoría clásica de la intención o de la voluntad real. En este último supuesto no hay signo alguno de voluntad. A su vez el codificador ha optado por una posición transaccional. Cuando ha sido estipulado en un contrato. desprendiendo el acto de su autor. para fijar el alcance y contenido del acto realizado. Pues si se discute a la voluntad real el dcho d asignar a un acto su verdadero contenido y se fijase este arbitrariamente d acuerdo a la expresión incorrecta de aquella voluntad. Estos son supuestos de manifestación ficticia en los cuales no hay en realidad signo alguno de manifestación de voluntad. independientemente de q corresponda o no a la voluntad interna de las personas. De ahí q aquel q emite una declaración jurídica deba aceptar q su vinculación con la otra parte sea considerada conforme al sentido normal de las expresiones empleadas. q con las justas limitaciones hechas pro la ley constituye sin duda el aspecto saliente de la teoría del acto jurídico. Estas presunciones pueden ser iure et de iure o iuris tantum. 920 de nuestro Código establece que la “expresión de la voluntad puede resultar igualmente de la presunción de la ley en los casos que expresamente lo disponga”. No se debe confundir la expresión tácita de la voluntad con la presunción de la ley. en el primer supuesto. lleva una vida autónoma e independiente del agente. Pero puede suscitarse alguna diferencia entre la voluntad interna del sujeto y la exteriorización de la misma. y no lo q pueda ser en si misma. Si la ley no establece expresamente que la presunción es iure et iure cabe entender que se admitir la prueba en contrario. planteándose entonces la cuestión referente al predominio ya del querer intimo del agente.  Teoría de la voluntad real o intención: (Savigny) se consagro en el CC francés donde ha recibido las mejores contribuciones doctrinarias. El art. sino que es la ley quien la atribuye. la determinación del contenido de icho acto en función de la declaración de una voluntad ficticia. imputandole a su conducta un determinado efecto jurídico. y la teoría de la declaración o voluntad declarada. se presume voluntariamente devuelto por el acreedor del documento original del crédito que se halla en poder del deudor. lo cual es sustituida por voluntad de la ley. nació como expresión del intenso movimiento científico del siglo XIX. precedentes. Este conflicto planteado entre la voluntad real del sujeto y su declaración ha sido resuelto por la doctrina. en el segundo supuesto. El Verdadero Carácter De La Manifestacion Inducida De Una Presunción De Ley.

q muestra como la divergencia entre la voluntad interna y su declaración suscitada por error o ignorancia. 1197 y 1198 CC). bajo la presión de una fuerza física irresistible (vis absoluta). dolo o 169 . ni siquiera resulta correcto hablar de voluntad declarada. y en cambio si tenga gesto maquinal la emisión de un sonido o el trazado de unas líneas. no ha de ser para sustituir sus efectivos designios por los q pudiera resultar azarosamente de una desacertada exteriorización del propósito concebido Hechos humanos involuntarios Concepto Debe entenderse que son involuntarios los realizados sin el concurso de tales elementos internos del acto voluntario. o bien por alguna causa involuntaria. tuvo solamente la función pasiva de instrumento. Hechos jurídicos carentes en absoluto de voluntad Son los realizados por sujetos carentes de discernimiento. según q fuere motivada por culpa o dolo del declarante.C. y de donde solo existe un fenómeno aparente. Hechos con voluntad viciada o carentes de voluntad jurídica sana Son aquellos actos realizados con discernimiento. o sin la aptitud intelectiva de exteriorizar adecuadamente. ante un hecho jurídicamente inexistente como acto voluntario del sujeto que actuó bajo tal presión.. aunque la ley los declare nulo en el art. Es indispensable tener en cuanta la conciencia q el declarante o destinatario de la declaración tuvieron en discordancia. como lo afirma De Ruggiero. 926 según el cual el error sobre la substancia de la cosa q anula el acto jurídico es el q recae sobre la cualidad de ella “q se ha tenido en mira”. en cuyo caso estaríamos ante un "mero fenómeno aparente que no tiene vinculo de causalidad alguno con la voluntad de aquel que aparece como autor del acto". Régimen del CC: adopta la concepción clásica q hace predominar la voluntad real del agente sobre la declaración desfigurada. A esta vía transaccional es a la q han elegido numerosas codificaciones. 897 y 900) con posibilidad consiguiente q la declaración carente de la intención real del agente sea considerada como manifestación involuntaria. cuando puede ser comprobada debidamente carezca de importancia jurídica. Casi resulta: 1) del requisito de la intención como elemento indispensable del acto voluntario (art. no declaración de voluntad. error. porque no hay vinculo de causalidad alguna. debiéndose armonizar las exigencias de la seguridad en contratación con el principio según el cual no hay acto sin voluntad. dolo o violencia. y a estar a las soluciones legales en materia de vicios de la voluntad. que actúa pasivamente. Posición ecléctica o teorías intermedias: la solución de esta divergencia. hay q atenerse a la real intención del agente. ni siquiera indirecto. del Código Civil o la falta de aptitud intelectiva para exteriorizar la voluntad que se advierte en los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. d la correspondencia existente entre aquel predominio de la voluntad real sobre la declaración q la desfigura y el fundamental espeto a la autonomía de la voluntad (art. Desde q es posible establecer una divergencia entre la voluntad y su declaración. 1041 del C. su voluntad. así como también aquellos que por presencia de una fuerza física irresistible (vis absoluta) no se puede imputar al agente. Lo mismo ocurre con el supuesto de sólo una aparente declaración de voluntad de un sujeto que actúa como simple instrumento bajo la acción de una fuerza física irresistible. pero que en rigor de verdad. la buena o mala fe respectiva. voluntad “falseada por la declaración”. pero donde falta o esta afectada la intención o la libertad (que son los otros dos elementos) encontramos la presencia de los vicios siguientes: ignorancia. q esta provisto por la intención o propósito de la victima del error. q debe ser amparada en tanto se ejerza dentro de la orbita no vedada por la ley. 2) de la aceptación de la teoría general de los vicios de la voluntad. demuestra acabadamente la prevalencia q corresponde acordar a la voluntad real del agente sobre su incorrecta declaración. no puede pagar tributo a una concepción absoluta. la imputabilidad de la divergencia. Si se confiere a los particulares la facultad de reglar sus relaciones. En Francia se la rechaza por cuanto ella rompe todo lazo entre el acto voluntario y la persona q le da vida. Este concepto subjetivo acerca de la substancia del objeto del acto. porq esa manifestación no constituiría sino una apariencia de la voluntad. con ausencia completa de voluntad. como exige la ley. y también aquellos en los cuales el sujeto aparece como autor del hecho. 4) finalmente. q desfiguran la verdadera voluntad del agente. 921. Se podría decir más q voluntad declarada.La ausencia del discernimiento que se puede precisar en nuestro ordenamiento jurídico a la luz de las reglas del art. solamente puede reputarse auténticamente involuntarios aquellos hechos ejecutados por personas carentes de discernimiento. no pudiéndose resignar a q la voluntad efectiva del hombre. conforme a su legitimo arbitrio. y determinará que los hechos ellos cumplidos se conceptúen jurídicamente inexistente como actos voluntarios. con la voluntad de aquel que aparece como autor del acto. 3) especialmente de lo dispuesto en el art. son causales de incapacidad negocial absoluta.Derecho Civil 1   Esta teoría ha sino puramente criticada en sentido q solo reconoce eficacia a una voluntad no real sino meramente aparente.

no hay hecho ilicito si falta alguno de los tres elementos mencionados. Ello significa que los que tengan un contenido de voluntad viciada se integran como actos jurídicos si se trata de ellos. 900. repitiendo a Maynz. b) La segunda excepción es la q resulta del art. 900 del CC. 2 parte de la C. Esta disposición deriva del principio constitucional que establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohibe (art. es la voluntad del q lo ejecuta. cuya obligación no deriva de una responsabilidad q funcione en ese supuesto. Concepto. puesto q aun el la situación descripta esa irresponsabilidad subsiste. 907. Los elementos son los siguientes: 1. y a ninugún acto ilcito se le podrá aplicar pena o sanción en este Código si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto”. 3. En cambio lo q no impide el art. Por esto quien obra por error o movido por el dolo ajeno puede aprovechar de los beneficios del acto si decide no impugnarlo. a la responsabilidad de los q tiene a su cargo personas q obren sin el discernimiento correspondiente”. no siendo entonces viable imputarle ninguna de las consecuencias derivadas de su actividad. 908 del CC: “quedan. el cual es imputable al autor. El hecho ilicito es una especie de hecho voluntario. Elementos. y es en razón de esa culpa q queda establecida la responsabilidad del culpable. sino como un acontecimiento fortuito”. “el elemento fundamental de todo acto. 900 del CC. 2498) Bases de reparación El principio general q rige la materia de los actos involuntarios esta consignado en el art. la imputabilidad pasiva de las consecuencias del hecho. sino que solo actúa como casual de anulación. 1073) 170 . Esta hipótesis no prevé relajamiento del principio de irresponsabilidad: se trata de la aplicación de otra fuente obligatoria. Lo q significa q el autor de un hecho involuntario carece de responsabilidad. según el cual los hechos q fueren ejecutados sin discernimiento. Voluntariedad. La distinción. el acto muestra la culpa de otra persona. debe ser ejecutado con discernimiento. si con el daño se enriqueció el autor del hecho. Adelantada esta opinión corresponde delimitar dos situaciones: a) la primera supuesta excepción estaría dada por el art. expuesta a desaparecer con la sentencia que lo anulase.).N. el art. Lo q ocurre es q como pasa en otros supuestos de responsabilidad indirecta o refleja. intención y libertad. Es q como recuerda Vélez Sárfield en su nota del art. pues en tal sentido debe entenderse la frase final del articulo: “no producen por si obligación alguna” a cargo del agente. es decir.Derecho Civil 1 violencia. y según nuestro punto de vista. es importante. Existencia De Daño Por Acto Positivo O Negativo. El hecho violatorio de la ley puede ser postivo o negativo (art. Actos Ilicitos. solo se responderá con la indemnización correspondiente. elimina la posibilidad de q se imponga al agente involuntario alguna obligación. el insano sea o no interdicto. Los hechos ilicitos son las acciones u omisiones voluntarias prohibidas por las leyes. 2. el enriquecimiento sin causa. Prohibicion De La Ley. el acto de una persona puede comprometer la responsabilidad de otra (caso de los guardadores o curadores). aunq involuntario desde el punto de vista de su autor. Lo único q excluye el texto legal es la responsabilidad del agente. si el art. municipales o reglamentos de policía. sin embargo a salvo los dchos de los perjudicados. los realizados con voluntad viciada siguen siendo voluntarios. no obsta para q se le atribuyan dchos fundados en el mismo acto. producen consecuencias o efectos propios de éstos (art. que causen daño a terceros. Al respecto. primera parte: “cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona y bienes. en razón de su dolo o culpa. Por tanto . En otros términos. Todavía es aquí mas claro q no hay excepción alguna a la responsabilidad del agente involuntario. y hasta puede confirmarlo. es decir. no producen por si obligación alguna. intención o libertad. pues mientras a los absolutamente involuntarios. Es la imputación activa de consecuencias a favor de dicho agente. 19. Es por esto q el hecho de un insensato o una persona q no tiene discernimiento y libertad en sus actos no es considerado en el dcho como un acto. según Abelenda.q explica suficientemente la restitución a cargo del agente involuntario. ya que el vicio no hace desaparecer la voluntad. 1066 dispone: “Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilicito si no fuera expresamente prohibido por las leyes ordinarias. y aunque su eficacia sea precaria. Aunque la voluntad esta viciada. sobre todo desprendido de su nota q no integra el texto legal. corroborado por la jurisprudencia. En igual situación se encuentra el q otorga un acto mediando violencia. existe y por lo tanto son también actos voluntarios y solo podría decirse de ellos que son relativamente involuntario. se los puede conceptuar jurídicamente inexistentes como actos voluntarios. y en tanto y en cuanto se hubiera enriquecido”.

519 y 522). En los cuasidelitos el elemento específico es la culpa. 4. a sus agentes se les puede imputar dolo. El elemento especifico del delito civil es el dolo delictual o intención maligna del agente. descuidada. que se integra con la realización del acto a sabiendas (conocimiento y deliberación) y la intención del deber de dañar (propósito malicioso del agente). que viene a ser el hecho generador. “ El daño comprende no solo el perjuicio efectivamente sufrido. 5. que significa daño. es decir la conducta incorrecta. en el segundo el desmedro patrimonial que alguien sufre. Respecto a los voluntarios. y sin que. aparecen como hechos-consecuencias generadores por el hecho voluntario. el art. Relacion De Causalidad Entre El Hecho Y El Daño. excepcionalmente se considera el sentido amplio cuando se contempla la reparación del daño moral (arts. Imputacion De Los Hechos Voluntarios Y Sus Consecuencias. y para la imputación de sus consecuencias posibles. Este elemento consiste en la intención dolosa o culposa del autor del hecho. pues la regla de imputabilidad de las consecuencias normativas (deberes y correlativos derechos) son distintos para unos y para otros. El concepto de daño puede ser considerado en sentido amplio o restringido. 1072 del Código Civil lo define: “El acto ilicito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otros. es decir que el daño debe ser una consecuencia del hecho ilicito. En nuestro ordenamiento jurídico civil hay que distinguir los hechos jurídicos voluntarios y los hechos jurídicos involuntarios. sino tambien la ganancia de que fue privado el damnificado.Derecho Civil 1 Con relación al daño. u otro acto exterior que lo pueda causar. Clasificacion De Los Hechos Ilicitos. si son ejecutados con 171 . el Código Civil da las bases para considerarlos tales y atribuirles física y moralmente al sujeto que los ejecutó. y por lo tanto imputable al agente. Son los hechos ilicitos realizados con culpa. por el acto ilícito y que en este Código se deigna por las palabras pérdidas e intereses”. y establece también en normas genéricas y en normas especiales cuáles son las consecuencias normativas o jurídicas (derechos y deberes) a qué personas se los debe atribuir. pérdida. En la teoría de la responsabilidad civil el daño se lo entiende por la acpeción restringida (art. como la causa física o psíquica. de acuerdo con la ley de causalidad que rige a todos los sucesos tanto del mundo físico como del mundo jurídico. que preve suspuestos en los cuales el sujeto esta obligado a la reparación del daño al margen de su obrar doloso o culposo. Según Coutore. Dolo O Culpa Del Autor. a) Regla legal para considerar voluntario a un hecho humano: El art 897 del Código Civil establece que: "Los hechos se juzgan voluntarios. es la calificación jurídica de una conducta de acción u omisión ilicitas que. El daño tiene dos componentes: a) el perjuicio sufrido (daño emergente). gasto. En el proceso de técnica jurídica de aplicación de la ley a los casos concretos se advierten tres momentos o aspectos: (1) La comprobación de que el hecho coincide con el supuesto o hipótesis normativa y lo realiza. que sin dolo causan un daño a cuya reparación se esta obligado”. El art. En el primero se entiende por daño toda lesión o menoscabo causado a una persona en su integridad. El deilito puede consistir en un hecho positivo o negativo. se llama en este Código delito”. Delitos Son los hechos ejecutados con intención de causar daño. Es necesario que exista entre el hecho y el daño un vinculo jurídicamente relevante. 1067 dispone: “No habrá acto ilicito punible para los efectos de este Código. derechos y deberes normativamente ligados al hecho humano. con dolo causa un daño a cuya reparación está obligado”. b) la ganancia de la cual fue privado el damnificado por el acto ilicito (lucro cesante). (2) La imputación del hecho humano y la determinación e imputación de sus consecuencias posibles (inmediatas. culpa o negligencia”. Etimologicamente la palabra daño proviene del latín “dammum”. que según Couture “Es la acción u omisión ilicita. 1068). Esta nota distintiva ha empalecido después de la reforma de 1968. (3) La imputación a determinadas personas de las consecuencias jurídicas. mediatas o causales) al sujeto que lo ejecutó. 1069 establece. A los hechos ilicitos se los clasifica en delitos y cuasidelitos. La fuente de este artículo fueron Aubry Rau. si no hubiere daño causado. Al respecto el art. el autor del hecho que ocasiona un daño a otro Imputacion Normativa De Los Hechos Y Sus Consecuencias Consideraciones Generales. o hechocausa. perjuicio. Cuasidelitos.

pero que son imprevisibles para el sujeto. El principio general contenido en el artículo es que las consecuencias casuales no son imputables al agente. El agente responde en todos los casos por las consecuencias inmediatas conformes al art. realizado con una voluntad sanamente manifestada. intención. No derivan de la falta de previsión del agente. 921 del mismo Cód. que sea fruto de su voluntad sanamente manifestada (arts. la lleva a una clínica en la cual es internada y contrae una infección hospitalaria: esta ultima consecuencia es totalmente ajena de las lesiones que le produjo el impacto. intención y libertad". en inmediatas. Ello no significa que necesariamente deban ocurrir. la consecuencia inmediata es la producción de una herida. Las consecuencias mediatas son los deterioros producidos en el segundo vehículo. y lo hace a los fines de su posterior imputación de las consecuencias jurídicas (derechos o deberes). según las miras que tuvo al ejecutar el hecho". el autor del hecho las tuvo en mira al realizarlo. Por ejemplo: si vendo mercaderías alimenticias con fecha vencida sin prever que al ingerirlas pudiera enfermarse una persona. y para determinar la presencia de los otros dos elementos anímicos internos basta en principio la presencia del discernimiento. 904. Tan pronto que el acto sea efecto directo e inmediato de la volición del agente. y el menor sufre un espasmo de glotis y muere como consecuencia de él. para reputarlo realizado con discernimiento. (4) Consecuencias remotas: Son aquellas que no tienen ninguna relación de causalidad con el hecho originario. "las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho cuando las hubiere previsto. el animal se arroja y al caer produce la muerte de un 172 . error. No hay responsabilidad ni imputación de las consecuencias mediatas. y no obstante realizó el hecho. Por ejemplo: si disparo un arma de fuego sobre el cuerpo de una persona. basta para imputar un hecho a su ejecutor. es decir. y cabe distinguir tres situaciones (a) Cuando el agente previó las consecuencias dañosas (dolo). Podría darse el supuesto de que las consecuencias inmediatas de un hecho no fueran imputables al autor de este por haber faltado uno de los elementos internos de la voluntad. mientras no se pruebe la presencia de vicios. habrá que acudir al precepto del art. ya que puede producirse un hecho extraño que las impida.711 incluyó las consecuencias remotas que no habían sido previstas por el codificador en el art." Llambías considera que la expresión "hechos libres" se refiere a hechos voluntarios. si amenazas con un arma de fuego descargada a una persona cardíaca. intención y libertad. (c) El agente no previo las consecuencias ni pudo preverla (caso fortuito). c) Bases para la imputación de las consecuencias posibles de los hechos voluntarios: El Código Civil argentino. Por ejemplo: si se suministra a un niño un medicamento recetado. y no pudo ser prevista por el autor del hecho. sino cuando debieron resultar. Ahora bien. ejecutados con discernimiento. por ejemplo. (2) Consecuencias mediatas: Son aquellas que se producen a causa de la conexion de un hecho originario con otro acontecimiento distinto que no esta asociado al primero. (1) Consecuencias inmediatas: Son las que derivan del hecho siguiendo el curso natural y ordinario de las cosas. sino de su imprevisibilidad. pues la intención y libertad se presumen. y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa. si un vehículo embiste a otro en su parte trasera y este como consecuencia del impacto choca con otro y le produce deterioros. En este caso se le imputan las consecuencias mediatas y el autor tiene la responsabilidad por el hecho. (3) Consecuencias casuales: Son tambien resultantes de la conexion del hecho originario con otro distinto. en este supuesto existe responsabilidad del sujeto y se le imputan las consecuencias mediatas del hecho. En este artículo se adopta el criterio de la previsibilidad. Quien las adquiere sufre una intoxicación y muere. esto es. por ejemplo: si dejo un perro en el balcón.Derecho Civil 1 discernimiento. y no haya vicios de ignorancia. En consecuencia. el derecho se le atribuye como a su causa productora. toda vez que se este en presencia de un acontecimiento o fenómeno perceptible que responda a la actividad del hombre que obró con discernimiento. 987 y 900). por ejemplo. y que puede ser previstas por el sujeto. sin embargo puede ocurrir que el proyectil se detuviera al rozar con un cuerpo extraño. habremos de considerarlo voluntario. (b)Cuando el agente no previo las consecuencias pero pudo preverlas. ignorando que es alérgico. Conforme al art. en forma excepcional se imputan cuando. iuris tantum. que respecto a las situaciones en que él falta establece presunciones iuris et de iure. 903. Sin embargo. si administra a un niño una medicación no recetada y en cuyo envase se advierte la prohibición de no hacerlo. que establece: "Las consecuencias inmediatas de los hechos libres son imputables al autor de ellos. libertad. causales la ley 17. sabiendo que lo es y ella muere de un infarto. haya podido preverlas". El art. Civil. 906. es decir de imposibilidad de preverlas. por ejemplo. 905 establece: "Las consecuencias puramente casuales no son imputables al autor del hecho. b) Base legal para la imputación de los hechos voluntarios: De acuerdo con la ley civil argentina. mediatas. dolo o violencia. por ejemplo: si una persona arrolla a otra con un vehículo. después de clasificar las consecuencias de los hechos jurídicos humanos voluntarios.

como d la propagación d la enfermedad al resto d la hacienda –consecuencias mediatas] c) Consecuencias casuales. debe indemnizar sus consecuencias con entera independencia d q haya o no culpa." La ley 17711 sustituyo el artículo y creó una cuarta categoría de consecuencias al disponer: "En ningún caso son imputables las consecuencias remotas. El riesgo creado son una actividad o los elementos utilizados en ella. nuestra ley distingue entre: a) consecuencias inmediatas. b) Consecuencias mediatas. un hombre dispara un arma contra otra persona. así sea su culpa grave o leve. intención y libertad. Esta tendencia ha sido acogida x la ley 17. no se requiere la intención d hacer un daño. q dice “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. aquellas en las q la relación d causalidad es más remota y q no surgen necesariamente del hecho q les dio origen. hacen también justo q se repare a quien ha sufrido un daño x aquel riesgo creado x el beneficiario. quien con sus actividades. Pero en el derecho moderno. En otras palabras. si bien nunca se prescindirá d ella. crea un riesgo.711. pero el acto doloso o culposo debe ser siempre voluntario. ella debe responder íntegramente x el daño causado. que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad". 173 . cuando la casualidad de ellas ha sido perjudicial por causa del hecho. D estas consecuencias se responde solamente cuando el autor del hecho las hubiera previsto o cuando. pues hace parecer q solamente aquellos daños provocados intencionalmente o por negligencia del autor deben ser indemnizados x el. esta muerte es una consecuencia remota del hecho originario de la caída del animal. El artículo 900 del CC establece q los hechos q fueren ejecutados sin discernimiento. al reformar el artículo 1113. Establecida la responsabilidad legal d una persona. que es cardíaco. nuestra jurisprudencia está prescindiendo cada vez más d esta norma. la consecuencia inmediata será la herida o muerte]. No obstante. sino el perjuicio real sufrido x la víctima. aquellas en las q la relación d causalidad es tan remota q en verdad no podían ser previstas ni aún usando toda la diligencia q el caso requería. empleando la debida atención y conocimiento d las cosas. no producen x si obligación alguna. Estas no son imputables al autor del hecho sino cuando fueron tenidas en mira al ejecutarlo (art 905 CC) Complementa este sistema una regla contenida en el art 902 del CC.Derecho Civil 1 traseunte. pues lo justo parece ser q quien ha sufrido un daño imputable a otra persona debe ser reparado x ella. mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”. el tema d la responsabilidad ha sido enfocado desde el punto d vista del autor del hecho. Imputabilidad d los actos voluntarios En nuestro Código. En la práctica. aquellas q ocurren según el curso ordinario y normal d las cosas (art 901 CC). En otras palabras. pero la tendencia del derecho moderno es considerar el problema desde el punto d vista del damnificado. Este sistema tiene su fundamento en el orden moral. la responsabilidad civil x los hechos voluntarios está basada en la idea d culpa. En nuestro CC. haya debido preverlas (art 904 CC) [ej si un hombe vende un lote d vacas con aftosa. 906 disponía: "Son imputables las consecuencias casuales de los hechos reprobados por las leyes. Clasificación d las Consecuencias Para establecer al responsable. Se acentúa la tendencia a examinar el problema de la reparación d daños desde el punto d vista del damnificado. el autor deshecho es el responsable x estas consecuencias (art 903 CC) [ej. el fundamento del resarcimiento no puede ser exclusivamente la culpa. aunq sean lícitas e incluso benéficas para la sociedad. la responsabilidad puede tener origen en el dolo o la culpa. únicamente los actos voluntarios pueden dar origen a esa responsabilidad. será responsable d los daños derivados tanto d la muerte d los animales vendidos –consecuencias inmediatas. admitiendo la teoría del riesgo creado. los beneficios q tales actividades o medios d trabajo significan para quien los explota. no es la gravedad d la culpa la q determina el monto d la indemnización. muere de un infarto. La redacción originaria del art. y otro que presencia el hecho.

para q un dcho comience o acabe”. El contrato unilateral obliga a solo una de las partes intervinientes (donación. el pacto celebrado para q no se eleve una pared a mas de cierta altura (servidumbre) es desde este punto de vista un acto jurídico negativo. 944 del CC dice: “son actos jurídicos los actos voluntario lícitos q tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. En el simple acto lícito. y x ello no resultan aplicables a los actos lícitos. La diferencia entre unos y otros radica en el comienzo de su existencia. pero la ley le atribuye el dominio si el sujeto conserva el pez o la presa]. en cambio el contrato bilateral crea obligaciones para ambas partes (compraventa. comodato. en los casos en que fueren expresamente declarados”. modificación o extinción de derechos sólo producirán este efecto. por cuanto dicho acto es el medio por el cual el hombre impone un orden de relaciones jurídicas adecuado a las diversas finalidades q se propone alcanzar.: quien caza o pesca puede hacerlo x mero placer. En cambio las disposiciones de última voluntad no existen sino a partir de la muerte del disponente. porq el dcho del beneficiario requiere para su existencia la subsistencia de la continua abstención del obligado. Clasificación Son tres las clasificaciones de los actos indicadas por el codificador:  Actos positivos o negativos: para el art. En cambio. d los actos semejantes a negocios jurídicos. el régimen proviene exclusivamente de la autoridad publica q lo determina (dcho de familia. pero pueden llegar a ser por esto dice el art.. a favor del comprador. La clasificación de los actos jurídicos se basa en el numero de voluntades q entran en la formación del acto. Las relaciones jurídicas d índole patrimonial quedan sometidas en su regulación al principio de autonomía de la voluntad. La finalidad con criterio distintivo: la diferencia entre el simple acto voluntario y el acto jurídico radica en la finalidad del agente y su incidencia sobre el efecto jurídico. dcho hereditario. la producción del efecto jurídico nace d la ley con total prescindencia d la voluntad d quien actúa [ej. etc) Se advierte la importancia de la voluntad del sujeto q puede decidir sobre la aplicabilidad concreta de tal o cual estatuto en lo q a el respecta. llevan una vida solo potencial: no son. conservar o aniquilar dchos”.  Actos entre vivos o de ultima voluntad: dice el art. deposito). Importancia d la distinción: la trascendencia d la cuestión radica en q ciertas disposiciones legales han sido pensadas exclusivamente para posnegocios jurídicos. Distinción Entre Hecho Simple. transferir. Jurídico Y Actos Jurídicos La noción d acto voluntario es tratada x el art 899 del CC. el efecto jurídico se produce porq el sujeto lo quiere. aun en un plano subordinado a la ley la voluntad humana individual constituye un medio de expresión del dcho. la q en gral considera q los actos semejantes a negocios jurídicos son en realidad verdaderos negocios jurídicos (Cifuentes). aun de las obligaciones q de ellos derivan pueden exigirse ulteriormente. Esta clasificación no debe confundirse con la similar de los contratos q aun cunado utiliza la misma nomenclatura tiene un fundamento enteramente diferente. El seguro de vida. “ los actos jurídicos son positivos o negativos según q sea necesaria la realización u omisión un acto. modificación. Los actos semejantes a negocios jurídicos: algunos autores distinguen entre los simples actos materiales. sociedad). en el negocio jurídico. 952 174 . lo q podría llamarse sector autoritario. transferencia o extinción de dcho. 945. En la parte restante del dcho privado. 496 del CC:””. Definición legal de acto jurídico El art. locación. Durante el intervalo.Derecho BOLILLA XV Civil 1 Actos jurídicos Concepto Los actos jurídicos son los actos lícitos realizados con el fin inmediato de producir alguna adquisición. por ej. crear . siendo el acto jurídico el conducto por el q esa voluntad se exterioriza e impone. en cambio la fijación de los contratos toma en cuanta el numero de partes obligadas. 947: “”. Un contrato de compraventa es un acto positivo porq requiere la entrega de la cosa para q comience el dominio sobre ella. la teoría del acto jurídico reviste en el dcho la mayor importancia.  Actos unilaterales o bilaterales: dice el art. modificar. En cambio. Los actos entre vivos comienzan a existir desde su celebración desde su celebración. Esta clasificación no ha tenido fortuna en nuestra doctrina. q dispone: “Cuando los actos lícitos no tuvieren por fin inmediato alguna adquisición.

Actos d adm. pese a importar un desplazamiento d bienes. la posición de los acreedores frente a los actos de enajenación del deudor insolvente.). pues entonces no necesitan acreditar la mala fe del donatario de los bienes. en los actos onerosos concurre este supuesto.  Actos principales y accesorios: actos principales son aquellos cuya existencia no depende de otro acto (matrimonio. y obliga al transmitente a indemnizar al adquiriente en caso de perdida del dcho. eficacia o validez de ellos. sin q ella quede obligada a contraprestación alguna. Esta ultima garantía implica la seguridad de q el dcho q se transmite es legitimo. la enajenación d frutos Elementos Concepto Y Consideraciones Generales Sobre Los Elementos De Los Actos Juridicos. La clasificación de los elementos de los actos o negocios jurídicos aprehendidos como figuras genéricas. sociedad. objeto y forma). o determinan una modificación de los efectos propios del tipo legal general y abstracto. ya xq realiza la gestión patrimonial x procedimientos anormales. Actos modales son los q presentan además ciertos accidentes q postergan la ejecución del acto (plazo). que luego aparece en el pensamiento jurídico con los glosadores pero solamente con relación a los actos jurídicos contractuales. por ej. es decir de los factores o requisitos comunes a todos ellos. accesorios son aquellos cuya existencia depende de la existencia de otros a los cuales acceden. es importante porq según q sea de índole onerosa o gratuita el acto. ella es mas restringida para realizar actos gratuitos q para celebrar actos onerosos (menor emancipado no puede efectuar actos gratuitos entre vivos referentes a bienes obtenidos a titulo gratuito). es de factura reciente. locución. Ya los jurisconsultos romanos. etc.). (sujeto. Esta clasificación tiene interés por cuanto los actos comprendidos en ella se rigen porq lo accesorio sigue la suerte de lo principal. etc. esto es a los contratos.  Actos patrimoniales y extra patrimoniales: actos aptroimoniales son aquellos q tienen un contenido económico (el contrato de edición. etc. legado. ejemplo: donación. q reportan algún riesgo para el mantenimiento del capital (arrendamiento x un lapsus prolongado q puede redundar en desvalorización d la cosa. difiere la capacidad de las partes para otorgarlo. al analizar los diferentes negocios previstos y regulados en la legislación de Roma. reparación d un edificio para mantenerlo en buen estado. recepción d alquileres. ya xq causa el desplazamiento d un valor integrante d la masa (venta d un establecimiento rural).  Actos formales y no formales: actos formales son aquellos cuya validez depende de la celebración bajo la forma exclusivamente especificada por la ley. esta es mas cómoda si la índole de tales actos es gratuita. o inciden en la existencia de los dchos a los q el se refiere (condición). institución de heredero. así como el empleo d las rentas (explotación d un establecimiento legal. matrimonio.  Actos de administración y disposición: a su vez los actos d contenido patrimonial se distinguen en catos de administración y disposición. Se utiliza la expresión "elementos de los actos jurídicos" para designar todos los factores que contribuyen a la existencia. actos gratuitos son los q benefician exclusivamente a una sola de las partes intervinientes. contrato de compra venta). y modales: actos puros y simples son los q presentan solo los elementos esenciales del acto. El análisis de la estructura de los actos o negocios jurídicos.  Actos puros y simples. De ahí que no encontremos en sus obras referencias a los elementos de los actos jurídicos como figura genérica. extremo q si es indispensable establecer con respecto a terceros adquirientes a titulo oneroso. actos extramatrimoniales son lso q se refieren a dchos y obligacioanes y susceptibles de aprecfiación pecuniaria (filiación. q no es posible en los actos gratuitos salvo consentimiento expreso. préstamo oneroso. adopción. señalaron en cada caso los factores o requisitos de ellos. acto de disposición es el q introduce una modificación substancial en el patrimonio. o imponen obligaciones anexas a la adquisición d algún dcho (cargo). es el q tiende por procedimientos normales a la conservación y explotación dl patrimonio. Clasificaciones De Los Elementos De Los Actos Juridicos En El Derecho Doctrinal. mereció siempre la mejor atención de los juristas. Excepcionalmente no se considera cato d disposición. y finalmente el funcionamiento de la garantía de evicción. La compraventa. aunque cabe destacar que ya desde la glosa se clasificaron los correspondientes a los 175 . a decir de Segovia. esta clasificación. así también de los factores que concurren o pueden concurrir a su formación y las circunstancias que los rodean.Derecho Civil 1 Otras clasificaciones Son las no enunciadas por el codificador  Actos onerosos y gratuitos: onerosos son aquellos q otorgan alguna ventaja a alguna de las partes q su vez queda obligada a satisfacer determinada contraprestación. Actos no formales son aquellos cuya validez es independiente de la forma de celebración. pero no tuvieron una visión unitaria y general de la institución que aún estaba en la categoría de tipos legales aislados. etc).

Elementos Esenciales O Presupuestos. Todo acto o negocio jurídico tiene un contenido inmaterial constituido por la voluntad o las voluntades de sus celebrantes referidas a una operación jurídica determinada. y son terceros. por medio de la representación necesaria o representación legal. A) Elementos Esenciales: Son aquellos factores de cuya concurrencia resulta la misma existencia del acto. distinción esta que. que se materializa o se hace sensible mediante la forma. ya sea con respecto a los bienes. La situación de las partes de los sujetos debe quedar bien clarificada porque aquellos que no son otorgantes del acto. siempre con relación a los elementos de los contratos. ya sea en su faz creativa. por fallecimiento de los otorgantes del acto el bien o bienes objeto del acto jurídico. Los sucesores particulares asumen distinto carácter según el bien o cuota que reciban o no de la masa hereditaria. La capacidad es un atributo de la persona por lo que ésta debe acompañar al sujeto del acto. B) Elementos Naturales: Son aquellos que siempre acompañaban al acto. que estaban incito en el acto. por cuanto siendo incapaz de hecho. cuando su cuota parte o bien no pertenece al aludido objeto. Abelenda la toma en el sentido de materia. En ese sentido también los acreedores de las partes son terceros. transformadora o extintiva. plazo y el cargo. En cuanto a la capacidad de hecho no es indispensable que la posea. o sea titular de los derechos que van a ser objeto del negocio. puede igualmente ejercitar su derecho por medio de otras personas. Capacidad. la exigencia acorde con la naturaleza del acto es que debe poseer capacidad de derecho. o sea estar constituido por una sola persona como por dos o más. conservan o extinguen derechos o deberes. En cuanto a la posición que ocupan en el acto jurídico. OBJETO. Por tanto si ocurre en la realidad algún hecho que aparentemente sea un acto jurídico careciendo de sujeto o de objeto o de forma no será acto jurídico. FORMA. tales eran: la condición. modifican. Se incurre en un error cuando se afirma que el objeto del acto jurídico esta representado por los derechos y deberes que de el emanan. o de "asunto" que en el acto jurídico esta representada por la voluntad o voluntades referidas a una operación jurídica determinada por la cual se crean. y siendo así. porque ello significa confundirlos con los efectos. cuando se produce el deceso. lo son el carácter de partes o sea otorgantes del acto jurídico. Analisis De Los Mismos. el objeto o contenido del acto debe calificarse de jurídico. La expresión objeto tiene según el diccionario de la lengua castellana varias acepciones. sostiene Abelenda. también hay equívocos al sostener que el objeto del acto jurídico esta constituido por la cosa o por 176 . que los harán por su cuenta y a su nombre. y que solo producían efecto en medida que las partes los hubieran estipulado. se mantiene en el derecho doctrinal hasta nuestros días con pequeñas diferencias de detalle. aunque las partes no los mencionaran. pero que de alguna manera se encuentran relacionados con el acto no son tales. Objeto. o a las personas con quienes intervengan o respecto al acto que va realizar. CAUSA. Son partes cuando reciben. Los sucesores universales de las partes (aquellos herederos que tiene vocación al todo de la sucesión por causa de muerte) son considerados también partes y ocupan el lugar de aquellos. es un elemento estructural o de existencia del mismo. aprehendido como el contenido concreto e integral del acto jurídico. El objeto.Derecho Civil 1 negocios de índole contractual. Acerca del sujeto debemos decir en primer lugar que tanto pueden ser persona físicas como jurídicas. De igual modo. circunscribiendonos al acto jurídico. La ausencia de cualquiera de estos elementos esenciales importa la desintegración de la misma noción de acto jurídico. Sin embargo. En tal sentido no debe pesar sobre la persona ninguna incapacidad de derecho. sino terceros. Dichos elementos son: SUJETO. Aquellos son terceros beneficiarios y estos terceros interesados. y en segundo lugar que el sujeto puede ser unipersonal o plurimo. Aún aquellos que reciban beneficios directos mantienen el carácter de terceros porque no tienen la cualidad de intervenir como productores o creadores del acto. C) Elementos Accidentales: Son aquellos que son introducidos expresamente. que es su continente y las hace perceptible. distinguiéndose los esenciales de los naturales y de los accidentales. I) Sujeto.

Significa la finalidad inmediata. porque siendo el instituto examinado "una manifestación de voluntad jurígena".Causa Fuente: Es la causa antecedente. no puede tener un contenido o sustancia material. La palabra fin en esta acepción no significa todos los objetivos que las partes han tenido en mira. Para el. Así serán naturalmente posibles las cosas que existen o pueden existir. el origen. una gran parte de los tratadistas identifican las buenas costumbres con la "moral media de un pueblo en un momento dado". pero entendemos. esto es. sino los mas 177 . aunque ella se refieran a una operación jurídica que se traduzca en derechos y deberes que tengan como referencia o punto de apoyo. los hechos que pueden realizarse. en el mismo sentido señala que aceptar el criterio sociológico "sería la consagración de practicas inmorales toleradas e inclusive favorecidas por la mayoría". 953 no señala expresamente. 3756. y Esmein. establece: "El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio. y del legado. es el que alberga el art. cuando no existe una prohibición legal de que el hecho o la cosa físicamente posible sea materia de negociación. Iii) La Causa. 499 del Código Civil. es decir. arts.Causa Fin: Aquí la palabra causa está tomada en una aceptación teolológica. o que perjudiquen los derechos de un tercero. guardianes en una tradición ya probada. dirigirla. La palabra causa ha sido utilizada en el derecho en tres distintos sentidos: . que no este prohibido por el ordenamiento jurídico. aun menos con el contenido del acto que esta constituido por las voluntades.Derecho Civil 1 el hecho contemplado en el acto. (3) Idoneidad: Ello en cuanto a propiedad. criterio este que creemos. o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico. añade. por lo cual el juez. la medida de la moralidad de un acto esta dada por la moral cristiana. este sentido. Ahora bien el precepto del art. el objetivo próximo perseguido por las partes al contratar. el contenido del acto. que ésta es una condición que expresamente establece el Código para el objeto de los contratos en general. o hechos que no sean imposibles. con relación al objeto de los actos jurídicos. ilícitos. 953 referente a las buenas costumbres que se considera por la doctrina jurídica argentina como una de las más importantes del precepto. cosas o hechos. o como dice Salvat. al celebrar el negocio jurídico. . ni puede confundirse. libertad en los actos jurídicos que versen sobre relaciones jurídicas relacionadas con cosas. (5) Que No Sea Contrario A La Moral Y A Las Buenas Costumbres: Con respecto a la mención del art. y además señala la necesidad de que en la celebración del acto. 953. sino apoyándose en los elementos sanos de la población. ha dado lugar a distintas opiniones sobre su significado y verdadero alcance. Así la moral. ya que lo que constituye el objeto inmediato. Las condiciones del objeto son las siguientes: (1) Posibilidad: Esta condición se da en el objeto cuando la relación jurídica se refiere a cosas o hechos que sean natural y jurídicamente posibles. por el contrario. constituye una norma que permite determinar cuáles son las condiciones que deben reunir las cosas y los hechos relacionadas con la operación jurídica sobre la cual versa la voluntad o voluntades de los celebrantes que constituyen el contenido del acto. dice Borda. los particulares respeten los principios de moral que enuncia y que constituyen los pilares en que se asiente nuestro orden jurídico. (4) Licitos: Que sea congruentes con el ordenamiento jurídico. no debe seguir a la masa cuando ella se extravía. la ley etc. es la voluntad o voluntades jurígenas del celebrante o de los celebrantes referidas a una relación jurídica en la que la cosa o los hechos solo constituyen los puntos de proyección de las prerrogativas de las titulares de los derechos subjetivos que derivan de las mismas”. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición. La cosa o el hecho solo son referencias o punto de proyección que dan sentido a una prerrogativa en que se traduce un derecho subjetivo que no es el contenido u objeto del mismo. “que nuestro codificador solo usó un lenguaje elíptico. Entre nosotros LLambías sostiene un criterio semejante al de Eismein. la geratríz de la obligación. sostiene Abelenda. basandose para ello. que "representa el instrumento normativo que permite la penetración directa de la moral en el derecho por vía de sentencia". Este precepto incurre en la impropiedad de denominar objeto del acto jurídico a "las cosas" y a los "hechos". litigio. Así. 953. Estas condiciones establece el Código con relación al objeto de los contratos. Este criterio sociológico fue objeto de agudas críticas. art. son nulos. es el más acertado. sino. que "con todo aquello que está de acuerdo con las ideas morales predominantes en la conciencia social". 944. los actos ilícitos. física o jurídicamente posibles. no es una cuestión que pueda resolverse "por criterios mayoritarios o de masa". En éste sentido las causas fuentes de las obligaciones son los contratos. no haciendo prevalecer concepciones personales aisladas. nuestro Código Civil en el art. se dice. Abelenda sostiene que el objeto del acto jurídico tiene que ser determinado. según resulta del art. contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia. afirma Abelenda. (2) Determinacion: Aunque el precepto del art. Es la causa eficiente de Aristóteles. como si no tuvieran objeto". Ahora bien. Ripert señala que "el criterio sociológico es impreciso y no conduce a ningún resultado positivo". 1170 y 1171.

por sobre la materialidad del mismo. La causa así entendida. López Olacieregui. se desprende la mayor utilidad de la existencia de la causa. 913. ni se limita a la estructura del contrato. es siempre la misma para cada tipo de ellos y no varía aunque cambien las personas que intervengan en el acto. Es. distinguen el objeto de la causa. sin un hecho exterior por el cual este se manifieste. está intimamente ligada a la estructura de cada contrato. La causa fuente es el contrato de compraventa. Presunción de la existencia de causa: Entendida la causa como el motivo determinante no puede concebirse un contrato que carezca de ella. Sin embargo. si bien no se exige una forma determinada. atribuyendo a esta última el proposito que se tuvo en mira para realizar el acto. la causa motivo es la circunstancia de estar el trigo destinado a ser vendido en Oriente.  178 . los que se refieren al momento de concluir el acuerdo. Entonces habrá que verificar los motivos del acto y si estos resultan ilícitos. la declaración de voluntad se debe manifestar por algún medio. la causa fin será lo que mas inmediatamente persiguen las partes al consentir obligarse. algunos entienden que se encuentra integrando el objeto. La Causa En Nuestro Codigo.  Causa Ilícita: Este aspecto de la causa permite en el negocio jurídico una penetración de la investigación de la moralidad del acto. se orientan en la afirmación de la causa como fin o finalidad del negocio jurídico. puede ocurrir que la causa no esté mencionada en el contrato. y será la que definitiva subsista. los que forman parte de la estructura del mismo y son por lo tanto conocidos de antemano por los contrayentes. el comprador. para ser revendidas en Oriente. de tal forma. siempre dentro de la orientación neocausalisPor último el análisis de la noción de causa y la afirmación de la tendencia causalista de nuestro Código. En este sentido se va mucho mas lejos en cuanto a los propósitos perseguidos por las partes al consentir obligarse. En una compra-venta por ejemplo. y el vendedor que el comprador se obligue a pagarle el precio. Muñoz y Fontanarrosa. en cien mil pesos. o sea a sus fines mediatos. sino que es externa al mismo no es un concepto abstracto. Para que se comprenda mejor estos tres significados. impersonal e inmutable . Velez Sarfield con evidente impropiedad. La causa así concebida. lo ilustra con un ejemplo: Cayo ha vendido cien toneladas de trigo a Ticio. puede obedecer el acto a una motivación o propósito inmoral o contrario a las buenas costumbres. porque ello permite.Derecho Civil 1 inmediatos. Es decir la finalidad del acto. que aún cuando el objeto lícito. no es inmutable para cada clase de contrato sino que cambia según las personas de los contratantes. La diferencia radica en que en los actos formales rige el principio de libertad de forma. 500 del Código Civil). por los propugnadores de tal criterio surge de los arts. así como su licitud mientras no se pruebe lo contrario (art.Causa Motivo: Llamadas también ocacional o impulsiva. intrínseca. en la obligación del comprador de pagar el precio y para el comprador. 501 del Código Civil). consiste. Entre nosotros Busso.  Falsa Causa: La cuestión que plantea una causa verdadera que resulta de otra existente real y lícita se vincula con el tema de la simulación. trascendiendo unicamente el acto simulado o aparente. Cazeux-Trigo Represas. dejandose sin efecto el acto aparente (art. aun el celebrado por un demente responde a una finalidad. en otros. por tanto objetiva. otros comenzando por Lafaille. no obstante se presume su existencia. entre otros. Videla Escalada. sino que avanza mucho mas allá y comprende todo lo que los que las partes han tenido en miras al realizar el negocio jurídico. 500 a 502 del Cód. sino que es algo concreto y personal. se podrá anular el mismo. El medio por el cual la persona manifiesta su voluntad se denomina forma. no es objetiva sino subjetiva. En determinados actos jurídicos la ley exige una forma especial. diciendo: "La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley. la causa fin. define a la forma en el art. abstracta. que el vendedor se comprometa a entregarle la cosa vendida. Civ. El significado de la causa motivo no se detiene en el momento de la contratación. en la obligación del vendedor de entregarle el trigo vendido. ya no está ligada a la estructura del contrato. ya que sin ella el negocio sería irreconocible. que es la voluntad o voluntades orientadas a producir consecuencia de derecho. En la simulación relativa se oculta el acto verdadero. IV) La Forma Según el art. 502). Por ejemplo: Hemos comprado una casa para instalar en ella un hotel o un depósito de mercaderías o un local para juegos prohibidos. ningún hecho tendrá el carácter voluntario. Si bien existen buen número de tratadista que se oponen al concepto de causa como finalidad. alcanzar sus motivaciones y si no estan conformes a la ley provocara su invalidez (art. Es el elemento estructural exterior y sensible del acto jurídico que constituye el recipiente del contenido inmaterial. 973 del Código Civil. Borda. Por tal razón está es la causa real. ya que de lo contrario quedaría en el ámbito de la conciencia y no podría ser verificado. y por lo tanto indispensable.

la adquisición. la obligación debe considerarse pura y sin condición. que sea contingente. la adquisición de un derecho. 951. I) La condición. Ellos son: la condición. y solo difiere la exigibilidad de ella. ni suspende la obligación. Esta característica distingue la condición del plazo. la expresión en el sentido que corresponde de exteriorización de la voluntad o voluntades que constituyen el contenido del acto. 179 . 528.Derecho Civil 1 respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de formación del acto jurídico. que exige una exteriorización adecuada del cumplimiento contractual de acuerdo a cualquiera de las circunstancia que enumera.C. Los elementos accidentales del acto jurídico son las determinaciones accesorias de los celebrantes consistentes en introducir al acto jurídico ciertas modalidades que modifican los efectos normales del tipo legal. el plazo y el cargo o modo. Se puede efectuar la siguiente clasificación de las condiciones: A) Suspensivas Y Resolutorias. 913 del Código: "Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario. sino de las voluntades orientadas a producir efectos jurídicos se manifiesten. y de la relación del artículo 951 (que subordina la existencia de los actos entre vivos cuya validez depende de la forma instrumental u otra exclusivamente decretada. La condición es suspensiva cuando de la producción del acontecimiento depende la adquisición de un derecho. 974. 973 confunde el concepto de forma con los eventuales requisitos de solemnidades que la ley exige para ciertos actos. pero no condicional. El art. a una de las partes adquirente de un derecho. pero que indudablemente ha de llegar. si aparece una persona que pague un precio superior. según la definición legal. 913 ya citado. Por ejemplo: "te pagaré un viaje a Europa si finalizas tus estudios universitarios". La condición es resolutoria cuando la producción del acontecimiento depende la extinción de un derecho ya adquirido. si termina los estudios) adquiere el derecho. No tomó. por ejemplo. la primera venta queda extinguida." (2) Hecho futuro: Solamente los hechos futuros pueden constituir una condición. como debe ser el acto jurídico. no se configurará un hecho voluntario como debe ser el acto o negocio jurídico. se habla de las condiciones de venta de un inmueble). la condición es la cláusula por el cual se subordina la adquisición o extinción de un derecho a la realización de un hecho futuro e incierto. 1186 y concordantes “como la expresión de la voluntad o voluntades que constituyen el contenido del acto por el modo que prescribe la ley que eligen o imponen las partes”. o por un oficial público o con el concurso del juez del lugar". es decir. ya sea subordinando a un acontecimiento futuro. si se vende una casa con pacto de mejor comprador. Al respecto dispone el art. señala los requisitos legales de un determinado acto jurídico (así. o futuro. Elementos Accidentales Del Acto Juridico. se la utiliza para referirse a la situación jurídica de una persona. 528 del C. En el primer caso. 944 con el precepto del art. o la resolución de un derecho ya adquirido”. la presencia de testigos. 529: "La condición que se refiere a un acontecimiento que sucederá ciertamente. no es una condición. transcribiendo a Zacharie. o imponiéndose un deber excepcional y accesorio. con otros referidos a los contratos. dice: "Un acontecimiento pasado aunque incierto para las partes. Por ejemplo. en la nota del art. al preceptuar en el art. para reputar voluntario un hecho. tales son: la escritura del acto. la obligación es solo a término. teniendo en cuenta lo dicho y los preceptos de los artículos 913." Clasificación De Las Condiciones. Concepto. la forma no debe confundirse con la manifestación de la voluntad negocial de cada una de las partes. es también evidente que el codificador argentino exige la forma entendida como exteriorización de la voluntad. sino más bien de prescripciones o exigencias legales sobre ciertos requisitos que a manera de solemnidades deben observarse al constituirse el acto jurídico. para reputarlo perfeccionada. sin un hecho exterior por lo cual la voluntad se manifieste". dispone: "La obligación es condicional cuando en ella se subordinare a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar. que el acto sea hecho por escribano público. La palabra "condición" tiene distintas acepciones: designa la cláusulas que forman el contenido del acto (así. ya que este es un acontecimiento futuro pero cierto. Los caracteres de la condición son: (1) Hecho incierto: Debe tratarse de un hecho que pueda ocurrir o no. la exigibilidad o la perdida de un derecho o deber. 1145. Tal criterio resulta del cotejo de la definición del acto jurídico contenida en el art. En el segundo. Llambías siguiendo a De Gásperi señala que el precepto del art. como por ejemplo el art. no importa una verdadera condición. Abelenda define a la forma. Es necesario aclarar que cuando se trata de actos jurídicos bilaterales como los contratos por ejemplo. En sentido técnico-jurídico. perdiendo así el comprador el derecho adquirido. por ejemplo. se dice que el precio es condición esencial del contrato de compraventa). Si se cumple la condición (es decir. El codificador. Modalidades. Pero si esto es así. al día de la fecha de los respectivos instrumentos).

por ejemplo te prestare mi libro de texto si no lo encuentras en la editorial". Las condiciones prohibidas pueden ser imposibles. 2) mudar o no mudar de religión. un accidente de tránsito o cualquier otra circunstancia que demora el viaje y le impide llegar en hora. que preceptúa: "La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación”. Son causales aquellas en los cuales la realización del hecho no depende de la voluntad de las partes. las contrarias a las buenas costumbres y las ilícitas. la condición en cambio.Derecho Civil 1 B) Positivas Y Negativas Son positivas cuando el acontecimiento futuro e incierto consiste en una acción. contraria a las buenas costumbres. pero si la condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no puede ejecutar la persona obligada. atravesar el océano a nado). 3) casarse con determinada persona. Además el plazo afecta temporalmente la exigibilidad de la obligación. es decir. Considera que el "único supuesto en que la comisión de un hecho inmoral puede configurar una condición legitima. por ejemplo: te daré cien mil pesos si llegas antes de la nueve de la mañana. al contrario. es decir. en cuanto este es una obligación excepcional que se impone al adquirente de un derecho. Son mixtas cuando la producción del hecho depende en parte de la voluntad del obligado y en parte de los factores ajenos de éste. Condiciones Imposibles: Son aquellos en los cuales el acontecimiento futuro e incierto es física o jurídicamente imposible. es contingente. o en cierto lugar o en cierto tiempo. es de ningún efecto. la condición. El art. y son prohibidas las imposibles. y las puramente potestativas no lo son. ya que en el primer caso existe un obstáculo legal. No se debe confundir las condiciones jurídicamente imposibles con las ilícitas. En este supuesto la obligación es nula. afecta la eficacia de la obligación. y consiste en la cláusula que las partes establecen en un acto jurídico por la cual uno o más de los derechos nacidos de él quedan suspendidos en su exigibilidad durante un lapso o extinguida su existencia al cabo de un tiempo. La condición difiere del plazo en cuanto este es un acontecimiento futuro pero cierto. es otro de los elementos accidentales del acto jurídico. depende de la voluntad de las parte en cuanto esta puede tener intención de llegar antes de las nueve. 542. o prohibidas por las leyes. Al respecto dispone el art. la obligación es válida" D) Condiciones Prohibidas Y Permitidas. 531 establece en forma enunciativa las condiciones prohibidas al decir: "Son especialmente prohibidas las condiciones siguientes: 1) Habitar siempre un lugar determinado. contrarias a las buenas costumbres e ilícitas. que dispone: "La obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor. y en el segundo media una prohibición de la ley. mientras que para otros "término" designa el día en el cual se inician o concluyen los efectos de un acto jurídico. Potestativas Y Mixtas. que el plazo siempre vence. la obligación es válida conforme al art. "plazo" y "término" son conceptos sinónimos. Llambías incluye además a los hechos contrarios a la moral. En la condición. Las primeras son las que no pueden ser realizadas por ninguna persona (por ejemplo. y plazo el lapso comprendido 180 . o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero. Si la condición imposible es negativa. en cambio. La parte beneficiada puede exigir el cumplimiento. II) El Plazo Concepto. Para algunos autores. Condiciones Contrarias A Las Buenas Costumbres: Son aquellas en las cuales el hecho a realizarse es contrario a la moral y a las buenas costumbres. 530 dispone: "La condición de una cosa imposible. deja sin efecto la obligación". pero no tiene efectos sobre su existencia. conforme al art. y de factores ajenos en cuanto puede existir un inconveniente en el transporte. por ejemplo: te prestaré mi automóvil si mañana llueve. Sostiene que es legitimo subordinar el cobro de una renta mensual a la vida honesta del beneficiario. por ejemplo te daré un millón de pesos si escalas una montaña. Condiciones Ilícitas: Son ilícitas las condiciones prohibidas por las leyes. C) Causales. Las condiciones casuales y mixtas son válidas. por ejemplo: te prestare mi casa de campo si no encuentro comprador antes del verano. se refiere a la condición resolutoria". Las segundas son aquellas en las cuales la imposibilidad proviene de la ley (como prendar un inmueble). el evento condicional puede suceder o no. o con aprobación de un tercero. o no casarse. 532. o no casarse con persona determinada o separarse personalmente o divorciarse vincularmente" Diferencias Entre La Condición Y Otras Figuras Jurídicas. no es obligatoria. de tal forma que la comisión de un hecho inmoral determine la pérdida del derecho. Son condiciones permitidas aquellas sobre las cuales no pesa una prohibición legal. Son potestativas cuando la producción del acontecimiento depende de la voluntad de una u otra de las partes. 4) Vivir célibe perpetua o temporalmente. Si bien el art. El plazo también denominado término. La condición es negativa cuando el acontecimiento consiste en una omisión. 532 se refiere exclusivamente a las buenas costumbres. La condición se diferencia del cargo.

Borda sostiene que este argumento es muy débil para apoyar un punto de vista tan evidentemente erróneo. en la nota al art. pero sí el embargo preventivo (art. esto no hace a la esencia del modo. 3161. la incertidumbre se relaciona con el acontecimiento que puede ocurrir o no. Por diversos motivos. Machado). No solo que las notas de Velez no son obligatorias para el interprete. 568. Proc. E) Determinado E Indeterminado. los problemas gremiales. 567 dispone: "El plazo suspensivo o resolutorio puede ser cierto o incierto. (e) el acreedor anticresis que abusare de sus facultades en detrimento del inmueble. (d) Cuando el acreedor ha recibido en prenda una cosa ajena que creía del deudor y la restituye al dueño que la reclamare. D) Voluntario. El plazo es expreso o explicito cuando las partes lo establecen verbalmente o por escrito en forma inequívoca. y si el deudor no lo hiciere. por ejemplo: la que se impone al legatario de hacer decir misas por el alma del causante. extintivo o final cuando da por terminada la existencia del derecho a partir del acontecimiento futuro pero cierto. "cuando fuese fijado con relación a un hecho futuro y necesario. Cód. En apoyo de esta teoría se cita la opinión de Mackeldey. El plazo es resolutorio. aunque haya plazo pendiente para el pago (art. III) El cargo. o cuando fuese comenzado desde la fecha de la obligación. no obstante que el término no este vencido. Clasificaciones Del Plazo A) Suspensivo Y Resolutorio. Caducidad Del Plazo. si bien lo normal y corriente es que los cargos solo se impongan en los actos que importan una liberalidad. Cód. en este caso. y el plazo es tácito cuando resulta de la naturaleza de la obligación. cuando la sentencia de desalojo fija el plazo de diez días para desocupar el inmueble. y de plazos resolutorios los fijados en los contratos de locación. El modo o cargo es una obligación accesoria que se impone al que recibe una liberalidad. 558. aun antes de ser pagado de su crédito (art. el codificador se ha limitado a recordar la opinión de un autor. puede ser condenado a restituirlo. la que 181 .Derecho Civil 1 entre el otorgamiento del acto y el término de él. Las hipótesis más importantes son: (a) si el deudor ha caído en insolvencia.). sino que. inc. Civil). en el plazo la incertidumbre depende de un acontecimiento que necesariamente se producirá. (c) caduca también el plazo cuando el deudor hipotecario deteriora el inmueble o enajena los muebles accesorios de él (art. (b) cuando los bienes hipotecados o dados en prenda fueren judicialmente subastados para satisfacer otro crédito análogo que pesare sobre la misma cosa (art. La disminución notable de la solvencia del deudor. el acreedor puede exigir inmediatamente su crédito. Cód. conforme al art. podrá pedir el cumplimiento de la obligación principal. Civil). cuando las partes convienen que el pago se efectuará "como de costumbre" o de "dentro de un plazo razonable. la entrega de materiales. Tanto el plazo suspensivo como el resolutorio pueden ser. el otorgamiento de una escritura traslativa de dominio a los treinta días de la firma del boleto. Es cierto cuando fuese fijado para terminar en designado año. 3215. o de otra fecha cierta" El plazo es cierto cuando las partes establecen un día determinado con precisión o un lapso a partir de la fecha de otorgamiento de un acto. Código Civil). El carácter distintivo del plazo cierto es la precisión anticipada del momento en que se producirá el vencimiento por ejemplo. posterior al acto y anterior al vencimiento del término. Cód. Cód. y es judicial cuando lo establece el magistrado en un juicio determinado. sin necesidad de esperar el vencimiento del plazo (art. 566. a su vez. 209. etc. para terminar el día en que ese hecho necesario se realice". por ejemplo: la construcción de un edificio. por ejemplo. reconociendo al acreedor el derecho a ejecutar su crédito. pero sin que se pueda determinar con anticipación el momento en que ello ocurrirá. Civil). Civ.). Vélez. cuya fecha de terminación está sujeta a diversas contingencias: el estado del tiempo. dispone: "La obligación es a plazo cuando el ejercicio del derecho que a ella corresponde estuviere subordinado a un plazo suspensivo o resolutorio". Salvat. El plazo es determinado cuando esta fijado o existe un elemento que permite hacerlo. no justifica la caducidad del plazo.5. 572. Distintas Causales. El art. ni sujeto a la existencia de un hecho forzoso que permita establecerlo. 3771. que bien podría imponerse en un contrato oneroso (Busso. la ley suele disponer la caducidad del plazo establecido en los actos jurídicos. Tal es. recordada por Vélez en la nota al art. refiriendose a los legados. En nuestra doctrina se ha sostenido que. es legal cuando surge de una disposición de la ley. El plazo es voluntario o convencional cuando está fijado de común acuerdo por las partes. dice que "indicación de la muerte de una persona constituye un término incierto" C) Expreso Y Tacito. El Código en su art. Mientras que en la condición. por ejemplo. El plazo es indeterminado cuando no esta fijado por las partes. 3258. por ejemplo. B) Cierto E Incierto. El plazo es incierto. Legal Y Judicial. mes o día. El plazo es suspensivo o inicial cuando difiere la exigibilidad del derecho hasta el acaecimiento del hecho futuro y cierto. 754. ser cierto e incierto. podrá exigir que se le entregue otra prenda de igual valor. Son ejemplos de plazo suspensivo los plazos fijos bancarios. el preaviso de despido.

559 se establece una disposición propia de la condición resolutoria y no del cargo. condicional suspensivo y condicional resolutorio. el art. cosa que no podrían hacer si fuera condición. salvo las hipótesis excepcionales previstas en la ley. Se entremezclan y confunden conceptos tan fáciles diferenciables como el cargo y la condición. es posible que de la cláusula en que se establece el beneficio. no valdrá el acto en que el cargo fuese impuesto". pero llegase a serlo después sin culpa del adquirente. El cargo simple no tiene efectos suspensivos ni resolutorios. in fine. relativa a los cargos. por la solución menos severa. Así por ejemplo. cada una de las personas procura. no. El cargo es siempre una obligación accesoria. El incumplimiento del cargo no trae aparejada la pérdida de los derechos adquiridos. Si es sobreviniente. Según ésta. el modo supone un "acto por el cual una persona quiere beneficiar a otra". El art. 10). 1184. en el art. En lo que se refiere a la forma para instituir el cargo. en el señalado por el juez (art. El cargo condicional resolutorio es aquel que consiste en la inclusión de una condición potestativa. En cuanto a los efectos normales del cargo. La ley se inclina. no resulte claro si la obligación impuesta al beneficiario es cargo o condición. ni la invalidez del acto. Y en los contratos onerosos no se da este supuesto. en caso de duda. la adquisición subsistirá. 558. un legado puede hacerse con la condición de que el beneficiario haga una donación a una institución filantrópica. inc. no son un cargo. consisten en otorgar al beneficiario de él la correspondiente acción para exigir el cumplimiento en el plazo previsto: y si no lo hubiere. sin duda. poco feliz. Critica Del Codigo La redacción de los artículos 558 y siguientes del Código Civil. La regla de que el incumplimiento del cargo no afecta el derecho en sí. ha sido. la ilicitud sobreviniente no invalida la relación jurídica principal. el incumplimiento del cargo. La diferencia es muy importante por los efectos a una y otra modalidad: (I) El incumplimiento de la condición trae aparejada la extinción del beneficio. y los bienes quedarán adquirido sin cargo alguno". Casos En Que El Incumplimiento Del Cargo Provoca La Perdida Del Derecho. a cuyo cumplimiento se subordina la irrevocabilidad del derecho (Salvat-Galli). que deberá ser considerada como exenta de modalidad. con acierto. Cazeaux-Trigo Represas consideran que si el cargo es simple. Clases De Cargo El cargo puede ser simple. se alude a los efectos de los cargos que no fueran impuestos como condición suspensiva o resolutoria (arts. puesto que su incumplimiento no ocasiona la pérdida del beneficio. 182 . C. con la consiguiente sanción legal. cuando la adquisición del derecho queda sujeta al cumplimiento de aquél.C. (II) Los interesados pueden exigir judicialmente el cumplimiento del cargo. Si el cargo es condicional. no afecta la eficacia. A veces. sino por el contrario. sino simplemente la contraprestación.). Cargos Prohibidos Son prohibidos los cargos imposibles. 558. un mismo acto puede tener el carácter de condición o de cargo. Cargo Ilicito: Hay discrepancia entre los autores con relación al momento en que se debe apreciar la ilicitud que vicia el acto. Cargo Imposible: La imposibilidad invalida el acto cuando es anterior o contemporanea a su otorgamiento. Así por ejemplo. Galli sostiene que la ilicitud del cargo debe ser anterior o contemporanea a la fecha de celebración del acto y que la ilicitud sobreviniente no afecta al derecho. ilícitos e inmorales. su incumplimiento no impide la adquisición del derecho. Civil).Derecho Civil 1 resulta contradictoria con su propia definición de modo. Cód. Incumplimiento Del Cargo: Efectos. lo cual es evidentemente inútil. ilícito o inmoral. sufre algunas excepciones expresamente establecidas en la ley. cuidar de su propio interés y sacar del acto la mayor ventaja posible. se juzgará que importa un simple cargo (art. Cód. El cargo condicional suspensivo es aquel que ha sido instituido con el carácter de una condición suspensiva. ni la pérdida de los derechos adquiridos. Civil). porque si es condición no es cargo y viceversa. no beneficiar a la otra. en cambio se debe reputar frustrado su cumplimiento. 561. ni la exigibilidad del derecho (art. Código Civil). Las obligaciones impuestas en tal caso a la otra parte. consistente en que no se adquirirá el derecho (si la modalidad es suspensiva) o se perderá el derecho (si es resolutorio). pero el beneficiario de la liberalidad puede ser compulsado judicialmente a cumplirlo (art.Hay que distinguir el régimen de la ilicitud y el de la imposibilidad. 558 a 650). es decir. 565 dispone: "Si el hecho no fuere absolutamente imposible. transcripta también en la citada nota. Este artículo implica la aplicación de las reglas del caso fortuito y la fuerza mayor y una variante de la solución dada en el artículo anterior. 564 del Código Civil dispone: "Si el hecho que constituye el cargo fuere imposible. aquella debe reunir los mismos requisitos que el acto jurídico u obligación principal a la cual accede (art. Ahora bien. 560.

porque. no da lugar a la revocación (arts. si esta perece por caso fortuito queda libre de toda obligación (arts. (c) Si se tratase de cargos que importan obligaciones inherentes a la persona del beneficiario. 3841. sin culpa del legatario. Civ. volviendo los bienes al autor de la liberalidad o a sus sucesores universales (art. legado o donación. sus obligaciones se limitan al monto de los bienes recibidos. Esta hipótesis es excepcional. 1852). salvo que la ejecución se haya hecho imposible sin culpa del donatario y antes de encontrarse en mora (art. abandonando la cosa donada o legada y. pero puede ocurrir que la cosa recibida en herencia. Código Civil). En este caso. (b) El incumplimiento del cargo autoriza también la revocación del legado. la inejecución del cargo que se ha hecho imposible antes de la constitución en mora. Es decir. Limites De La Responsabilidad Del Beneficiario. Cód. los legados tienen por causa final el beneficio del legatario y el cargo es solo una obligación accesoria. 3842 y 1853. 183 . 561. Civil). 1851). Cód. 1854 y 3842. puede ser obligado al cumplimiento de él. el donante puede pedir la revocación por inejecución de los cargos (art.Derecho Civil 1 (a) En caso de donación. y este falleciese sin haberlos cumplido. El beneficiario con cargo. Código Civil).). por regla general. además a substraerse de la ejecución de los cargos. Cód. el beneficiario carece de toda responsabilidad personal por el exceso. el juez debe fijarlo (art. cuando aquel ha sido causa final de la liberalidad (art. La ley autoriza además a substraerse al monto de los bienes recibidos. que la revocación únicamente procederá en el caso de que el juez tenga el convencimiento de que el legado solo se otorgó en vista del cumplimiento del cargo. no baste para cumplir con el cargo. Civil). 562. el derecho queda revocado. Termino Para Cumplir El Cargo Si el término para cumplir el cargo no estuviere expresado en el acto. Y en cualquier caso.

). atribuye efectos o consecuencias jurídicas. especialmente en el campo contractual. Terceros no interesados son aquellos totalmente ajenos al negocio y a sus efectos. Dada la multiplicidad de tipos o categorías de actos jurídicos previstos y regulados en nuestro derecho positivo y la circunstancia de que a "cada tipo legal" la ley. ya sea imperativa y rígidamente. sus efectos propios. en normas meramente supletorias de la voluntad de los contratantes. Del mismo modo. 944 del Cód.con relación a los terceros: el CC no sienta una regla en materia d efectos subjetivos d los actos jurídicos. ya que sólo deberán ajustarse a las previsiones respecto de la figura general que antes hemos enunciado. en el sector no autoritario. o de modo supletorio. que si bien se consideran de queridos por los celebrantes.  La regla general es q los efectos del negocio jurídico no pueden extenderse a esos terceros. 1195 conforme al cual los contratos no pueden perjudicar a terceros. sujetos q no han intervenido en la celebración del negocio jurídico.Derecho BOLILLA XV Civil 1 Efectos de los actos jurídicos Los distintos efectos Los efectos de los negocios jurídicos instituidos como medios idóneos para que los particulares manifiesten e impongan su voluntad jurígena y con ella un orden de relaciones de derechos que se consideran queridas. Nos referimos al ppio del art. en el art. Son terceros interesados aquellos q pueden ostentar un derecho subjetivo o un interés legítimo afectado x la relación jurídica (Ej. de que los efectos propios de los actos jurídicos se presentan en múltiples y diferentes grados. que si bien siempre serán las que se consideran queridas por los celebrantes. se manifiesta con nueva claridad. puede hacerse en un doble ámbito: el de los efectos objetivos (efectos producidos x el acto) y de su alcance subjetivo (personas a las q alcanzan esos efectos). 1197. titulares d derechos reales sobre las cosas q son objeto d relación jurídica. o su modificación. pero ella aparece en materia d contratos y como tal se la considera aplicable a todos los negocios jurídicos. Existen excepciones a esta regla: el art 504 dispone q si en la obligación se hubiera estipulado alguna ventaja a favor de un tercero. Efectos Subjetivos Atañe a la determinación d quiénes son los sujetos q se benefician o soportan los efectos del objetivo del negocio jurídico. Efectos Objetivos Son las relaciones jurídicas creadas x el negocio jurídico. particulares o especiales en forma rígida. reconocimiento de hijos extramatrimoniales. Distinción entre efectos objetivos y subjetivos La consideración de los efectos de los actos jurídicos. cada uno de los tipos legales de actos jurídicos tienen establecidos. 953.C. Los terceros interesados son los acreedores d las partes del negocio y los titulares de derechos reales sobre las cosas objeto del negocio. pues no tienen derechos subjetivos o intereses legítimos afectados x el acto jurídico. "nacen a la vida de relación jurídica para vivir y desplegar itida la fuerza expansiva de la eficacia que les da la ley". 944). Por ejemplo en el sector autoritario del derecho las normas atribuyen imperativamente a los diferentes actos (matrimonios. es lo que constituye lo que denominados efectos propios del acto jurídico. en la ley o en ambas. los q ejercen derecho d retención sobre las cosas objeto del negocio y la masa pasiva del concurso). transmisión o extinción (art. corresponde partir d una distinción básica entre interesados y no interesados. esto es. Ese despliegue de fuerza expansiva de la eficacia que la ley atribuye al factum negocial descrito en el art. difieren unos de otros. interesados o no (art 1195 y 1199).: sucesores particulares. etc. acreedores privilegiados o quirografarios. adopción. las consecuencias o efectos propios de los actos jurídicos puede ser de los más diversos. Civil realizado con respecto al orden normativo civil y a la regla moral del art. que los particulares pueden alternar en sus estipulaciones de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad acogido por nuestro C.  terceros interesados y no interesados: en materia d terceros. -Causa: radica exclusivamente en la voluntad. institución de herederos por testamento. norma q aparece ratificada en el art 1199 q dispone q los contratos no pueden oponerse a 3ros ni invocarse x ellos. este podrá exigir el 184 . -Reglas Generales q Dominan esta Materia: a) Principio General: 1. para producir las consecuencias jurídicas que se consideran queridas por los celebrantes. conservación. y si a todo ello se agrega que en el campo de los negocios jurídicos contractuales los particulares pueden celebrar contratos que no se ajusten a los tipos legales especiales y que puede ser de lo más diversos. efectos jurídicos propios.

como el pacto d preferencia establecido a favor del vendedor d una cosa. 185 . a través d otro negocio jurídico. La violencia el error. sino una repercusión del hecho. la regla del artículo 3270 no es absoluta.  Repercusiones respecto d los terceros interesados: algunas doctrinas sostienen q los negocios jurídicos producen efectos respecto d los terceros interesados.  Los derechos d la personalidad. 1195 y 3266 surgen las siguientes consecuencias:  el heredero continúa la persona del difunto y es propietario.con relación a los sucesores d las partes: es distinta la situación d los sucesores universales y particulares d las partes del negocio jurídico. el dolo y las irregularidades de que adolezca el título del que transmite un derecho. el acto jurídico x el cual una persona transmite a otra el derecho d servirse d una cosa después d haber transmitido este derecho a un tercero es d ningún valor. el mandato (art 1963). Los subadquirientes d buena fe y a título oneroso d las cosas oi bienes objeto d negocios viciados o fraude o simulación. pueden igualmente ser invocados contra el sucesor. arte o cualidades personales llamadas obligaciones intuitu personae (art 626).  La sucesión es a título universal cuando el sucesor tiene vocación al todo o a una parte alícuota del patrimonio d otra persona (art 3263). la renta vitalicia (2083). No existe sucesión universal x actos entre vivos. X ellos los acreedores d las partes son propiamente terceros con relación al negocio jurídico. No se aplica al poseedor d cosas muebles (art 3271). El mismo art 1195 determina q los efectos d los contratos se extienden activa y pasivamente a herederos y sucesores universales. Las disposiciones tomadas x el propietario d una cosa relativamente a los derechos d la propiedad. la situación q en ella tenía. nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso q el q tenía aquél d quien lo adquiere” (art 3270) >Aplicaciones: el CC contiene varias disposiciones aplicables al ppio nemo plus iuris. 2. Un derecho revocable desde que se constituyó permanece revocable en poder del sucesor. en cuanto afectan el patrimonio d las partes del negocio jurídico q constituye la prenda común d los acreedores. mueble o inmueble (art 1396). el uso y la habitación (2969). y recíprocamente. su situación aparece reglada en los arts 3266 a 3268.  La sucesión es a título particular o singular cuando al sucesor se le transmite la situación q el transmitiente tenía en una relación o situación determinada. las servidumbres personales (3004). han d respetar los derechos y obligaciones causados x el negocio jurídico. incluidos los derechos eventuales (art 3417).Derecho Civil 1 cumplimiento d la obligación. Sin embargo. sucesores particulares o a título singular. pues las partes pueden estipular q los efectos d los negocios se extingan x la muerte d cualquiera d ellos. Extensión d cada uno d los ppios q emanan d los arts mencionados -Distintos tipos d sucesores:  Existe sucesión x causa d muerte cuando x la muerte d una persona otra viene a sucederlo en sus relaciones y situaciones jurídicas. se extienden al sucesor universal. el usufructo (2825). un derecho mejor o más extenso que el q gozaba. puesto q el sucesor universal es a la vez sucesor particular en cada una d las cosas q forman parte d la herencia (3264) Derechos intransmisibles: se excepcionan d las reglas antecedentes ciertos derechos intransmisibles:  los declarados tales x disposición d la ley. Sin embargo la disminución o acrecentamiento del patrimonio del deudor no es propiamente un efecto del negocio jurídico respecto de los acreedores. Y en cuanto a los sucesores singulares. si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes d ser revocada. son obligatorios para el sucesor. salvo las excepciones q allí mismo se determinen. acreedor o deudor d todo lo q el difunto era propietario. la mayoría q rige un ppio fundamental. y en general las obligaciones destinadas a ser cumplidas x una persona q ha sido elegida x su industria.  De donde. Son inatacables las enajenaciones hechas x el heredero aparente (art 3430).  Los declarados tales x una disposición del mismo negocio jurídico. según el cual “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto. -Principio Nemo Plus Iuris Al examinar la situación d los distintos tipos d sucesores. Pero aún cuando los negocios celebrados x un deudor no los afectan. los efectos activos y pasivos d los negocios jurídicos en q era parte el causante (1195)  Y pasan al sucesor universal las obligaciones q recaen sobre cada una d las cosas q se le transmiten (3266). -Efectos del Negocio respecto d los Sucesores Universales: De los arts 3417. entre los arts 3275 y 3278.  La sucesión es x actos entre vivos cuando un sujeto titular d una relación o situación jurídica transmite a otro. Los demás sucesores mortis causa y todos los sucesores x actos entre vivos. no se ven alcanzados x las acciones revocatorias o d nulidad.  En nuestro sistema jurídico el único supuesto d sucesión universal es el heredero.

todo derecho y toda acción sobre una cosa q se encuentra en el comercio pueden ser cedidos. Aplicación: si ambas partes ha atribuido a la declaración un significado distinto d aquel q comúnmente tiene y se ha probado q ambas han querido obligarse a una cosa distinta. obrando con cuidado y previsión”.)” El CC no contiene una norma general aplicable a los actos jurídicos. pasan al sucesor particular. servirán para la interpretación las bases siguientes: 1) habiendo ambigüedad en las palabras. También el adquiriente a título singular debe soportar el efecto d las cargas reales. pues todo lo q deben hacer los litigantes ante el juez es probar cual ha sido su intención. es fundamental en la interpretación de los actos jurídicos. 1198 se refiere específicamente a los contratos que son una especie de acto jurídico. el juez debe ocuparse d investigar no lo q el declarante ha querido en su interior. Reglas legales Las ppales reglas interpretativas son: 1) La buena fe:. a menos q la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa o implícita d la ley. La regla en la materia es q “todo objeto incorporal. Cuando lo q se transmite es la propiedad d una cosa u otro derecho real sobre ella. los mismos efectos q origina y normalmente ha producido en casos iguales. A nuestro juicio es una cuestión d dcho. sino q responde sólo con la cosa transmitida (art 3266). sin q interese lo q los declarantes puedan haber pensado en su fuero intimo y no han exteriorizado (Danz). puesto q el C. ya q la intención es inaccesible a los terceros por lo q no constituye una fuente segura d la voluntad. Pana nuestro sist.Derecho Civil 1  Los derechos nacidos d las relaciones d familia.  Sucesión es las situaciones jurídicas: derechos personales. a menos q en virtud d la ley o d un contrato esos derechos deban ser considerados como un accesorio del objeto adquirido. ¿es una cuestión de hecho o dcho? Esto se vincula con el fundamento d los actos jurídicos. esto es. Este principio reconocido en el art.. es el comportamiento leal y honesto de quienes intervienen en la celebración. Interpretación de los actos jurídicos Noción: Interpretar un acto jurídico es establecer el verdadero sentido y alcance. Art 3268: el sucesor particular no puede pretender aquellos derechos d su autor q. los actos o signos. Este ppio es necesario para defender al contratante q interpreta d buena fe una declaración d la voluntad atribuyéndole su sentido propio. aún cuando se refieran al objeto transmitido. sea x actos entre vivos o mortis causa a título singular. Es una expresión confusa d la voluntad q ha intentado por medio del acto obtener un efecto determinado. Estas son las denominadas obligaciones reales. 1 parte. cuyos contenidos aparecen casi como contradictorios. el juez debe interpretar el acto conforme a lo q fue la voluntad primitiva d las partes. Esta declaración d la voluntad comprende además d la expresión verbal o escrita el proceder. Significa q el hombre cree y confía q una declaración d la voluntada surtirá sus efectos en un casos concretos sus efectos usuales. aquellas q soporta el titular d la propiedad d una cosa x razón exclusiva d esta propiedad. d allí se deriva q la norma del art 3267 se refiere solo a los negocios jurídicos en los cuales se hubieren adquirido derechos en beneficio directo d la cosa. -Efectos del negocio respecto d los sucesores particulares. o d la voluntad común d las partes si se trata de actos bilaterales para asegurar el respeto q merece el querer individual.. De esto se desprende q el juez no debe ceñirse estrictamente al significado técnico jurídico d las 186 . 1198. en una indagación de la voluntad efectiva d la gente en el cato unilateral. no se fundan en obligaciones q pasen del autor al sucesor. 218 establece: “siendo necesario interpretar las cláusulas de un contrato. pero este no está obligado con su persona o bienes. Nuestro CC contiene dos preceptos. En la doctrina nacional prevalece el criterio según el cual la regla gral es el art 3268. Art 3267: el sucesor particular puede prevalerse d los contratos hechos con su autor. pero el art.  sucesión en las relaciones jurídicas x actos entre vivos: es admisible q las partes d un negocio jurídico transmitan a terceros el lugar q ocupa en la relación jurídica. sino lo q su declaración autoriza a creer q ha querido. como derechos d medianería o construcción d servidumbres. esto constituye el punto d vista clásico defendido por los jurisconsultos franceses. debe buscarse más bien la intención común d las partes q en el sentido liberal de los términos (. Así en su primera parte dispone: “Los contratos deben celebrarse. será necesario aceptar q es una cuestión d hecho. interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender. Si se admite q esto se basan en la intención íntima d los contratantes. El juez debe preguntarse q significado hubiera atribuido a la declaración d una persona honorable y correcta. Si se considera q la base es la declaración d la voluntad. Legal este ppio tiene autoridad dentro del ámbito mercantil.  Sucesión en las situaciones jurídicas: obligaciones y cargas reales. El CC lo regula bajo la denominación de “cesión d créditos” (cesión d derechos) (art 1434). las obligaciones del transmitente respecto a la misma cosa. o al título mismo del crédito” (art 1444). De Comercio en su art. y en algunos casos el silencio q permite inferir la voluntad d obligarse. lo q importa es interpretar el recto sentido d ella.

sino en función del contexto (art. Según Borda y Llambías. estos ppios tiene plena validez en el CC La conducta de las partes. pero en el caso d testamente tienen particularidades. tales son: las escritura del acto. CCom. En sentido estricto. y b) la forma. anterior y posterior al tiempo de celebrar el acto. sin un hecho exterior por la cual la voluntad se manifieste Ahora bien.Derecho Civil 1 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) palabras usadas. 973 del Código Civil define a la forma como “el conjunto de las prescripciones de la ley. En estos la obligación q resulta de una cláusula es siempre la consecuencia d una contraprestación. Debe complementarse con otra contenida en el inc. 5to d la misma disposición. 218 inc. Usos y costumbres. Testamento: los anteriores ppios son aplicables a todos los actos jurídicos. interpretar como lo haría una persona razonable q no entiende d leyes. La forma es un elemento esencial del acto jurídico. La regla de este art. 2. Aunq legislados en el CCom. El principio del “favor debitoris”. La forma de los actos jurídicos. sólo resulta justo y posible en los contratos gratuitos pero no en lo onerosos. inc 3 del CCom). que el acto sea hecho por escribano público o un oficial público. En la interpretación se debe estar a favor de la validez del acto. cuando se dice q un testamento se interpreta de buena fe significa q el interprete debe extraer honestamente la verdadera voluntad del causante sin valerse de una palabra o expresión equivoca o de una palabra. de otro modo la voluntad quedaría in mente detenta. 218. En orden a lo establecido por el art. Concepto El acto jurídico tiene dos aspectos: a) el fondo.). En sentido amplio se dice que toda manifestación de voluntad tiene necesariamente una forma. la forma son los requisitos exigidos por la ley para la eficacia de ciertos actos jurídicos. A borda le parece objetable en cuanto hace prevalecer la interpretación d las palabras la costumbre del lugar de ejecución del contrato. 218. 218 inc. se debe buscar el propósito que tuvieron las partes al realizar el acto. inc. no sería 187 . Es un elemento interpretativo de fundamental importancia. lo mismo ocurre con la naturaleza del acto. que es el conjunto de elementos sin los cuales el acto no existiría. que lo hacen tangible o visible. Cuando las mismas partes en su conducta posterior han revelad inequívocamente cual es el resultado y el alcance del contrato no podrán amparase en una cláusula de interpretación dudosa para desviarse en lo q ellas mismas han demostrado querer Los fines y naturaleza del acto. tienen en mira alcanzar resultados económicos o no. se refiere: “el uso y la práctica generalmente observados en el comercio en casos d igual naturaleza. D la declaración. “ningún hecho tendrá carácter voluntario. 4. Lo q debe presidir la decisión del juez es la equidad y la equivalencia d las obligaciones recíprocas. Existiendo ambigüedad en las palabras. El Código de Comercio en el art. Todos los actos jurídicos tienen “forma” como requisito esencial. (art 218. no existe conflicto d intereses. 913 del Código Civil se entiende por forma todo del acto la exteriorización de la voluntad que está en su trasfondo. respecto de la cual la interpretación debe tener un sentido congruente. se debe estar a favor de esta última. que no constituye el acto pero se agrega para revelarlo y comprende todas las circunstancias que lo revisten de exterioridad. ya que si bien puede existir una cláusula que lleve a la invalidez y otra a la validez. El art. los usos y practicas y costumbres del lugar de celebración del acto tienen importancia para su interpretación. ni con la voluntad inequívocamente manifestada en ella. es decir que ésta es la modalidad exterior de la manifestación. según el cual los actos d los comerciantes nunca se presumen gratuitos. Las partes al realizar un acto jurídico. la presencia de testigos. 7 del CCom.). 4 del CCom. porq este es el ambiente donde las partes viven y conocen Significación de las palabras. El juez debe tenerlo siempre por esnete en la manera q mejor permita el cumplimiento del fin. lo regla. y siendo el derecho regulador de conductas de pluralidad de sujetos. Debe prevalecer el sentido común y no interpretar las palabras en forma aislada o contraria al significado corriente y usual. Todas las cláusulas ambiguas deben ser interpretadas siempre a favor del deudor. respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de formación del acto jurídico. Validez del acto. o con el concurso del juez del lugar”. Toda la preocupación del juez debe ser desentrañar la voluntad del testador. La Forma Como Elemento Del Acto Jurídico Y Como Medio De Prueba. se debe utilizar un criterio profano es decir. Otro de los principios aplicables a la interpretación es la conducta de las partes. y especialmente la costumbre del lugar donde puede ejecuta el contrato prevalecerá sobre cualquier inteligencia en contrario q se pretenda dar a las palabras”. El art. los términos son un instrumento q deben ser entendidos en su sentido popular. o sea en el sentido de la liberación de éste (art. La buena fe tiene un sentido distinto ya q la declaración d la voluntad del causante no esta destinada ala comercio jurídico. nadie puede prevalerse d una palabra aislada de una acto jurídico para atribuirle efectos q evidentemente no coinciden con el tenor gral. inc. no obstante si al voluntada d las partes resulta clara debe hacérsela prevalecer. Es más lógico atribuirles el significado q tiene en el lugar donde la voluntad fue declarada.

aunq se prueba por otro medio en forma inequívoca la expresión de voluntad. no puede suplirse por otra prueba. no se exterioriza.185 Cuando se trata de un negocio jurídico formal no solemne o de solemnidad relativa. 977 establece q si se exigiese legal o convencionalmente un determinado tipo d instrumento publico. pero hace antes que todo a la existencia del acto por ser la forma. verbigracia. no solemnes: son aquellos en los q. de un modo o de otro. q puede llevarlo a otorgar actos perjudiciales para su patrimonio. sea para su validez o para su prueba. la realización del cato por instrumento publico. 3º establece q son obligaciones naturales tb las q proceden de actos jurídicos. La prueba esta prevista para demostrar la existencia de un acto. su omisión provoca la nulidad del acto privándole no solo del efecto jurídico buscado por las partes si no tb de cualquier otro efecto jurídico. Es frecuente el dudar sobre si determinada forma es exigida con carácter solemne o no solemne. solemnes: son aquellos en los q exigiéndose una forma determinada. Son no formales los q pueden efectuarse bajo cualquier solemnidad y para los q. la finalidad es tutelar el interés general dando certeza a los actos constitutivos de estado. En el primer caso la razón de ser de ala forma solemne es la p0riteccion del sujeto frente a su propia negligencia. No se pierda de vista que la forma (formal o no) es coexistente con el nacimiento del acto. ya q los de forma solemne no admiten al medio d prueba. como en el caso del testamento. o mejor dicho. están regulados por los art. Ello sin perjuicio de q el art. Es necesario puntualizar que hay diferencias entre forma y prueba. así como la pena q las partes pudiesen haber acordado para el caso de incumplimiento de la obligación d efectuarlo por escrito.: son actos formales aquellos a los q la ley o la misma previsor de las partes otorgan validez solo si están efectuados en la forma prevista. el matrimonio. pero no de todo efecto jurídico quedando las partes obligadas a cumplirlas con la forma exigida. q establece q cuando la expresión por escrito de la voluntad fuera exclusivamente ordenada o convenida. y las partes omiten darle la forma que se requiere por el ordenamiento jurídico. baste q se pruebe el consentimiento para q tengan plena validez. La razón d el exigencia de ciertas solemnidad..Derecho Civil 1 posible que los demás miembros de la comunidad tuvieran conocimiento de la voluntad ajena si ésta. y de solemnes y no solemnes dentro de los formales. donando un inmueble o prestaciones periódicas. pues se trata de la exteriorización de la voluntad del sujeto.. en tal supuesto puede arribarse a una distinción sobre si es posible arribar al negocio por confesión de su autor. 188 . las partes pueden requerirla como elementos de prueba o validez. Clasificación En primer termino puede establecerse la distinción entre forma impuesta o prescripta frente al acto de forma libre. Varia según se trate de negocio patrimonial o de acto extrapatrimonial. 976 para el supuesto de requerirse. Para ellos no rige el principio de libertad de formas. mientras q si esta autorizada en el supuesto de negocio jurídico no solemne. En tal caso el acto carece de valor. en tanto la prueba puede ser posterior a aquel momento. Si bien en algunos casos la forma sirve de medio probatorios. Lo mismo establece el art. lo q hace al orden publico (Brebia). el cumplimiento de las formalidades (exteriorización de la voluntad de determinada manera) sirve también como medio de prueba. 515 inc. a los cuales faltan las formalidades q la ley exige para q produzcan efectos civiles. Son actos con forma estructural. no se juzgara satisfecho el recaudo si se lo intentara reemplazar por otro tipo de instrumento publico. constituyen un excepción al mismo. un elemento esencial en él. aunq las partes se hayan obligado a hacerlo por escrito en un tiempo determinado. Dentro de la forma impuesta puede distinguirse aquella cuya imposición proviene de la ley. 1. Sin embargo la calcificación mas difundida es la de formales y no formales. La forma para exteriorizar la voluntad del sujeto del acto. su ausencia acarrea la nulidad del acto en cuanto impide la obtención d los efectos jurídicos buscados por le otorgante. Cuan do se requiere la forma solemne en un acto extrapatrimonial. 2. no se afecta la regla desde que. El art. Art. etc. en estos supuestos. de la forma impuesta de las partes.  No formales: no requieren ninguna solemnidad. no por ello sea acarrea la nulidad del acto sino que el ordenamiento le reconoce la eficacia de otro negocio jurídico con requisitos formales menores. 973 y 975. exigiéndose una forma determinada por la ley. La conversión del negocio jurídico. 1.  Formales: son aquello q tiene una forma especifica requerida por la ley. por la ley o la convención. al no establecer la ley una forma particular. Ej.

impuestas a las partes. Por tanto. Salta a la vista la enorme importancia de la prueba en el ámbito jurídico. (e) Aprehendida como el valor o fuerza de convicción de los distintos medios probatorios. la expresión prueba tiene distintas acepciones que configuran los diferentes aspectos de la teoría que se ha elaborado sobre ella. desde el punto de vista jurídico. y así podemos afirmar que aun en el caso de la denominada prueba del derecho. y a la parte q resistiera hacerlo. La prueba en el ámbito jurídico aprehendida como actividad tendiente a la verificación o demostración de una proposición. la demostración de su existencia. peritajes. es también la prueba de un hecho. donde se discute la existencia de un derecho o deber. Es evidente la necesidad de demostrar la existencia del hecho que constituye la causa generadora o sustento es un derecho o de un deber que se invoca. y la prueba es el medio de que se vale la inteligencia para demostrar la verdad de la afirmación o negación. que se pueden emplear para demostrar la verdad de lo afirmado o negado. pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado a hacer escritura”. ya que sin ella. la misión primordial del juez en el proceso del conocimiento. De La Prueba De Los Hechos Y De La Denominada Prueba Del Derecho. para acreditar que la proposición tal o cual es verdadera. En el ámbito jurídico. en su nacimiento conservación. pero el Estado no podría dar el amparo necesario en caso de que fueran negados ni tampoco tenerlo por titular al que invoca y no demuestra una prerrogativa jurídica. Probar es justificar o hacer patente la verdad de lo que se afirma o niega.) y que consiste en demostrar la existencia judicial jusprivatista con elementos extranjeros. (b) Entendida como cualquiera de los medios probatorios. (c) Aprehendida como actividad procesal para hacer valer en juicio los medios probatorios. Todo deber jurídico y relación jurídica. sino también cuando debiendo celebrarse por escrito se otorga verbalmente. esa es la interpretación actual del art. así como también. 1185 expresa: “Los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública. en caso de no cumplirse voluntariamente puede ser demandada judicialmente. transferencia o extinción. El negocio celebrado con una forma insuficiente valdrá como causa fuente de la obligación de elevarlo a la forma legal. fuesen hechos por instrumento particular. 13. en definitiva siempre se refiere a hechos. en su nacimiento. de demostrar la verdad de sus afirmaciones o negaciones (carga de la prueba). así lo dispone el art. como instrumentos. los derechos subjetivos de una persona podrían ser o no reconocidos por los demás miembros de la sociedad. mientras la escritura no se halle firmada. 1185 será juzgada como una obligación de hacer. esto es. Este fenómeno. Las principales acepciones son las siguientes: (a) Aprehendida como la demostración plena e indubitable de un hecho o circunstancia que constituye el sustento de una pretensión jurídica accionada o excepcionada. transformación. etc.188. legal o convencional. 1186 “El artículo anterior no tendrá efecto cuando las partes hubiesen declarado en el instrumento particular que el contrato no valdría sin la escritura pública”. modificación o extinción. documentos. C. 1. Por otra parte. no quedan concluidos como tales. tiene como antecedente necesario un hecho. ya que sólo se trata de demostrar la vigencia fáctica de una 189 . Importancia De La Prueba En El Ámbito Jurídico. así lo estipula el art. 1. pero se estudiará sólo los que se plantean y resuelven en el ámbito del derecho civil y que se refieren a los hechos y actos jurídicos en general. para decidir oportunamente en la sentencia. Aspectos. que excepcionalmente se exige en materia de derecho internacional privado (supuesto del art. cuáles son los derechos que surgen de ellos. podrá ser demandada por la otra para q otorgue escritura publica bajo pena de resolverse la obligación en el pago d perdidas e intereses” La prueba de los hechos y actos jurídicos Concepto. De lo dicho se infiere que todos los derechos y deberes jurídicos.Derecho Civil 1 Al respecto el art. firmado por las partes o que fuesen hechos por instrumento particular en que las partes se obligasen a reducirlos a escritura publica. debe ser la investigación y valoración de los medios de convicción empleados por las partes para demostrar la existencia de los hechos que se invocan o de los que se niegan en las respectivas proposiciones. cuando la ley lo exige. en su caso.C. cuando se nieguen el derecho o el deber que serían consecuencia normativa del hecho. mediante una deducción lógica. indicios.. conservación. “la obligación de q habla el art. son siempre consecuencia normativa de hechos realizados. la prueba. suscita múltiples problemas.187 q expresa. la conversión del acto jurídico opera no solo cuando el acto que debe ser efectuado en escritura pública es realizado en forma privada. Esta conversión solo es posible en aquellos supuestos de negocios jurídicos formales no solemnes y en los que la forma es exigida ad probationem. (d) En el sentido de carga procesal. Por ende está excluida en las hipótesis la forma constitutiva. Esta obligación constituye una prestación de hacer q. previstos en la ley como supuestos de tales efectos.

como excepcionante. además del deber de señalar con precisión los hechos en que sustentan sus pretendidos derechos subjetivos. Carga De La Prueba. modificativos o extintivos que se invocan por el actor al interponer una demanda que constituya una acción declarativa. el molde en el que las voluntades que constituyen su contenido se vuelcan para hacerse perceptibles. que la carga de la prueba incumbe al actor (onus probandi incumbit actori). de la existencia o inexistencia. de un hecho del cual depende el nacimiento. verdad o falsedad. modificativo o extintivo. surge el problema de determinar a quién correspondía probarlos. Quede en claro que la forma pertenece a la estructuración del acto jurídico. a quien le corresponderá la carga de la prueba. tiene que demostrarlo. En cambio. la prueba no es el elemento del acto jurídico que pertenezca a su existencia. por ejemplo. 3) Cuando el demandado reconoce que existió la relación jurídica invocada por el actor. cuya existencia o realización. Claro está que la forma. salvo excepciones expresas de la ley. la transformación o la extinción de un derecho o de un deber a los fines de su reconocimiento y amparo". 2) Que el reconocimiento expreso o tácito de la existencia de ciertos hechos por parte del demandado al actor libera a éste de la carga de la prueba. donde se ventilan cuestiones referentes a hechos jurídicos y sus efectos. Civil 1 Definicion De La Prueba Desde El Punto De Vista Jurídico. dolo o violencia" debe probarlo. tienen a su cargo la prueba de ellos cuando tales hechos no fueren reconocidos por la contraria ni fueran notorios. eficacia jurídica y validez. Pero ello no autoriza a confundir la una con la otra. como error. d) Extintivos: Que respecto del demandado. el acreedor que demanda al deudor una obligación contractual que cumplió mal o de modo diferente de lo pactado. c) Modificativos: Que los hechos impeditivos. En el supuesto de que ambas partes ofrezcan y produzcan sus respectivas pruebas y sobre la base de ellas el juez puede formar su convicción sin dudas. hacer referencia para fundar sus conclusiones a otros hechos que los invocados y demostrados por el actor y el demandado. resulta útil y a veces indispensable. cuando han quedado en el proceso hechos invocados por las partes o negados por ellas. La forma es siempre un elemento indispensable de la existencia estructural del acto jurídico. para la prueba. 1) Así. en cambio. en el derecho. le corresponde probar la existencia del contrato. Por eso la doctrina procesal ha buscado otros caminos para determinar a quién incumbe la carga de la prueba y como señala Alsina el más conveniente ha sido el de clasificar los hechos jurídicos en: a) Constitutivos: Que el actor le incumbe la prueba del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende. En los procesos civiles.Derecho determinada norma jurídica. deben ser probados por él. pero opone una excepción sustancial fundada en un hecho impeditivo. el allanamiento de éste exime de prueba al actor. será a él. Siendo así. es necesario tener en cuenta las distintas disposiciones o actitudes que puede adoptar al contestar la demanda. o lugar común. b) Impeditivos: Que en algunos casos el actor debe probar. ya formado. que no han sido debidamente acreditados. las partes en el litigio. la conservación. por ejemplo: al actor que demanda el reconocimiento de un derecho creditorio fundado en un contrato. pues. eficacia o validez. por algunos en los medios que la ley establece o autoriza. Es decir que en tales casos la carga de la prueba incumbe al actor que alega la existencia de un hecho que impidió la constitución de una relación jurídica. no existe interés de determinar a cuál de ellas correspondía la carga probatoria. En virtud de un viejo criterio que nos viene desde Roma. llegó a ser principio general. Podemos definir diciendo que es: "la demostración. sino la demostración de él. por ejemplo: "El que pide la nulidad de un acto jurídico fundado en un vicio de la voluntad. sino también el hecho violatorio del derecho. no solamente el hecho constitutivo del derecho. Así. Diferencias Entre La Forma Y La Prueba De Los Actos Jurídicos. la modificó o la extinguió. Resumiendo los principios establecidos por los procesalistas. en cambio la prueba presupone un ya formado y estructurado. Y la definimos como "el modo de exteriorizar la voluntad o las voluntades que constituyen el contenido inmaterial del acto". La forma es el revestimiento exterior del acto. en cuanto es el modo de hacer conocible el contenido inmaterial del acto jurídico. la formación del material de conocimiento constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del órgano jurisdiccional. de ello dependerá el éxito o el fracaso de las respectivas pretensiones. Alsina propone la siguiente regla general: "Es a 190 . pero únicamente con respeto de ellos. se trata de demostrar con ella. ya que este no puede. Así. en su sentencia. ya que son conceptos o categorías jurídicas diferentes. cuyo reconocimiento persiguen.

plenamente justificada y poder determinar si una cuestión sobre pruebas corresponde a la legislación de fondo que es nacional o a la forma que es local. es innegable que se relaciona con el procedimiento. Y finalmente. usufructo. no es menos cierto. ha declarado que: "es la aplicación de los códigos dictados por el Congreso lo que se deja a los tribunales de provincia cuando las personas o las cosas cayeran bajo su jurisdicción. modificativo o extintivo de él. Esta doble legislación se justifica plenamente como señala Salvat. de Procedimientos. ley sustantiva y adjetiva o de procedimiento. Comercial y leyes de fondo en materia de trabajo. Facultades Legislativas De La Nación Y De Las Provincias En Materia De Prueba. correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales". Civil comprendían asimismo la facultad de fijar lo que debía ser su materia". etc. las de los Cód. ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los Cód. que al enumerar las facultades del Congreso. y adjetivas. no vulneran la referida atribución constitucional de las provincias". pueden ser sustantivas o adjetivas. es necesario hacer una interpretación de los preceptos constitucionales referente a las facultades de la Nación y de las Provincias.. ha declarado que: "Las normas procesales incluidas en la legislación de fondo con el fin de asegurar el inmediato ejercicio de los derechos consagrados en ésta. etc. Las adjetivas son las que establecen los medios que deben emplearse para aplicar las leyes sustantivas: tales son las reglas de procedimientos. crea en nuestra organización federativa una complicación frente a lo dispuesto en el art. Cód. Civil establece algunas reglas generales sobre prueba y la carga de ella. entre las cuales se encuentra la organización de la justicia. Civil. de Procedimientos de las provincias federadas. Doble Legislación Sobre Pruebas (La Forma Y El Fondo En Materia De Pruebas). alteren las jurisdicciones locales. Cabe destacar que hay casos en que la ley. o el impeditivo. la teoría general de la prueba tiene por objeto fijar las reglas que rigen su producción en juicio.Derecho Civil 1 cargo de quien lo alegue la prueba de la existencia del hecho en que se funde el derecho cuyo reconocimiento se pretende o que impide su constitución o modifique o extinga un derecho existente". y leyes Procesales de la Capital Federal y las provincias. de aplicación en todo territorio de la República. y bajo este aspecto.. regulando la carga de la prueba." ".. la forma de producir las pruebas en juicio. Civil. de la prescripción veinteñal. establece en el inc. para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse a raíz de esta doble legislación sobre pruebas. y que a la vez ley de fondo y de forma. 1817. el Cód. etc. y la disposición del art. las reglas sobre propiedad. de acuerdo con una clasificación de Jeremías Bentham. Ahora bien. 969. debemos determinar dentro de cuál de estas categorías de leyes debe legislarse sobre pruebas. Ejemplo. 191 . y en segundo lugar por el Cód. como lo evidencia la parte relativa a las quiebras". condominio. y resulta imposible a veces fijar una clara separación entre las reglas que se refieren al derecho considerado en sí mismo y las que se refieren a la prueba..Que si bien las provincias tienen la facultad de legislar sobre procedimiento.. la atribuye. donde el Cód. En nuestro derecho la prueba está regida por una doble legislación: desde luego y en primer lugar. Debemos recordar que las leyes. Esta dualidad legislativa. que preceptúa: "Los contratos se prueban por el modo que dispongan los Cód. familia. Jurisprudencia De La Corte Suprema De Justicia De La Nación. sin que tales Cód. fundamentales que le incumben dictar". Así ocurre cuando establece una presunción. etc. Comercial Penal y de Minería. de Procedimientos. fallos. y donde existe además los Código de Procedimientos. y que las atribuciones locales. 1190 del Cód. Son leyes sustantivas las contenidas en los Cód.". estableciendo qué debe entenderse por jurisdicciones locales de acuerdo con los textos de nuestra Ley Fundamental. Leyes Procesales y Orgánicas de Tribunales. Dice Salvat: "El derecho es inseparable de su prueba". y entre las facultades está la de dictar sus Cód. Civil. ya que una semejante se encuentra en el francés. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. fiel intérprete de la Constitución. llamados de fondo: Civil. sino a quien niega su existencia. 1571. pero la teoría de la prueba se relaciona íntimamente con la existencia misma del derecho. no a quien la afirma el hecho constitutivo del derecho. como lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Civil. que no es original en nuestro derecho. Ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Que si bien es cierto que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal y se dan sus propias instituciones.. Penal Comercial y de Minería. "Las sustantivas son las que establecen los principios cardinales que son objeto del derecho" ejemplo. Y en otro pronunciamiento ha declarado: "Que las atribuciones conferidas al Congreso para dictar el Cód. por ejemplo los supuestos previstos en los arts. 12: "Dictar los Cód. que el Congreso tiene la facultad de dictar el Código de Comercio. por los Cód. Establecida esta división. 75 de la Constitución Nacional. la prueba de los contratos. con ello se podría determinar hasta dónde puede el Congreso legislar con carácter general en materia de pruebas. en otros. Tal ocurre por ejemplo.. con las reglas que rigen las prueba de la filiación post morten.

cuando. admitiendo como constitucional la doble legislación. debidamente citada a una audiencia para absolver posiciones no comparece a ella. de acuerdo con la exigencia constitucional del respeto a las jurisdicciones locales (art. Civil promulgado por el Congreso para toda la Nación a tenor del precepto del art. espontaneo provocada por interrogatorio de la parte contraria o por el juez directamente en un juicio. corresponde incluir en el Cód. Expresa. las cosas. en los casos en que una actitud del sujeto autoriza a tenerlo por confeso cuando según un precepto legal así lo establece. sobre pruebas. 75. Establece: "Los contratos se prueban por el modo que dispongan los Cód. cuando se la hace fuera de él. se ha pronunciado en el sentido de admitir como constitucional la doble legislación (de fondo y de forma) sobre la pruebas. 192 . en el juicio o fuera de él. El primero y el último están vinculados a la existencia de las relaciones sustanciales. o extrajudicial. por escrito o por signos inequívocos y sin dar lugar a dudas se reconoce como verdaderos los hechos invocados por la contraria y. Interpretacion Del Art. las reglas reguladoras del modo de hacer valer en juicio los medios probatorios señalados en el Cód. "las normas que se refieren a la carga de la prueba son un sustitutivo de la prueba que no se llevó al proceso y le indican al Juez cómo debe fallar en tal situación teniendo en cuenta a quién le correspondía presentarla". que tanto la Nación como las provincias puede legislar sobre pruebas. es la declaración judicial o extrajudicial. 12. podemos concluir que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. se aplican también a la prueba de los otros hechos jurídicos. 12 y 121 y 122. de conformidad de los principios o reglas citados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al interpretar estas disposiciones constitucionales en los fallos precedentemente citados. inc. Alsina. circunscribiéndose cada una a sus facultades legislativas que surgen de la Constitución Nacional. y también deben incluirse en las normas de los Código de Procedimientos toda la reglamentación de la carga de la prueba porque. 1090 del Cód. Espontanea. reconoce como verdadero un hecho o circunstancia capaz de producir consecuencias jurídicas su cargo. mientras que el segundo entra en la organización judicial de las provincias". de Procedimientos de las provincias federadas. esto es. de Procedimientos de las provincias federadas": y luego de los dos puntos agrega: "por instrumentos públicos. por instrumentos particulares firmados o no firmados. inc. arts. (c) Psicológico: ya que lo normal es que nadie reconozca un hecho que producirá una consecuencia jurídica desfavorable a quien lo confiesa. 1190. La confesión de las partes. mediante la cual una persona capaz negocial (y de obligarse). reconoce total o parcialmente un hecho o circunstancia que puede producir consecuencias jurídicas a su cargo. Civil. como señala Devis Echandí. (b) Lógico: ya que hay que admitir como verdadero el hecho confesado. sin interrogatorio o a requerimiento de la otra parte o del juez. La confesión desde el punto de vista civil y como prueba de los hechos y actos jurídicos. inc. debe dársele la siguiente interpretación: Que el codificador argentino al establecer que los contratos se prueban por el modo que dispongan los Cód. 3) eficacia de los medios probatorios. etc. esto es. judicial o extrajudicial. 12. Provocada. de Procedimientos y otras leyes rituales de las provincias o de la Capital Federal todo lo referente a la forma o modos de producción de la prueba. la doctrina procesal la identifica con la ficta confesio y sé de por ejemplo en los supuestos en que una persona. también cuando contesta con evasivas a una pregunta del pliego de posiciones. por testigos". Civil. todo lo relativo a los medios probatorios (admisibilidad de la prueba. dice en su Tratado Teórico de Derecho Procesal Civil y Comercial: "El régimen de la prueba puede ser considerado en tres momentos: 1) admisibilidad. por juramento judicial. 75. La confesión puede ser judicial. judicial o extrajudicial. sólo quiso expresar que los medios probatorios. hechos o circunstancias que mencionan en la enumeración como prueba admisibles o que necesariamente deben presentarse a veces para acreditar el hecho jurídico contractual como causa generadora de derechos y de deberes. 75. según el cual queda reservada a la legislación provincial el modo de producción de los medios de prueba enumerados en el art.Derecho Civil 1 En consecuencia. Estos es. Breve Nocion De Cada Una: Confesional De Partes Judicial O Extrajudicial. Civ. por presunciones legales o judiciales. una parte. dice Alsina) y a la eficacia. Vélez pensó que ellas quedaban a salvo con el precepto indicado. 2) formas de producción. de la Ley Fundamental. por confesión de partes. y en los Cód. por el modo que dispongan las reglas procesales de las provincias federadas. Constitución Nacional). ocupa el tercer lugar en la enumeración que de los medios de prueba de los contratos hace el art. cuando en forma categórica se manifiesta por palabras. 1190 Del Cod. reflejada en los fallos citados. valor o fuerza de convicción de ellos. cuando se la presta a consecuencia de un interrogatorio de la parte contraria o del juez en un juicio mediante el procedimiento regulado en las leyes rituales. La confesión tácita. cuando se la presta en juicio. Ello al igual que los otros medios probatorios enumerados en el referido art. o más concretamente. De la confesión y su valor de plena prueba en materia civil se ha dado un triple fundamento: (a) Legal o Jurídico: ya que la ley impone al juez el deber de tener por cierto el hecho confesado. sino cuando tal reconocimiento sea expresión de la verdad. De acuerdo con este criterio de Alsina. documentos. debe hacerse valer en la forma o como dice.

1341 del Código Civil francés. o si la existencia y/o validez plena de tales acuerdos contractuales es independiente de la forma escrita. Civ. Y esta circunstancia. aun en contratos de poco monto. a menos que el acto sea atacado por dolo o fraude. Abelenda sostiene que el legislador. Desde el punto de vista legal la presunción es el hecho o circunstancia que por disposición legal se debe tener como verdaderas." Este artículo suscita muchas dudas y cuestiones. lo cual demandaba gastos. suscita dudas acerca de sí la exigencia de la forma y en su caso si ella constituye un elemento indispensable o requisito de existencia o simplemente necesario o requisito de validez plena de tales contratos especiales. a la declaración de los testigos que es apta para probar no solo los contratos sino otros hechos jurídicos. Ahora bien. va implícita una exigencia de forma escrita para los contratos que tengan por objeto obligaciones de dar sumas de dinero mayores de diez mil pesos. como prueba de algún hecho o circunstancia cuya verdad no se puede acreditar de otra manera".188. en tal caso el juramento es estimatorio. que exigiría únicamente a los fines de la prueba. no si antes señalar las dudas que sugiere la no muy buena redacción del precepto. El parte 1190 enumera en último lugar como medio de prueba de los contratos a los testigos. 1193 de nuestro Cód. mientrás no se pruebe lo contrario. Se refiere a la prueba testimonial. La Prueba Testimonial. deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos. El art. establecidas por la ley que pueden ser: 1) Iuris et de iure. En primer lugar. siempre presentaban 193 . Testigos son las personas que acreditan un hecho que han percibido. Tradicionalmente se considera que el juramento judicial es la "invocación a Dios. B) Simples o del hombre. pero algunos llegan a esta conclusión. a su conocimiento infalible y a su veracidad y suprema autoridad. desde el punto de vista jurídico el juramento como medio de prueba puede ser: (a) decisorio o (b) supletorio. que ha caído bajo la acción de sus sentidos y han tomado conocimiento de él. del Libro Segundo. colocado en el Cap. tenía que recurrir. Sin embargo. se llega por medio del razonamiento a la demostración de él y se lo tiene por verdadero. con la declinación de los sentimientos religiosos en algunos pueblos disminuyo la fe en el juramento como medio de prueba y cabe destacar que en la antigüedad y aun hoy en muchos pueblos el juramento no se dirige a la divinidad. especialmente el correspondiente al agravio moral y habiendo probado el monto indemnizatorio o indemnizable. Por ejemplo cuando una persona demanda reparación de daños y perjuicios. en donde también se ha admitido la prueba testimonial. se observa en una misma disposición que por su localización debiera referirse exclusivamente a los contratos. y si no era escritura pública. V del Tit. no sabiendo leer ni escribir. a escribientes. precisas y concordantes. I de la Sección III. Presunción es la acción y efecto de presumir. La presunción es un medio de prueba indirecto o circunstancial. Nuestra doctrina y jurisprudencia han sentado como regla: las presunciones que no son establecidas por la ley quedan libradas a las luces y prudencia de los magistrados. Se denomina juramento decisorio cuando una de las partes en litigio se somete a lo que la otra manifiesta como juramento. que es necesario resolver. Presunciones Legales Y Judiciales. El artículo 1190 del Código Civil enumera entre los medios de prueba de los hechos jurídicos en general el juramento judicial. La jurisprudencia ha aceptado siempre la prueba de presunciones en los casos de simulación. ha tenido en cuenta que imponer una prueba escrita era muy grave para mucha gente que. la ley admite el juramento judicial como prueba de él. el juez impone a una de las partes la obligación de llenarlo bajo juramento. aun contra los instrumentos. El art. 1190 enumera también a las presunciones legales y judiciales. rubrado como "de las prueba en los contratos". Las presunciones pueden ser: a) Legales. Segovia después de referir que la doctrina francesa sobre el similar del Código Civil Francés se inclina en el sentido de considerar la escritura como una exigencia al solo efecto de la prueba y como una facilitación de ella (ad probationem). al no exigir escritura y permitir prueba testimonial. es decir. pues mediante la comprobación de uno o más hechos que no tienen relación directa con el hecho que se quiere probar. En cuanto a los contratos de un monto inferior a cien pesos de la ley 18. que no deben admitir más que presunciones graves. juzgar o barruntar un hecho o circunstancia por existir indicios para ello.Derecho Civil 1 El Juramento Judicial. 1193 solamente exige la escritura a los fines de la prueba y no como un requisito de existencia y/o validez plena de los actos con monto o valor superior a diez mil pesos. y el juramento será supletorio cuando el propósito de llenar algún vacío por deficiencias de las otras pruebas. esto es. esto es de sospechar. Es doctrina corriente entre nuestro autores que el art. 2) Iuris tatum. y preceptúa: "Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez mil pesos. que no se admite prueba en contrario. que también se señala en la disposición del art.

constituye una prueba pericial. les otorga plena fuerza de convicción o valor probatorio entre las partes y terceros. para reflejar en un documento auténtico. sólo destruible por acción civil o criminal de falsedad o prueba en contrario. así como también el modo de destruir tal fuerza probatoria. En el Código Civil argentino se halla en un Título aparte. realizada en papeles o elementos similares. para demostrar la causa generadora del derecho o del deber. redactadas por o en presencia de una persona a quien la ley asigna el carácter de oficial público. Civil en su enumeración de los medios probatorios que se harán valer por el modo que dispongan los Códigos de Procedimientos de las provincias federadas menciona en primer lugar los instrumentos públicos. a los cuales el Código atribuye carácter de auténticos. (3) Son documentos auténticos y con pleno valor probatorio de sus menciones. y la diligencia que con el concurso de ellos se practica. (4) Son documentos otorgados con la intervención indispensable de un oficial público a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos y le atribuye la calidad de fedatario de su autenticidad y de la verdad de sus menciones. sea porque su examen requiere conocimientos técnicos que el no posee. con la finalidad de acreditar. queriendo significar con ello que se preparan con anterioridad al proceso en el que se han de emplear. con abstracción e independencia de todo proceso judicial. Ello lo obliga a recurrir en tales casos al auxilio de personas especiales que recibe el nombre de peritos. Cabe destacar que de acuerdo con la reglamentación de nuestro Código Civil los instrumentos públicos se vinculan. voluntad o voluntades. Instrumentos públicos Concepto Nuestro Código Civil no contiene una definición de los instrumentos públicos. pero al mismo tiempo útil para encarar después del estudio más profundo de lo que se quiere definir. Según esto podemos señalar como características comunes a los instrumentos públicos. como ocurre en los supuestos de transacciones reflejadas en instrumentos públicos y con relación a derechos ya litigiosos. Los instrumentos públicos son prueba que la doctrina procesalmente denominada preconstituidas. sólo destruible por acción civil o comercial de falsedad o prueba en contrario respecto de algunas de sus menciones. que se invoca o niega. no siempre el juez se halla en condiciones de conocer o apreciar un hecho por propios medios. tales son: a) La inspección ocular: Consiste en una observación visu que de los objetos y/o acontecimientos hace el juez de la causa.II del Libro Segundo). por que más de que sea ella siempre peligrosa en derecho (omnis definitio in iure periculosa est). sea porque no esta al alcance de sus sentidos. Civil. (2) Son documentos que reflejan un pensamiento. Pero cabe destacar que los instrumentos públicos se confeccionan por imposición de la ley o de acuerdo con la voluntad de las partes. II del Libro Segundo. redactados con las formalidades y requisitos ineludibles. se puede extraer un concepto y hasta dar una definición. a los actos jurídicos que ellos reflejan. c) Compulsa de libros de Comercio: Este medio probatorio es en definitiva una combinación de la prueba documental y la pericial y constituye materia del derecho comercial y procesal. un acto jurídico del cual es elemento estructural indispensable para su existencia o un hecho jurídico trascendente y los derechos y deberes que emergen de ellos o se conservan. la reglamentación general de ellos. Además de los enumerados en el art. mediante escritura manual o mecánica. modifican o extinguen con ellos. el valor probatorio de todos ellos considerados en sí mismo y en cuanto a su contenido. se reglamentan otros medios probatorios en las leyes procesales. simplemente.III y de la particular de la especie más significativa de ellos: las escrituras públicas. el acto jurídico que produce como efectos propios los derechos y deberes que responden al fin querido por los celebrantes y que nada obsta a que el documento escrito se confeccione después de tratada la litis en un juicio para poner fin a él. Las normas de dicho título señalan los requisitos que deben reunir para su eficacia y validez los instrumentos públicos que se enumeran en el art. una voluntad o un acuerdo de voluntades. según se trate de las enunciadas por el oficial públicos como cumplidas por él mismo o acaecidas en su presencia o manifestaciones de los otorgantes del acto.Derecho Civil 1 las dificultades o peligros de su relativo valor como prueba. Así ocurre en todos los supuestos de 194 . en caso necesario. como decían los romanos. exigidos por la ley. b) La prueba pericial: Como observa Alsina. fedatario que la autoriza y con los requisitos y las formalidades legales. y de otros preceptos del Título de las nulidades (III de la Secc. que es el III de la Secc. las siguientes: (1) Son documentos escritos. rubrado "De los instrumentos públicos". por lo común. pero de la reglamentación general de ellos en el citado Tít. Otros Medios Probatorios. 1190 del Cód. 1190 del Cód. La definición de instrumento público es la siguiente: "La representación objetiva de un pensamiento. Metodología del codificador El art. de manera que su existencia comienza el día de la fecha del otorgamiento del documento escrito consignada de él. 979.

pero al mismo tiempo útil para encarar después del estudio más profundo de lo que se quiere definir. redactadas por o en presencia de una persona a quien la ley asigna el carácter de oficial público. En este 195 . y de otros preceptos del Título de las nulidades (III de la Secc.III y de la particular de la especie más significativa de ellos: las escrituras públicas. y los ministros diplomáticos en el exterior. Las actas de sesiones de las cámaras legislativas. 2º. sólo destruible por acción civil o criminal de falsedad o prueba en contrario. las siguientes: (5) Son documentos escritos. Los actos están comprendidos en el inc. exigidos por la ley. C.Dada la amplitud de la indicación general de este inciso. Nuestro Código Civil no contiene una definición de los instrumentos públicos. se puede extraer un concepto y hasta dar una definición. Esta enumeración se considera meramente enunciativa o ejemplificativa. redactados con las formalidades y requisitos ineludibles. una voluntad o un acuerdo de voluntades. pero de la reglamentación general de ellos en el citado Tít. Como nuestro CC. Las partidas de nacimientos. a los cuales el Código atribuye carácter de auténticos. según se trate de las enunciadas por el oficial públicos como cumplidas por él mismo o acaecidas en su presencia o manifestaciones de los otorgantes del acto. pero algunos juristas y tribunales del país han entendido que tiene carácter taxativo. Judicial también lo son los jueces d paz. en los casos y en las formas que determinen las leyes de procedimientos. (7) Son documentos auténticos y con pleno valor probatorio de sus menciones. Como el estado solo acepta pago al contado este in. 5) "Las letras aceptadas por el gobierno o sus delegados. tanto nacionales como provinciales". se remite al Cód. como decían los romanos. 951. Los informes de los funcionarios del Registro de la Propiedad. El art.) (1) "Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo. o por otros funcionarios con las mismas atribuciones. les otorga plena fuerza de convicción o valor probatorio entre las partes y terceros. Es decir. emitidas de conformidad con sus estatutos". debemos concluir que sólo en estos casos tales asientos tienen carácter de instrumentos públicos. en el de la póliza de fletamiento hecho con intervención del corredor marítimo. Son los cónsules argentinos en el extranjero. 8) "Las acciones de la compañías autorizadas especialmente. son innumerables los documentos que deben considerarse instrumentos públicos. mediante escritura manual o mecánica. Para ls prov. expedidas por los encargados de los registros parroquiales. Q lo cuentan en su org. los billetes o cualquier título de crédito emitido por el tesoro público.C. de Comercio y éste sólo atribuye carácter de instrumento público a tales asientos en el supuesto de su art. realizada en papeles o elementos similares. 979 de nuestro C. Incluso los emitidos por las municipalidades. con la finalidad de acreditar. y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley". las cuentas sacadas de los libros fiscales. y firmadas por las partes. las actas de los funcionarios notificadores de los juzgadores. 4) "Las actas judiciales hechas en los expedientes por los respectivos escribanos. voluntad o voluntades. (6) Son documentos que reflejan un pensamiento. Los otros funcionarios a los q se refiere el inc.II del Libro Segundo). sino a las actas. por que más de que sea ella siempre peligrosa en derecho (omnis definitio in iure periculosa est). en caso necesario. 1201. (2) "Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado". autorizadas por el encargado de llevarlas". Se refiere a las acciones de las sociedades anónimas. Este inciso no se refiere a los actos procesales. casamiento o defunciones. un acto jurídico del cual es elemento estructural indispensable para su existencia o un hecho jurídico trascendente y los derechos y deberes que emergen de ellos o se conservan. Las escrituras públicas constituyen uno d los más trascendentes en la práctica jurídica. exclusivamente decretada (argumento del art. dadas en pagos de derechos aduana con expresión o con la anotación correspondiente de que pertenecen al tesoro público". esto es. fedatario que la autoriza y con los requisitos y las formalidades legales. sólo destruible por acción civil o comercial de falsedad o prueba en contrario respecto de algunas de sus menciones. en comandita por acciones y de economía mixta. etc" 3) "Los asientos de los libros de los corredores. La enumeración es la siguiente (inc…. 6) "Las letras de particulares. contiene una enumeración de las distintas clases de instrumentos públicos. los títulos d la deuda pública. en los casos y en la forma que determine el Código de Comercio".). cuya validez se halla condicionada a esa forma instrumental. Según esto podemos señalar como características comunes a los instrumentos públicos.C. (8) Son documentos otorgados con la intervención indispensable de un oficial público a quien la ley le confiere la facultad de autorizarlos y le atribuye la calidad de fedatario de su autenticidad y de la verdad de sus menciones. La definición de instrumento público es la siguiente: "La representación objetiva de un pensamiento. y las copias que de esas actas se sacasen por orden del juez ante quien pasaron". Ha quedado en desuso 7) "Las inscripciones de la deuda pública. A título simplemente ejemplificativo podemos mencionar los siguientes "los documentos en que consten inventarios judiciales realizados con las formalidades de ley. Enumeración Legal. modifican o extinguen con ellos.Derecho Civil 1 actos jurídicos de forma prescripta por la ley.

en la época d la sanción del cc todas las constancias de matrimoniuo eran llevadas por las parroquias. por ejemplo jefe del registro Civil. y las copias sacadas de esos libros o registros". Condiciones d validez. Se trata de una aplicación del principio error communis facit ius. y es el que se realiza cuando se trata de instrumentar un acto en el que esté interesados él o sus parientes dentro del cuarto grado. o ser gerentes o directores de ellas. 982 del Código Civil. como lo recuerda Llambías. libretas.Derecho Civil 1 caso no hay actividad de funcionario público. Por ello debe tenerse. siendo irrelevante para invalidar un instrumento de quien lo hubiese autorizado no tuviere las cualidades o condiciones necesarias para el cargo para el que haya sido asignado y puesto en posesión. De acuerdo con el precepto legal. establece como excepción. 985 establece: "Son de ningún valor los actos autorizados por un funcionario público en asunto en el que él o sus parientes dentro del cuarto grado fuesen personalmente interesados. territorial. destituido o reemplazado después que se le haya hecho saber la suspensión. capaz d otorgarlo (arts. (2) Competencia oficial público.C. Esto es lo que resulta del art. Lo mismo ocurriría si por error se designara oficial. no quita a sus actos el carácter de instrumentos públicos". esto es. pero son válidos los actos anteriores a la noticia de la cesación de sus funciones". con respecto a la competencia ratione loci. sustituciones o destituciones se publiquen en el Boletín Oficial. si bien puede determinar la separación de tales personas del cargo. q sea competente en razón d la materia y territorio (arts. son necesarios cuatro reqisitos. que preceptúa: "La falta en la persona del oficial público. la siguiente: "Son sin embargo válidos. a una persona que carece del Título habilitante. los instrumentos hechos por funcionarios fuera del distrito señalado para sus funciones. 938 en los siguientes términos: "Los actos que autorizase un oficial público suspendido. es necesario que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones. El interés de los particulares queda a resguardo. 981. o en los registros municipales. respecto de la naturaleza del acto. la circunstancia de que el nombramiento del oficial público haya recaído en un incapaz de hecho. 9) "Los billetes. el acto será válido". Por extensión debe considerarse incluidas tbn las demás certificaciones expedidas x las parroquias d esa época La enumeración del artículo puede ser ampliada. 982. en cada caso. en la investidura correspondiente al cargo que ejerza. “Para la validez del acto como instrumento público. En suma la ley exige que el oficial público autorizante sea competente por razón de la materia y por razón del lugar. es necesario que haya sido autorizado para desempeñar el cargo y puesto en posesión de él". Quedan comprendidos los billetes emitidos por la casa d la moneda bajo supervisión del banco central. cuáles son las atribuciones que corresponden al cargo que debe desempeñar en virtud de un nombramiento o autorización de autoridad competente y sólo después de que se lo haya puesto en posesión del mismo en legal forma. destitución o reemplazo. serán de ningún valor. El segundo supuesto con que cesa la habilidad del oficial público está previsto en el art.C. para decidir si el oficial público obra con facultades necesarias para la validez del instrumento. 985 del C. no es por sí sola causa de nulidad de los actos jurídicos reflejados en instrumentos públicos autorizados por ellos. las lbretas de caja d ahorro d los bancos. el mismo C. Sin embargo. 980 y 981 del CC) y q satisfaga las formalidades q la ley establece (art. Que haya sido extendido por un oficila público (art.983 y 985). así lo establece el art.C. lo cual resultará. si el lugar fuese generalmente tenido como comprendido en el distrito". Este art. Ahora bien. porque es norma general que las suspensiones. Para q el instruento público sea válido y produzca el efecto d eplena prueba respecto a su contenido. Esta solución legal se justifica y responde a las necesidades de seguridad jurídica y protección a la buena fe y creencia. 986) (Rivera) (1) Facultad legal del oficial público para autorizarlo. cesa en dos supuestos previstos en el Cód. 196 . en un menor de edad o en un demente declarado. De acuerdo con el precepto del art. 10) "Los asientos de los matrimonios en los libros parroquiales. Civil: El primero. y toda cédula emitida por los bancos autorizados para tales emisiones".si bien los curas párrocos no eran funcionarios públicos. y que éste se extienda dentro del territorio que se ha asignado para el ejercicio de sus funciones". pues para tener "la habilidad o capacidad para autorizar instrumentos públicos propios de sus funciones. por ejemplo. las monedas acuñadas pro la misma. pero únicamente por la ley. la capacidad o aptitud legal del oficial público para autorizar los instrumentos públicos de acuerdo con las atribuciones propias al cargo que desempeña. 979). Para la validez del instrumento público se requiere en primer lugar que el oficial público tengan facultades para autorizarlo. en el art. en cada caso. La habilidad del oficial para autorizar instrumentos públicos deriva del nombramiento y de la toma de posesión del cargo en forma legal. pero si los interesados lo fueren sólo por tener parte en sociedades anónimas. con la notificación de su suspensión. 980 de nuestro C. de las cualidades o condiciones necesarias para el nombramiento a las funciones de que se encuentre revestido. destitución o reemplazo.

Según el precepto del art. rige el precepto del art. "el acto emanado de un oficial público. deban intervenir testigos.. 979 y que consiste en la firma de todos los interesados que aparezcan como partes. Así. En cambio. Así si falta la intervención del oficial pública va de suyo que no se puede hablar de instrumento público. los parientes del oficial público dentro del cuarto grado. borraduras o alteraciones en partes esenciales. 990. cosas. bajo pena de nulidad". Se estaría en el supuesto de un documento escrito.711) En cuanto a la consecuencia normativa de la falta de habilidad legal del testigo es ella causa de la nulidad del instrumento. cuando faltan la