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Vox Juris N14

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REVISTA DE DERECHO

VOX JURIS

FACULTAD DE DERECHO

REVISTA DE DERECHO

VOX JURIS

EDICIÓN Nº 14 2007

VOX JURIS 14 CONSEJO EDITORIAL PRESIDENTE CONSEJEROS : Dr. Roberto Keil Rojas : Dr. Óscar Coello Cruz Dra. Mariela Casanova Claros Mg. Lucas Lavado Mallqui Dr. Julio Durand Carrión

COORDINADOR DE EDICIÓN : Lic. César Vizcardo Vernaza ISSN: 1812-6804 Depósito Legal 95-0895 Derechos Reservados Conforme a Ley Está permitida la reproducción total o parcial de los artículos citando la fuente. LAS OPINIONES VERTIDAS EN LOS ARTÍCULOS SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Solicitamos canje. Wir Bitten um Austaunsch. Von Publikationen. We requist Exchange. Nous demanons I’exchange. Pede se permute. Escribir: Facultad de Derecho : Telefono : Fax : E-mail : Web site : Av. Alameda del Corregidor 1865, La Molina 365700 – 3656947 – 3656948 – 3656943 3656957 derecho@usmp.edu.pe www.derecho.usmp.edu.pe

.................................ÍNDICE Presentación ............................................................................................................................................................................................................................................................. MAESTROS Y DOCTORES ............................. 91 Antecedentes históricos de los MARC Tatiana del Aguila ..................................... opciones saludables en la formación académica del futuro abogado Yolanda Gutierrez Saco .......................................................... TITULADOS.................................................................. 85 Métodos alternativos............................... 61 Algunas consideraciones para lograr el éxito de la participación privada en el servicio de saneamiento María Luis Valdivia Bocanegra .......... 69 Conflicto de intereses en las Sociedades de Capitales ¿Protección a los minoristas? Enrique Andrei Vigil Oliveros ............................................................ 123 El velo societario Mariela Casanova Claros ................................ 13 La prueba de oficio en el proceso laboral Sandro Alberto Núñez Paz ................................................................................. 103 La noción jurídica de bienes y cosas en el Código Civil Flor de María Córdova Beltrán .................................................................................... 11 ARTÍCULOS ... 111 Propuesta de modificación del Artículo 1171 del Código Civil Luis Arturo Castro Reyes ................................................................................... 49 El derecho como norma Nelly Villar Barnuevo ...... 37 La confianza en los seguros peruanos Luis Alberto Meza ................................. 143 RELACIÓN DE BACHILLERES......... 217  ........................................... 129 CRÓNICAS DE LA FACULTAD ................................. 15 El nuevo paradigma del interés social en el marco de la responsabilidad social de la empresa Rossana Taquía Gutiérrez ...................................................................................

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sabemos que hay interés de universidades extranjeras en que los artículos de sus docentes también formen parte de ella. no solo de nuestro país. dentro de la comunidad jurídica en general. de modo que el alumno se encuentre plenamente informado de lo que pasa en esta Casa. derecho corporativo. y. lo cual no hace sino evidenciar la presencia femenina cada vez mayor en todas las esferas sociales. queremos agradecer a los colaboradores de este nuevo número de la Revista VOX JURIS Nº 14. En esta oportunidad. estudio e investigación realizados por los docentes sobre diversos temas del derecho. no solo en la comunidad jurídica nacional.El Comité Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres tiene el agrado de presentar la revista VOX JURIS Nº 14. políticas y económicas. sino también en la internacional. tarea que se ha propuesto la Facultad. sino también. de los profesionales en ejercicio a nivel nacional e internacional. La publicación de esta Revista es el resultado del esfuerzo que viene realizando la Facultad por cumplir con el compromiso que se ha fijado de asumir un rol más activo en el desarrollo de la investigación jurídica y la promoción del análisis jurídico. Sabemos que nuestro empeño viene siendo recompensado. cada vez. es nuestra intención seguir ganando un espacio. en la que se hace un recuento de aquellos hechos relevantes en el quehacer de la Facultad. derecho financiero. en el contexto mundial: la mayor participación de la mujer en el mundo de hoy. que se refiere a las crónicas. sino también del extranjero. se podrá apreciar un mayor protagonismo de las profesoras de esta casa de estudios en los artículos que se presentan. la cual está dividida en dos grandes partes: la primera. entre otros. lo que. porque nuestras diferentes revistas VOX JURIS han cruzado las fronteras y se encuentran no solo en bibliotecas nacionales. PRESENTACIÓN 11 . no sólo a nivel nacional. lo que consideramos es también responsabilidad de toda la comunidad jurídica Sanmartiniana porque así sea. así. y que van dejando huella y haciendo historia. y deseamos renovar nuestro compromiso de permanencia en este rol activo de promover la publicación de sus trabajos. que incluye artículos de análisis. además. y la segunda. a su vez. de una manera más activa. además. va a permitir contribuir al desarrollo académico y a la formación intelectual de los futuros profesionales. sino también en las del extranjero. así como. Finalmente. tales como derecho civil. producidos durante el año 2006.

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ARTÍCULOS .

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1. 1 Para tal efecto. 9. Limitaciones a la prueba de oficio. 2. Adolfo. o que su aplicación responde al principio in dubio pro operario. 2. Bogotá.LA PRUEBA DE OFICIO EN EL PROCESO LABORAL Sandro Alberto Núñez Paz* SUMARIO 1. Fernando. Juez laboral ¿director o dictador? 7. 6. Revista Actualidad Laboral. 5. Este sistema es utilizado en el derecho anglosajón. Cuestiones preliminares Una de las discrepancias doctrinales que a lo largo de la historia se ha mantenido en el derecho procesal laboral es la capacidad otorgada al magistrado de ordenar prueba de oficio. * Juez Titular del 19. A. Los sistemas procesales de impulso probatorio. Características de la prueba de oficio. Cuestiones preliminares. dado que en cierta medida el juez estaría en capacidad de “auxiliar” a la parte que no ha podido demostrar sus afirmaciones en el proceso. 8. las partes se desenvuelven en el proceso respetando las reglas establecidas en la norma procesal. los cuales pasamos a analizar: El Sistema Acusatorio o Dispositivo: En este sistema la actividad probatoria recae sobre los actores del proceso. Principales principios aplicables a la prueba de oficio. Debido proceso versus pruebas de oficio. examinando por ejemplo temas referentes a si en realidad se trata de una suplencia de parte. El presente estudio tiene como finalidad analizar la facultad de iniciativa probatoria otorgada al magistrado. las partes tienen la iniciativa de impulso procesal no permitiendo al juez ordenar pruebas de oficio. 2004. 4. 15 . Así. 3. Catedrático de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Post–Grado de la Universidad de San Martín de Porres..º Juzgado Laboral de Lima. que la misma lesiona el principio de actori incumbit probatio. teniendo el juez labores de referee. También ELÍAS MANTERO. Editorial Temis S. revisar ALVARADO VELLOSO. Verdad real versus verdad procesal. Algunos autores han considerado que puede existir en medio de esta facultad legal del juzgador una especie de suplantación de parte1. Los sistemas procesales de impulso probatorio En el derecho procesal existen dos sistemas que tratan el tema del impulso procesal de la prueba: el sistema dispositivo y el inquisitivo. De esta manera. Conclusiones. La carga de la prueba en el proceso laboral. febrero 2004.

55.. salvo las de prescripción. poniéndole fin por desistimiento o transacción. que deja en libertad al juez para declarar oficiosamente las de fondo que encuentre probadas. Pág. De otro lado. Bogotá. Adolfo. que el segundo aspecto se refiere a los poderes exclusivos de las partes sobre el elemento probatorio del proceso. dejando de lado a un actor indispensable para la solución de la controversia como es el juzgador. pues nace a partir de la acusación que se hace contra alguien) imperando este sistema en Grecia y Roma. 2 16 . y deja al juez inerme ante el combate judicial que reviste así un interés netamente privado. El Sistema Inquisitivo o Inquisitorio: En este sistema la participación del juez es necesaria y hasta indispensable. A. Y mira también al derecho de las partes para disponer del proceso. Debido proceso versus pruebas de oficio. otorgando al juzgador la facultad de ser el director del proceso y lo convierte en actor preponderante en el desarrollo del mismo. Editorial Themis S. motivo por el que la ciencia procesal ha delineado el sistema que veremos a continuación. Bogotá. dejando a las partes en un segundo plano. señala el autor que este principio obliga al juez a fallar conforme a lo probado en el juicio. S. Agrega el profesor colombiano. 2002. A. DEVIS ECHANDÍA3 señala dos aspectos importantes del denominado principio dispositivo: El primero de ellos mira a la necesidad de la demanda para la iniciación del proceso. Finalmente. pero preferimos el sistema colombiano. ALVARADO VELLOSO. Págs.. los protagonistas principales son las partes en litigio.ALVARADO VELLOSO2 nos recuerda que a este sistema de libre disposición del método de debate se le asigna desde antaño la denominación de dispositivo (en materia civil) o acusatorio (en materia penal. Estos puntos deben conservarse. 3 DEVIS ECHANDÍA. Quinta Edición. Tomo I. 2004. Dejamos constancia entonces que en el sistema dispositivo. 71 – 72. lo que implica la prohibición de tener en cuenta sus conocimientos personales (con excepción de los casos de notoriedad general). siendo el magistrado el protagonista principal del proceso. Editorial Themis. lo mismo que a la obligación del juez de limitar su decisión a las peticiones del actor o principio de la congruencia. Teoría general de la prueba judicial. que es un desarrollo del anterior (en Europa se incluyen las excepciones propuestas por el demandado. nulidad relativa y compensación). Hernando. Dichos requisitos se expresan en los aforismos latinos ne procedat iudex ex officio y ne eat iudex ultra petita partium.

excepcionalmente en los delitos que lo permiten por desistimiento. T eoría general del proceso y de la prueba. Debido proceso versus pruebas de oficio. Adolfo. por regla general los procesos judiciales se tramitan combinando ambos sistemas. • La prueba se valora conforme a la tarifa legal. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. págs. entre otras. en la Europa continental. y por consiguiente en la Ley Procesal del Trabajo de 1996. ALVARADO VELLOSO. pasando a la historia con el nombre de sistema inquisitorio (opuesto al acusatorio) o inquisitivo (opuesto al dispositivo) conociéndose así hasta nuestros días. Santa Fe de Bogotá. estos dos sistemas no son exclusivos ni excluyentes. dejando en un segundo plano a las partes del proceso. debemos recurrir a Cabrera Acosta5 quien señala. pues este se inicia y tramita oficiosamente por el juez. 58. Benigno Humberto. Lima. • La actividad probatoria la cumple el juez. 23 a 55. 163. debemos mencionar que la diferencia sustancial entre ambos sistemas radica en la actividad probatoria: en el sistema dispositivo es de exclusividad de las partes. para luego estudiar la inquisición española y su llegada a Sudamérica. sin sustituir a las partes de su obligación de demostrar sus afirmaciones. Es más. sin perjuicio de que las partes puedan solicitar y aportar pruebas. Pág. llegando después de un recorrido histórico pasando por la inquisición medieval o papal. «Algunas consideraciones sobre la prueba y la actividad probatoria en el proceso laboral». Pág. 1996. siendo introducido en alguna medida al proceso civil peruano mediante la promulgación del Código Procesal Civil de 1993. desde el año 1215. ya que el juez tiene la facultad de llamar prueba de oficio. siendo este último el caso del proceso laboral peruano. Entendemos entonces que el sistema inquisitivo tiene especial protagonismo en procesos penales. en Aportes para la reforma del proceso laboral peruano. tal como lo refiere ELÍAS MANTERO6. 4 17 . con el Concilio de Letrán. • El proceso no se puede terminar a voluntad de las partes. tal y como lo refiere Alvarado Velloso4. Como se puede apreciar. Al autor realiza una detallada descripción de la evolución de la organización de la inquisición. op. corregida y aumentada. Para efectos del presente estudio.El referido sistema toma su nombre de la institución religiosa conocida como la inquisición. mientras que en el sistema inquisitivo esta prerrogativa es otorgada al magistrado. De hecho los procesos toman rasgos característicos de cada uno de los sistemas descritos. las siguientes características propias del sistema inquisitivo: • No se requiere acusación o demanda de parte para iniciar el proceso. por lo que deberíamos hablar entonces de procesos con marcados rasgos dispositivos o procesos con marcados rasgos inquisitivos.. 6 Para tal efecto consultar ELÍAS MANTERO. cit. no existe un proceso que sea puramente dispositivo u otro netamente inquisitivo. 5 CABRERA ACOSTA. sexta edición. Para describir las características más importantes de este sistema. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. en donde se dispuso que cesaran de una vez y drásticamente las recurrentes herejías que abundaban en dicha época. En efecto. Fernando. 2005.

As. La carga de la prueba importa no solo ofrecer el medio o los medios probatorios para demostrar la veracidad de los hechos alegados. 67. Teoría general del proceso. Pág. subvertido: el trabajador. De allí surge el concepto de carga de la prueba. de suerte que cuando se dice que. demostrar. por ejemplo. Debemos concluir entonces que el proceso laboral peruano posee marcadas tendencias del sistema inquisitivo. según haya sido el influjo del principio inquisitivo). de una presunción de veracidad. Pero en materia laboral la carga probatoria difiere del proceso civil. se tiene como premisa principal que es responsabilidad de las partes presentar las pruebas que sustenten sus pretensiones. Jorge. Mario. 33. Tratado de derecho procesal civil. se le reputa cierta a priori. Tomo I. 1997.Sobre esto mismo. 2000. Volumen II. Editorial Universidad. presunción juris tantum que debe ser destruida por el empleador con su prueba. Bs. 3. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. Lima. dado que la norma procesal laboral “asigna” a cada una de las partes del proceso ciertas cargas que deben. 8 CARRIÓN LUGO. 9 PASCO COSMÓPOLIS. Editora Jurídica Grijley. 1984. cuando hace referencia al denominado actori incubit onus probandi. Sobre este tema. sostiene que no basta afirmar los hechos sustentatorios de la pretensión. La carga de la prueba en el proceso laboral En los procesos judiciales. de manera que el Juez no pueda tomarlas en su lugar (según el influjo del principio dispositivo). En todos los sistemas legislativos se han otorgado al juez ciertos poderes (mayores o menores. y al mismo tiempo ciertas iniciativas exclusivamente a las partes. Aele. es exonerado en lo sustancial de la obligación de probar su dicho. sobre todo en el ámbito probatorio. DEVIS ECHANDÍA7 menciona que en realidad ninguno de los dos sistemas o procedimientos se aplica con carácter exclusivo. Pág. usualmente el demandado. sino actuarlos en observancia de las normas previstas por el ordenamiento jurídico procesal. Así. en la medida de sus posibilidades. con ello no se quiere significar que es ese principio el único que deba gobernar el proceso. CARRIÓN LUGO8. ya que jugarán un papel muy importante en el desarrollo de la causa. Hernando. señala que en el derecho procesal del trabajo este criterio es deliberadamente quebrantado. que un procedimiento es dispositivo. el onus probandi recae en lo básico sobre el empleador. Lima. pero no se deja a las partes en un segundo plano ni se prescinde de ellas. 7 18 . todo lo demás (llámese pago de benefi- DEVIS ECHANDÍA. que es normalmente el actor o demandante. 29 y 30. Cuando el trabajador demandante demuestra la existencia del vínculo laboral con el empleador demandado. por decirlo así. Págs. La demanda goza. PASCO COSMÓPOLIS9. sino hay que acreditarlos si se quiere que ella sea amparada por el juez.

Para tal efecto revisar. sino también que padece de la enfermedad profesional. que son el principio de verdad real y el principio de in dubio pro operario. cuando así lo requiera la naturaleza del proceso. ahora los jueces laborales llegan a conocer gran variedad de temas. Esto se aplica claro está a procesos judiciales en los que la pretensión principal tenga que ver con el pago de beneficios o remuneraciones impagas por parte del empleador.. Principales principios aplicables a la prueba de oficio Analicemos ahora dos principios rectores en materia probatoria laboral. al empleador demandado a cubrir los gastos que ocasione dicho examen. El principio de verdad real. corresponderá al empleador demostrar que actuó diligentemente. pudiendo el juzgador. Se trata de la denominada teoría de las cargas probatorias dinámicas10. Jorge W. 2004. Rubinzal – Culzoni Editores. PEYRANO. en aplicación de esta teoría obligar. en un proceso en el que un trabajador demande una indemnización por enfermedad profesional. Sin embargo. otorgando al trabajador los implementos necesarios como para prevenir el riesgo. y otros en los que las reglas del derecho procesal laboral como la redistribución de la carga de la prueba o los principios protectores del derecho laboral no podrían ser aplicables o estaría en conflicto. 10 1 . en los procesos que se tramitan hoy en día ante los juzgados de trabajo. o también conocido como el principio de veracidad. de la manera más fiel posible. Cargas probatorias dinámicas. no pueda costear un peritaje médico que determine si padece (o no) la enfermedad profesional. As. como por ejemplo indemnizaciones por daños y perjuicios. Cabe señalar que existe una teoría que pone en la cabeza de la parte que tiene mejores posibilidades de demostrar o probar un hecho. Así.cios sociales) corre a cargo del patrono. sino que queda reservado de forma supletoria la aplicación del actori incubit probatio para casos especiales como el señalado de la enfermedad profesional. no solo se aplica el denominado principio de redistribución de la carga probatoria. es decir lo que busca este principio es que el juzgador conozca cómo ocurrieron los hechos realmente. tercerías preferentes de pago. por los escasos recursos con los que cuenta. Dejamos constancia entonces que sería de gran utilidad esta teoría en los casos en los que el trabajador demandante. deberá demostrar no solo su vínculo laboral con la empresa demandada. la carga de su comprobación. Como se puede verificar. Bs. utilizada en la jurisprudencia argentina. hoy en día en los juzgados de trabajo no solo se ventilan cuestiones que tienen que ver con la existencia del vínculo laboral o el pago de beneficios sociales. 4. Por otro lado. establece que uno de los fines del proceso es llegar a determinar con la mayor exactitud los hechos ocurridos en la realidad. evitando con ello el deterioro de la salud del trabajador.

en su artículo 3. Págs. Librería Roberto Borrero. la verdad real o fáctica de la verdad procesal. este tiene una configuración autónoma. la libertad o la seguridad personal. el mismo que debe ser alcanzado en el ámbito judicial. que lo distingue de los otros derechos fundamentales a los cuales se encuentra vinculado. no puede quedarse únicamente en la esfera constitucional ni en la penal. sin estar en el texto de la Constitución. sino que (también) el Tribunal Constitucional Peruano. no solo la doctrina ha reconocido el derecho a la verdad como un principio inspirador del proceso. como al telos que con su reconocimiento se persigue alcanzar. permitiendo así una mejor garantía y respeto a los derechos del hombre. debido tanto al objeto protegido. Pág. virtual unanimidad en la doctrina acerca de la necesidad de que en el proceso laboral prevalezca el fondo sobre la forma. entonces. Los poderes del juez de trabajo. señalando que la Constitución de 1993 reconoce. puesto que la justicia sólo será efectiva en la medida en que la verdad del proceso coincida plenamente con la verdad real. 40 a 41. PASCO COSMÓPOLIS. En puridad. el derecho a la verdad. Tribunales de Maracaibo.PASCO COSMÓPOLIS11 establece que existe consenso.) que separa apriorísticamente. Fernando. debiera existir idéntico principio pues. Así. Podemos concluir. deben desarrollarse los derechos constitucionales implícitos.º. Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. 1979. que el proceso laboral sea un “proceso-verdad”. del Estado democrático de derecho o de la forma republicana de gobierno. pues al ser un derecho entendido como fundamental. surgen de la dignidad del hombre. dado que si bien es cierto el caso reseñado líneas arriba es un proceso de habeas corpus..” Pero. como bien señala FERNANDO VILLASAMIL12. Maracaibo. (STC 2488-2002-HC/TC. ha emitido sentencias invocando este derecho. considerando además que si bien detrás del derecho a la verdad se encuentran comprometidos otros derechos fundamentales. debe también ser aplicado al ámbito laboral. como categorías distintas. que se logre la “materialidad de la verdad”. en una medida razonablemente posible y en casos especiales y novísimos. 15. cualquiera sea su naturaleza. aunque no tiene un reconocimiento expreso en nuestro texto constitucional. op. cit. pues ello contribuirá a fortalecer la democracia y el Estado. que se dé primacía absoluta a la verdad real sobre la verdad aparente o formal. “parece inaceptable la opinión muy generalizada (. Mario. o en los principios de soberanía del pueblo. El Tribunal Constitucional considera que. en todo proceso. en expresión de Sarthou. entre otros. Fundamentos 13 a 15). como la vida. una “enumeración abierta” de derechos fundamentales que. derivado de la obligación estatal de proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. es un derecho plenamente protegido. 11 20 . tal como lo ordena la Constitución vigente.. 12 VILLASAMIL. que el derecho a la verdad es un derecho fundamental. una textura propia.

Américo. Ediciones Depalma. pág. aquel que sea más favorable al trabajador. que en materia laboral ha puesto sobre la cabeza del trabajador demandante la responsabilidad de probar la existencia del vínculo laboral. Dado que este principio pertenece al derecho laboral sustantivo. segunda edición actualizada. cit. op. PLA RODRÍGUEZ. teniendo en cuenta las diversas circunstancias del caso. 14 PLA RODRÍGUEZ.. 40. 13 21 . Como se puede observar. teniendo el juzgador la obligación en dicho caso de aplicar la que más favorezca al trabajador. porque los hechos deben llegar al juez como ocurrieron. recurrimos a PLA RODRÍGUEZ13. quien establece tres formas diferentes en las que se presenta el principio protector: la primera es la denominada regla in dubio pro operario. criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre varios sentidos posibles de una norma. Cabe recalcar que en materia probatoria debe propenderse a llegar a la verdad real de los hechos ocurridos.El principio de in dubio pro operario. el mismo PLA RODRÍGUEZ señala algunas limitaciones que presenta la regla pro operario en materia probatoria. quien explica que este principio no justifica su aplicación en la apreciación de la prueba. As. entre los que se encuentra BENITO PÉREZ14. cabe aplicar esta regla dentro de este ámbito en casos de auténtica duda para valorar el alcance o el significado de una prueba. Pág. Sobre esta cuestión. pese a la evidente desigualdad existente entre los protagonistas de un proceso laboral. sería muy peligroso y contraproducente bajo lo expuesto por el principio de verdad real favorecer a una de las partes en el ámbito probatorio. preguntará el atento lector qué tiene que ver dicho precepto con el ámbito probatorio. porque justamente de eso se encarga la institución procesal denominada carga de la prueba. Para un mejor desarrollo de este principio. pero en ningún caso puede aplicarse dicho principio a la parte probatoria. 1990. y esto requiere que el magistrado al momento de analizar la prueba no la vea con ninguna preferencia o interpretándola a favor de una de las partes. porque desarmaría un principio de mayor importancia a nuestro entender: el de la verdad real. pero. Pero para PLA. Los principios del derecho del trabajo. Para ello cita a varios autores que han investigado este tema. es decir. o también conocido como aquel que favorece al trabajador en caso de duda respecto a la interpretación de una norma. sí para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios. 46. Los principios del derecho del trabajo. exigiendo al empleador que una vez demostrado el vínculo. Bs. Américo. agregando que una cosa es la interpretación de la norma para valorar su alcance y otra muy distinta es la apreciación de una medida de prueba para decidir la litis. cuando de la interpretación de una norma legal o convencional pueda surgir más de una interpretación. No para suplir omisiones. por lo que se debe reservar la aplicación de este principio solo para el ámbito normativo. cumpla con acreditar que pagó los beneficios sociales y que los mismos fueron pagados correctamente.

pág. señala que la verdad real es la que se puede denominar como verdad en sí. considera que el proceso debe encontrar la verdad. con plenitud.. hay algunos autores que opinan que el proceso laboral debe buscar la verdad real o auténtica. Pág. Prueba I. vale decir. lo que es soberanamente lamentable y atentatorio a la respetabilidad del proceso como institución jurídica y como instrumento estatal de composición de conflictos intersubjetivos de intereses. mientras que otros consideran que el proceso laboral debe procurar la búsqueda de una verdad formal o jurídica. cit. Bs. fundamentalmente. Sostiene CARNELUTTI. 81. «La verdad y la prueba». Rubinzal – Culzoni Editores. en razón de que a estas no les importa la fidelidad de la verdad. Cuando el acto cuya realización se pida al juez. por eso. quien nos refiere que en definitiva la sentencia es la máxima expresión de voluntad del Estado a través de sus jueces. que en cuanto a la situación de la posición de hecho. en eso difiere de las artes. Por un lado. que el proceso solamente alcanza. Entre los autores que propugnan esta teoría encontramos a CARNELUTTI. en Revista de Derecho Procesal. bajo las reglas que el propio proceso le impone (prueba legal).. 16 PASCO COSMÓPOLIS. Nos explicamos: parte de la doctrina propugna que el fin de un proceso no es establecer ni llegar a una verdad auténtica de los hechos ocurridos. no “su verdad”. Mario.5. aquello que efectivamente aconteció en el mundo sensible. citado por GOZAÍNI. y el convencimiento sobre la justicia del caso trasciende la verdad encontrada. 83. 41. el juez en lugar de tener que ajustarse estrictamente a la realidad. La afirmación de un hecho es la posición de este como presupuesto de la demanda dirigida al juez. Podemos afirmar. op. en que pese a que el proceso apunta. Verdad real versus verdad procesal De la lectura del punto anterior podemos vislumbrar la existencia de una vieja disputa en materia probatoria. 17 GOZAÍNI. 15 22 . Fundamentos de Derecho Procesal del Trabajo. citado por GOZAÍNI15. Como todo trabajo intelectual persigue la exactitud. en la medida en que la ley lo compele a respetarla. ha de acomodarse a las “afirmaciones de las partes”. simplemente. Osvaldo Alfredo. PASCO COSMÓPOLIS16 citando a TEIXEIRA FILHO. De otro lado. en Revista de Derecho Procesal. «La verdad y la prueba». No siempre la verdad formal corresponde con la real. Las citadas afirmaciones son producto CARNELUTTI. la formal la que vincula la formación del convencimiento (que de cierto modo también es formal) del juzgador. As. ni bendice ideologías. op. Francesco. la petición del propio acto implica la afirmación del mismo: afirmación se entiende de su existencia material… Se trata en definitiva. 2005. presuponga la existencia de determinado hecho. De esta manera. como resultado de las pruebas producidas por las partes. porque la actividad probatoria no consagra supersticiones. y la verdad formal es la que se establece en los autos. a la verdad real. Osvaldo Alfredo. de una búsqueda de la verdad en el caso particular. es en concreto. firme defensor de esta teoría. su verdadera razón teleológica cuando la verdad formal coincide con la real. cit. GOZAÍNI17. pág.

siendo en todo caso un deber del magistrado el investigar los hechos ocurridos y acercarse a ellos con la mayor diligencia. Estamos convencidos que cuando el juzgador sentencia un proceso. Consideramos además que al ser esta una facultad muy grande y de inesperadas consecuencias. entonces. la cual también se en- 23 . Nos encontramos pues frente a un gran reto del juzgador. a efectos de que no se generen abusos o excesos de poder. Sin embargo. en estricto uso de su facultad investigadora. tenemos que el principio de veracidad debe inspirar al juzgador a almacenar en el expediente una significativa cantidad de pruebas que lleguen a demostrar lo que ocurrió en la realidad. debe proceder a verificar los hechos traídos por las partes. lo hace en base a las pruebas que se encuentran en el expediente. Juez laboral: ¿director o dictador? Una de las principales particularidades del juez de trabajo es la especial característica que le ha asignado la norma procesal. en la que se resolvió que el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. Resulta necesario. lo cual demore la oportuna administración de justicia y traiga como consecuencia el descontento de los litigantes. 89-412). de Seguros»” L. utilizando para ello su iniciativa probatoria. pues no se trata de cumplir ritos caprichosos. Domingo. 6. o que exista un juzgador excesivamente acucioso que considere que hasta que no se agoten “todos” los medios probatorios posibles para dilucidar ciertos temas. mantenga el proceso en un eterno estado probatorio. c/España y Río de la Plata Cía. solicite pruebas de oficio excesivas que vayan en contra de la celeridad procesal. que es el tratar de llegar a la verdad real. dado que sería simplemente inaceptable que esta verdad no sea la que finalmente refleje la sentencia.del análisis del autor de una guía jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia Argentina. es imperativo determinar si en el terreno de los hechos se aplica este principio o si se trata de un aforismo meramente inspirador. sino desarrollos de procedimientos destinados al esclarecimiento de la verdad que es su norte. delimitar esta actividad del juez en beneficio de las partes que intervienen en el proceso y además para procurar que no se utilice dicha facultad de una forma incorrecta. que ponga ciertos límites a esta facultad. («Colalillo. L. Así. resulta indispensable normarla debidamente y darle un tratamiento legislativo especial. Vemos que principalmente se deben poner ciertos límites. para así sustentar debidamente su resolución final. porque puede darse el caso que un magistrado con el vedado propósito de querer demorar un proceso. Por ello el juez. (como no puede ser de otra manera) incurriendo en prevaricato si es que cita pruebas no actuadas en el proceso o hechos no demostrados en el mismo. que deriven en una eterna investigación de los hechos.

19 ELÍAS MANTERO. 12. el empleador que señala que ha depositado en una cuenta bancaria el pago de la CTS del trabajador demandante. la prueba de oficio debe ir en ambos sentidos. Al respecto. ELÍAS MANTERO19. Fernando. no es óbice para que el juzgador declare fundada la pretensión del trabajador.° de la Ley Procesal del Trabajo. señala que en realidad la diferencia entre uno y otro es poco relevante. como se refirió líneas arriba. refiriéndose a la diferencia ente el proceso civil y el laboral. en decisión motivada e inimpugnable. Pero. lo que deberá hacer en todo caso el juzgador es solicitar de oficio dicha actuación y la posterior revisión de libros de planilla y declaraciones juradas de impuesto a la renta para verificar el pago de la mismas y obtener los datos remunerativos correspondientes para efectuar el cálculo. de llamar prueba de oficio. cuando los ofrecidos por las partes resulten insuficientes para producirle certeza y convicción. Entonces. Pág. Por ejemplo. no es óbice para que el juez laboral declare infundada dicha pretensión por falta de pruebas. ello no hace que el juzgador laboral pueda preferir actuar prueba que le favorezca al trabajador en detrimento de la prueba que pueda ser favorable al empleador. situación que solamente puede ser determinada por el Juez con el nivel de subjetividad propio de una decisión como la señalada ya que la “convicción” y “certeza”. 18 24 . en decisión motivada e inimpugnable. Así el artículo 28. antes que un director de proceso? Cabe la posibilidad El artículo 194. puede ordenar la actuación de los medios probatorios que considere convenientes. Asimismo.cuentra reflejada en la norma procesal civil18. febrero 2004. puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes. pero no presenta medio probatorio alguno que acredite su afirmación. en tanto que en ambos se advierte que el fin de la actuación de la prueba de oficio es permitirle al juez disponer de los medios probatorios necesarios para llegar a un grado de convicción y certeza que le permite emitir un pronunciamiento. establece que el Juez. es decir.° del Código Procesal Civil establece que cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción. Lo que diferencia a la Ley Procesal del Trabajo con la norma civil es que en el proceso laboral se tiene. un principio de alta raigambre: el principio de veracidad o de verdad real. Revista Actualidad Laboral. el abogado del trabajador que plantea el pago de utilidades y no presenta como medio de prueba las declaraciones juradas de impuesto a la renta. coadyuvar a la dilucidación de las afirmaciones efectuadas tanto por el trabajador como por el empleador. son consideraciones subjetivas que se desarrollan en el interior del Juez y que difícilmente pueden ser cuestionadas por las partes. debiendo el juez de oficio solicitar dicha información al Banco a efecto de verificar si es que efectivamente se realizó el depósito de dicho beneficio social. Pero. el Juez. cabe preguntarse ¿esta facultad de llamar prueba de oficio por parte del magistrado debe tener límites o es un poder ilimitado que convierta al juez en un dictador.

Lo que protege la norma es la facultad del juez de llamar prueba de oficio lo que no quiere decir que las partes no puedan. el empleador demandado podrá impugnar la decisión del juez. como por ejemplo llamar a un testigo que tenga interés directo con la solución de la controversia (que sea por ejemplo pariente de una de las partes) o puede ser el caso que. y de pronto en el proceso una de las partes presenta nuevos medios de prueba que llegan a determinar el hecho que se quiso demostrar con la prueba de oficio. cabe desarrollar ahora las características de la prueba de oficio para luego determinar los límites que consideramos necesarios para delimitar esta facultad. pero días después el trabajador le comunica al juez que goza de una pensión por enfermedad profesional y que en la entidad encargada de otorgar dicho beneficio se encuentra un examen médico realizado meses atrás.de que si dejamos abierta esta facultad del magistrado. consideramos que la prueba de oficio debe tener límites que se enmarquen dentro de la racionalidad y proporcionalidad con la que debe actuar el magistrado en todo momento. por lo que puede el juzgador declarar innecesaria la prueba al haberse demostrado con contundencia el padecimiento del trabajador demandante. so pretexto de esta facultad. 7. se dilate innecesariamente el proceso con una oculta intención de no querer resolver la materia. El juzgador puede oficiar a dicha entidad para que le remita el referido dictamen médico a efectos de comprobar la enfermedad del actor. im- 25 . resultaría un doble esfuerzo procesal el seguir adelante con la pericia médica solicitada de oficio. Es posible que el juzgador pueda declarar mediante decisión debidamente motivada que el hecho que permanecía oscuro se aclaró con la prueba aportada por una de las partes. Así. Por este motivo. Inimpugnabilidad: Uno de los primeros excesos que ha puesto la norma respecto de la prueba de oficio es el tema de que las partes no pueden impugnar el hecho que el juez llame a la prueba de oficio.1. Con esto demostramos que no es tan cierto que la prueba de oficio no pueda ser impugnada. Cabe preguntarse entonces qué pasa si el juzgador llama prueba de oficio. se puedan cometer excesos. ¿puede el juez declarar innecesaria la prueba llamada de oficio? La respuesta a esta pregunta es afirmativa. no pudiendo denegar el magistrado la admisión de la apelación de la empresa demandada. Si la entidad llega a remitir dicho examen que prueba con contundencia que el actor padece de la enfermedad y que inclusive esta institución le ha otorgado una pensión por dicho padecimiento. En el caso descrito. para lo cual el magistrado solicita de oficio una pericia médica. Pero mejor expliquémoslo con un ejemplo: En un proceso de indemnización por enfermedad profesional el trabajador demandante no ha demostrado con contundencia el poseer la enfermedad que dice padecer. bajo ningún contexto. Características de la prueba de oficio 7.

esta procede a oponerse o tacharla en el entendido que no puede o debe actuarse por diversos motivos. al ser pariente de una de las partes del proceso. Cuestiones probatorias: Otro punto que resulta imprescindible tratar es respecto a si las partes pueden interponer tachas u oposiciones contra medios probatorios ordenados de oficio por el juzgador. sino en el entendido que sean ciertos los hechos descritos en la cuestión probatoria promovida. deberá declararla fundada y no actuar dicho medio probatorio. Como se puede observar.pugnar dicha decisión. encontrándose dentro de los supuestos contemplados en el artículo 229. Esto evidencia una vez más que el juez en el proceso es un director. Pese a que el artículo 28. dado que si no lo hace pueden actuarse pruebas que se encuentran expresamente prohibidas. En ese supuesto.2. no un dictador. Otro tema que puede suscitar controversia se presenta cuando las partes han ofrecido y actuado el número máximo de testigos permitido por ley (seis según el artículo 226. Sobre este punto. el juzgador debe dar trámite a las cuestiones probatorias promovidas en contra de las pruebas de oficio.º del Código Procesal Civil. no a la procedencia de la misma. La parte contraria se entera que el testigo llamado por el juez de oficio se encuentra impedido de declarar al ser pariente de la parte contraria. dado que la facultad que permite al juzgador llamar este tipo de pruebas no es irrestricta.° de la Ley Procesal del Trabajo menciona que el juez en decisión motivada e inimpugnable puede llamar a la prueba de oficio. Cabe mencionar que a nuestro entender es totalmente procedente que las partes puedan interponer cuestiones probatorias en contra de las pruebas de oficio. la cual una vez notificada a la parte. el juzgador no solo debe admitir la tacha y correr traslado a la parte contraria para su absolución. y debe situarse dentro de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad. que puede hacer y deshacer a su antojo tanto en la etapa probatoria como en el transcurso del proceso. la idea fundamental radica en determinar si resulta permisible que las partes puedan interponer cuestiones probatorias a las pruebas llamadas de oficio por el Juez. Es el caso de una prueba planteada de oficio por el juez. favoreciendo a una de las partes en litigio. En este caso en particular creemos que sí es posible que el juzgador pueda llamar a un número superior de testigos. Es el caso por ejemplo de un testigo que es llamado por el juez en el entendido que con dicha declaración se pueden esclarecer algunos hechos que permanecen oscuros. consideramos que dicha facultad debe encontrar ciertos límites a su actuación. reservándose la impugnación a la actuación de dicha prueba. como veremos en las siguientes líneas.º del Código Procesal Civil). y el juez dudoso de alguno de los puntos controvertidos decida llamar a otro testigo excediendo el límite permitido. 7. Verificados los nombres y certificados registrales de las partes se tiene que dicho testigo efectivamente se encuentra prohibido de declarar. porque la limita- 26 .

Segundo: para que pueda atribuirse al órgano jurisdiccional la posibilidad de practicar los diversos medios probatorios. Págs. en la medida en que. el Juzgador debe desestimar la misma y proceder a efectuar la actuación correspondiente. marzo 1998. Limitaciones a la prueba de oficio PICÓ I JUNOY20 menciona tres límites a la actuación probatoria del Juez: Primero: la prueba practicada por el Juez debe necesariamente limitarse a los hechos controvertidos o discutidos por las partes en virtud de los principios dispositivo y de aportación de parte. en Revista Peruana de Derecho Procesal. 27 y 28. las cuales pueden ser resueltas a la luz de la aplicación de normas y de principios de derecho procesal laboral. Por ello. no deberán ser tenidos en cuenta por el juzgador en aras de mantener la congruencia de su oficio con las cuestiones fácticas planteadas por las partes. configura y fundamenta sus respectivas pretensiones. se presenten ciertas controversias. solo de esa forma se evita que el juez actúe inquisitivamente o utilice su “conocimiento privado” al margen de los resultados que figuran en autos. es menester que conste en el proceso las fuentes de prueba sobre las cuales tenderá lugar la posterior actividad probatoria (así por ejemplo. 20 27 . si en el caso planteado en el párrafo precedente se presenta una cuestión probatoria o se deduce una nulidad en el sentido que no se pueden actuar más testigos. «La iniciativa probatoria del juez civil y sus límites». como hemos tenido la ocasión de analizar. so pena de incurrir la sentencia en un vicio de incongruencia. A nuestro entender. no pudiendo el órgano jurisdiccional llevar a cabo ninguna actividad tendiente a investigar o aportar hechos no alegados por las partes. 8. en relación a las pruebas de oficio. PICÓ I JUNOY. más no con la labor investigativa del magistrado. como bien se sabe. si de la práctica de esta iniciativa probatoria resultan hechos no aducidos por los litigantes. Tercero: finalmente. la identidad del testigo que deberá declarar). el principio de contradicción y el derecho de defensa que todo litigante posee en la ejecución de la prueba. es necesario que en el desarrollo del medio probatorio propuesto por el órgano jurisdiccional. se respete. su actuación se restringe únicamente a las fuentes probatorias que ya constan en los autos y nuca investigar nuevas fuentes. ni fallar alterándolos.ción que establece el citado artículo tiene que ver únicamente con la actividad probatoria de las partes. Joan. De este modo. escrupulosamente. Este segundo límite tiende a garantizar la debida imparcialidad del juzgador. Vemos entonces como es posible que. En consecuencia. son los litigantes quienes deben traer al proceso el material fáctico que identifica. Tomo II. Por otro lado. Lima. no se merma ninguna de las garantías procesales del justiciable constitucionalizadas.

dado que se perdería un tiempo valioso en el que el proceso permanezca “durmiendo” sin movimiento hasta que sea revisado para la sentencia del caso. Por ejemplo. 8. se tomen un tiempo en verificar si es que es necesario requerir alguna otra prueba adicional. 28 . porque. 8. puede llamar dicha prueba. debiendo tener el magistrado especial cuidado de solicitar estas pruebas antes que el expediente ingrese a despacho para resolver. Oportunidad de la prueba de oficio: Resulta interesante analizar la oportunidad en la que se debe llamar a esta prueba.º de nuestra norma fundamental (se entiende la Carta Fundamental española). por lo que el Juzgador debe otorgarle un término razonable para que la parte cumpla con presentar el medio probatorio con los requisitos establecidos. cuando tenga el expediente a la mano. pidiendo la parte contraria que se declare improcedente la actuación del testigo al no haber sido presentado con los requisitos indispensables para su actuación. No obstante. es recomendable que los magistrados. Prueba de oficio que suple medio probatorio presentado de forma incorrecta por la parte: Uno de los puntos tal vez de mayor discusión respecto al tema de la prueba de oficio es el que se presenta a continuación: Es el caso que una de las partes presenta un medio probatorio sin que este cumpla con los requisitos para su procedibilidad. En ese momento. Claro está que el juzgador también puede llamar prueba de oficio después de haber ordenado el ingreso del expediente para resolverlo. recién se percate que existen afirmaciones no demostradas o lagunas que necesariamente deben ser esclarecidas. pero no cumple con indicar la dirección dónde debe ser notificado ni remite el pliego interrogatorio. no siendo ello lo recomendable. vencido el término dicha parte no subsana las omisiones advertidas. sino puede ser que el expediente pase a la lista de pendientes y después de un tiempo. PICÓ I JUNOY plantea algunos de los cuestionamientos que se le hacen a la prueba de oficio en la doctrina española. pasaremos a analizar algunos otros que a nuestro parecer deben ser también considerados y que se manifiestan constantemente en el ejercicio de nuestro derecho laboral. considerando para ello que el magistrado puede hacer uso de esta facultad solo en dos oportunidades: El primer momento es cuando se hayan admitido todos los medios de prueba presentados por las partes y considere el magistrado que existen algunos puntos oscuros o que no han sido demostrados por las partes. sin embargo.1. una de las partes presenta un testigo. El segundo momento se presenta cuando el juez llama los autos para sentenciar.en el artículo 24. que por lo general es al finalizar la audiencia de pruebas.2. Así. Por ello. con lo que el juzgador deberá declarar la improcedencia del citado medio probatorio. pese a que los autos ya habían ingresado a despacho para sentenciar. antes de emitir la resolución que ordene ingresar los autos para sentencia.

El caso planteado pone uno de los límites a la facultad del magistrado de llamar prueba de oficio. a pedido de parte. Por nuestra parte. En este segundo supuesto la parte afectada podría solicitar una nulidad o impugnar la resolución que llama a la declaración del testigo. En este orden de ideas. porque ya lo declaró improcedente.3. proceda a convocar al referido testigo. siendo evidente que el motivo “para mejor resolver”. entonces. es decir. consideramos que la solución a este caso la va dar la ponderación que haga el juez respecto de los principios que deba aplicar. Revista Actualidad Laboral. determinadas declaraciones testimoniales por no reunir ellas los requisitos formales para ser admitidas (nombre y apellidos completos de los testigos propuestos). en tal sentido deberá emitir una resolución debidamente fundamentada y motivada que respalde dicha actuación. pero. no constituye la fundamentación suficiente que exige la ley. Este caso fue planteado por el profesor ELÍAS MANTERO21 quien nos explica que en el curso de una audiencia realizada ante el Segundo Juzgado de Trabajo de Lima el Juez declaró inadmisibles. presentándose en dicha situación dos posibles soluciones: a) Que no se actúe dicho medio probatorio.Pero. el Juez se percata que la actuación de este testigo resulta indispensable para la dilucidación del caso materia de autos. entonces podrá actuar dicho medio probatorio. no podrá llamar al testigo y por lo tanto se verá obligado a resolver el caso con los demás medios probatorios que existan en el expediente. óp. No obstante. al momento de sentenciar. Como se puede advertir no se invocó la existencia de falta de elementos que produjeran certeza o convicción. La prueba de oficio en las distintas instancias judiciales: Para un mejor entendimiento de este punto debemos partir de una premisa: la prueba de oficio solo puede ser solicitada por el juzgador de primera instancia. dispuso de oficio su actuación invocando como único fundamento que era « … necesario para mejor resolver la presente causa». cit. 17. Fernando. ello en el curso de la misma audiencia y regularizando el propio juzgado los requisitos omitidos por la parte que ofreció el testimonio. ya que no existe de por medio una fundamentación de la decisión.. 2 . pág. 8. pese a que declaró anteriormente la improcedencia de la declaración testimonial. 21 ELÍAS MANTERO. si es que aplica el principio de preclusión. por el juez encargado de llevar el proceso. febrero 2004. en el transcurso del proceso. si es que hace uso del principio de verdad real. o b) que en uso de su facultad de investigación y de dirección del proceso. en el entendido que el mismo ya fue desestimado. Así. resultaría en todo caso recomendable que los jueces opten por la primera solución planteada. porque en él recae la obligación de llevar adelante la etapa probatoria del proceso.

para definir la controversia.º del Código Procesal Civil. con relación a la fecha de anotación de la demanda de petición de herencia. 23 Casación N. se han encontrado sentencias de salas casatorias de la Corte Suprema en las que se ha ordenado al juez de primera instancia actuar prueba de oficio. precisando que se había incurrido en causal de nulidad procesal. Héctor. que es la de proporcionar seguridad jurídica al sistema. La tentación de hacer justicia en el caso concreto. Por ello sostiene que el órgano jurisdiccional superior no se encuentra facultado para ordenar al inferior que actúe prueba de oficio. al no haberse procedido en forma indicada se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en última parte del artículo 176 del mismo cuerpo legal. Al respecto. una sentencia Casatoria emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema23. señalar en este caso concreto que las sentencias inferiores no han observado. En el cuarto considerando de dicha ejecutoria.Pero. a efecto de que este “se forme convicción respecto de los hechos controvertidos”. No solo eso. es decir. se convierta en una tercera instancia. 22 30 . puesto que la convicción o certeza constituye un estado psicológico del juzgador que no puede serle impuesto.que. en www.. que por tal razón el juzgador ha debido ordenar de oficio la exhibición (subrayado es nuestro) de las copias autenticadas de los referidos documentos. lo que evidentemente provocará que la Corte Suprema de la República. que fijó los hechos objeto de controversia. en uso de la facultad que le confiere el artículo 194. respecto de un tema que no había sido invocado por el impugnante. conforme a lo dispuesto en el artículo 194. esta “facultad” otorgada por la norma procesal se convertiría en una “obligación” creada por la jurisprudencia. cuando el tema probatorio no puede ser revisado en Corte Casatoria. puede tener consecuencia LAMA MORE. Propone LAMA MORE para el análisis del caso de la prueba de oficio a nivel casatorio. que. abriendo la puerta a la casación para que resuelva “en justicia el caso concreto” lo que conllevaría a valorar. la discrepancia existente entre el asiento del Registro de Intestados obrantes a fojas diecinueve y doscientos once y la copia literal de dominio a fojas veintidós repetida a fojas cuarenta y cuatro y ciento veintinueve. interesa a la justicia (subrayado es nuestro) por razones de celeridad y economía procesal. en donde únicamente deben revisarse cuestiones de aplicación normativa.org número uno. reciente jurisprudencia las instancias revisoras ha obligado al magistrado de primera instancia a actuar prueba de oficio. estableciendo que el juez debió ordenar de oficio la actuación de determinada prueba. tal decisión escapa por completo a los fines de la casación regulados en nuestro Código Procesal Civil vigente. la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema señala lo siguiente: Cuarto. pues atentaría contra el principio de independencia de los órganos jurisdiccionales que constituye una garantía de la función jurisdiccional previsto en nuestra Carta Magna. Sin embargo.hechosdelajusticia. noviembre – diciembre de 2003. Publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de diciembre de 1998. en las que figuran indistintamente con fechas veintinueve de abril de mil novecientos noventa y cuatro y cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. aún cuando no se trata de punto denunciado por la impugnante. analizar e incluso fijar los hechos.º del Código Procesal en mención. «El juez y las pruebas de oficio».º 1342-98 Chincha. Finaliza el tema mencionando que esta teoría aparta a la casación de su función clásica. LAMA MORE22 menciona que la prueba de oficio es una facultad del juez y no una obligación. a nivel de la Corte de Casación.

han tenido una línea jurisprudencial. pero que para su sano entender. más que una “facultad”. en el entendido que tanto la instancia revisora como la casatoria. 24 31 . dado que en el campo jurisprudencial el tema parece cerrado. Pero. por el juzgador y como es una obligación. Ley Procesal de Trabajo. sino que solo corrige el derecho discutido. consideramos que deben existir limitantes para que una sala revisora ordene al juez de primera instancia a utilizar de la prueba de oficio.La Corte Suprema o Corte Casatoria no puede revisar temas probatorios. Opinión contraria a la de LAMA MORE es la que expone GÓMEZ VALDÉZ24 quien menciona que el juzgador tiene la alternativa única de establecer en qué momento será oportuna la actuación de una prueba no señalada expresamente por las partes. De esta opinión se desprende que la prueba de oficio debe ser actuada. lo que evidentemente no es lo que se busca con el recurso de casación. como hemos visto. declarando nula la sentencia y ordenando al magistrado a investigar mejor la materia controvertida. quienes viendo que en un proceso judicial se han dejado lagunas en la investigación. las Salas Casatorias se avocan al conocimiento de la etapa probatoria. como hemos visto. como lo determina la norma. dado que ello predispone al juez e ingresa a un campo valorativo. Francisco.Debe señalar e indicar expresamente qué pruebas deberá actuar el Juez para aclarar el tema. dado que esto debe quedar estrictamente a criterio del Juez. sobre todo en materia laboral. decidan no resolver amparándose en el principio de veracidad. por lo que deberá estar sujeta también a las reglas que se han establecido precedentemente. Pág. la misma puede ser trasladada a instancias superiores. por ello. es menester actuarla a fin de poder poseer una mayor convicción sobre lo litigado. como obligación. Como se puede ver. El tema en discusión. Pero. al que no puede entrar. debiendo a nuestro entender regirse por las siguientes reglas: 1. 290. de establecer como una “obligación” del magistrado de primera instancia el actuar prueba de oficio. porque no analiza pruebas. 4. valorada o merituada e incluso fijada en una tercera instancia.Debe señalar expresamente el punto controvertido que no ha sido aclarado en la investigación. GÓMEZ VALDÉZ. ello configuraría un problema a nivel de instancias superiores. pues abriría la posibilidad de que la prueba pueda ser evaluada. la prueba de oficio debe estar reservada al juez de primera instancia. Lima 1998. Editorial San Marcos.no queridas. Las instancias superiores en el Perú tienen una línea jurisprudencial que “ordena” al juez actuar pruebas de oficio. 2.No debe dar lineamientos de la forma cómo debe resolver el juzgador de primera instancia. 3. va a darse en el ámbito doctrinario.

tampoco debe olvidar el carácter complementario de las pruebas que el juez actúe de oficio. Residualidad de la prueba de oficio: Uno de los temas que planteamos como fundamento de esta regulación es el de la residualidad de la prueba de oficio. De otro lado. proponemos algunas reglas que deben ser observadas en el momento que el juez llame prueba de oficio. Así. al momento de hacer uso de su facultad oficiosa en materia probatoria. cuando ya se hayan actuado todas las pruebas presentadas por las partes. Conclusiones A modo de conclusión general diremos que la norma procesal laboral no regula de forma adecuada la actuación de la prueba de oficio. no debe olvidar el objeto y la finalidad de la prueba. «El juez y las pruebas de oficio».8. o que la misma coadyuve a una mejor comprensión de los medios probatorios actuados. pues ello atentaría contra el principio de imparcialidad del Juez. noviembre – diciembre de 2003. mientras que las instancias jurisdiccionales superiores poseen una línea jurisprudencial en las que ordenan al juez actuar medios probatorios de oficio en aspectos que no se encuentran debidamente corroborados o comprobados. Héctor. cuyos conceptos ya han sido expuesto líneas arriba. debiendo en todo caso hacer uso de los principios del derecho procesal o de las reglas de la sana crítica. 9. Podemos también concluir indicando que mientras legalmente el actuar prueba de oficio es una “facultad” del juez.org número uno. no pudiendo antes de actuar la prueba de las partes solicitar medios probatorios de oficio. Ello significa que el juez no puede actuar prueba de oficio a partir de hechos no alegados por las partes o de información no existente en autos.hechosdelajusticia. 8. el Juzgador recién podrá hacer uso de la iniciativa probatoria. Por ello. y servirán para formarle convicción sobre los temas controvertidos. La prueba de oficio sobre puntos controvertidos: LAMA MORE25 menciona que el juez. jurisprudencialmente se ha convertido en una “obligación”.5. en www. sino después. Asimismo.4. Esta prueba solo puede ser ordenada por el juzgado cuando una de las pretensiones de la demanda no contenga la debida prueba que la respalde. la norma procesal indica que el juzgador “puede ordenar la actuación de medios probatorios de oficio”. proporcionalidad y racionalidad al momento de ordenar la actuación de la referidas pruebas de oficio. 25 32 . que solo tendrá lugar –la prueba de oficio– cuando las pruebas que hayan ofrecido las partes resulten insuficientes. pues el legislador peruano ha establecido. Entre ellas están las siguientes: LAMA MORE.

4. Oportunidad de la prueba de oficio: debe ser propuesta únicamente en dos oportunidades. Posibilidad de los órganos revisores y de casación de ordenar al juez de primera instancia que se investiguen con mayor profundidad los hechos ocurridos: ello no desnaturaliza el actuar autónomo del juzgador. Residualidad: la prueba de oficio debe ser llamada y actuada cuando ya no existan en el proceso medios probatorios propuestos por las partes que aclaren o clarifiquen la materia discutida. 33 . 3.1. 2. Traslados: las pruebas de oficio deben ser ordenadas por el juzgador y puestas en conocimiento de las partes para que puedan enterarse de los puntos que han quedado oscuros o que merecen ampliación. al finalizar la audiencia única o cuando se llamen los autos para sentencia y se tengan dudas o existan lagunas en algunos puntos controvertidos. dado que pueden generarse excesos si no se tiene esta limitante. 5. debiendo cuidar el superior no invadir este terreno valorativo del juez. Cuestionabilidad de la prueba de oficio: el juez debe procurar admitir a trámite las posibles nulidades o cuestiones probatorias planteadas por las partes.

de Ediciones. 12. As. Víctor. CABRERA ACOSTA. Teoría general del proceso y de la prueba. Francesco. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Bs. Marcial Pons. Regina. Lima. Bs. 1998. Décima Edición Revisada. Volumen II. Ara Editores. Zavalía Editores. 9. 8. Debido Proceso versus Pruebas de Oficio. II. 16. ELÍAS MANTERO. A. A. 14. Manuel. Sétima Edición.. Modelos. Lima 1997. 20. Tercera Edición. 2005. Osvaldo Alfredo. CARRIÓN LUGO. Editorial Temis S. y III. Editora Jurídica Grijley. ------------. 2. Estudios del Derecho Procesal Civil. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. 2000. 11. Introducción al Proceso Civil. 2004. Lima. Introducción al Derecho del Trabajo. As. Estudios de Derecho Procesal. Benigno Humberto. 1997. TRIONFETTI. Tercera Edición. 18. 1974. A. As. -----------. 15. Barcelona 1997. Bs. NEVES MUJICA. 2005. Santa Fe de Bogotá. Quinta Edición. Editorial Depalma. FALCÓN. 1996. 10. Julio Armando. Procedimiento Laboral. «Algunas consideraciones sobre la prueba y la actividad probatoria en el proceso laboral». As. 2002. LexisNexis Depalma. Revista Actualidad Laboral. 17. en Revista de Derecho Procesal. Juan. Bs. 1979. 1985. Juan. DEVIS ECHEANDÍA. GOZAÍNI. febrero 2004. en Aportes para la reforma del proceso laboral peruano. As. As. A. Fernando. 1999. Rubinzal – Culzoni Editores. Editorial Ejea Bs. sexta edición. Introducción al Proceso Laboral. Civitas Ediciones. 3. Segunda Edición Actualizada.. -----------. MONROY GÁLVEZ. Tomos I y II. CARNELUTTI. «La verdad y la prueba». MONTERO AROCA. Enrique. ALVARADO VELLOSO. 13. Temis – Estudio de Belaúnde Monroy Abogados. 1996. ALONSO OLEA. Ley Procesal de Trabajo. Tomo I. 5. 1988. Jorge.. Teoría General de la Prueba Judicial. Derecho Procesal del Trabajo. GARCIMARTÍN MONTERO. Paúl. Editorial San Marcos. Francisco. BIBLIOGRAFÍA 34 .1. Madrid 2000. Tratado de derecho procesal civil. 21. Bs. Editorial Depalma. Prueba I. Prueba y Presunciones en el Proceso Laboral. Lima. Fernando. Ara Editores. Javier. Doctrina. Madrid. Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. corregida y aumentada. Lima 1998. Adolfo. Bs. Volúmenes I y II. Madrid 1966. Ediciones Jurídicas y Sociales S. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 7. COUTURE. Editorial Temis S. GRISOLIA. GÓMEZ VALDÉZ. 2002. Cedecs Editorial. Bogotá. 19. PAREDES PALACIOS. Estudios de Derecho Procesal. Hernando. Jurisprudencia. 4. Bogotá. Legislación. Abeledo – Perrot. Santa Fe de Bogotá. ELÍAS MANTERO. Quinta Edición. 6. Tomos I. El Objeto de la Prueba en el Proceso Civil. Aguilar S. As. Nociones Generales del Derecho Procesal Civil.

Segunda Edición Actualizada. en Revista Peruana de Derecho Procesal. Aele. Fundamentos del Derecho Procesal del Trabajo. Lima. Tomo II. «La iniciativa probatoria del juez civil y sus límites». Depalma. Mario. As. As. Primera Edición. 2004. PEYRANO. 35 . Bs. Los Principios del Derecho del Trabajo. Jorge W. marzo 1998. 1997. TOYAMA MIYAGUSUKU. Lima.22. Rubinzal – Culzoni Editores. Parte General. Ugo. 2004. ROCCO. Editorial Depalma. PICÓ I JUNOY. Instituciones del Derecho Laboral. 25. 24. Tratado de Derecho Procesal Civil. 23. Cargas probatorias dinámicas. 1976. 1990. A. Jorge. Gaceta Jurídica S. PLA RODRÍGUEZ.. Bs. Lima. As. 27. Bs.. PASCO COSMÓPOLIS. 26. Américo. Joan.

Laboró tanto en el sector público como en el privado. siendo abogado apoderado de entidades bancarias y Jefe de División de la Gerencia Central de Asuntos Jurídicos del Seguro Social de Salud – ESSALUD.El Doctor Sandro Alberto Núñez Paz es Juez Titular del Decimonoveno (19. Es también Especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por el Colegio de Abogados de Lima.º) Juzgado Laboral de Lima y Catedrático de la Escuela de Postgrado y de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada de San Martín de Porres en los cursos de Seminario de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral. habiendo obtenido el título de Especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Miembro del Comité Consultivo de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para los periodos 2005–2006 y 2006-2007. Cursó estudios de pre y post grado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. RESUMEN EJECUTIVO 36 . Ha efectuado publicaciones en diversas revistas especializadas en Derecho. Egresado del Doctorado de la Universidad de San Martín de Porres. graduado con la mención “Magna Cum Laude”. Ha obtenido el título de Máster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Miembro de la Comisión de Expertos encargada de elaborar el Anteproyecto de Modificación Integral de la Ley Procesal del Trabajo designada por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República en julio de 2005. En el año 2005 obtuvo el primer lugar en el Concurso Mario Alzamora Valdez de la Universidad de San Martín de Porres con el trabajo titulado “Respecto de la determinación de la competencia territorial de los Juzgados Laborales”.

Una gran empresa hace todo eso y además. ejemplificada con expresión laissez faire es decir. La crisis económica de 929 implica un dramático hito en la economía mundial. 1. caracterizada por la libertad de emprendimiento. 7. por ejemplo el que considera a la empresa como el núcleo de la satisfacción de las necesidades particulares y la maximización de utilidades. Según la clasificación realizada por Matilde Schwalb y Oscar Malca2. pgs. 3. 4. existen cuatro grandes etapas de la evolución de la RSE. que son las siguientes: a)La época empresarial. Derecho Societario y Derecho Corporativo. Primera. dejar hacer. Responsabilidad Social: Fundamentos para la Competitividad Empresarial y el Desarrollo Sostenible. sin embargo. Derecho de Empresa. busca hacer del mundo un mejor lugar» 3 b)La gran depresión. 8-9. que se consolida en los años veinte del siglo pasado. Óscar. 2 Schwalb. 3 Cita obtenida de página www. edición. Rol del nuevo interés social para generar políticas públicas de responsabilidad social empresarial peruana. 5. Conceptos como el de William Clay Ford traducen la visión de dicha época: «Una buena empresa entrega productos y servicios excelentes. El objetivo de la empresa ¿maximizar las utilidades?. que brinda la idea de una actividad empresarial desenfrenada. Diferenciando Filantropía. En esta etapa. Contexto en el que surge la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) La RSE aparece en el siglo XX. Contexto en que surge la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). 2. Maria Matilde y Malca. ¿Qué es el interés social?. 2004. Universidad del Pacífico. produciendo rápidos cuestionamientos de modelos y conceptos generalmente aceptados. Definiciones generalmente aceptadas de RSE.ford. 6. Rossana Taquía Gutiérrez SUMILLA: . Bibliografía. al mismo tiempo en que se gestan las corporaciones americanas se desarrolla paralelamente el concepto de filantropía empresarial.EL NUEVO PARADIGMA DEL INTERÉS SOCIAL EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA Por: Dra.media. en las antiguas civilizaciones como la egipcia. Inversión Social y Responsabilidad Social. En esta etapa se fortalece la idea del Estado como un agente de regulación Profesora en las universidades San Martín de Porres.com  37 . fenicia y romana existían códigos de conducta y de regulación basados estrictamente en la ética imperante en la época.

los derechos civiles y la protección del medio ambiente principalmente en Europa y Estados Unidos. Un eje para cambiar el país. que surge en los años ochenta y que acuña conceptos como desarrollo sostenible. la guerra y la concentración de la riqueza sin desarrollo social. Son los inicios de la los instrumentos de medición de los impactos sociales y ambientales como el balance social y las normas de ISO. tiene intereses en el Estado y la sociedad. Es la etapa del florecimiento de los foros internacionales y de la creación de organizaciones que promueven ideales de RSE como una estrategia para la competitividad. considerado como una toma de conciencia sobre realidades tangibles como la discriminación racial. En efecto.Perú. la competencia descarnada de los mercados nacionales y globales así como las nuevas teorías de management proporcionan herramientas para entender la RSE como un instrumento muy poderoso para la competitividad empresarial y más recientemente para el desarrollo sostenible. Paralelamente. Edición SASE. bajo objetivos comunes»4. A la RSE le interesa como se relacionan e interactúan los tres (Estado. el Estado se convierte en parte de la sociedad y sus acciones tienen retorno vía el desarrollo social. En esta etapa se producen grandes cambios ideológicos acompañados de movilizaciones de protesta por la paz. las restricciones a la libertad de expresión. 998 38 . influyendo en ellos y viceversa. ahora también participa la sociedad civil porque «en la RSE no se excluye a nadie. Esta transformación cultural conduce a que el sector empresarial se preocupe del impacto social y ambiental de sus actividades. se empieza a hablar de la filantropía estratégica. que no solo importa el altruismo. c) El activismo social. la empresa es considerada como un actor más que. empresa y sociedad civil). Lima. al igual que otros. Existe interdependencia entre estos tres elementos y al mismo tiempo autonomía de sus actores que se expresa en la garantía de las relaciones demo- 4 Caravedo Baltazar. Como un resultado de la evolución del concepto de RSE en el tiempo se posiciona el concepto alianza estratégica. d)La conciencia social contemporánea. es decir que si antes sólo se encontraban como actores de los modelos propuestos –en el comunismo y en el capitalismo– al Estado y al mercado. Por esta razón. En esa dirección surge el concepto de grupos de interés que parte de la premisa de que la empresa no está aislada y que se desenvuelve a través de relaciones directas e indirectas con otros actores. sino también el pensamiento estratégico del negocio con el objetivo de gestionar los riesgos y obtener licencia social en la zona de actividad empresarial.económica y garante del bienestar social. pag 68. ni se pretende dar un rol predefinido y drástico. surgido entre los años sesenta y setenta. planteándonos entonces la pregunta inmediata ¿Será necesario un nuevo contrato social para este nuevo paradigma?. Responsabilidad Social de la Empresa.

org 7 www. además de la voluntariedad de la RSE. se entiende a las partes interesadas.iadb. en una versión más estricta. La RSE comprende a los tres elementos y.bsr. el diálogo abierto y productivo en la perspectiva de un modelo económico y social de largo plazo que genere políticas públicas con agendas nacionales como ocurre en Chile y Argentina. y el Estado es el promotor. o partícipes que en un sentido amplio. empleados. que la empresa es uno de los generadores de riqueza (el trabajo también lo es). regulador y ejecutor de políticas públicas para un desarrollo. grupo u organización que puede afectar o puede resultar afectado por las actividades de la empresa. 5 Por stakeholders. 2.org 39 . accionistas.cráticas. de carácter voluntario. es decir a los stakeholders Entre las definiciones más utilizadas encontramos las siguientes: Según el Business for Social Responsability 6–BSR (Estados Unidos). es cualquier individuo. desde esa perspectiva. Entre estos conceptos tenemos: • La empresa debe ser un actor social de cambio. En esta relación. el BID7 define la RSE como: las prácticas de la empresa como parte de su estrategia corporativa. más que un modelo o una moda es una forma de ver las relaciones sociales y económicas. la interna (empleados y accionistas). comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa». grupos o entidades identificables y relevantes de los que depende la firma para su supervivencia 6 www. la aceptación de riesgos comunes. Definiciones generalmente aceptadas de RSE La primera constatación sobre este punto es que no existe una sola definición unánimemente aceptada de RSE. los individuos. La ventaja de esta definición respecto de la anterior es que permite observar dos niveles de la RSE. No obstante. legales. más allá de obedecer las leyes y regulaciones. existe consenso respecto al manejo de los conceptos que pueden utilizarse para formular una definición de RSE. que evitan daños y/o redundan en beneficios para las partes interesadas (clientes. es decir una actitud cultural. «la responsabilidad social empresarial se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas. • Se debe gestionar los impactos y/o externalidades. • Se debe consultar permanentemente a los interesados. la sociedad civil ejerce la vigilancia del desarrollo y su promoción. los roles están claros. comunidad y entorno). y la externa (clientes. Por su parte. comunidad y entorno). complementarias al negocio.

Para este caso. el consensuado con los stakeholders. Otra definición que conviene tomar en cuenta es la de World Bussiness Council for Sustainable Developement (WBCSD-Suiza)9. y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad. porque se considera que al igual que otros modelos de gestión.org.Para la institución ISO8 se define a la RSE como «la integración balanceada por parte de la empresa. No obstante las imprecisiones conceptuales. lo importante es el enfoque general con el que se realiza. a diferencia de la clásica filosofía empresarial. La RSE supone un nuevo modelo de gobierno corporativo y allí es donde encontraremos contradicciones que mas adelante veremos en la legislación nacional. Así también. 8 9 40 . preservando los recursos ambientales y culturales para la generaciones futuras. sus familias.org O Global Compact en inglés. económicas y ambientales con el propósito de beneficiar a las personas. las mesas de trabajo y las instituciones que operan alrededor de la RSE no han realizado un esfuerzo preciso por definirla. la comunidad local y la sociedad en pleno. con el objeto de mejorar la calidad de vida. tanto las experiencias nacionales como internacionales.financiero.ethos. en 999. respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. implica centrar las actividades de la empresa en un nuevo interés social. la social y económica. Aun así.br  La forma de gestión empresarial que propone el RSE. que consiste en armonizar tres dimensiones: la ambiental. que busca tan solo la obtención de resultados positivos en lo económico. Compartimos esta última definición por desarrollar la mas vigente forma de gerencia empresarial. Kofi Anan. www. no requieren de una definición tipo como punto de partida. al igual que las otras mencionadas considera a la RSE como una forma de gestión. de las preocupaciones sociales. Iniciativa impulsada por el Secretario General de la ONU. una definición muy completa señalada por ETHOS0 (Brasil) dice que la RSE: es una forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los que ella se relaciona. en más de dos décadas la RSE ha pasado de ser una extravagancia filosófica a una forma de gestión empresarial. Este concepto. En el Perú. llamada triple cuenta de resultados. las comunidades y a la sociedad en general». Ello implica un cambio sustancial en el modo de concebir una empresa y en consecuencia un cambio de paradigmas.iso. según el cual la RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados. 0 www. la RSE atrae conceptos debatibles.

Los fondos son asignados por un presupuesto aprobado por la empresa y el impacto es la mejora de la vida en la comunidad en el área de influencia de la empresa. lo que produce satisfacción personal al empresario. La medición de los resultados es a través de la institución o área ejecutora. pag 3. las empresas utilizan fundaciones propias y recursos directamente asignados. Perú: empresas responsables” 998. existen tres formas de abordar el tema social y ambiental: a) La filantropía. quienes intervienen en la realización de las actividades de inversión social son terceros o fundaciones constituidas para dicho fin. que se esfuerza por fomentar relaciones con los grupos de interés que la impulsan a crecer o desaparecer del mercado. el propósito ulterior de lograr beneficios para la empresa en el mediano y largo plazo. sus familias y la comunidad. a través del bienestar de la comunidad. En este caso. En este caso. En este caso. 2 SASE & Perú 202. 41 . b) Inversión social. En este caso. se contempla la creación de valor del shareholder (accionista). c) Responsabilidad social de la empresa (RSE). Los instrumentos de medición son los balances sociales y la evolución del impacto. Para el desarrollo de sus actividades de RSE. siendo el primer beneficio el mejoramiento de la imagen de esta. En el modelo peruano vigente. No obstante. Diferenciando filantropía. La motivación es obtener beneficios para la empresa en un corto plazo. se preparan equipos multidisciplinarios y se busca la mejora en la calidad de vida de la sociedad en el ámbito externo e interno de la empresa.En la filosofía de la RSE se rompe con el modelo tradicional que señala que solo los activos son la fuente de valor de una empresa. como el fin último de la actividad empresarial. según un estudio realizado por SASE & Perú 2022. La motivación es la obtención de beneficios para los trabajadores. la gerencia y los comités especiales. Para ello se invierten las utilidades de la empresa y los fondos presupuestados. en tanto que en la RSE se considera a la empresa como parte de la configuración social. las actividades las realiza con las utilidades obtenidas por la empresa. por ejemplo. Quienes aprueban las decisiones son el presidente del directorio. Tiene como motivación un fin altruista. se registra cierto consenso sobre que no toda forma de relación de la empresa con su entorno social y ambiental es una práctica de RSE. En las actividades se involucran el presidente del directorio. inversión social y responsabilidad social Señalábamos líneas arriba que no existe una definición única de RSE. siendo la localización del impacto fuera de la empresa. El impacto se localiza externamente a la empresa. las decisiones sobre actividades de filantropía se toman a nivel del directorio. 3. En efecto. Para ello se sirve de fundaciones propias o de terceros. el directorio y las gerencias.

sindicatos. ya no solo en la doctrina jurídica sino por el mercado mismo. el concepto de maximización como equivalente al de interés social. organizaciones internacionales. Como lo señalamos líneas arriba. donde la empresa explícitamente reconoce que sus actividades son afectadas por el entorno en el que opera. 4 R. 984. en el siglo XX la percepción sobre el concepto de rendición de cuentas de las empresas evolucionó hacia un modelo más amplio sobre el rol y responsabilidades de las empresas en la sociedad. propósito por el que debe rendir cuentas a sus inversionistas y accionistas. Strategic Management: A Stakeholder Approach”. el capitalismo entendido. Así es como sacaremos a la gente de la pobreza. Por esta actividad. Actualmente. Ante la pregunta ¿considera que el capitalismo empieza a ser parte de la solución? Señala que el capitalismo es la solución a nuestros problemas. se encuentra superado. donde los inputs de inversionistas. por supuesto. Ya no Cita tomada de la entrevista brindada por Freeman en setiembre del 2005 a la Revista Compromiso Empresarial. funcionalista y organicistas. En efecto. Printed in Toronto. Este cambio no ocurrió espontáneamente. asociaciones comerciales. especialmente en las grandes economías más globalizadas. trabajadores y proveedores se añaden a ONG. es que las empresas no solo se manejan sobre la base de los intereses de sus accionistas. enfocándose en la empresa y en sus responsabilidades. como nuestra forma de crear valor para los stakeholders. La teoría de los stakeholders desarrollada por Freeman intenta demostrar que las partes interesadas sostienen con la empresa un sistema interrelacionado. El objetivo de la empresa ¿maximizar las utilidades? Existe una histórica convicción que señala que el objetivo principal de una empresa es la maximización de utilidades.E Freeman. e incluso dentro de la misma. se ve seriamente cuestionado en la actualidad. N.4. los gerentes y ejecutivos por su parte. si se toma en cuenta los distintos proyectos y tareas. 984)4. el clásico debate acerca de la naturaleza jurídica de la sociedad entre las teorías contractualista. Ante esta realidad opinamos que la legislación y doctrina jurídica peruanas se han quedado un tanto rezagadas sin propuestas de cambio ante una vertiente ineludible de seguir por la empresa y la sociedad. El punto de inicio de esta teoría. comunidades y sociedad civil en general. Madrid-España. institucionalista. agrega. Consecuencia de ello. esperan recibir una retribución importante. 3 42 . en una vinculación permanente. sino que también existe un rango de grupos que tienen un interés legítimo en ellas (Freeman. hubo preguntas como ¿cuál es el rol que posee la sociedad? o ¿debe ser la rentabilidad el único objetivo de la empresa? Una respuesta a estas preguntas es la teoría de los stakeholders (partes interesadas) es elaborada por Edward Freeman en 9843.º 2. desde una concepción moderna se analiza la sociedad como una estructura de intereses de terceros. Cabe mencionar que las partes interesadas difieren de empresa a empresa.

También caben en ella una relación de poderes en torno a decisión y control. Aquí. ¿Qué es el interés social? Es indiscutible que las decisiones de la junta de accionistas deben ser orientadas al interés social. por la versatilidad y relaciones continuas al interior. que los accionistas se deben al interés social. nos encontramos frente al caso de delimitar un nuevo concepto de interés social ante un conflicto de intere- 43 . se constituye en el instrumento más utilizado a escala mundial para constituir empresas. y por otro lado. De ese modo actualmente. Cuando nace una persona jurídica. Si bien es cierto que la LGS menciona en el artículo 38. No obstante.° de la Ley General de Sociedades (LGS) que el director no puede tomar decisiones que no cautelen el interés social. ergo. en el campo mercantil se registra una nueva pugna aún no resuelta y poco debatida entre el derecho societario peruano –a través de la Ley General de Sociedades– que nos remite al interés social bajo una concepción utilitarista del fin de la empresa. en el caso de los accionistas. contrario sensu. creo que ya no interesa la naturaleza jurídica de la sociedad sino su finalidad. las sociedades anónimas que cotizan en Bolsa son las que principalmente practican la RSE. así como también la probanza de que un director o un socio haya vulnerado el interés social. la pregunta inmediata que nos hacemos es ¿cómo debe ser gobernada?. la probanza de la misma se constituye siempre en un obstáculo. nuestro derecho positivo señala a través del artículo 80. el interés predominante siempre debe ser el interés social y no el interés particular. así como las que acuerda la administración.° de la misma ley se puede interpretar. En su seno puede existir con más facilidad un juego de poderes de naturaleza económica y política entre el accionista mayoritario y el minoritario. el enfoque que brinda la RSE sobre el objetivo de la empresa. La sociedad anónima es la típica forma societaria que. y su actuación no puede limitarse a defender los intereses de quienes los eligieron. cuando refiere que los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes. en nuestro mercado. 5. por lo cual nos planteamos: ¿importa su existencia más que su esencia? Considero que importa la esencia. Por otro lado. sino a un interés consensuado por la interrelación entre los stakeholders. Por esta razón. anotamos líneas arriba que la norma societaria no brinda una clara sanción cuando el interés social es vulnerado. ¿Qué es el interés social? ¿Será el interés común de los accionistas o el interés del nuevo sujeto que se crea? Mas aún. señalando no el interés social. del artículo 73.° la nulidad de un acuerdo societario que lesione el interés social.es relevante–para efecto de lo que exponemos– la naturaleza contractual o institucional de las sociedades comerciales.

expresado a través de sus órganos y por los acuerdos adoptados. a las necesidades de la sociedad. Los accionistas. Todo ello denota que la personalidad jurídica de la sociedad en la regulación peruana no es otra expresión jurídica que la del capitalismo económico. De ese modo. al participar en las decisiones colectivas abandonan su interés personal para revestirse del interés que le corresponde como accionistas. aproximándose a los fenómenos Según Isaac Halperin en su obra Sociedades Anónimas. así cada socio adecua su conducta y sus intereses personales. Existen diversos enfoques del interés social. concordado con el artículo 73. En el primer caso. En este caso se debe tener en cuenta que las funciones de la junta de accionistas tiene como propósito principal el cumplimiento del pacto social y de los estatutos. que señala que quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. al mismo tiempo. el interés de la persona jurídica societaria. ello implica avanzar desde una concepción individualista clásica.° de la LGS. b) El interés de la sociedad como el poder autónomo de la personalidad jurídica societaria. así todos observan una conducta donde prevalezca el interés común. Si advertimos.1 El interés social El interés de la sociedad mercantil no está expresamente definido en la legislación peruana. La doctrina tampoco se ha encargado de desarrollarlo y mucho menos la jurisprudencia. que no se subordinan a los intereses individuales de cada asociado y les impone respetar un interés superior al interés personal. es posible analizar el interés de la sociedad desde dos ópticas: i) el interés propio de la persona jurídica societaria. no coincidentes . a saber: a)Se le considera como una abstracción del interés común primigenio.°. aunque a la luz de las nuevas tendencias de RSE. un mecanismo corrector.ses. señala que es la voluntad o propósito de cooperación en los negocios sociales. y ii) el interés de la empresa. serviría como un pilar sobre el que descansaría el moderno derecho societario y sería. los artículos que menciona en el punto anterior en la LGS ( el artículo 80. para que ella cumpla su objeto. siendo el beneficio económico de los socios el reparto de las utilidades o la eventual asunción de pérdidas. la empresa no puede quedar en zonas grises sin saber como actuar. y que tiene como correlato al artículo .°) nos brindan una clara visión que el interés social debe ser un interés común de los asociados. como señala el artículo 80 de la acotada. nacida del racionalismo filosófico y del liberalismo económico de comienzos del siglo XIX. 5. del consentimiento de los socios (affectio societtatis)5 en el contrato de sociedad y como el elemento que debe durar toda la existencia de la sociedad. 5 44 . ejerciendo sus funciones al servicio de los intereses de la sociedad. lo que es complejo. lo cual deja un gran vacío porque si este tópico se tuviera claro y si estuviera incorporado en el derecho positivo. es distinta a la de los socios. Para deducir el contenido del interés social. aceptando la participación en las utilidades y pérdidas.

el interés de la empresa busca proteger al organismo económico como punto de convergencia de múltiples intereses. el Estado debe promocionar la filosofía de RSE. establecer ventajas competitivas para las unidades económicas y potenciar sus actividades en países emergentes. Concluyendo este numeral. el interés de la sociedad es la brújula orientadora de la conducta que se debe seguir al interior de ella y es la guía para los accionistas y administradores. Se trata. Por ello. por ejemplo. 45 . en el principio N. inscrita dentro de la corriente que incorpora el derecho societario como parte del derecho de las empresas. de CONASEV. sino debe ser un interés que recoge la participación de los grupos de interés que observan que la realización del objeto social fluye de todos los actos de gestión. Se trata de un concepto que permite observar las desviaciones que puedan producirse dentro de la gestión empresarial. entre otros. En el segundo caso. denota una noción más económica que jurídica. Muchos países de economías avanzadas han adoptado políticas formales de difusión de la nueva cultura corporativa. en la autonomía del patrimonio de la sociedad como un atributo de la personalidad jurídica. es decir el de los socios. Por esta razón. Rol del nuevo interés social para generar políticas públicas de responsabilidad social empresarial peruana El debate sobre la Responsabilidad Social se debe trasladar al ámbito de las políticas públicas. el del acreedor.jurídicos colectivos dotados de personalidad jurídica. podemos señalar que no creemos que el interés social que debe recoger nuestro derecho comercial. entendiendo que esta puede favorecer el ingreso de las empresas a nuevos mercados. que conlleven conflictos de intereses o faciliten el descontento entre accionistas mayoritarios y minoritarios y por lo tanto acarreen consecuencias desfavorables para los stakeholders. Esta no solo es una discusión jurídica. es si el concepto de interés social debe ser objeto de una definición normativa. 6. incorporándose no sólo en la normativa societaria sino también en el 6 Como lo señala la Resolución 096-2003-EF/94. De la respuesta esta pregunta depende la decisión sobre si las prácticas de RSE deben seguir siendo voluntarias o pasar a ser obligatorias. En nuestra opinión. En nuestra opinión. sea solo el maximizar el valor de la empresa únicamente a favor de los accionistas6. el del Estado.° 26. el interés de la empresa. en suma de poseer una visión de interés que involucra a todos los llamados a obtener una ganancia de la sociedad. Este nuevo interés social debe ser el elemento que determine la validez o nulidad del acto societario. Una diferencia básica entre el interés de la persona jurídica societaria y el interés de los asociados se manifiesta. una de las cuestiones a debatir en un futuro. el del proveedor.

las PYMES sí podrían ingresar poco a poco a practicar RSE si son consideradas dentro de la cadena de valor de las empresas grandes bajo incentivos del Estado. agregándole valor a la compañía. En nuestra opinión. BHP Billiton-Tintaya. De esa debilidad nace la falta de sostenibilidad de las prácticas peruanas de RSE. 8 El Reporte de sustentabilidad es un instrumento estratégico para comunicar. las ONGs y las centrales de trabajadores. la salud. debemos decir que el Estado peruano no ha adoptado aún decisión en el marco del derecho positivo.ámbito de las políticas públicas. En el Perú. grupos de consumidores. está dada por la preeminencia de las PYMES. principalmente en lo ámbitos de la inclusión y cohesión social. se ha abierto el debate conducente a una norma obligatoria que establezca sanciones ante el incumplimiento de los códigos de ética así como contra la ausencia de prácticas de RSE. por ejemplo. En Chile. para fijar un horizonte de la RSE. social y medioambiental de una empresa u organización que debiera ser publicado periódicamente. Repsol YPF. presionadas por su sociedad civil y como consecuencia del desarrollo de su concepto de interés social. impartidos por el FONAFE). El punto es si los códigos de comportamiento que son parte de la RSE deben ser voluntarios u obligatorios es un tema al que ya se ha prestado atención en América Latina. Los códigos de ética voluntarios y reportes de sustentabilidad8 elaborados por empresas privadas. En estos casos. la educación y el trabajo. Es un documento independiente que da cuenta en forma balanceada del desempeño económico. Al respecto. gremios empresariales. Estas prácticas carecen en la mayoría de casos de objetivos a largo plazo que permitan que se involucre el Estado en un papel ordenador y promotor. entre otros. presionadas por la demanda social o por otras contingencias de coyuntura. De manera inicial. construyendo mejores vínculos entre la empresa. Minera Milpo. la sociedad y el medio ambiente. entre otros actores. del que dábamos cuenta líneas arriba. no obstante. consensuar una agenda de desarrollo para priorizar las intervenciones. las prácticas de RSE están muy ligadas a políticas corporativas aprobadas por sus sedes internacionales. que en su actividad empresarial están muy relacionadas con recursos naturales no dejan de ser casos aislados dentro de un panorama en el que la constitución de las empresas peruanas. es decir. Su función principal es hacer transparente las acciones relacionadas con la responsabilidad social corporativa a los públicos de interés. a pesar de que en sectores como el minero y de hidrocarburos se practica desde buen tiempo la RSE7. Minera Antamina. un compromiso del Estado peruano a involucrarse en el desarrollo y fomento de la responsabilidad social. el Perú necesita de un mínimo estándar de RSE a ser practicada por las empresas. El escenario óptimo para ordenar el proceso sería por la vía de producir un debate público desde las instituciones del Estado. difundir y multiplicar el ejercicio de la RSE. avalar. (aunque no olvidemos que las empresas públicas poseen lineamientos para realizar prácticas de buen gobierno desde el año 2006. Recordemos casos como Minera Yanacocha. 7 46 . Aguaytia Energy del Perú. estas prácticas vienen siendo realizadas por las entidades privadas que agrupan a las empresas.

con sanciones en caso de incumplimiento. los cuales son aún de carácter facultativo. la subcontratación. el desempleo. las dificultades de acceso a créditos y falta de capacitación. 9 47 . como se podrá suponer. incluyendo los más cercanos. Es urgente una toma de posición peruana en torno a la RSE. El Perú aún no ha actualizado sus parámetros a esta nueva versión. si no se generan instancias y una agenda precisa. Los principios de buen gobierno adoptados en el caso peruano tienen como característica que permite la auto calificación de las empresas. Si han incorporado prácticas de RSE a su gestión empresarial es porque si no lo hacían no vendían productos o servicios negocios en Estados Unidos o la Unión Europea. un país que requiere urgentemente un nuevo contrato que integre más actores y tenga reglas claras en este campo. las empresas que cotizan en Bolsa informaron a partir del año 2004 a la CONASEV sobre principios de buen gobierno corporativo. Se agrava esta precariedad por el hecho de que no se establecen sanciones o estímulos por CONASEV a las empresas que declarar la verdad o la ocultan. Este imperativo puede nacer de los casos empresariales inspiradores trasformados en valores culturales. Desde esa perspectiva el Perú sigue siendo un país frágil frente a las grandes economías. que los sectores que practican RSE están estimulados por sus mercados.En nuestro país. No olvidemos. la mayoría de empresas peruanas no asumen este compromiso. la informalidad. conlleva distorsiones porque a pesar que existe un rango de 0 a 4 para autocalificarse. los parámetros entre empresa y empresa son relativos. económico y social en el Perú. finalmente. donde uno de sus principales Cabe señalar que la OCDE ha producido una nueva versión de estos principios en el año 2004. los que sí consideran que deben establecerse prácticas empresariales obligatorias. Es un elemento que fomenta la desprotección ambiental. A diferencia del sector empresarial que es supervisado por CONASEV y otras pocas que realizan actividades voluntarias de RSE. Para establecer políticas públicas sobre RSE encontraremos posiciones desde las ultraliberales que se afirman en el jamás. sin embargo. Razonando desde esta realidad es que consideramos que la RSE es un imperativo político. Estas empresas deben informar si poseen estos códigos y justificar su inexistencia. Estos principios deben ser concordantes con los Principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobados en el mes de abril de 9999. lo que no se logrará. A ello habría que agregar que no debería caerse en el exceso de la sobrerregulación porque generaría otros problemas. Los estimados indican que en los próximos 20 años la mayoría de países. adoptarán legislaciones concretas sobre reportes y códigos de conducta éticos y laborales que será obligatorio medir y divulgar. Ello. los que exhiben una visión intermedia que proponen políticas de incentivos y.

Buenos AiresArgentina. La misión de la empresa. Setiembre 2006. Por ello. Buenos Aires. Michel. 2005.ethos.org www. Harvard Business Review. osea un poder concreto que permita cristalizar las demandas por mejores condiciones de vida. 2004. número 9.br BIBLIOGRAFÍA 48 . Editorial Coordillera SAC.iadb. 993. Un eje para cambiar el país. dirigido por una élite que no tenga miedo de agregar valor a sus negocios por la vía del cambio de paradigmas. Editorial Depalma. Edición Paidós. Setiembre del año 2005. Primera edición. Impact Media Comercial S. Lima-Perú. Oscar. Sociedad Anónima. Albrecht Karl.iso. Maria Matilde y Malca. Argentina Revista Compromiso Empresarial. 998. Esa es la responsabilidad que el sector empresarial peruano y el Estado tienen en sus manos. www. Buenos Aires – Argentina. La sociedad postcapitalista. SASE & Perú 202. Madrid-España.bsr.retos es su institucionalidad. N. Responsabilidad social.org. Bogotá –Colombia. La empresa en el siglo XXI. Responsabilidad social de la empresa. fundamentos para la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible. Edición SASE. Schwalb. Lima. Perú: empresas responsables. Halperin Isaac. 998. Edición Editorial Sudamericana.org www. Caravedo Baltazar.º 2. Numa Marin. como ya ocurre en Chile y Brasil.A. 996. Drucker Peter. 978.Perú. El desafío consiste entonces en cómo hacer sostenible la RSE. El Estado otorgando incentivos correctos y el mercado mostrando su liderazgo. ¿Se ajusta la conducta de su empresa a estándares de clase mundial? Volumen 84. Universidad del Pacífico.org www. haciendo un salto vertiginoso que le permita a los ciudadanos y empresas peruanas ejercer un tipo de poder distinto al de las utopías. las prácticas de RSE nos remiten al sistema político como a un todo.

en un incremento de más del 7% respecto del año 2005 por factores como la dinámica exportadora. Existe desproporción (asimetría) en la información que manejan y el fraude que comete un asegurado que busca aprovecharse ilícitamente de un seguro hace tanto daño como las cláusulas abusivas que un asegurador incluye en sus pólizas. y de Derecho de Seguros de la Universidad de Piura. generaron primas por cerca de mil doscientos millones de dólares. Solo en el 2006. Máster en Derecho por The London School of Economics and Political Science (LSE).LA CONFIANZA EN LOS SEGUROS PERUANOS Luis Alberto Meza No es frecuente que los seguros privados figuren entre los temas tratados en eventos académicos y profesionales del derecho peruano. el funcionario del departamento de emisión de cada empresa de seguros. La falta de esta ley hace que las sentencias y laudos arbitrales en la materia sean más impredecibles. alentando las discusiones y la incertidumbre y dificultando la labor de la propia SBS. Inglaterra. el abogado y el técnico que redactaron tal o cual póliza. Sumado todo ello a los excesos incurridos en la redacción de las pólizas y en la ejecución de las mismas. Abogado por la Universidad de Lima. En la práctica. a pesar de los bajos niveles de penetración en nuestra población. la minería y la construcción. Seguros y AFP (SBS). debe ser una verdadera política de Estado en países como el Perú. En el ámbito contractual de nuestro mercado de seguros subsisten serios problemas a pesar de los esfuerzos de la Superintendencia de Banca. que son también un medio importante para la protección social. las reglas varían según la aseguradora elegida. Ello parece extraño si vemos su aporte actual al desarrollo del país. ¿Quién dice que para luchar contra la pobreza basta con promover el crecimiento económico y mayores ingresos para los pobres? La tarea de mitigar los riesgos que afectan a los sectores más vulnerables es también fundamental. Los beneficios del seguro privado pueden llegar a más personas. Una ley especial del Congreso de la República debe servir de base para el desarrollo de nuestro derecho privado de seguros. o el ajustador de siniestros que opina sobre si un siniestro debe o no ser pagado y sobre el monto del caso. Profesor de los cursos de Derecho de Seguros y de Arbitraje de la Universidad de San Martín de Porres.  49 . se configura una situación que reduce la confiabilidad de estos contratos. Estamos ante un negocio que para las partes genera mutuas desconfianzas aquí y en cualquier lugar del mundo. Así lo demuestra el SOAT a pesar de los problemas y limitaciones actuales. La difusión de los seguros.

no faltan quienes afirman que una ley para el contrato de seguro no es necesaria y que las cosas deben quedarse como están. Nótese que ese era el principio dispositivo vigente en el Siglo XIX y en gran medida es el que rige hoy en materia de seguros en nuestro medio. Hoy es una tendencia internacional indiscutible. El evento fue organizado bajo los auspicios de AIDA y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros – FIDES. según manifiesta Carlos Ignacio Jaramillo. Existe cierto nivel de consenso sobre la necesidad de una ley pero las grandes diferencias vienen por el contenido de la misma. hemos tenido varios proyectos legislativos en los últimos años. la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA por sus siglas en francés). especialmente en lo primero. Las leyes suiza y alemana de 908 (eso es. abrieron camino. a saber: a) Dictado de normas imperativas y semi-imperativas. d) Consagración de los derechos de reflexión y de arrepentimiento del asegurado. Este contrato es hoy regulado básicamente por el Código de Comercio de 902. en un estudio dedicado a “La Protección del Consumidor y sus Principales Manifestaciones en el Derecho de Seguros Contemporáneo: Examen Descriptivo”. hace varias décadas. Presidente de la organización mundial más importante en materia jurídica de seguros. Y no tan lejos. e) Establecimiento de precisas reglas de interpretación. CILA 2000. hace casi un siglo). b) Sublimación del principio de conservación de los efectos del contrato de seguro. c) Fijación de requisitos mínimos de información previa y de claridad. Es claro que. A nivel legislativo otros países han avanzado mucho en esta dirección. por el Código Civil de 984 y por algunos artículos de la Ley del Sistema de Seguros de 996. a inicios del Siglo XXI la tendencia internacional exhibe la vigencia de primordiales medios de protección del asegurado. En el campo contractual.Tendencia internacional Entre nosotros. en Latinoamérica también hicieron lo suyo la ley mexicana de 935 y la argentina del 67. En mi opinión. Encuentro que ese contenido no puede ser otro que reglas que protejan al usuario y al mismo tiempo tutelen las bases técnico-económicas del seguro. el Código Civil italiano de 942. pues en un libre mercado las partes deben decidir cuál es el contenido de sus contratos. En nuestro país. f) Rechazo sistemático a la inclusión de cláusulas abusivas. la ley austriaca de 97. esas son las reglas básicas. también en este tema. Así consta en las Memorias del VI Congreso Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros. pero no todos están de acuerdo. nos hemos quedado en el tiempo. ANTECEDENTES 50 . es decir. la ley francesa de 930.

cuyo trabajo meses después dio lugar al llamado “Proyecto Muñiz”. hizo público el llamado “Proyecto Farah”. el autor de estas páginas elaboró una nueva propuesta normativa que buscó recoger avances del derecho comparado y. Ello se evidencia en las rutas señaladas para la regulación de áreas tan diversas como la reticencia y la falsa declaración del riesgo.Propuestas para una Ley del Contrato de Seguro en el Perú. Posteriormente. El trabajo del ilustre maestro argentino. la sanción de conductas dolosas del asegurado. Stiglitz. tomando como punto de partida el proyecto de la SBS. según figura en el llamado “Proyecto Stiglitz” y en su ponencia para las Primeras Jornadas de Derecho de Seguros .Cabe recordar que en 997 se formó una sub-comisión en el Congreso. También la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. al mismo tiempo. con autorización del autor. Presidente del Instituto Peruano de Derecho de Seguros. se tomó como base estructural. entre otros. instancia que ha tenido una notable participación en sus primeros años de existencia en nuestro mercado. que provienen del Proyecto Stiglitz disposiciones específicas para proscribir las cláusulas y prácticas abusivas. una Comisión del Ministerio de Justicia presidida por Jaime Zavala Costa y de la que formaron parte diversos expertos y entidades como el INDECOPI. elaboró un texto que. para castigar el uso de medios probatorios fraudulentos (o la exageración maliciosa de pérdidas) por parte del asegurado. Seguros y AFP (SBS). tuvo lugar en agosto de 2005 y promovió especialmente las contribuciones de expertos nacionales en la materia. el trabajo de Rubén S. APESEG. la Asociación Peruana de Empresas de Corredores de Seguros (APECOSE). por encargo de la “Comisión de Reforma de Códigos” e integrada por diez expertos en seguros. entre otros. hace aportes y expresa tendencias hasta entonces no reflejadas en proyectos peruanos. la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC). elaboró su propio proyecto meses más tarde. publicó otro proyecto que figura como anexo de su libro “Comentarios a la Legislación de Seguros”. caducidades convencionales. Los congresistas Rosa Florián (200) y Rafael Aita (2002) también presentaron sendos proyectos de ley para regular este contrato. Paralelamente. Entre los aportes nacionales recogidos en la nueva propuesta normativa. sistemático y unitario. esta vez de solo tres miembros. La organización de estas Primeras Jornadas. APESEG. y para sancionar la reticencia dolosa aun cuando las circunstancias omitidas o declaradas falsamente por quien contrata un seguro carezcan de relación causal con el siniestro. por encargo de la Superintendencia de Banca. Walter Villa Zapata. como parte del encargo recibido. reprodujo diversas contribuciones esenciales 51 . y el 200 una nueva subcomisión del Congreso. Cabe destacar. reglas y principios del mercado local. Para ello. la celebración del contrato e intermediación de corredores. Poco después. por ejemplo. destacaron claramente los de la Defensoría del Asegurado de APESEG.

generalmente legislaciones del siglo XIX. en los que el Código de Comercio prevé tres años). una ley moderna para el contrato de seguro. Por otro lado. Como vemos. qué duda cabe. salvo en seguros marítimos. cabe destacar que cualquier solución legal que se adopte en este punto no deberá poner en riesgo la mutualidad de las primas. Y. Protección del asegurado Se sabe que existen diversos grados en que un legislador puede proteger al usuario de seguros. Cabe mencionar que la SBS también formó parte de esta Comisión. Me refiero. la informalidad tan difundida y que no es novedad en un país como el nuestro. una práctica común entre nosotros que afecta los derechos del usuario. La mayor parte de legislaciones. De otro lado. La reticencia y la falsa declaración del riesgo son también asuntos centrales que generan muchos conflictos en la práctica. Otro punto clave es que la prescripción debería reducirse a tres años (hoy el plazo es de diez años por aplicación del Código Civil. actuando como secretaría técnica. Hagamos que la nueva conformación del Congreso de la República se preocupe por aprobar. En todo caso.de este y agregó otras. considero que el arbitraje debe ser voluntario. es decir. El arbitraje es un mecanismo valioso pero en el Perú sigue siendo caro y no todos tienen acceso a él. Es aconsejable que nuestra futura ley se ubique también en dichas regiones. importante y urgente para el desarrollo de nuestro país. si las partes quieren poner fin a una discusión mediante arbitraje es una cosa. Estas cláusulas deben ser nulas y la ley debe incluir una definición y una lista no cerrada. a que una deficiencia en la situación legal de un empresario por sí sola no debe autorizar al asegurador a rechazar un reclamo. mucho menos después de un siniestro. que van desde los casi indiferentes. 52 . según sostuvo Marcel Fontaine en la presentación de un estudio de derecho comparado elaborado con aportes de expertos de todo el planeta. como ya se dijo. en todo caso. existe un camino avanzado. Es una materia. de una vez por todas. está regiones intermedias. ¿Y cuáles son los temas clave en que se debe proteger al asegurado? Creo que uno de ellos es el de las cláusulas abusivas. previsto. de otro lado. pero otra distinta es obligar a quien adquiere un seguro a aceptar por adelantado que los problemas futuros serán resueltos por un tribunal arbitral. hasta los que brindan una mayor protección como ocurre con la legislación francesa y su famoso Código de Seguros. no debe permitir que un asegurador de mala fe rechace un siniestro. amenaza la independencia de los ajustadores y genera graves distorsiones en el mercado. el incumplimiento en el pago de primas debe suspender automáticamente la cobertura. Otro elemento importante es que el asegurador no se debe reservar la facultad de designar unilateralmente al ajustador (técnico). en el Proyecto Stiglitz y que no había sido incluido en ninguno de los proyectos de ley elaborados antes desde el Congreso. por ejemplo.

En cuanto a la caducidad convencional, sabemos los abogados (lo enseñó Carnelutti) que las reglas claras desalientan la litigiosidad, algo importante en tiempos en que la necesidad de una reforma judicial casi no se discute. En nuestro país diversas pólizas dicen que el asegurador no es responsable (es decir, no tiene que pagar nada) si el evento dañoso o siniestro ocurre por culpa (a secas) del asegurado. Entiendo que el principio debe ser otro. La ley debe decir que el asegurado perderá el derecho solo si actúa con mala fe o culpa grave y siempre que su conducta cause perjuicio al asegurador. Y si actúa con una culpa menor y esto influye en la medida de la prestación del asegurador la indemnización se debe reducir pero no desaparecer. En otras palabras, lo que ya no debe pasar es que simples descuidos o informaciones tardías autoricen a la empresa aseguradora a rechazar totalmente el siniestro. Este es un tema central. Diversos proyectos que hemos tenido en el Congreso han permitido que el asegurador no pague nada si el usuario comete un simple descuido o se excede en algún plazo previsto en la póliza. Lo considero un error. Como sabemos, el comercio opera de otra manera y las personas no somos robots. Regulación privada Los aportes gremiales (de aseguradores, corredores, etc.) en la regulación del seguro privado son importantes y la autorregulación es también necesaria. Por ejemplo, la APESEG creó la referida Defensoría del Asegurado el año 2000, pero el esfuerzo privado puede ir mucho más allá. Las aseguradoras inglesas pusieron en blanco y negro hace casi treinta años sus propias reglas o Statements of General Insurance Practice para proteger a sus clientes, reglas que dicen, entre otras cosas, cuándo una empresa de seguros no puede rechazar un siniestro por una declaración del riesgo incompleta. En cambio, muchas pólizas que circulan en el mercado peruano siguen incluyendo, por ejemplo, cláusulas de “bases del contrato” por las que cualquier error, inexactitud o dato incompleto en una declaración o formulario permite al asegurador rechazar el siniestro. Eso no le hace bien a nadie y tampoco a las aseguradoras. El usuario, en realidad, se siente engañado. En la esfera de los corredores y los ajustadores de siniestros, la regulación gremial puede darse mediante códigos de conducta que busquen cada vez más transparencia en las relaciones con sus clientes. Por ejemplo, en el marco de la ley los corredores pueden redactar y hacer respetar sus propias reglas para los procedimientos de venta, para el llenado de declaraciones de salud o formularios de solicitud de seguros, para el manejo de reclamos, etc. Tienen el conocimiento y la experiencia necesarios y fuera del país hay buenos ejemplos. Propuestas para una ley Considero oportuno destacar los siguientes aspectos sustanciales que, en mi opinión, debe contener una ley para el contrato de seguro en el Perú:

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1. Definición. Es necesario incorporar una definición que, sin tomar partido sobre la discusión sobre el concepto unitario del seguro, y siguiendo la tendencia del derecho comparado, refleje una visión dualista que resalte al mismo tiempo el resarcimiento de daños (seguros de daños) y el cumplimiento de la prestación convenida (seguros de personas). 2. Consensualidad. Se debe reconocer que el contrato de seguro es consensual, es decir, nace desde que las partes recíprocamente consintieron en una declaración de voluntad común. Siendo un contrato que se celebra por adhesión, la propuesta viene del tomador y la aceptación corresponde al asegurador. 3. Reticencia y falsa declaración. Se debe distinguir entre reticencia culposa y la dolosa: a) La reticencia dolosa se debe sancionar aun cuando las circunstancias omitidas o declaradas falsamente carezcan de relación causal con el siniestro. Se sanciona la conducta fraudulenta del asegurado. Este principio, que es un aporte del Proyecto Stiglitz, no figura en proyectos elaborados en el Congreso de la Republica; b) La reticencia no dolosa debe traer como efecto el reajuste de la prima. El pago de la indemnización debe ajustarse a la proporción entre la prima pagada y la que debió pagarse en caso que el asegurado hubiera declarado el verdadero estado del riesgo. 4. Declaración de riesgos. Las preguntas del cuestionario entregado por el asegurador deben ser las únicas circunstancias influyentes sobre el riesgo. El cuestionario debe ser el límite al deber de información, sin perjuicio del deber del asegurador de informarse de toda circunstancia trascendente a los fines de evaluar el riesgo. 5. Resumen de cobertura. Tanto en los seguros individuales como en los de grupo, el asegurador debe entregar al asegurado, al celebrar el contrato (con la cobertura provisional o con la póliza), un “Resumen de Cobertura” con los alcances y limitaciones contractuales. Este resumen indicará con equidad, claridad y legibilidad: a) riesgos cubiertos; b) riesgos excluidos y otras limitaciones; c) condiciones para acceder a los pagos del seguro; d) características del procedimiento para solicitar la cobertura, en particular si existen plazos perentorios para la ejecución de actos a cargo del cliente; e) parámetros que, de ser el caso, utilizará el asegurador para la liquidación de siniestros. Para tales efectos, no bastará una simple remisión a las respectivas cláusulas de la póliza. La aseguradora, en base a su conocimiento y experiencia profesional, deberá tener presente los reclamos presentados con más frecuencia por los usuarios. 6. Fuerza obligatoria del contrato. Imperatividad. La ley debe prever un orden jerárquico al que debe someterse la voluntad de las partes, asignando preferencia al derecho necesario por encima de las reglas de autonomía. Las reglas de la ley del contrato de seguro deben ser imperativas, salvo en los casos en que la misma admita expresamente el pacto en contrario.

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7. Cláusulas y prácticas de comercialización abusivas. Se debe contemplar una definición de “cláusulas abusivas”, que deben ser proscritas expresamente. El efecto debe ser la nulidad parcial de la cláusula, consagrando el llamado “derecho de arrepentimiento” por venta de seguros mediante técnicas no ortodoxas como telemarketing, correo electrónico, medios masivos (a domicilio, en la vía pública, en lugares de trabajo), tiendas por departamentos. Se debe prohibir también las prácticas compulsivas a través de contratos conexos predispuestos por bancos, concesionarios de vehículos, etc., que imponen la contratación de seguros ajenos al objeto del contrato básico y/o el nombre del asegurador. 8. Régimen de pago de primas. Debe quedar claro que el obligado al pago de la prima es el tomador. En el seguro por cuenta ajena, el asegurador no podrá rechazar el pago efectuado u ofrecido por un tercero. La prima debe ser exigible desde la celebración del contrato. La falta de pago de primas debe generar la suspensión de cobertura, regla que admite pacto en contrario. Los siniestros producidos durante la suspensión de la cobertura no deben ser asumidos por el asegurador. 9. Régimen de caducidades convencionales. Se debe sancionar con pérdida del íntegro de la indemnización cuando el incumplimiento de cargas anteriores o posteriores al siniestro, mediando dolo o culpa grave del asegurado, influya en la extensión de la obligación del asegurador. Diversos proyectos han dispuesto que el incumplimiento de una carga prevista en la ley o el contrato de seguro, que no se deba a caso fortuito o fuerza mayor, dará lugar a la caducidad del derecho al que la carga esté referida. Sin embargo, considero preferible dedicar una sección a la “Caducidad Convencional” y disponer que cuando la ley no ha determinado el efecto del incumplimiento de una carga impuesta al asegurado, las partes pueden convenir la caducidad de los derechos de este solo si el incumplimiento obedece a su dolo o culpa grave. 10. Denuncia del siniestro. Dado que se trata de una carga de conocimiento y no de voluntad, la ley debe establecer que todo interesado podrá hacer esta declaración. En cuanto a la sanción por incumplimiento de la denuncia: a) la violación culposa debe facultar al asegurador a reducir la indemnización en la medida en que se reduciría si hubiera sido notificado oportunamente; b) la infracción dolosa, para impedir que el asegurador pueda verificar oportunamente las circunstancias en que ocurrió el siniestro, debe liberar al asegurador. El asegurado no debe perder derecho a la indemnización cuando incumpla la carga sin ocasionar perjuicio al asegurador y sin que medie culpa grave o dolo de su parte. 11. Corredores y celebración contractual. Sus facultades deben ser estrictamente materiales y limitarse a recibir propuestas de celebración o modificación de contratos de seguro y entregar instrumentos emitidos por el

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asegurador referidos a contratos y sus prórrogas. No deben estar facultados para realizar actos jurídicos en nombre del asegurado. Se les debe prohibir prácticas como recibir denuncias de siniestro, recibir pagos (algo que ya prohíbe la Ley 26702) y emitir certificados de cobertura. 12. El deber del asegurador de pronunciarse. Daños al asegurado. Este deber existe siempre que haya una denuncia de siniestro y aun cuando el asegurador considere que ha sido efectuada tardíamente, pues si no se pronuncia por el rechazo, su omisión importa aceptación. Se debe contemplar un pago a cuenta del asegurado (no menos del 50%). De otro lado, el asegurador que dolosamente rechaza el pago de un siniestro debe responder por los mayores daños que su conducta maliciosa cause al asegurado. En otras palabras, su responsabilidad no debe limitarse al pago de intereses. 13. Prescripción. El plazo de prescripción debe ser de tres años, computados desde que la correspondiente obligación es exigible. La única distinción tiene relación con la oportunidad en que se inicia el cómputo de la prescripción de la acción del beneficiario de los seguros de vida individual o colectivo, es decir, desde que conoce la existencia del beneficio. Por otro lado, los actos del procedimiento establecidos por la ley o el contrato para la liquidación del daño, no deben ser causa de interrupción de la prescripción. Sí debe serlo el reconocimiento expreso o tácito que formule el asegurador sobre el derecho del legitimado activo. 14. Provocación del siniestro y cobertura de la culpa grave. Se debe prohibir la cobertura de los siniestros provocados por dolo o culpa grave del asegurado, salvo pacto en contrario con relación a esta última. El asegurador no debe responder cuando el asegurado, fraudulentamente, utilice medios falsos para probar los daños o exagere los mismos. 15. Reglas de interpretación. Se debe incorporar normas de interpretación que procuren el equilibrio contractual y la protección el asegurado. 16. Arbitraje voluntario. Los aseguradores no deben fijar el arbitraje obligatorio en las pólizas. Este mecanismo de resolución de conflictos, si estuvieran ambas partes de acuerdo, deberá ser acordado recién al momento en que surja la discrepancia. Se reconoce así que el mecanismo natural y ordinario para la resolución de conflictos es la vía judicial, sin dejar de destacar la conveniencia de promover un arbitraje económicamente más accesible. 17. Bilateralidad en la designación del ajustador. Este principio debe ser previsto expresamente en nuestra ley. En la actualidad, como ya se dijo, muchas pólizas se reservan el derecho del asegurador de designar unilateralmente al ajustador (que, en la práctica, dice si corresponde o no el pago del siniestro), o adoptan figuras que apuntan hacia lo mismo, es decir, por ejemplo, que el asegurador designa una terna de ajustadores y el asegurado escoge entre ellos.

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o determinen si una persona es elegible para determinados seguros. Ya mencioné que en nuestro país los ajustadores cumplen un rol muy importante y tienen la potestad legal de opinar sobre si un siniestro es o no cubierto por las condiciones de la póliza. en virtud de las pólizas y prácticas aludidas. o determinen condiciones preexistentes. es decir. en general. Stiglitz y Augusto Morello. exclusión de riesgo o. aquellos en los que el asegurador acepta o rechaza la celebración del contrato en base a información que no tiene relación directa con el riesgo a cubrir y que operan como una forma de discriminación. fuentes y conceptos jurídicos. deben ser nulas las cláusulas que disponen la caducidad. En ese sentido. cuando el asegurador rechaza la celebración del contrato de seguro o la renovación. 20. Seguros e informalidad. sugiero consagrar el principio por el cual las cargas. sin que sea indispensable cumplir con la lite- 57 . deben ser cumplidas sustancialmente. sino de un profundo análisis de cláusulas contractuales. Asimismo. Ya mencioné la necesidad de prever reglas relativas a la relación “seguros e informalidad”. que liberan de responsabilidad al asegurador en caso de violación o incumplimiento de leyes. cuya participación en el mercado peruano. que el asegurador procede de mala fe en el rechazo. Cláusulas de garantía. A propósito de este tema. Recogiendo aportes doctrinarios sobre el tema. Ello en muchos casos requiere no solo de un estudio de hechos. el tomador o asegurado debe tener derecho a que se le informe por escrito sobre las razones precisas del rechazo. Seguros y genoma humano. no cumpla con las normas jurídicas vigentes en materia de libros y principios contables. o rehúsen la cobertura asegurativa. reglamentos y otras normas jurídicas por parte del asegurado o beneficiario. se debe tener presente los “Seguros de Perfil” criticados por Rubén S. Considero que la informalidad no debe autorizar el rechazo del siniestro cuando no esté vinculada causalmente con el daño o cuando se determine. 18. 19. incluyendo las previstas en “cláusulas de garantía” o “prescripciones de seguridad”. Y deben también ser nulas las cláusulas que liberan al asegurador en caso que el asegurado. en su actividad comercial o empresarial.Tal situación restringe además el derecho de gran número de ajustadores autorizados por la SBS a operar en el Perú. Ello sin perjuicio de las reglas del Código Procesal Civil en materia probatoria. llama la atención (y preocupa) la frecuencia con que diversos ajustadores hacen ese delicado trabajo sin ser abogados y sin la asesoría de un profesional del derecho. Se debe negar la posibilidad de que las empresas de seguros resuelvan el contrato de seguro. es afectada en perjuicio de todos. Finalmente. sobre la base de resultados de pruebas genéticas. no quiero dejar de destacar lo siguiente. de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Se debe proteger el derecho de toda persona a recibir un trato no discriminatorio. En la práctica.

De otro lado. el valor comercial debe ser la base indemnizatoria. el asegurador no asume el siniestro. el asegurado debe tener la posibilidad de analizar los cambios y aprobarlos o rechazarlos dentro de un plazo razonable. por ejemplo. Considero que así debe ser contemplado en la ley. y se debe procurar su nivelación con la suma asegurada.ralidad de la norma o la cláusula que las establece. 25. en cuanto a la prima o condiciones contractuales diversas. Carga de la prueba. Es claro que en ningún caso la ley debe promover este tipo de conductas. en el sentido siguiente: Corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro. 23. Asimismo. 22. el asegurador debe establecer claramente y de una manera fácilmente comprensible para el asegurado que la continuidad debe pactarse. Este es también un tema fundamental. luego de la evaluación se deberá dejar constancia expresa en la póliza de cuáles serán las exclusiones en el caso del asegurado. treinta días. y si estas no se realizan. así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. Siniestros continuados. Seguro de salud o asistencia médica. 21. 24. según lo destacado por la Defensoría del Asegurado de APESEG. (3) El asegurador deberá realizar evaluaciones oportunas y obligatorias en los casos de contratación de los seguros de salud o asistencia médica. En la práctica peruana. Cambio en las condiciones contractuales. Seguro de vehículos. Es importante que la ley contenga un enunciado sobre los principios probatorios centrales. Si la aseguradora quiere cambiar las condiciones de una póliza. (2) La aseguradora tiene el deber de inquirir o preguntar si considera que la declaración de salud del asegurado es incompleta. aun cuando el incumplimiento nada tenga que ver con el evento dañoso. y el asegurador tiene la carga de probar las causas que lo eximen de responsabilidad. pueden llegar a cubrir la ebriedad de quien conduce un vehículo. Se debe incluir disposiciones específicas para el “Seguro de Salud” o de “Asistencia Médica” con los siguientes componentes principales: () En las pólizas de seguros de salud en casos individuales. Se debe incorporar el principio por el cual. según ha destacado la Defensoría del Asegurado de APESEG. Si hay incumplimiento. el asegurador debe 58 . por una prima adicional. si el siniestro se inicia durante la cobertura y continúa después. en especial en materia de seguros empresariales. no es extraño observar que cuando ocurre un siniestro el ajustador verifica inmediatamente si se cumplieron las “garantías” previstas en la póliza. En el Perú existen “cláusulas de ausencia de control” que en la práctica. se entenderá que lo manifestado por el asegurado en su declaración personal de salud queda aceptado.

cualquiera de nosotros) y quienes ofrecen la cobertura profesional de los riesgos y conocen mejor este negocio (aseguradores). seguridad y crédito y en la solución de problemas indemnizatorios en nuestro país. mayor confianza y equilibrio entre quienes compran un seguro (es decir. más temprano que tarde. el asegurador no será responsable del mismo. 59 . alentando la investigación jurídica e inyectando. Por otro lado.responder. si el siniestro se inicia antes y continúa después del inicio de la cobertura. PALABRAS FINALES Los seguros pueden aportar mucho más en la creación de capital. Impulsemos también desde el derecho el desarrollo de esta institución.

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hay que tener en cuenta las múltiples acepciones sobre el concepto de derecho y las definiciones sobre el mismo que otorgan diversos autores entre los que tenemos a grandes filósofos. posee un elemento histórico-evolutivo que refleja los diferentes conceptos con sus matices propios. Asimismo.EL DERECHO COMO NORMA Nelly Villar Barnuevo SUMARIO .Diferencia entre Norma y Ley. 4. Abogada en ejercicio. juristas y estudiosos del derecho. de un período determinado El presente artículo enfoca al derecho desde un aspecto netamente normativo. 2. El Derecho como ciencia. 5. en sus diversos ámbitos de estudio.Características de las normas jurídicas. Con ello se pretende que el lector conozca los aspectos generales del Derecho como es. y a la vez. 3.  61 . Concepto de Derecho. El Derecho como norma. La riqueza del derecho radica. INTRODUCCIÓN Docente Universitaria. Con estudios de Postgrado en Derecho Empresarial en la Universidad de Lima. conceptualizado desde todas sus acepciones y qué papel preponderante ocupa la norma jurídica y la ley para con el Derecho.

Asimismo. 34  Ibid. . 4. 43.A. el Derecho constituye un organismo. p. p. p. Agosto de 3 p. .A. de acuerdo con las exigencias de valores y que obtiene eficacia en la realidad colectiva. Edición. Editorial Universitaria. como valor y como norma. eclesiástica y civil. Introducción al Derecho. Temas de Eudeba. 53 3 HOBBES. algunos autores han delimitado el concepto de Derecho desde diferentes ámbitos. Barcelona. Thomas. O la materia. Casa Editorial S. Legaz y Lacambra. Teoría Tridimensional del Derecho. Miguel. Valparaíso Chile)p. CONCEPTO DE DERECHO Cabe resaltar. 54 62 .A. para otros consiste en la libertad de hacer u omitir3. que además define al derecho como la ordenación bilateral atributiva de las relaciones sociales orientadas al bien común. Luís. Buenos Aires-Argentina.p. 4. Esta teoría elaborada por Reale5. 00  REALE.   LEGAZ Y LACAMBRA. Para Von Jhering. La Dogmática Jurídica. 2 KELSEN Hans Teoría pura del derecho. Edeval. Barcelona. la contribución de Reale se aprecia cuando señala que el Derecho es una realidad susceptible de ser contemplada desde una triple perspectiva: como hecho. o producto de vida humana objetivada creada para satisfacer unas necesidades sociales. señala que el Derecho es un hecho histórico-cultural. Bosch. Buenos Aires-Argentina. Segunda Edición Castellana. p. 3 4 REALE. Introducción a la ciencia del derecho. Ediciones pirámide S. Universidad de Puerto Rico. 5  JHERING. Buenos Aires. Miguel. Rudolf. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Así. Leviatán. Sexta edición.A lo largo de la historia.  Edición. 4ta. Editorial Losada S. forma y poder de una República. Posteriormente surge una teoría que establece elementos fáctico-axiológico-normativo al Derecho4. Introducción a la Ciencia del Derecho. p.  5 Ibid. para algunos el Derecho es una ciencia que tiene como objeto a las normas jurídicas2. 1. Madrid.

para lograr la convivencia y justicia entre los individuos y cuya eficacia está garantizada por la posibilidad del uso de la coacción organizada por el Estado4. considerado tanto como conjunto de normas integrantes del ordenamiento jurídico (Derecho positivo). p. 44. 300  TORRES VÁSQUEZ. como ciencia o como justicia. mediante un sistema de legalidad dotado de valor autárquico. por otro lado elementos indispensables para que el derecho cumpla con su finalidad: la justicia. El Derecho Positivo es el conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en una determinada sociedad. Aníbal. no todos han proyectado el concepto con una misma orientación definida. o ya como facultad. y es que se debe tener en cuenta que existen diferentes modos o acepciones de definir al derecho. Además. Para Cossio.52-53 4 Ibid. Pero el Derecho consta también de distintos elementos. Luís. una definición para lo que significa derecho. Carlos. 2da. atribución del sujeto (Derecho subjetivo). Introducción al Derecho.define al Derecho como un orden de vida social que con el valor de la justicia delimita las respectivas esferas de licitud y deber. La Teoría Egológica del Derecho y El Concepto Jurídico de Libertad. ya sea como conjunto de normas. Editorial Losada S. es preciso resaltar que de todas estas posturas y teorías. 0. IDEOSA. En tal sentido. Op. lo cierto es que existen elementos comunes que configuran el Derecho como conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los individuos de una sociedad. Buenos Aires. cuya observancia es impuesta a la colectividad de personas así como a las facultades o prerrogativas reconocidas conferidas por tales reglas a los individuos2. el Derecho es la conducta de intersubjetivamente interferida0. así tenemos al derecho positivo y al derecho subjetivo. 4 3 LEGAZ Y LACAMBRA. Lima-Perú. 63 . entre otros. p. para alcanzar la justicia como uno de los valores supremos del Derecho. Edición. p.A. Por otro lado. Se puede apreciar -de todas las definiciones anteriormente citadas. p. Teoría General del Derecho. la seguridad o la utilidad3. en la actualidad se encuentra muy arraigada la doble concepción del Derecho. 0 COSSIO. creador de la teoría egológica. llegamos a la conclusión que el Derecho está conformado por dos partes integrantes que forman parte de un mismo Derecho. Sin embargo. entre los que se encuentran elementos lógico-formales que constituyen la armazón lógica del Derecho y.cit.que los autores de una u otra forma han tratado de encontrar un concepto. por Derecho se entiende al conjunto de reglas de conducta. sin embargo. 00 2 Ibid.

sin embargo. es decir. Introducción al Derecho. a los parámetros de ciencia fáctica. EL DERECHO COMO CIENCIA 3. p. Como podemos apreciar. El Derecho es una ciencia o disciplina cultural y como tal estudia e investiga la realidad jurídica. y las normas forman parte del derecho y entre las normas se encuentran las morales. Partiendo de este enfoque. 30. En conclusión. es menester analizar minuciosamente tal definición. La ciencia jurídica es esencialmente normativa e interpretativa. ya que el Derecho es un conjunto sistematizado de normas. Aníbal. de los sentidos humanos. tanto del Derecho objetivo como del derecho subjetivo. Marcial. su análisis gira en torno al Derecho positivo como regulador de conducta humana social al prescribir. EL DERECHO COMO NORMA 5 RUBIO CORREA. para comprender su importancia. 3. determinados comportamientos. sino. pues no se ajusta a los parámetros de una ciencia formal o una ciencia natural. el Derecho se ubica dentro del campo de las ciencias culturales y forma parte de las llamadas ciencias del logos. La norma jurídica es aquella regla de conducta que determina a través de la libre elección. 4. técnicas etc. lo cual origina sus deberes y derechos (derechos subjetivos). Según Reale. prohibir o permitir a los individuos. Octava Edición PUCP . El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho). se concibe al Derecho como un sistema de normas y la norma es la forma de como se exterioriza y se expresa el Derecho. Se dice que es una ciencia cultural. libertad y voluntad exteriorizada la manera de cómo los 2. concretado en el espacio y en el tiempo como experiencia efectiva. se asemeja el concepto de Derecho al de un conjunto de normas. de la cultura. ya que estudia la actividad humana. REALE. pasada o actual”. Aníbal. Madrid: Pirámide. pero con la posibilidad de llegar a ser ciencia en el futuro.  TORRES VÁSQUEZ. Ibid. trato social. Ibid. p. Miguel. la verificación previa entre otros factores de lo que la realidad social establece. jurídicas. “la ciencia del derecho es siempre ciencia de un derecho positivo. en la mayoría de las definiciones anteriormente descritas. . Rubio Correa5 considera al derecho como disciplina del saber.Una acepción más ambiciosa es aquella que considera al Derecho como ciencia (pero no cualquier ciencia). p.354 . Esta aclaración es de suma importancia. TORRES VÁSQUEZ. 30.   64 . Y es que hay que tenerse en cuenta que la calificación de ciencia amerita la contrastación. que están garantizados por la fuerza coercitiva del Estado. p. Perú.

sin justicia. . Para Bobbio el concepto de Derecho debe contener los siguientes conceptos: el de sociedad.cit. Teoría General del derecho. Entre ellos se encuentra Kelsen. 3. cit. no se puede concebir que exista un derecho sin reglas jurídicas. sin deberes. sin ideales que traten de coadyuvar a la realización de la justicia. el orden social y la organización. b) Imperatividad: esto quiere decir que ordena y manda que algo se haga o no se haga. p. sin normas. puesto que va a dirigir la voluntad de los individuos2. p. sin jueces. Norberto.1 Características de las Normas Juridicas. Op. p. quien habla de la existencia de una estructura jerárquica que tiene como base la Constitución y en la cúspide las normas individuales20. sin relaciones. inquebrantalidad. En conclusión.individuos se desenvuelven en una sociedad siguiente los distintos parámetros y normas jurídicas. de la paz social en un sistema organizado. Op. 23 Ibid.  22 TORRES VÁSQUEZ.  KELSEN Hans Op. c) Finalidad: ya que tiende a establecer un orden justo23. Luís. Editorial Debate.  BOBBIO. obligatoriedad y su carácter imperativo. Entre los más importantes tenemos generalidad. a) Generalidad: Las Normas jurídicas no admiten excepciones aún cuando algunos juristas nos hablan de leyes individuales. Aníbal. NORMAS JURÍDICAS a) Generalidad b) Imperatividad c) Finalidad Toda Norma Jurídica presenta elementos fundamentales que caracterizan su esencia y naturaleza. sistematizado. 3. sin obligaciones. p. sin organismos. 4 LEGAZ Y LACAMBRA.cit. Las Normas Jurídicas poseen un mandato vinculatorio e inviolable22. 20 2 65 . sin instituciones.

2. p. por ende el modo más importante en que se manifiestan las normas que regulan con carácter obligatorio la conducta social2. y su dictado y publicación25. por lo tanto como elementos de la ley tenemos a: la norma jurídica. tiene una sustancia que es distinta a las normas. la intervención de un órgano del Estado. Sólo es ley la norma emanada por el Poder Legislativo. pero la ley no es sino una de las formas de manifestación de la norma24. Editorial Revista de Derecho Privado. ¿EXISTE DIFERENCIA ENTRE NORMA Y LEY? Ibid. ordenanzas. Mario.23 2 FLORES POLO. La ley material proviene del Estado. promulgada por el Ejecutivo y provista de una sanción. algunos la derivan de “lagando”. Edición. Editorial y Distribuidora S. 33.Se suele contraponer los conceptos de norma y ley. puesto que ésta es la forma que reviste la norma. legis”. Etimológicamente. La Ley es la principal fuente del Derecho y podríamos definirla en dos sentidos2: •Amplio o Material: Es toda norma. •Restringido o Formal: Se entiende por ley a todo precepto jurídico aprobado por el Congreso (Poder Legislativo) a través del Procedimiento prescrito en la Constitución. Las leyes son normas. La Ley es una norma obligatoria. que significa escoger entre lo bueno y lo malo. general. sostiene que no hay que confundir la norma con la Ley. Resoluciones. imperativa. a diferencia de la costumbre que procede de la comunidad. hasta el punto de convertir una y otra en dos conceptos equivalentes. Por otro lado. Teoría General del Derecho. p. Pedro. A. pág. la palabra ley proviene del latín “legere”. según los trámites que marca la Constitución para el ejercicio de la función legislativa. El Derecho no se identifica con la norma. Op.26 En algunos países constituye la primera fuente formal de Derecho. Aníbal. Carnelutti2. 455. de acuerdo con el mecanismo Constitucional. Es la manifestación de voluntad colectiva expresada mediante los órganos constitucionales. emanada del Estado. era. Así por ejemplo tenemos a los Decretos. Diccionario Jurídico Fundamental. p. todo precepto normativo. p. 2 TORRES VÁSQUEZ. Circulares. Es toda disposición sancionada por el Poder Legislativo. reglas de conducta obligatorias. la palabra ley viene del latín “lex. 203 ALZAMORA VALDEZ. Vol. Décima Edición. Para la Real Academia Española. Serie de grandes tratados generales de Derecho Privado y Público. . XVII. Es toda regla de Derecho. regla social obligatoria emanada de la autoridad Pública Competente. y publicada conforme a los preceptos vigentes. 2 Ibid. Introducción a la Ciencia del Derecho. Madrid. etc. Francisco. es decir. que significa leer. 4. p.cit. promulgada por el Presidente de la República y publicada en el diario oficial. Edición. . 55 2 66 . 24 25 CARNELUTTI. 3era.

Barcelona. 5 y 3 Reale. p. Thomas. 300 Flores Polo. Universidad de Puerto Rico. Francisco. Ideosa. Miguel. Edición. Barcelona. Teoría General del Derecho. Valparaíso Chile. forma y poder de una República. . Buenos Aires-Argentina. Ediciones Pirámide S. Bosch. () Leviatán o la materia. Teoría pura del derecho. 33 Hobbes. (2000) El Sistema Jurídico. XVII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 5. p. 3era. () Introducción al Derecho. Rudolf. .Perú. Carlos. 2.A. (4) La dogmática jurídica. 354 Torres Vásquez. Buenos Aires -Argentina. Introducción a la ciencia del derecho.  Kelsen Hans (3). () Diccionario jurídico-fundamental. (43) Introducción a la Ciencia del Derecho. p. 4. Editorial Revista de Derecho Privado. Vol.. Octava edición. Aníbal. p. eclesiástica y civil. p. p. 2da. Mario () Introducción a la ciencia del derecho. p.  Rubio Correa. Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenos Aires.A Madrid. Madrid. (44) La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Lima-Perú. . 55 Cossio. 23 Bobbio Norberto. Luís. Editorial Losada S. () Teoría tridimensional del derecho. p. p. Temas de Eudeba. Introducción al Derecho. Editorial Losada S. p. Marcial.  Carnelutti. . Fondo editorial.A. Teoría General del Derecho. () Teoría General del derecho. 53 Legaz y Lacambra. 2. Pedro. 0. Alzamora Valdez. Editorial Universitaria. . Casa Editorial S. Edeval. p. Miguel. Editorial Debate. (200) Introducción al Derecho.A. 4 67 . 3. Lima . Edición. Serie de grandes tratados generales de Derecho Privado y Público. 54 Reale. p. Editorial y Distribuidora de Libros S.A. 3 Ihering. 3. p.

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ii) Brindar estos servicios con una calidad adecuada a estándares de existencia. __________________ * Abogada y Magíster en Finanzas y Derecho Corporativo. ha provocado que. 1992: 14).. know-how para acelerar las mejoras en los niveles y calidad del servicio> José Luis Guasch Concesiones en infraestructura El rol del Estado y su compromiso en el sector saneamiento Todos percibimos de una u otra manera la importancia de contar con agua y servicio de alcantarillado. Coordinadora de la Maestría en Derecho de los Negocios. en busca de inversiones y. sin embargo. Asesora Independiente. Títulos Valores y Seminario de Títulos Valores. iii) La prestación de los servicios debe aplicarse eficazmente (COSTOS) (Guarch. Profesora de los cursos de Contratos Atípicos.. países en desarrollo hayan recurrido al sector privado para financiar y gestionar los servicios de infraestructura. la falta de fondos suficientes. vale la pena señalar cuáles son los estándares mínimos a considerar por los Estados como compromiso irrenunciable: i) P]oner a disposición de todos los habitantes de la jurisdicción que corresponda y atender en los menores plazos posibles servicios de provisión de agua potable y desagüe (COBERTURA)..ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LOGRAREL ÉXITO DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN EL SERVICIO DE SANEAMIENTO María Luisa Valdivia Bocanegra * <La importancia de la infraestructura. 69 . en los que se debe distinguir: los aspectos sanitarios de los productos y procesos. el nivel de trato y respuesta a las demandas de los usuarios (CALIDAD)..

saneamiento. preparación de alimentos e higiene personal y doméstica. que el Estado debe considerar que el abastecimiento de agua sea continuo y suficiente para usos personales y domésticos. El agua y las instalaciones. garantizar y promover. así como los servicios. sin discriminación y con acceso a la información). el Estado Peruano tiene varias obligaciones: respetar. debe tener un color. la salud y la educación que se podrán superar si y solo si se resuelve el acceso equitativo y suficiente al recurso fundamental que es el agua. económica. la gestión y la protección del agua. El reconocimiento del valor económico del agua ha sido complementado con su valor social y cultural en la Observación N. Es importante rescatar que a nivel mundial se ha establecido como meta del milenio para el año 2015 la reducción a la mitad del porcentaje de personas sin acceso al agua potable. el desarrollo y el medioambiente. más que una declaración un compromiso para las políticas públicas de los gobiernos modernos. por eso es que no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente de Dublín estableció cuatro principios básicos que deben guiar la acción de los Estados en esta materia: i) ii) iii) iv) El agua dulce es un recurso finito y vulnerable. la relación intrínseca entre el problema de la pobreza. Es entonces. esencial para sostener la vida. Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Defensoría del Pueblo. y en función a los Tratados Internacionales. el Tercer Foro del Agua.°15 del Comité de Derechos Económicos. olor y sabor aceptables para cada uso personal doméstico. No debemos perder de vista. los planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles.Es así. El agua tiene un valor económico en sus diversos usos y debería reconocérsele como un bien económico. la concientización sobre la prioridad del agua para su consumo. Por lo mencionado anteriormente. Japón. En 1992. 70 . La calidad no deja de ser menos importante. que ha aportado para todos los países en general. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los usuarios. se realizó en Kyoto. que comprenden entre otros: el consumo. deben ser accesibles sin discriminación alguna (accesibilidad física. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento. en marzo de 2003. 2005: 28-30). Por otro lado. proteger.

específicamente en el sector saneamiento. En el primer caso. Para el Estado era prioritario la universalización del 71 . por ser este un sector muy sensible. sino en la región latinoamericana en general. inclusive cuando hacia la década de los 90 se invirtieron US$ 2. y en el segundo caso. regular y fijar políticas. Haciendo una breve reseña de la situación del sector. Los modelos de control estatal y de participación del sector privado no han tenido resultados sostenibles en el mediano plazo. por la recurrente ineficiencia del sector público. a través de los conocidos subsidios.En cuanto al servicio del agua. lo que no implica su provisión gratuita. desde vacíos normativos. Situación del sector La prestación de los servicios de saneamiento pasa por una problemática de larga data no solo a nivel nacional..500 Millones. sino que el Estado debe garantizar un acceso adecuado a aquellos sectores que no pudiendo pagar su consumo deben abastecerse del mismo como requisito básico para paliar sobretodo la salud de estos. el Estado deberá establecer medidas que aseguren que los costos del servicio sean razonables. Es indispensable. Existen variados problemas en este sector. por lo que deberá incentivar medidas de corto. técnica y efectiva.En términos relativos existía una buena provisión de los servicios. continua. en un esfuerzo por mejorar infraestructura y servicio. suficientes y aceptables. Esto nos lleva a verificar que el modelo estatal no ha funcionado. el Estado debe asegurarle a todos sus ciudadanos el acceso al agua y alcantarillado aún cuando este no pueda acceder por sí mismo a este servicio. no debemos perder de vista la situación del mismo antes de su último desarrollo: Situación al final de los 70. por deficiencia en el diseño y la implantación principalmente en la consideración de aspectos políticos y sociales. También debemos señalar las superposiciones de funciones y competencias. mediano y largo plazo para que se haga posible el acceso a los ciudadanos que no cuentan con el servicio y que aquellos que ya lo reciben lo hagan de manera sostenible. de allí que insista en un marco regulatorio eficaz que permita una supervisión y fiscalización independiente. existiendo en Latinoamérica y en el Perú casos aislados de adaptación de modelos exitosos. que el Estado asuma su verdadero rol de promotor del desarrollo de sus ciudadanos. con calidad y tarifas justas. El gran problema. De igual manera. desarticulación de las acciones sectoriales y ausencia de coordinación entre las entidades del Estado dedicadas a prestar. el modelo no ha logrado implantarse plenamente. es que aún cuando el sector privado ha intervenido. era la época en que la concepción de regiones estaba en pleno desarrollo. aparentemente compartidas. pero que a resultas llevan a inacciones o peor aún a conflictos interinstitucionales.

podemos concluir que la gestión del Estado como empresario no ha funcionado eficientemente. era nula la atención a temas de eficiencia económica y sostenibilidad financiera. En la actualidad se mantiene esta situación.. La crisis de los 80. finalmente cumplir con las metas del milenio.472 millones de dólares. Esta situación se vió reflejada en la disminución significativa de los recursos asignados. De acuerdo con los datos proporcionados por el Viceministerio de Construcción y Saneamiento. se requiere invertir 4. y.Dado que los servicios eran altamente dependientes de los presupuestos gubernamentales hubo una fuerte recesión debido a la falta de sostenibilidad. Sin embargo. siendo los niveles de inversión muy bajos. entre los principales problemas por resolver. reducción de la calidad del servicio. es así que se señala que hacia finales de 2003 más de 7 millones de personas carecían del servicio de agua potable. tanto para las inversiones como para la operación y mantenimiento.º 94.El Viceministerio de Vivienda y Construcción informa de algunas cifras que debemos considerar para visualizar la situación del sector saneamiento. que la ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 72 . disminuir los altos niveles de agua no facturada y mejorar el control de las pérdidas de agua incrementando los niveles de micromedición. Por otro lado. sobre todo en el manejo de redes para lograr una mejor distribución. de tal manera. se encuentra en inminente riesgo de colapso. alcanzar las metas del milenio al 2015. la infraestructura del sector tiene una antigüedad promedio de 30 años y que en tal sentido.servicio. la propia Defensoría del Pueblo en el Informe Defensorial N. que el “valor social” declarativo era más importante que el equilibrio económico financiero de los operadores. inclusive en zonas urbanas. el Estado debería tomar en cuenta las siguientes alternativas: a) Control estatal: De los antecedentes. se estima que para reducir los déficits de cobertura en un 50%. aproximadamente 11 millones no contaban con servicio de alcantarillado y en relación al tratamiento de las aguas residuales solo el 20% de ellas era tratada. En términos generales. así mismo. y de esta manera. el Estado tenía una participación preponderante como operador y financiador de las inversiones. Situación actual.. De tal manera. La consecuencia inmediata fue el retraso en las tarifas. insatisfacción de la demanda. deterioro de la infraestructura y disminución de la calidad del personal por pérdida de valor de los salarios del sector público. a pesar de que se hicieron en su oportunidad inversiones que hubieran significado su desarrollo de haberse producido con visión gerencial. todos los servicios a nivel saneamiento requieren de acciones de optimización de la gestión empresarial y de la infraestructura existente. señala que en general. Podríamos considerar que para reducir los niveles de ineficiencia en el sector saneamiento.

y finalmente. no han logrado implementarse. c)Asociación Público Privada: Si bien son más razonables que la privatización. b) Privatización: Esta opción es difícil de implantarse por dos razones. no podrá dejar de considerar el marco legal existente y el ideal. gerente o inversionista será una tarea importante. con los modelos convencionales.°1. pero que le son imposibles de administrar. aún cuando la gestión se encuentra descentralizada a través de las EPS municipales (a nivel urbano). la duración promedio de cada modalidad. gestionar. operar y mantener deberá identificar. Cuando el Estado adopta la posibilidad de que el privado intervenga en sectores propios. Sin embargo. vale la pena intentar su viabilidad aún haciendo esfuerzos creativos de diseños en función a la realidad socio política del país. así mismo. la operación y mantenimiento. pero además para mejorar la cobertura.propia experiencia arroja resultados negativos. CÓMO HACER PARTICIPAR AL PRIVADO CON ÉXITO De las experiencias en Latinoamérica se concluye que. el Estado evaluará adecuadamente la situación actual y futura del servicio público. la selección del socio. las que mostramos a continuación. que especifica las modalidades convencionales de participación privada preparada por el Banco Mundial. desde contratos de gerenciamiento comercial o integral. el riesgo comercial. en la misma se describe el grado de intervención en cuanto a la propiedad de los activos. no es conveniente por el rechazo social y político que generaría. En tal sentido. sin perder de vista la gestión adecuada de los distintos stakeholders. tener en cuenta las circunstancias locales y la adecuación al marco legal y regulatorio. Las formas de participación de operadores privados son muy variados1. Ver cuadro N. por lo que no sería rentable ni siquiera para el Estado. debido a la sensibilidad del sector. fundamentalmente en el sector saneamiento que es tan sensible desde las diferentes aristas. la mejor opción para esa participación. la asunción de las inversiones. porque las empresas de saneamiento han perdido valor. es muy importante que considere la opinión pública. estimará los costos de las posibles inversiones y las tarifas que tendrían que imponerse como consecuencia de la participación privada. la participación privada en infraestructura ha sido motivada por una necesidad urgente de realizar enormes inversiones. considerando que son opciones convencionales y que en función a la propia realidad cada Estado optará creativamente por una de ellas o por la fusión de varias. en primer lugar. diseñará los incentivos cuando los costos hundidos sean cuantiosos. y finalmente. y en segundo lugar. tercerización de servicios hasta la privatización de los activos. 1 73 .

crecer sostenidamente o invertir desde un primer momento. el privado se encargaría de reorganizar. lo cual tendría repercusión obviamente en el incremento tarifario2.°2 que presenta los factores que deben considerar los gobiernos cuando pretenden que la participación del sector privado en el sector saneamiento sea exitosa preparada por el Banco Mundial. estabilizar las empresas. 2 74 . Ver cuadro N.° 1: Modalidades convencionales de participación privada MODALIDAD Contrato de Servicios Contrato de Gestión Arrendamiento BOT Concesión Venta Fuente: Banco Mundial PROPIEDAD ACTIVOS Público Público Público Privado y Público Público Privado O&M Público y Privado Privado Privado Privado Privado Privado INVERSIONES Público Público Público Privado Privado Privado RIESGO COMERCIAL Público Público Compartido Privado Privado Privado DURACIÓN 1-3 años 3-5 años 8-15 años 20-30 años 25-30 años Indefinida De acuerdo con la modalidad optada.Cuadro N.

es necesario tener en cuenta los objetivos perseguidos en cada una de las opciones.° 3 que presenta los objetivos alcanzables por cada modalidad de participación privada. Ver cuadro N. la creatividad integradora de las mismas es rescatable para que su participación sea exitosa3.°2: El Estado optará por la modalidad que mejor pueda implantarse MODALIDAD GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS Y COMPROMISOS POLÍTICOS COSTO RECUPERACIÓN TARIFARIA INFORMACIÓN ACERCA DEL SISTEMA DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO CLASIFICACIÓN FINANCIERA POSITIVA DEL PAÍS CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE GESTIÓN CON HONORARIO CONTRATO DE GESTIÓN CON HONORARIO VARIABLE no importa no es necesario en el corto plazo posible con límite capacidad necesaria en la información mínima no es necesario preferible pero no poco posible con límite capacidad necesaria es necesario a corto o nivel moderado en la información mínima plazo poco o nivel moderado preferible pero no requiere suficiente capacidad necesaria es necesario a corto información para moderada plazo fijar incentivos se requiere buen sistema informativo fuerte capacidad para regular y coordinar fuerte capacidad para regular y coordinar fuerte capacidad regulatoria no es necesario no es necesario ARRENDAMIENTO moderado a gran nivel necesario no es necesario BOT/BOOT moderado a gran nivel preferible se requiere buen sistema informativo alta clasificación para reducir costos CONCESIÓN gran nivel necesario se requiere buen sistema informativo alta clasificación para reducir costos VENTA gran nivel necesario se requiere buen sistema informativo fuerte capacidad regulatoria alta clasificación para reducir costos Fuente: Banco Mundial Como vemos. sin embargo. al grado de inversión requerida y a la asunción del riesgo.Cuadro N. 3 75 . En cuanto al sector privado. el Estado considerará la mejor opción para hacer participar al privado en función a la realidad local.

estén bien utilizados y les sean devueltos en buenas condiciones al final de la concesión. ya que. Aún con una venta de activos. El activo del concesionario es el flujo de fondos (derecho de ingresos) cobrados a los usuarios durante todo el plazo que dure la concesión. El gobierno como titular de los activos. Concesión Es una alternativa a la privatización plena. en nuestro caso. interviene más y ejerce funciones de control. y. mantenimiento e inversiones. Un traspaso deja al Estado solo la tarea de regulación. (Las compañías privadas de agua también han operado por largo tiempo en los Estados Unidos). las compañías privadas no siempre pueden tener una visión a largo plazo. la empresa privada debe preocuparse por mantener su base de activos. más bien es deficitaria. Esta no incluye la venta o transferencia de la titularidad sobre los activos físicos.Privatización A través de esta modalidad. sino solo el derecho de uso de los activos y de funcionamiento de la empresa. como vimos líneas arriba. otorgan al privado el derecho a gestionar un servicio por un período definido de tiempo (generalmente entre 15 a 30 años). Mientras que en una concesión el Estado asigna dos tareas fundamentales: asegurar que los activos del servicio público -que el Estado conserva en su poder. la empresa privada está únicamente interesada en obtener el más alto beneficio. pues en teoría. Dada la importancia económica nacional de los servicios de infraestructura. se cree que el fruto de estas ha sido malgastado y que los usuarios no reciben ganancias de eficiencia. le queda solo la tarea de regulación. Aunque son ampliamente utilizados en otros sectores de infraestructura. Sin embargo. Un traspaso total. hay un mayor desembolso de dinero por la venta de activos. en tal caso. da al sector privado total responsabilidad por las operaciones. mediante la reglamentación. el regulador puede necesitar examinar los planes de los servicios públicos para renovar o aumentar sus activos. En el Perú. pero cabe la posibilidad de presión al alza de tarifas para recuperar la inversión. la infraestructura en este sector no es nada atractiva. la privatización en el sector saneamiento se ha limitado a Inglaterra y Gales. los Estados no están generalmente dispuestos a deshacerse de los activos de agua y servicios sanitarios sin introducir salvaguardas. esta forma de participación ha sido particularmente satanizada. A la fecha no existe régimen legal que habilite este tipo de contratos en nuestro sector. La em- 76 . No obstante. el Estado transfiere la titularidad de los activos públicos al sector privado. proteger a los consumidores de precios monopólicos y servicios deficientes.

uno de los problemas en la concesión convencional es la renegociación de los contratos. estándares de desempeño. En estos contratos. Según José Luis Guasch. la concesión es una opción atractiva donde se necesitan grandes inversiones para ampliar la cobertura o mejorar la calidad de los servicios. como consecuencia del monopolio natural. siendo un riesgo para los inversionistas que serán medidos al momento de la negociación o mitigados con una prima adicional. mecanismos de ajuste de tarifas. En una primera etapa. mediante la cual.° En la segunda etapa el proceso pasa a ser una concesión convencional. Generalmente se establecen una cláusula de exclusividad.° Gran parte de las inversiones tienen financiamiento obtenido por el Estado bajo la modalidad de donación o crédito concesional alemán. Zarumilla y Contralmirante Villar. Los incentivos para el privado es que se adjudica sobre bases competitivas y obtendrá tantas utilidades como eficientemente opere. 2. El nivel inicial de la inversión privada es medio-bajo. También se pueden pactar aranceles o un canon para el concedente. en esta etapa hay control del riesgo comercial al existir ingresos mínimos garantizados. acuerdos de inversión. ya que sus consecuencias lo afectarán directamente. un ejemplo muy cercano de implantación de este modelo integral adecuado a la realidad con una muy buena gestión de los stakeholders es Aguas de Tumbes (consorcio Latinaguas-Concyssa) que opera en las provincias de Tumbes. Por lo tanto.4% de los contratos de concesión en el sector de agua y saneamiento. Sin embargo. tales como: cobertura. Pero. inclusive hasta llegar a la resolución de los mismos. calidad. La concesión se rige por un detallado régimen que establece los objetivos de desempeño principales. y acuerdos para arbitrar controversias. la concesión pasará por dos etapas: 1. En este caso. el concesionario tiene derechos exclusivos para operar en una zona definida durante el contrato. La principal ventaja de una concesión es que pasa toda la responsabilidad de operaciones e inversiones al sector privado y de esta forma atrae incentivos por eficiencia en todas las actividades del servicio público. en Latinoamérica y en el Caribe se han renegociado el 74. Asimismo. el concesionario recibe el pago por sus servicios directamente de los usuarios por medio de tarifas que él recauda. por la falta de previsión estatal o factores políticos-sociales que pueden influenciar de forma determinante. el privado es responsable por aproximadamente una cuarta parte de las 77 . con un grado alto de participación del sector privado.presa asume la responsabilidad de operar y mantener el servicio y de realizar las inversiones necesarias.

los esfuerzos de comunicación y la adecuada gestión de la relación con la sociedad civil y todos los actores sociales permitió obtener un fuerte apoyo para el proyecto. talleres participativos. colegios profesionales. procesos de información a stakeholders con tendencia leve al apoyo o resistencia como la prensa. A pesar de la sensibilidad del tema del agua potable.000 (para inversiones en alcantarillado) − Una donación del Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW. en Tumbes se da una multiplicidad de stakeholders que ejercen presiones de apoyo o resistencia y acciones ofensivas y defensivas relacionadas con sus propósitos u objetivos. centros de educación superior y Defensoría del Pueblo. − Una contrapartida del Gobierno Peruano con carácter no reembolsable. Como en otros casos. por € 8´099. de gestión. − Una donación del Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW. como ciertos sectores dirigenciales. Esta forma de participación privada se da cuando el Estado es 78 . estructuras tarifarias y metas de gestión aplicables a los cinco primeros años de la concesión.000. reuniones directas con los trabajadores de EMFAPATUMBES. Gerenciamiento Otra forma de participación privada en el sector público se puede presentar a través de los contratos de gerenciamiento. influyendo en las actividades del organismo promotor de la participación del sector privado. audiencias públicas en las provincias involucradas.00 (para medidas complementarias relacionadas con las mejoras en la gestión de la empresa y del manejo ambiental). El Órgano Regulador aprobó las fórmulas tarifarias. Las inversiones requeridas para una adecuada prestación del servicio alcanzando las metas de gestión aprobadas para la primera etapa y proyectadas para el horizonte de concesión son de aproximadamente US$ 73 millones. La gestión de los stakeholders fue fundamental y estuvo basada en una estrategia de emergencia para generación de confianza en autoridades. Durante la primera etapa la inversión total estimada es de aproximadamente US$ 30 millones incluyendo los recursos necesarios para el mejoramiento operativo e institucional. módulos de información.inversiones. administración u operación. prevención de acciones ofensivas y defensivas de opositores a los procesos de transformación con propósito radicalmente opuesto con legitimidad o sin ella. por € 8´090. El financiamiento del proyecto tiene como elementos fundamentales: − Un préstamo del Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW. distancia prudente con stakeholders con actitud impredecible o alta variabilidad en el apoyo o resistencia.664 (aplicables a inversiones en Agua Potable).350. establecimiento de alianzas con diversas entidades estatales y organizaciones vecinales representativas de la población. líderes locales y en representantes de otros entes del Estado. por € 1. ello favoreció la reducción del nivel de incertidumbre tanto por parte de los usuarios como de los postores que participaron en el proceso.

Por sí solos no son una buena opción si se busca grandes inversiones de manera inmediata. Contratos más sofisticados pueden introducir mayores incentivos para la eficiencia en este tipo de contratos. en estos casos. Una forma de aplicar este contrato y que sea atractivo tanto para el privado como para la población en general. deben incluir incentivos para los próximos pasos. que las inversiones están a cargo del Estado. Estos contratos son generalmente por períodos de tres a cinco años. es incorporarle una opción a la concesión. pero pueden ser una fortaleza bien utilizados para la concientización social de la intervención privada en los servicios públicos. Por lo tanto. Los incentivos están basados en la remuneración que se obtendrá en función a parámetros físicos. Estos contratos pueden ser buenos para mejorar la calidad del servicio para aquellos que ya tienen conexiones de agua y desagüe. tales como disparadores para redistribución de riesgos y responsabilidades una vez que se han alcanzado las condiciones especificadas.titular de los activos y contrata a un privado principalmente por su know how. El Estado no transfiere la titularidad de sus activos ni la otorga en uso a cambio de inversión. el mismo que le permitirá acelerar las mejoras en los niveles y calidad del servicio público. no se debe descartar. la empresa gestora no tiene contacto con los clientes y la propiedad de los activos se mantiene pública. Además de ello se pueden establecer objetivos secundarios. volumen de agua facturada o relaciones entre agua cobrada y producida. lo que no implica que durante el Gerenciamiento el Estado pueda invertir en función a las necesidades propias del sector. en este caso. sin embargo. De alguna manera. que la percepción popular de su presencia sea paulatina y asegure su eficiencia. el privado aporta conocimiento para hacer eficiente el servicio. Los contratos de gerenciamiento son más útiles cuando el objetivo principal es aumentar rápidamente la capacidad técnica de un servicio público y su eficiencia para realizar tareas específicas. por lo menos en parte. auditorías. servicios. sin que invierta o asuma riesgo económico (comercial). de tal manera. debido a que no se consideran inversiones de importancia. como volumen de agua producida. 79 . o para prepararse para una mayor participación privada. etc. en su cumplimiento. Se excluye el riesgo comercial. pero en general. como asistencia técnica en otras áreas. hacen poco por aquellos a los que les faltan las conexiones. cuando los contratos de gerenciamiento tienen la intención de ser transitorios. estaríamos frente a contratos de Gerenciamiento con honorarios variables. definiendo objetivos de desempeño y basando la remuneración.

lo que no se alcanzaba durante los últimos 20 años. ni un aumento en las tarifas. sin aumentar las tarifas. De otro lado. Se le otorgo un incentivo relacionado con el cumplimiento de los objetivos. se disminuyeron los costos operativos en un 28. y debido al éxito en el cumplimiento de los objetivos que se plantearon en el contrato de gerenciamiento con la empresa Latin Aguas. disminuir los costos operativos. se elaboró teniendo en cuenta la necesidad de responder en el corto plazo los inconvenientes en la calidad de la prestación que ponían en riesgo la salud de la población. incorporando clientes y actualizando los códigos de servicio. así mismo. aumentar la cobranza. no hubo un nivel inicial de las obligaciones de inversión privada. Latin Aguas realizó un trabajo de consultoría del que surgió la propuesta alternativa del Gerenciamiento Privado para la transformación de la empresa estatal.Un ejemplo de buena implantación es el caso de Aguas de La Rioja aplicado a las ciudades de La Rioja. otro aspecto importante era la insatisfacción manifiesta de los clientes de la empresa que padecían las consecuencia de una deficiente prestación del servicio de agua potable. posibilitar un cabal conocimiento de los servicios y necesidades de inversión.76%. en marzo del año 2002 se le otorgó la concesión integral del servicio de saneamiento: agua y cloaca. 80 . Se incrementó la facturación en un 40%. Chilecito y Chamical en Argentina. racionalizar los costos de inversión y gestionar un plan de acción concreto definido conjuntamente con el concedente. finalmente. el Gobierno Central debía disminuir el déficit fiscal generado por la empresa. En solo 4 meses se comenzaron a ver los frutos de la gestión privada cumpliendo con la totalidad de los objetivos. en cuyo caso se le otorgaba el derecho a transformarse en concesionario sin carácter oneroso. asimismo se incrementó la cobranza sin aumentar las tarifas en 2. ejecutándose además los estudios de fuente y estudios de base que posibilitaran el desarrollo de un eficiente plan de inversiones. Dadas las características de este contrato. con un manejo racional de la inversión se consiguió brindar un servicio continuo de calidad razonable en toda la Ciudad de La Rioja. Los objetivos del gerenciamiento fueron aumentar la facturación.33 veces. La forma de remuneración al gerente fue equivalente a la remuneración y gastos de las personas involucradas y resarcimiento en caso de ruptura anticipada del contrato sin causa imputable al gerente o en caso de privación del ejercicio de la opción a la concesión. y. Luego de haber fracasado el proceso licitatorio para concesionar los servicios sanitarios de las ciudades citadas y ante el requerimiento del Estado Provincial. Esta alternativa. para elaborar una propuesta de concesión realista. que para entonces era subsidiada.

mantiene el riesgo comercial y estos contratos son normalmente. construcción de obras. lectura de medidores de luz y agua. Mientras que las limitaciones de la empresa privada están en función a la actividad para lo cual ha sido contratada. Aquí la empresa pública sigue siendo la responsable del servicio. como reparaciones de emergencia. cierto es que esta es solo una relación que no descarta la imaginación y creatividad del Estado cuando trate de hacer participar al privado en sectores tan delicados como el de saneamiento. como por ejemplo. en función al desempeño del privado.Otros Se podría presentar diversas formas de participación privada. muy cortos. corporatización y acuerdos de funcionamiento. las empresas de deficiente desempeño son eliminadas de futuros contratos. mantenimiento. 81 . tal y como señala Guasch. sin la creación de un ente jurídico para tal fin. Estas asociaciones son utilizadas en proyectos con objetivos bien definidos. facturación. Las asociaciones público privadas (joint ventures) están cada vez más presentes en actividades económicas que requieren mayores recursos técnicos y/o financieros. estudios. Los incentivos se ven reflejados en la competencia existente entre los diferentes interesados en proveer el servicio. diseños. tercerización o suministro y operación públicos. etc. debido a la imposibilidad de una sola empresa para afrontar dantescas tareas. por otro lado. Los contratos de servicio sirven para asegurar algunas tareas específicas.

cada una de las opciones representa per se ventajas y desventajas. porque el sector saneamiento es muy sensible y donde la aparición de los distintos actores dependerá incluso del momento político en que nos encontremos. sobretodo. 82 .Cuadro N.º 3 Precisa cuáles son los objetivos por modalidad de participación privada MODALIDAD Inversión Mejora Mejora en Eficiencia Eficiencia en Aumento de Técnica Gestión Operativa inversión Capacidad Inversión en Atención al Independencia distribución usuario política Contrato de Servicios Contrato de Gestión con Honorario Fijo Contrato de Gestión con Honorario Variable Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial Arrendamiento BOT Concesión Venta Fuente: Banco Mundial Objetivos que no pueden ser satisfechos Objetivos que pueden ser satisfechos parcialmente Objetivos que puede ser satisfechos Como se ha descrito. según el riesgo que se pretenda asumir. por el Estado o por el privado y su correspondiente beneficio. convencional o creativa (fusionada o integradora) no perder de vista la gestión que debe hacerse con los distintos stakeholders. sea éste a corto. mediano o largo plazo. Es indispensable cualquiera sea la modalidad asumida.

David (2004). inequidades e incertidumbre futura” en Cuadernos del Cendes. D y D. Diagnóstico institucional del sector de servicios de saneamiento y propuesta de políticas regulatorias. Crespo. Lima. Servicios Públicos. Decreto Supremo 060-96-PCM. Estudio encargado por Sunass. Barrantes. Vol I. The World Bank. Mayo – agosto. José Luis (1992). Indecopi (2004). José Luis (2005).° 94. Guasch. Análisis de Alternativas de PSP en la Gestión Comercial de SEDAPAL. Beato. Lima. El desempeño económico y financiero de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y el sistema concursal. Estudio encargado por Sunass. Informe Defensorial N. P y A. Defensoría del Pueblo (2005). San Salvador. Gestión Estratégica para el Sector Público. Privatizaciones. Consejo federal de Entidades de Servicios Sanitarios. Guarch. Azpiazu. COFES (1994). problemas. Infrastructure. Vives (1996). Diagnóstico del entorno legal e institucional. Risk. 83 . IESE/CISO/PROMEC (UMSS). Mimeo. “Agua Potable y saneamiento en Argentina. TUO del Reglamento de la Ley que regula la entrega en concesión al sector privado de infraestructura y servicios públicos. Cochabamba 25-26 mayo 2000.° 3.COFES. Apoyo Consultoría y Macroconsulting (2004). Ponencia al seminario “Agua en Cochabamba. Seminario Internacional “La Regulación de los Servicios de Saneamiento”. Año 22.BIBLIOGRAFÍA Adepsep – Ipe (2003). Ley que regula la entrega en concesión al sector privado de infraestructura y servicios públicos. Gerencia de Estudios Económicos. La Brecha en Infraestructura. Productividad y Crecimiento en el Perú. Decreto Supremo 059-96-PCM. Régimen Tarifario. N. La Guerra del Agua: nuevos movimientos sociales y crisis de dispositivos de poder. “Ciudadanos sin Agua” Análisis de un Derecho Vulnerado. Carlos (2000). Drago (2004). Fernández. Daniel y otros (2005). Buenos Aires. Tercera época. Roxana (2003). Fondo de Cultura Económica. Un aporte para la discusión sectorial. crisis. N° 59. Arellano. Concesiones en Infraestructura: Cómo hacerlo bien. conflictos y perspectivas”. and Efficiency Issues in Public-Private Arrangements for the Provisión of Services. Fiscal.

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Consideramos que en estos casos.Master per Giuristi d‘Impresa. Titulos Valores. estudios de Post Grado en la Universitá degli Studi de Bologna . Cualquier país del mundo donde existe libertad de empresa. Autor del folleto “Aspetti Giuridici del Commercio Elettronico .La Firma digitale. libertad de contratación debe permitir que la Sociedad pueda. Es imposible ello si una sociedad no va bien externa ni internamente. * Abogado por la Universidad San Martín de Porres. Estamos en la falsa idea que se debe proteger a las minorías frente a los abusos de poder que puedan ejercer las mayorías. Pero nos hemos puesto a reflexionar. Introducción: En la actualidad llamar débiles a los accionistas minoritarios es ya un mito. los empresarios no tienen más remedio que ver como sus empresas no crecen o salen del hoyo en el cual están por mecanismos legales que no les permiten realizar los que es más beneficioso no para ellos sino para la propia Sociedad. Por ello antes de realizar un análisis jurídico debemos establecer conceptos claros en materia corporativa que son confundidos en nuestro país. Derecho Societario. asesor independiente. Acaso el crecimiento de una sociedad no puede verse afectado precisamente por el comportamiento de las minorías. ¿quién protege a las mayorías? Quizás la pregunta sea fácil de responder para los operadores del Derecho tradicionales.Italia . 85 . Legalmente no existe una protección a las mayorías y se considera que ellas buscan mecanismos artificiales creados mediante lobby para poder excluir a las minorías. como su finalidad social lo señala. Actualmente Catedrático de los cursos de Derecho Empresarial y Derecho Corporativo. satisfacer las necesidades de una colectividad y para ello debe estar en constante crecimiento. Nuestra Ley General de Sociedades protege a las minorías con el ánimo de mantener el equilibrio entre los socios en una sociedad de capitales.CONFLICTOS DE INTERESES EN LAS SOCIEDADES DE CAPITALES ¿PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS? Por: Enrique Vigil Oliveros I.

¿Es legal? Como señala el doctor Juan Antonio Egüez. Un mecanismo legal por ejemplo. al igual que al accionista mayoritario se le protege a través del squeeze out o freeze out al accionista minoritario se le protege con el sell out o compra forzosa. Squeeze y Freeze Out: Estos términos que significan lo mismo para el civil law y que son vistos como la eliminación o exclusión de las minorías no fueron creados bajo esta visión. En nuestra opinión son mecanismos completamente legales.II. el accionista mayoritario estará condenado a convivir con el accionista minoritario. ¿Qué sucede si los accionistas minoritarios no quieren vender sus acciones? ¿Será justo exigirles que vendan sus acciones y pagarles cualquier precio? Por ello. En ese sentido se puede exigir que para honrar dichas deudas venda sus acciones. Como lo dijimos en el civil law se considera ambos términos como sinónimos. tenga un crecimiento dentro de este que a la postre produzca un mejoramiento en la propia colectividad. No estamos en el supuesto que quiera comprar las acciones a un precio inferior al precio real. 86 . que como bien sabemos busca el control absoluto de la Sociedad. De la diferencia podemos expresar que los squeeze out son vistos como un mecanismo para poder decir a los accionistas minoritarios hasta aquí no más. Pero qué sucede si el accionista minoritario no desea vender. sino en los casos que el accionista mayoritario ofrezca un precio justo. se puede manifestar si un accionista minoritario tiene deudas. debido a que existen limitaciones al derecho de propiedad que pueden ser aplicados al presente caso. Otro ejemplo sería el caso de una OPA (Oferta Pública de Adquisición) totalitaria. En cambio los freeze out son actos que directamente tienen como objetivo excluir a las minorías. Para otros autores no. Ello también conllevaría que los accionistas mayoritarios por su derecho preferente compren las acciones pero a precios injustos. Hay autores que consideran que realizar los freeze out o squeeze out violan el orden constitucional al derecho de propiedad y se produce el abuso del derecho. Para el common law los squeeze out son operaciones promovidas por los accionistas de control para desincentivar a los accionistas minoritarios en una sociedad. Estos términos fueron elaborados por el Derecho Anglosajón teniendo una perspectiva distinta. por ejemplo la falta de pago de dividendos. sino el bienestar de la propia persona jurídica con el ánimo de que se mantenga en el mercado y aún más. ya que no se busca en la Sociedad la satisfacción personal de cada socio. los accionistas mayoritarios pueden comprar la participación del accionista minoritario en la sociedad.

87 . se realizaban a través de vías alternativas no exentas de riesgos. etc. Supongamos frente a una OPA donde el oferente obtiene una participación de 90 ó 95% de la sociedad. Proyecto de Ley de OPAs (España) El Doctor Carlos Paredes Galego del Estudio Jurídico Español Uria Menéndez señala que en el caso español «el régimen de venta y compra forzosas tras la formulación de una oferta es una de las principales novedades de la Directiva y su implantación en España ayudará sin duda en la ejecución de operaciones public to private que.) y los mecanismos de venta y compra forzosas pueden ayudar a la realización de este tipo de operaciones protegiendo a la vez los derechos de los accionistas minoritarios. de no querer vender sus acciones al mayoritario. Esta Directiva producto de quince años de negociaciones obliga a los países miembros a incluir dentro de su normatividad antes de mayo de 2006 la figura de ventas forzosas (squeeze out) y compras forzosas (sell out). hasta ahora. Pero. Esta Directiva todavía no incluida en todas las legislaciones de los países miembros. economías de escala. III. ¿Por qué privarlo de este beneficio a alguien que va a invertir? Es por ello que el Derecho debe articular mecanismos para solucionar estos y otros problemas. Sell Out y la Directiva Europea: El sell out ha sido normativizado en la Directiva 2004/25/EC del Parlamento Europeo el 2 de abril de 2004. por la cual se regula las OPAs. aplicación libre de políticas de grupo. Un claro ejemplo es la inclusión de los alcances de la Directiva en el Derecho Español en el Proyecto de Ley de OPAs que a continuación citamos. Con esta Directiva lo que se busca es encontrar el equilibrio entre los accionistas mayoritarios y minoritarios. puede legítimamente alcanzar el 00% de las acciones. no será que su objetivo de comprar acciones responde a obtener el negocio para sí y constituir una Sociedad Unipersonal en la modalidad de Sociedad Anónima (tipo societario no existente en nuestro país).III. publicada el 30 de abril del mismo año. ¿debe permanecer condenado a convivir con estos accionistas?. como por ejemplo el recurso a la amortización forzosa de acciones. Pero este 0% o en su caso 5% lo ostentan los accionistas minoritarios. en relación a la venta de sus acciones se ponen las mismas reglas de juego. En las operaciones public to private el control completo tiene un valor sustancialmente superior al control mayoritario (menores costes. Acaso este oferente. aprovechamiento íntegro de sinergias. posee algunas deficiencias que pueden ser corregidas por el propio derecho nacional de los países de la comunidad europea. cuidado con el sell out puede darse el caso que los accionistas minoritarios extorsionen al mayoritario ya que se produciría un verdadero monopolio de estos.

llevado al extremo.De ello se desprende dos situaciones: la primera que el precio del control completo es mayor al precio del control mayoritario. pero los accionistas entienden que el valor real de la compañía tras la oferta (5) será superior al ofertado por el oferente (el oferente prevé obtener determinadas sinergias o beneficios adicionales una vez que controle la compañía y por eso formula la oferta). La segunda es que ahora se protege de igual forma los derechos de los accionistas minoritarios con el sell out como a los accionistas mayoritarios con el squeeze out. por consiguiente. la búsqueda individual del bien conduce a una solución que no maximiza los intereses de los afectados: el deseo de cada accionista de obtener el precio post-oferta (5) provoca que ésta no triunfe. Antes de la dación de la Directiva no era posible y el minoritario debía solo aceptar el precio pre-oferta. PAREDES GALEGO. que los accionistas se queden con el precio pre-oferta (0) y que. es decir al precio oferta y mucho menor al precio post–oferta. a ese precio nadie lanzaría una oferta. Lo que sí queda claro es que el sell out permitirá que por ejemplo. pues perdería dinero (los costes asociados a la propia formulación de la oferta). porque aún tienen imperfecciones. Como en la clásica formulación del dilema del prisionero. Cometarios a la Nueva Ley de Opas. nadie esté dispuesto a formular OPAs. www. pero no podrán exigir el precio post-oferta. El problema radica en el tema de OPAs donde juega la oferta y la demanda. Un oferente formula una oferta a un precio (3) que incorpora una prima sobre la cotización (0). los minoritarios puedan exigir el precio oferta al oferente. esta sólo tendrá éxito en la medida en que el oferente ofrezca precisamente el precio post-oferta pero. evidentemente. el precio de la oferta (3) y el precio estimado de la compañía post-oferta (5. cada accionista comparará.com/especiales/leydeopas 2 88 . el valor de cotización preoferta (0). Carlos .expansion. la paradoja de Grossman y Hart. Si el precio postoferta es el mayor. Como sabemos existen sociedades que el precio oferta es menor al post-oferta precisamente para atraer a los oferentes. es decir el precio real. Antes de decidir. que incorpora el mayor valor derivado de la gestión de la compañía por el oferente y de las sinergias que generará). Aquí se podría utilizar como ejemplo. se puede dar que el precio lanzado por el oferente llamado la pre-oferta sea menor al precio cotizado. Madrid 7 de noviembre de 2006. »2 Como vemos existen vacíos en cuanto a la leyes de OPAs.

sino con el objetivo de proteger a la Sociedad en su conjunto y no a los intereses particulares de sus socios. Por ello. no puede un oferente. En segundo lugar.VI. Desterremos estos conceptos negativos que todo lo que realizan los mayoritarios es para eliminar a la minoría porque no la desea más. Reflexión Final: Lo que pretendemos es establecer que a través de estos mecanismos como el freeze out. squeeze out y sell out se logra un equilibrio entre todos los accionistas en cuanto a la venta y compra de sus acciones. No será que estas minorías en algunos casos no facilitan el crecimiento de las sociedades o sean el obstáculo para que las empresas salgan del hoyo en el cual se encuentran. Entonces desde esta perspectiva. si se realiza una OPA por ejemplo es para buscar mejorar o salvar una sociedad. pero para ello deberán ser investigados. 89 . Ahora existirán casos en los cuales se podrá considerar actos ilegales. por ejemplo truncar sus expectativas de lograr tener una Sociedad exitosa por el solo hecho que el Derecho le impide actuar frente a las minorías. y no con el objetivo como siempre se señala de eliminar las minorías. estos mecanismos no han sido creados como una forma de violar los derechos de los minoritarios. No hay que olvidar que en la actualidad estamos viendo como todas las sociedades y empresas en general se rigen por los principios del Buen Gobierno Corporativo que se basan especialmente en cuestiones éticas y no necesariamente legales.

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-Estrategias que deben poner en practica el futuro abogado 6. promovieron una serie de actividades destinadas a difundir y aplicar los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Profesora de Métodos Alternativos Para la Resolución de Conflictos.-El conflicto 6.  91 . sino procurar negociar un acuerdo en cuya solución se aborde el conflicto en sus raíces. negociación.Resumen ejecutivo A raíz de la promulgación de la Ley de Conciliación Extrajudicial en noviembre de 996. una serie de instituciones. haciéndoles reflexionar que este nuevo siglo exige un cambio de mentalidad donde exista tolerancia con sus semejantes que lo más importante no es ganar a su opositor y derrotarlo. conciliación y arbitraje.MÉTODOS ALTERNATIVOS. Abogado y Magíster en Derecho Civil y Comercial.-La conciliación como extensión de la negociación 7. mediación. Con tal motivo. 1. se declaró de interés nacional la institucionalización y desarrollo de la Conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos con el objeto de propiciar una cultura de paz.-Mecanismos alternativos para alcanzar la justicia 5. en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Martín de Porres. MARCs.-Etapas con la conciliación 9. OPCIONES SALUDABLES EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL FUTURO ABOGADO Dra.-Resumen Ejecutivo 2. con el objeto de manejar de forma distinta los conflictos de intereses de sus futuros clientes. mediante casos sobre diversos temas con la participación activa de toda el aula.-Abogado frente al conflicto 4. A su vez 22 Facultades de Derecho a nivel nacional incorporaron en su currìcula los cursos de. A través de las clases se imparte habilidades que permitan al alumno aplicar estrategias y técnicas en la solución de conflictos.-El decálogo del conciliador buen escucha 8. Yolanda Gutiérrez Saco SUMARIO: . tanto públicas como privadas.-Ventaja de los marcs 3.-El arbitraje..

consultor de empresa. De otro lado. la información en la justicia pública está al alcance de cualquiera si alguien pretende ocasionar daño en la vida privada de alguna de las partes en litigio. quienes facilitan soluciones creativas negociadas. en cambio el juez tiene que ceñirse estrictamente a la norma. enfatizándolas en el potencial de ganancias conjuntas que las partes finalmente aceptan de mutuo acuerdo. En parte no deja de ser cierto. Ventajas de los Marcs Estos últimos años nos vienen demostrando el elevado costo económico y emocional que significa sostener un litigio en la vía ordinaria. que retardan la justicia y laceran a la sociedad seriamente sin reparación alguna. Así mismo otras personas pueden valerse de información importante que hasta ese momento desconocían. Durante las clases se inculca al alumno que el abogado no solo asesora a sus clientes a superar los conflictos legales que se le confían. indudablemente que esto obedece a no haber profundizado sobre las ventajas de negociar más que instigar a un juicio. como suele ocurrir con empresas comerciales. pero no plenamente. el diálogo durante la litis se realiza entre los abogados. La realidad es que cierto sector de abogados son reacios a optar por otras medidas distintas a la vía judicial. es decir un amigable componedor del conflicto entre las partes dentro del cual debe actuar con mucha tolerancia y sagacidad. duelo judicial. En el proceso adversarial los contendientes no suelen comunicarse con frecuencia. y en casos especiales por expertos en la materia. y cada uno con su cliente. corrupción. legislador. 3. lentitud. jueces y salas atiborrados de expedientes. político. estos con el juez o la Sala. funcionario público. con el temor de ser desplazados laboralmente.2. deficiencias procesales. marchas y contramarchas en la comentada reforma judicial. Los MARCs constituyen opciones que producen mejores resultados que el litigio tradicional en cuanto sustituye a un Juez por una persona adiestrada en la toma de decisiones. simplemente con acercarse a tomar datos sobre el expediente logra su propósito. El abogado frente al conflicto Existe un mito en torno al abogado del pasado cuya percepción es que un buen profesional del derecho es el que pelea y discute arduamente los derechos de su patrocinado. sino que tiene múltiples facetas en su carrera para desempeñarse como magistrado. fuera del resultado final donde siempre hay un ganador y un perdedor. diplomático. para conducirlos finalmente a la finalización del conflicto al identificar un interés común. En 92 . esta situación contribuye a ahondar la distancia entre las contrapartes. con riesgo de los litigantes expuestos a una desventaja competitiva. lo más relevante en el abogado del futuro es ser un buen negociador. que profundizan el encono y a veces el ánimo de venganza. paros del personal administrativo.

p. no otorga ni niega por cuanto nada expresa. 995. también está presente en los procedimientos administrativos como cuando un Funcionario público ante el reclamo de un ciudadano acerca de un derecho. asignan al lenguaje corporal un impacto de 55%. los esposos. La comunicación es un factor complementario en la negociación. hay crisis en los centros laborales. Consecuentemente en nuestras relaciones humanas. con los hijos. en los hogares. Manual de Conciliación. considera que quien calla. no nos comunicamos. unen continentes en instantes.todas ellas juega un papel muy importante la negociación. se caracteriza y por una enorme tensión en la vida cotidiana. el médico. Iván. Si mencionamos al silencio efectivamente tiene una connotación sumamente importante. toda vez que permanentemente tratamos de influir en los demás. no sabemos dialogar. no solo cuando estamos negociando. no solo para salir airosos en momentos críticos. se abstiene de pronunciarse. hay brechas generacionales. 93 . En una negociación tenemos que cuidar celosamente cómo hacemos uso de estos canales de comunicación. los socios. hasta el silencio entraña un mensaje. los meses y los años se suceden vertiginosamente. los días. el Internet ha desplazado a los libros. el tono de voz y el lenguaje corporal. constantemente estamos procurando que los demás se pongan de acuerdo con nosotros. Al respecto O’Connor y Seymour2 sostiene que en todo momento nos comunicamos a través de tres canales como son la palabra. ya sea el jefe. sino durante toda nuestra participación. los avances en la ciencia y la tecnología son sorprendentes como medios de información. propiamente es el alma de las relaciones humanas. Canales de comunicación. mientras que los seres humanos venimos perdiendo espacio. el 38% al tono de voz y el 7% a la palabra enunciada. el dueño de casa que habitamos. la familia se 2 O’Connor y Seymour. El jurista Cabanelas. dependiendo cómo se establece una buena relación en un resultado eficaz. La realidad nos permite darnos cuenta que en las relaciones humanas de este mundo moderno. Las comunicaciones mediante simples aparatos electrónicos sofisticados. desafiando las distancias. citado por Ormachea Choque. así como el tono de voz que empleamos en determinadas situaciones. tienen mayor incidencia nuestros gestos y actitudes traducidos en el leguaje corporal. el vendedor de autos. nuestro cliente. 28. doctrinariamente la Ley le confiere el valor de una manifestación tácita de voluntad. Estudiosos sobre la materia desde 967. pero que en ocasiones el silencio genera ciertas situaciones jurídicas. el taxista.

p 32. En las sociedades modernas la mayoría de los conflictos se solucionan conciliando intereses a través de procedimientos como la negociación y la mediación. señalando que hay tres grandes modos de resolver los conflictos: el primero sobre la base de los intereses. 4. cada quien está ocupado en “sus cosas”. 3 94 . William.. aclarando inquietudes respecto a intereses que si no le damos la debida importancia pueden devenir en discrepancias graves que distancian y profundizan un conflicto que pudo evitarse con un diálogo adecuado. el proceso más costoso es dilucidar cuál tiene más poder y reconoce que los tres tienen un rol apropiado. Para William Ury. En una sociedad la mayoría de las disputas se resuelven en base al poder. Nro. Roque E. Mecanismos alternativos para alcanzar la justicia La justicia en nuestro medio tal como hemos expresado en párrafo aparte está venida a menos. Ese es el momento preciso en que debemos hacer un aparte y negociar poniéndonos de acuerdo. reconoce que el grado de civilización de una sociedad no es la mayor o menor conflictividad de sus integrantes. a fin de devolver a la sociedad la credibilidad y asegurar la convivencia pacífica en un Estado de Derecho. Lima. Los gobiernos de turno. 992. 2. Revista Libra. sucediéndose reformas con diferentes nombres que hacen necesario dar paso a otros modelos alternativos que permitan que la justicia llegue a las mayorías. Estos conceptos nos hacen reflexionar en que los tribunales deben ser el último medio de resolver controversias. citado por Caivano. Buenos Aires. APENAC. 998. siendo algunas que se saldan a través del derecho mediante mecanismos judiciales y las menos en base al poder. añadiendo que en general es más satisfactorio reconciliar intereses de las partes que determinar cuál de ellas tiene el derecho3. que amerita encontrar otras formas más viables de atender y solucionar los problemas humanos. el segundo sobre la base de los derechos y el tercero sobre la base del poder. muchas en función del derecho y los menos conforme a los intereses. Comunicándonos sosegadamente. Año . pero que la llave se haya en la proporción.J. sino el modo en que estos se solucionan. Ury. Conciliación y Arbitraje. Informe de su visita a la Fundación Libra. no alcanzan durante su gestión a abordar esta compleja realidad.distancia. A ese respecto el especialista en métodos alternativos William Ury. Negociación. y cuando hay problemas en el lugar en que nos encontremos “se discute agresivamente”.

para unos es negativo por considerarlo destructivo. Es así que el ser humano está expuesto a conflictos de diversa índole. Lo que queremos decir es que en la negociación hay un intercambio de ideas. etc. familiares. en la que entran en juego una pluralidad de actores. a través de las cuales permiten influir a la otra parte. para otros es positivo porque de no haber conflictos no hay soluciones. y desarrollo sobre nuevas posibilidades. Curiosamente el conflicto se genera con personas de nuestro entorno o entre grupos que se relacionan por actividades comunes. lógicamente porque son manejadas por personas. o heterocompositivos como el arbitraje. recogiendo opiniones y puntos de vista personales que enriquezcan finalmente una decisión concertada. vecinales laborales. personales. esta situación conduce a responder de diferentes formas como veremos más adelante. Para comprender los mecanismos alternativos el alumno debe conocer previamente lo qué es el conflicto. que el conflicto es un fenómeno social latente.. aunque también entre desconocidos. como en el caso de las empresas. siempre y cuando se traten de derechos disponibles. 5. Existen una serie de mitos acerca del conflicto. las instituciones tanto públicas como privadas. sindicatos. cuyo resultado puede ser diferente al que hubiera llegado cada uno por su parte. En principio la negociación no consiste en convencer al otro que haga lo que nosotros querramos. constituyéndose estos como mecanismos alternativos de solución de controversias apropiados para descargar la abrumadora carga procesal en los Tribunales de Justicia. cuáles son sus causas y cómo lo clasifican los entendidos. El Conflicto Es aquel en el cual dos o más partes perciben situaciones mutuamente incompatibles. así como los Estados no son ajenos a conflictos Internacionales. es decir.Surge entonces modelos autocompositivos como la negociación cooperativa o la conciliación. como cuando chocan nuestro vehículo en la vía pública. De esa forma se ayuda a la contraparte a satisfacer sus intereses particulares. en la que necesariamente debe entablarse el diálogo. lo que se pretende es buscar en forma conjunta solucionar el problema de manera compartida. 95 .

dependiendo de la comunicación que exista entre ellas. salud.1 Hechos Las partes tienen una percepción distinta de la realidad de lo que propiamente es. de igual recursos intangibles representados por el poder. bienes.1.5 La relación El conflicto se presenta por la forma como interactúan los actores en conflicto. p. como ocurre con el dinero. etc. vivienda.6 La estructura En este caso el conflicto surge en base a la estructura dentro de la cual se relacionan los actores en conflicto. Fuentes del conflicto.5. la autoestima.5. 5. alimentos. por ejemplo: En una familia el padre es quien impone las reglas de juego. imagen. Por ejemplo. sin dar cabida a las opiniones de la esposa. estatus. Iván. la seguridad.3 Necesidades humanas básicas Estamos refiriéndonos en este caso al vestido. como por ejemplo: Se reserva el derecho de admisión a una discoteca. lo que prevalece es una situación de machismo.1. la dignidad.1 Fuentes del conflicto4 Es importante determinar cuál es la fuente del conflicto para establecer que estrategia debemos aplicar en una solución. Se convoca a una vacante en una institución laboral exigiendo buena presencia. 4 96 .1. Manual de Conciliación. IPRECON. como son el respeto.1. territorio. de la riqueza y de los bienes está reservado a un sector privilegiando de la sociedad.1. Por ejemplo: Un jefe autoritario que impone sus decisiones en forma prepotente. y las relaciones que mantengan. Lima.1. en un conflicto sobre el choque de vehículos la discusión central radica en quién es el culpable.2 Recursos escasos La discrepancia está en definir quién obtendrá tal o cual beneficio cuando los recursos son insuficientes. creando disconformidad dentro del núcleo familiar. alimento.4 Los valores Estos conflictos se sustentan en las diferencias de criterios en torno a determinadas situaciones que originan un rechazo. en el que se manifiesta una evidente desigualdad y desnivel en la relación. 5. educación y aquellas indispensables en todo ser humano. 5. En este caso. o como cuando la concentración del poder. 5. 5. el reconocimiento. Ormachea Choque. 5.

A ese respecto Abrahán Lincoln expresaba: Si tuviese ocho horas para cortar un árbol. Estrategias que debe poner en práctica el futuro abogado En nuestro medio los conflictos de intereses se resuelven tradicionalmente por la vía judicial. En todo momento el diálogo debe discurrir dentro de un marco de tolerancia que distienda el estado de tensión que experimentan las partes en el afán de culminar el conflicto satisfactoriamente. 93. Cómo surge el conflicto Suele presentarse como un agravio ante lo cual la otra parte puede o no reclamar. Si reclama pueden suceder dos situaciones: de rechazo parcial o total. De haber un acuerdo en forma parcial. “Estrategias de negociación”. como es un estado de violencia difícil de controlar. y extrajudicialmente por la Ley General de Arbitraje N. A tal efecto. como diestro componedor de diferencias. Pág. 5 Caivano Roque. Mas si reclama y llega a una solución saludable entre las partes. intereses y pretensiones en las que debe existir una permanente colaboración entre oponentes en la solución del conflicto que los separa. resolver disputas.º 26572 y por Ley de Conciliación N. consecuentemente el abogado tiene que ser un hábil negociador en el que debe cuidar como prepara la negociación en la que va a intervenir. Arbitraje. establecer o armonizar relaciones entra en juego la negociación. 97 . impartiéndose en las clases las modalidades y estrategias que deben ponerse en pràctica en lo que concierne a esta última norma. haciendo un cálculo de la relación costo-beneficio sobre las ventajas y desventajas respecto a la contraparte. o sea la justicia ordinaria. Si el negociador profundiza el caso está en ventaja respecto a su oponente. existe diversidad de estilos como informarse adecuadamente del problema. el conflicto desaparece y queda zanjado. Si el rechazo es total. invertiría seis para afilar el hacha 5. queda pendiente una parte del conflicto por resolver. se formulan preguntas acerca de las preocupaciones. La negociación está presente en todos los actos de nuestra existencia.º 26872. Negociación.6. Habiendo señalado que la negociación es el alma en la solución de todo tipo de conflictos. Conciliación. cada vez que intentamos arreglar nuestras diferencias. 7. el conflicto puede conducir a situaciones impredecibles.

Fisher Roger. si se trabaja en función de intereses y necesidades las opciones de solución serán más amplias y con mayor oportunidad para ambas partes de intercambiar sus intereses.Consiste en probabilidades de acuerdo con distintas variantes. pero si el jefe pregunta el porqué de su rechazo y el empleado responde que la distancia impedirá cumplir en el tiempo disponible el encargo. Animadversiones subyacentes entre personas que tienen un conflicto pueden generar percepciones equivocadas y sentimientos que los confundan y entorpezcan una buena comunicación que habría podido culminar una solución equitativa..1 Negociación basada en principios El método de la negociación basado en principios ha sido desarrollado por la Universidad de Harvard. como cuando Felipe le encarga una tarea a Juan y este adopta una posición negativa. y recogido por trabajos de Roger Fisher y William Ury que se sustenta en cuatro principios elementales6: a) b) c) d) Separar las personas del problema. de modo de no desperdiciar la cooperación que puedan brindarse mutuamente las personas para enfrascarse en el conflicto. A mayor generación de opciones mutuamente satisfactorias. preocupaciones. pero. es menester atacar directamente al conflicto. entonces el conflicto está resuelto. o temores de las partes o las pretensiones que tienen una respecto de la otra para llegar a un arreglo que los convenza mutuamente. Generar opciones satisfactorias para todas las partes. c)Tercer principio: Crear opciones mutuamente satisfactorias. Discutir en base a criterios objetivos. 6 98 . Patton. deseos. hay una mayor probabilidad de acuerdo mutuo. de acuerdo… cómo negociar sin ceder”.7.En todo conflicto hay que indagar el “por qué” y el “para qué”. si el jefe le facilita la movilidad.” Si. Los intereses son los que impulsan a actuar y que no se perciben fácilmente. dejando de lado las posiciones por cuanto las soluciones serán más lentas y limitadas. lo que suele conocerse como la “lluvia de ideas” en que la creatividad juega un rol importante. Bruce.. en ese intercambio ambas partes podrán satisfacer mutuamente sus necesidades. lo importante es satisfacer los reales intereses. a) Primer principio: Separar las personas del problema. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. b)Segundo principio: Concentrarse en los intereses y no en las posiciones.Entendiendo que los conflictos se generan entre seres humanos no deben confundirse la persona con el conflicto propiamente en sí. para satisfacer los intereses. 2. El ideal de satisfacer el interés del uno. que vienen a ser las necesidades. conducirá a saber el interés del otro. Ury Willian.º Edición (99). pero que en determinadas circunstancias refuerzan una posición..

6. p. la jurisprudencia. 4. Demuestra que quieres escuchar: a través de sus actitudes debe mostrar el interés de escuchar atentamente. Tranquiliza al hablante: debe lograr ganar la confianza de las partes en conflicto. 0. 3. los usos y costumbres. en cuyo caso actuará como un agente negociador de ambas partes. La conciliación como extensión de la negociación La conciliación viene a ser nada menos que una negociación asistida con la participación de un tercero neutral. 99 . ajeno al conflicto e imparcial. 39. Preguntar: contribuir a aclarar los intereses y necesidades de las partes. 8. Parafrasear: recapitular los hechos y sentimientos expuestos por cada 7 Ormachea Choque. quien actúa en este caso como conciliador. es decir la conciliación y negociación tienen una estrecha vinculación en la que el conciliador debe ser un hábil negociador. deberá exhibir ciertas habilidades en negociación a fin de desentrañar aquellos puntos que hayan impedido a las partes lograr un acuerdo. como cuando el profesor encarga a un par de alumnos enemistados. en el cual deberán trabajar juntos nunca enfrentados para poder resolverlos. En cambio.Estos son los que amparan razonablemente a las pretensiones u opciones como pueden ser la legislación.d)Cuarto principio: Insistir en criterios objetivos. Tranquilízate: no alterarse por ningún motivo durante la exposición de los hechos. La aplicación de estos principios constituyen herramientas favorables en la solución de conflictos. No critiques ni te opongas a nadie: evitar discutir con las partes. 8. En la negociación directa existe interdependencia entre las partes. cuando un tercero interviene como facilitador entre dos o más partes distanciadas por un conflicto. El decálogo del conciliador buen escucha7 . los valores del mercado. 9. ambos tendrán que unir esfuerzos para entregar al profesor la solución al final de la clase.. Manual de conciliación. 5. 9. el problema a resolver es común entre ellas. quien asiste a las partes a llegar a una solución mutuamente aceptable con arreglo a un acuerdo negociado. Evitar interrupciones y distracciones: procurar encontrar un lugar apropiado que permita un diálogo sin interferencias de ninguna índole. que resuelvan un problema algebraico. Ser paciente: mostrar que tiene interés en escuchar atentamente. Iván. Crear un mínimo de empatía: ponerse en el caso de la persona que está exponiendo los hechos sin identificarse plenamente con él. 2. Deja de hablar: quien escucha se entera mejor del conflicto en lugar de interrumpir a su interlocutor hablando. 7.

y Harding Jack8. c) Comunicación: En esta etapa el conciliador desempeñará el papel de un hábil moderador facilitando un diálogo fluido mediante preguntas que permitan identificar intereses ocultos difíciles de captar al momento de la exposición de los hechos.R. acción y resultado) permite identificar cada fase y las herramientas a ponerse en práctica. toda vez que el Conciliador establece un diagnóstico de la situación. 10. Les informará sobre sesiones privadas con cada una de las partes. Conciliación y Arbitraje. en la que el Conciliador debe mantener la confidencialidad. Negociación y Clausura. APENAC. Negociación. Lima. que la conciliación es un proceso informal se impone una secuencia lógica de actos de comunicación entre el conciliador y las partes que permita mantener un orden durante la audiencia. aclarándoles que el acuerdo contenido en un Acta tiene el valor de una Sentencia. Apertura. Roque E. 8 100 . Este “enfoque EAR” (etapa. Etapas en la conciliación No obstante. soslayando expresiones hirientes que de algún modo afecten a la otra parte. de surgir alguna dificultad entre los conciliables como manifestaciones de agresividad o un estado emocional de una de las partes que dificulte la normal consecución de la reunión. En este estado explicará las reglas de juego básicas durante la audiencia. Comunicación.J. EEUU. 68. en California. El enfoque E. como son: la reserva de lo tratado como regla de oro. el respeto mutuo entre los conciliables durante la exposición de los hechos. b) La apertura: Implica la aceptación de ambas partes a concurrir voluntariamente al llamado del conciliador. d) Negociación y clausura: Esta etapa es relevante. debe invocar llegar a un acuerdo en la solución del conflicto. Para tal efecto. y Harding Jack.. perfilándose una propuesta tentativa de una probable negociación. la misma que comprende cinco etapas principales: Convocatoria. p.A. de Lowry L. tomados de los programas de entrenamiento del Instituto para la Solución de Disputas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pepperdine.una de las partes. 998. nos vamos a valer de Lowry L. citado por Caivano. a) Convocatoria: Se inicia con la invitación a las partes a conciliar mediante la invitación del Conciliador o la Institución prestadora del servicio..

Art. Alegatos. toda vez que se formulan Demandas. que viene afianzándose en materia Empresarial. constituyendo un mecanismo ágil. De igual modo el artículo 62º establece que: …Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial.11. siendo el Juez. corto y mucho más beneficioso para el justiciable. en lo Civil. Pericias. Medidas Cautelares y Recursos Impugnativos previstos en el texto de la Ley contra los Laudos Arbitrales que tienen el valor de una Sentencia. según los mecanismos de protección previstos en el contrato o en la ley. quien lo ejecuta. Testigos. sin que por ello signifique que va a desplazar a la Justicia Ordinaria. El arbitraje El Arbitraje es otro de los métodos alternativos vigentes en nuestro medio a través de la Ley 26572. con excepción de la militar y la arbitral. Comercial e Internacional. 3º LGA. El arbitraje constituye una justicia privada toda vez que son las partes las que a través de la Ley de Arbitraje tienen la libertad de elegir a los Jueces Arbitrales y al Proceso Arbitral. no tiene injerencia en su cumplimiento. establece en el artículo 39º que: No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente. que emite el Laudo. Sin duda alguna el Arbitraje es el proceso extrajudicial controversial más parecido a la justicia ordinaria. 101 . La Constitución Política del Estado. La particularidad en el Arbitraje es que el Tercero Imparcial (el Árbitro).

Ertel.J. 2. Conciliación y Arbitraje. Fisher.. Ley de Arbitraje N. Danny (998) Si… ¡De acuerdo! En la práctica. 4. (998) Negociación.º 26572. Perú. 6. 5. (IPRECON). Iván (999) Manual de Conciliación. Ormachea Choque. Asociación Peruana de Negociación.º 26872. Instituto Peruano de Resolución de Conflictos. Roque E.Constitución Política del Perú. Arbitraje y Conciliación. Roger. Negociación y Mediación. Grupo Editorial Norma. 3. Lima.1. Ley de Conciliación N. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 102 . Lima. 993. Lima. (APENAC). Perú. Caivano. Perú.

objetos. etc. colaborador. abogado. de competencia. los conflictos y los métodos de resolución de los mismos. Cuadro #1 Evolución Paralela de las Sociedades. con el crecimiento y desarrollo de las comunidades humanas han ido en aumento tanto en cantidad como en complejidad. de la presencia de sus semejantes. lo que debe quedarnos claro. necesita para desarrollarse y para vivir. estamos ante problemas muy parecidos entre accionistas por la distribución de las utilidades de la empresa o ante problemas por el uso indebido de una marca por ejemplo. es decir. los cuales a lo largo de la historia. industriales. lo cual implica inevitablemente conflictos. animales.ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS MARC Tatiana del Aguila. Julio Rojas. “Actitud Mediadora”. como lo describe el siguiente cuadro. tierras. abogada y magíster en Derecho Civil y Comercial Becada por la USMP para capacitarse en la . 103 . sus Conflictos y sus Métodos de Resolución Tribus El sabio de la tribu solucionaba los conflictos y/o promovía una solución consensual entre las partes Estados Modernos Los Juzgados y el uso de los MARC permite la solución de los conflictos Conflictos sobre alimentos. laborales. por inmuebles. es que a lo largo de la historia. sin embargo.INTRODUCCIÓN El hombre es un ser eminentemente social. I. comerciales. han evolucionado paralelamente tanto las sociedades. Conflictos societarios. en la Florida International University. etc. ya no estamos ante las discusiones tribales sobre la distribución de la carne de un animal cazado.

la cual en la mayoría de los casos no era necesariamente la más adecuada ni la más justa. y es que a lo largo de la historia universal las personas siempre han buscado formas alternativas al proceso judicial. lo que conlleva inevitablemente también a una mayor complejidad en los conflictos. que se da a la Mediación y la Conciliación como MARC (Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos). En resumen. El uso en nuestro país y en la mayoría de países latinoamericanos así como también en Europa. son el resultado de esta evolución paralela. siempre en la búsqueda de solución de conflictos. 2.Aumento de la población lo que implica también aumento de los conflictos y en consecuencia la necesidad de tanto en cantidad como en calidad aumentar y/o facilitar un mayor acceso de la población a métodos adecuados para la solución de sus diferencias.Aumento de la complejidad de las relaciones entre las personas. los emperadores y los sumos sacerdotes entre otros. en los Estados Unidos. también llamados MASC (Métodos Alternativos de Solución de Conflictos) o Procesos de RAD (Resolución Alternativa de Disputas) como se les llama especialmente en Argentina.La evolución paralela descrita en el Cuadro # 1 se ha dado y se sigue dando. Desarrollar el tema de los antecedentes históricos de los MARCs. pasando por la autoridad de los reyes. fruto de la complejidad de las relaciones que se dan en la sociedad y los conflictos que inevitablemente se presentan y que no encuentra soluciones adecuadas y satisfactorias en los juzgados. a los tribunales especializados que ponen fin al conflicto . esta mayor complejidad exige que los medios para la solución de conflictos deban ser cada vez más especializados. lo que crea insatisfacción entre las personas y la necesidad de otras alternativas de solución. a través del desarrollo de las sociedades humanas. pero es sólo en los Estados Unidos que se da el desarrollo de estos métodos y su consecuente difusión al resto de países. ya no se discute sobre el trozo de carne que le toca a cada miembro de la tribu sino sobre las utilidades que le corresponde recibir a cada socio. tal cual los conocemos ahora es casi como estudiar el desarrollo de los MARCs. tiene su origen en el movimiento ADR (Alternative Disputes Resolution) que se desarrolló a partir de los años setenta en los Estados II.sin interesarles mucho los intereses de las partes. sólo la aplicación de las leyes -. especialmente en los siguientes aspectos: 1. Los MARCs. hemos pasado del sabio de la tribu que buscaba acercar a las partes para que llegaran a una solución consensual o que en su defecto decidía.DESARROLLO DE LOS MARCs EN LOS ESTADOS UNIDOS 104 . por lo que en este trabajo primero vamos a revisar la evolución de los MARCs en los Estados Unidos y después su evolución en nuestro país. en lo referente a la solución de conflictos.

y posiblemente rescatar al sistema judicial de una sobrecarga. a menudo entremezclados. este movimiento de búsqueda ha generado además de una mayor utilización de los mecanismos alternativos considerados “tradicionales” (mediación o arbitraje). 3. y 5. ante la insatisfacción por el funcionamiento del sistema judicial y de los costos que su utilización representa.R. (Alternative Disputes Resolution) A principios de la década de los 70.D. Riskin y James E. como lo destaca la Dra. Sin embargo.R.Aumentar la comprensión de la comunidad en los procesos de resolución de disputas.Aporte del Movimiento A.Ahorrar tiempo y dinero. Mucha energía e innovación ha estado viniendo de los no abogados. quizás en su acepción de la última década o de hace unos quince años esto es exacto.Ampliar el acceso a la justicia”. (Alternative Disputes Resolution) a Nuestra Legislación Bajo las siglas A. más abiertos. como lo señalan Leonard L.1.D.A.D.Unidos.R. los que disparan el mayor interés en alternativas al litigio tradicional: 1. o ninguno después de todo”. (Alternative Disputes Resolution). Estos autores señalan también que: “Son cinco motivos. 2.Lograr mejores resultados. 2. se inició la búsqueda de mecanismos diferentes de resolución de conflictos.2. quienes han estado creando una variedad de formas de resolución de disputas en los cuales los abogados juegan un menor papel. Westbrook (2) que: “Un resurgimiento del interés en los métodos alternativos para prevenir y resolver disputas esta recorriendo todo Estados Unidos. Es en este sentido. la 105 . de Canadá y de los Estados Unidos. como tampoco lo han sido las culturas china. desde épocas remotas. éxitos que sirvan a las reales necesidades de los participantes o de la sociedad. por lo cual es importante revisar su uso en ese país sin restarle en modo alguno importancia al aporte de otros países. 4.Tener mejores procesos. Carmen Palacios de Serres (1): “Se afirman que los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos llegaron a Europa vía Inglaterra. el viejo continente no ha sido ajeno al arreglo amigable. flexibles y correspondiente con las necesidades únicas de los participantes (este motivo a menudo es conectado con los sentimientos negativos dirigidos a la ley y los abogados). 2. africanas y aún esquimales”.

obteniendo del jurado un veredicto. les permite tener una idea de cual sería el veredicto en el juicio. ambos profesores investigaron y desarrollaron las técnicas de negociación. ante quien exponen en forma sumaria los argumentos jurídicos que sustentan sus respectivas pretensiones. presupone un pleito ya iniciado en el que se ha contestado la demanda. los hechos relevantes y el modo en que esperan probarlos en juicio. generalmente un especialista en el tema. ante el cual las partes presentan sus pruebas en formas condensadas. los abogados negocian. ya que el jurado constituido ignora que no se trata del verdadero juicio. el tercero neutral formula un pronóstico no vinculante para las partes de cual sería a su criterio la posible decisión de un juez en caso de continuarse el litigio. como se dijo. 3. 106 . durante algunas sesiones. la legislación sobre Conciliación Extrajudicial se basa en el trabajo de estos dos estudiosos de Harvard.creación de numerosos mecanismos híbridos que han surgido de la necesidad de procurar mecanismos más eficaces cuando alguno de los otros puede proporcionar una solución satisfactoria. Finalmente.Minitrial (Minijuicio): Es un procedimiento utilizado en algunas jurisdicciones como mecanismo anexo a los tribunales. Las partes pueden interrogar a los miembros del jurado a fin de comprender su percepción del caso. Luego de oír el caso. Las partes son convocadas a una audiencia ante un tercero neutral.Summary Jury Trial (Juicio Abreviado por Jurado): Se convoca un jurado tal cual se haría en un juicio real. las partes se sientan a negociar los términos de un eventual acuerdo. exponen los argumentos y pruebas que presentarían en el juicio.Early Neutral Evaluation (Evaluación Temprana Neutral): También se utiliza como sistema anexo a los tribunales. como en Colombia y Argentina. en nuestro país. de la Facultad de Derecho de Harvard. Este criterio estimula la negociación libre entre las partes o el sometimiento voluntario a un proceso de mediación. los principales son: 1. como se puede ver al revisar la Ley Nº26872 y su Reglamento. las cuales pueden aplicarse a cualquier situación y en cualquier campo. El factor común en estos mecanismos es “la Negociación” y este es el principal aporte a nuestra legislación sobre Conciliación Extrajudicial. una vez planteado el caso. pudiendo llegar a un acuerdo o no. Donde los abogados de las partes. Este veredicto no es vinculante para las partes. siendo sus pioneros los profesores Roger Fisher. y el profesor Howard Raiffa. de la Harvard Business School y de la Kennedy School of Government. siendo muy utilizadas en los negocios y en la política. pudiendo iniciar después el juicio correspondiente. 2. El estudio de la Negociación como una disciplina integral se inició en 1978 en la Universidad de Harvard.

aquellas personas que se han capacitado para ello conforme con los requisitos por el máximo Tribunal del propio Estado. en el condado de Dade. los jueces pueden derivar todos los asuntos de derecho privado.La Resolución de Conflictos Laborales. si en ellos existe un conflicto que pueda ser sometido a mediación”. el Presidente de la Corte de cada circuito judicial confecciona una lista de mediadores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos condujo una experiencia piloto en tres ciudades americanas: Atlanta. El arbitraje fue el procedimiento que más se desarrolló en lo que se refiere a solución de conflictos laborales.comenzaron a aparecer en todo Estados Unidos de América. Siguiendo el modelo del Reino Unido. el primer Programa de Mediación de Condado”. Sobre el papel del Tribunal respecto a un asunto mediado. tuvo mayor importancia la negociación y el arbitraje que la conciliación. hacia fines de los sesenta. la Dra. se dieron en Estados Unidos también los primeros procedimientos creados por las partes para resolver sus conflictos laborales. que en Estados Unidos se llaman “Employee Grievances” (Reclamaciones Laborales). Graciela Tapia (4) señala que el procedimiento establecido en un Programa de Mediación se inicia con la derivación de los asuntos de los jueces: “Siempre que se haya establecido un Programa de Mediación en la Jurisdicción correspondiente..3.Los Centros de Mediación en Estados Unidos Sobre los Centros de Mediación en Estados Unidos.2. esta autora señala además que (5): “En primer lugar le corresponde corroborar que el 107 . 2. Graciela Tapia (3) señala que: “. cuando . En mayo de 1975 se abrió en Florida. y sobre la calidad del mediador que: “Para efectuar estas derivaciones. Casi inmediatamente se formó en el condado de Brodward.5.Procedimiento de un Programa de Mediación La Dra. fue en nuestro siglo. casi tal como se los concibe actualmente.. que pueden ser designados en cada caso. han obtenido un certificado”.4. 2. Previamente. existiendo ya en la década de 1870 las primeras juntas paritarias de arbitraje por lo menos en tres industrias. Kansas y Los Angeles. los “centros de mediación”.en un esfuerzo innovador por aliviar el sistema de Cortes sobredimensionadas . el primer Centro de Resolución de Conflictos entre ciudadanos. Hay que señalar que como medio alternativo de solución de conflictos del trabajo.

siendo realmente la Conciliación el método alternativo por excelencia por su principal característica: “Las partes solucionan el conflicto en forma voluntaria limitándose la intervención de un tercero neutral a permitir el acercamiento y a proponer soluciones”. los jueces y los abogados han trabajado para el progreso del movimiento RAD en Texas. 2. nada más falso.aprobarlo en todo o en parte. característica que contiene la esencia de los MARC. .solicitar que sometan algún asunto no resuelto.LOS MARC EN EL PERU 108 . al arbitraje. quien fue Presidente de la Suprema Corte de Texas. en desarrollar pautas éticas para los mediadores. como lo resalta Franz Kundmuller Caminiti (7): “Hoy se habla de la Conciliación como si se tratara un invento reciente. Los únicos dos Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos que a lo largo de la historia de nuestra legislación podemos encontrar son la Conciliación y el Arbitraje.acuerdo está en un todo de conformidad con las leyes del lugar. Greenhill. de Houston.Participación de los Jueces y Abogados Frank Evans (6). III. fue utilizada durante el Virreynato y siguió siendo utilizada durante la República.fijar audiencia para determinar el curso de acción más apropiado. en diseñar y apoyar la ley de procedimientos RAD. Puede rechazarlo o seguir algunos de los siguientes pasos: . y en expandir la concientización del público sobre el uso de los procesos RAD”. EEUU. a examinar el potencial de los procesos RAD como medio para ayudar a los tribunales a reducir su creciente número de casos. La Conciliación llegó al Perú con los conquistadores.someter el asunto al procedimiento judicial”. .requerir a las partes que retomen la mediación para acordar asuntos no resueltos o para modificar algunas de las cláusulas. En realidad Joe R. . Tengamos en cuenta que la Conciliación es una institución jurídica que cuenta con antecedentes en el sistema legal peruano desde el siglo XIX. Texas. . comenta la experiencia en Texas: “Desde la realización de la Pound Conference en 1976. sobre el papel que tienen los Jueces y Abogados en Estados Unidos respecto los procesos de ADR.6. fue el primero que alentó al Colegio de Abogados de Houston. Conference Judge de la Cámara de Apelaciones Nº1. Desde entonces los jueces y abogados de Texas han estado intensamente involucrados en la creación de nuevos centros de resolución de disputas.

excepto en los casos que se expresan en este título >>”. precisando el Artículo 42 que << la conciliación debe preceder a toda demanda correspondiente a un juicio escrito. promulgado en 1854. 109 . que establecía en sus artículos 42 al 55 el régimen de conciliación para los referidos jueces. Cabe citar entonces el Reglamento de los Jueces de Paz.habiendo sido incluida además en el Código Procesal Civil de 1993.

Conference Judge de la Cámara de Apelaciones Nº1. West Publishing Co. Un Pionero que hizo Historia. (4) Ibid. por la Dra.fundacionlibra.ar/revista/articulo2-3. EEUU. Paul. Artículo publicado en la página web (www. de Houston. (5) Ibid. (6) EVANS. Leonard L. Material preparado para el Seminario Internacional “Mediación. Siete Motivos de Reflexión. Setiembre 2001. Anotaciones sobre la Solución Alternativa de Conflictos en Europa y su Porvenir. Artículo publicado en Revista Jurídica del Perú. 1987. James E.html) de la Fundación Libra. fundacionlibra. St.org. Ciudadanía y Democracia: Una Mirada desde la Región Andina”. Artículo publicado en la página web (www. (2) RISKIN. y WESTBROOK. Gladys Stella Alvarez. Frank. realizado los días 24 y 25 de mayo del 2001. Texas. Franz. NOTAS 110 .(1) PALACIOS de SERRES. Nº 26. Año LI. Minnesota. Conciliación.htm) de la Fundación Libra. Graciela.ar/repevans. Carmen. (3) TAPIA. Dispute Resolution and Lawyers.org. (7) KUNDMULLER CAMINITI. Entrevista realizada a Frank Evans.

una composición artística). pág. el término “objeto de derecho” alude a todo aquello que no es sujeto. a la cual aspira el sujeto: será una cosa (un fundo. será una persona (el cónyuge. un brillante. un traje. Domenico. será la utilidad proveniente de un servicio (por ejemplo. BARBERO.   111 .  Ibíd. el hijo). EJEA. Problemática en torno al objeto de Derecho El Derecho es una ciencia social que se nutre de la realidad para regular las conductas de los sujetos. inspirado en el valor de la justicia. o incluso cierto elemento de la misma persona. es un quid del cual la relación extrae su razón de ser para el sujeto . el ser humano es el indiscutible sujeto de derechos y obligaciones. será el resultado de una idea (un procedimiento técnico. 80.LA NOCIÓN JURÍDICA DE BIENES Y COSAS EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO Flor de María Córdova Beltrán 1. sino que comprende la utilidad que pueda brindar un servicio. El objeto de derecho es una noción muy amplia. que representa. Profesora de Derecho Civil y Derecho Corporativo de la Universidad San Martín de Porres. un lápiz). En este sentido. tener una cosa en un lugar más bien que en otro: utilidad proveniente del servicio de transporte). pág. 8.. Buenos Aires 967. El objeto es la entidad sobre la cual recae el interés del sujeto. sino también en la filosófica. una entidad del mundo exterior. en una palabra. En efecto. y frente a él encontramos en el otro extremo al OBJETO de esos derechos. Recordemos que las nociones de sujeto y objeto son antagónicas no solo desde la perspectiva jurídica. Tomo I. y que se encuentra tutelado jurídicamente. Sistema de Derecho Privado. El profesor italiano DOMÉNICO BARBERO lo explica de la siguiente manera: Este interés es suscitado y atraído por una entidad distinta del sujeto. por tanto. ya que no solo comprende las entidades que normalmente consideramos como bienes o cosas.

no sólo los objetos corporales. “algo bueno” o “algo útil al ser humano”. por el cual las cosas son todas aquellas susceptibles de apropiación por el hombre6. pág. es mucho menos utilizado y sirve para designar todo aquello que brinda alguna utilidad o beneficio a la persona. Bajo el nombre de cosas (res) sólo comprendieron al principio los objetos corporales. 6 VELÁSQUEZ JARAMILLO. El término “bien”. solamente podemos hablar del término jurídico “cosa” en su sentido particular o restringido. que en la actualidad podría asimilarse al de “objeto de derecho”. pero después extendieron este sentido a las abstracciones y cosas de pura creación jurídica. ORTOLAN. podían ser objeto de un derecho. No debe olvidarse el origen etimológico del vocablo “bien”. 7. la distinción que puede existir entre ambas nociones. con excepción obviamente del ser humano. y que significa lo mismo que en la actualidad. sin embargo. particular o restringido. un concepto omnicomprensivo. el estado de las personas en sus diversas condiciones. Bienes. o si finalmente bienes y cosas no son más que palabras sinónimas que expresan la misma idea. general. que con toda seguridad es un término extraído del lenguaje vulgar que sirve para identificar a las entidades u objetos que satisfacen las necesidades materiales del hombre. pág. Editorial Temis. . y que vale la pena detallar. el concepto de “cosa” se amplía para designar incluso a los derechos. Bienes y cosas Resulta evidente que la noción de objeto es más amplia que los conceptos de bien o cosa. sino también los hechos. lo cual constituye una consecuencia lógica de la mayor complejidad de las relaciones jurídicas: Sin duda los jurisconsultos romanos no dieron de las cosas la definición amplia y filosófica que damos nosotros. si el Derecho regula las conductas intersubjetivas de los seres humanos. M. Esto significa que un solo concepto abarca una serie diversa de categorías.   112 . Editorial Heliasta. pero en el Derecho existen opiniones contrapuestas sobre el particular. Al margen de la cuestión histórica. Compendio de Derecho Romano. los bienes o cosas son conceptos fundamentales en el Derecho. por el cual todo lo que existe en la naturaleza es cosa.2. Bogotá 99. El segundo. entes incorpóreos u otros valores. que pudiendo ser de alguna utilidad al hombre. Evidentemente. y en general todos los derechos. derivado del latín “bona”. en cambio. Buenos Aires 978. la duda sigue respecto a ¿qué son los bienes y las cosas? Ambas nociones las utilizamos cotidianamente en el lenguaje corriente. Luis Guillermo. El término “cosa” tiene en el derecho civil dos significados. y que comprende todo lo que puede ser objeto de un derecho. motivo por el cual la doctrina ha discutido sobre su significado preciso y. En el Derecho Romano. el término más utilizado es “cosa”. pues él se halla vinculado con la actuación del hombre. Posteriormente. principalmente. Es pues. El primero.

Editorial Jurídica de Chile. en el Derecho francés. En dicho contexto. Así pues. soportes de los derechos. y el término “bien” como derecho subjetivo ejercido sobre la cosa. 8 Ibíd. Según LOUIS JOSSERAND. Se distinguen así y se oponen a las cosas. o los derechos. que tiene substantividad propia. Tratado de Derecho Civil. 113 . Las Partidas de Alfonso El Sabio definen este concepto: Bienes son llamadas aquellas cosas de que los omes (hombres) se sirven o se ayudan. 90.El término “bien”. 0 DUCCI CLARO. pág. para quien esta distinción puede ser útil si apreciamos la expresión “cosa” como una entidad objetiva. Así. De tal manera. los derechos que descansan sobre ellas8. el término “cosa” abarca a las entidades corporales. Santiago 979. ya que incluye a las entidades corporales y a las incorpóreas. la utilidad de los respectivos derechos0. Editorial Bibliográfica Argentina. Editorial Bosch. ya que en su artículo  establece que son bienes: todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. son. Una tercera postura es expuesta por el tratadista chileno CARLOS DUCCI CLARO. dice que cosas son “los objetos corporales”.G. Induda- 7 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. en cambio. Ludwing. pero dos bienes. Tomo II. Derecho Civil. sobre un mismo fundo. pág. el artículo 90 del B. es decir. salvo el derecho de propiedad según lo indica la tradición romanista. Derecho Civil. se habla de bienes en sentido amplio que comprende a los bienes corporales e incorporales. ordinariamente establecidos sobre dichos objetos. con lo cual se convierten en sinónimos los términos “bien” y “cosa”. a los derechos. El Código Civil Español de 889 sigue esta doctrina. los valores económicos. en sentido clásico. La doctrina francesa. por ejemplo. Los primeros tienen por objeto a las cosas. 6. y un valor en la vida del tráfico. ENNECERUS a propósito de este artículo señala que: Se trata de partes de la naturaleza no libre y dominable que rodea al hombre. que caen generalmente bajo los sentidos. Buenos Aires 9. una denominación especial.. admite una tesis opuesta en cuanto a la distinción entre bienes y cosas. pág. Tomo II. Barcelona 97. el fundo. como antes lo habían hecho Las Partidas. siendo en consecuencia reconocidos como objetos de derecho independientes 9.B. 90-9. o los objetos materiales. Esta tesis francesa parece estar también presente en el Código Civil Alemán. 9 ENNECCERUS. Carlos. en la acepción jurídica de esta expresión. Sobre una misma cosa pueden ejercerse simultáneamente una pluralidad de derechos: dominio y usufructo. Tendríamos en este caso una misma cosa. Parte General. exterior al sujeto. Parte General. págs. quien se adhiere a esta tesis: Los bienes verdaderos. mientras que el término “bien” es más amplio. 8. De esta acepción se extrae un concepto que comprende toda entidad. el término bien comprende a todas las cosas susceptibles de apropiación por el ser humano. siempre que esta última la entendamos en sentido restringido. y que tenga un valor para este7. y los segundos. EN: ENNECCERUS-KIPP-WOLFF. indica la acción de dar alguna utilidad dentro del ámbito jurídico.

es. La sección primera de este libro recibió la categórica denominación “DE LAS COSAS”. EJEA. y además. plasmarla correctamente en los preceptos legales. de ese estado de naturaleza la cosa se convierte en “bien” cuando el objeto es individualizable.  MESSINEO. ni un compañero contra otro los bienes de la sociedad. 114 . mientras el término “bien” implica una utilidad que recibe el ser humano. bien en sentido jurídico sería una cosa idónea para dicha función. las cosas que posee para otro según el título 3. por tanto. Tratamiento jurídico de los bienes y las cosas en el ordenamiento peruano 3. ni los depositarios.1 Los códigos civiles de 1852 y 1936 El Código Civil de 8 utilizó en forma casi uniforme el término “cosa” para aludir a cualquier ente individual que sea exterior al sujeto y susceptible de apropiación. incluso las que carecen de relevancia jurídica. Tomo II. ni los arrendatarios. sin caer en defectos de técnica o sistemática legislativa. encontraremos lo siguiente: Sociedad o compañía es un contrato consensual. pág. tal calificación estaría constituida por la idoneidad de la cosa para dar cumplimiento a una determinada función económica y social. pues. aún cuando en algunos contados artículos se menciona también el término “bien”. 9. Inclusive el Libro Segundo se tituló: De las Cosas: Del Modo de adquirir. las locadas. y que define este contrato. el concepto de bien se utiliza en forma indistinta con el de cosa. Buenos Aires 979. sin embargo. que el codificador decimonónico prefirió el uso de la palabra “cosa”. el artículo  del Código de 8 establecía que: Los coherederos entre sí no prescribirán por ningún tiempo las cosas indivisas. si nos remitimos al artículo 6 del mismo Código. Manual de Derecho Civil y Comercial. ni ninguno. aquella que considera “cosa” a toda entidad del mundo natural. esto es. Entre las dos posturas consideramos preferible la primera. Esta distinción se muestra conforme a los significados de las palabras. sin embargo. El tema puede resumirse con la siguiente cita: El criterio diferencial entre cosa y bien. las cosas depositadas. un bien en estado potencial. . objetivamente considerada. y de los derechos que las personas tienen sobre ellas. parece que se debe poner en lo siguiente: que la cosa es por sí entidad extrajurídica. susceptible de apropiación y cuenta con valor económico. Por ejemplo. Es evidente. el citado artículo  solo se refiere a los bienes cuando menciona el contrato de sociedad.blemente aún nos falta mucho para que el Código pueda adoptar una tesis definida. y se convierte en tal cuando se la hace materia de una particular calificación jurídica. razón por la cual ese objeto pasa a tener relevancia jurídica. de lo que se infiere una sinonimia conceptual entre ambos. pues el amplio vocablo “cosa” se encuentra vinculado a la naturaleza. Es más. Francesco. De este Libro. Conforme se aprecia claramente del texto citado. en cierta manera. De la sección 1.

admitiéndose de esta manera la tesis francesa que antes hemos explicado. Una vez más puede apreciarse la insuficiencia de la interpretación histórica. esta posición solo se plasmó en el Libro Cuarto del Código. “valores”. Es bueno acotar que. Así. el Libro Quinto sobre “Derechos Reales” contiene una sección segunda 115 . el término “cosa”. 3. en el sentido que el término cosa se restringiera únicamente a las cosas corporales. en el sentido de utilizar de manera preferente el término “bien”. A pesar de los esfuerzos desplegados para tratar de encontrar una explicación lógica a esta discordancia. empero. con el fin de dividir entre sí las ganancias.2 Código Civil de 1984 El Código Civil de 98 mantiene la tendencia del Código precedente (96). alemán. los vocablos “artículos”. no hemos podido encontrarla. Inclusive existen normas expresas que permiten inferir esta solución. en lugar de la sección análoga que tuvo el Código Civil de 8 denominada “De las cosas”. se usó más bien. e inmediatamente después. Este mismo problema se encuentra en el Código de Comercio de 90 (todavía vigente en parte). el Código Civil de 96 utilizó algunas palabras sin mayor precisión jurídica. en el Libro Quinto referido a las Obligaciones y los Contratos. pudiendo encontrarse la explicación en las actas de la Comisión Reformadora del Código. ya que la voluntad del legislador se decantó en forma expresa por una tesis. ya que el Libro Quinto mantuvo el término “cosa”. como el Español de 889. el artículo 9 señala que: Puede dar BIENES en locación el que por ley o pacto tenga esta facultad respecto de los bienes que administra. pues se utilizó con preferencia la palabra “bien”. entre otros. reemplazando el término “cosa” por el de “bien”. en el cual se habla de “mercaderías”. El Código Civil de 96 acoge la sugerencia de SOLF Y MURO. sin embargo. así tenemos. Es pues. Alemán de 896.por el que dos o más personas convienen en poner en común alguna cosa o industria. Si bien en el Libro Cuarto del Código Civil de 96 se utilizó de manera uniforme la palabra “bien”. pues define el contrato de locación-conducción como aquel por el cual una persona cede a otra el uso de una COSA. “efectos de comercio”.G. que el Código Civil de 8 asimiló los términos “bien” y “cosa” (utilizando este preferentemente) para explicar una misma idea o concepto. o el Argentino de 869. aún cuando no definió el concepto a diferencia de otros Códigos. en la que consta la opinión de SOLF Y MURO solicitando se acoja la tesis del Código Alemán y del Código Argentino. Siendo ello así solo queda entender que.B. El Libro Cuarto sobre los Derechos Reales comienza precisamente con una sección titulada “De los bienes”. vía interpretación sistemática. empero. el contenido normativo de la ley adopta otra terminología. El artículo 90 del Código de 96 es un buen ejemplo de lo aquí señalado. clarísimo. etc. En el Código Civil de 96 se cambió de criterio. como sinónimas de “bienes”. Las actas de la Comisión Reformadora del Código Civil de 8 nos permiten conocer que sus miembros eran partidarios de la solución francesa y del B. los conceptos de bienes y cosas son utilizados como sinónimos.

Con referencia a este tema. Ello se desprende de la sustitución del vocablo cosa empleado en el artículo 1383 del Código Civil derogado. La doctrina nacional en forma mayoritaria opta por la segunda postura de distinción. Mario. aunque aludiendo específicamente al objeto del contrato de compraventa. sino también los derechos incorporales. los derechos de autor. el aire. al objeto material o inmaterial susceptible de apropiación y que brinda utilidad. que tiene mayor alcance.. BIGIO CHREM. . 6. se ha señalado que: Con arreglo al artículo 1529 del Código Civil de 198 puede venderse no sólo las cosas materiales. Sin embargo. el vocablo “bien”. esto es. En este punto es curioso señalar que la frase “Derechos Reales” proviene del término latín RES. nos llevaría a señalar que dicho título se refiere al DERECHO DE COSAS. Jack. etc.  Ibídem. y que es utilizado en el artículo 1529 del nuevo texto civil. como bien. considerar que el “bien” abarca a los objetos materiales como a los inmateriales.  CASTILLO FREYRE.referida a “Bienes”.  MAISCH VON HUMBOLDT. por lo cual una interpretación etimológica de la denominación del Libro Quinto del Código Civil de 98. Pontificia Universidad Católica del Perú. que existan cosas que no son bienes. La compraventa y la transmisión de propiedad. pág. Lima 99. este último término ha sido prácticamente abandonado. etc. Derechos Reales. como las arenas del desierto. Biblioteca para leer el Código Civil. privilegiándose como ya hemos señalado. y cosas que no son bienes. pág. En contradicción a la etimología.  116 . por el término bien. ya que a lo largo del Código se le utiliza en muy contadas ocasiones. Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.VV. Otro autor nacional comparte esta opinión: En la doctrina no existe unanimidad de criterio respecto del concepto de bienes. nosotros hemos adoptado aquella teoría por la cual se comprende dentro del concepto de bienes a las cosas (bienes corporales) y a los derechos (bienes incorporales). que significa COSA. Por su parte LUCRECIA MAISCH VON HUMBOLDT sostiene la primera postura. pág. esto es. los iceberg. en cambio. siguiendo la tradición de todos los Códigos Civiles que le antecedieron en vigencia en nuestro país. El bien materia del contrato de compraventa. Se puede definir la cosa como objeto material susceptible de ser apreciado por los sentidos y. Volumen I. 00. las nieves eternas. Seguidamente este mismo autor agrega que: “El Código Civil Peruano de 198 adopta el mismo criterio. como un crédito. Lucrecia. hay bienes que no son cosas. Pontificia Universidad Católica del Perú. en sus artículos 88 y 885. y tales serían los objetos materiales que no pueden ser apropiados por el hombre: Estas dos expresiones no son sinónimas. Lima 980. un derecho de patente. el término “cosa” tiene un radio de acción reducido exclusivamente a las entidades materiales o corpóreas. EN: AA. Lima 988.

Sin embargo. entonces el artículo 98 hubiera tenido que restringir su ámbito de aplicación a las COSAS. como las piedras.Por su parte. Si. utilizado en otros preceptos legales. que puedan ser advertidos por los sentidos. haciendo posible que se “entreguen” objetos incorporales. que la accesión es un modo adquisitivo de dominio privativo de los entes corporales. que distingue los bienes y cosas en función a la corporeidad. la interpretación sistemática con otras normas del mismo Código Civil. siendo además necesario un modo adquisitivo (la tradición o entrega). de lo cual se deduce que 117 . y uno de los ejemplos que se da es el artículo 97. este artículo debe interpretarse en el sentido correcto. nuestro Código hubiese optado sin dudas por la tesis francesa. si el artículo 97 pretende limitar la tradición o entrega a los objetos corporales. de lo cual se infiere que el término “bien” utilizado en el artículo 98 del Código es sinónimo al de cosa. En sede de Derecho de Obligaciones. Dentro de este contexto se ha defendido el uso del término “cosa” por cuanto solo en los objetos corporales es posible hablar de entrega. La explicación parece ser la misma. nos permite descartar rápidamente esta posición. en el cual se regula la transferencia de la propiedad de COSAS MUEBLES. Así pues. la tradición o entrega puede efectuarse en BIENES. ya que un ente incorporal parece inimaginable que se trate de una “res nullius”. Si bien la explicación parece lógica. conchas u otras análogas. es decir. la accesión implica UNIÓN MATERIAL O FÍSICA. Es decir. la misma que se produce no solo con la existencia de un título transmisivo de dominio. el artículo  del Código señala que: La obligación de dar comprende también la de conservar el BIEN hasta su entrega. sino que comprende también a las incorporales? Indudablemente nos encontramos ante una grave deficiencia de sistemática. pero que al definir la entrega se establezca que esta no se restringe solo a dichas entidades corpóreas. el artículo 98 del Código señala que: El propietario de un BIEN adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. Es más. Sin embargo. solo los objetos corporales pueden ser materia de apropiación. esto es. nuestro Código Civil parece seguir la segunda postura. resulta incomprensible que el artículo  amplíe el concepto de tradición. parece evidente que la accesión como forma de adquisición de propiedad. es decir. ¿Es posible que un mismo cuerpo legal pretenda restringir la entrega a las entidades corpóreas en el artículo 97. En los otros libros del Código se aprecia exactamente la misma falta de sistemática. ya que por propia definición. lo cual es más grave si tenemos en cuenta que se trata del mismo Libro del Código Civil (Derechos Reales). El artículo 99 del Código que trata de la apropiación de COSAS sin dueño. Por otro lado. en objetos materiales e inmateriales. es decir dos objetos corporales. El artículo 90 del Código señala que: “La tradición se realiza mediante la entrega del BIEN a quien debe recibirlo o a la persona designada por él o por la ley y con las formalidades que ésta establece”. el artículo 88 del Código Civil señala que las propiedades incorporales se rigen por su legislación especial. se limita solo a los objetos corporales. pronto nos encontramos con otras normas del mismo Código (y del mismo Libro) que destruyen la sistemática. Como ya hemos visto. también utiliza este término.

El objeto en el derecho civil: su relación con los bienes y las cosas Debemos reiterar que el término “objeto de derecho” es todo aquello que no es sujeto. es decir. así como imprecisiones originadas por defectos de sistemática legislativa. Tomo I. el Código de 98 restringe su ámbito de aplicación a los objetos corporales. En este sentido debemos recordar que tampoco el Código Civil de 8. Indudablemente una definición clara sobre el significado y distinción de bienes y cosas ayudará a comprender una gran parte de la codificación civil. a las cosas. 118 . Otro autor italiano no se encuentra demasiado alejado de esta definición: 6 BARBERO. e incluye además a todos los valores patrimoniales. hubiera sido más pragmático identificar ambos conceptos como expresiones de una sola idea. además de una mejor comprensión de muchas normas e instituciones legales. el Código tampoco avanzó en esta línea simplificadora. sobre la cual recae el interés implicado en la relación. el Código contiene cerca de TRESCIENTAS NORMAS en que alude a los bienes o cosas. el legislador no pudo plasmar sus intenciones doctrinales en el texto de la Ley. Sistema de Derecho Privado.el Código no se ocupa de esta clase de bienes. Doménico. pág. Tal vez. 4. más si no existe una definición legislativa sobre la materia. por cuanto las deficiencias se advierten en varias normas de un mismo Libro del Código. y una correcta regulación sobre el particular puede facilitar el manejo de la Ley. sin embargo. que en este caso se agravan. y por ello. Esta situación aumenta la necesidad que el Código Civil mantenga un perfil sistemático que evite interpretaciones injustas o discusiones arbitrarias. 80.. el cual se supone tuvo autor único. Siendo ello así. a pesar de existir declaraciones expresas en Exposiciones de Motivos oficiales y no oficiales. Una vez más encontramos falta de claridad en las definiciones. El Código Civil de 98 no tiene un criterio definido para distinguir la noción de “bien” con respecto a la de “cosa”. op. el Código de 96 contuvieron normas de definición respecto a las nociones de bienes o cosas. personales o morales sobre los que incide cualquier relación jurídica. No debe olvidarse que frente al sujeto de derecho. cit. encontramos a la realidad exterior compuesta de innumerables objetos que brindan utilidad y satisfacción a las necesidades humanas. El jurista italiano DOMÉNICO BARBERO define al objeto como la entidad material o inmaterial. luego de este excursus es necesario concluir que estamos en presencia de un defecto de técnica y sistemática jurídica. cualquier entidad del mundo exterior. La distinción entre cosas y bienes se hunde en la tradición del Derecho Civil. sea el Código Civil de 8 o el de 96. esto es. Al igual que nuestros antecedentes históricos. Recordemos que las nociones de sujeto y objeto son antagónicas. y constituye el punto de incidencia de la tutela jurídica6. ¿Porqué entonces se utiliza el término “bienes”? En realidad. y menos aún.

etc. pág. De acuerdo. Editorial Bosch... o puede ser. . sino el acto de dar alguna cosa. El artículo 9 inciso ) del Código Civil agrega que el acto jurídico es nulo si su objeto es INDETERMINABLE. una noción sumamente amplia. la conducta activa u omisiva a que está obligado. HERNÁNDEZ GIL manifiesta que: Las cosas podrán ser el objeto del objeto. Derecho de las Obligaciones.). estos caracteres son propios de la PRESTACIÓN. Barcelona 98. que viene a ser la conducta o comportamiento que debe cumplir el deudor para satisfacer el interés del acreedor.. pág. Tomo II. sino que comprende además la utilidad que pueda brindar un servicio. que según el propio Código. Editorial CEURA. 9 HERNÁNDEZ GIL. hacer o no hacer.. Manual de Derecho Civil y Comercial. jurídica y determinabilidad. por consiguiente. El objeto de derecho es. el Objeto del Contrato (artículo 0) y el Objeto de las Obligaciones (artículo ). o lo que es lo mismo. Madrid 98. de la relación jurídica. 99.. Francesco. no las cosas o bienes conforme explica el maestro HERNÁNDEZ GIL. pág. ALBALADEJO señala que “La prestación ha de ser posible.) no lo forman las cosas.) Por lo tanto el objeto se define como prestación9. MESSINEO. su dimensión económica.. pudiendo consistir en un dar. 00. 7 8 119 . El artículo 0 inciso ) del Código Civil establece que el acto jurídico requiere para su validez de OBJETO FÍSICA Y JURÍDICAMENTE POSIBLE. En el mismo sentido. hacer alguna cosa o no hacer alguna cosa0.valorable en dinero”8. Sin embargo. las cuales vienen a ser las siguientes: posibilidad física. su soporte físico. la prestación (. En este sentido. con la doctrina mayoritaria. Manuel. pues. uno de los puntos. determinada y –según añade la opinión dominante. Tomo II. integridad física. pág. se omite definir o precisar en qué consiste el objeto del acto jurídico. o incluso alguna manifestación de tutela de la persona humana (por ejemplo: los derechos fundamentales a la vida. ya que no solo comprende las entidades que normalmente consideramos como bienes o cosas. El objeto es mencionado con relación a tres conceptos distintos en nuestro Código Civil: el Objeto del Acto Jurídico (artículo 0). no es sujeto7. corresponden al objeto del acto jurídico. los caracteres de posibilidad y determinabilidad pertenecen a la PRESTACIÓN. todo lo que es externo al sujeto y. lícita.. Según la doctrina. pero en ningún caso el objeto en sí jurídicamente entendido (.El objeto del derecho es. Cit. Para intentar desentrañar este concepto. Op.) el objeto de la obligación lo constituye el comportamiento del deudor. El mismo autor agrega que: El objeto es la actividad. LA PRESTACIÓN (. Por objeto debe concebirse en general. libertad. Curso de Derecho Civil Español. ALBALADEJO. Antonio. por lo cual deberíamos concluir que el objeto del acto jurídico es la prestación.. 6. pues. 0 Ibíd. debemos tener presente las características. honor. o sea del deber jurídico y del derecho subjetivo. o términos de referencia.

¿Es posible sostener que el objeto del matrimonio deba ser determinable tal como exige el artículo 9 del Código Civil? En este ejemplo. modificar o extinguir obligaciones. en los que su objeto no podría consistir en una prestación valuable en dinero. El artículo 9 del Código Civil incurre en la misma incorrección: Quien halle un OBJETO PERDIDO está obligado a entregarlo a la autoridad municipal. pero indudablemente deben contar con un objeto que haga válido el acto jurídico celebrado. por tal razón deviene en absurdo que el hecho jurídico tenga como objeto un elemento que NO EXISTE al momento de configurarse la estructura de ese hecho. previa deducción de los gastos. Por tanto. como es el caso del matrimonio. Por su parte. En primer lugar. etc. a quien se hubiera hecho entrega de los mismos. el término “objeto” alude a cosas. regular. Es evidente que en esta norma. Si transcurren tres meses y nadie lo reclama. que podrían ser muchos más. la misma adopción. además. salvo prueba en contrario. esta tesis no puede compartirse. Por último. 120 . Esta definición de objeto resulta llamativamente errónea pues la obligación es EL EFECTO O LA CONSECUENCIA del contrato. lo cual complica aún más la pobre sistemática que en esta materia tiene el Código de 98. existe una serie de actos jurídicos no patrimoniales. El contrato es un hecho jurídico previo a la obligación.  y 0 del Código Civil. que existe antes que esta. se aprecia las deficiencias respecto a la regulación en esta materia. mientras en el contrato dicho concepto es el de OBJETO-FUNCIÓN. ese concepto no abarca todas las hipótesis negociales. ya que existen una serie de negocios en los cuales no se aprecia ninguna prestación. debemos indicar que el término “objeto” se utiliza en distintos artículos del Código Civil CON UN SIGNIFICADO COMPLETAMENTE DISTINTO al que se regula en los artículos 0. pero nunca su objeto. Demás está decir que una noción y otra no tienen relación alguna. el artículo 90 del Código Civil señala que: (. En segundo lugar. tiene preferencia sobre el tenedor de los documentos. si la prestación se define como la conducta debida por el deudor. la ratificación por actuación sin poder. pero no al objeto del acto jurídico. se venderá en pública subasta y el producto se distribuirá por mitades entre la Municipalidad y quien lo encontró. tal como ocurre con el reconocimiento de hijo extramatrimonial. y resulta curioso que el objeto del contrato (que es un tipo de acto jurídico) sea totalmente distinto al objeto del propio acto jurídico... que la noción de objeto en el acto jurídico se identifica con concepto de OBJETO-ELEMENTO EXTERNO. Téngase en cuenta.) el adquirente de buena fe de OBJETOS no identificables. Así pues. Este análisis nos permite descubrir la deficiencia sistemática del Código Civil. el artículo 0 del Código Civil señala que el objeto del contrato consiste en crear. ya que ha regulado el objeto del acto jurídico sin tomar en cuenta los distintos tipos que se encuentran en esa categoría.Sin embargo. la adopción o el reconocimiento de hijo. si bien tipifican como requisitos propios de la prestación. sin embargo. la cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público. de la obligación o del contrato. los requisitos de posibilidad y determinabilidad que exige el Código Civil para el objeto del acto jurídico. o a bienes. llegaremos rápidamente a la conclusión que existe una gran cantidad de actos jurídicos en los que no se presenta una conducta debida.

las siguientes características pertenecen al concepto de prestación. ) El objeto de derecho es una noción muy amplia. el término bien comprende a todas las cosas susceptibles de apropiación por el hombre. pues existe una serie de actos jurídicos no patrimoniales. se habla de bienes en sentido amplio que comprende a los bienes corporales e incorporales. La doctrina nacional que ha tratado el tema. no se mantuvo la sistemática. el Código no tiene un criterio definido para distinguir la noción de bien con respecto a la noción de cosa. En cambio. 0) Por otro lado. el Objeto del Contrato (artículo 0) y el Objeto de las Obligaciones (artículo ). y el segundo. Los primeros vienen a ser las cosas. el término “cosa” comprende sólo a las entidades corpóreas. pudiendo encontrarse la explicación en las actas de la Comisión Reformadora del Código. Dentro de esta concepción. ) La doctrina francesa. ya sea que le represente un valor económico o moral. 8) El Código Civil de 98 mantiene la tendencia del Código precedente (96) en el sentido de utilizar de manera preferente el término “bien”. Sin embargo. ) 121 . y en las contadas ocasiones que utiliza el vocablo “bien” lo hace como sinónimo. susceptible de apropiación. Se acoge la postura francesa. ) De acuerdo con el artículo 0 del Código Civil. restringido. 9) Este criterio doctrinal no se encuentra corroborado en el contenido del Código de 98. en los que su objeto no podría consistir una prestación valuable en dinero. pues también se utilizó el término “bien” en sentido análogo. titular de los derechos y obligaciones. el Código Civil menciona hasta tres conceptos distintos de OBJETO: el Objeto del Acto Jurídico (artículo 0). pues muchas veces se menciona la palabra “bien” cuando el instituto regulado solamente puede referirse a objetos materiales. en cambio. ya que no solo comprende las entidades que normalmente consideramos como bienes o cosas. por el cual comprende todo elemento de la naturaleza. ) El término “cosa” tiene dos significados: el primero. 7) El Código Civil de 96 cambió de criterio. y los segundos. e incluso algunas manifestaciones externas de la persona. general. Esta tesis es inaceptable. Así pues. los derechos. 6) El Código Civil de 8 utilizó en forma casi uniforme el término “cosa” para aludir a cualquier ente individualizado y exterior al sujeto. ) El término “bien” en sentido clásico quiere decir la acción de dar utilidad dentro del ámbito jurídico. admite una tesis opuesta en cuanto a la distinción entre bienes y cosas. por el cual son cosas aquellas susceptibles de apropiación por el hombre.CONCLUSIONES El ser humano es el indiscutible valor supremo del Derecho. En suma. sino que comprende además la utilidad que puede brindar un servicio. señala que el bien abarca a los objetos materiales como a los inmateriales. Por su parte. Según la mejor doctrina. y que se encuentra tutelado jurídicamente. el objeto del acto jurídico tiene las siguientes características: posibilidad física y jurídica. y determinabilidad. en la que consta la opinión de SOLF Y MURO solicitando se acoja la tesis francesa que antes hemos explicado. ya que utilizó con preferencia la palabra “bien”. el objeto es la entidad sobre la cual recae el interés del sujeto.

Jack. Bienes. Parte General. Carlos. MESSINEO. Ludwig. BIBLIOGRAFÍA - - 122 . DUCCI CLARO. EJEA. Tomo II. ORTOLAN. Editorial Bosch. Biblioteca para leer el Código Civil. tampoco existe coherencia en la noción utilizada. regular. CASTILLO FREYRE. M. Sistema de Derecho Privado. Compendio de Derecho Romano. Francesco. ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Antonio. EN: AAVV. Editorial Temis. Barcelona 97. Traducción de Santiago Sentís Melendo. El contrato de compraventa y la transmisión de la propiedad. Lucrecia. Tratado de Derecho Civil. ENNECCERUS. Derecho de Obligaciones. modificar o extinguir obligaciones. Derecho Civil. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima 99. Lima 980. Lima 99. Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte General. HERNÁNDEZ GIL. EN: ENNECCERUS-KIPP-WOLFF. Buenos Aires 978. VELÁSQUEZ JARAMILLO. Traducción de Santiago Sentís Melendo. - ALBALADEJO. Editorial Heliasta. Buenos Aires 9. Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenos Aires 967. Mario. Editorial Jurídica de Chile. Luis Guillermo. Derechos Reales. EJEA. Volumen . Buenos Aires 979. Tomo II. Editorial Bosch. mientras en el contrato encontramos un objeto-función. Editorial Bibliográfica Argentina. BIGIO CHREM. El bien materia del contrato de compraventa. Derecho Civil. Domenico. Madrid 98. MAISCH VON HUMBOLDT. Editorial CEURA. Manual de Derecho Civil y Comercial. pues en el acto jurídico estamos ante un objeto-elemento exterior. Este concepto no puede admitirse pues la “obligación” es el efecto del contrato y no es posible que la estructura del contrato exija un requisito (el objeto) que todavía no existe y que se producirá posteriormente. Bogotá 99.) El artículo 0 del Código Civil señala que el objeto del contrato consiste en crear. Curso de Derecho Civil Español. Barcelona 98. Santiago 979. Manuel. BARBERO. Por otro lado.

el proyecto de Código Civil de la comisión Reformadora. se entiende que es alternativa”. Dentro del proceso de reforma al Código Civil de 1936. se la tiene por facultativa”. se la tiene por facultativa”. tampoco en el Código Civil del Estado Nor-Peruano de la Confederación Perú-Boliviana de 1836. en su artículo 1189 decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. 123 . el tema fue abordado por la alternativa de la Ponencia del Doctor Jorge Vega García. de 1936. se tendrá por facultativa”. se tendrá por facultativa”.1 Los maestros y juristas Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre en su obra Tratado de las Obligaciones Primera Parte (de La Biblioteca Para Leer El Código Civil Volumen XVI de la Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial 1994) en la Página 445 señalan que el tema nunca fue abordado en El Código Civil de 1836 del Doctor Manuel Lorenzo de Vidaurre. del año de 1973 en su artículo 42 y decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa.. el Anteproyecto de *Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Bachiller con Tesis en 1976 Titulo de Abogado en 1977 Magíster en Derecho Civil por la Universidad Garcilaso de la Vega Doctor en Derecho por la Universidad Garcilaso de la Vega Profesor Ordinario Auxiliar de la Universidad San Martín de Porres Libros Publicados: Lecciones de Derecho de Obligaciones Los Procesos Sumarísimos y el Código Civil Los Contratos Atípicos y/o Modernos Los Procesos Abreviados y el Código Civil En coautoría con la abogada Shirle Concepción Sánchez Alvarez: Lecciones del Acto Jurídico o Negocio Jurídico.PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 1171 DEL CÓDIGO CIVIL DE 1984 Luis Arturo Castro Reyes* Artículo 1171. ni tampoco en el Código Civil de 1852. de 1926 en su artículo 145 decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. También fue seguido por el Anteproyecto elaborado por el Doctor Manuel Augusto Olaechea en el Libro Quinto artículo 154 que decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. en el segundo Ant6eproyecto del Libro Quinto de la Comisión Reformadora. se la tiene por facultativa”.“En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. Fue a partir del proyecto de Código Civil de 1890 que en su artículo 1521 recién aparecía y decía “En caso de duda sobre si una obligación es alternativa o facultativa. se tendrá por facultativa” y el Código Civil de 1936 en su artículo 1199 decía “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa.

el Código Civil de Chile en su artículo 1507 El Código Civil de Paraguay en su artículo 494. no ocurre que ante una simple duda deba optarse porque se trata de una obligación facultativa. del año de 1984. se busca favorecer al deudor”. si se tratase de una obligación surgida en virtud de la ley. para la interpretación de un caso de duda acerca de si la obligación es alternativa o facultativa. Como se aprecia.la Comisión Reformadora elaborado por Felipe Osterling Parodi. del año de 1980 en su artículo 49 decía”En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. a través del artículo 1171. por el Proyecto de la Comisión Reformadora. CONCORDANCIAS EXTRANJERAS Son coincidentes con el artículo 1171 del Código Civil Peruano. en su artículo 1139 señalaba “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 1171 Los juristas ya mencionados señalan que en la página 447 y siguientes la razón se fundamenta en que la obligación facultativa. resulta en algunos extremos más beneficiosa o favorable para el deudor que la obligación alternativa. se la tiene por facultativa”. es decir. en su artículo 1191 señalaba “En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa. luego de haber aplicado al acto materia de análisis las reglas sobre interpretación del acto jurídico contenidas en los artículos 168 a 170 del Código Civil ( de tratarse de una obligación generada a través de un negocio jurídico) o. el pensamiento de nuestros juristas renombrados. apreciemos para ello las fuentes en que se apoyaron. y finalmente. y por esta razón. dada por la regulación del Código Civil Peruano. Este principio recoge en su integridad aquel del artículo 1199 del Código Civil de 1936 y realizan dos precisiones: La primera consiste en que. La segunda reflexión al respecto de la norma bajo comentario (el artículo 124 . y agregan los autores Osterling y Castillo en la página 446 del mencionado libro. sino que tal supuesto deberá ser asumido. luego de aplicar los principios interpretativos generales acerca de las normas legales. entre otros El Código Civil de Costa Rica de 1888 en su artículo 661. que así mismo coinciden El Código Civil de Ecuador en su artículo 1550 . en todo caso. muchos de ellos profesores universitarios en su época e ilustres juristas de nuestro País. de subsistir la duda extrema. siempre pensando que la duda debe de ser para favorecer al sujeto deudor de la obligación. del año de 1981. se la tiene por facultativa”. por el proyecto de la Comisión Revisora. el Código Civil Boliviano de 1976 en su artículo 424 y el Código Civil de Guatemala de 1973 en su artículo 1346. desde las tentativas de reforma de nuestro Código Civil de 1852 hasta la actualidad. se la tiene por facultativa”. siempre han estado a favor debitoris.

de acuerdo a su criterio y no mantener una uniformidad. seguramente debe recomendarse un minucioso análisis del instrumento y de las circunstancias para llegar a soluciones acertadas. En nuestra opinión (señalan los juristas). mientras que el deudor sea la parte más débil.1171 del Código Civil Peruano) se centra en nuestra preocupación por la vigencia del arraigado principio. suele ofrecer dificultades el discernir si el vínculo responde al tipo alternativo o facultativo. Al respecto el Dr. En segundo lugar el Dr. no estamos en un mundo en el cual. el acreedor sea la parte fuerte de la relación obligacional. Los Juristas. Al respecto. no sucede lo mismo en el terreno de los hechos. Los jueces deberán considerar la intención real de las partes. que en caso de duda sobre la intención de las partes. Gustavo Palacio Pimentel establece “que si bien en el campo teórico las diferencias entre una obligación alternativa y una facultativa son claras. De este modo-agrega Lafaille-. de conformidad con las pruebas aportadas al efecto. apreciándose en interés práctico del problema al contemplar el diverso efecto de fluye de estas dos categorías. ya que todo depende de las contingencias y modalidades de cada caso. en los cuales. estos pueden interpretar de manera distinta. como también por las normas defectuosas de ciertos contratos o cláusulas testamentarias. los acreedores de los bienes o servicios son los simples ciudadanos. los artículos respectivos mencionados por los juristas. pudiéndose afirmar que si el acreedor sólo tiene derecho a exigir una prestación. Pensamos concretamente en los múltiples contratos celebrados por adhesión. debe optarse legalmente por favorecer al deudor y no al acreedor. Haciendo un análisis de los mismos. si dejamos la tarea a los jueces como manifiesta el Dr. antes que el sentido literal de los términos.proveniente del Derecho Romano. queda su apreciación librada a criterio judicial. en primer lugar Héctor Lafaille señala “Por la similitud de ambas situaciones. no habría dificultad alguna en concluir que estamos en presencia de una obligación facultativa y no de una alternativa. señalan: Artículo 168 del Código Civil “El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe”. Artículo 170 del Código Civil “Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la naturaleza y al objeto del acto”. que no ha sido plasmada en el vínculo o relación jurídica. Carlos Cárdenas Quirós en la publicación de Noticias Jurídicas en setiembre del 2001 con respecto a “La reforma del derecho de obligaciones en el Código Civil de 1984” con referencia a este artículo dijo: 125 . como la planteada por el artículo 1171 del Código Civil. que es lo que se quiere para que exista seguridad jurídica. Palacio Pimentel. mientras que los deudores de los mismos son grandes empresas.de que en situaciones de duda. en la gran mayoría de contratos. que en muchos casos constituyen monopolios o oligopolios en el mercado. podemos advertir. precisamente.

debe primar el principio de buena fe que indica que toda obligación se pacta para ser cumplida” (Curso de obligaciones. quines sostienen que. la misma deba ser resueltas por ello.“El Código vigente establece en su artículo 1171 que en caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa se tiene por la segunda. en los términos que plantea el artículo 1171 del Código ¿cómo identificar indubitablemente la prestación debida y la solutoria? En mi opinión.el ordenamiento jurídico se aparta sin fundamentos valederos del principio que consagra el “favor debitoris”. porque el artículo 1171. comentando el sentido del artículo 651 del Código argentino que es opuesto al del Código peruano. como tal..Si la duda tuviera como nacimiento. Agrega el mismo jurista que “Alterini. por cuanto la obligación facultativa establece una facultad excepcional en beneficio del deudor que. que en caso de duda. por lo siguiente: 1. Abeledo Perrot. mencionan que dicha solución ha sido criticada por Lafaille y Colmo. debo de hacer presente. se entiende que es facultativa.. y. ni se da a entender. que hay casos en los cuales algunos artículos propuestos para ser modificados. son atendibles y creo que este es uno de ellos.Pero. es decir. 169). Tomo II. si esa duda no existiera. Tercera edición actualizada. La solución es concordante con la de los Códigos de Costa Rica (artículo 661). desde ese punto de vista no habría nada que interpretar. En su opinión señala Cárdenas Quirós “además de las razones que invocan los autores citados. toda vez que en alguna parte del mismo se mencione que al parecer se trata de una obligación alternativa y luego en otra cláusula se señale que se trata de una facultativa. de ninguna manera. como la mayoría de la doctrina nacional que –no obstante ello. por no haberse establecido en el vínculo jurídico. 3.el criterio legal es atinado. Guatemala (artículo 1346) y Bolivia (artículo 424) y tiene su antecedente en el artículo 1199 del Código Civil de 1936”. que tipo de obligación es la que 126 .No comparto la opinión. pág. Buenos Aires. la regla que resuelve la duda tomando la obligación por alternativa tiene un sentido práctico que justifica plenamente sus alcances. a la que se han obligado las partes. en el acuerdo realizado por las partes y no se señala. debe entenderse como una con prestación facultativa. la relación jurídica. partiendo de la solución opuesta. tal como se encuentra propuesta en el punto dos. en caso contrario. señala que en caso de duda. Y agregan que “por nuestra parte entendemos. 1989. En efecto.. Primera reimpresión.de esa forma. cual ha sido la real intención de las partes en el vínculo jurídico que da origen a la prestación. aquí el magistrado empleando su lógica jurídica determinará de acuerdo al artículo ya mencionado. que se debe dejar a la interpretación de los magistrados. 2. López Cabana y Ámela. debe encontrarse claramente estipulada.

para que se presente la duda. se debe de entender como alternativa”.En la obligación alternativa. 5. es el de la elección y el segundo momento es el de la comunicación o ejecución. es el deudor. se pretende de4jar a criterio del juez el poder establecer de que tipo de obligación se trata. dicha duda.. que se debe de respetar la intención de las partes cuando han determinado la prestación o prestaciones a realizar. el único que puede elegir la prestación. si del vínculo o relación jurídica.Nuestro ordenamiento jurídico es “Favor Creditoris” y no favor debitoris como se encuentra redactado en la actualidad. toda vez que. con la cual va ha cumplir la obligación. a partir de allí el acreedor se entera. que es la que nos lleva a confusión y por ello la duda). en ésta las dos son debidas al acreedor y eso es lo más justo para él. con respecto a poder determinar.Ese planteamiento. se le debe de favorecer en caso de duda. no puede favorecer únicamente solo a uno de los sujetos de la obligación. no se puede establecer claramente cual es la verdadera intención de las partes. que la parte más débil de los sujetos de la obligación es el deudor y que por esa misma razón.. es que digo que con ella solo se favorece a uno de los sujetos de la obligación. es aquí. Por las siguientes razones: Análisis de la Propuesta 1. para que la misma se extinga. sobre si la pretensión a realizar en la obligación. donde seguramente. sabemos que la misma solo puede ser alternativa). 2. ya que al acreedor solo le es debida la prestación que se le ha denominado principal más no la segunda que sería la sustituta o accesoria como también se le conoce.. en una obligación con pluralidad de prestaciones (que necesariamente tienen que ser dos.Siempre he partido. es alternativa o facultativa. siendo ello así. 3. El primer momento de la obligación alternativa.. en la cual se toma como referencia. en realidad contradice los otros artículos. si queremos que la norma tenga un sentido de justicia. debe de favorecer a ambos. 4. porque si son más de dos prestaciones.En la obligación alternativa (con dos prestaciones. por ello. pero. tenemos dos momentos que son culminantes. el deudor tiene dos posibilidades de cumplimiento al igual que en la anterior (la faculta).. el artículo en referencia entra en conflicto con otra norma y trae desconcierto e inseguridad jurídica. 127 . en la cual se señalan que la obligación se realiza en beneficio siempre del acreedor (favor creditoris). La propuesta de reforma es que. pero. 6. pudiendo algunos utilizar su sentido común y otros únicamente apegarse al artículo 1171 y señalar que se trata de una obligación con pretensión facultativa. cual será la prestación a realizar. se debería de cambiar el tenor del artículo 1171 de nuestro Código Civil por la siguiente “En caso de duda..las partes han propuesto.En la obligación facultativa. cual es la prestación que le tiene que cumplir el deudor.

Conclusión de la Propuesta Por todo lo expuesto anteriormente. en caso de duda para los sujetos de la obligación. soy de la opinión que se cambie el texto original del artículo y que la misma no sea facultativa sino alternativa por ser esta la más beneficiosa para esté último. por no ser claro para poder determinarse del contenido del mismo. el sujeto acreedor.7. 128 . estaríamos en la línea doctrinaria que tienen los demás artículos de nuestro ordenamiento jurídico que en esta parte corresponde y que es favor creditoris y no como se encuentra en la actualidad favor debitoris. con respecto de cual es la obligación que tiene el deudor frente al acreedor.Pero también es. resulta más justo que. tiene la posibilidad de elección. que en este de tipo de obligación con prestaciones alternativas.. que la misma tiene como nacimiento el vínculo o relación jurídica. además que.

Abogado.A PROPÓSITO DEL VELO SOCIETARIO Mariela Casanova Claros* Como parte de las propuestas de introducción de reformas urgentes que hay que realizar al Código Civil. a la sociedad como ente autónomo e independiente y penetrando en la condición de sus componentes para decidir de acuerdo con esta. por lo que he considerado conveniente hacer una breve referencia a ella.A.España. en los casos en que su personalidad haya sido utilizada de manera abusiva. Sonia Bienvenida Torre Muñoz.  El allanamiento de la Personalidad Jurídica o Levantamiento del Velo Societario. Máster en Administración Internacional de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid .España. situándose en el caso Bank of the United States vs. el Juez Marshall mantuvo la competencia del Tribunal Federal en el caso enjuiciado. que se puede llegar a romper la radical separación entre persona jurídica y sus miembros componentes. es una doctrina de origen anglosajón denominada “disregard of legal entity” o “piercing the corporate veil” cuya utilización nos permite prescindir de la estructura formal de la persona jurídica de modo tal. proclamando que aunque una de las partes fuera una sociedad. José Hurtado Cobles. con el propósito de impedir que se lleve a cabo el resultado contrario a Derecho que con dicha conducta se persigue. El “Levantamiento del Velo de la Personalidad Jurídica”. se debía atender a la realidad de sus socios como personas individuales componentes de esta y en ese sentido. descorriendo su velo . Mispireta Gálvez en Tratado de Derecho Mercantil – Derecho Societario. Para algunos autores. Para otros autores. Máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Francisco de Vitoria . 000. donde se plantea el problema de si a una sociedad nacional. poco conocida en nuestro país. así. en el que respecto al planteamiento de una competencia jurisdiccional. concluyó que tratándose de socios pertenecientes a distintos Estados. como una “pantalla” o “máscara” de cobertura. comienza en Estados Unidos de N. el litigio correspondía ser enjuiciado por el Tribunal Federal saltándose.  La Doctrina del Levantamiento del Velo Societario. Gaceta Jurídica. Estudios de Derecho con mención en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Estudios de Postgrado en Derecho Mercantil y Civil por la Universidad de Salamanca – España.  En “El Levantamiento del Velo Societario”. a fin de promover una discusión sobre la conveniencia o no de su introducción en nuestro sistema jurídico. Deveaux (809). se ha mencionado la introducción de lo que se conoce como la doctrina del “Levantamiento del Velo de la Personalidad Jurídica”. 8. 00.. pág. cuyo ca- * Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Martín de Porres. esta doctrina aparece en los Estados Unidos así como en Europa como consecuencia de los problemas que se crearon con relación a la nacionalidad de las sociedades con ocasión de la Primera Guerra Mundial. 129 .

para conseguir fines ilícitos y en general para defraudar. Carmen Boldó Roda. 9. como para evitar que algunos nacionales esquivasen el control fiscal y económico de las leyes de su país mediante la constitución de empresas con nacionalidad extranjera. el tema de la nacionalidad fue el desencadenante en los Estados Unidos para la aplicación del levantamiento del velo. que se descorra el velo que envuelve a la sociedad. pág. por cuanto. En efecto. para Carmen Boldó Borda. sentándose así las bases de esta doctrina tendente a mirar la sustancia y despreciar la forma. en lo que sí hay consenso es en lo que busca.. ocasionado por el afianzamiento de su concepción formalista por vía legislativa unido al dogma del hermetismo impulsado por ella. actuar en fraude de ley. se le podría considerar “enemiga” a efectos de la aplicación de determinadas normas dictadas en aquellos momentos de contienda. en donde el interés común de ellos en colectividad no es por lo demás. la idea de que la persona jurídica estaba sujeta a unos límites. Carmen Boldó Roda. para quebrantar obligaciones. cuando la estructura de la primera quiere ser utilizada como una pantalla protectora para burlar la ley..  El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles . evadir impuestos. prescindir de la radical separación entre persona jurídica y los miembros que la componen. Carmen Boldó Roda. es definir si estamos ante una figura  El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles. se extendió a casos en los que se intentaba defraudar a los acreedores.cit. comenta también que. Si bien es cierto que.  Citado por Francesco Ferrara de Teoría delle Persone Giuridiche. 9. Torino. y en países de derecho codificado como el nuestro. UTET. Ahora bien. más allá de los cuales el uso de esta figura podría ser considerado abusivo. pág. precisamente es aquí donde la doctrina coincide en que se presenta la dificultad de encontrar un criterio rector firme con relación a la aplicación o no de esta doctrina. ¿cuál sería el límite que debería fijarse a la posibilidad de ingresar al substrato de la persona jurídica?. la doctrina se utilizó para impedir que la industria pasase a manos extranjeras. ob. lo que se quiere. prosperando de este modo. Pero también. sobre todo en el campo de las sociedades donde la autonomía patrimonial entre sociedad y socio se ve claramente definida es. debe tenerse en cuenta que esta atribución de personalidad no es otra cosa que una forma de realización de intereses humanos. distinto al de sus integrantes.pital está mayoritariamente en manos de extranjeros pertenecientes a una nación enemiga. 130 . ob.cit.  El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles . lograr un monopolio o proteger delitos. cuando el ordenamiento jurídico concede la calidad de persona a entes que no son seres humanos. primera edición. No obstante que. presupuesto fundamental de la crisis del concepto de la Persona Jurídica y de los abusos del mismo.. no hay uniformidad entre los estudiosos respecto al momento en el que aparece la doctrina. precisamente.

131 . teniendo en cuenta que en el Derecho codificado existen otras instituciones jurídicas que pueden conseguir el mismo resultado. pero que el remedio no conlleve a la creación de una inseguridad jurídica.cit. o reforzando simplemente las instituciones jurídicas que rigen nuestro sistema jurídico. esta debería ser incorporada desde el punto de vista legislativo como se estaría sugiriendo.que puede ser subsumida en alguna institución perfectamente tipificada en el ordenamiento jurídico. ob. que necesita todo un régimen jurídico nuevo y propio8. puesto que. alcanzar los propósitos que con la doctrina se persigue. pág..cit. Carmen Boldó Roda. importada del Derecho comparado y concretamente del Derecho anglosajón.. puede resultar del todo incoherente en un ordenamiento jurídico continental donde la dogmática jurídica ya da al juzgador las figuras y los conceptos necesarios para llegar al mismo resultado sin necesidad de crear una técnica9. si nuestro sistema judicial estaría preparado para ello. en cuyo caso. si bien es cierto que. es decir. ello no es suficiente para dejar de cuestionarse si. siendo una técnica creada y desarrollada en el sistema anglosajón en el cual la jurisprudencia es fuente de creación del derecho. en el que el Juez tenga la posibilidad de aplicarla solo en aquellos casos excepcionales en los que efectivamente no haya otras instituciones mediante las cuales pueda ser resuelta la cuestión. estamos ante una nueva figura. la sugerencia de introducir la doctrina de “El Levantamiento del Velo Societario” nos obliga a hacer un análisis de nuestra estructura jurídica a fin de poder definir bien la conveniencia de su introducción o no como una herramienta normativa o judicial. . lo cual no es de sorprender desde que nuestro sistema es de derecho codificado. desde un punto de vista de técnica judicial. con el único ánimo de alcanzar una solución que debe conseguirse con relación al incremento del abuso de la Persona Jurídica. Lo expuesto nos lleva a considerar a su vez. como efectivamente se estaría orientando la práctica y recomendando en el Derecho comparado. . Efectivamente. Por lo tanto. 8 El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles . José Hurtado Cobles. realmente su implementación como tal es necesaria. como también se viene discutiendo en Derecho comparado. o simplemente. 9 La Doctrina del Levantamiento del Velo Societario. Todo lo expuesto. habría que revisarse entonces. si para la aplicación de esta doctrina en el Perú. ob. pág. o por el contrario. considerando que simplemente se trata de un razonamiento lógico al que se llega como consecuencia de impedir desviaciones de conductas que pueden ser sancionadas con otras instituciones que el derecho ya prevé. el objetivo de la introducción de la doctrina del “Levantamiento del Velo Societario” es conceptualmente importante.

porque la ley así lo ha establecido.ta Edición. Sin embargo. . con las personas naturales que le dieron origen. se garantiza la libertad de formar una empresa para alcanzarlos y se reconoce la libertad de poder escoger la estructura societaria para ello.  Beaumont Callirgos. en algún momento. constitucionalmente se establece que el Estado garantiza la libertad de empresa. toda persona tiene el derecho de asociase libremente para el cumplimiento de sus objetivos que de alguna manera individualmente no los hubiera logrado. Art. Gaceta Jurídica. Asimismo. refiere que Enrique Elías Laroza indica que la persona jurídica. establece en su primer artículo que. parece ajustado a derecho la posibilidad de correr el velo societario a los fines de tutelar los intereses de las personas afectadas por su accionar. quienes constituyen una Sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas. el momento a partir del cual se adquiere esa personalidad jurídica indicando que es desde su inscripción en el Registro la que se mantiene hasta la inscripción de su extinción. página . pero sí estipula en su artículo . Ricardo. aunque en nuestros días la importancia de la existencia de la persona jurídica sea inobjetable como vehículo para el desarrollo de los negocios que se emprenden en forma colectiva o en conjunto. La Ley General de Sociedades. 0  132 . Ley 88. comercio e industria y reconoce que la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.Regulación de la Persona Jurídica en el Perú Nuestra Constitución Política prescribe como uno de los derechos fundamentales de la persona. En ese mismo sentido. 9 de la Constitución Política del Perú. 0 de la Constitución Política del Perú. estoy de acuerdo con Borda cuando plantea que el concepto de persona jurídica es una disquisición puramente teórica y que partiendo del hecho de que la persona jurídica es un instrumento del que se valen los hombres para la consecución de determinados fines.  Art. –desde el momento de su inscripción registral– se crea en derecho como un calco de la persona física. se puede apreciar de manera obvia que. esto no debería ser óbice para olvidar los cánones de conducta que ésta debe cumplir como reflejo de las personas (jurídicas o naturales) que las conforman. al final de esa incursión a la personalidad nos debemos encontrar de todas maneras. el derecho de asociación0. De allí que.  de la Constitución Política del Perú. quizás equivocadamente se utiliza el término de “persona”. lo que no pasará con una persona jurídica pues. Al comentar Ricardo Beaumont Callirgos el artículo  antes aludido. no define a la Persona jurídica. por cuanto aún de entrada a una persona jurídica encontremos a otra persona jurídica. Y en ese sentido. por norma constitucional. Inclusive. una persona física tiene existencia material y visible. En ese sentido. Comentarios a la Ley General de Sociedades. En efecto. como es el caso de la sociedad. 00. agrega el mismo autor que. Art. solo existirá.

gana terreno hoy la idea de que es necesario aportar limitaciones de orden moral y ético. En ese sentido.. sino asociados y ordenados para un fin. el substrato de las personas jurídicas son seres humanos. distinto al de sus integrantes. en ese sentido. “desde hace mucho tiempo la persona jurídica ha sido considerada como una de las conquistas más fecundas de la dogmática jurídica. agrega que. debe entenderse. el mismo autor menciona que: “. Comentarios a la Ley General de Sociedades. 00.. Teoría pura del derecho. entre los bienes de aquella y los que son propios de éstos había llegado a creerse barrera infranqueable”. Asimismo. Gaceta Jurídica. de acuerdo con este comentario se reduce a un problema de poder de afectación patrimonial. para asegurar el buen uso de la persona jurídica. página . Torino. sino porque sometemos a la colectividad de los socios a un tratamiento jurídico-tributario de tal suerte que funcione en el tráfico como si fuera una persona”. UTET. la composición de la persona jurídica está formada por la asociación de individuos para la obtención de un fin propio o para la obtención de un fin ajeno. cuando el ordenamiento jurídico imputa deberes o derechos a las llamadas personas jurídicas.Para el profesor Joaquín Garrigues. Para Rolf Serick. Y al igual de lo que acota Hans Kelsen debemos agregar que.ta Edición. de allí que.  Hans Kelsen. entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los socios¨. Serick hace la siguiente reflexión: “Frente a la exaltación de la persona jurídica como pura forma de organización. refiere el doctor Ricardo Baumont Callirgos en su libro Comentarios a la Ley General de Sociedades que “si hablamos de persona jurídica no es para dar a entender que admitimos otras personas distintas de las físicas. como el resorte más adecuado para lograr el cumplimiento de fines supraindividuales que solo pueden alcanzarse merced al mantenimiento de una radical separación entre su personalidad y la de los miembros que la integran.” Coincidimos con esta postura de Serick y también con la concepción de Francesco Ferrara cuando analiza a la persona jurídica y concluye que cuando el ordenamiento jurídico concede la calidad de persona a entes que no son seres humanos. Ricardo.. debe tenerse en cuenta que esta atribución de personalidad no es otra cosa que una forma de realización de intereses humanos. que tales derechos o deberes solo podrán ser cumplidos o incumplidos mediante acciones o conductas de seres humanos individuales. Beaumont Callirgos. . no se trata de otra cosa más que alusión a actos u omisiones que se refieren a conductas de hombres individuales. como freno ante posibles extravíos y desviaciones en su utilización.  133 . primera edición. en donde el interés común de ellos en colectividad no es por lo demás. Rolf Serick  Teoría delle persone giuridiche. Asimismo. cuando se alude a las personas jurídicas o colectivas.  Apariencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles. La cuestión entonces. pero no se trata de hombres singulares. siempre y únicamente. 9. La muralla levantada entre la persona jurídica y los individuos que la componen.

determinación de un patrimonio propio. 8 Y precisamente por ello. no tiene porqué no exigírseles a esas personas jurídicas. creada.es decir. Comentarios a la Ley General de Sociedades. ¿Qué importancia puede entonces tener la escritura pública de constitución para los efectos de la persona jurídica? Consideramos que es tan importante como el concepto mismo de persona jurídica desde que hay que tener en cuenta que para su constitución es consustancial asignarle una serie de atributos que justamente le permitirán su desenvolvimiento. vemos que para llegar a la personería jurídica de la empresa. según las características de cada forma societaria que regula y en todo caso. iguales valores éticos y obligaciones en la misma forma que le son exigidas a las personas naturales. señala Ricardo Beaumont Callirgos. domicilio. 134 . De manera interna. En ese sentido. es importante que esta se constituya por escritura pública la que contendrá el pacto social que incluye el estatuto social. conforme lo prescribe su artículo . la personalidad jurídica no la adquiere por el hecho de ser contrato de sociedad. para que adquiera personalidad jurídica. les queda claro que simplemente se trata de un instrumento al servicio de los objetivos que el hombre quiere alcanzar. los derechos y obligaciones que conlleva la participa- 8 Beaumont Callirgos. por ser la ley la que la dota de personalidad es que para unos autores permite tornar a la sociedad de un manto protector debido a un excesivo formalismo mientras que a otros. objeto social. atributos para su existencia que parten desde el pacto social con la voluntad expresa de las personas que participan en ella para formarla. son dos cosas distintas. Los aportes de bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas estarán contenidos en el acto constitutivo de la empresa en la forma que la Ley General de Sociedades establezca. constituida desde que los socios han firmado la escritura pública respectiva. precisa su inscripción registral y concluye que. es la ley la que la dota de dicha personalidad. entre otros. La sociedad ya está fundada. y que se ve reflejado en el estatuto social que regirá el funcionamiento de la sociedad. Nos estamos refiriendo a una asignación de nombre. que no hacen otra cosa que enmarcar la estructura de la sociedad tanto en su relación interna como frente a terceros. de personas físicas o naturales con un conjunto de valores que otorgan sentido a sus acciones. la que adquiere como consecuencia de su inscripción en el registro. agrega. así como el régimen de los órganos de la sociedad encargados de representarla. pero. Así. La constitución de la sociedad por escritura pública y la adquisición de personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro. 998. para que sea sujeto de derecho con todas las atribuciones que a ella corresponde.

de alguna manera. bien podría disponerse de alguna forma que permita impedir el uso de la figura jurídica societaria de una manera no solo fraudulenta. sino también abusiva lindando con la ilegalidad. Artículo  de la Ley General de Sociedades. 9 0 135 . negocios u operaciones que sean “lícitos”.  Artículo  de la Ley General de Sociedades.  Rolf Serick. La determinación de un patrimonio propio que constituirá el patrimonio social de la empresa y que responderá por las obligaciones de ella. entre ellos. estamos frente a una norma que está estableciendo claramente los parámetros de actuación de la sociedad.ción de cada participante en la sociedad para con ella y de manera externa los derechos y obligaciones que asume la sociedad como consecuencia de su personería jurídica adquirida luego de la inscripción de su constitución en el registro.)”. todos los demás atributos mínimos indispensables para su inscripción en los Registros Públicos. Como bien señala Serick: “El remedio frente a esta desviación en el uso de la persona jurídica se ha creído encontrar por los autores y la jurisprudencia en la posibilidad de desestimar o prescindir de la estructura formal de aquélla.  Artículo 0 de la Ley General de Sociedades. haciéndola diferente respecto a las demás. Y así. Apariencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles. El nombre. La designación del domicilio de la sociedad en el lugar donde desarrollará sus actividades principales o donde instalará su administración nos indica el lugar de su actuación. Por lo tanto. primero. actividades que tengan fines ilícitos pues tal situación. marca la individualización de la persona jurídica que se crea. marcará la distinción de los componentes o miembros de la empresa con la empresa misma.9 El objeto social0 delimita las actividades de la sociedad a aquellos negocios u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye el objeto social de la sociedad lo que nos permite.. circunscribir sus actividades a aquellos actos. poniendo así al descubierto los verdaderos propósitos de quienes se amparaban bajo aquella armadura legal (. para <<penetrar>> hasta descubrir. no fue la razón por la cual fue creada la sociedad como persona jurídica y en ese sentido. sin perjuicio de la responsabilidad personal de los socios en aquellas formas societarias que así lo contemplan. así como se permitió su creación dentro de una estructura jurídica lícita. no es admitido por el derecho y segundo. Lo cual quiere decir que. Artículo 9 de la Ley General de Sociedades.. la sociedad no puede tener como objeto social. marcar los límites de actuación. su mismo sustrato personal y patrimonial.

para prevenir la utilización indebida. Esta distinción de los componentes o miembros de la empresa con la empresa misma la encontramos también en el código civil. los miembros que participan en la estructura patrimonial de la persona jurídica son distintos de la entidad que conforman y con ello. Trujillo 999. se ha desarrollado la teoría del “levantamiento del velo societario” que de acuerdo con el doctor Enrique Elías Laroza  por medio de ella. esta redacción planteada permitiría evitar la alusión que trae el actual artículo a una “existencia distinta” de la persona jurídica en relación a sus miembros. Editorial Normas Legales. lo que como él mismo menciona ya es admitido por la doctrina más reciente y lo demuestra la abundante jurisprudencia sobre la materia.va edición. Al levantarse el velo se hace posible que el juez conozca la realidad de las operaciones realizadas por los socios bajo la pantalla de la sociedad”.  Artículo 8 del Código Civil. ya que existencialmente la persona jurídica. 8. ni tampoco están obligados a satisfacer sus deudas. Tomo I. en ciertos casos. Es en ese sentido que. los jueces ordenan desconocer la personalidad jurídica de una sociedad.  Derecho Societario Peruano. como para evitar que. La Ley General de Sociedades del Perú. Al comentar este artículo Fernández Sessarego. es siempre una colectividad: una organización de personas naturales. sus aportaciones dejarán de ser de su propiedad para pasar al ámbito patrimonial de la entidad y responder únicamente por las obligaciones de ella y no de los que contribuyeron con su aportación. 136 . tanto para dilucidar hechos cometidos u ocultados por la misma sociedad o por los socios. refiere. Fernández Sessarego cuando comenta que es posible exigir a los integrantes o miembros de la persona jurídica. usando la cobertura formal de una sociedad. el pago de deudas formalmente imputadas al centro unitario ideal. sin esclarecer que tal distinción es puramente formal-normativa. coincidiendo con el Dr. Derecho de las Personas.Es decir. Para Fernández Sessarego. se cometan u oculten delitos o se lesionen intereses de terceros. ni todos ellos. 00.  Carlos Fernández Sessarego. Consideramos que este propuesta abriría una ventana para revelar el verdadero sentido de la existencia de la persona jurídica quien siempre tendrá como base la participación de personas naturales. en el que se dispone también que ninguno de sus componentes. para evitar el uso abusivo de la persona jurídica societaria. constituye la persona jurídica. y ninguno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio ni están obligados a satisfacer las deudas de aquellas”. abusiva o fraudulenta de la persona jurídica. con el objeto de ocultar situaciones ilícitas. que a nivel normativo. refiere a un problema que proviene de una distinción puramente formal-normativa por lo que su propuesta de redacción fue la siguiente: “Las personas jurídicas son formalmente centros unitarios de imputación de derechos y deberes distintos de sus miembros. página . tendrán derecho al patrimonio de ella. norma de aplicación supletoria.

y ninguno de éstos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio ni están obligados a satisfacer las deudas de aquellas.  de noviembre de 00. consideramos que es importante el avance normativo que se logre en este ámbito desde que la tendencia actual. En efecto. en el último extremo del texto estamos entrando a un plano ontológico (de valores). un compromiso su actualización continua. Carlos Mispireta Gálvez.. lo que nos está indicando que no es un tema exclusivamente de corte jurídico. al comentar sobre la Responsabilidad Social en las Empresas Industriales.. agregando que la responsabilidad social debe seguir un proceso de internalización en la empresa de modo que se expanda a todo nivel. sus valores. es que las empresas en su integración con la comunidad. empresa internacional de reclutamiento de personal. Esta opinión nos revela la preocupación que hoy en día se está teniendo con respecto a la función que debe desempeñar una empresa dentro de una colectividad y su impacto dentro del desarrollo comunitario.Además. podría incluirse también que el desempeño de los miembros de los centros unitarios debe ser con profesionalismo y responsabilidad de tal modo que. siendo además. expresa que la responsabilidad social cada vez está adquiriendo más importancia en las empresas y que se están creando áreas y posiciones que se enfocan en este tema. la doctrina del Velo Societario todavía se presenta como exótica en nuestro país8 por lo que. hace una reflexión sobre la situación de nuestro ordenamiento jurídico y con ella los siguientes cuestionamientos: si sería posible desestimar algunas características de la persona jurídica en nuestro país. son creaciones humanas. consideramos que podría irse un poco más allá todavía en la redacción pues. Gerente General de Downing Teal Perú. su agenda. si están nuestros jueces preparados para aplicar la doctrina del levan- Diana Rake. la redacción del texto quedaría como sigue: “Las personas jurídicas son formalmente centros unitarios de imputación de derechos y deberes distintos de sus miembros.”.. En este último caso.. sus resultados. siempre que el desempeño de cada uno de ellos se haya efectuado con profesionalismo. Diana Rake. deben involucrarse en una visión social responsable. Asimismo manifiesta que: “. de hecho.  8 137 . responsabilidad y ética”. La cultura de una corporación. considera que no es conveniente aún que nuestros magistrados se aventuren a aplicarla. Artículo tomado del Diario Gestión. Si bien es cierto que. Para llegar a esa conclusión. El Allanamiento de la Personalidad Jurídica o Levantamiento del Velo Societario. La Aplicación de la Doctrina del Velo Societario en el Perú Para Mispireta.

conviene en que. por ello. que antes de tener que llegar hasta la intervención de los jueces. en términos estrictos. que establece que a falta de norma jurídica pertinente.tamiento del velo y si es posible implementar la aplicación de esta teoría en estos momentos. somos de la opinión que así como la Ley de Mercado de Valores establece algunas regulaciones para las sociedades cotizadas en bolsa con el propósito de obtener una transparencia. los magistrados deben resolver aplicando los principios generales del Derecho y preferentemente los que inspiran el Derecho Peruano. contando con un criterio discrecional en la aplicación de los mismos y en los efectos que puedan originar. dentro del contexto político. debiéndose tener en cuenta que esta introducción debe ir acompañada de una capacitación permanente y profunda de los jueces que aplicarán esta teoría. Además. hay que tener en cuenta lo dispuesto en el numeral  del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. que sancionan el ejercicio abusivo del derecho y el fraude a la ley. sino también de cualquier tipo de persona jurídica cuando se haga un uso abusivo o fraudulento de las mismas. para mantener la presencia de la persona jurídica y fortalecer su esencia original se busque la forma de que los actos celebrados por dichas personas jurídicas se encuentren regidos por principios que sean generalmente aceptados. Coincidimos con Mispireta cuando opina que es necesario implementar las normas legales que prevean expresamente la posibilidad de desestimar algunas características. como quiera que la aplicación del levantamiento del velo societario se deriva de principios jurídicos ya existentes a los que nos hemos referido antes. consideramos que es importante que. agrega. En lo que no estamos muy de acuerdo es en cuanto a la oportunidad. sustentándose en ellos. No obstante ello. podrían existir mecanismos de prevención que minimicen su participación. porque consideramos como se menciona más adelante. Estos principios deberán consistir en normas de conductas y/o modos de hacer o no hacer que permita mantener la equidad en toda actividad que participe la persona jurídica con el propósito de evitar la desvirtualización de su finalidad. sería posible extender estos principios y. no le hubiera sido posible. control y rapidez en 138 . En virtud a lo expuesto. económico y social en el que se encuentra el Perú. Propuesta del principio que debe regir los actos celebrados por las Personas Jurídicas a fin de mantener su equidad No se puede dejar de reconocer que la persona jurídica desde su origen ha sido un instrumento fundamental que le permitió al hombre aunar esfuerzos para alcanzar objetivos que de una manera singular de pronto. los jueces podrían evitar o sancionar los actos antijurídicos que sean realizados a través de organización colectivas. no solo de las sociedades comerciales.

al igual que en el caso de las sociedades cotizadas permitan obtener transparencia. coincido con ellas. consideramos que una entidad de similar actuación que la CONASEV pero para empresas que no cotizan en bolsa o la misma CONASEV. de tal suerte que. ampliando sus alcances. las mismas que deberán ser elaboradas de una manera cuidadosa y transparente a fin de que no haya posibilidad de interpretación alguna. Sin perjuicio. debería establecerse regulaciones para las sociedades que no cotizan en bolsa de manera que. Estos mecanismos de solución consideramos que deben ser principalmente preventivos. control e información al mercado. de las sanciones que se les vaya imponiendo a cada una de las empresas que incurran en unas cualesquiera de las causales previstas como sanción. Propuesta de mecanismos preventivos En el orden de ideas expuesto precedentemente. que las mismas deben ser reforzadas para que también sean acogidas por las sociedades que no cotizan en bolsa aunque. de manera residual. control y rapidez en la información que demanda también los mercados extrabursátiles. como un mecanismo correctivo de actuación. claro está. se deben buscar soluciones para introducir mecanismos que velen por la debida actuación de las personas jurídicas. 139 . aunque aún no el suficiente. que conduzca a evitar incumplimientos legales. por cuanto no es exclusividad de los mercados bursátiles exigir un elemental respeto a los compromisos que debe tener toda organización empresarial con la comunidad. normativos y éticos. consideramos que la introducción en el Perú de las regulaciones del Buen Gobierno Corporativo es un progreso y en ese sentido. lo que conocemos como técnica del velo societario solo sea utilizada. En virtud a lo antes expuesto. Por tal motivo.la información que demandan los mercados bursátiles por las características propias del sector haciendo menos susceptibles o proclives a esas empresas que incurran en comportamientos indebidos. debemos reconocer que sí están consideradas dentro de sus alcances al habérseles dado un espacio. y considero además. en ese mismo sentido. siendo los propios agentes del mercado los que finalmente sancionen la actuación de las empresas al no efectuar relaciones comerciales con ellas al estar inmersas en alguna situación determinada que no las hacen calificadas. podría ser la entidad encargada de supervisar a las empresas que no están dentro del sistema bursátil a fin de que su conducta también se adecuen al sistema de transparencia.

. la preocupación. de modo tal que. Es importante la definición que con respecto a la persona jurídica se haga en nuestra legislación de modo que quede de manera clara que sirve de una herramienta de conjunto y no una herramienta para . . y.que bajo su pantalla protectora se haga abuso de ella. Estamos claros que existe desde hace mucho tiempo. CONCLUSIONES . En este último caso. Proponemos que el seguimiento de incorporación al Código del Buen Gobierno Corporativo se haga también con respecto a las sociedades que no cotizan en bolsa a fin de fortalecer ese mecanismo de prevención de conductas indebidas que buscamos. ninguno de estos ni todos ellos tienen derecho al patrimonio ni están obligados a satisfacer las deudas de aquellas. siempre que el desempeño de cada uno de ellos se haya efectuado con profesionalismo.. porque las personas jurídicas actúen en sus relaciones con la sociedad de modo profesional. Para la incorporación de “El Velo societario” dentro de la Ley General de Sociedades. a fin de minimizar la participación del poder judicial que no está preparado para ello. que incluye lo social y ético”. ético y responsable de modo que no se afecte a terceros con su indebida actuación. responsabilidad. RECOMENDACIONES 140 . Es bueno introducir mecanismos de prevención que permitan corregir desviaciones en la conducta de las personas colectivas. además de exigírseles una responsabilidad y compromiso social. humildemente nos aunamos a la propuesta que realizara el doctor Fernández Sessarego respecto al artículo 8 del Código Civil con el agregado que paso a plantear. . la redacción del artículo sería el siguiente: Artículo 8 del Código Civil: “Las personas jurídicas son formalmente centros unitarios de imputación de derechos y deberes distintos de sus miembros.

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. . Joaquín.webjuridico. . La Doctrina del Levantamiento del Velo Societario. Porrúa. . Carmen. “Responsabilidad de los directores de la S. en Tratado de Derecho Mercantil – Derecho Societario.a Edición.edu.L. 141 . . Tecnos .BIBLIOGRAFÍA . 0. traducción y Comentarios de Derecho Español por José Puig Brutau. ROLF SERICK.A. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. http://www. MONTOYA MANFREDI. Cuestiones procesales.unne.htm El levantamiento del velo de la personalidad jurídica http://www.” . NATURALEZA TRIDIMENSIONAL DE LA PERSONA JURÍDICA.pdf Marcelo J. . Manual de Derecho Civil. BOLDO RODA. José. Carlos. en especial referencia al derecho peruano Carlos Fernández Sessarego http://dike. Edit. 8. RODRIGUEZ. HURTADO COBLES. . CC. México.ar/cyt/00/0-Sociales/S-08..A. López Mesa La desestimación de la personería societaria (El levantamiento del velo en la jurisprudencia argentina y española). Mac Graw Hill..br/aj/dcivil00. Apariencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles (el abuso del derecho por medio de las personas jurídicas). 000. Gaceta Jurídica.net/aop/aop0. MISPIRETA GALVEZ.a edición. BACIGALUPO. Ulises (00).edu. Tomo I. 99. Manual de Derecho Comercial 98. . .PDF Hilda Zulema. 9. . Sociales y Políticas -UNNE. Parte General. El Allanamiento de la Personalidad Jurídica o Levantamiento del Velo Societario. Guillermo A. Editorial Grijley. . Silvia. Atelier Editorial. El Levantamiento del Velo y la Personalidad Jurídica de las Sociedades Mercantiles. . Derecho Comercial. Ed.ambito-juridico.htm . Su aplicación jurisprudencial en el derecho argentino y derecho comparado Facultad de Derecho. Madrid.pucp. . S. 99.com. Curso de Derecho Mercantil. Madrid. Principios de Derecho Mercantil. BROSETA PONT. ROLF SERICK(9).ta edición. Manuel. Zárate. BORDA. http://www. Fernando. SANCHEZ CALERO. Editorial Tecnos S.ª Ed.pe/bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/ articulos/ba_fs_. Madrid.

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CRÓNICAS DE LA FACULTAD .

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RELACIÓN DE BACHILLERES, ABOGADOS, MAESTROS Y DOCTORES

RELACIÓN DE BACHILLERES AÑO 2006
ABANTO SARAVIA, ELVA ALEXANDRA ACEVEDO REY, JOSE CARLOS ACOSTA GOMEZ, PATRICIA DEL PILAR ACOSTA LEDESMA, CARLOS ISAAC ACOSTA OVIEDO, AUGUSTO ARTURO ACOSTA PABLO, KARIN ACOSTA ZAPATA, EVELYN YESSICA ACURIO BENITES, CLAUDIA PATRIZIA AGRAMONTE SAENZ, SARA CAROLINE AGUILAR HAGUE, YUSETH PIRALOV AGUIRRE CHAMORRO, EDDY CRISTINA ALACHE YONAGUSUKU, KIOMI YASMIN ALARCON QUISPE, MILAGROS ERIKA ALBERCA CORONEL, JULIO CESAR ALCALA CABALLERO, KARLA CECILIA ALCALDE ACUÑA, ESTHER ELENA ALCALDE ALCALDE, MARIA SOL ANA ALCANTARA FLORES, JUANITA ESTHER ALCANTARA MURRUGARRA, EDGARDO ESAU ALEGRE GUEVARA, MELVA ELVIRA ALEGRIA CHINCHAY, ALBERTO IGNACIO ALIAGA HUERTA, PAOLO MARCIANO ALMONACID PACHECO, MILAGROS FRIDA ALVA SEGOVIA, MARIA DEL CARMEN ALVARADO BARRENECHEA, MARKO ZAHIR ALVARADO ECHAIZ, ROSA VICTORIA ALVARADO ROJAS, MILAGRITOS DEL ROCIO ALVAREZ BARRETO, WALTER ANTONIO ALVAREZ JOHNSON, CAROLINA ALVAREZ PADILLA, ZOILA DEL ROSARIO ALVAREZ SOTOMAYOR, ADRIANA AMADO RIVADENEYRA, ALEX RAUL AMORETTI SOTELO, ROSA ADRIANA ANDIA HORNA, YUL RUMENUS ANGULO CUBAS, LORENA LISSETTE ANGULO DE RIDDER, ANTONIO JONATHAN AÑAZGO CRUCES, SANDRA LESLY APARCANA GONZALES, SOFIA ANGELICA APESTEGUI SARAVIA, LUIS GIANCARLO APONTE VEGA, ROBERTO MANUEL AQUIJE SANTOS, GLORIA BERENICE AQUINO CAMACUARI, CARLOS ARCE VARGAS, RICARDO EDGAR ARCHENTI CARRILLO, CRIS JOHANA ARELLANO ARAGONES, YIMY DAMIAN AREVALO REFORME, VALENTIN ARIAS AMOROS, PRISCILLA YAZMIN ARIAS ROSALES, LINDSAY NIEVES ARISPE HIDALGO, PATRICIA AROSEMENA CUBAS, SANDRA VIRGINIA LUISA ARRIETA GOMEZ, FREDDY ASCOY RISCO, SANDRA CATHERINE ASMAT MEZARINA, MARGARITA ISABEL ATENCIO SOTOMAYOR, RONALD DARWIN AVILA CAMACHO, KATHERIN GISELLA AYALA RUIZ, JULIO CESAR BALAREZO REYES, EMILIO JOSE BALDEON VILLA, JANETTE ROCIO BARAZORDA ESPINOZA, EPIFANIA ESTELITA BARBA PEREDA, SUSAN AIDA BARDALES ALEGRIA, JOSE LUIS BARDALES ESCALANTE, ERWIN TEDIL BARKOVICH DONGO, LLUBICA MARIA BARRANTES SERRANO, JUAN ANIBAL BARRAZA CALVO, TANUS BARRETO ESCALANTE, CARLOS EDGARDO BARRIOS VARGAS, FRANCISCO JOSE BEJARANO GURMENDI, ARTURO RONALD BELL TAYLOR HARRISSON, GRACIA MARIA BELTRAN PASTOR, MONICA DEL CARMEN BERNABE QUIROZ, ALEJANDRO ANGEL BETETA SAONA, KARINA BLANCO SOARES, JOSÉ ANTONIO BOCANEGRA POEMAPE, MARIA DEL CARMEN BOCETA ORTIZ, CHRISTIAM ALBERTO BONATTO GAMIO, CLAUDIO ALBERTO BORJA OCHOA, MAX BORREGO PALACIOS, LUIS ANGEL BOSLEMAN PAOLI, ROSINA SILVANA BRAVO VARELA, PATRICIA ROCIO BRICEÑO PORTILLA, ROSARIO MIGUELINA BRONTTIS IGLESIAS, CARLOS ALBERTO BRÜCKMANN PITOT, VANESSA CARLA BRUSH VARGAS, JUAN MANUEL BUENDIA NARANJO, OSCAR OMAR BURGOS ANLAS, CLAUDIA GISSELA BUSSALLEU RAMIREZ LLOSA, ANDRES CABREJO ORMACHEA, NAPOLEON CABRERA CHUMBIRAY, ANA YSELA CABRERA RIVAS, VANESSA GISSELLE CACERES DELGADO, ANGIE CACERES GARBO, KAREM JANETH CACHAY TENORIO, ARTURO ORESTES CADENAS SAYAN, NORCA EVELYN CALDERON BARRAGAN, TERESA GISELA CALDERON LIBERATO, JAIME CALDERON MONTES, BRAULIO ODON CALERO GONZALES, PAUL ANDER CALERO LOPEZ, ERIC OMAR CALLAHUI ROJAS, ROCIO MARIBEL CAMPOS MARTOS, JULIO FIDEL CANCHARI ROJAS, CAROLINA MERCEDES CANDELA ALVAREZ, CARLOS ENRIQUE CARAVEDO PORTAL, DAVID JUAN CARAZAS RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO CARMEN PAZ, ELIZABETH CARO CACEDA, ANITA CARO KAHN, LUIS ALBERTO CARRION ZUÑIGA, LAZARO CASALINO LUNA, VICTORIA MARIA EUGENIA CASANOVA GARCES, FERNANDO OCTAVIO CASO FUENTES, CARLA PATRICIA CASTELLANOS FERNANDEZ, GINNO CRISTIAN CASTILLA JANAMPA, LIZET JOHANA CASTILLA RUBIO, ALEX FERNANDO CASTILLO DIAZ, ITALO ADRIAN CASTILLO GAMBINI, ROBERTO MANUEL CASTILLO TOLEDO, JAIRO CASTRO CANO, MARIA ROCIO DEL PILAR CASTRO CASTILLA, NELLY KATE CASTRO FUENTES, VICTOR DANNY CASTRO OLANO, CLAUDIA ELVIRA CASTRO PEREZ, ARTURO RAY CASTRO SALCEDO, SANDRA FIORELLA CASTRO URIBE, ROSARIO BEATRIZ CAUTI PAREDES, FERNANDO GABRIEL CCORAHUA URQUIZO, PRINCESA CELIZ NOLE, MANUEL ALFONSO CENTENO QUISPE, SILVIA MARIA ELENA CERROT CHARUN, JUAN EULOGIO CERVANTES VILELA, CARLOS ANDRES CHANGANAQUI MENDOZA, ANDRES RUBEN CHANJAN MARTINEZ, MARKO ARTURO CHAPPA VILLACORTA, EDWAR ADAN CHATE PALACIOS, MARIA LOURDES CHAVEZ ANGELES, LORENA CRISTINA CHAVEZ ARANA, MARELLY BETTY CHAVEZ CARHUAMACA, EDUARDO ROBERTO CHICOMA TUESTA, SANDRA ANFLOR CHILET RODRIGUEZ, MERCEDES DEL PILAR CHINCHA VIERA, JENNY AYME CHIRE HERRERA, KAREN GABRIELA CHIRI NEVADO, MANUEL ALEJANDRO CHUMPITAZI GORDALIZA, ANA VERONICA CHUQUISENGO ACOSTA, JESSICA CISNEROS SALVATIERRA, MAXIMO CESAR COELLO FERREYROS, CARLOS AUGUSTO

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JOSE ALONSO CORREA GONZALES. KAREN DENISSE ENCISO CANAHUALPA. LIZ BELISSA JORGE ROJAS. PIA GINA CUNZA ROCA. PATRICIA CECILIA DERTEANO MESIA. MARCO ANTONIO HUAPAYA LENGUA. THEMIS SALINOVA CRUZ REQUENES. JUAN ANTONIO LAUPA ZUÑIGA. GIANNINA DEL CARMEN GALARRETA VELARDE. JURGHENS MARTIN IZQUIERDO GONZALES. PAOLA GUADALUPE MARMOLEJO PANTOJA. GUSTAVO ANTENOR PAULO JUAREZ BAZAN. SONIA HURTADO GAMBINI. DIANA PAOLA MARALLANO MURO. ROCIO ESPINEL SAENZ.CONDEMARIN GONZALES. ALVARO DAVID 220 . HUMBERTO ALEJANDRO LEON MALLMA. CAROLINA HUAMAN CONDE. DIANA LISSETH ESCUDERO ROBLES. HUMBERTO RUBEN DELGADO AEDO. SONIA MARGARITA LECCA NEYRA. ROSA MARTHA DOMINGUEZ REATEGUI. SANDRA MAGALY GUARDIA HUAMANI. ADA JEANETTE CRISOSTOMO RAMOS. JULIO CESAR CUADROS VERAN. GLADYS LUGO GALVAN. JAIME ARTURO LLERENA BRONCANO. FIORELLA PAOLA GAMERO URMENETA. MARIA TERESA GONZALES TORRES. LUIS FERNANDO DONAYRE RODRIGUEZ. ALFONSO ROMULO LIZZUL CANTUARIAS. MARGIORY PURA FONSECA LEYVA. ANYELA MARIA ESTRADA HERRERA. JUAN CARLOS JOHNSON FELIU. YANIRE ESMERALDA DIAZ SILVA. ANDREA ROSARIO DEL CUADRO PANDURO. HENRRY JUAN CORTEZ MORENO. JUAN LECAROS JIMENEZ. LEUCADIA MAC-DOWALL SEGURA. ENRIQUE DE VETTORI DORADOR. OLGA HAYDEE JORG LIZANO GALVEZ . OSCAR OVERAT GIL FUENTES. JOHANA RUTH GUTIERREZ GARAY BERLY. CINTHIA ALLISON LA TORRE RAMOS. MARIA DEL CARMEN DIESTRA ROMERO. KATRYNA MALARIN VARGAS. ALESSANDRA GILDA HERRERA MIRAVAL. JESSICA BELU DELGADO PRINCIPE. SILVIA CAROLINA MARIGORDA BERISSO. ANGELO ALBERTO LEYVA ILLATOPA. LUIS ALBERTO HERRERA ATALAYA. SANTIAGO GUSUKUMA OTSUKA. HARRY RENZO CUNEO RUIZ. MIRLY IPARRAGUIRRE ROMARIONI. LUIS FERNANDO GALLO ALVARADO. NURIA CANDICE FLORES ORTEGA. LUIS ALBERTO HUAPAYA ORJEDA. VANESSA LORENZO CHUQUICAJA. FIORELLA BEATRIZ COVARRUBIAS DE-PAZ. JOSE ANTONIO GONZALES SANCHEZ. TEOFILO DANIEL DAVELOUIS LINARES. FANNY FLORA ESPINOZA MENDEZ. JORGE ENRIQUE DONDERO UGARRIZA. GUISSELLA IVONE GUZMAN SALGADO. YEF FLORES HIDALGO. RUTH LAVALLE SALAZAR. LUIS MARTIN LINDEMBERT AGUILAR. RICHARD ANTONIO DIAZ SANDOVAL. MILTON VICENTE CORVACHO BECERRA. JOHANA LISSETH LINARES CASTILLO. ERIKA DE LA CRUZ JESUS. NATALIA LOURDES ESPARZA CHOY. IVAN ALBERTO GERONIMO VITATE. ROXANA MARIBEL DE LA LAMA LARCO. JOHN RAMIRO DANIEL-LEIVA BUSTIOS. JANE SOFIA LOZANO GRANDEZ. RUDY LEVANO CANO. CARLOS EDUARDO MALINCOVICH LOAYZA. ZAIDA MARILU LLAMOSAS RUCABADO. ANGELA MARIA LLAJA BUSTAMANTE. DIEGO ESTEBAN DIAZ CHUCHON. KATHIA INGA SALES. EDUARDO MARTIN HIGA MORAN. MARCO ANTONIO LOPEZ FLORES. LUIS ARMANDO LUCANA PERALTA. ALAN VLADIMIR CORTEZ ZEVALLOS. RENATO DANIEL DEL CASTILLO BAZALAR. ANGIE ARGUIRO DIAZ CAMPOS. KATY PILAR HURTADO SALAZAR. SALOMON GUILLERMO GONZALES MENDOZA. DAVID SERGIO MARQUEZ MERCADO. JULIO CESAR LUJAN CHAPARRO. SILVIA MARYLIN JIMENEZ BERNALES. PATRICIA VANESSA GONZALES BALLESTEROS. CLAUDIA MERCEDES HERRERA ANZUALDO. HEIDY ELGUERA LEVANO. ANGEL EDUARDO GONZALES ASENJO. CLAUDIA LILIBETH IGLESIAS CHAVEZ. PAMELA FRANCHINI PLAZA. LUIS ENRIQUE GANOZA VARGAS MACHUCA. KARIN NATALIA JUAREZ FERNANDEZ. DENISSELA DANTONELLA DE VETTORI GONZALEZ. MICHELLE ANTUANET FERRUZO MONTALVAN. WILFREDO LINARES LIZA. VANESSA ISELA LLERENA ZUMAETA. ALBERTO HUAMANCHARI LEZAMA. FERNANDO CARLOS FLORES MOSCOSO. INGRID CATHERINE JUNCO SUPA. KARLA BETTY HORNA CONTRERAS. JULIAN RAFAEL COSTA ESQUIVEL. FLAVIA FIORELLA DULANTO ARANA. PERCY GUEVARA TIRADO. GERALDINE GELL CORDOVA BOADA. STUARD EUSEBIO LEON ZAA. OLINDA GUIVIN MEZA. CHRISTIAN RAFAEL GARCIA TRUJILLO. SUSANA ERIKA GONZALES QUINTANA. DIANA ROCIO HUILLCAS PIPA. KARLA GIANINA ESPEJO PACHECO. HUGO EBER ENCISO FLORES. ROSA MARIA GUERRA ALVAREZ. JUAN ALBERTO ELALUF HURTADO. DINO DANTE ESPINOZA PAREDES. DAISY DEL ROSARIO GUZMAN ROSSI. JORGE ALBERTO COTO ZEVALLOS. CYNTHIA MILAGROS HERRERA JARA. KATIA LAINEZ DIAZ. CESAR EDUARDO HERNANDEZ BUSTOS. FIDELA ISABEL DIAZ VASQUEZ. MARIELA MAGALY GAMARRA INGA. MARIELLA GIOVANNA MARKY LUDEÑA. AUDREY CAROLINA DELGADO ZEGARRA. ALINA FLORIZA LUKIS SANCHEZ. CINTIA VERONICA LOYOLA LOPEZ. BELINA DELGADO ACHAHUI. VLADIMIR IVAN FALCON PIZARRO. ELIZABETH FAZIO BENDEZU. LUZ GIULIANA GOMEZ RAMIREZ. LUIS MARTIN LAM FRANCO. ROGELIO HINOJOSA PAZ. MIRTHA MARIELA LOPEZ LEVANO. JULIO CESAR ENCALADA RAFAEL. CARLOS ALBERTO LAOS JARAMILLO. LIZETT GIOVANNA KALAFATOVICH GALVEZ. IVAN MICHEL CUSIPUMA FRISANCHO. MAGALY DEL PILAR CONTRERAS HORNA. KATHERINE HAYDEE DAVILA HUIVIN. NERIDA SOLEDAD MARQUEZ ARAUJO. LUCIA VICTORIA LEON ROMAN. ROSSANA GUTIERREZ BERNEDO. JOSE EDUARDO GARCIA LAZO DE LA VEGA. FATIMA LUISA FALCON RODRIGUEZ. DIANA GONZALES VALDEIGLESIAS. LILIANA GARCIA PEREZ. LUIS FABRIZIO ISAAK AICARDI. LIZ TERESA GONZALEZ CABELLOS. HUGO ALBERTO GUTIERREZ VILLENA. CARLO MAGNO INDACOCHEA VELAZCO. YOLANDA GABRIELA GARCIA BENGOA. HUGO ALBERTO GUTIERREZ SANCHEZ. GREGORY KUO CARREÑO. HUGO GONZALES AREVALO. DIANA DEL PILAR ESCOBAR ALARCON. JOSE RODRIGO GUTIERREZ SANCHEZ. JUAN ENRIQUE HERNANDEZ VIDAL. LUIS ALFREDO LAU WONG. ENRIQUE JORDAN LARRAURI HERBOZO. SERGIO ESTEBAN LAY AZANA. CARLOS GUILLERMO JAIMES BLANCO. CECILIA ELIZABETH GOMEZ-SANCHEZ RAMIREZ. LUZ MARIA HERBOZO TARAZONA. LORENA DEL ROSARIO ESTRADA BRAVO. MARIA PATRICIA LUQUE LUJAN. MARY LUZ HUAMAN PALOMINO.

SILVIA GISELLE OCHOA CARDENAS. MELISSA EMMA REJAS GUZMAN. URSULA HEIDY SALAS TOCON. JESUS HERNAN RAMOS TORRES. WELLINGTON PEREZ CHAMANA. GABRIELA NEYRA ALVARADO. JOSE LUIS RODRIGUEZ SAAVEDRA. VICTOR JOEL SALAS FLOREZ. JOSSELYN ROSARIO PANDO ARRASCO. TITO MONTENEGRO ESPEJO. SHILBY KARLA MENDOZA RIOS. LUIS HUMBERTO NAVARRETE CASTRO. ERIKA GISELLA ROSAS CHUNG. ANA AURORA ROJAS DIAZ. NATALI ROSSE RIOS GARCIA. JAVIER RUGGIERO DIAZ. NOELINA NATIVIDAD MEZA MENDOZA. CHRISTIAN HERASMO RAMIREZ FLORINDEZ. VICTOR ALEXANDER MORENO RODRIGUEZ. MYRIAN ELIZABETH NUÑEZ OCHARAN. RICARDO GONZALO ORTIZ TOLEDO. SARA ESPERANZA PAUCCAR ALCANTARA. LUIS ENRIQUE ROJAS AQUIJE. VANESSA FELIZITA DEL ROSARIO SALAMANCA ZAVALETA. ROSARIO ISABEL REYNA TACXI. LUIS PIERRE ORELLANA SALAZAR. ISABEL DEL PILAR PAREJA IGNATOFF. DENNIS HERMILIO PRADO FLORES. MARIANA SOLEDAD MONTUFAR NUÑEZ. ALEJANDRO RUIZ CONEJO. YANETTE ROMERO FRANCO. ERNESTO RADISLAV SANCHEZ CHAVEZ. NORMA PATRICIA MEJIA DE LA CRUZ. YENI SOLEDAD MEJIA PETERSEN. DAVID MANUEL MATALLANA MEDINA. ROBERTO GERARDO PAREDES MARTINEZ. MIGUEL ANGEL PRICE OLAZO. CELESTE AIDA PERALTA PAIPAY. ALEX RODRIGUEZ RAMOS. CARLA GUILIANA MAURICIO ORE. GISSELLA VICTORIA MAURTUA FERREYRA. SARA ORDOÑEZ RUALES. TEODORO MARTIN PARRA DONATO. DANA MARINA PARIONA NEGRON. JOSE LUIS MEJIA ECHEVARRIA. JORGE LUIS RODRIGUEZ SIMONS. MARIA GIULIANA QUIROGA BECERRA. ROGER PEDRO JESUS MONTOYA ADRIAZOLA. ELIZABETH MILAGROS RODRIGUEZ CARO. OSCAR MICHIELI CARO. GABRIELA VERONICA ROGGERO ROBLES. NANCY NELLY NOVOA CHAVEZ. MIGUEL ANGEL RAMIREZ TALLEDO. EDISON MARCIAL REMUZGO GAMARRA. KARINA ASTRID MAZA UMERES. ALEJANDRO PRADO DIAZ. WENDY URSULA PEREZ TORRES. MARIAN SAYURI MORLA VARGAS. GIANCARLO MANUEL SALAZAR VILCARROMERO. ALVARO MENDOZA MOTTA. ROSA JANET MEZA COLLAZOS. ERNESTO HUGO SALAS COVEÑAS. VICTOR FRANCISCO MENDOZA RODRIGUEZ. CARMEN ROGELIA RUIZ POSADA. MELISSA YENLEE ROSAZZA OSORIO. JESSICA MARITZA PORRAS PIZARRO. LILIANNA DEL ROCIO MATOS ANDERSON. SERGIO MEJIA ALZAMORA. KATHERINNE ASUNCION NARRO TAFUR. CECILIA VIOLETA 221 . MARISSA NOEMI PONTE GUERRERO. YESHIKA MARIBEL SALAZAR YLLESCAS. EVELIN PAJARES SALGADO. EDDIE GIANPIERE RUELAS RODRIGUEZ. ELIZABETH DIANA RIVERA VERGARA. MABEL MENDIVIL ALIAGA. LINDA FRANCESSCA RODRIGUEZ DIEZ. LUIS ABRAHAM MONAR FLORES. MARGARITA NATHALIE PESCETTO FIGUEROA. CARLOS EDUARDO MEZA ZAMBRANO. KAREN ELIZABETH MENDOZA SILVA. JOSE JULIO MENDOZA CUCULIZA. CARLA RUTH ROMANI GALEAS. RICHARD LUIS MERINO RODRIGUEZ. CARLOS ALONSO PACHECO FLORES. ELENA MARIA DE FATIMA PALACIOS SAAVEDRA. LIZBETH VANESSA MOYANO ESPINOZA. LESLIE GISSELA PALOMINO ESPINOZA. WILLY RAMON MELGAR OBLITAS. GLORIA HILDA PELAEZ CALDAS. CARLOS GUILLERMO PROAÑO OCAMPO. MERY CAROL QUISPE VILLAVERDE. MARY CARMEN PAYANO HUARCAYA. DORA ELISA PAREDES QUISPE. ROSARIO ANAHI ONAIRAM JIMENEZ. TERESITA DE JESUS OLIVARES SANCHEZ. VICTOR ALBERTO QUINTANA PORTAL. TERESA VANESSA MONTAÑO NINA. ANA MARIA MORIKAWA SAKURA. YULISA CARMEN ORTIZ HIDALGO. KAREN LUCIA ROJAS CARDENAS. WAYK DAISU MEJIA CORDOVA. ROCIO SALAZAR ARONE. SOFIA IRENE MENDOZA ROQUE. JUAN MARIO RAMOS LARA. WILLY RODOLFO MERMA TUPAC. ROBERTO MORON ACOSTA. BLANCA ALICIA NINALAYA VILA. MARIA VICTORIA REDHEAD COLLAO. ERIKA MIRELLA NARRO ROJAS. GISELLA KARINA ROMERO MERINO. JOAQUIN LEONIDAS PAEZ MACEDO. WILSON MELCHOR PINO DIAZ. DAGOBERTO PERCY RIOS SILVA. LIZBETH EILEEN MARTINEZ CORNEJO. JHON APOLINAR SAENZ URDANIVIA. JOSE LUIS ONOFRE GUERRA. ALAN JAVIER RAMIREZ ROJAS. SHIRLEY MORALES BERNAOLA. GIULIANA EMILY ROJAS SANCHEZ. LORENA QUEZADA RODAS. MARIO SERGIO PELAEZ PEREZ. JENNY MARIA SABA GUERRA. LILIANA ROSAURA RITUAY MARTINEZ. CESAR AUGUSTO RUIZ VEGA. KAREN SINTHIA MORI CARBAJAL. GINO HECTOR RUIZ BRAVO PASCO. GARCIA JORGE EDUARDO RUIZ DIAZ. JOSE LUIS MORALES-BERMUDEZ DELGADO. GONZALO GUILLERMO ORTIZ MORALES.MARTINEZ AGUILERA. BLANCA PEGGY RABINES JUAREZ. VALENTINA DEL ROSARIO MAYO TELLO. ANGELA ROSA PACHAS VICUÑA. OSWALDO JEHOSHUA RODRIGUEZ LUNA. ANGEL ENRIQUE REYNA HUANCAS. RICARDO JAVIER MOSTACERO RAMIREZ. CARLOS ALBERTO NEIRA HIDALGO. JAVIER LUDWING RAMIREZ MORENO. JUAN CARLOS ROMERO MUCHA. MILTON RODRIGUEZ GARZON. CARMEN VICTORIA MORALES POMASONCCO. GIOVANA ARACELI SALMON FARCIC. ROCIO VANESSA RIVERA ORTEGA. CARLOS FERNANDO MORALES YATACO. ANGEL MANUEL PAUCAR MENDOZA. GIULLIANA ELENA MIRANDA MORENO. FERNANDO JUAN REYES CRUZ. ELENA AIMEE MORENO OTAROLA. ANDY CRHISTIAN PEREA SANCHEZ. MILI CARINA QUIJANO LOPEZ. GONZALO MELENDEZ MORALES. MARIA AIDA CAROLINA MOLINA SUAREZ. JUAN ALBERTO PADILLA ORMEÑO. MARY LAURA RODRIGUEZ HERRERA. JOSE OLIVER RODRIGUEZ CAPARACHIN. SAUL SEBASTIAN NEYRA CASTILLO. JESUS ANTONIO ROMAN ASENCIOS. JOSE ENRIQUE MENDOZA ANTEZANA. RODRIGO PRADO MALCA. ROCIO DEL CARMEN ORTIZ FIGUEROA. GUISELA ROMERO MEDINA. MARIA DEL ROSARIO ROJAS DIAZ. JOANNA LUCIA PAUCAR MENDOZA. RENZO RICARDO MARTINEZ FRANCO. GIANNINA NUÑEZ PERALTA. LIZ GIANINA MEZA TRUJILLO. PILAR VIOLETA SANCHEZ FONSECA. PAOLO GERMAN PIMENTEL FARFAN. OSCAR ARMANDO QUIROZ ESPINOZA. JYMMY ROLAND RAMIREZ VALDIVIA. MILAGROS RIOS HERRERA. IVES ANDRES NAVARRO VASQUEZ. LUCIA GUADALUPE MONTENEGRO RIVERA. OSWALDO JUVENAL RODRIGUEZ TORRES.

PEDRO ENRIQUE SCAMARONE SCAMARONE. FERMIN TORRES DAMAS. ROBERTO CARLOS ZAPATA TOMASTO. CARLA YULIANA SANCHEZ VASQUEZ. RUTH EVELYN ZUMAETA PREISING. EDWARD MILCIADES ZEVALLOS CORDOVA. ERIKA MARIE TENORIO HOLGUIN. JORGE VASQUEZ ROSALES. MARIA EUGENIA VALLES ALMEYDA. CHRISTIAN ANTONIO VILLAVICENCIO MORALES. BETZABE CECILIA VALDIVIEZO VARGAS MACHUCA. BENITO ROBERTO VILLANUEVA SOUSA. ANTONIO FRANCISCO VILLAR ZUMAETA. JOHNNY PAUL SARAVIA TORRES. LILIA YOLIBEL SOTO LIZARRAGA. MARIA DEL CARMEN TIRADO ANGELES. ISRAEL OCTAVIO VIACAVA DEXTRE. KILDER EDMUNDO TORRES TORRES. SALLY GRACE SEMPERTEGUI POLO. MERCEDES LEONILA VELEZ PROAÑO.SANCHEZ GALVEZ. EDWIN WILSON VILLANUEVA HARO. MANUEL DANIEL TORRES VILCHEZ. ANA MARIA OLGA SEVILLA TORELLO. ANDY ALEXANDER ZACARIAS RIVERA. WALTER ALEXANDER UCHIMA OHTA. ALEXANDER ULFFE ULFFE. NORA SANDRA TIWI PAATI. KATHERINE MILAGROS VARILLAS PONCE. GIOVANNA PAOLA SEVILLA SOTA. JAIME EDGARDO SILES ARANA. JORGE TALLEDO GARCIA. SHIRLEY PATRICIA SOLARI OLIVA. MARTHA IVETTE VALLADOLID COELLO. MIGUEL ANGEL VIDAL OROYA. LISETTE MONICA YZENA OUCHIDA. ILIANA MARLIZA TITO LAYME. OSCAR SOLDEVILLA RODRIGUEZ. KURT ZUÑIGA GONZALEZ. EDDY SERRANO GUILLEN. ROBERT ORLANDO SANDOVAL DEL AGUILA. HUGO VELARDE FRIEDL. DANIEL ARMANDO VILELA TORRES. ANDREA YURI VALDIVIA CARDENAS. JULIO MARTIN WERNER WILLIAMS LINO. RICARDO ANDRES VELASQUEZ LUJAN. CYNTHIA FIORELLA TELLO GIRALDO. KARLA URIBE COBOS. JOHANNA KATHERINE SANTILLAN RIOS. ISABEL VASQUEZ NIÑO DE GUZMAN. RUTH GIOVANNA VARGAS GUTIERREZ. FREDDY NAHAT VASQUEZ CASAS. RAFAEL ALBERTO VILLADOMA PITMAN. CYNTHIA TATAJE CORDOVA. SERGIO ABELARDO TENORIO-DAVILA WONG. FELIPE ENRIQUE VASQUEZ CARQUIN. LUIS ALBERTO SERNAQUE JAUREGUI. MITZA CAROOL SANCHEZ TABRA. DANTE MARTIN SANTISTEBAN CAJO. JUAN CARLOS VASQUEZ PEREA. JOANNA MILAGROS ZEVALLOS FLORES. FIORELLA ALEXANDRA SOTO PERALTA. JUAN DELIFIRO ZEGARRA VILLAR. WILLIAMS ALBERTO VASQUEZ SAICO. CARMEN JESSICA YACOLCA PEREZ. HANS VALENCIA MENDIOLA. ROCIO TREBEJO PAUCARHUANCA. YARA VIZCARRA MONTALVAN. DENNIS HUMBERTO URBAN ARGUEDAS. ANSELMO RICARDO VELA SOLSOL. ANGEL TICERAN ESPEJO. CARLOTA VERONICA VASQUEZ CASTRO. CATHERINE OLGA RINA SIGUAS ZAMORA. PATRICIA VALDIVIA ESPINOZA. LUZ ANGELICA VILLACORTA PICON. FERNANDO ANDRES YACTAYO CERVERA. CLARA ISABEL SANTILLAN VELASCO. HELEN GIOVANNA ZUÑIGA TRELLES. ALBERTO MOISES SIMON GUZMAN. PAMELA YUMIKO UGAZ JO. MOISES ZUBIETA QUINECHE. JOSE LUIS YAYA KUBA. PEDRO DANIEL VALLEJO GAVONEL. ANN MARY ZAMUDIO ARIAS. LEONARDO ANTENOR ZAPATA BARBOZA. YANINA WENDY TAIMAN CASTILLO. SARITA JANET VASQUEZ MORALES. JORDAN CARLO VARGAS JUSTO. DDESSI KAREN SONO ANTON. NELLY RAQUEL ZELADA PORTUGAL. CARMEN FIORELLA VARGAS ALTAMIRANO. LEONIDAS YURI SUAREZ MAZUELOS. GUILLERMO RICARDO SILVA ASPAUZO. KATHERINE GLADYS VARGAS ANTAURCO. ANTONIO GERARDO SORIA MONROY. INES DEL ROSARIO ZUZUNAGA VERASTEGUI. CHRISTIAN SALOMON SANDOVAL FLORES. ERIKA PATRICIA SOTOMAYOR RODRIGUEZ. VICTOR MANUEL SUAREZ TERRONES. KENNY JUNIOR VIDAL VARGAS. LUIS ALBERTO WELGE VASQUEZ. FLORY SANTA VILLANUEVA ALTAMIRANO. CLAUDIA ISABEL TEJADA MARILUZ. JENNYFER FIORELLA SANTILLANA GARDELLA. LUCY CAROL VASQUEZ MENDOZA. URSULA ASTRID TAVARA EIZAGUIRRE. VANESSA CECILIA TENORIO JIMENEZ. LILLY SANDRA VASQUEZ VERA. MYRIAM ANGELICA VILDOZO ASTUDILLO. SYLVIA LILIANA VERA ALTAMIRANO. JAVIER ADOLFO YUGAR BERNAL. CARLOS ROBERTO TINEO ZANELLY. ZAYDA ISABEL SANDOVAL MONZON. MARIA CECILIA TOVAR PAUCAR. PABLO CESAR TRUJILLO ROSAS. BEATRIZ CONSUELO VASQUEZ SANCHEZ. KAREN MELISSA ZARATE ZARATE. GLADYS CONSUELO TRELLES DELLISANTI. DHELIA DIANNE 222 . NATHALIE PAOLA YAURI SILVA. MIGUEL ANGEL VARAS JAUREGUI. LAURA ERIKA YRIGOYEN ROJAS.

GLORIA JANET BALAREZO REYES. MIGUEL JUNIOR BARDALES ALEGRIA. ROSALIZ CUNZA ROCA. KATHERINE DEL RIO MERINO. LLUBICA MARIA BARRAGAN CORREA. DANTE DELGADO PRINCIPE. LUIS MANUEL CONTRERAS ALVAREZ. JUAN ALFONSO ASTETE CORONADO. KARLA FIORELLA BARKOVICH DONGO. JENNIFER LIZETTI CONTRERAS MORENO. KARLO FABIAN CACERES DELGADO. KATHERIN GISELLA AYON BACA. PEDRO ALIAGA LAZO. EVA VIVIANA ALMONACID PACHECO. CLAUDIO ALBERTO BORJA SOTO. JUAN JOSE CASTAÑEDA CARRERA. SOFIA ANGELICA AQUIJE SANTOS. MANUEL ANTONIO ARCINIEGA LUCES. VLADIMIR JORGE CROSBY DE RIVERO. ANDREA ROSARIO DEL CASTILLO CARBONEL. JAVIER ERNESTO ARANIS GARCIA ROSSELL. ALAN VLADIMIR CORTEZ SOLORZANO. MARIA LUISA DE LA LAMA LARCO. KATHERINE HAYDEE DAVILA OLORTEGUI. DANIEL ALBERTO ASTETE PEÑARANDA. MARIA ROCIO DEL PILAR CASTRO GARCIA. SISSY CARRANZA TAPIA. PATRICIA ROCIO BRIONES QUIROZ. CLAUDIA LISETTE ALVAREZ PADILLA. JORGE LUIS CABRERA MARCHAN. ARTURO ORESTES CALDERON RIOS. WILDOR ALBERTO ALVARADO RIVERA. PATRICIA JUDITH CASSARO RABANAL. CLAUDIA PATRIZIA AGUINAGA PAZ. MAXIMO CESAR COJAL RODRIGUEZ. VICTORIA DE LAS MERCEDES CARLIN SALAZAR. JULIO CESAR ALBERCA CORONEL. VIVIAN MARISA CRUZ TORRES. PAUL ANDER CALMET TORRES. LOURDES MANUELA CHAMPI APAZA. ROSA ALVINA AMADO RIVADENEYRA. GINNO CRISTIAN CASTILLA JANAMPA. FRANCISCO JOSE BAUER JARAMILLO. ENRIQUE DEL CASTILLO BAZALAR. WALTER JOSE BARRANTES MARTINEZ. CHARLIE ARCE FARFAN. MARIANA MARCELA BAZAN GONZALES. AUDREY CAROLINA 223 . FIORELLA BEATRIZ CRISOSTOMO RAMOS. JORGE ESTUARDO ATENCIO SOTOMAYOR. AUGUSTO ARTURO ACURIO BENITES. ROSA ENMA CHAVEZ PEÑA. LIZET JOHANA CASTILLO GAMBINI. ROSA MARIA CHAVEZ BONILLA.RELACIÓN DE ABOGADOS AÑO 2006 ABAD BAZAN. THEMIS SALINOVA CRISTOBAL GONZALES. CESAR HUMBERTO ACOSTA OVIEDO. ANGIE CACHAY SEIJAS. RONALD DARWIN AVALOS CISNEROS. GINO EDMUNDO ARENAS ASTETE. WALTER LUCIANO CHI ATUNCAR. GIANNINA PATRICIA CASTELLANOS FERNANDEZ. MAGALY ARIZMENDI SABOYA. WILDO MARTIN CONDORI BARRIENTOS. JOSE LUIS BARDALES ESCALANTE. IVAN MICHEL CUSIPUMA FRISANCHO. ROBERTO MANUEL CASTILLO NARREA. VANESSA GISSELLE CACEDA CABALLERO. WILFREDO FERMIN ALARCON FLORES. NAPOLEON CABRERA MALPARTIDA. JOHN RAMIRO DAVELOUIS LINARES. HENRRY JUAN CORTEZ MORENO. JORGE PAUL CUADROS VERAN. GINA NATALY BRAVO VARELA. CESAR AUGUSTO ARCA MOROTE. SANDRA MARLENE COLLANTES ROBLES. EMILIO JOSE BALDEON SANABRIA. MARÍA INÉS AVILA CAMACHO. YOHANY EMMA BARRIONUEVO VALENCIA. LUIS ALFREDO ALBERCA CORONEL. ALEX RAUL AMORETTI SOTELO. VERONICA MELISSA BENAVIDES BAZAN. JESSICA DEL PILAR BRACAMONTE ORTIZ. BETSAIDA ANGELICA CABALLERO MORAN. KARLA DEL ROSARIO CAMPANILE RAMOS. ROCIO JESSICA ALMEIDA VASQUEZ. CARLOS ERNESTO BETETA SAONA. MIGUEL ANGEL BONATTO GAMIO. LESLY CAROL AYULO ROON. JIMMY MICHAELE CASTRO CANO. GUILLERMO CONDORCHUA AREVALO. DANIEL PEDRO JOSE CASTILLO NAVARRO. JESSICA CISNEROS SALVATIERRA. SUSAN EDITH CALERO GONZALES. VICTOR EZEQUIEL ALCA DULANTO. GIOVANNA MONICA XIMENA DELGADO POLO. JACKELINE GIANNINA ALCA FERNANDEZ. MILAGROS PATRICIA CHUQUI MAGALLAN. CARLOS ROBERTO CARUAJULCA ENCISO. CYNTHIA ERIKA CARBONEL ARANA. LILIANA DAVILA TORRES. BRIAN ADRIAN BOLAÑOS MALDONADO. JOSE LUIS BENSIMON DIAZ. ZOILA DEL ROSARIO ALVARO ROSALES. MARTIN RAUL CABRERA RIVAS. MANUEL JESUS ALVARO ROSALES. WUILLAM ALBERTO CASO OSPINA. JULIA ELIZABETH CARDENAS LLAMAS. FREDY CHRISTIAN CRUZ SOTOMAYOR. JEFFERSON MARTIN CORVACHO BECERRA. ALDO ENRIQUE ARROYO BENAVENTE. ALICIA MARGARITA BRAVO OVIEDO. KAREN BAZZETTI BURGOS. ROSA SALOME CARRILLO RAMOS. MARCO ANTONIO CACHAY TENORIO. KARINA BEZADA RODRIGUEZ. MARGARITA ISABEL ASPILCUETA ZEVALLOS. JUAN MANUEL BUENO CARDENAS. PATRICIA GEISER CABANILLAS MILLER. GERMAN ASMAT MEZARINA. RUBEN DARIO BARRIOS VARGAS. ISABEL PATRICIA CHACALIAZA CUBAS. ANDRE ENRIQUE CHIRINOS ROSAS. CESAR ALBERTO CORNEJO VILLAR. JULIAN RAFAEL COTO ZEVALLOS. YOVANA BUITRON CARPIO. ERWIN TEDIL BARDALEZ ACHA. PAUL HERNAN CATAÑO CHIRA. RONAL ANDERSON BOCARDO CALDERON. CLODOALDO ROLANDO BAZAN NUÑEZ. MILAGROS FRIDA ALVA AZULA. ARTURO ALEXANDER BOCANEGRA LLANOS. JORGE SAMUEL ABRILL ARREDONDO. KARLA LISSET CORREA GONZALES. NAYELI ROSEMARY ALVAREZ HEREDIA. LIZBETH YISELE CARBAJAL FERRADAS. HARRY RENZO CUBAS LLATAS. BRUNA ANGELINA CAMPOS GARCIA. MARLY CHUQUISENGO ACOSTA. GLORIA BERENICE ARANCIBIA SALAS. ROSA ADRIANA APARCANA GONZALES. JESSICA MARINA CRUZALEGUI TELLO. KAREN JOHANNA BRUSH VARGAS. JULIO CARLOS BRAVO ROMERO. PAOLA MILAGROS CABREJO ORMACHEA. JACQUELINE JULISSA BOBBIO CALDAS. ANA ROSA CORNEJO SANCHEZ CARRION. ROXANA BARRETO CARRASCO.

VANESSA FRAMZI INDACOCHEA VELAZCO. IVAN ERICK HERRERA CAMACHO. NORKA JACQUELIN LLAMOSAS GARCIA. HASSEN JOZABAD MORENO SEGOVIA. ELIZABETH PILAR JAIMES MIRANDA. MAXIMO PAREDES MARTINEZ. HECTOR LAVADO OLORTEGUI. DIANA CARMELA LAURENTE CHOQUE. JEAN PIERRE ESPINOZA VASSALLO. JUANA KARINA JORGE ROJAS. ROXANA LEON VELASCO. DORA ELISA 224 . VALENTINA DEL ROSARIO MAYOR GALARZA. ALESSANDRA GILDA HERRERA LONCHARICH. GINA ELIZABETH MEDINA MENDEZ. VICTORIA MILAGROS LUJAN CHAPARRO. MANUEL ERNESTO FERNANDEZ BUITRON. MAGALY VANESSA LOAYZA BELLIDO. SANTIAGO ISAMU MOLINA SUAREZ. MIGUEL ALFONSO ESCOBAR ALARCON. NATALIA LOURDES ESPINOZA CHAUCA. CARLOS ANDRES ESCUDERO ROBLES. ELIZABETH VANESSA PALOMINO ROSAS. VICTOR SEGUNDO GUIVIN MEZA. VICTOR HUGO MACHICAO CHACON. KATHERINA ORE GIL. KAREN ELIZABETH MERINO GINES. LUIS ALBERTO GOMEZ GUERRERO. ORLANDO JUAN HUERTA MALPARTIDA. JAVIER LEONCIO GONZALES LARREA. WILLY RODOLFO MEZA COLLAZOS. DANIEL ANGEL HERRERA MIRAVAL. LIZBETH EILEEN MARTINEZ EGOAVIL. GERALD STAWER GANOZA VARGAS MACHUCA. JENNY ORELLANA CHAMORRO. MARIA AIDA CAROLINA MIRANDA VARGAS. JUAN LUIS FLORES BARRANTES. ALFREDO ERNESTO DOMINGUEZ REATEGUI. GIOVANNA ERIKA LIZARME FRANCO. ANYELA MARIA EVARISTO FLORES. FERNANDO PAOLO LAINEZ DIAZ. CESAR AUGUSTO HERRERA CAZORLA. ROSSANA MILAGROS GARCIA FELIX. JOSE JULIO MENDOZA QUISPE. MONICA MERCEDES GUERRERO CAMPOS. LIZ GIANINA MINAYA LIÑAN. ISABEL VICTORIA JARA AMEZAGA. YESSICA MARIA FLORES CARCAGNO. CARLOS ALBERTO LAU CASTRO. LUIS ABRAHAM MONTES VIRU. ELIZABETH CECILIA DIAZ LAVADO. LUIS MARTIN LIÑAN PALOMINO. ELMER WILLIAM HERNANDEZ GRANADOS. JUAN CARLOS JIMENEZ LEON. SANDRA LILIANA HIGA MORAN. PAMELA CAROLINA GARCIA LAZO DE LA VEGA. ANTONIO JESUS FLACCO ESPINOZA. ARQUIMEDES YVANOE LERTORA LAVAUD. SARA ORE ARCE. LAURA GABRIELA JARA SALVADOR. NOELINA NATIVIDAD MEZA MENDOZA. MILAGRITOS MARCELA GARCIA FARFAN. OSWALDO ANTONIO ESTACIO ECHEANDIA. MARIA PATRICIA LURQUIN DAZA. JOSE MARTIN JHON PAIMA. ZOILA LUCIA NINALAYA VILA. KARINA DENISSE LEON CEDANO. PEDRO MARTIN MEDINA SOLORZANO. MAXIMO JOAQUIN GALVEZ GALVEZ. TANIA IREIDA MIRANDA MORENO. EVELIN PALAO RONDON. ROGELIO HINOJOSA PAZ. EDMUNDO ISAAC IGLESIAS SAN MIGUEL. LUIS FABRIZIO IPENZA PERALTA. GEORGES RUBEN MARTINEZ AGUILERA. GIOVANNA SOLEDAD HERNANDEZ VIDAL. MARIA TERESA GRANDEZ GUZMAN. FLAVIO ANTONIO ESPINOZA CONDOR. VICTOR FRANCISCO MENDOZA ROQUE. LUIS ALBERTO HERRERA CONOPUMA. SUSSAN VANESSA GONZALES SANCHEZ. MIGUEL ANGEL ENCISO TORRES. CARLOS ALONSO PAEZ MACEDO. CINDY LILIANA LEVANO PEÑALOZA. JADE JAZMIN GIRALDO RAMOS. KARIN NATALIA JUAREZ MUÑOZ. ROCIO RAQUEL LOARTE SANTOS. DAVID CHARLES NEGLIA CADILLO. JOSE LUIS MORON MORALES. GLORIA ELIZABETH MAURICIO ORE. ALBERTO HUAPAYA LENGUA. YOLANDA GABRIELA GARAYAR SANTIBAÑEZ. RICARDO ALBINO LABENITA POSADAS. CATHERINE MABEL NAJERA CISNEROS. ALICIA GIOVANNA LOCATELLI LOPEZ. LUIS LORENZO LOZANO LOPEZ. DAVID SERGIO MARQUEZ MARQUEZ. MELISSA NADIESKA ORTIZ RIVERA. CLAUDIA MERCEDES HERNANDO CASTILLEJO. CARLOS ALBERTO LOPEZ BARROZO. RICARDO MENDOZA RIOS. JOSE ANIBAL OBANDO HERRADA. STALIN ALFREDO ESTELITA VILLAFANA. CLAUDIA GONZALES ASENJO. SONIA DEL CARMEN LIMO MARTINEZ. MARIA CONSUELO MELENDEZ MORALES. LUIS FERNANDO DONDERO UGARRIZA. FLAVIA FIORELLA EDEN URIOL. MARIA ROSARIO MORALES VITAL. HAYDEE ISABEL ESPINOZA MENDEZ. GIANNINA DEL CARMEN GALVEZ CUEVA. PATRICIA VANESSA GONZALES GASPAR. GISELLE YVETTE JIMENEZ BERNALES. RIGGI BRITO HERRERA JARA. MARLENE CAROLINA LEON MATALLANA. BORIS JACOB LECCA PINILLOS. CHRISTY DELFINA FRANCHINI PLAZA. JUAN RAUL HUAYTA CORDOVA. SILVIA CAROLINA MARQUEZ ARAUJO. MILTHON CHRISTIAN TEODOSIO PALOMINO VARA. SOLEDAD BENIGNA ORTIZ HIDALGO. CARLOS ENRIQUE OLIVERA ORELLANA. ROGER ADRIAN MEDINA ARZOLA. ROSMARI MILAGRITOS PAREDES GUTIERREZ. PEDRO PABLO DIAZ MELENDEZ. WILLY RAMON MENDOZA ANTEZANA. MIGUEL ANGEL GAMONAL ROMAN. GONZALO GUILLERMO ORTIZ HURTADO. KARLA BETTY HOYOS PERALTA. NANCY NELLY NUÑEZ VILLASIS. MARIA ZOILA LOPEZ AEDO. MAGGIE LUCINDA LIENDO AYLLON. WALTER ENRIQUE LINARES LIZA. ROQUE EDGARDO OROSCO CASTILLO. ROSSANA GUTIERREZ BERNEDO. JAVIER MANUEL LEON SALAS. JOSE MALINCOVICH LOAYZA. TATHIANA VANESSA MATEO NAPA. GERARDO PEDRO ONOFRE GUERRA.DE-PIEROLA GABRIELLI. KATHIA INGA SALES. JULIA JESUS MEJIA DE LA CRUZ. GERARDO JOSE PACHAS VICUÑA. LILIANA GARCIA WONG. JOSE ROBINSON MATOS FIGUEROA. JORGE LUIS GUTIERREZ ROJAS. GRACIELA MAGDALENA ESTRADA BRAVO. ALINA FLORIZA LUKIS SANCHEZ. JURGHENS MARTIN JACOME HUAMAN. LUIS MARTIN LAM FRANCO. LUIS ALBERTO HUAPAYA ORJEDA. JOSE LUIS MEJIA RODRIGUEZ. JOSE GERMAN MEDINA CASTAÑEDA. AMADEO JAVIER FLORES TORRES. SANTIAGO GUSUKUMA OTSUKA. ELAIN JENIFFER MAINZA MARIN. TEOFANES PAREDES ARGOTE. CARLOS OROZCO CHOQUE. DIANA ROCIO HUAYNATE HOLGUIN. OFELIA DEYSI LEON ALVA. KARIN MIYAHIRA SHIMABUKURO. DINO DANTE ESPINOZA NORIEGA. GUSTAVO ANTENOR PAULO JUAREZ BAZAN. ROSSEMARIE ELIZABETH MERINO RODRIGUEZ. JOHANA RUTH GUTIERREZ BOLEGE. DIANA PAOLA MARALLANO MURO. DIANA LISSETH ESCOBAR CHANG. MIGUEL ANGEL HUAMAN PALOMINO. MANUEL ENCISO KABAR. CESAR AUGUSTO ISAAK AICARDI. OMAR CLAUDIO LOZANO CUBAS. GISSELLA VICTORIA MAURTUA FERREYRA. MIRLY IPARRAGUIRRE ROMARIONI. ALEJANDRO MARCOS OSCCO GONZALES. ALEJANDRO ERNESTO NAPURI GUZMAN.

CARLA MIRTHA QUEVEDO CHONG. PEDRO MARTIN ZARATE SIHUAY. ANA LISBET VEGA VEGA. CAROL SALAZAR VILCARROMERO. SOFIA ANTONIETA VALDERRAMA DORTRAIT. NERIO PORRAS PIZARRO. JUNELLY VILCARROMERO VEGA. FREDDY HUMBERTO UGAZ JO. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA. MILAGROS RIOS MALLQUI. LUZMILA SARAVIA CAMPANA. JEAN PAUL URTEAGA KOBASHIGAWA. FREDD WILLIAMS TINEO ZANELLY. JESSICA PAOLA VALDEZ VARGAS. LOURDES MILAGROS TACAS LLONTOP. LIZ CAROLA ZUÑIGA TRELLES. PEDRO JEREMIAS SANCHEZ FONSECA. CARLA YULIANA SANTISTEBAN MACAVILCA. CARLOS ANTONIO VALDIVIA DEVOTO. GERMAN GONZALO TORRES TORRES. MARIA DEL CARMEN TORRES GARCIA. CARLOS ENRIQUE ROMAN ARGOTE. ROSA MARIA REATEGUI LOBATO. RENZO VIVAS OLIVA. GLORIA MILAGROS TALLEDO GARCIA. ANN MARY ZAPATA ZAPATA. ERIKA PATRICIA SOTO SOLANO. GUISSELLA JANETH RIVERA VERGARA. LENINA PEREA SANCHEZ. JESSICA LISBETH SANCHEZ EGUSQUIZA. RICHARD CHRISTIAN TERAN YENGLE. BIRMA BERENISSE SOBERON ALAYZA. OSCAR ALIPIO SANCHEZ TABRA. MANUEL DANIEL TOVAR PAUCAR. GIANCARLO MANUEL SALAZAR TORRES. VICTOR ALBERTO QUINTANA ALVARADO. LELIS TALAVERA DIAZ. MONICA TRINIDAD SALAS TOCON. WUANDY MAGALI VASQUEZ COZ. VANESSA ROCIO SOSA GONZALES. ALEXANDER URIBE LASTRA. GIANNINA ESTELA PULACHE ALVAREZ. ANA LITH RAMIREZ IDIAQUEZ. FLOR ISABEL VARGAS GUEVARA. LIDA LISSY REATEGUI URRESTI. OSWALDO JUVENAL ROJAS MORENO. BLANCA CELINDA TAFUR CORAL. YANELA CAROLINA VASQUEZ MENDOZA. GULLIANNA FABIOLA VALENCIA YARANGA. VERONICA LUZ REYES ALVARADO.PAREDES MONTALVO. MELYSSA FLOR DE MARIA SALAS MUÑOZ. MARGARITA VELARDE FRIEDL. JOSE OLIVER RODRIGUEZ CARO. CAROLINA SOTO PERALTA. OSCAR SOLDEVILLA RODRIGUEZ. ALBERTO ALEJANDRO RIVERA FANOLA. SANDRO GIOMAR RUIZ RAMIREZ. YESHIKA MARIBEL SANCHEZ BURGOS. MARIA VIRGINIA RENGIFO PINCHI. NELLY RAQUEL ZUMAETA PREISING. JULIO CESAR VELA PIZARRO. KURT ZUÑIGA GONZALEZ. ALEJANDRO RUIZ PAREJA. GUISELA ROMERO TUYA. ALEJANDRO PUCCIO QUEVEDO. RICARDO JACINTO RUELAS RODRIGUEZ. KARINA MILUSKA RAMIREZ MORENO. DDESSI KAREN SOLIS UBILLUS. GLORIA HILDA PEQUEÑO SOTELO. BENITO ROBERTO VILLAR CABALLERO. VERONICA MARIELA PINO AYULO. JAVIER RUIZ BRAVO PASCO. KATERINE MARGOTH VALENZUELA CASTRO. JORGE HUMBERTO VINAZZA LUCAR. JAIME EDGARDO SIÑANI ORUE. CARLA JASMIN VARAS JAUREGUI. MIGUEL ANGEL PATIÑO ASTORAYME. IBIS DEL PILAR VILLANUEVA HARO. ROCIO TUESTA CHICANA. DENISE SEGOVIA VILLAVICENCIO. KARINA MILAGROS VIDAL VARGAS. INES DEL ROSARIO 225 . ROSA MERCEDES VALENTIN ORTEGA. JOSE MIGUEL REATEGUI URRESTI. ALAN JAVIER RAMSAY YUPANQUI. MARLON MAYER RESTUCCIA RIVERO. JULIE MARIA ZEGARRA BELLINA. MYRIAM ANGELICA VIGO CABAÑAS. FERNANDO LUIS PASTOR CALDERON. CECILIA VIOLETA SANCHEZ GALVEZ. RICARDO ANDRES VELASQUEZ LUJAN. JULIO CESAR REDHEAD COLLAO. ROSARIO ANGELICA RIOS GARCIA. CARLOS ROBERTO TICONA ARBULU. HELEN GIOVANNA ZUÑIGA MORISHIGUE. SARITA JANET VASQUEZ NIÑO DE GUZMAN. ESPERANZA ZORAIDA SORROCHE PIMENTEL. JANETT URSULA ROMERO BARZOLA. JOSE GABRIEL QUIJANO LOPEZ. RENZO PAUL PARRA DEL CARPIO. MAX ALVARO VILLADOMA PITMAN. FLORY SANTA VILLALOBOS CAMPANA. IRIS VIOLETA SEMPERTEGUI POLO. MARIANELA NOEMI ROMERO FRANCO. LINDA FRANCESSCA RODRIGUEZ NAJARRO. HENRY ANTONIO ZEGARRA VILLAR. RUTH GRACIELA SAENZ LEIVA. MARGARITA APOLONIA SEMINARIO FRIAS. YRMA JEANETTE QUISPE CUSI. CHRISTIAN HERASMO RAMIREZ ARAGON. JUAN CARLOS VASQUEZ SANCHEZ. MIRELLA SOLARI OLIVA. FREDDY ALVARO YABAR BERROCAL. SYLVIA LILIANA VELIZ OLIVARES. PATRICIA SEGURA SANABRIA. CYNTHIA TARAZONA TURPO. ROCIO SALAZAR ARONE. WELLINGTON PIANCHACHI TOALINO. LUIS ALBERTO SENMACHE ARTOLA. MARIA GIULIANA QUISPE ARRIOLA. ARMANDO MANUEL QUINTANA PORTAL. CHRISTIAN GERMAN PARRA BASADRE. EWELL SANCHEZ SIERRA. CARMEN FIORELLA VARGAS CRUZ. JORGE OMAR VRACKO METZGER. JORGE LUIS RODRIGUEZ SIMONS. ANGEL MANUEL PAUCAR MENDOZA. EDNA ZARELA PAUCAR MENDOZA. EDWIN JIM VALDIVIA OBREGON. EDGAR RICARDO ROQUE ARIAS. MARYSOL SOPLOPUCO MONCADA. MARIA ALEJANDRA RETUERTO JARA. GISSELLA VERONICA SUAREZ MALLQUI. SARA ESPERANZA PAYANO HUARCAYA. SUSAN ELIZABETH RABINES JUAREZ. GLADYS PATRICIA SIGUAS ZAMORA. ROBERTO JUAN PINEDA PANIAGUA. LUCIO EDDER REYNA TACXI. ERNESTO LUCIANO RONCAL PEREZ. NUNZIATTO RETAMOZO CASTILLO. CESAR AUGUSTO ROSAS BUENDIA. FELIX ALBERTO ROSALES RODRIGO. MIGUEL ANDRES SORIA LEON. IDALIA YORDANKA ZEGARRA BUITRON. MELISSA EMMA RENGIFO ARANDA. KATIA ZACARIAS RIVERA. KELLY MAGALY VALENZUELA MORENO. MARIA DEL MILAGRO TORRES QUIROZ. MANUEL DANNY POBLETE ROCA. MARTHA ITALA ZAVALA SANTA CRUZ. MITZA CAROOL SANCHEZ HERRERA. CARLOS WENCESLAO SHELTON VALLEJOS. MERCEDES LEONILA VELEZ PROAÑO. ROBER ROSARIO RIVERA CABRERA. NATALI ROSSE RIOS ARATA. LEYLA MARIEL DEL PILAR TICERAN ESPEJO.

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RELACIÓN DE DOCTORES Y MAESTROS EN DERECHO AÑO 2006 GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN DERECHO AÑO 2006 APELLIDOS Y NOMBRES NAVA GUIBERT. EVANGELINA ENCINAS LLANOS. JAVIER GUSTAVO CON MENCION EN LA ESPECIALIDAD DE DER. HANMERLI ROSENDO DE LA ROSA BEDRIÑANA. CIVIL Y COMERCIAL CIENCIAS PENALES DER. ZOILA MARCELA GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN DERECHO AÑO 2006 APELLIDOS Y NOMBRES HUAMANI LLAMAS. LUIS JOSE MONTENEGRO CANNON. ROSARIO DEL PILAR CARRASCO VERGARAY. JORGE LUIS OYARCE CRUZ. CIVIL Y COMERCIAL DER. CIVIL Y COMERCIAL 227 . CIVIL Y COMERCIAL DER. DEL TRABAJO DER. MARIEM VICKY PAJUELO CABANILLAS.

Lima 1 Telf. 2660581 / Telefax: 4728187 Junio de 2007 . Santa Beatriz. Teodoro Cárdenas 167 Urb.Impreso en los talleres de GRAFICA YOVERA S.A.

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