CAPITULO II: LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y EL TESTAMENTO La sucesión mortis causa puede ser testada o legal, o actuar conjuntamente ambas modalidades

sucesorias. Entre ambos regímenes hay singulares variantes que no solo conciernen al poder dispositivo de la voluntad, sino principalmente a su contenido y a la forma de distribución de la herencia. La sucesión intestada siempre es a título universal y supone, en general y de ordinario, una transmisión del íntegro de la herencia o de una parte alícuota de ella conforme a criterios de parentesco. En cambio, en la sucesión testamentaria pueden imponerse determinadas exigencias o requisitos para la adquisición de la herencia, o para distribuirla de una manera determinada en porciones ideales o en bienes, derechos, u obligaciones concretas, o establecer otro tipo de disposiciones inclusive no patrimoniales, pero que tienen efecto obligatorio para los sucesores1. La sucesión legal o intestada tiene una función esencialmente supletoria y sustitutiva, en defecto de voluntad testamentaria o cuando ésta no resulta completa, válida o totalmente eficaz por cualquier motivo. Y mientras que la sucesión por llamamiento legal solo regula los aspectos netamente patrimoniales de la herencia y su adquisición por los herederos legales, la voluntad testamentaria puede ampliar los sujetos beneficiados a otros distintos de los que la ley hubiera llamado y la forma de llamamiento, sobre situaciones ya existentes o previsiones sobre futuras que exceden del ámbito patrimonial. El origen de la palabra testamento es algo incierto, aunque Biondi2 considera que "la raíz de testamentum es la misma que la de testis y testatio", entendida como declaración de voluntad ante testigos. El testamento es, en esencia, no solo un documento -que por cierto también tiene que serlosino principalmente un acto jurídico de naturaleza dispositiva que la mayoría de los autores considera de carácter negocial. No dispositivo, entiéndase, en el sentido de que a esta palabra se atribuye en otros lugares del Código Civil (por ejemplo, los artículos 156 y 195) como actos de transferencia o de enajenación de bienes o derechos, sino principalmente dispositivo como sinónimo de acto preceptivo, prescriptivo o programático, o, para algún autor, simplemente imperativo. Por lo tanto, el testamento es acto de voluntad que expresa una decisión, un mandato; acto que establece, decreta y resuelve sobre los intereses del testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos u obligaciones, sea que versen sobre otros asuntos o relaciones jurídicas de carácter no patrimonial. Tal característica dispositivo-preceptiva aparece puesta de relieve en los párrafos del artículo 686. Aunque con el defecto de referirse solamente a bienes (sin mencionar los derechos y obligaciones que también pueden constituir la herencia), es sustantivamente conforme lo que
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Lamentablemente, sin embargo, nuestra legislación ha sido poco favorable a la sucesión testamentaria. Desde el punto de vista documental es exagerada la rigidez formal que se reclama para los testamentos; desde el punto de vista negocial es estrecho el margen que el ordenamiento concede a la autonomía del testador. Nuestra regulación, sucesoria en general y testamentaria en particular, se ha quedado a la zaga, más recortada aun de lo que estaba bajo el régimen del Código de 1936.
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BIONDI, B. Sucesión testamentaria y donación. Editorial Bosch. Barcelona, 1960

El testamento. de la noción romana de testamento que. que en nada se ve .sin contenido patrimonial. según expresa el artículo 1295 del Código mexicano). es la de ser un acto por el cual el testador puede "ordenar su propia sucesión" y estatuir disposiciones –o sea. por lo tanto. en definitiva. Supuestos sustancialmente diferentes son los de aquellas disposiciones que per se pueden tener eficacia desde el momento de la confección del testamento (siempre que su contenido se conozca. que el acto testamentario no necesariamente instituye herederos (incluso aunque existan parientes legitimarios a los que nuestro ordenamiento llama ''forzosos". o un mero acto de disposición total o parcial de bienes para tener eficacia después de la muerte. Pero son disposiciones con sustantividad propia y de ello se deriva que los efectos que producen y las relaciones jurídicas pertinentes siguen la suerte de su especial y propia naturaleza jurídica. en esencia. digamos. pero ello no significa el surgimiento de relaciones jurídicas entre el sucesor y el difunto.)-. Estas disposiciones. sino porque precisamente las disposiciones de tal naturaleza se quieren para después de la muerte (salvo excepciones). e incidir en relaciones de terceros (nombrando tutor. no solo porque el testamento es. o en la hipoteca que se constituye en testamento por escritura pública. pues. expone la función y utilidad jurídica del testamento. Debe quedar claro que las obligaciones que se transmiten o los legados que el testador establece originan un derecho de crédito contra los herederos. aunque el acto se limite a ellas. sino que regula para después del deceso lo atinente al patrimonio y otros intereses del testador inclusive. Segundo. o el reconocimiento de una deuda. Tratándose de disposiciones llamadas a surtir efecto para después de la muerte. limitaba el acto a la institución de heredero. Su esencia. Y con su texto se nos hace saber que la esencia es ordenar. del que resulta lo siguiente. que no necesariamente contiene estipulaciones sobre atribución de bienes. Por ejemplo. es decir.el artículo nos presenta como definición y que. Primero. porque ni la herencia ni la masa son sujetos ni por tanto pueden ser los deudores). esencialmente revocable. decretar instrucciones. es obvio que la simple confección del testamento e incluso su perfección documental no crea vínculo alguno. con eficacia post mortem o ante mortem. Pero cuando ésta llega y se produce la apertura de la sucesión y en su caso transmisión de bienes -si la disposición fuera de tal especie. no son auténticamente testamentarias.C. por cierto) y que. de suyo. A diferencia. como proclama la ley. no solo puede no ser título sucesorio o de adquisición. Las disposiciones testamentarias pueden ser. que algunas de sus disposiciones pueden tener eficacia ante mortem o post mortem con efecto retroactivo. porque la revocación expresa siempre es acto testamentario (artículo 799 C. por lo tanto. derechos u obligaciones del testador.es obvio que la relación jurídica no puede establecerse con relación al causante. sino que su ámbito puede extenderse a intereses no exclusivos del testador. que es algo más que un simple documento de instrucciones o de deseos. el acto jurídico de reconocimiento de filiación extramatrimonial. de cuatro especies diferentes: patrimoniales o no patrimoniales. la sola declaración del interés de revocar lo anteriormente querido. Tercero. o disponiendo el cumplimiento de obligaciones y deberes para después de su muerte. como si ésta tuviera entidad jurídica autónoma. los deudores del cumplimiento ante los legatarios son los herederos. por ejemplo. Sin duda que la decisión de éste habrá sido fuente y origen del derecho del recipiendario y que su voluntad llamada a tener efecto en el momento de la defunción es título transmisor de un derecho en favor del sucesor. (Ni menos aún podría aceptarse una relación entre el sucesor y la masa. aunque aprovechen de la circunstancia del testamento y consten documentalmente en él. no son revocables o son de dudosa revocabilidad. nuestro ordenamiento le asigna a la figura un poder preceptivo significativamente mayor.

Esto es. y particularmente cuando llegan a conocimiento de terceros interesados (el reconocimiento de una deuda.perturbada por la circunstancia de tener cabida en el testamento. 503. es incuestionable que hacen surgir desde entonces situaciones jurídicas o el vínculo o deber que ya compromete al testador. o se inscriben en los registros pertinentes los datos inscribibles. Las disposiciones no patrimoniales pueden tener carácter sucesoral o no. entonces. Lo cual obliga a distinguir entre el testamento como documento y el testamento como disposición normativa. es tal. pero que en su naturaleza son completamente extratestamentarios. Cuando se perfeccionan. sin que haya que esperar a su deceso. A diferencia de la regulación testamentaria del Código precedente. Es lo que el legislador ha llamado disposiciones de carácter no patrimonial. porque de igual manera hubiera obligado al testador en vida. distribución. (Ejemplos: artículos 8. 14. obedecer o estar vinculadas causalmente a la muerte del testador. que el testamento puede ser fuente de relaciones jurídicas como puede no serlo. no queda en absoluto desdibujado por el hecho de que el ordenamiento reconozca la posibilidad de que la herencia deba ser aceptada. no puede pregonarse del testamento que sea un acto jurídico ordinario. ni la renuncia el fin de la que ya existiera.C. Esta aceptación no es una respuesta que cierre una presunta relación entre difunto y sucesor. aunque su contenido se limite a disposiciones no patrimoniales y completamente ajenas a lo relativo a la transmisión. Visto.). de actos completamente diferentes. La situación -no la relación. Lo anterior. o de otro modo partición o adjudicación de activos o pasivos. 15. Establecido lo anterior. en suma. que por ser también unilaterales pueden otorgarse con motivo o en el mismo documento del testamento. surgirá una relación con efectos retroactivos (en cuanto ellos fueran posibles).jurídica sucesoria nace ex lege porque alguien tiene que suceder al difunto en sus posiciones jurídicas. diferenciándolo de otros actos jurídicos. o estar completamente desprovistas de tal connotación. el actual ha cuidado de puntualizar que el testamento puede contener expresiones de voluntad del testador cuyo contenido carezca de sustantividad patrimonial. ni se extingue por la renuncia. por ejemplo). con distinto objeto y desde luego en distintos momentos. Se trata de actos. Se trata. El testamento. propia de la autonomía privada que regula la sucesión. Pero pueden enumerarse sin esfuerzos las siguientes: . El contacto entre difunto y sucesor no se produce por la aceptación. en cuanto referido a la atribución o destino de la masa económica de la herencia. de modo que por delegación del ordenamiento el testamento solo cumple la función de establecer un régimen normativo sustitutorio del legal sobre el "quién" y el "cómo" de la sucesión. 13. ni la aceptación puede implicar el perfeccionamiento de una relación jurídica sucesoria. es indudable que la característica del testamento como acto no puede hacerse reposar en el concepto de relación jurídica que constituye el núcleo del numeral 140. por cierto. al menos si se lo quiere calificar de fuente creadora de relaciones jurídicas. CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO Nuestro Código no indica de una manera coherente y sistemática el conjunto de características que determinan la función y contenido del testamento. en suma. Y si por cualquier circunstancia tales actos solo fueran conocidos con motivo de la apertura del testamento. Vale decir. 572 C.

d) El testamento es acto individual. la ausencia de obligación y la naturaleza no patrimonial del interés del disponente. Y la liberalidad. porque el testador hace testamento pues precisamente quiere disponer para después de deceso. un negocio individual (artículo 814 C.) y personalísimo en el más genuino sentido del concepto. de esta manera. ha sido expresada válidamente en consideración a la muerte. ni nada. El testamento es. de producirse algún exceso del testador que resultara incompatible con dictados legales. cuando. sino que a ella está supeditada su eficacia (excepción hecha de condiciones factuales suspensivas impuestas por el testador). se limita a revocar otro testamento anterior. dispone para después de su muerte y ordena su propia sucesión. la disposición respectiva no necesariamente se invalida. En lugar de gratuidad. No es que se prohíba la participación de terceras personas en los actos exteriores y formales del testamento (lo que en el caso de los testigos es de preceptiva observancia en algunos tipos testamentarios). a los que me referiré al tratar del artículo 690. pues. b) Con sujeción a las limitaciones de orden formal y material sobre el documento y contenido del testamento. efectivamente. no puede llevamos a la conclusión. que es concepto más preciso y restringido y que mejor describe la naturaleza y manera de la atribución testamentaria y consiguiente traslado patrimonial a título sucesorio. Son. En el ánimo de proteger y de hacer respetar hasta donde sea posible la voluntad del testador. El testamento es la última voluntad que habiendo podido revocarse luego de declarada (salvo que el testador haya devenido incapaz). dice el artículo 686. o si el pasivo de la herencia es superior al activo. porque el cargo en las disposiciones afectas a él puede ser equivalente o superior a la manda. lo que él disponga como acto jurídico válido prevalece sobre la sucesión intestada o legal y sobre cualquier otra norma supletoria. esto es. sin duda errada.a) Ser un acto mortis causa. o cuando contiene una indicación de carácter no patrimonial.a la voluntad de otro). porque el testamento no es acto de liberalidad ni gratuito cuando contiene disposiciones no sucesorales que el testador pudo haber hecho por acto inter vivos. La circunstancia de ser la muerte la causa determinante de la disposición testamentaria y hecho que imprime eficacia o determina la vigencia dispositiva del testamento. sino precisamente la razón causal del testamento. El testador. En todo caso. no es una circunstancia condicionante cualquiera. de que el testamento sea un negocio incompleto.C. no solamente es la razón funcional de ser del instituto -es decir. quede claro. que el testamento se quiere en atención a la muerte-. sino que la voluntad testamentaria debe ser solo la del testador (aunque eventualmente se remita -con ciertos límites. . Porque en realidad el testamento en sí no es propiamente acto oneroso ni gratuito. por ejemplo. cuando el testamento contenga disposiciones de tal naturaleza. por cierto. c) El testamento es acto de liberalidad cuando exista disposición de llamamiento atributivo de bienes o derechos. Siempre dentro de los marcos legales. no necesariamente significará enriquecimiento o beneficio real. características de la liberalidad. La muerte. es preferible hablar de liberalidad. La muerte. personalísimo y unilateral. la voluntad expresada en el testamento rige la sucesión del difunto. la ley la reconduce a los límites máximos que tolera. que en el caso del testamento tiene como liberalidad la voluntad de favorecer a heredero o legatario. imperfecto o in devenire hasta el deceso de su autor.

el artículo 814 fulmina con nulidad al testamento otorgado en común por dos o más personas. De todo lo anterior hay que distinguir dos supuestos que puedan dar origen a problemas y que por ello conviene abordar desde ahora. El segundo es la referencia y asunción como voluntad propia del testador la que es de otro. que en realidad supone dos testamentos en el mismo folio (o uno al anverso y otro al reverso). La prohibición de testamento conjunto obedece. porque no se trata de un testamento común. 3 Esto. sino de dos testamentos diferentes. Aparte de ello. sino precisamente excluyendo la participación genética de otras voluntades que. es personalísimo. como se entiende. único sujeto cuyos intereses han de examinarse (salvo el caso de las legítimas). a la cual se remite. El artículo 814 citado no debe incluir el caso de los testamentos que consten juntos. ambos en la misma fecha y cada uno de ellos con sus propios requisitos3.. voluntad exenta de toda traba externa como no sea legal. sin que esto excluya la obtención de consejo ni que ocasionalmente en la manifestación o expresión material pueda el testador valerse del auxilio de otros. sino porque la única parte que interviene para dar vida al reglamento de intereses del acto de última voluntad está constituida por un solo sujeto. y viceversa. que por su soberana decisión decreta lo concerniente a la sucesión de. porque el testador no puede dejar sus disposiciones a la voluntad decisoria de otra persona (salvo algunas excepciones). El testamento es también unilateral porque en cualquiera de sus tipos o especies se perfecciona en su origen y existencia (no en sus efectos) con la sola y única voluntad decisoria del testador.Es personalísimo. de una u otra manera. terceros en su patrimonio o estatuye reglas de otra especie. La unilateralidad no solamente viene dada por la ausencia de dos partes..". ingresa a la vida jurídica no solo sin necesidad de otra voluntad distinta de la de su autor. al resultar dependencia de la voluntad de un testamento respecto de la del otro. es el del testamento que algunos llaman simultáneo. Habrá en tal caso unilateralidad. al propósito de evitar influencias recíprocas y proteger la libertad de testar (y. en el mismo e inseparable acto. La norma prohibitiva persigue evitar la captación o abuso de influencia. en conjunto. que en nada desdice el carácter personalísimo. o sea. El testamento. pero que reflejen independencia negocial entre sí. cada uno con su autonomía. como en lo referido a su ejecución. una frente a la otra. en que genéticamente intervienen dos voluntades. . Testamento en común significa mancomunado. Asimismo. El primero de ellos. tanto en lo concerniente a su facción en la que nadie más puede intervenir. como no sea instrumentalmente. que lo único que tienen en común es haber sido otorgados en el mismo soporte material y acaso en la misma fecha. porque la decisión del querer debe ser propia del testador sin terceros colaboradores ni intermediarios. Esta característica de unipersonalidad y unilateralidad. de revocar). es decir. aunque pudiera pasar desapercibida. colectivo o mancomunado. en síntesis. no vulnera lo dispuesto en el numeral 814 del Código. pero no unipersonalidad. consiguientemente. dejen impronta en el propósito de testar y en el contenido de la voluntad que sea el contenido del testamento. consta claramente en el artículo 686: "por el testamento una persona puede disponer. que no sean un solo y mismo acto derivado de la voluntad común de dos o más personas.

En la primera parte del dispositivo se establece el derecho de cambiar la última voluntad (o sea. claro está. el 692. aunque modificable o revocable. ni manifiesta su última voluntad con el propósito de provocar una respuesta de los receptores de la que se haría depender el testamento en sí (cosa distinta es su eficacia atributiva de bienes o derechos). La idea del "proyecto" vendría a ser tanto como que al momento de la muerte se ratifica o reafirma la misma voluntad ya declarada anteriormente y que se quiso plenamente desde entonces para surtir efecto post mortem. sino voluntad firme y decidida. o derogándola por completo. Esta característica de no receptabilidad de la declaración testamentaria es de particular importancia llegado el momento de interpretarla. no es presupuesto de validez del testamento. en el fondo. ni tampoco supeditar sus regulaciones a la conformidad de sus sucesores. las disposiciones testamentarias actúan y operan por virtualidad propia. hasta que no exista otra disposición testamentaria. Para más precisar agrega que toda declaración en contrario carece de valor. se sientan vinculados a su contenido y adecuen su voluntad o acomoden en su conducta en función de lo que el testador establezca. tal como aparece del artículo 798. al menos hasta que se muera) que los llamados a sucederle.4 f) El testamento es acto esencialmente formal. . es que para privarle de valor (aparte. e) La revocabilidad también es característica consustancial al testamento. complementado por los que le siguen. En materia de formalidades testamentarias nuestra legislación no ha estado. si bien que estrechamente vinculados. cuyos respectivos contenidos no respectan a cuestiones de formas sino a la capacidad de los otorgantes que padezcan de algún tipo de limitación física. según se advierte de su lectura. Correlato de esta libertad de testar está la de no hacer testamento o la de modificar o ampliar o suprimir el que se hizo. Para la perfección de la declaración testamentaria se prescinde por completo de toda influencia jurídica activa o pasiva de terceros a cuya disposición se pone la herencia desde el momento de la muerte. es apto el testamento para modificar las situaciones jurídicas a las cuales se refiere. o ampliándola. 4 El derecho de revocación es la otra cara de la moneda del principio de libertad de testar y de hacerlo de una manera determinada dentro de los anchos márgenes que la ley concede. u otros terceros a quien pudiera interesarles o afectarles el contenido del testamento. caso este último que implica que el régimen sucesorio quedará regulado. pues el testador no espera (y probablemente no desea. por cierto. sin que el conocimiento del llamado a suceder tenga influencia alguna sobre la eficacia o validez del testamento. El testamento no es proyecto ni tampoco algo provisional. contiene dos supuestos diferentes. que tal declaración es nula y se tiene por no puesta. suma o conjunto de declaraciones de voluntad del testador) es no recepticia. sino de eficacia del mismo en el sentido de que.Corolario de la unilateralidad del testamento es que la declaración (en realidad. lo que viene a significar. de ordinario. el testador tiene el derecho de revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias. de su destrucción física) se requiere su revocación. por las reglas de la sucesión legal. a partir de ese momento y respecto de las disposiciones sucesorias. La mejor prueba de que el testamento no es proyecto sino negocio perfecto. la última voluntad válidamente manifestada con intención post mortem). definitivamente. La muerte. Desde el punto de vista sistemático nuestro Código ubica bajo el rótulo de formalidades por lo menos tres preceptos. afortunadamente concebida. sustituyéndola total o parcialmente por otra. porque el testador no persigue adhesión previa alguna al contenido de su disposición. el 693 y el 694. En efecto. La norma. Por el contrario.

forma. El sentido de la forma no es otro que el de salvaguardar y garantizar la expresión de última voluntad del testador. de última voluntad y solemne. revocable. en sede testamentaria el acto y el documento que lo contiene se confunden y el acto de otorgamiento del testamento vale en tanto vale el documento donde él consta. FORMALIDADES COMUNES A TODO TESTAMENTO El testamento es un acto jurídico unilateral. Las formas ad solemnitatis causa para todas las clases de testamento son las siguientes: el testamento debe ser escrito. dice. que algunos les llaman requisitos de validez del testamento. determinada impuesta por la ley al arbitrio de los particulares. ésta será ad solemnitatis causa. debe consignar la fecha de su otorgamiento. Por lo tanto el acto es solemne cuando para su validez se debe seguir una forma prescrita por la ley. el nombre del testador y la firma. Deben igualmente considerarse otras formalidades propias de cada clase de testamento tal como lo encontramos en el artículo 696 referido al testamento por escritura pública. Mas aparte de lo dicho. y de no seguirse la forma se producirá la nulidad del acto tal como lo prevé el artículo 219 inciso sexto.restringiendo la modalidad testamentaria que pueden emplear. a la par de tornar casi imposible una probanza de la existencia del . a) Testamento escrito.) que son generales a todas las modalidades testamentarias -y que más que formalidades en sentido de solemnidad son elementos constitutivos-. gratuito. el 699 que alude al testamento cerrado y el artículo 707 que trata del testamento ológrafo. la poca fortuna legislativa consiste en haberse olvidado de otras nuevas posibilidades de dejar constancia del acto de autonomía privada. sobre esto último Clemente de Diego nos señala que el testamento es un acto solemne y como tal ligado en su existencia y validez a una forma. sin que con ello quede mermada la garantía de seguridad. La forma es tan esencial al testamento que sin ella no puede existir. personalísimo. es el conjunto de requisitos prescritos por la ley para la existencia y validez de la última voluntad. El criterio para distinguir cuando la formalidad es exigida probation causa o solemnitatis causa está referido a la sanción. individual. cuando la ley al señalar una determinada forma indica también que de no observarse tal sobrevendría la nulidad del acto. por ello en sucesión testamentaria no tiene aplicación el artículo 225 del Código Civil que alude a que no debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo.Todo testamento debe ser escrito. Los artículos 811 y 813 del Código Civil indican los defectos de forma que ocasionan nulidad por la inobservancia de la forma solemne. A excepción de unas pocas exigencias formales (artículo 695 C. sin embargo también deben considerarse las formalidades de los testamentos especiales contenidas en el artículo 813 del Código Civil. y de la que se podía haber prescindido.C. cada una de las recogidas tiene sus propias exigencias sobre la manera de confeccionarlo. En lo que toca a sanciones establece una duplicidad de categorías (nulidad y anulabilidad) que se basa en grados de importancia de la formalidad incumplida (esencial o no esencial). pudiendo subsistir el acto aunque el documento se declare nulo. se han desterrado los testamentos verbales por la falta de seguridad y el enorme riesgo que se crea al no resguardarse la última voluntad del testador. tal como lo regulan los artículos 140 y 219 inciso sexto del Código Civil. Analicemos por separado cada una de estas formas..

entonces se debe dar por cumplido con este requisito. como por ejemplo" . esto es. y en el caso del marítimo. En cuanto a que las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a otras. sin embargo debe tenerse en cuenta el artículo 698 sobre la suspensión de la facción del testamento por cualquier causa. mes y año. que se lea el .testamento. una ratificación de que es su voluntad. como también lo es la nacionalidad y el estado civil del otorgante que también han sido suprimidos. sin embargo si la fecha estuviera referida a un hecho de conocimiento público. en donde consignará la fecha.. lo que no significa exigencia de minuta y que no desnaturaliza el carácter de testamento abierto. cuando al llegar a puerto peruano se remite al Ministerio de Defensa. que por la situación excepcional en que se otorgan a veces no se consigna la fecha.. sobre el particular analicemos brevemente estas formalidades particulares. día. d) Testamento firmado. en el caso de que se cuestione su otorgamiento. aun cuando el texto de la norma no la traiga como una exigencia formal. sin embargo es reemplazada por la firma a ruego que estampan los testigos testamentarios que el testador designe. sin embargo cobra plena validez al momento en que este testamento es firmado por el otorgante. por cuanto como sabemos. incluso a veces no pueden ser redactados por el mismo testador. pero sí firmados por el causante. el testamento es leído por notario y testador. a la par de solicitarse igualmente la huella digital del causante. El Código Civil de 1936 exigía que debería igualmente consignarse el lugar del otorgamiento. debemos decir que ello se supera cuando.La importancia que reviste la fecha del testamento es tal. fechado. los sucesores existentes y además para tener un referente ante la eventualidad de que posteriormente se cuestione la validez del testamento. pues como conocemos.. En nuestra legislación. como puede ocurrir con el testamento cerrado. el oficial ante quien se otorga el testamento lo remite al cuartel general. constando la fecha en el oficio de remisión. b) Testamento fechado. ser escrito. dos testigos y el notario desde principio a fin. que el testador exprese por sí mismo su voluntad. igualmente debe cumplir con las formalidades que establece el artículo 696 y que pueden resumirse en lo siguiente: reunión en un solo acto testador. que si no la consignara o ésta no podría ser inferida de la lectura del testamento. la firma de cada una de las páginas del testamento por los intervinientes. La firma siendo un requisito de validez puede no estar presente en el caso de los testamentos otorgados por el invidente y el analfabeto. los testamentos ordinarios y especiales.La suscripción del testamento por su otorgante es requisito de validez del acto jurídico. ahora bien. pues de caso contrario estaríamos ante un imposible jurídico. en el caso del militar. El testamento por escritura pública. dictándole o dándole por escrito las disposiciones testamentarias. que el testador escriba el testamento de su puño y letra en su registro de escritura pública. todos ellos son escritos. requisito éste que ha sido suprimido por el Código vigente. Se aconseja que la fecha esté consignada con precisión. nombre y firma del causante. la firma significa la conformidad al pliego testamentario. sino para conocer el patrimonio hereditario del causante. pues ello resulta irrelevante..Resulta de trascendencia que se identifique al otorgante.. La importancia de la fecha es capital para conocer no solo cuándo se otorgó. otorgado en Fiestas Patrias del año 2000". o el militar y el marítimo. esto es. la firma cobra una importancia mayor. estaríamos ante un testamento nulo. la firma será cotejada a través de la pericia calígrafa a fin de obtener plena validez. En el caso del testamento ológrafo. c) Testamento con indicación del nombre del otorgante. El testamento puede no haber sido redactado por el testador. en el caso de los testamentos especiales. además de las exigencias formales de todo testamento.

1 CONCEPTO El testamento abierto es conocido también como testamento auténtico. por esencia secreto cuyo testo resulta incomprobable hasta después de muerto el testador o de ser revocado5. o ante testigos solamente en cédula o de palabra. y porque la intervención del notario.1 EL TESTAMENTO ABIERTO 3. es el que otorga mayor seguridad debido a la presencia del notario y de los testigos. En cuanto al testamento ológrafo. le otorga la calidad de documento auténtico y finalmente porque su texto es conocido por todos los que tienen acceso a él. Juan Eugenio.1. fechado y firmado por el testador. se difunda ante la infidencia de alguno de ellos. el más seguro por su fuerza probatoria y el que más garantías ofrece por el asesoramiento del Notario. CAPITULO III: CLASES DE TESTAMENTO 3. y su recepción por el notario. en razón de otorgase en pliego abierto. al haber éste reconocido a un hijo extramatrimonial. en tanto que la intervención del notario asegura el respeto a la auténtica voluntad del causante. en atención a ello es que al analfabeto solo se le permite testar por escritura pública. aunque haya escribaonos en el 5 El testamento por escritura pública llamado también abierto. Lo que lo diferencia del testamento cerrado. y si no fuera así no hay testamento ológrafo. descartándose las otras dos formas ordinarias como son el testamento cerrado y el ológrafo. testigos y notario. que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en el que conste el otorgamiento por parte del testador. Si estas formalidades no se cumplen se acarrea la nulidad del testamento. el documento que contiene el pliego testamentario deberá estar firmado por el testador en cada una de sus páginas. nuncupativo que significa a "viva voz". por ejemplo. público o nuncupativo. como fedatario público. todo ello en un solo acto. notario y testigos. Según Ochoa6. que si hubiera observaciones. luego se transcribe al registro del notario y vuelven a firmar. y el notario. tal como lo señala el artículo 707. manifestándole que contiene su voluntad testamentaria. que el testador entregue personalmente el testamento al notario en presencia de dos testigos.testamento por el testador. Este tipo de testamento es el más utilizado en la práctica. “Manual del abogado americano” Volumen 1. no siempre del agrado de los sucesores. son formalidades esenciales que sea totalmente escrito. Estas formalidades son de obligatorio cumplimiento y de no verificarse ello igualmente el testamento será nulo. . como las demás escrituras notariales. lo cual puede resultar nefasto para el testador. 6 De Ochoa. o causarle incomodidades al causante al conocerse la forma como ha distribuido sus bienes. pero si fuera manuscrito bastará que lo haga al final del testamento. y que al final del testamento lo suscriban el testador. El testamento por escritura pública es el que mayor garantía otorga en cuanto a preservar y asegurar la voluntad del testador. o el que él designe. el testimonio abierto puede otorgarse de dos maneras: ante escribano público y testigos. sin embargo presenta como riesgo el que la voluntad del testador. acta que deberá ser firmada por el testador. el pliego deberá estar colocado en un sobre que luego se cierra o de una cubierta clausurada. el notario deberá dejar constancia de las indicaciones y salve cualquier error. En cuanto al testamento cerrado. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 699. conocida por el notario y los testigos.

El art. Igualmente están impedidos de ser testigos testamentarios los acreedores del testador. 7 O'Callaghan. Los elementos del testamento abierto son: a) Manifestación de la voluntad del testador. y bisabuelos. Tomo 5 (Derecho de sucesiones). 687 del Código Civil derogado. el inciso segundo del artículo 687 antes mencionado. nietos. que supieran leer y escribir. ni sus hijos. con relación al testador. Xavier.pueblo. 2°). la prohibición se extiende a los supuestos en que sean instituidos en dicho testamento como herederos o legatarios. desde el principio hasta el final: el testador. Es más. Lima (1999). o como legatarios. hermanos. autorizar un testamento cerrado. al continuarlo. No pueden ser testigos. el cónyuge del testigo. Ello obedece al propósito de impedir que una persona interesada directa o indirectamente. se entendía que la manifestación de voluntad del testador debía ser oral. Tratándose de los testigos testamentarios. no pueden ser testigos testamentarios todos quienes tengan con el testador esos mismos vínculos parentales. “Compendio de Derecho Civil. Tampoco pueden actuar como testigos las personas señaladas en el testamento como herederos. antes citado. sus ascendientes. 705 del actual C. Preciso es hacer notar que el Notario Público interviniente no debe ser. Ni el esposo o esposa del testador puede ser testigo. Lección 6ª. de tomar o escoger cualquiera de las dos alternativas siguientes: Dictar de viva voz su testamento al Notario Público para que él lo escriba exactamente. se tendrá que dejar constancia de tal hecho y. Ningún testigo con estos impedimentos podrán intervenir como tal en un testamento público. anteriormente indicados. De igual modo. . conforme al inc. A los dos testigos testamentarios les alcanza los "impedimentos" señalados por el Art. su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) o segundo de afinidad (cuñados entre sí) (Art. 696 del Código vigente de 1984 amplía y.C. si uno o dos no son habidos. el Notario y dos testigos testamentarios hábiles. Si la facción de este testamento público. o Alcanzarle al Notario "por escrito" las disposiciones que desea expresar. esto es.Esto quiere decir que deben estar reunidos en un solo acto y. cuando no pueden justificar su crédito. manifestando la voluntad testamentaria7. serán sustituidos por otros. O'Callaghan define al testamento abierto como el otorgado ante el Notario (y testigos. como pariente. 705. Por su parte. Tampoco podrá el Notario impedido por esta relación parental. permitiendo y dando más libertad al testador. al mismo tiempo aclara.De acuerdo al Art. bisnietos. tuviera que suspenderse por cualquier circunstancia. en su caso). sus descendientes o sus hermanos. deberán reunirse las mismas personas. 6 del Art. actúe como Notario Público. ninguno de los testigos podrán ser incapaces de otorgar testamento. sordos. padres. mudos o ciegos. los analfabetos. como se dijo anteriormente. en su propio beneficio quizás o en perjuicio de otros determinados parientes del testador. (Inc. abuelos. esto es. deben ser "hábiles". 704). b) Unidad del Acto. sino con la declaración testamentaria.

cuerpo y conclusión. dice el Art.La persona encargada de redactar la voluntad del testador es el notario quien además deberá proveerle asesoría técnica jurídica con el fin de hacer válidad la voluntad del testador. y 2040 del C. éste será subsanado. contiene las prescripciones que garantizan que el testamento por escritura pública trasunte fielmente los deseos y la voluntad del testador. para lo cual el Fedatario o Notario interrogará al testador. 2 y 3. El Notario debe cuidar de no estar él. respecto del acto verificado y efectos mientras judicialmente no se resuelva otra cosa. 3. ya sea que contenga su conformidad. después de la lectura de cada cláusula. 696). será él mismo quien lo lea y si es ciego o analfabeto. ni por otra persona que no sea el propio Notario y de su puño y letra. el cónyuge y los parientes del Notario dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad. "si la opinión común". d) Lectura. si el testigo testamentario cuyo impedimento no pudiera ser advertido. dejando constancia escrita de su respuesta. Tampoco los dependientes del propio Notario interviniente y aun los dependientes de otros Notarios públicos.). Ello. a fin de comprobar la correspondencia entre lo escrito por el Notario y lo que expresó el testador. Los incisos 6 y 7 del Artículo que estamos examinando o sea el 696. los testigos y el Notario firmen. Su valor probatorio es el de un instrumento público que produce fe. Igualmente. garantizando la realidad y veracidad del acto. f) Registro del Testamento.C.3 REGISTRO PÚBLICO . Si se hubiera incurrido en error. El testamento no puede ser escrito a máquina. no puede ser testigo testamentario. así lo hubiera considerado c) Intervención del Notario.Es el funcionario que da fe de la manifestación válida de la última voluntad del testador.Es necesario que el testador.El testador y el "testigo testamentario" que éste elija. en razón que una persona común no siempre considera las obligaciones legales con los herederos forzosos y la disponibilidad que tiene el testado de libre disponibilidad de su masa hereditaria. A pesar de los casos de impedimentos previstos expresamente por el Código. probando la identidad del testador y la libertad con que procede. que lo haga dentro de su jurisdicción territorial. en cada una de las páginas y al final (incisos 4 y 8 del Art. lo hace el testigo que él designe. 706. incisos 1. no fuera notorio al momento de su intervención en la facción del testamento. la lectura corre a cargo del propio Notario y uno de los testigos que designe el testador. debe inscribirse en el Registro de Testamento del domicilio del testador (Artículos 2039.1.Tampoco pueden ser testigos. es decir que todos los intervinientes deben de firmar el testamento en el mismo acto. u observaciones o aclaraciones hechas por el testador. lo que es importante. Una vez extendido. se permite tenerlo como testigo hábil. conforme al artículo 704. Si el primero no sabe o no puede firmar. Si el testador es sordo. deberá constar de Introducción. ya mencionado antes. impedido de intervenir. como toda "Escritura". si lo leído corresponde a lo dictado o dicho por éste. En cuanto a la redacción. e) Firma. Además. dos cónyuges en un mismo testamento.

la norma obliga al notario a cursar las partes respectivas al Registro de Testamento para su inscripción.. como son la forma escrita. “Apuntes de Derecho Notarial”. En el caso de su pariente jurídico. todos presentes en un solo acto. revocatorias u otros actos que puedan suscitarse. fecha.Formalidades del testamento por escritura pública Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: . ello es potestad del testador quien puede mantener el documento en sobre cerrado luego de ser firmado por todos. la existencia del testamento publicitado mediante la inscripción. 67 Ley del Notariado 9 Soria Alarcón.y que esté firmado al final por el testador y dos testigos. del testador y de los testigos. 3. Lima 2010 10 Artículo 696. en tanto que permite conocer la última voluntad del causante o determinar la necesidad de iniciar el proceso sucesorio al fallecimiento de éste y. En el common law inglés se exige que el testamento conste por escrito -a manuscrito. para garantizar la reserva que para tales actos establece la Ley Notarial8. Asimismo. la forma notarial es la única admitida a semejanza del testamento por escritura pública o abierto que legislan la mayoría de los países del sistema latino de derecho. mediante el cual se publicitará la existencia del testamento y se generará la historia jurídica del acto en el tiempo como las modificaciones. pero aun en este caso se exige la presencia de testigos. mucho menos formalista en Derecho -salvo el caso del Estado de Louisiana donde se exige la intervención del notario-. nombres del notario.El testamento abierto es llevado en forma directa por el Notario. indicará en la parte esta circunstancia. Incluso se permite bajo ciertas circunstancias el testamento oral. excepto si impugna su validez9. 8 Art. En Rusia. El parte que remita el Notario al Registro deberá contener la fecha de otorgamiento. el testamento debe al menos constar por escrito y debe ser firmado por el testador y dos o más testigos en presencia del primero. Estados Unidos. fojas donde corre extendido en el Registro Notarial. Ediciones Folk.2 FORMALIDADES Si analizamos legislaciones de diversos países pertenecientes a los tres grandes sistemas de Derecho. Caso peculiar es que los testigos no necesariamente son informados del contenido del documento. solo del hecho que el mismo constituye la declaración de última voluntad del otorgante.1.se hayan adoptado desde sus inicios formalidades mínimas para todo testamento. No resulta pues extraño que en nuestra legislación -cuyas bases se asientan en los principios que regulan el sistema latino. hace efectivo el derecho hereditario de los causahabitantes de modo inmediato y. En caso de revocatoria. nombre y firma del otorgante -amén de esenciales bajo sanción de nulidad. mecanografiado o impreso en formulario. determina la nulidad de cualquier proceso sucesorio que se inicie.y muy solemnes para caso del testamento abierto o por escritura pública10. a su vez. La solicitud de inscripción se realizará en la jurisdicción del domicilio del testador en el lugar donde ha emitido su última voluntad. encontraremos invariablemente la existencia de formalidades esenciales para el otorgamiento de testamentos. Manuel. existiendo mínimas variaciones en relación a la legislación de cada estado. en tanto que. con la constancia de suscripción. La publicidad otorgada por la inscripción es de suma importancia.

3. se verifique.que cuida y fiscaliza la legalidad de acto que no está en capacidad de visualizar.. al igual que el derogado Código Civil de 1936.Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario.. España exige tres testigos. . luego de la lectura. testador y testigos subsiste al Código anterior. deben mantenerse dada la trascendencia del acto testamentario. como es obvio.Que durante la lectura.. dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. pueda hacer el testador. la limitación que padece puede dejar al testador en una apreciable desventaja ante personas cercanas a él que inescrupulosamente decidieran modificar o trastocar la voluntad del testador en beneficio propio mediante documento con contenido distinto al declarado. 6. por su especialidad y naturaleza estrictamente formal. notario.Que el notario deje constancia de las indicaciones que. 5.. desde el principio hasta el fin.Que estén reunidos en un solo acto. ya que de otra manera.la intervención de testigos en todo instrumento público protocolar. en su registro de escrituras públicas..es necesario advertir sobre la calidad del testigo y. el notario y dos testigos hábiles.Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador. si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad. el testador o el testigo testamentario que éste elija.Nuestro ordenamiento ha utilizado los mismos principios que rigen la legislación española. 8. Dado que dicha intervención garantiza el hecho de otorgamiento bajo condiciones normales de capacidad por parte del testador -independientemente de la intervención del notario.. 7. al fin de cada cláusula.. viendo y oyendo al testador. subsistiendo como obligatoriedad solo en el caso de los testamentos. Si bien nuestro ordenamiento civil señala que cualquier persona que pueda manifestar su voluntad de manera indubitable es susceptible de celebrar actos jurídicos con plena validez amén de completar los requerimientos señalados en el artículo 140 del Código Civil-las disposiciones sobre testamentos. en un solo acto. los testigos y el notario. lo que quedó eliminado por el Decreto Ley N° 22634. 2. madre de la mayoría de las instituciones jurídicas nacionales vinculadas al Derecho Civil y la institución notarial: a) La obligatoriedad de estar reunidos.. Por la misma razón por la que el ciego no puede ser testigo. el testador. la ratio legis que sustenta la determinación que el ciego solo puede testar por escritura pública (artículo 693) se sustenta en la necesidad de otorgarle al invidente la garantía de una correcta transcripción documental de su voluntad frente a un profesional imparcial -amén de los testigos. de su capacidad para actuar como tal a través de las normas. la estrictamente legal. No olvidemos que era obligatoria bajo la Ley N° 1510 antigua Ley del Notariado. 1.Que el notario escriba el testamento de su puño y letra. los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto. han determinado ciertas limitaciones legales que corresponden a su vez a limitaciones de carácter físico o cultural del otorgante.Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. y salve cualquier error en que se hubiera incurrido. Mucho se ha discutido sobre la intervención de los testigos pero siguiendo una tradición que incluso no respeta sistemas jurídicos. 4. como en el caso de un testamento cerrado u ológrafo donde el otorgante invidente no tiene la guía de un lazarillo que lo conduzca por la senda correcta.Que el testador.

pudiendo manifestar indubitablemente su voluntad asintiendo al final de cada cláusula luego de la lectura personal que él efectúe. Si dicha obligación se sustenta en que resulta necesario que tanto el notario como los testigos verifiquen la condición del testador. puede darse el caso de la intervención de intérprete cuando el invidente además no conoce el idioma castellano (caso similar al del analfabeto).sea a su vez analfabeto. que el mismo es sordo pero no mudo. existiendo dicha situación especial.una por el notario y otra por uno de los testigos designados por el propio testador. y que además no es analfabeto. para dilucidar cuál es la condición física del testador. basta con señalar que el notario. Mención aparte la constituye el hipotético caso en que el testador -sordo. Caso aparte y tratado de manera singular es el caso del sordo. Por ello entendemos que no es necesario que el propio otorgante con las limitaciones auditivas que pudiese tener.expresar su voluntad de manera indubitable ante el notario y testigos. Otra opción valedera es que el notario. deba leer en voz alta sus propias disposiciones. En todo caso constituye una decisión personal del notario viendo y analizando la casuística particular. inclusive más de una vez. efectúe las indagaciones y comprobaciones correspondientes y previas al acto formal.o si. Resulta carente de toda lógica obligar a quien padece de sordera. En este caso la intervención del intérprete debe darse bajo los mismos parámetros con el agregado que debiera ser necesariamente considerado testigo y cumplir así con lo que prescribe la presente norma. una tercera persona pueda servir como una suerte de intérprete con la condición que domine el desarrollo de formas de comunicación especializadas que permiten al otorgante -sordo y analfabeto.El caso del analfabeto es análogo. uno de los cuales es abstenerse cuando la más leve duda opaca la transparencia de su actuación o si no encuentra seguridad en que el otorgante haya podido manifestar indubitablemente su declaración de última voluntad. a leer en viva voz para que ésta sea oída por el notario o testigos. La norma señala que debe leer el testamento en voz alta. Respecto de la firma a ruego debe entenderse que las limitaciones del otorgante para firmar no son absolutamente físicas. cuando basta -tal como sucede en la legislación española que solo la lea el otorgante por sí mismo en el propio registro. El analfabeto no sabe firmar. constituyendo una especie de ceguera -lIamémosla cultural-. dentro de la facultad que le corresponde como dador de fe pública. Dicho intérprete asumiría la responsabilidad de la interpretación en aplicación analógica del artículo 30 de la Ley del Notariado. en ese caso el notario debe efectuar el análisis correspondiente para determinar que. que incluso sustentan su intervención como tales si pensáramos en el extremo -no imposiblede un notario poco escrupuloso. el testamento en estos dos casos debe leerse por dos veces -debiera decirse como mínimo. debiera ser considerado analógicamente como sordomudo y por lo tanto solo podría otorgar testamento cerrado u ológrafo. por lo tanto se le puede estar vendiendo gato por liebre si al no saber leer no cuenta con la asistencia legal del notario y la presencia complementaria de los testigos.son determinantes para la validez del acto. por lo que no estaría incurso en la presunción del artículo 694 del Código Civil (el sordomudo solo puede otorgar testamento cerrado u ológrafo). Si el ciego es además analfabeto el caso es bastante similar. aplicando los principios que rigen su función. debido a ambas limitaciones. Al igual que en el Código Civil español. el ciego aparentemente no puede . ve pero no entiende. es decir. Es de advertir que al igual que en el análisis del artículo anterior. Allí también la intervención del testigo que lee y el que firma a ruego del otorgante -pudiendo ser el mismo. ya que se trata de una situación no contemplada en la norma.

una en calidad de testigo y otra en calidad de rogado. la prueba de su título. Seguridad adicional merece la decisión de colocar huella digital. 11 Soria Alarcón. salvo las obligaciones tributarias. vale decir a su expresa solicitud. la total libertad del testador y resulta la fiel expresión de voluntad del protocolo del notario. pero sí como testigos. con la constancia de su suscripción. Pese a que la ley no lo regula. de facilitar a sus herederos.Formalidad del Registro de Testamento El notario observará en el otorgamiento del testamento en escritura pública y el cerrado las formalidades prescritas por el Código Civil Artículo 73. Manuel. no sepa o no pueda firmar. además. Por otro lado.. pero no se ha contemplado el caso en que los testigos disientan en dicha solicitud. a ruego de éste. sin perjuicio que imprima su huella digital. Ediciones Folk. A este interviniente firmante a ruego del otorgante no le alcanzan los impedimentos de parentesco que la ley señala para el caso de intervención de testigos. El testigo firmante a ruego del otorgante debe necesariamente suscribir dos veces cada una de las fojas del testamento. en tanto está rodeado de todas las exigencias formalitas. por lo mismo se convierte en título que aprueba tal calidad. el testamento debe contener la institución de herederos. aunque extremo. siempre y cuando el notario deje constancia en la conclusión de la negativa de ambos testigos a suscribirlo en calidad de firmantes a ruego.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. del testador y de los testigos. mediante parte que contendrá la fecha de su otorgamiento. aunque ello no es obligatorio si los firmantes se identifican con Documento Nacional de Identidad.para la visualización de las fichas de identidad que incluyen foto y huella digital. Ley del Notariado establece las siguientes disposiciones: Artículo 68. cualquier familiar del testador podría firmar a ruego por él sin que se invalide el testamento.1. luego de inscrito en el Registro de Testamentos que le hace absolutamente válido11.Es indudable que en esta clase de testamentos ofrece las mayores seguridades de autenticidad y firmeza. Autenticidad. La ley reserva la facultad de los testigos para la suscripción en cabeza del otorgante. 3. y éste es un caso que. en su momento. el Decreto Legislativo Nº 1049. nombre del notario. “Apuntes de Derecho Notarial”. sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad..Inscripción del Testamento El notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al registro de testamentos que corresponda. En este caso podría aplicarse lo dispuesto en el artículo 54 inciso g de la Ley del Notariado que señala que en los instrumentos públicos protocolares el notario puede advertir de la intervención de una persona -ajena a los testigos que sea llevada por el comparesciente en caso éste sea analfabeto. sin que se requiera trámite judicial posterior. fojas donde corre extendido en el registro. el que se hará efectivo cuando ocurra la defunción del causante. en razón de que la mayoría de los oficios notariales mantienen convenios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -Reniec.firmar y cualquier limitación física por accidente o enfermedad podría derivar en una imposibilidad real en ese sentido. Lima 2010 . En aplicación de la norma antedicha. podría darse durante la culminación del acto formal.

Y sus desventajas son que pueden ser muy onerosas y además va a permitir conocer anticipadamente la voluntad del testador. Es el más sencillo. Podemos ver que el testamento otorgado en esta forma tiene el valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. así como sus modificaciones. Su precio es asequible. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Civil. falsedad o caducidad. Su falta no vicia el acto. de conformidad con lo que dispone el artículo 2040. En resumen. . Estas solemnidades son simplemente medidas de publicidad para terceros. Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y además en el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento. las ventajas que tenemos de este tipo de testamento son: Siempre se cuenta con el consejo técnico-jurídico del notario. pues es acudir a la oficina del notario que ofrezca la menor tarifa. ampliaciones. de conformidad con el artículo 2039. sentencias ejecutoriadas sobre nulidad.Las ventajas de éste tipo de testamento es que da seguridad a los términos de voluntad del testador y a la vez no puede ser falsificado. La conservación del testamento no peligra. produciendo fe respecto de la realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió. revocaciones. que va a suprimir todos los motivos de invalidez que puedan existir. Es el único que pueden utilizar las personas que no sabe leer y escribir. Los testamentos otorgados deben inscribirse en el Registro de Testamentos. tanto de hacer. o que no pueden hacerlo por enfermedad. o sobre juicios sobre justificación o contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias de la desheredación. como de aplicar tras el fallecimiento.