CAPITULO II: LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y EL TESTAMENTO La sucesión mortis causa puede ser testada o legal, o actuar conjuntamente ambas modalidades

sucesorias. Entre ambos regímenes hay singulares variantes que no solo conciernen al poder dispositivo de la voluntad, sino principalmente a su contenido y a la forma de distribución de la herencia. La sucesión intestada siempre es a título universal y supone, en general y de ordinario, una transmisión del íntegro de la herencia o de una parte alícuota de ella conforme a criterios de parentesco. En cambio, en la sucesión testamentaria pueden imponerse determinadas exigencias o requisitos para la adquisición de la herencia, o para distribuirla de una manera determinada en porciones ideales o en bienes, derechos, u obligaciones concretas, o establecer otro tipo de disposiciones inclusive no patrimoniales, pero que tienen efecto obligatorio para los sucesores1. La sucesión legal o intestada tiene una función esencialmente supletoria y sustitutiva, en defecto de voluntad testamentaria o cuando ésta no resulta completa, válida o totalmente eficaz por cualquier motivo. Y mientras que la sucesión por llamamiento legal solo regula los aspectos netamente patrimoniales de la herencia y su adquisición por los herederos legales, la voluntad testamentaria puede ampliar los sujetos beneficiados a otros distintos de los que la ley hubiera llamado y la forma de llamamiento, sobre situaciones ya existentes o previsiones sobre futuras que exceden del ámbito patrimonial. El origen de la palabra testamento es algo incierto, aunque Biondi2 considera que "la raíz de testamentum es la misma que la de testis y testatio", entendida como declaración de voluntad ante testigos. El testamento es, en esencia, no solo un documento -que por cierto también tiene que serlosino principalmente un acto jurídico de naturaleza dispositiva que la mayoría de los autores considera de carácter negocial. No dispositivo, entiéndase, en el sentido de que a esta palabra se atribuye en otros lugares del Código Civil (por ejemplo, los artículos 156 y 195) como actos de transferencia o de enajenación de bienes o derechos, sino principalmente dispositivo como sinónimo de acto preceptivo, prescriptivo o programático, o, para algún autor, simplemente imperativo. Por lo tanto, el testamento es acto de voluntad que expresa una decisión, un mandato; acto que establece, decreta y resuelve sobre los intereses del testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos u obligaciones, sea que versen sobre otros asuntos o relaciones jurídicas de carácter no patrimonial. Tal característica dispositivo-preceptiva aparece puesta de relieve en los párrafos del artículo 686. Aunque con el defecto de referirse solamente a bienes (sin mencionar los derechos y obligaciones que también pueden constituir la herencia), es sustantivamente conforme lo que
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Lamentablemente, sin embargo, nuestra legislación ha sido poco favorable a la sucesión testamentaria. Desde el punto de vista documental es exagerada la rigidez formal que se reclama para los testamentos; desde el punto de vista negocial es estrecho el margen que el ordenamiento concede a la autonomía del testador. Nuestra regulación, sucesoria en general y testamentaria en particular, se ha quedado a la zaga, más recortada aun de lo que estaba bajo el régimen del Código de 1936.
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BIONDI, B. Sucesión testamentaria y donación. Editorial Bosch. Barcelona, 1960

A diferencia. derechos u obligaciones del testador. que el acto testamentario no necesariamente instituye herederos (incluso aunque existan parientes legitimarios a los que nuestro ordenamiento llama ''forzosos". Debe quedar claro que las obligaciones que se transmiten o los legados que el testador establece originan un derecho de crédito contra los herederos. limitaba el acto a la institución de heredero. es obvio que la simple confección del testamento e incluso su perfección documental no crea vínculo alguno. con eficacia post mortem o ante mortem. el acto jurídico de reconocimiento de filiación extramatrimonial. en esencia. los deudores del cumplimiento ante los legatarios son los herederos. por lo tanto. Estas disposiciones. que en nada se ve . sino porque precisamente las disposiciones de tal naturaleza se quieren para después de la muerte (salvo excepciones). o el reconocimiento de una deuda. por cierto) y que. Las disposiciones testamentarias pueden ser. del que resulta lo siguiente.C. en definitiva. Pero son disposiciones con sustantividad propia y de ello se deriva que los efectos que producen y las relaciones jurídicas pertinentes siguen la suerte de su especial y propia naturaleza jurídica. decretar instrucciones. nuestro ordenamiento le asigna a la figura un poder preceptivo significativamente mayor. por ejemplo. como si ésta tuviera entidad jurídica autónoma. no solo porque el testamento es. de cuatro especies diferentes: patrimoniales o no patrimoniales.)-. aunque el acto se limite a ellas. que no necesariamente contiene estipulaciones sobre atribución de bienes. pero ello no significa el surgimiento de relaciones jurídicas entre el sucesor y el difunto. Sin duda que la decisión de éste habrá sido fuente y origen del derecho del recipiendario y que su voluntad llamada a tener efecto en el momento de la defunción es título transmisor de un derecho en favor del sucesor. pues. Tercero. aunque aprovechen de la circunstancia del testamento y consten documentalmente en él. es decir. Segundo. la sola declaración del interés de revocar lo anteriormente querido. Pero cuando ésta llega y se produce la apertura de la sucesión y en su caso transmisión de bienes -si la disposición fuera de tal especie. que algunas de sus disposiciones pueden tener eficacia ante mortem o post mortem con efecto retroactivo. Y con su texto se nos hace saber que la esencia es ordenar. El testamento. sino que regula para después del deceso lo atinente al patrimonio y otros intereses del testador inclusive. porque la revocación expresa siempre es acto testamentario (artículo 799 C. o en la hipoteca que se constituye en testamento por escritura pública.sin contenido patrimonial. digamos. o disponiendo el cumplimiento de obligaciones y deberes para después de su muerte. Tratándose de disposiciones llamadas a surtir efecto para después de la muerte. expone la función y utilidad jurídica del testamento. porque ni la herencia ni la masa son sujetos ni por tanto pueden ser los deudores). Su esencia. Primero. no son auténticamente testamentarias. Supuestos sustancialmente diferentes son los de aquellas disposiciones que per se pueden tener eficacia desde el momento de la confección del testamento (siempre que su contenido se conozca. no solo puede no ser título sucesorio o de adquisición. Por ejemplo.el artículo nos presenta como definición y que. es la de ser un acto por el cual el testador puede "ordenar su propia sucesión" y estatuir disposiciones –o sea.es obvio que la relación jurídica no puede establecerse con relación al causante. o un mero acto de disposición total o parcial de bienes para tener eficacia después de la muerte. esencialmente revocable. no son revocables o son de dudosa revocabilidad. e incidir en relaciones de terceros (nombrando tutor. según expresa el artículo 1295 del Código mexicano). de la noción romana de testamento que. que es algo más que un simple documento de instrucciones o de deseos. de suyo. sino que su ámbito puede extenderse a intereses no exclusivos del testador. como proclama la ley. por lo tanto. (Ni menos aún podría aceptarse una relación entre el sucesor y la masa.

Establecido lo anterior. Lo cual obliga a distinguir entre el testamento como documento y el testamento como disposición normativa. con distinto objeto y desde luego en distintos momentos. CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO Nuestro Código no indica de una manera coherente y sistemática el conjunto de características que determinan la función y contenido del testamento. ni se extingue por la renuncia. distribución. y particularmente cuando llegan a conocimiento de terceros interesados (el reconocimiento de una deuda. no queda en absoluto desdibujado por el hecho de que el ordenamiento reconozca la posibilidad de que la herencia deba ser aceptada.perturbada por la circunstancia de tener cabida en el testamento. El testamento. Lo anterior. o estar completamente desprovistas de tal connotación. El contacto entre difunto y sucesor no se produce por la aceptación. Cuando se perfeccionan. ni la aceptación puede implicar el perfeccionamiento de una relación jurídica sucesoria. Se trata de actos. por cierto. que por ser también unilaterales pueden otorgarse con motivo o en el mismo documento del testamento. de modo que por delegación del ordenamiento el testamento solo cumple la función de establecer un régimen normativo sustitutorio del legal sobre el "quién" y el "cómo" de la sucesión. por ejemplo). Y si por cualquier circunstancia tales actos solo fueran conocidos con motivo de la apertura del testamento. en cuanto referido a la atribución o destino de la masa económica de la herencia. el actual ha cuidado de puntualizar que el testamento puede contener expresiones de voluntad del testador cuyo contenido carezca de sustantividad patrimonial. Se trata. en suma. diferenciándolo de otros actos jurídicos.jurídica sucesoria nace ex lege porque alguien tiene que suceder al difunto en sus posiciones jurídicas. ni la renuncia el fin de la que ya existiera. es indudable que la característica del testamento como acto no puede hacerse reposar en el concepto de relación jurídica que constituye el núcleo del numeral 140. es incuestionable que hacen surgir desde entonces situaciones jurídicas o el vínculo o deber que ya compromete al testador. no puede pregonarse del testamento que sea un acto jurídico ordinario.C. o se inscriben en los registros pertinentes los datos inscribibles. porque de igual manera hubiera obligado al testador en vida. al menos si se lo quiere calificar de fuente creadora de relaciones jurídicas. pero que en su naturaleza son completamente extratestamentarios. Las disposiciones no patrimoniales pueden tener carácter sucesoral o no. Esto es. de actos completamente diferentes. Pero pueden enumerarse sin esfuerzos las siguientes: . (Ejemplos: artículos 8. 14. surgirá una relación con efectos retroactivos (en cuanto ellos fueran posibles). sin que haya que esperar a su deceso. es tal. La situación -no la relación. Vale decir. entonces.). aunque su contenido se limite a disposiciones no patrimoniales y completamente ajenas a lo relativo a la transmisión. Esta aceptación no es una respuesta que cierre una presunta relación entre difunto y sucesor. o de otro modo partición o adjudicación de activos o pasivos. en suma. obedecer o estar vinculadas causalmente a la muerte del testador. que el testamento puede ser fuente de relaciones jurídicas como puede no serlo. Es lo que el legislador ha llamado disposiciones de carácter no patrimonial. Visto. 572 C. A diferencia de la regulación testamentaria del Código precedente. 503. 13. propia de la autonomía privada que regula la sucesión. 15.

C. La circunstancia de ser la muerte la causa determinante de la disposición testamentaria y hecho que imprime eficacia o determina la vigencia dispositiva del testamento. la ausencia de obligación y la naturaleza no patrimonial del interés del disponente. la ley la reconduce a los límites máximos que tolera. c) El testamento es acto de liberalidad cuando exista disposición de llamamiento atributivo de bienes o derechos. de esta manera. un negocio individual (artículo 814 C. d) El testamento es acto individual. de producirse algún exceso del testador que resultara incompatible con dictados legales. El testamento es. En todo caso. La muerte. a los que me referiré al tratar del artículo 690. porque el testador hace testamento pues precisamente quiere disponer para después de deceso. lo que él disponga como acto jurídico válido prevalece sobre la sucesión intestada o legal y sobre cualquier otra norma supletoria. Siempre dentro de los marcos legales.) y personalísimo en el más genuino sentido del concepto. de que el testamento sea un negocio incompleto. esto es. que en el caso del testamento tiene como liberalidad la voluntad de favorecer a heredero o legatario. sino precisamente la razón causal del testamento. es preferible hablar de liberalidad. La muerte. El testamento es la última voluntad que habiendo podido revocarse luego de declarada (salvo que el testador haya devenido incapaz).a) Ser un acto mortis causa. cuando. la voluntad expresada en el testamento rige la sucesión del difunto. la disposición respectiva no necesariamente se invalida. Porque en realidad el testamento en sí no es propiamente acto oneroso ni gratuito.a la voluntad de otro). El testador. no solamente es la razón funcional de ser del instituto -es decir. Y la liberalidad. imperfecto o in devenire hasta el deceso de su autor. ni nada. se limita a revocar otro testamento anterior. . porque el testamento no es acto de liberalidad ni gratuito cuando contiene disposiciones no sucesorales que el testador pudo haber hecho por acto inter vivos. no es una circunstancia condicionante cualquiera. sin duda errada. sino que a ella está supeditada su eficacia (excepción hecha de condiciones factuales suspensivas impuestas por el testador). sino que la voluntad testamentaria debe ser solo la del testador (aunque eventualmente se remita -con ciertos límites. En lugar de gratuidad. dispone para después de su muerte y ordena su propia sucesión. No es que se prohíba la participación de terceras personas en los actos exteriores y formales del testamento (lo que en el caso de los testigos es de preceptiva observancia en algunos tipos testamentarios). quede claro. personalísimo y unilateral. En el ánimo de proteger y de hacer respetar hasta donde sea posible la voluntad del testador. ha sido expresada válidamente en consideración a la muerte. no necesariamente significará enriquecimiento o beneficio real. características de la liberalidad. que el testamento se quiere en atención a la muerte-. que es concepto más preciso y restringido y que mejor describe la naturaleza y manera de la atribución testamentaria y consiguiente traslado patrimonial a título sucesorio. cuando el testamento contenga disposiciones de tal naturaleza. b) Con sujeción a las limitaciones de orden formal y material sobre el documento y contenido del testamento. pues. no puede llevamos a la conclusión. porque el cargo en las disposiciones afectas a él puede ser equivalente o superior a la manda. efectivamente. por ejemplo. o cuando contiene una indicación de carácter no patrimonial. o si el pasivo de la herencia es superior al activo. Son. dice el artículo 686. por cierto.

en síntesis. es el del testamento que algunos llaman simultáneo. Esta característica de unipersonalidad y unilateralidad. El testamento es también unilateral porque en cualquiera de sus tipos o especies se perfecciona en su origen y existencia (no en sus efectos) con la sola y única voluntad decisoria del testador. de una u otra manera.". porque el testador no puede dejar sus disposiciones a la voluntad decisoria de otra persona (salvo algunas excepciones). Testamento en común significa mancomunado. que por su soberana decisión decreta lo concerniente a la sucesión de. aunque pudiera pasar desapercibida. en que genéticamente intervienen dos voluntades. La prohibición de testamento conjunto obedece. consta claramente en el artículo 686: "por el testamento una persona puede disponer. porque no se trata de un testamento común.. al resultar dependencia de la voluntad de un testamento respecto de la del otro. como se entiende. que en nada desdice el carácter personalísimo. . como en lo referido a su ejecución. una frente a la otra. porque la decisión del querer debe ser propia del testador sin terceros colaboradores ni intermediarios. De todo lo anterior hay que distinguir dos supuestos que puedan dar origen a problemas y que por ello conviene abordar desde ahora.. El primero de ellos. y viceversa. ingresa a la vida jurídica no solo sin necesidad de otra voluntad distinta de la de su autor. sin que esto excluya la obtención de consejo ni que ocasionalmente en la manifestación o expresión material pueda el testador valerse del auxilio de otros. de revocar).Es personalísimo. es decir. en el mismo e inseparable acto. La norma prohibitiva persigue evitar la captación o abuso de influencia. a la cual se remite. El artículo 814 citado no debe incluir el caso de los testamentos que consten juntos. El segundo es la referencia y asunción como voluntad propia del testador la que es de otro. ambos en la misma fecha y cada uno de ellos con sus propios requisitos3. el artículo 814 fulmina con nulidad al testamento otorgado en común por dos o más personas. Asimismo. pero que reflejen independencia negocial entre sí. terceros en su patrimonio o estatuye reglas de otra especie. Aparte de ello. que no sean un solo y mismo acto derivado de la voluntad común de dos o más personas. dejen impronta en el propósito de testar y en el contenido de la voluntad que sea el contenido del testamento. El testamento. pero no unipersonalidad. La unilateralidad no solamente viene dada por la ausencia de dos partes. al propósito de evitar influencias recíprocas y proteger la libertad de testar (y. como no sea instrumentalmente. voluntad exenta de toda traba externa como no sea legal. que lo único que tienen en común es haber sido otorgados en el mismo soporte material y acaso en la misma fecha. colectivo o mancomunado. Habrá en tal caso unilateralidad. no vulnera lo dispuesto en el numeral 814 del Código. sino porque la única parte que interviene para dar vida al reglamento de intereses del acto de última voluntad está constituida por un solo sujeto. sino precisamente excluyendo la participación genética de otras voluntades que. que en realidad supone dos testamentos en el mismo folio (o uno al anverso y otro al reverso). único sujeto cuyos intereses han de examinarse (salvo el caso de las legítimas). o sea. 3 Esto. en conjunto. consiguientemente. cada uno con su autonomía. sino de dos testamentos diferentes. es personalísimo. tanto en lo concerniente a su facción en la que nadie más puede intervenir.

u otros terceros a quien pudiera interesarles o afectarles el contenido del testamento. o ampliándola. e) La revocabilidad también es característica consustancial al testamento. En efecto. caso este último que implica que el régimen sucesorio quedará regulado. la última voluntad válidamente manifestada con intención post mortem). sino de eficacia del mismo en el sentido de que. suma o conjunto de declaraciones de voluntad del testador) es no recepticia. en el fondo. En la primera parte del dispositivo se establece el derecho de cambiar la última voluntad (o sea. o derogándola por completo. . Por el contrario. a partir de ese momento y respecto de las disposiciones sucesorias.4 f) El testamento es acto esencialmente formal. Desde el punto de vista sistemático nuestro Código ubica bajo el rótulo de formalidades por lo menos tres preceptos. cuyos respectivos contenidos no respectan a cuestiones de formas sino a la capacidad de los otorgantes que padezcan de algún tipo de limitación física. las disposiciones testamentarias actúan y operan por virtualidad propia. definitivamente. afortunadamente concebida. lo que viene a significar. claro está. El testamento no es proyecto ni tampoco algo provisional. por las reglas de la sucesión legal. el testador tiene el derecho de revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias. hasta que no exista otra disposición testamentaria. es apto el testamento para modificar las situaciones jurídicas a las cuales se refiere. tal como aparece del artículo 798. sin que el conocimiento del llamado a suceder tenga influencia alguna sobre la eficacia o validez del testamento. se sientan vinculados a su contenido y adecuen su voluntad o acomoden en su conducta en función de lo que el testador establezca. Para la perfección de la declaración testamentaria se prescinde por completo de toda influencia jurídica activa o pasiva de terceros a cuya disposición se pone la herencia desde el momento de la muerte. porque el testador no persigue adhesión previa alguna al contenido de su disposición. La idea del "proyecto" vendría a ser tanto como que al momento de la muerte se ratifica o reafirma la misma voluntad ya declarada anteriormente y que se quiso plenamente desde entonces para surtir efecto post mortem. sustituyéndola total o parcialmente por otra. Para más precisar agrega que toda declaración en contrario carece de valor. según se advierte de su lectura. 4 El derecho de revocación es la otra cara de la moneda del principio de libertad de testar y de hacerlo de una manera determinada dentro de los anchos márgenes que la ley concede. En materia de formalidades testamentarias nuestra legislación no ha estado. que tal declaración es nula y se tiene por no puesta. el 693 y el 694. no es presupuesto de validez del testamento. La mejor prueba de que el testamento no es proyecto sino negocio perfecto. pues el testador no espera (y probablemente no desea. Esta característica de no receptabilidad de la declaración testamentaria es de particular importancia llegado el momento de interpretarla. al menos hasta que se muera) que los llamados a sucederle. de su destrucción física) se requiere su revocación. La norma. sino voluntad firme y decidida. si bien que estrechamente vinculados. contiene dos supuestos diferentes. de ordinario.Corolario de la unilateralidad del testamento es que la declaración (en realidad. La muerte. ni tampoco supeditar sus regulaciones a la conformidad de sus sucesores. ni manifiesta su última voluntad con el propósito de provocar una respuesta de los receptores de la que se haría depender el testamento en sí (cosa distinta es su eficacia atributiva de bienes o derechos). complementado por los que le siguen. aunque modificable o revocable. el 692. Correlato de esta libertad de testar está la de no hacer testamento o la de modificar o ampliar o suprimir el que se hizo. por cierto. es que para privarle de valor (aparte.

A excepción de unas pocas exigencias formales (artículo 695 C. individual. el nombre del testador y la firma. El criterio para distinguir cuando la formalidad es exigida probation causa o solemnitatis causa está referido a la sanción.Todo testamento debe ser escrito. sobre esto último Clemente de Diego nos señala que el testamento es un acto solemne y como tal ligado en su existencia y validez a una forma. personalísimo. dice.) que son generales a todas las modalidades testamentarias -y que más que formalidades en sentido de solemnidad son elementos constitutivos-. el 699 que alude al testamento cerrado y el artículo 707 que trata del testamento ológrafo. Los artículos 811 y 813 del Código Civil indican los defectos de forma que ocasionan nulidad por la inobservancia de la forma solemne. En lo que toca a sanciones establece una duplicidad de categorías (nulidad y anulabilidad) que se basa en grados de importancia de la formalidad incumplida (esencial o no esencial). en sede testamentaria el acto y el documento que lo contiene se confunden y el acto de otorgamiento del testamento vale en tanto vale el documento donde él consta. forma. debe consignar la fecha de su otorgamiento. tal como lo regulan los artículos 140 y 219 inciso sexto del Código Civil. a la par de tornar casi imposible una probanza de la existencia del .restringiendo la modalidad testamentaria que pueden emplear. la poca fortuna legislativa consiste en haberse olvidado de otras nuevas posibilidades de dejar constancia del acto de autonomía privada. de última voluntad y solemne. se han desterrado los testamentos verbales por la falta de seguridad y el enorme riesgo que se crea al no resguardarse la última voluntad del testador. que algunos les llaman requisitos de validez del testamento.. Analicemos por separado cada una de estas formas. y de no seguirse la forma se producirá la nulidad del acto tal como lo prevé el artículo 219 inciso sexto. gratuito. ésta será ad solemnitatis causa.C. por ello en sucesión testamentaria no tiene aplicación el artículo 225 del Código Civil que alude a que no debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. revocable. Mas aparte de lo dicho. cuando la ley al señalar una determinada forma indica también que de no observarse tal sobrevendría la nulidad del acto. sin embargo también deben considerarse las formalidades de los testamentos especiales contenidas en el artículo 813 del Código Civil. El sentido de la forma no es otro que el de salvaguardar y garantizar la expresión de última voluntad del testador. y de la que se podía haber prescindido. Las formas ad solemnitatis causa para todas las clases de testamento son las siguientes: el testamento debe ser escrito. sin que con ello quede mermada la garantía de seguridad. cada una de las recogidas tiene sus propias exigencias sobre la manera de confeccionarlo. a) Testamento escrito. Por lo tanto el acto es solemne cuando para su validez se debe seguir una forma prescrita por la ley. pudiendo subsistir el acto aunque el documento se declare nulo. es el conjunto de requisitos prescritos por la ley para la existencia y validez de la última voluntad. La forma es tan esencial al testamento que sin ella no puede existir. Deben igualmente considerarse otras formalidades propias de cada clase de testamento tal como lo encontramos en el artículo 696 referido al testamento por escritura pública. determinada impuesta por la ley al arbitrio de los particulares. FORMALIDADES COMUNES A TODO TESTAMENTO El testamento es un acto jurídico unilateral.

en el caso del militar. pues ello resulta irrelevante. esto es. fechado. ahora bien. los testamentos ordinarios y especiales. incluso a veces no pueden ser redactados por el mismo testador. que se lea el .La importancia que reviste la fecha del testamento es tal. requisito éste que ha sido suprimido por el Código vigente.. debemos decir que ello se supera cuando. en donde consignará la fecha. la firma será cotejada a través de la pericia calígrafa a fin de obtener plena validez.. En nuestra legislación. que el testador exprese por sí mismo su voluntad.. que por la situación excepcional en que se otorgan a veces no se consigna la fecha. El testamento puede no haber sido redactado por el testador. por cuanto como sabemos. ser escrito. sobre el particular analicemos brevemente estas formalidades particulares. c) Testamento con indicación del nombre del otorgante. mes y año. b) Testamento fechado. pero sí firmados por el causante.. pues de caso contrario estaríamos ante un imposible jurídico. dos testigos y el notario desde principio a fin. la firma significa la conformidad al pliego testamentario. la firma de cada una de las páginas del testamento por los intervinientes. constando la fecha en el oficio de remisión. sin embargo si la fecha estuviera referida a un hecho de conocimiento público. En cuanto a que las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a otras. sin embargo es reemplazada por la firma a ruego que estampan los testigos testamentarios que el testador designe. en el caso de los testamentos especiales. esto es. lo que no significa exigencia de minuta y que no desnaturaliza el carácter de testamento abierto. como puede ocurrir con el testamento cerrado. sino para conocer el patrimonio hereditario del causante. el oficial ante quien se otorga el testamento lo remite al cuartel general.Resulta de trascendencia que se identifique al otorgante. una ratificación de que es su voluntad. entonces se debe dar por cumplido con este requisito. dictándole o dándole por escrito las disposiciones testamentarias. La importancia de la fecha es capital para conocer no solo cuándo se otorgó. o el militar y el marítimo. en el caso de que se cuestione su otorgamiento. Se aconseja que la fecha esté consignada con precisión. En el caso del testamento ológrafo. el testamento es leído por notario y testador. además de las exigencias formales de todo testamento. d) Testamento firmado. otorgado en Fiestas Patrias del año 2000".. nombre y firma del causante. El testamento por escritura pública. todos ellos son escritos. sin embargo debe tenerse en cuenta el artículo 698 sobre la suspensión de la facción del testamento por cualquier causa. aun cuando el texto de la norma no la traiga como una exigencia formal.La suscripción del testamento por su otorgante es requisito de validez del acto jurídico. que si no la consignara o ésta no podría ser inferida de la lectura del testamento. que el testador escriba el testamento de su puño y letra en su registro de escritura pública. día. El Código Civil de 1936 exigía que debería igualmente consignarse el lugar del otorgamiento. igualmente debe cumplir con las formalidades que establece el artículo 696 y que pueden resumirse en lo siguiente: reunión en un solo acto testador. cuando al llegar a puerto peruano se remite al Ministerio de Defensa. estaríamos ante un testamento nulo. como también lo es la nacionalidad y el estado civil del otorgante que también han sido suprimidos. sin embargo cobra plena validez al momento en que este testamento es firmado por el otorgante. La firma siendo un requisito de validez puede no estar presente en el caso de los testamentos otorgados por el invidente y el analfabeto. los sucesores existentes y además para tener un referente ante la eventualidad de que posteriormente se cuestione la validez del testamento.testamento. la firma cobra una importancia mayor. y en el caso del marítimo. pues como conocemos. a la par de solicitarse igualmente la huella digital del causante. como por ejemplo" .

fechado y firmado por el testador. se difunda ante la infidencia de alguno de ellos. Juan Eugenio. el notario deberá dejar constancia de las indicaciones y salve cualquier error. acta que deberá ser firmada por el testador. el documento que contiene el pliego testamentario deberá estar firmado por el testador en cada una de sus páginas. por ejemplo. En cuanto al testamento ológrafo. luego se transcribe al registro del notario y vuelven a firmar. descartándose las otras dos formas ordinarias como son el testamento cerrado y el ológrafo. y si no fuera así no hay testamento ológrafo. o ante testigos solamente en cédula o de palabra. en razón de otorgase en pliego abierto. y su recepción por el notario. testigos y notario. en tanto que la intervención del notario asegura el respeto a la auténtica voluntad del causante. “Manual del abogado americano” Volumen 1. Según Ochoa6. manifestándole que contiene su voluntad testamentaria. y que al final del testamento lo suscriban el testador. público o nuncupativo. aunque haya escribaonos en el 5 El testamento por escritura pública llamado también abierto. le otorga la calidad de documento auténtico y finalmente porque su texto es conocido por todos los que tienen acceso a él. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 699. En cuanto al testamento cerrado. en atención a ello es que al analfabeto solo se le permite testar por escritura pública. como fedatario público. Estas formalidades son de obligatorio cumplimiento y de no verificarse ello igualmente el testamento será nulo. como las demás escrituras notariales. notario y testigos. que si hubiera observaciones. por esencia secreto cuyo testo resulta incomprobable hasta después de muerto el testador o de ser revocado5. 6 De Ochoa.1 EL TESTAMENTO ABIERTO 3. el pliego deberá estar colocado en un sobre que luego se cierra o de una cubierta clausurada. y el notario.1. Si estas formalidades no se cumplen se acarrea la nulidad del testamento. o el que él designe. . y porque la intervención del notario. que el testador entregue personalmente el testamento al notario en presencia de dos testigos. lo cual puede resultar nefasto para el testador. sin embargo presenta como riesgo el que la voluntad del testador. El testamento por escritura pública es el que mayor garantía otorga en cuanto a preservar y asegurar la voluntad del testador. CAPITULO III: CLASES DE TESTAMENTO 3.1 CONCEPTO El testamento abierto es conocido también como testamento auténtico. tal como lo señala el artículo 707. al haber éste reconocido a un hijo extramatrimonial. nuncupativo que significa a "viva voz". Lo que lo diferencia del testamento cerrado. son formalidades esenciales que sea totalmente escrito.testamento por el testador. es el que otorga mayor seguridad debido a la presencia del notario y de los testigos. Este tipo de testamento es el más utilizado en la práctica. el más seguro por su fuerza probatoria y el que más garantías ofrece por el asesoramiento del Notario. que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en el que conste el otorgamiento por parte del testador. conocida por el notario y los testigos. el testimonio abierto puede otorgarse de dos maneras: ante escribano público y testigos. no siempre del agrado de los sucesores. todo ello en un solo acto. o causarle incomodidades al causante al conocerse la forma como ha distribuido sus bienes. pero si fuera manuscrito bastará que lo haga al final del testamento.

serán sustituidos por otros. los analfabetos. b) Unidad del Acto. no pueden ser testigos testamentarios todos quienes tengan con el testador esos mismos vínculos parentales. ninguno de los testigos podrán ser incapaces de otorgar testamento. actúe como Notario Público. esto es. manifestando la voluntad testamentaria7. con relación al testador. Tampoco pueden actuar como testigos las personas señaladas en el testamento como herederos. esto es. Ningún testigo con estos impedimentos podrán intervenir como tal en un testamento público. al continuarlo. cuando no pueden justificar su crédito. bisnietos. o Alcanzarle al Notario "por escrito" las disposiciones que desea expresar. deberán reunirse las mismas personas. y bisabuelos. A los dos testigos testamentarios les alcanza los "impedimentos" señalados por el Art. que supieran leer y escribir. en su propio beneficio quizás o en perjuicio de otros determinados parientes del testador. Ello obedece al propósito de impedir que una persona interesada directa o indirectamente. Si la facción de este testamento público. deben ser "hábiles". sus ascendientes. Lección 6ª. la prohibición se extiende a los supuestos en que sean instituidos en dicho testamento como herederos o legatarios. Es más.C. se entendía que la manifestación de voluntad del testador debía ser oral. Los elementos del testamento abierto son: a) Manifestación de la voluntad del testador. padres. Ni el esposo o esposa del testador puede ser testigo. Tratándose de los testigos testamentarios. mudos o ciegos. anteriormente indicados. sus descendientes o sus hermanos. como pariente. autorizar un testamento cerrado. conforme al inc.pueblo. O'Callaghan define al testamento abierto como el otorgado ante el Notario (y testigos. como se dijo anteriormente.Esto quiere decir que deben estar reunidos en un solo acto y. hermanos.De acuerdo al Art. Tomo 5 (Derecho de sucesiones). Xavier. 7 O'Callaghan. Igualmente están impedidos de ser testigos testamentarios los acreedores del testador. . de tomar o escoger cualquiera de las dos alternativas siguientes: Dictar de viva voz su testamento al Notario Público para que él lo escriba exactamente. No pueden ser testigos. Preciso es hacer notar que el Notario Público interviniente no debe ser. en su caso). sordos. tuviera que suspenderse por cualquier circunstancia. el cónyuge del testigo. 705. 687 del Código Civil derogado. si uno o dos no son habidos. De igual modo. el inciso segundo del artículo 687 antes mencionado. su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) o segundo de afinidad (cuñados entre sí) (Art. el Notario y dos testigos testamentarios hábiles. 705 del actual C. nietos. desde el principio hasta el final: el testador. abuelos. Lima (1999). ni sus hijos. Tampoco podrá el Notario impedido por esta relación parental. permitiendo y dando más libertad al testador. “Compendio de Derecho Civil. 6 del Art. (Inc. al mismo tiempo aclara. 2°). antes citado. o como legatarios. El art. 704). sino con la declaración testamentaria. se tendrá que dejar constancia de tal hecho y. Por su parte. 696 del Código vigente de 1984 amplía y.

incisos 1.El testador y el "testigo testamentario" que éste elija. f) Registro del Testamento. como toda "Escritura". dice el Art. impedido de intervenir. en cada una de las páginas y al final (incisos 4 y 8 del Art. los testigos y el Notario firmen. para lo cual el Fedatario o Notario interrogará al testador. Si el testador es sordo. es decir que todos los intervinientes deben de firmar el testamento en el mismo acto. que lo haga dentro de su jurisdicción territorial. El testamento no puede ser escrito a máquina. Los incisos 6 y 7 del Artículo que estamos examinando o sea el 696. Una vez extendido. si el testigo testamentario cuyo impedimento no pudiera ser advertido.Es necesario que el testador. éste será subsanado. contiene las prescripciones que garantizan que el testamento por escritura pública trasunte fielmente los deseos y la voluntad del testador. A pesar de los casos de impedimentos previstos expresamente por el Código. será él mismo quien lo lea y si es ciego o analfabeto. dejando constancia escrita de su respuesta. debe inscribirse en el Registro de Testamento del domicilio del testador (Artículos 2039. 2 y 3. probando la identidad del testador y la libertad con que procede. Su valor probatorio es el de un instrumento público que produce fe. garantizando la realidad y veracidad del acto.C. cuerpo y conclusión. Tampoco los dependientes del propio Notario interviniente y aun los dependientes de otros Notarios públicos. "si la opinión común". la lectura corre a cargo del propio Notario y uno de los testigos que designe el testador. así lo hubiera considerado c) Intervención del Notario. ya sea que contenga su conformidad.La persona encargada de redactar la voluntad del testador es el notario quien además deberá proveerle asesoría técnica jurídica con el fin de hacer válidad la voluntad del testador. Además. después de la lectura de cada cláusula. conforme al artículo 704. si lo leído corresponde a lo dictado o dicho por éste. ya mencionado antes. En cuanto a la redacción. ni por otra persona que no sea el propio Notario y de su puño y letra. d) Lectura. no fuera notorio al momento de su intervención en la facción del testamento. u observaciones o aclaraciones hechas por el testador. y 2040 del C. El Notario debe cuidar de no estar él. deberá constar de Introducción.).Es el funcionario que da fe de la manifestación válida de la última voluntad del testador. Si se hubiera incurrido en error. 3. no puede ser testigo testamentario. en razón que una persona común no siempre considera las obligaciones legales con los herederos forzosos y la disponibilidad que tiene el testado de libre disponibilidad de su masa hereditaria. lo hace el testigo que él designe. lo que es importante.3 REGISTRO PÚBLICO . el cónyuge y los parientes del Notario dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad. Si el primero no sabe o no puede firmar. 706. Igualmente. se permite tenerlo como testigo hábil.1. dos cónyuges en un mismo testamento. a fin de comprobar la correspondencia entre lo escrito por el Notario y lo que expresó el testador. respecto del acto verificado y efectos mientras judicialmente no se resuelva otra cosa. Ello. 696).Tampoco pueden ser testigos. e) Firma.

la existencia del testamento publicitado mediante la inscripción. En el caso de su pariente jurídico. excepto si impugna su validez9. Caso peculiar es que los testigos no necesariamente son informados del contenido del documento. 3. mecanografiado o impreso en formulario. para garantizar la reserva que para tales actos establece la Ley Notarial8. mediante el cual se publicitará la existencia del testamento y se generará la historia jurídica del acto en el tiempo como las modificaciones. con la constancia de suscripción. en tanto que. 67 Ley del Notariado 9 Soria Alarcón. la norma obliga al notario a cursar las partes respectivas al Registro de Testamento para su inscripción. La publicidad otorgada por la inscripción es de suma importancia. fecha. en tanto que permite conocer la última voluntad del causante o determinar la necesidad de iniciar el proceso sucesorio al fallecimiento de éste y. pero aun en este caso se exige la presencia de testigos. determina la nulidad de cualquier proceso sucesorio que se inicie. indicará en la parte esta circunstancia.y muy solemnes para caso del testamento abierto o por escritura pública10. “Apuntes de Derecho Notarial”. el testamento debe al menos constar por escrito y debe ser firmado por el testador y dos o más testigos en presencia del primero. del testador y de los testigos. Asimismo. fojas donde corre extendido en el Registro Notarial. La solicitud de inscripción se realizará en la jurisdicción del domicilio del testador en el lugar donde ha emitido su última voluntad. En el common law inglés se exige que el testamento conste por escrito -a manuscrito. todos presentes en un solo acto. El parte que remita el Notario al Registro deberá contener la fecha de otorgamiento. mucho menos formalista en Derecho -salvo el caso del Estado de Louisiana donde se exige la intervención del notario-. Estados Unidos. hace efectivo el derecho hereditario de los causahabitantes de modo inmediato y. ello es potestad del testador quien puede mantener el documento en sobre cerrado luego de ser firmado por todos.. Ediciones Folk.El testamento abierto es llevado en forma directa por el Notario. la forma notarial es la única admitida a semejanza del testamento por escritura pública o abierto que legislan la mayoría de los países del sistema latino de derecho. En Rusia. No resulta pues extraño que en nuestra legislación -cuyas bases se asientan en los principios que regulan el sistema latino. existiendo mínimas variaciones en relación a la legislación de cada estado. Lima 2010 10 Artículo 696. a su vez. En caso de revocatoria.2 FORMALIDADES Si analizamos legislaciones de diversos países pertenecientes a los tres grandes sistemas de Derecho. nombres del notario. Manuel.Formalidades del testamento por escritura pública Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: . Incluso se permite bajo ciertas circunstancias el testamento oral.1. solo del hecho que el mismo constituye la declaración de última voluntad del otorgante. encontraremos invariablemente la existencia de formalidades esenciales para el otorgamiento de testamentos. 8 Art.y que esté firmado al final por el testador y dos testigos.se hayan adoptado desde sus inicios formalidades mínimas para todo testamento. nombre y firma del otorgante -amén de esenciales bajo sanción de nulidad. revocatorias u otros actos que puedan suscitarse. como son la forma escrita.

luego de la lectura. 7. la limitación que padece puede dejar al testador en una apreciable desventaja ante personas cercanas a él que inescrupulosamente decidieran modificar o trastocar la voluntad del testador en beneficio propio mediante documento con contenido distinto al declarado.la intervención de testigos en todo instrumento público protocolar. ya que de otra manera.Que durante la lectura. desde el principio hasta el fin. 4. 2.Que el notario escriba el testamento de su puño y letra. como en el caso de un testamento cerrado u ológrafo donde el otorgante invidente no tiene la guía de un lazarillo que lo conduzca por la senda correcta. el testador o el testigo testamentario que éste elija. 5.Que estén reunidos en un solo acto. pueda hacer el testador.. No olvidemos que era obligatoria bajo la Ley N° 1510 antigua Ley del Notariado. Mucho se ha discutido sobre la intervención de los testigos pero siguiendo una tradición que incluso no respeta sistemas jurídicos... lo que quedó eliminado por el Decreto Ley N° 22634. la ratio legis que sustenta la determinación que el ciego solo puede testar por escritura pública (artículo 693) se sustenta en la necesidad de otorgarle al invidente la garantía de una correcta transcripción documental de su voluntad frente a un profesional imparcial -amén de los testigos. testador y testigos subsiste al Código anterior.Que el testador. madre de la mayoría de las instituciones jurídicas nacionales vinculadas al Derecho Civil y la institución notarial: a) La obligatoriedad de estar reunidos. han determinado ciertas limitaciones legales que corresponden a su vez a limitaciones de carácter físico o cultural del otorgante. Dado que dicha intervención garantiza el hecho de otorgamiento bajo condiciones normales de capacidad por parte del testador -independientemente de la intervención del notario.Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. Si bien nuestro ordenamiento civil señala que cualquier persona que pueda manifestar su voluntad de manera indubitable es susceptible de celebrar actos jurídicos con plena validez amén de completar los requerimientos señalados en el artículo 140 del Código Civil-las disposiciones sobre testamentos. 3. como es obvio. España exige tres testigos. en su registro de escrituras públicas.Que el notario deje constancia de las indicaciones que. los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto.. los testigos y el notario.. por su especialidad y naturaleza estrictamente formal. de su capacidad para actuar como tal a través de las normas. al igual que el derogado Código Civil de 1936. 1. el testador.Nuestro ordenamiento ha utilizado los mismos principios que rigen la legislación española. deben mantenerse dada la trascendencia del acto testamentario. se verifique..es necesario advertir sobre la calidad del testigo y.Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario.. y salve cualquier error en que se hubiera incurrido. viendo y oyendo al testador. 6. la estrictamente legal. en un solo acto.. 8. dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. . Por la misma razón por la que el ciego no puede ser testigo. el notario y dos testigos hábiles.que cuida y fiscaliza la legalidad de acto que no está en capacidad de visualizar. al fin de cada cláusula. subsistiendo como obligatoriedad solo en el caso de los testamentos. si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad. notario.Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador.

Por ello entendemos que no es necesario que el propio otorgante con las limitaciones auditivas que pudiese tener. debiera ser considerado analógicamente como sordomudo y por lo tanto solo podría otorgar testamento cerrado u ológrafo. a leer en viva voz para que ésta sea oída por el notario o testigos. ya que se trata de una situación no contemplada en la norma. uno de los cuales es abstenerse cuando la más leve duda opaca la transparencia de su actuación o si no encuentra seguridad en que el otorgante haya podido manifestar indubitablemente su declaración de última voluntad. El analfabeto no sabe firmar. Allí también la intervención del testigo que lee y el que firma a ruego del otorgante -pudiendo ser el mismo. efectúe las indagaciones y comprobaciones correspondientes y previas al acto formal.una por el notario y otra por uno de los testigos designados por el propio testador. Dicho intérprete asumiría la responsabilidad de la interpretación en aplicación analógica del artículo 30 de la Ley del Notariado. Respecto de la firma a ruego debe entenderse que las limitaciones del otorgante para firmar no son absolutamente físicas. La norma señala que debe leer el testamento en voz alta. que el mismo es sordo pero no mudo. el ciego aparentemente no puede . puede darse el caso de la intervención de intérprete cuando el invidente además no conoce el idioma castellano (caso similar al del analfabeto). el testamento en estos dos casos debe leerse por dos veces -debiera decirse como mínimo. Es de advertir que al igual que en el análisis del artículo anterior.El caso del analfabeto es análogo. En este caso la intervención del intérprete debe darse bajo los mismos parámetros con el agregado que debiera ser necesariamente considerado testigo y cumplir así con lo que prescribe la presente norma. dentro de la facultad que le corresponde como dador de fe pública. Resulta carente de toda lógica obligar a quien padece de sordera. Mención aparte la constituye el hipotético caso en que el testador -sordo. y que además no es analfabeto. existiendo dicha situación especial. constituyendo una especie de ceguera -lIamémosla cultural-. que incluso sustentan su intervención como tales si pensáramos en el extremo -no imposiblede un notario poco escrupuloso. inclusive más de una vez. Caso aparte y tratado de manera singular es el caso del sordo.sea a su vez analfabeto. basta con señalar que el notario. Otra opción valedera es que el notario. Si dicha obligación se sustenta en que resulta necesario que tanto el notario como los testigos verifiquen la condición del testador. cuando basta -tal como sucede en la legislación española que solo la lea el otorgante por sí mismo en el propio registro. es decir. Si el ciego es además analfabeto el caso es bastante similar. pudiendo manifestar indubitablemente su voluntad asintiendo al final de cada cláusula luego de la lectura personal que él efectúe. por lo tanto se le puede estar vendiendo gato por liebre si al no saber leer no cuenta con la asistencia legal del notario y la presencia complementaria de los testigos.son determinantes para la validez del acto. para dilucidar cuál es la condición física del testador. debido a ambas limitaciones. en ese caso el notario debe efectuar el análisis correspondiente para determinar que. En todo caso constituye una decisión personal del notario viendo y analizando la casuística particular. aplicando los principios que rigen su función. por lo que no estaría incurso en la presunción del artículo 694 del Código Civil (el sordomudo solo puede otorgar testamento cerrado u ológrafo). deba leer en voz alta sus propias disposiciones.expresar su voluntad de manera indubitable ante el notario y testigos. una tercera persona pueda servir como una suerte de intérprete con la condición que domine el desarrollo de formas de comunicación especializadas que permiten al otorgante -sordo y analfabeto.o si. Al igual que en el Código Civil español. ve pero no entiende.

mediante parte que contendrá la fecha de su otorgamiento. y éste es un caso que. pero no se ha contemplado el caso en que los testigos disientan en dicha solicitud.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS.Es indudable que en esta clase de testamentos ofrece las mayores seguridades de autenticidad y firmeza. a ruego de éste.para la visualización de las fichas de identidad que incluyen foto y huella digital. salvo las obligaciones tributarias. en tanto está rodeado de todas las exigencias formalitas. una en calidad de testigo y otra en calidad de rogado. podría darse durante la culminación del acto formal. vale decir a su expresa solicitud. sin perjuicio que imprima su huella digital. Lima 2010 . Autenticidad. nombre del notario. La ley reserva la facultad de los testigos para la suscripción en cabeza del otorgante. Seguridad adicional merece la decisión de colocar huella digital.1. aunque ello no es obligatorio si los firmantes se identifican con Documento Nacional de Identidad. 11 Soria Alarcón. El testigo firmante a ruego del otorgante debe necesariamente suscribir dos veces cada una de las fojas del testamento. siempre y cuando el notario deje constancia en la conclusión de la negativa de ambos testigos a suscribirlo en calidad de firmantes a ruego. la prueba de su título. el que se hará efectivo cuando ocurra la defunción del causante. con la constancia de su suscripción.. del testador y de los testigos. sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad. Manuel.Inscripción del Testamento El notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al registro de testamentos que corresponda. además. de facilitar a sus herederos. por lo mismo se convierte en título que aprueba tal calidad. el testamento debe contener la institución de herederos. A este interviniente firmante a ruego del otorgante no le alcanzan los impedimentos de parentesco que la ley señala para el caso de intervención de testigos. En aplicación de la norma antedicha. luego de inscrito en el Registro de Testamentos que le hace absolutamente válido11. pero sí como testigos. aunque extremo.. la total libertad del testador y resulta la fiel expresión de voluntad del protocolo del notario. Ley del Notariado establece las siguientes disposiciones: Artículo 68. en su momento.Formalidad del Registro de Testamento El notario observará en el otorgamiento del testamento en escritura pública y el cerrado las formalidades prescritas por el Código Civil Artículo 73. no sepa o no pueda firmar. en razón de que la mayoría de los oficios notariales mantienen convenios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -Reniec. fojas donde corre extendido en el registro. “Apuntes de Derecho Notarial”.firmar y cualquier limitación física por accidente o enfermedad podría derivar en una imposibilidad real en ese sentido. sin que se requiera trámite judicial posterior. Por otro lado. cualquier familiar del testador podría firmar a ruego por él sin que se invalide el testamento. En este caso podría aplicarse lo dispuesto en el artículo 54 inciso g de la Ley del Notariado que señala que en los instrumentos públicos protocolares el notario puede advertir de la intervención de una persona -ajena a los testigos que sea llevada por el comparesciente en caso éste sea analfabeto. 3. Pese a que la ley no lo regula. Ediciones Folk. el Decreto Legislativo Nº 1049.

tanto de hacer. o sobre juicios sobre justificación o contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias de la desheredación. ampliaciones. falsedad o caducidad. Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y además en el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento. Los testamentos otorgados deben inscribirse en el Registro de Testamentos. Su precio es asequible. . así como sus modificaciones. Y sus desventajas son que pueden ser muy onerosas y además va a permitir conocer anticipadamente la voluntad del testador. como de aplicar tras el fallecimiento. En resumen. Su falta no vicia el acto. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Civil. pues es acudir a la oficina del notario que ofrezca la menor tarifa. sentencias ejecutoriadas sobre nulidad. de conformidad con lo que dispone el artículo 2040.Las ventajas de éste tipo de testamento es que da seguridad a los términos de voluntad del testador y a la vez no puede ser falsificado. Podemos ver que el testamento otorgado en esta forma tiene el valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. produciendo fe respecto de la realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió. Es el único que pueden utilizar las personas que no sabe leer y escribir. o que no pueden hacerlo por enfermedad. las ventajas que tenemos de este tipo de testamento son: Siempre se cuenta con el consejo técnico-jurídico del notario. que va a suprimir todos los motivos de invalidez que puedan existir. Es el más sencillo. revocaciones. Estas solemnidades son simplemente medidas de publicidad para terceros. de conformidad con el artículo 2039. La conservación del testamento no peligra.

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