CAPITULO II: LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y EL TESTAMENTO La sucesión mortis causa puede ser testada o legal, o actuar conjuntamente ambas modalidades

sucesorias. Entre ambos regímenes hay singulares variantes que no solo conciernen al poder dispositivo de la voluntad, sino principalmente a su contenido y a la forma de distribución de la herencia. La sucesión intestada siempre es a título universal y supone, en general y de ordinario, una transmisión del íntegro de la herencia o de una parte alícuota de ella conforme a criterios de parentesco. En cambio, en la sucesión testamentaria pueden imponerse determinadas exigencias o requisitos para la adquisición de la herencia, o para distribuirla de una manera determinada en porciones ideales o en bienes, derechos, u obligaciones concretas, o establecer otro tipo de disposiciones inclusive no patrimoniales, pero que tienen efecto obligatorio para los sucesores1. La sucesión legal o intestada tiene una función esencialmente supletoria y sustitutiva, en defecto de voluntad testamentaria o cuando ésta no resulta completa, válida o totalmente eficaz por cualquier motivo. Y mientras que la sucesión por llamamiento legal solo regula los aspectos netamente patrimoniales de la herencia y su adquisición por los herederos legales, la voluntad testamentaria puede ampliar los sujetos beneficiados a otros distintos de los que la ley hubiera llamado y la forma de llamamiento, sobre situaciones ya existentes o previsiones sobre futuras que exceden del ámbito patrimonial. El origen de la palabra testamento es algo incierto, aunque Biondi2 considera que "la raíz de testamentum es la misma que la de testis y testatio", entendida como declaración de voluntad ante testigos. El testamento es, en esencia, no solo un documento -que por cierto también tiene que serlosino principalmente un acto jurídico de naturaleza dispositiva que la mayoría de los autores considera de carácter negocial. No dispositivo, entiéndase, en el sentido de que a esta palabra se atribuye en otros lugares del Código Civil (por ejemplo, los artículos 156 y 195) como actos de transferencia o de enajenación de bienes o derechos, sino principalmente dispositivo como sinónimo de acto preceptivo, prescriptivo o programático, o, para algún autor, simplemente imperativo. Por lo tanto, el testamento es acto de voluntad que expresa una decisión, un mandato; acto que establece, decreta y resuelve sobre los intereses del testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos u obligaciones, sea que versen sobre otros asuntos o relaciones jurídicas de carácter no patrimonial. Tal característica dispositivo-preceptiva aparece puesta de relieve en los párrafos del artículo 686. Aunque con el defecto de referirse solamente a bienes (sin mencionar los derechos y obligaciones que también pueden constituir la herencia), es sustantivamente conforme lo que
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Lamentablemente, sin embargo, nuestra legislación ha sido poco favorable a la sucesión testamentaria. Desde el punto de vista documental es exagerada la rigidez formal que se reclama para los testamentos; desde el punto de vista negocial es estrecho el margen que el ordenamiento concede a la autonomía del testador. Nuestra regulación, sucesoria en general y testamentaria en particular, se ha quedado a la zaga, más recortada aun de lo que estaba bajo el régimen del Código de 1936.
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BIONDI, B. Sucesión testamentaria y donación. Editorial Bosch. Barcelona, 1960

es obvio que la simple confección del testamento e incluso su perfección documental no crea vínculo alguno. Su esencia. no solo puede no ser título sucesorio o de adquisición. Pero son disposiciones con sustantividad propia y de ello se deriva que los efectos que producen y las relaciones jurídicas pertinentes siguen la suerte de su especial y propia naturaleza jurídica. con eficacia post mortem o ante mortem.el artículo nos presenta como definición y que. limitaba el acto a la institución de heredero. Las disposiciones testamentarias pueden ser. e incidir en relaciones de terceros (nombrando tutor. los deudores del cumplimiento ante los legatarios son los herederos. Primero. Debe quedar claro que las obligaciones que se transmiten o los legados que el testador establece originan un derecho de crédito contra los herederos. sino que su ámbito puede extenderse a intereses no exclusivos del testador. A diferencia. esencialmente revocable. digamos. por lo tanto. decretar instrucciones. Y con su texto se nos hace saber que la esencia es ordenar. de cuatro especies diferentes: patrimoniales o no patrimoniales. o disponiendo el cumplimiento de obligaciones y deberes para después de su muerte. que es algo más que un simple documento de instrucciones o de deseos. no solo porque el testamento es. (Ni menos aún podría aceptarse una relación entre el sucesor y la masa. Tratándose de disposiciones llamadas a surtir efecto para después de la muerte. Sin duda que la decisión de éste habrá sido fuente y origen del derecho del recipiendario y que su voluntad llamada a tener efecto en el momento de la defunción es título transmisor de un derecho en favor del sucesor. en esencia. derechos u obligaciones del testador. la sola declaración del interés de revocar lo anteriormente querido. nuestro ordenamiento le asigna a la figura un poder preceptivo significativamente mayor. no son auténticamente testamentarias. Estas disposiciones. Supuestos sustancialmente diferentes son los de aquellas disposiciones que per se pueden tener eficacia desde el momento de la confección del testamento (siempre que su contenido se conozca. como proclama la ley. por ejemplo. pues. que algunas de sus disposiciones pueden tener eficacia ante mortem o post mortem con efecto retroactivo. es la de ser un acto por el cual el testador puede "ordenar su propia sucesión" y estatuir disposiciones –o sea. o el reconocimiento de una deuda. Tercero. porque la revocación expresa siempre es acto testamentario (artículo 799 C. aunque aprovechen de la circunstancia del testamento y consten documentalmente en él. por lo tanto. o en la hipoteca que se constituye en testamento por escritura pública.sin contenido patrimonial. sino porque precisamente las disposiciones de tal naturaleza se quieren para después de la muerte (salvo excepciones). que en nada se ve . que no necesariamente contiene estipulaciones sobre atribución de bienes. que el acto testamentario no necesariamente instituye herederos (incluso aunque existan parientes legitimarios a los que nuestro ordenamiento llama ''forzosos". no son revocables o son de dudosa revocabilidad. según expresa el artículo 1295 del Código mexicano). Segundo. aunque el acto se limite a ellas. Pero cuando ésta llega y se produce la apertura de la sucesión y en su caso transmisión de bienes -si la disposición fuera de tal especie. es decir. porque ni la herencia ni la masa son sujetos ni por tanto pueden ser los deudores). el acto jurídico de reconocimiento de filiación extramatrimonial. El testamento. de suyo. Por ejemplo. de la noción romana de testamento que. pero ello no significa el surgimiento de relaciones jurídicas entre el sucesor y el difunto. por cierto) y que. en definitiva. como si ésta tuviera entidad jurídica autónoma. expone la función y utilidad jurídica del testamento. o un mero acto de disposición total o parcial de bienes para tener eficacia después de la muerte.)-.C. del que resulta lo siguiente. sino que regula para después del deceso lo atinente al patrimonio y otros intereses del testador inclusive.es obvio que la relación jurídica no puede establecerse con relación al causante.

Es lo que el legislador ha llamado disposiciones de carácter no patrimonial. de actos completamente diferentes.). La situación -no la relación. con distinto objeto y desde luego en distintos momentos. El contacto entre difunto y sucesor no se produce por la aceptación. El testamento. Pero pueden enumerarse sin esfuerzos las siguientes: . ni la aceptación puede implicar el perfeccionamiento de una relación jurídica sucesoria. sin que haya que esperar a su deceso. entonces. CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO Nuestro Código no indica de una manera coherente y sistemática el conjunto de características que determinan la función y contenido del testamento. Lo cual obliga a distinguir entre el testamento como documento y el testamento como disposición normativa.jurídica sucesoria nace ex lege porque alguien tiene que suceder al difunto en sus posiciones jurídicas. Y si por cualquier circunstancia tales actos solo fueran conocidos con motivo de la apertura del testamento. 13. que el testamento puede ser fuente de relaciones jurídicas como puede no serlo. o de otro modo partición o adjudicación de activos o pasivos. propia de la autonomía privada que regula la sucesión. Esta aceptación no es una respuesta que cierre una presunta relación entre difunto y sucesor. 503. diferenciándolo de otros actos jurídicos. que por ser también unilaterales pueden otorgarse con motivo o en el mismo documento del testamento. no queda en absoluto desdibujado por el hecho de que el ordenamiento reconozca la posibilidad de que la herencia deba ser aceptada. 572 C. el actual ha cuidado de puntualizar que el testamento puede contener expresiones de voluntad del testador cuyo contenido carezca de sustantividad patrimonial. A diferencia de la regulación testamentaria del Código precedente. Visto. por cierto.C. por ejemplo). ni la renuncia el fin de la que ya existiera. Se trata de actos. Establecido lo anterior. pero que en su naturaleza son completamente extratestamentarios. o se inscriben en los registros pertinentes los datos inscribibles. 15.perturbada por la circunstancia de tener cabida en el testamento. porque de igual manera hubiera obligado al testador en vida. distribución. y particularmente cuando llegan a conocimiento de terceros interesados (el reconocimiento de una deuda. es indudable que la característica del testamento como acto no puede hacerse reposar en el concepto de relación jurídica que constituye el núcleo del numeral 140. Las disposiciones no patrimoniales pueden tener carácter sucesoral o no. Vale decir. no puede pregonarse del testamento que sea un acto jurídico ordinario. Cuando se perfeccionan. en suma. Se trata. es tal. en cuanto referido a la atribución o destino de la masa económica de la herencia. al menos si se lo quiere calificar de fuente creadora de relaciones jurídicas. o estar completamente desprovistas de tal connotación. ni se extingue por la renuncia. Lo anterior. en suma. Esto es. aunque su contenido se limite a disposiciones no patrimoniales y completamente ajenas a lo relativo a la transmisión. de modo que por delegación del ordenamiento el testamento solo cumple la función de establecer un régimen normativo sustitutorio del legal sobre el "quién" y el "cómo" de la sucesión. 14. surgirá una relación con efectos retroactivos (en cuanto ellos fueran posibles). obedecer o estar vinculadas causalmente a la muerte del testador. es incuestionable que hacen surgir desde entonces situaciones jurídicas o el vínculo o deber que ya compromete al testador. (Ejemplos: artículos 8.

a la voluntad de otro). imperfecto o in devenire hasta el deceso de su autor. lo que él disponga como acto jurídico válido prevalece sobre la sucesión intestada o legal y sobre cualquier otra norma supletoria. ha sido expresada válidamente en consideración a la muerte. por cierto. c) El testamento es acto de liberalidad cuando exista disposición de llamamiento atributivo de bienes o derechos. pues. no solamente es la razón funcional de ser del instituto -es decir.C. cuando el testamento contenga disposiciones de tal naturaleza. de esta manera. En lugar de gratuidad. porque el cargo en las disposiciones afectas a él puede ser equivalente o superior a la manda. a los que me referiré al tratar del artículo 690. dice el artículo 686. se limita a revocar otro testamento anterior. características de la liberalidad. sin duda errada. es preferible hablar de liberalidad. no necesariamente significará enriquecimiento o beneficio real. la ausencia de obligación y la naturaleza no patrimonial del interés del disponente. El testador. ni nada. de producirse algún exceso del testador que resultara incompatible con dictados legales. El testamento es la última voluntad que habiendo podido revocarse luego de declarada (salvo que el testador haya devenido incapaz). o cuando contiene una indicación de carácter no patrimonial. dispone para después de su muerte y ordena su propia sucesión. En el ánimo de proteger y de hacer respetar hasta donde sea posible la voluntad del testador. no puede llevamos a la conclusión. porque el testador hace testamento pues precisamente quiere disponer para después de deceso. La circunstancia de ser la muerte la causa determinante de la disposición testamentaria y hecho que imprime eficacia o determina la vigencia dispositiva del testamento. cuando. Siempre dentro de los marcos legales. La muerte. la ley la reconduce a los límites máximos que tolera. d) El testamento es acto individual. El testamento es. la voluntad expresada en el testamento rige la sucesión del difunto. sino que la voluntad testamentaria debe ser solo la del testador (aunque eventualmente se remita -con ciertos límites. b) Con sujeción a las limitaciones de orden formal y material sobre el documento y contenido del testamento. esto es. un negocio individual (artículo 814 C. Son. En todo caso. personalísimo y unilateral. sino que a ella está supeditada su eficacia (excepción hecha de condiciones factuales suspensivas impuestas por el testador).) y personalísimo en el más genuino sentido del concepto. que es concepto más preciso y restringido y que mejor describe la naturaleza y manera de la atribución testamentaria y consiguiente traslado patrimonial a título sucesorio. por ejemplo. Porque en realidad el testamento en sí no es propiamente acto oneroso ni gratuito. Y la liberalidad. quede claro. la disposición respectiva no necesariamente se invalida. que en el caso del testamento tiene como liberalidad la voluntad de favorecer a heredero o legatario. porque el testamento no es acto de liberalidad ni gratuito cuando contiene disposiciones no sucesorales que el testador pudo haber hecho por acto inter vivos. de que el testamento sea un negocio incompleto. .a) Ser un acto mortis causa. La muerte. no es una circunstancia condicionante cualquiera. o si el pasivo de la herencia es superior al activo. sino precisamente la razón causal del testamento. efectivamente. que el testamento se quiere en atención a la muerte-. No es que se prohíba la participación de terceras personas en los actos exteriores y formales del testamento (lo que en el caso de los testigos es de preceptiva observancia en algunos tipos testamentarios).

.". sino de dos testamentos diferentes. aunque pudiera pasar desapercibida. una frente a la otra. en el mismo e inseparable acto. a la cual se remite. que en nada desdice el carácter personalísimo. como en lo referido a su ejecución. consta claramente en el artículo 686: "por el testamento una persona puede disponer.. y viceversa. Esta característica de unipersonalidad y unilateralidad. . en conjunto. es el del testamento que algunos llaman simultáneo. Aparte de ello. en síntesis. La prohibición de testamento conjunto obedece. al resultar dependencia de la voluntad de un testamento respecto de la del otro. en que genéticamente intervienen dos voluntades. colectivo o mancomunado. El segundo es la referencia y asunción como voluntad propia del testador la que es de otro. porque el testador no puede dejar sus disposiciones a la voluntad decisoria de otra persona (salvo algunas excepciones). que no sean un solo y mismo acto derivado de la voluntad común de dos o más personas. ingresa a la vida jurídica no solo sin necesidad de otra voluntad distinta de la de su autor. pero no unipersonalidad. como no sea instrumentalmente. cada uno con su autonomía. es decir. voluntad exenta de toda traba externa como no sea legal. El testamento es también unilateral porque en cualquiera de sus tipos o especies se perfecciona en su origen y existencia (no en sus efectos) con la sola y única voluntad decisoria del testador. Habrá en tal caso unilateralidad. El testamento. La unilateralidad no solamente viene dada por la ausencia de dos partes. ambos en la misma fecha y cada uno de ellos con sus propios requisitos3. que por su soberana decisión decreta lo concerniente a la sucesión de. sin que esto excluya la obtención de consejo ni que ocasionalmente en la manifestación o expresión material pueda el testador valerse del auxilio de otros. al propósito de evitar influencias recíprocas y proteger la libertad de testar (y. el artículo 814 fulmina con nulidad al testamento otorgado en común por dos o más personas. consiguientemente. 3 Esto. tanto en lo concerniente a su facción en la que nadie más puede intervenir. La norma prohibitiva persigue evitar la captación o abuso de influencia. terceros en su patrimonio o estatuye reglas de otra especie. no vulnera lo dispuesto en el numeral 814 del Código. sino precisamente excluyendo la participación genética de otras voluntades que. como se entiende. porque no se trata de un testamento común. Asimismo. dejen impronta en el propósito de testar y en el contenido de la voluntad que sea el contenido del testamento. o sea. sino porque la única parte que interviene para dar vida al reglamento de intereses del acto de última voluntad está constituida por un solo sujeto. de revocar). porque la decisión del querer debe ser propia del testador sin terceros colaboradores ni intermediarios. de una u otra manera. El primero de ellos. único sujeto cuyos intereses han de examinarse (salvo el caso de las legítimas). es personalísimo.Es personalísimo. De todo lo anterior hay que distinguir dos supuestos que puedan dar origen a problemas y que por ello conviene abordar desde ahora. que lo único que tienen en común es haber sido otorgados en el mismo soporte material y acaso en la misma fecha. El artículo 814 citado no debe incluir el caso de los testamentos que consten juntos. Testamento en común significa mancomunado. pero que reflejen independencia negocial entre sí. que en realidad supone dos testamentos en el mismo folio (o uno al anverso y otro al reverso).

sino voluntad firme y decidida. o derogándola por completo. tal como aparece del artículo 798. sin que el conocimiento del llamado a suceder tenga influencia alguna sobre la eficacia o validez del testamento. Desde el punto de vista sistemático nuestro Código ubica bajo el rótulo de formalidades por lo menos tres preceptos.Corolario de la unilateralidad del testamento es que la declaración (en realidad. contiene dos supuestos diferentes. la última voluntad válidamente manifestada con intención post mortem). Por el contrario. ni tampoco supeditar sus regulaciones a la conformidad de sus sucesores. es apto el testamento para modificar las situaciones jurídicas a las cuales se refiere. en el fondo. si bien que estrechamente vinculados. ni manifiesta su última voluntad con el propósito de provocar una respuesta de los receptores de la que se haría depender el testamento en sí (cosa distinta es su eficacia atributiva de bienes o derechos). complementado por los que le siguen. el testador tiene el derecho de revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias. Esta característica de no receptabilidad de la declaración testamentaria es de particular importancia llegado el momento de interpretarla. suma o conjunto de declaraciones de voluntad del testador) es no recepticia. En efecto. por las reglas de la sucesión legal. El testamento no es proyecto ni tampoco algo provisional. En materia de formalidades testamentarias nuestra legislación no ha estado. La norma. por cierto. Correlato de esta libertad de testar está la de no hacer testamento o la de modificar o ampliar o suprimir el que se hizo. el 693 y el 694. pues el testador no espera (y probablemente no desea. afortunadamente concebida. 4 El derecho de revocación es la otra cara de la moneda del principio de libertad de testar y de hacerlo de una manera determinada dentro de los anchos márgenes que la ley concede. no es presupuesto de validez del testamento. el 692. Para más precisar agrega que toda declaración en contrario carece de valor. es que para privarle de valor (aparte. se sientan vinculados a su contenido y adecuen su voluntad o acomoden en su conducta en función de lo que el testador establezca. . de ordinario. a partir de ese momento y respecto de las disposiciones sucesorias. o ampliándola. de su destrucción física) se requiere su revocación. La idea del "proyecto" vendría a ser tanto como que al momento de la muerte se ratifica o reafirma la misma voluntad ya declarada anteriormente y que se quiso plenamente desde entonces para surtir efecto post mortem. sustituyéndola total o parcialmente por otra. claro está.4 f) El testamento es acto esencialmente formal. hasta que no exista otra disposición testamentaria. aunque modificable o revocable. caso este último que implica que el régimen sucesorio quedará regulado. En la primera parte del dispositivo se establece el derecho de cambiar la última voluntad (o sea. definitivamente. e) La revocabilidad también es característica consustancial al testamento. Para la perfección de la declaración testamentaria se prescinde por completo de toda influencia jurídica activa o pasiva de terceros a cuya disposición se pone la herencia desde el momento de la muerte. las disposiciones testamentarias actúan y operan por virtualidad propia. porque el testador no persigue adhesión previa alguna al contenido de su disposición. lo que viene a significar. según se advierte de su lectura. que tal declaración es nula y se tiene por no puesta. cuyos respectivos contenidos no respectan a cuestiones de formas sino a la capacidad de los otorgantes que padezcan de algún tipo de limitación física. La muerte. sino de eficacia del mismo en el sentido de que. La mejor prueba de que el testamento no es proyecto sino negocio perfecto. al menos hasta que se muera) que los llamados a sucederle. u otros terceros a quien pudiera interesarles o afectarles el contenido del testamento.

y de la que se podía haber prescindido. Mas aparte de lo dicho. a la par de tornar casi imposible una probanza de la existencia del . A excepción de unas pocas exigencias formales (artículo 695 C.) que son generales a todas las modalidades testamentarias -y que más que formalidades en sentido de solemnidad son elementos constitutivos-. La forma es tan esencial al testamento que sin ella no puede existir. el 699 que alude al testamento cerrado y el artículo 707 que trata del testamento ológrafo.. en sede testamentaria el acto y el documento que lo contiene se confunden y el acto de otorgamiento del testamento vale en tanto vale el documento donde él consta. Analicemos por separado cada una de estas formas. Por lo tanto el acto es solemne cuando para su validez se debe seguir una forma prescrita por la ley. tal como lo regulan los artículos 140 y 219 inciso sexto del Código Civil. El sentido de la forma no es otro que el de salvaguardar y garantizar la expresión de última voluntad del testador. a) Testamento escrito. el nombre del testador y la firma. que algunos les llaman requisitos de validez del testamento.Todo testamento debe ser escrito. forma. individual. cada una de las recogidas tiene sus propias exigencias sobre la manera de confeccionarlo. es el conjunto de requisitos prescritos por la ley para la existencia y validez de la última voluntad. Los artículos 811 y 813 del Código Civil indican los defectos de forma que ocasionan nulidad por la inobservancia de la forma solemne. revocable. pudiendo subsistir el acto aunque el documento se declare nulo. sin que con ello quede mermada la garantía de seguridad. dice. En lo que toca a sanciones establece una duplicidad de categorías (nulidad y anulabilidad) que se basa en grados de importancia de la formalidad incumplida (esencial o no esencial). sobre esto último Clemente de Diego nos señala que el testamento es un acto solemne y como tal ligado en su existencia y validez a una forma. y de no seguirse la forma se producirá la nulidad del acto tal como lo prevé el artículo 219 inciso sexto. por ello en sucesión testamentaria no tiene aplicación el artículo 225 del Código Civil que alude a que no debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. la poca fortuna legislativa consiste en haberse olvidado de otras nuevas posibilidades de dejar constancia del acto de autonomía privada. debe consignar la fecha de su otorgamiento. FORMALIDADES COMUNES A TODO TESTAMENTO El testamento es un acto jurídico unilateral. cuando la ley al señalar una determinada forma indica también que de no observarse tal sobrevendría la nulidad del acto. se han desterrado los testamentos verbales por la falta de seguridad y el enorme riesgo que se crea al no resguardarse la última voluntad del testador. ésta será ad solemnitatis causa. sin embargo también deben considerarse las formalidades de los testamentos especiales contenidas en el artículo 813 del Código Civil. Las formas ad solemnitatis causa para todas las clases de testamento son las siguientes: el testamento debe ser escrito. personalísimo.C.restringiendo la modalidad testamentaria que pueden emplear. de última voluntad y solemne. El criterio para distinguir cuando la formalidad es exigida probation causa o solemnitatis causa está referido a la sanción. determinada impuesta por la ley al arbitrio de los particulares. gratuito. Deben igualmente considerarse otras formalidades propias de cada clase de testamento tal como lo encontramos en el artículo 696 referido al testamento por escritura pública.

En cuanto a que las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a otras. otorgado en Fiestas Patrias del año 2000". La firma siendo un requisito de validez puede no estar presente en el caso de los testamentos otorgados por el invidente y el analfabeto.testamento.. que el testador exprese por sí mismo su voluntad. constando la fecha en el oficio de remisión. en el caso del militar. como puede ocurrir con el testamento cerrado. los testamentos ordinarios y especiales. entonces se debe dar por cumplido con este requisito. el oficial ante quien se otorga el testamento lo remite al cuartel general. b) Testamento fechado. sin embargo es reemplazada por la firma a ruego que estampan los testigos testamentarios que el testador designe. los sucesores existentes y además para tener un referente ante la eventualidad de que posteriormente se cuestione la validez del testamento.La suscripción del testamento por su otorgante es requisito de validez del acto jurídico. nombre y firma del causante. pues como conocemos. El testamento puede no haber sido redactado por el testador. como también lo es la nacionalidad y el estado civil del otorgante que también han sido suprimidos. En nuestra legislación. sin embargo debe tenerse en cuenta el artículo 698 sobre la suspensión de la facción del testamento por cualquier causa. en donde consignará la fecha. el testamento es leído por notario y testador. estaríamos ante un testamento nulo..La importancia que reviste la fecha del testamento es tal. lo que no significa exigencia de minuta y que no desnaturaliza el carácter de testamento abierto. ahora bien. requisito éste que ha sido suprimido por el Código vigente. por cuanto como sabemos. la firma significa la conformidad al pliego testamentario. todos ellos son escritos. dos testigos y el notario desde principio a fin. El testamento por escritura pública. la firma cobra una importancia mayor. que si no la consignara o ésta no podría ser inferida de la lectura del testamento. pues ello resulta irrelevante. sino para conocer el patrimonio hereditario del causante. El Código Civil de 1936 exigía que debería igualmente consignarse el lugar del otorgamiento.. La importancia de la fecha es capital para conocer no solo cuándo se otorgó. una ratificación de que es su voluntad. además de las exigencias formales de todo testamento. incluso a veces no pueden ser redactados por el mismo testador. dictándole o dándole por escrito las disposiciones testamentarias. que el testador escriba el testamento de su puño y letra en su registro de escritura pública. día. en el caso de los testamentos especiales. o el militar y el marítimo. esto es. pero sí firmados por el causante. y en el caso del marítimo. cuando al llegar a puerto peruano se remite al Ministerio de Defensa. la firma será cotejada a través de la pericia calígrafa a fin de obtener plena validez. ser escrito. igualmente debe cumplir con las formalidades que establece el artículo 696 y que pueden resumirse en lo siguiente: reunión en un solo acto testador. esto es. debemos decir que ello se supera cuando. sin embargo cobra plena validez al momento en que este testamento es firmado por el otorgante. como por ejemplo" . que por la situación excepcional en que se otorgan a veces no se consigna la fecha. pues de caso contrario estaríamos ante un imposible jurídico. la firma de cada una de las páginas del testamento por los intervinientes. aun cuando el texto de la norma no la traiga como una exigencia formal. que se lea el . mes y año.Resulta de trascendencia que se identifique al otorgante. En el caso del testamento ológrafo... d) Testamento firmado. sobre el particular analicemos brevemente estas formalidades particulares. Se aconseja que la fecha esté consignada con precisión. a la par de solicitarse igualmente la huella digital del causante. sin embargo si la fecha estuviera referida a un hecho de conocimiento público. c) Testamento con indicación del nombre del otorgante. en el caso de que se cuestione su otorgamiento. fechado.

En cuanto al testamento ológrafo.1 EL TESTAMENTO ABIERTO 3. en razón de otorgase en pliego abierto. CAPITULO III: CLASES DE TESTAMENTO 3. al haber éste reconocido a un hijo extramatrimonial. el más seguro por su fuerza probatoria y el que más garantías ofrece por el asesoramiento del Notario. y si no fuera así no hay testamento ológrafo. tal como lo señala el artículo 707. es el que otorga mayor seguridad debido a la presencia del notario y de los testigos. por ejemplo. sin embargo presenta como riesgo el que la voluntad del testador. en atención a ello es que al analfabeto solo se le permite testar por escritura pública. lo cual puede resultar nefasto para el testador. el pliego deberá estar colocado en un sobre que luego se cierra o de una cubierta clausurada. que el testador entregue personalmente el testamento al notario en presencia de dos testigos. y el notario. Lo que lo diferencia del testamento cerrado. que si hubiera observaciones. pero si fuera manuscrito bastará que lo haga al final del testamento. le otorga la calidad de documento auténtico y finalmente porque su texto es conocido por todos los que tienen acceso a él. en tanto que la intervención del notario asegura el respeto a la auténtica voluntad del causante. luego se transcribe al registro del notario y vuelven a firmar. manifestándole que contiene su voluntad testamentaria.1 CONCEPTO El testamento abierto es conocido también como testamento auténtico.1. notario y testigos. como fedatario público. Si estas formalidades no se cumplen se acarrea la nulidad del testamento. y que al final del testamento lo suscriban el testador. todo ello en un solo acto. descartándose las otras dos formas ordinarias como son el testamento cerrado y el ológrafo. o el que él designe. y su recepción por el notario. El testamento por escritura pública es el que mayor garantía otorga en cuanto a preservar y asegurar la voluntad del testador.testamento por el testador. Juan Eugenio. testigos y notario. por esencia secreto cuyo testo resulta incomprobable hasta después de muerto el testador o de ser revocado5. nuncupativo que significa a "viva voz". y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 699. Según Ochoa6. que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en el que conste el otorgamiento por parte del testador. 6 De Ochoa. Este tipo de testamento es el más utilizado en la práctica. “Manual del abogado americano” Volumen 1. acta que deberá ser firmada por el testador. como las demás escrituras notariales. En cuanto al testamento cerrado. son formalidades esenciales que sea totalmente escrito. fechado y firmado por el testador. el documento que contiene el pliego testamentario deberá estar firmado por el testador en cada una de sus páginas. se difunda ante la infidencia de alguno de ellos. público o nuncupativo. aunque haya escribaonos en el 5 El testamento por escritura pública llamado también abierto. y porque la intervención del notario. el notario deberá dejar constancia de las indicaciones y salve cualquier error. no siempre del agrado de los sucesores. Estas formalidades son de obligatorio cumplimiento y de no verificarse ello igualmente el testamento será nulo. conocida por el notario y los testigos. o ante testigos solamente en cédula o de palabra. el testimonio abierto puede otorgarse de dos maneras: ante escribano público y testigos. o causarle incomodidades al causante al conocerse la forma como ha distribuido sus bienes. .

deben ser "hábiles". Si la facción de este testamento público. Los elementos del testamento abierto son: a) Manifestación de la voluntad del testador. al mismo tiempo aclara. la prohibición se extiende a los supuestos en que sean instituidos en dicho testamento como herederos o legatarios. ninguno de los testigos podrán ser incapaces de otorgar testamento. el Notario y dos testigos testamentarios hábiles. se entendía que la manifestación de voluntad del testador debía ser oral. Por su parte. los analfabetos. bisnietos. hermanos. Preciso es hacer notar que el Notario Público interviniente no debe ser. O'Callaghan define al testamento abierto como el otorgado ante el Notario (y testigos. con relación al testador. desde el principio hasta el final: el testador.De acuerdo al Art. 696 del Código vigente de 1984 amplía y. al continuarlo. .C. como pariente. Tratándose de los testigos testamentarios. Lección 6ª. A los dos testigos testamentarios les alcanza los "impedimentos" señalados por el Art. Xavier. 704).pueblo. el inciso segundo del artículo 687 antes mencionado. El art. sino con la declaración testamentaria. 7 O'Callaghan. manifestando la voluntad testamentaria7. de tomar o escoger cualquiera de las dos alternativas siguientes: Dictar de viva voz su testamento al Notario Público para que él lo escriba exactamente. como se dijo anteriormente. anteriormente indicados. no pueden ser testigos testamentarios todos quienes tengan con el testador esos mismos vínculos parentales. (Inc. 6 del Art. Ello obedece al propósito de impedir que una persona interesada directa o indirectamente. nietos. antes citado. y bisabuelos. 687 del Código Civil derogado. Es más. se tendrá que dejar constancia de tal hecho y. 705. sus ascendientes. en su propio beneficio quizás o en perjuicio de otros determinados parientes del testador. De igual modo. Tampoco podrá el Notario impedido por esta relación parental. el cónyuge del testigo. o Alcanzarle al Notario "por escrito" las disposiciones que desea expresar. No pueden ser testigos. mudos o ciegos. Ningún testigo con estos impedimentos podrán intervenir como tal en un testamento público. Tomo 5 (Derecho de sucesiones). ni sus hijos. cuando no pueden justificar su crédito. deberán reunirse las mismas personas. autorizar un testamento cerrado. sordos. “Compendio de Derecho Civil. que supieran leer y escribir. esto es. b) Unidad del Acto. esto es. en su caso). permitiendo y dando más libertad al testador. serán sustituidos por otros. su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) o segundo de afinidad (cuñados entre sí) (Art.Esto quiere decir que deben estar reunidos en un solo acto y. tuviera que suspenderse por cualquier circunstancia. o como legatarios. si uno o dos no son habidos. padres. sus descendientes o sus hermanos. Ni el esposo o esposa del testador puede ser testigo. Igualmente están impedidos de ser testigos testamentarios los acreedores del testador. Lima (1999). 2°). 705 del actual C. abuelos. conforme al inc. Tampoco pueden actuar como testigos las personas señaladas en el testamento como herederos. actúe como Notario Público.

no puede ser testigo testamentario. lo que es importante. ya mencionado antes. el cónyuge y los parientes del Notario dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad. respecto del acto verificado y efectos mientras judicialmente no se resuelva otra cosa. es decir que todos los intervinientes deben de firmar el testamento en el mismo acto. dejando constancia escrita de su respuesta. conforme al artículo 704. Además. e) Firma. Si el testador es sordo. deberá constar de Introducción. a fin de comprobar la correspondencia entre lo escrito por el Notario y lo que expresó el testador. y 2040 del C. si lo leído corresponde a lo dictado o dicho por éste. Ello. los testigos y el Notario firmen. ni por otra persona que no sea el propio Notario y de su puño y letra. en cada una de las páginas y al final (incisos 4 y 8 del Art. ya sea que contenga su conformidad. dice el Art.El testador y el "testigo testamentario" que éste elija. como toda "Escritura". Tampoco los dependientes del propio Notario interviniente y aun los dependientes de otros Notarios públicos. Si se hubiera incurrido en error. será él mismo quien lo lea y si es ciego o analfabeto. debe inscribirse en el Registro de Testamento del domicilio del testador (Artículos 2039. dos cónyuges en un mismo testamento. probando la identidad del testador y la libertad con que procede. d) Lectura. 3. En cuanto a la redacción. no fuera notorio al momento de su intervención en la facción del testamento. f) Registro del Testamento. si el testigo testamentario cuyo impedimento no pudiera ser advertido.3 REGISTRO PÚBLICO .C. cuerpo y conclusión.1.). la lectura corre a cargo del propio Notario y uno de los testigos que designe el testador. incisos 1. u observaciones o aclaraciones hechas por el testador. lo hace el testigo que él designe. Igualmente. después de la lectura de cada cláusula.Es necesario que el testador. El Notario debe cuidar de no estar él.Es el funcionario que da fe de la manifestación válida de la última voluntad del testador. 706.La persona encargada de redactar la voluntad del testador es el notario quien además deberá proveerle asesoría técnica jurídica con el fin de hacer válidad la voluntad del testador. Una vez extendido. se permite tenerlo como testigo hábil. garantizando la realidad y veracidad del acto. 696). para lo cual el Fedatario o Notario interrogará al testador. Los incisos 6 y 7 del Artículo que estamos examinando o sea el 696. Si el primero no sabe o no puede firmar.Tampoco pueden ser testigos. contiene las prescripciones que garantizan que el testamento por escritura pública trasunte fielmente los deseos y la voluntad del testador. "si la opinión común". así lo hubiera considerado c) Intervención del Notario. A pesar de los casos de impedimentos previstos expresamente por el Código. Su valor probatorio es el de un instrumento público que produce fe. éste será subsanado. en razón que una persona común no siempre considera las obligaciones legales con los herederos forzosos y la disponibilidad que tiene el testado de libre disponibilidad de su masa hereditaria. impedido de intervenir. que lo haga dentro de su jurisdicción territorial. El testamento no puede ser escrito a máquina. 2 y 3.

el testamento debe al menos constar por escrito y debe ser firmado por el testador y dos o más testigos en presencia del primero. excepto si impugna su validez9. con la constancia de suscripción. del testador y de los testigos. nombre y firma del otorgante -amén de esenciales bajo sanción de nulidad.y muy solemnes para caso del testamento abierto o por escritura pública10. La publicidad otorgada por la inscripción es de suma importancia. 8 Art. En caso de revocatoria.2 FORMALIDADES Si analizamos legislaciones de diversos países pertenecientes a los tres grandes sistemas de Derecho. Asimismo.se hayan adoptado desde sus inicios formalidades mínimas para todo testamento. mecanografiado o impreso en formulario. todos presentes en un solo acto. mediante el cual se publicitará la existencia del testamento y se generará la historia jurídica del acto en el tiempo como las modificaciones. pero aun en este caso se exige la presencia de testigos. como son la forma escrita. encontraremos invariablemente la existencia de formalidades esenciales para el otorgamiento de testamentos. Lima 2010 10 Artículo 696. Manuel. fecha. Ediciones Folk.El testamento abierto es llevado en forma directa por el Notario. la existencia del testamento publicitado mediante la inscripción. El parte que remita el Notario al Registro deberá contener la fecha de otorgamiento. No resulta pues extraño que en nuestra legislación -cuyas bases se asientan en los principios que regulan el sistema latino. hace efectivo el derecho hereditario de los causahabitantes de modo inmediato y. la forma notarial es la única admitida a semejanza del testamento por escritura pública o abierto que legislan la mayoría de los países del sistema latino de derecho. indicará en la parte esta circunstancia. existiendo mínimas variaciones en relación a la legislación de cada estado.Formalidades del testamento por escritura pública Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: . revocatorias u otros actos que puedan suscitarse. Estados Unidos. nombres del notario. ello es potestad del testador quien puede mantener el documento en sobre cerrado luego de ser firmado por todos. fojas donde corre extendido en el Registro Notarial. Caso peculiar es que los testigos no necesariamente son informados del contenido del documento. en tanto que. en tanto que permite conocer la última voluntad del causante o determinar la necesidad de iniciar el proceso sucesorio al fallecimiento de éste y. mucho menos formalista en Derecho -salvo el caso del Estado de Louisiana donde se exige la intervención del notario-. 67 Ley del Notariado 9 Soria Alarcón. a su vez. En el common law inglés se exige que el testamento conste por escrito -a manuscrito.y que esté firmado al final por el testador y dos testigos.1. para garantizar la reserva que para tales actos establece la Ley Notarial8. En el caso de su pariente jurídico. Incluso se permite bajo ciertas circunstancias el testamento oral. determina la nulidad de cualquier proceso sucesorio que se inicie. la norma obliga al notario a cursar las partes respectivas al Registro de Testamento para su inscripción. “Apuntes de Derecho Notarial”. En Rusia. solo del hecho que el mismo constituye la declaración de última voluntad del otorgante. La solicitud de inscripción se realizará en la jurisdicción del domicilio del testador en el lugar donde ha emitido su última voluntad.. 3.

.Que durante la lectura. 4. como en el caso de un testamento cerrado u ológrafo donde el otorgante invidente no tiene la guía de un lazarillo que lo conduzca por la senda correcta. en su registro de escrituras públicas.Que estén reunidos en un solo acto. viendo y oyendo al testador. .. 7. el testador.Que el notario escriba el testamento de su puño y letra. el notario y dos testigos hábiles. al fin de cada cláusula. Por la misma razón por la que el ciego no puede ser testigo.. la estrictamente legal. 6.Que el testador. deben mantenerse dada la trascendencia del acto testamentario. notario.Que el notario deje constancia de las indicaciones que.. testador y testigos subsiste al Código anterior. 5. como es obvio. desde el principio hasta el fin. los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto. por su especialidad y naturaleza estrictamente formal. de su capacidad para actuar como tal a través de las normas. pueda hacer el testador.. en un solo acto. Mucho se ha discutido sobre la intervención de los testigos pero siguiendo una tradición que incluso no respeta sistemas jurídicos. ya que de otra manera.. 8. los testigos y el notario.que cuida y fiscaliza la legalidad de acto que no está en capacidad de visualizar.. subsistiendo como obligatoriedad solo en el caso de los testamentos. 1. la ratio legis que sustenta la determinación que el ciego solo puede testar por escritura pública (artículo 693) se sustenta en la necesidad de otorgarle al invidente la garantía de una correcta transcripción documental de su voluntad frente a un profesional imparcial -amén de los testigos.Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario.. dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. madre de la mayoría de las instituciones jurídicas nacionales vinculadas al Derecho Civil y la institución notarial: a) La obligatoriedad de estar reunidos. 2. si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad. el testador o el testigo testamentario que éste elija. España exige tres testigos.Nuestro ordenamiento ha utilizado los mismos principios que rigen la legislación española. Si bien nuestro ordenamiento civil señala que cualquier persona que pueda manifestar su voluntad de manera indubitable es susceptible de celebrar actos jurídicos con plena validez amén de completar los requerimientos señalados en el artículo 140 del Código Civil-las disposiciones sobre testamentos.Que el testador exprese por sí mismo su voluntad.Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador. y salve cualquier error en que se hubiera incurrido. 3. la limitación que padece puede dejar al testador en una apreciable desventaja ante personas cercanas a él que inescrupulosamente decidieran modificar o trastocar la voluntad del testador en beneficio propio mediante documento con contenido distinto al declarado. han determinado ciertas limitaciones legales que corresponden a su vez a limitaciones de carácter físico o cultural del otorgante. Dado que dicha intervención garantiza el hecho de otorgamiento bajo condiciones normales de capacidad por parte del testador -independientemente de la intervención del notario. al igual que el derogado Código Civil de 1936. lo que quedó eliminado por el Decreto Ley N° 22634. luego de la lectura.es necesario advertir sobre la calidad del testigo y. No olvidemos que era obligatoria bajo la Ley N° 1510 antigua Ley del Notariado.la intervención de testigos en todo instrumento público protocolar. se verifique.

una por el notario y otra por uno de los testigos designados por el propio testador.El caso del analfabeto es análogo. que el mismo es sordo pero no mudo. debido a ambas limitaciones. en ese caso el notario debe efectuar el análisis correspondiente para determinar que. ya que se trata de una situación no contemplada en la norma. La norma señala que debe leer el testamento en voz alta. Es de advertir que al igual que en el análisis del artículo anterior. Al igual que en el Código Civil español. Dicho intérprete asumiría la responsabilidad de la interpretación en aplicación analógica del artículo 30 de la Ley del Notariado. y que además no es analfabeto. dentro de la facultad que le corresponde como dador de fe pública. inclusive más de una vez. para dilucidar cuál es la condición física del testador.o si. aplicando los principios que rigen su función. existiendo dicha situación especial.sea a su vez analfabeto.son determinantes para la validez del acto. ve pero no entiende. deba leer en voz alta sus propias disposiciones. Otra opción valedera es que el notario. a leer en viva voz para que ésta sea oída por el notario o testigos. pudiendo manifestar indubitablemente su voluntad asintiendo al final de cada cláusula luego de la lectura personal que él efectúe. Respecto de la firma a ruego debe entenderse que las limitaciones del otorgante para firmar no son absolutamente físicas. puede darse el caso de la intervención de intérprete cuando el invidente además no conoce el idioma castellano (caso similar al del analfabeto). por lo tanto se le puede estar vendiendo gato por liebre si al no saber leer no cuenta con la asistencia legal del notario y la presencia complementaria de los testigos. Si dicha obligación se sustenta en que resulta necesario que tanto el notario como los testigos verifiquen la condición del testador. Caso aparte y tratado de manera singular es el caso del sordo. una tercera persona pueda servir como una suerte de intérprete con la condición que domine el desarrollo de formas de comunicación especializadas que permiten al otorgante -sordo y analfabeto. cuando basta -tal como sucede en la legislación española que solo la lea el otorgante por sí mismo en el propio registro. Por ello entendemos que no es necesario que el propio otorgante con las limitaciones auditivas que pudiese tener. el testamento en estos dos casos debe leerse por dos veces -debiera decirse como mínimo. Si el ciego es además analfabeto el caso es bastante similar. es decir.expresar su voluntad de manera indubitable ante el notario y testigos. constituyendo una especie de ceguera -lIamémosla cultural-. En todo caso constituye una decisión personal del notario viendo y analizando la casuística particular. uno de los cuales es abstenerse cuando la más leve duda opaca la transparencia de su actuación o si no encuentra seguridad en que el otorgante haya podido manifestar indubitablemente su declaración de última voluntad. El analfabeto no sabe firmar. que incluso sustentan su intervención como tales si pensáramos en el extremo -no imposiblede un notario poco escrupuloso. Mención aparte la constituye el hipotético caso en que el testador -sordo. basta con señalar que el notario. efectúe las indagaciones y comprobaciones correspondientes y previas al acto formal. Resulta carente de toda lógica obligar a quien padece de sordera. el ciego aparentemente no puede . Allí también la intervención del testigo que lee y el que firma a ruego del otorgante -pudiendo ser el mismo. debiera ser considerado analógicamente como sordomudo y por lo tanto solo podría otorgar testamento cerrado u ológrafo. por lo que no estaría incurso en la presunción del artículo 694 del Código Civil (el sordomudo solo puede otorgar testamento cerrado u ológrafo). En este caso la intervención del intérprete debe darse bajo los mismos parámetros con el agregado que debiera ser necesariamente considerado testigo y cumplir así con lo que prescribe la presente norma.

aunque ello no es obligatorio si los firmantes se identifican con Documento Nacional de Identidad. Seguridad adicional merece la decisión de colocar huella digital. sin perjuicio que imprima su huella digital.para la visualización de las fichas de identidad que incluyen foto y huella digital. fojas donde corre extendido en el registro. en su momento. Por otro lado. Ediciones Folk. “Apuntes de Derecho Notarial”. Manuel. con la constancia de su suscripción. En este caso podría aplicarse lo dispuesto en el artículo 54 inciso g de la Ley del Notariado que señala que en los instrumentos públicos protocolares el notario puede advertir de la intervención de una persona -ajena a los testigos que sea llevada por el comparesciente en caso éste sea analfabeto.. no sepa o no pueda firmar. por lo mismo se convierte en título que aprueba tal calidad. de facilitar a sus herederos. Pese a que la ley no lo regula.1. aunque extremo. sin que se requiera trámite judicial posterior. la prueba de su título. el que se hará efectivo cuando ocurra la defunción del causante.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. Lima 2010 . pero sí como testigos.firmar y cualquier limitación física por accidente o enfermedad podría derivar en una imposibilidad real en ese sentido. en tanto está rodeado de todas las exigencias formalitas. vale decir a su expresa solicitud.Inscripción del Testamento El notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al registro de testamentos que corresponda. mediante parte que contendrá la fecha de su otorgamiento. En aplicación de la norma antedicha. nombre del notario. y éste es un caso que. siempre y cuando el notario deje constancia en la conclusión de la negativa de ambos testigos a suscribirlo en calidad de firmantes a ruego. además.Formalidad del Registro de Testamento El notario observará en el otorgamiento del testamento en escritura pública y el cerrado las formalidades prescritas por el Código Civil Artículo 73. en razón de que la mayoría de los oficios notariales mantienen convenios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -Reniec. una en calidad de testigo y otra en calidad de rogado.. pero no se ha contemplado el caso en que los testigos disientan en dicha solicitud. El testigo firmante a ruego del otorgante debe necesariamente suscribir dos veces cada una de las fojas del testamento. A este interviniente firmante a ruego del otorgante no le alcanzan los impedimentos de parentesco que la ley señala para el caso de intervención de testigos. luego de inscrito en el Registro de Testamentos que le hace absolutamente válido11. el testamento debe contener la institución de herederos. cualquier familiar del testador podría firmar a ruego por él sin que se invalide el testamento. 3. sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad. la total libertad del testador y resulta la fiel expresión de voluntad del protocolo del notario.Es indudable que en esta clase de testamentos ofrece las mayores seguridades de autenticidad y firmeza. a ruego de éste. podría darse durante la culminación del acto formal. Autenticidad. 11 Soria Alarcón. el Decreto Legislativo Nº 1049. del testador y de los testigos. La ley reserva la facultad de los testigos para la suscripción en cabeza del otorgante. Ley del Notariado establece las siguientes disposiciones: Artículo 68. salvo las obligaciones tributarias.

de conformidad con el artículo 2039. Los testamentos otorgados deben inscribirse en el Registro de Testamentos. Es el único que pueden utilizar las personas que no sabe leer y escribir. pues es acudir a la oficina del notario que ofrezca la menor tarifa. ampliaciones.Las ventajas de éste tipo de testamento es que da seguridad a los términos de voluntad del testador y a la vez no puede ser falsificado. sentencias ejecutoriadas sobre nulidad. de conformidad con lo que dispone el artículo 2040. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Civil. tanto de hacer. como de aplicar tras el fallecimiento. o sobre juicios sobre justificación o contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias de la desheredación. . Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y además en el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento. falsedad o caducidad. En resumen. Su falta no vicia el acto. que va a suprimir todos los motivos de invalidez que puedan existir. revocaciones. Y sus desventajas son que pueden ser muy onerosas y además va a permitir conocer anticipadamente la voluntad del testador. Podemos ver que el testamento otorgado en esta forma tiene el valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. así como sus modificaciones. La conservación del testamento no peligra. produciendo fe respecto de la realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió. o que no pueden hacerlo por enfermedad. Es el más sencillo. las ventajas que tenemos de este tipo de testamento son: Siempre se cuenta con el consejo técnico-jurídico del notario. Su precio es asequible. Estas solemnidades son simplemente medidas de publicidad para terceros.

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