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Sucesion Testamentaria

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CAPITULO II: LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y EL TESTAMENTO La sucesión mortis causa puede ser testada o legal, o actuar conjuntamente ambas modalidades

sucesorias. Entre ambos regímenes hay singulares variantes que no solo conciernen al poder dispositivo de la voluntad, sino principalmente a su contenido y a la forma de distribución de la herencia. La sucesión intestada siempre es a título universal y supone, en general y de ordinario, una transmisión del íntegro de la herencia o de una parte alícuota de ella conforme a criterios de parentesco. En cambio, en la sucesión testamentaria pueden imponerse determinadas exigencias o requisitos para la adquisición de la herencia, o para distribuirla de una manera determinada en porciones ideales o en bienes, derechos, u obligaciones concretas, o establecer otro tipo de disposiciones inclusive no patrimoniales, pero que tienen efecto obligatorio para los sucesores1. La sucesión legal o intestada tiene una función esencialmente supletoria y sustitutiva, en defecto de voluntad testamentaria o cuando ésta no resulta completa, válida o totalmente eficaz por cualquier motivo. Y mientras que la sucesión por llamamiento legal solo regula los aspectos netamente patrimoniales de la herencia y su adquisición por los herederos legales, la voluntad testamentaria puede ampliar los sujetos beneficiados a otros distintos de los que la ley hubiera llamado y la forma de llamamiento, sobre situaciones ya existentes o previsiones sobre futuras que exceden del ámbito patrimonial. El origen de la palabra testamento es algo incierto, aunque Biondi2 considera que "la raíz de testamentum es la misma que la de testis y testatio", entendida como declaración de voluntad ante testigos. El testamento es, en esencia, no solo un documento -que por cierto también tiene que serlosino principalmente un acto jurídico de naturaleza dispositiva que la mayoría de los autores considera de carácter negocial. No dispositivo, entiéndase, en el sentido de que a esta palabra se atribuye en otros lugares del Código Civil (por ejemplo, los artículos 156 y 195) como actos de transferencia o de enajenación de bienes o derechos, sino principalmente dispositivo como sinónimo de acto preceptivo, prescriptivo o programático, o, para algún autor, simplemente imperativo. Por lo tanto, el testamento es acto de voluntad que expresa una decisión, un mandato; acto que establece, decreta y resuelve sobre los intereses del testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos u obligaciones, sea que versen sobre otros asuntos o relaciones jurídicas de carácter no patrimonial. Tal característica dispositivo-preceptiva aparece puesta de relieve en los párrafos del artículo 686. Aunque con el defecto de referirse solamente a bienes (sin mencionar los derechos y obligaciones que también pueden constituir la herencia), es sustantivamente conforme lo que
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Lamentablemente, sin embargo, nuestra legislación ha sido poco favorable a la sucesión testamentaria. Desde el punto de vista documental es exagerada la rigidez formal que se reclama para los testamentos; desde el punto de vista negocial es estrecho el margen que el ordenamiento concede a la autonomía del testador. Nuestra regulación, sucesoria en general y testamentaria en particular, se ha quedado a la zaga, más recortada aun de lo que estaba bajo el régimen del Código de 1936.
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BIONDI, B. Sucesión testamentaria y donación. Editorial Bosch. Barcelona, 1960

limitaba el acto a la institución de heredero. Primero. A diferencia. con eficacia post mortem o ante mortem. como si ésta tuviera entidad jurídica autónoma. la sola declaración del interés de revocar lo anteriormente querido. Estas disposiciones.el artículo nos presenta como definición y que. según expresa el artículo 1295 del Código mexicano). es obvio que la simple confección del testamento e incluso su perfección documental no crea vínculo alguno. el acto jurídico de reconocimiento de filiación extramatrimonial. o el reconocimiento de una deuda. de la noción romana de testamento que. no son revocables o son de dudosa revocabilidad. los deudores del cumplimiento ante los legatarios son los herederos. decretar instrucciones. e incidir en relaciones de terceros (nombrando tutor. sino que regula para después del deceso lo atinente al patrimonio y otros intereses del testador inclusive. Pero cuando ésta llega y se produce la apertura de la sucesión y en su caso transmisión de bienes -si la disposición fuera de tal especie. por lo tanto. porque la revocación expresa siempre es acto testamentario (artículo 799 C. nuestro ordenamiento le asigna a la figura un poder preceptivo significativamente mayor. Por ejemplo. sino que su ámbito puede extenderse a intereses no exclusivos del testador. por ejemplo.)-. El testamento.sin contenido patrimonial. pero ello no significa el surgimiento de relaciones jurídicas entre el sucesor y el difunto. Supuestos sustancialmente diferentes son los de aquellas disposiciones que per se pueden tener eficacia desde el momento de la confección del testamento (siempre que su contenido se conozca. Sin duda que la decisión de éste habrá sido fuente y origen del derecho del recipiendario y que su voluntad llamada a tener efecto en el momento de la defunción es título transmisor de un derecho en favor del sucesor. pues. expone la función y utilidad jurídica del testamento. Tercero. o disponiendo el cumplimiento de obligaciones y deberes para después de su muerte. por lo tanto. Y con su texto se nos hace saber que la esencia es ordenar. aunque aprovechen de la circunstancia del testamento y consten documentalmente en él. o en la hipoteca que se constituye en testamento por escritura pública. no son auténticamente testamentarias. de suyo.C. del que resulta lo siguiente. digamos. derechos u obligaciones del testador. Segundo. esencialmente revocable. sino porque precisamente las disposiciones de tal naturaleza se quieren para después de la muerte (salvo excepciones). aunque el acto se limite a ellas. es la de ser un acto por el cual el testador puede "ordenar su propia sucesión" y estatuir disposiciones –o sea. que no necesariamente contiene estipulaciones sobre atribución de bienes. Las disposiciones testamentarias pueden ser. que en nada se ve . como proclama la ley. porque ni la herencia ni la masa son sujetos ni por tanto pueden ser los deudores). por cierto) y que. (Ni menos aún podría aceptarse una relación entre el sucesor y la masa. en definitiva. que es algo más que un simple documento de instrucciones o de deseos. Pero son disposiciones con sustantividad propia y de ello se deriva que los efectos que producen y las relaciones jurídicas pertinentes siguen la suerte de su especial y propia naturaleza jurídica. no solo porque el testamento es. Su esencia. no solo puede no ser título sucesorio o de adquisición. que el acto testamentario no necesariamente instituye herederos (incluso aunque existan parientes legitimarios a los que nuestro ordenamiento llama ''forzosos".es obvio que la relación jurídica no puede establecerse con relación al causante. en esencia. es decir. Tratándose de disposiciones llamadas a surtir efecto para después de la muerte. de cuatro especies diferentes: patrimoniales o no patrimoniales. que algunas de sus disposiciones pueden tener eficacia ante mortem o post mortem con efecto retroactivo. Debe quedar claro que las obligaciones que se transmiten o los legados que el testador establece originan un derecho de crédito contra los herederos. o un mero acto de disposición total o parcial de bienes para tener eficacia después de la muerte.

Se trata de actos. Y si por cualquier circunstancia tales actos solo fueran conocidos con motivo de la apertura del testamento. ni la aceptación puede implicar el perfeccionamiento de una relación jurídica sucesoria. no puede pregonarse del testamento que sea un acto jurídico ordinario. Se trata.perturbada por la circunstancia de tener cabida en el testamento. no queda en absoluto desdibujado por el hecho de que el ordenamiento reconozca la posibilidad de que la herencia deba ser aceptada. es indudable que la característica del testamento como acto no puede hacerse reposar en el concepto de relación jurídica que constituye el núcleo del numeral 140. es tal. 14. Visto. Pero pueden enumerarse sin esfuerzos las siguientes: . La situación -no la relación. 503. al menos si se lo quiere calificar de fuente creadora de relaciones jurídicas. que por ser también unilaterales pueden otorgarse con motivo o en el mismo documento del testamento. con distinto objeto y desde luego en distintos momentos. el actual ha cuidado de puntualizar que el testamento puede contener expresiones de voluntad del testador cuyo contenido carezca de sustantividad patrimonial. de modo que por delegación del ordenamiento el testamento solo cumple la función de establecer un régimen normativo sustitutorio del legal sobre el "quién" y el "cómo" de la sucesión. en suma. distribución. o se inscriben en los registros pertinentes los datos inscribibles. 572 C. El testamento. aunque su contenido se limite a disposiciones no patrimoniales y completamente ajenas a lo relativo a la transmisión. Vale decir. Cuando se perfeccionan. o de otro modo partición o adjudicación de activos o pasivos. 13. Es lo que el legislador ha llamado disposiciones de carácter no patrimonial. de actos completamente diferentes. que el testamento puede ser fuente de relaciones jurídicas como puede no serlo. entonces. es incuestionable que hacen surgir desde entonces situaciones jurídicas o el vínculo o deber que ya compromete al testador. ni se extingue por la renuncia. A diferencia de la regulación testamentaria del Código precedente. Lo cual obliga a distinguir entre el testamento como documento y el testamento como disposición normativa. porque de igual manera hubiera obligado al testador en vida.). diferenciándolo de otros actos jurídicos. (Ejemplos: artículos 8. ni la renuncia el fin de la que ya existiera. obedecer o estar vinculadas causalmente a la muerte del testador. sin que haya que esperar a su deceso. CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO Nuestro Código no indica de una manera coherente y sistemática el conjunto de características que determinan la función y contenido del testamento. Las disposiciones no patrimoniales pueden tener carácter sucesoral o no.C. Esto es. o estar completamente desprovistas de tal connotación. propia de la autonomía privada que regula la sucesión. por ejemplo). Esta aceptación no es una respuesta que cierre una presunta relación entre difunto y sucesor. por cierto.jurídica sucesoria nace ex lege porque alguien tiene que suceder al difunto en sus posiciones jurídicas. en cuanto referido a la atribución o destino de la masa económica de la herencia. en suma. El contacto entre difunto y sucesor no se produce por la aceptación. surgirá una relación con efectos retroactivos (en cuanto ellos fueran posibles). y particularmente cuando llegan a conocimiento de terceros interesados (el reconocimiento de una deuda. Lo anterior. Establecido lo anterior. 15. pero que en su naturaleza son completamente extratestamentarios.

porque el cargo en las disposiciones afectas a él puede ser equivalente o superior a la manda. la voluntad expresada en el testamento rige la sucesión del difunto. No es que se prohíba la participación de terceras personas en los actos exteriores y formales del testamento (lo que en el caso de los testigos es de preceptiva observancia en algunos tipos testamentarios). sino que a ella está supeditada su eficacia (excepción hecha de condiciones factuales suspensivas impuestas por el testador). Siempre dentro de los marcos legales. sino precisamente la razón causal del testamento. que el testamento se quiere en atención a la muerte-. dice el artículo 686. ha sido expresada válidamente en consideración a la muerte. porque el testador hace testamento pues precisamente quiere disponer para después de deceso. efectivamente. no puede llevamos a la conclusión. La muerte. un negocio individual (artículo 814 C. d) El testamento es acto individual. imperfecto o in devenire hasta el deceso de su autor. de producirse algún exceso del testador que resultara incompatible con dictados legales. sin duda errada. es preferible hablar de liberalidad. que es concepto más preciso y restringido y que mejor describe la naturaleza y manera de la atribución testamentaria y consiguiente traslado patrimonial a título sucesorio.a) Ser un acto mortis causa. sino que la voluntad testamentaria debe ser solo la del testador (aunque eventualmente se remita -con ciertos límites. Son. se limita a revocar otro testamento anterior. que en el caso del testamento tiene como liberalidad la voluntad de favorecer a heredero o legatario. En el ánimo de proteger y de hacer respetar hasta donde sea posible la voluntad del testador. no solamente es la razón funcional de ser del instituto -es decir. quede claro. la ausencia de obligación y la naturaleza no patrimonial del interés del disponente.a la voluntad de otro). dispone para después de su muerte y ordena su propia sucesión. o cuando contiene una indicación de carácter no patrimonial. c) El testamento es acto de liberalidad cuando exista disposición de llamamiento atributivo de bienes o derechos. características de la liberalidad. por ejemplo. En lugar de gratuidad. de esta manera. b) Con sujeción a las limitaciones de orden formal y material sobre el documento y contenido del testamento. no es una circunstancia condicionante cualquiera. El testamento es la última voluntad que habiendo podido revocarse luego de declarada (salvo que el testador haya devenido incapaz). por cierto. ni nada. La muerte. no necesariamente significará enriquecimiento o beneficio real. la disposición respectiva no necesariamente se invalida. . lo que él disponga como acto jurídico válido prevalece sobre la sucesión intestada o legal y sobre cualquier otra norma supletoria. El testamento es. o si el pasivo de la herencia es superior al activo. El testador.C. Y la liberalidad. La circunstancia de ser la muerte la causa determinante de la disposición testamentaria y hecho que imprime eficacia o determina la vigencia dispositiva del testamento. En todo caso. pues. personalísimo y unilateral. cuando. porque el testamento no es acto de liberalidad ni gratuito cuando contiene disposiciones no sucesorales que el testador pudo haber hecho por acto inter vivos. cuando el testamento contenga disposiciones de tal naturaleza. Porque en realidad el testamento en sí no es propiamente acto oneroso ni gratuito.) y personalísimo en el más genuino sentido del concepto. de que el testamento sea un negocio incompleto. esto es. la ley la reconduce a los límites máximos que tolera. a los que me referiré al tratar del artículo 690.

y viceversa. El testamento es también unilateral porque en cualquiera de sus tipos o especies se perfecciona en su origen y existencia (no en sus efectos) con la sola y única voluntad decisoria del testador. a la cual se remite. cada uno con su autonomía. al resultar dependencia de la voluntad de un testamento respecto de la del otro. es el del testamento que algunos llaman simultáneo. como no sea instrumentalmente. ingresa a la vida jurídica no solo sin necesidad de otra voluntad distinta de la de su autor. porque la decisión del querer debe ser propia del testador sin terceros colaboradores ni intermediarios. colectivo o mancomunado. de una u otra manera. que por su soberana decisión decreta lo concerniente a la sucesión de. o sea. Testamento en común significa mancomunado. Aparte de ello. aunque pudiera pasar desapercibida. El artículo 814 citado no debe incluir el caso de los testamentos que consten juntos. pero que reflejen independencia negocial entre sí. que en realidad supone dos testamentos en el mismo folio (o uno al anverso y otro al reverso). es personalísimo. 3 Esto. Asimismo.Es personalísimo. que lo único que tienen en común es haber sido otorgados en el mismo soporte material y acaso en la misma fecha. terceros en su patrimonio o estatuye reglas de otra especie. no vulnera lo dispuesto en el numeral 814 del Código. que en nada desdice el carácter personalísimo. porque no se trata de un testamento común. De todo lo anterior hay que distinguir dos supuestos que puedan dar origen a problemas y que por ello conviene abordar desde ahora. porque el testador no puede dejar sus disposiciones a la voluntad decisoria de otra persona (salvo algunas excepciones). Esta característica de unipersonalidad y unilateralidad. al propósito de evitar influencias recíprocas y proteger la libertad de testar (y. . como se entiende. en el mismo e inseparable acto. ambos en la misma fecha y cada uno de ellos con sus propios requisitos3. el artículo 814 fulmina con nulidad al testamento otorgado en común por dos o más personas. voluntad exenta de toda traba externa como no sea legal. pero no unipersonalidad. en que genéticamente intervienen dos voluntades. que no sean un solo y mismo acto derivado de la voluntad común de dos o más personas. sino porque la única parte que interviene para dar vida al reglamento de intereses del acto de última voluntad está constituida por un solo sujeto.. El testamento.. en conjunto. El segundo es la referencia y asunción como voluntad propia del testador la que es de otro. tanto en lo concerniente a su facción en la que nadie más puede intervenir. dejen impronta en el propósito de testar y en el contenido de la voluntad que sea el contenido del testamento. El primero de ellos. consta claramente en el artículo 686: "por el testamento una persona puede disponer. sino de dos testamentos diferentes. La unilateralidad no solamente viene dada por la ausencia de dos partes. como en lo referido a su ejecución. en síntesis. único sujeto cuyos intereses han de examinarse (salvo el caso de las legítimas). La norma prohibitiva persigue evitar la captación o abuso de influencia. consiguientemente. Habrá en tal caso unilateralidad. de revocar). sin que esto excluya la obtención de consejo ni que ocasionalmente en la manifestación o expresión material pueda el testador valerse del auxilio de otros. sino precisamente excluyendo la participación genética de otras voluntades que. una frente a la otra. es decir. La prohibición de testamento conjunto obedece.".

sin que el conocimiento del llamado a suceder tenga influencia alguna sobre la eficacia o validez del testamento. La muerte. La mejor prueba de que el testamento no es proyecto sino negocio perfecto. Para más precisar agrega que toda declaración en contrario carece de valor. se sientan vinculados a su contenido y adecuen su voluntad o acomoden en su conducta en función de lo que el testador establezca. e) La revocabilidad también es característica consustancial al testamento. porque el testador no persigue adhesión previa alguna al contenido de su disposición. tal como aparece del artículo 798. claro está. Esta característica de no receptabilidad de la declaración testamentaria es de particular importancia llegado el momento de interpretarla. 4 El derecho de revocación es la otra cara de la moneda del principio de libertad de testar y de hacerlo de una manera determinada dentro de los anchos márgenes que la ley concede. el testador tiene el derecho de revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias. que tal declaración es nula y se tiene por no puesta. En efecto. o ampliándola. Correlato de esta libertad de testar está la de no hacer testamento o la de modificar o ampliar o suprimir el que se hizo. suma o conjunto de declaraciones de voluntad del testador) es no recepticia. de su destrucción física) se requiere su revocación. En materia de formalidades testamentarias nuestra legislación no ha estado. pues el testador no espera (y probablemente no desea. ni tampoco supeditar sus regulaciones a la conformidad de sus sucesores.Corolario de la unilateralidad del testamento es que la declaración (en realidad. si bien que estrechamente vinculados. por cierto. caso este último que implica que el régimen sucesorio quedará regulado. aunque modificable o revocable. La idea del "proyecto" vendría a ser tanto como que al momento de la muerte se ratifica o reafirma la misma voluntad ya declarada anteriormente y que se quiso plenamente desde entonces para surtir efecto post mortem. las disposiciones testamentarias actúan y operan por virtualidad propia. lo que viene a significar. el 692. según se advierte de su lectura. cuyos respectivos contenidos no respectan a cuestiones de formas sino a la capacidad de los otorgantes que padezcan de algún tipo de limitación física. La norma. . contiene dos supuestos diferentes. o derogándola por completo. a partir de ese momento y respecto de las disposiciones sucesorias. sino voluntad firme y decidida. es apto el testamento para modificar las situaciones jurídicas a las cuales se refiere. definitivamente. El testamento no es proyecto ni tampoco algo provisional. por las reglas de la sucesión legal. es que para privarle de valor (aparte. afortunadamente concebida. el 693 y el 694. hasta que no exista otra disposición testamentaria. sustituyéndola total o parcialmente por otra. Por el contrario. Para la perfección de la declaración testamentaria se prescinde por completo de toda influencia jurídica activa o pasiva de terceros a cuya disposición se pone la herencia desde el momento de la muerte. Desde el punto de vista sistemático nuestro Código ubica bajo el rótulo de formalidades por lo menos tres preceptos. En la primera parte del dispositivo se establece el derecho de cambiar la última voluntad (o sea. sino de eficacia del mismo en el sentido de que. u otros terceros a quien pudiera interesarles o afectarles el contenido del testamento. complementado por los que le siguen. ni manifiesta su última voluntad con el propósito de provocar una respuesta de los receptores de la que se haría depender el testamento en sí (cosa distinta es su eficacia atributiva de bienes o derechos). en el fondo. no es presupuesto de validez del testamento.4 f) El testamento es acto esencialmente formal. de ordinario. la última voluntad válidamente manifestada con intención post mortem). al menos hasta que se muera) que los llamados a sucederle.

tal como lo regulan los artículos 140 y 219 inciso sexto del Código Civil. revocable. sin embargo también deben considerarse las formalidades de los testamentos especiales contenidas en el artículo 813 del Código Civil. En lo que toca a sanciones establece una duplicidad de categorías (nulidad y anulabilidad) que se basa en grados de importancia de la formalidad incumplida (esencial o no esencial). A excepción de unas pocas exigencias formales (artículo 695 C. cuando la ley al señalar una determinada forma indica también que de no observarse tal sobrevendría la nulidad del acto. la poca fortuna legislativa consiste en haberse olvidado de otras nuevas posibilidades de dejar constancia del acto de autonomía privada. que algunos les llaman requisitos de validez del testamento. Mas aparte de lo dicho.C. individual. el nombre del testador y la firma. cada una de las recogidas tiene sus propias exigencias sobre la manera de confeccionarlo. el 699 que alude al testamento cerrado y el artículo 707 que trata del testamento ológrafo. sin que con ello quede mermada la garantía de seguridad. Las formas ad solemnitatis causa para todas las clases de testamento son las siguientes: el testamento debe ser escrito. Por lo tanto el acto es solemne cuando para su validez se debe seguir una forma prescrita por la ley.restringiendo la modalidad testamentaria que pueden emplear. debe consignar la fecha de su otorgamiento. sobre esto último Clemente de Diego nos señala que el testamento es un acto solemne y como tal ligado en su existencia y validez a una forma. gratuito. se han desterrado los testamentos verbales por la falta de seguridad y el enorme riesgo que se crea al no resguardarse la última voluntad del testador. personalísimo. pudiendo subsistir el acto aunque el documento se declare nulo. FORMALIDADES COMUNES A TODO TESTAMENTO El testamento es un acto jurídico unilateral. y de la que se podía haber prescindido. dice. El criterio para distinguir cuando la formalidad es exigida probation causa o solemnitatis causa está referido a la sanción. determinada impuesta por la ley al arbitrio de los particulares. Los artículos 811 y 813 del Código Civil indican los defectos de forma que ocasionan nulidad por la inobservancia de la forma solemne.. ésta será ad solemnitatis causa. El sentido de la forma no es otro que el de salvaguardar y garantizar la expresión de última voluntad del testador. por ello en sucesión testamentaria no tiene aplicación el artículo 225 del Código Civil que alude a que no debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. y de no seguirse la forma se producirá la nulidad del acto tal como lo prevé el artículo 219 inciso sexto. a) Testamento escrito. en sede testamentaria el acto y el documento que lo contiene se confunden y el acto de otorgamiento del testamento vale en tanto vale el documento donde él consta. es el conjunto de requisitos prescritos por la ley para la existencia y validez de la última voluntad. La forma es tan esencial al testamento que sin ella no puede existir. Analicemos por separado cada una de estas formas.Todo testamento debe ser escrito. forma. a la par de tornar casi imposible una probanza de la existencia del .) que son generales a todas las modalidades testamentarias -y que más que formalidades en sentido de solemnidad son elementos constitutivos-. Deben igualmente considerarse otras formalidades propias de cada clase de testamento tal como lo encontramos en el artículo 696 referido al testamento por escritura pública. de última voluntad y solemne.

La firma siendo un requisito de validez puede no estar presente en el caso de los testamentos otorgados por el invidente y el analfabeto. b) Testamento fechado. la firma será cotejada a través de la pericia calígrafa a fin de obtener plena validez. en el caso de los testamentos especiales. el testamento es leído por notario y testador. incluso a veces no pueden ser redactados por el mismo testador. pues de caso contrario estaríamos ante un imposible jurídico. c) Testamento con indicación del nombre del otorgante. o el militar y el marítimo. En el caso del testamento ológrafo. cuando al llegar a puerto peruano se remite al Ministerio de Defensa. En cuanto a que las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a otras... sin embargo debe tenerse en cuenta el artículo 698 sobre la suspensión de la facción del testamento por cualquier causa. otorgado en Fiestas Patrias del año 2000".. dictándole o dándole por escrito las disposiciones testamentarias. la firma cobra una importancia mayor. debemos decir que ello se supera cuando. que el testador escriba el testamento de su puño y letra en su registro de escritura pública. d) Testamento firmado. sin embargo es reemplazada por la firma a ruego que estampan los testigos testamentarios que el testador designe. los sucesores existentes y además para tener un referente ante la eventualidad de que posteriormente se cuestione la validez del testamento. requisito éste que ha sido suprimido por el Código vigente. en el caso de que se cuestione su otorgamiento. Se aconseja que la fecha esté consignada con precisión. que por la situación excepcional en que se otorgan a veces no se consigna la fecha. la firma de cada una de las páginas del testamento por los intervinientes. que se lea el . La importancia de la fecha es capital para conocer no solo cuándo se otorgó.Resulta de trascendencia que se identifique al otorgante. una ratificación de que es su voluntad. estaríamos ante un testamento nulo.. como también lo es la nacionalidad y el estado civil del otorgante que también han sido suprimidos. sobre el particular analicemos brevemente estas formalidades particulares. que si no la consignara o ésta no podría ser inferida de la lectura del testamento. nombre y firma del causante. todos ellos son escritos. esto es. sino para conocer el patrimonio hereditario del causante.testamento. la firma significa la conformidad al pliego testamentario. a la par de solicitarse igualmente la huella digital del causante. dos testigos y el notario desde principio a fin. El Código Civil de 1936 exigía que debería igualmente consignarse el lugar del otorgamiento. como puede ocurrir con el testamento cerrado. lo que no significa exigencia de minuta y que no desnaturaliza el carácter de testamento abierto. entonces se debe dar por cumplido con este requisito. por cuanto como sabemos. fechado. ser escrito. mes y año. los testamentos ordinarios y especiales. sin embargo si la fecha estuviera referida a un hecho de conocimiento público. pues ello resulta irrelevante. igualmente debe cumplir con las formalidades que establece el artículo 696 y que pueden resumirse en lo siguiente: reunión en un solo acto testador. y en el caso del marítimo. ahora bien.La importancia que reviste la fecha del testamento es tal. el oficial ante quien se otorga el testamento lo remite al cuartel general. pues como conocemos. aun cuando el texto de la norma no la traiga como una exigencia formal.La suscripción del testamento por su otorgante es requisito de validez del acto jurídico. pero sí firmados por el causante. día. En nuestra legislación. que el testador exprese por sí mismo su voluntad. El testamento por escritura pública. El testamento puede no haber sido redactado por el testador. en el caso del militar. esto es. además de las exigencias formales de todo testamento. como por ejemplo" .. en donde consignará la fecha. sin embargo cobra plena validez al momento en que este testamento es firmado por el otorgante. constando la fecha en el oficio de remisión.

acta que deberá ser firmada por el testador. el pliego deberá estar colocado en un sobre que luego se cierra o de una cubierta clausurada. 6 De Ochoa. notario y testigos. el notario deberá dejar constancia de las indicaciones y salve cualquier error. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 699. CAPITULO III: CLASES DE TESTAMENTO 3. aunque haya escribaonos en el 5 El testamento por escritura pública llamado también abierto. son formalidades esenciales que sea totalmente escrito.1 CONCEPTO El testamento abierto es conocido también como testamento auténtico. El testamento por escritura pública es el que mayor garantía otorga en cuanto a preservar y asegurar la voluntad del testador. fechado y firmado por el testador. y si no fuera así no hay testamento ológrafo.1 EL TESTAMENTO ABIERTO 3. no siempre del agrado de los sucesores. como las demás escrituras notariales. nuncupativo que significa a "viva voz". manifestándole que contiene su voluntad testamentaria.testamento por el testador. que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en el que conste el otorgamiento por parte del testador. en atención a ello es que al analfabeto solo se le permite testar por escritura pública. en razón de otorgase en pliego abierto. y el notario. Según Ochoa6. que si hubiera observaciones. testigos y notario. o causarle incomodidades al causante al conocerse la forma como ha distribuido sus bienes. público o nuncupativo. que el testador entregue personalmente el testamento al notario en presencia de dos testigos. tal como lo señala el artículo 707. “Manual del abogado americano” Volumen 1. lo cual puede resultar nefasto para el testador. En cuanto al testamento cerrado. luego se transcribe al registro del notario y vuelven a firmar. o ante testigos solamente en cédula o de palabra. Juan Eugenio. conocida por el notario y los testigos. al haber éste reconocido a un hijo extramatrimonial. el más seguro por su fuerza probatoria y el que más garantías ofrece por el asesoramiento del Notario. le otorga la calidad de documento auténtico y finalmente porque su texto es conocido por todos los que tienen acceso a él. el documento que contiene el pliego testamentario deberá estar firmado por el testador en cada una de sus páginas. se difunda ante la infidencia de alguno de ellos. o el que él designe. Estas formalidades son de obligatorio cumplimiento y de no verificarse ello igualmente el testamento será nulo. En cuanto al testamento ológrafo. como fedatario público. . y que al final del testamento lo suscriban el testador. Este tipo de testamento es el más utilizado en la práctica. todo ello en un solo acto. el testimonio abierto puede otorgarse de dos maneras: ante escribano público y testigos. por ejemplo. es el que otorga mayor seguridad debido a la presencia del notario y de los testigos. por esencia secreto cuyo testo resulta incomprobable hasta después de muerto el testador o de ser revocado5. y porque la intervención del notario. pero si fuera manuscrito bastará que lo haga al final del testamento. Lo que lo diferencia del testamento cerrado. en tanto que la intervención del notario asegura el respeto a la auténtica voluntad del causante. sin embargo presenta como riesgo el que la voluntad del testador.1. y su recepción por el notario. Si estas formalidades no se cumplen se acarrea la nulidad del testamento. descartándose las otras dos formas ordinarias como son el testamento cerrado y el ológrafo.

ninguno de los testigos podrán ser incapaces de otorgar testamento. (Inc. bisnietos. la prohibición se extiende a los supuestos en que sean instituidos en dicho testamento como herederos o legatarios. 2°).De acuerdo al Art. se entendía que la manifestación de voluntad del testador debía ser oral. 6 del Art. si uno o dos no son habidos. conforme al inc. hermanos. 705 del actual C. “Compendio de Derecho Civil. El art. deben ser "hábiles". antes citado. . como se dijo anteriormente. 7 O'Callaghan. manifestando la voluntad testamentaria7. su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) o segundo de afinidad (cuñados entre sí) (Art. cuando no pueden justificar su crédito. De igual modo. Es más. padres. tuviera que suspenderse por cualquier circunstancia. 696 del Código vigente de 1984 amplía y. esto es. con relación al testador. Ello obedece al propósito de impedir que una persona interesada directa o indirectamente. Si la facción de este testamento público. mudos o ciegos. abuelos. que supieran leer y escribir. y bisabuelos. sino con la declaración testamentaria.pueblo. los analfabetos. sordos. Ni el esposo o esposa del testador puede ser testigo. 687 del Código Civil derogado. al mismo tiempo aclara. nietos. Los elementos del testamento abierto son: a) Manifestación de la voluntad del testador. A los dos testigos testamentarios les alcanza los "impedimentos" señalados por el Art.C. O'Callaghan define al testamento abierto como el otorgado ante el Notario (y testigos. de tomar o escoger cualquiera de las dos alternativas siguientes: Dictar de viva voz su testamento al Notario Público para que él lo escriba exactamente. anteriormente indicados. Tratándose de los testigos testamentarios. o como legatarios. b) Unidad del Acto. Lima (1999). al continuarlo. sus descendientes o sus hermanos. Ningún testigo con estos impedimentos podrán intervenir como tal en un testamento público. se tendrá que dejar constancia de tal hecho y. autorizar un testamento cerrado.Esto quiere decir que deben estar reunidos en un solo acto y. No pueden ser testigos. serán sustituidos por otros. Tampoco pueden actuar como testigos las personas señaladas en el testamento como herederos. sus ascendientes. actúe como Notario Público. Igualmente están impedidos de ser testigos testamentarios los acreedores del testador. 704). 705. desde el principio hasta el final: el testador. ni sus hijos. en su propio beneficio quizás o en perjuicio de otros determinados parientes del testador. el Notario y dos testigos testamentarios hábiles. esto es. Tampoco podrá el Notario impedido por esta relación parental. no pueden ser testigos testamentarios todos quienes tengan con el testador esos mismos vínculos parentales. como pariente. en su caso). Lección 6ª. Por su parte. deberán reunirse las mismas personas. permitiendo y dando más libertad al testador. Xavier. o Alcanzarle al Notario "por escrito" las disposiciones que desea expresar. el inciso segundo del artículo 687 antes mencionado. Preciso es hacer notar que el Notario Público interviniente no debe ser. Tomo 5 (Derecho de sucesiones). el cónyuge del testigo.

A pesar de los casos de impedimentos previstos expresamente por el Código.Es el funcionario que da fe de la manifestación válida de la última voluntad del testador. lo que es importante. Ello. en razón que una persona común no siempre considera las obligaciones legales con los herederos forzosos y la disponibilidad que tiene el testado de libre disponibilidad de su masa hereditaria. Tampoco los dependientes del propio Notario interviniente y aun los dependientes de otros Notarios públicos.El testador y el "testigo testamentario" que éste elija. Si el testador es sordo. Si el primero no sabe o no puede firmar.1. que lo haga dentro de su jurisdicción territorial. así lo hubiera considerado c) Intervención del Notario. y 2040 del C. ya sea que contenga su conformidad. éste será subsanado. ni por otra persona que no sea el propio Notario y de su puño y letra. El Notario debe cuidar de no estar él. Igualmente. cuerpo y conclusión. dice el Art. lo hace el testigo que él designe. se permite tenerlo como testigo hábil. f) Registro del Testamento. 696).Es necesario que el testador. no puede ser testigo testamentario. impedido de intervenir. El testamento no puede ser escrito a máquina. si el testigo testamentario cuyo impedimento no pudiera ser advertido. "si la opinión común". Una vez extendido. 2 y 3. como toda "Escritura". será él mismo quien lo lea y si es ciego o analfabeto. garantizando la realidad y veracidad del acto. d) Lectura. u observaciones o aclaraciones hechas por el testador. los testigos y el Notario firmen. en cada una de las páginas y al final (incisos 4 y 8 del Art. dos cónyuges en un mismo testamento. e) Firma. dejando constancia escrita de su respuesta. conforme al artículo 704. Los incisos 6 y 7 del Artículo que estamos examinando o sea el 696.). es decir que todos los intervinientes deben de firmar el testamento en el mismo acto. el cónyuge y los parientes del Notario dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad. a fin de comprobar la correspondencia entre lo escrito por el Notario y lo que expresó el testador. 706. respecto del acto verificado y efectos mientras judicialmente no se resuelva otra cosa. probando la identidad del testador y la libertad con que procede. no fuera notorio al momento de su intervención en la facción del testamento. 3. la lectura corre a cargo del propio Notario y uno de los testigos que designe el testador.3 REGISTRO PÚBLICO . si lo leído corresponde a lo dictado o dicho por éste.Tampoco pueden ser testigos. incisos 1.La persona encargada de redactar la voluntad del testador es el notario quien además deberá proveerle asesoría técnica jurídica con el fin de hacer válidad la voluntad del testador. Si se hubiera incurrido en error. contiene las prescripciones que garantizan que el testamento por escritura pública trasunte fielmente los deseos y la voluntad del testador. ya mencionado antes.C. debe inscribirse en el Registro de Testamento del domicilio del testador (Artículos 2039. Su valor probatorio es el de un instrumento público que produce fe. para lo cual el Fedatario o Notario interrogará al testador. Además. después de la lectura de cada cláusula. deberá constar de Introducción. En cuanto a la redacción.

la norma obliga al notario a cursar las partes respectivas al Registro de Testamento para su inscripción. No resulta pues extraño que en nuestra legislación -cuyas bases se asientan en los principios que regulan el sistema latino. la existencia del testamento publicitado mediante la inscripción. fojas donde corre extendido en el Registro Notarial. en tanto que permite conocer la última voluntad del causante o determinar la necesidad de iniciar el proceso sucesorio al fallecimiento de éste y. excepto si impugna su validez9. mucho menos formalista en Derecho -salvo el caso del Estado de Louisiana donde se exige la intervención del notario-. Ediciones Folk. ello es potestad del testador quien puede mantener el documento en sobre cerrado luego de ser firmado por todos. existiendo mínimas variaciones en relación a la legislación de cada estado. La solicitud de inscripción se realizará en la jurisdicción del domicilio del testador en el lugar donde ha emitido su última voluntad. solo del hecho que el mismo constituye la declaración de última voluntad del otorgante. hace efectivo el derecho hereditario de los causahabitantes de modo inmediato y.y que esté firmado al final por el testador y dos testigos. el testamento debe al menos constar por escrito y debe ser firmado por el testador y dos o más testigos en presencia del primero. mediante el cual se publicitará la existencia del testamento y se generará la historia jurídica del acto en el tiempo como las modificaciones. fecha. Lima 2010 10 Artículo 696. determina la nulidad de cualquier proceso sucesorio que se inicie. Manuel. como son la forma escrita. todos presentes en un solo acto. revocatorias u otros actos que puedan suscitarse.El testamento abierto es llevado en forma directa por el Notario. En Rusia.1. Estados Unidos. la forma notarial es la única admitida a semejanza del testamento por escritura pública o abierto que legislan la mayoría de los países del sistema latino de derecho. Asimismo. La publicidad otorgada por la inscripción es de suma importancia.se hayan adoptado desde sus inicios formalidades mínimas para todo testamento. mecanografiado o impreso en formulario. en tanto que.. En el caso de su pariente jurídico. a su vez. encontraremos invariablemente la existencia de formalidades esenciales para el otorgamiento de testamentos. 67 Ley del Notariado 9 Soria Alarcón. para garantizar la reserva que para tales actos establece la Ley Notarial8. “Apuntes de Derecho Notarial”. con la constancia de suscripción. Incluso se permite bajo ciertas circunstancias el testamento oral. En caso de revocatoria. Caso peculiar es que los testigos no necesariamente son informados del contenido del documento. nombres del notario.Formalidades del testamento por escritura pública Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: . indicará en la parte esta circunstancia. del testador y de los testigos. 8 Art. En el common law inglés se exige que el testamento conste por escrito -a manuscrito.y muy solemnes para caso del testamento abierto o por escritura pública10. 3. pero aun en este caso se exige la presencia de testigos. nombre y firma del otorgante -amén de esenciales bajo sanción de nulidad. El parte que remita el Notario al Registro deberá contener la fecha de otorgamiento.2 FORMALIDADES Si analizamos legislaciones de diversos países pertenecientes a los tres grandes sistemas de Derecho.

. subsistiendo como obligatoriedad solo en el caso de los testamentos. deben mantenerse dada la trascendencia del acto testamentario. testador y testigos subsiste al Código anterior. de su capacidad para actuar como tal a través de las normas. la estrictamente legal. lo que quedó eliminado por el Decreto Ley N° 22634. han determinado ciertas limitaciones legales que corresponden a su vez a limitaciones de carácter físico o cultural del otorgante. el testador o el testigo testamentario que éste elija.Nuestro ordenamiento ha utilizado los mismos principios que rigen la legislación española.. al fin de cada cláusula. viendo y oyendo al testador. Dado que dicha intervención garantiza el hecho de otorgamiento bajo condiciones normales de capacidad por parte del testador -independientemente de la intervención del notario..que cuida y fiscaliza la legalidad de acto que no está en capacidad de visualizar. al igual que el derogado Código Civil de 1936. los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto. notario.Que el testador exprese por sí mismo su voluntad..Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario. 2.Que el testador. el notario y dos testigos hábiles. Mucho se ha discutido sobre la intervención de los testigos pero siguiendo una tradición que incluso no respeta sistemas jurídicos. madre de la mayoría de las instituciones jurídicas nacionales vinculadas al Derecho Civil y la institución notarial: a) La obligatoriedad de estar reunidos. desde el principio hasta el fin. 4. luego de la lectura.Que el notario escriba el testamento de su puño y letra. Si bien nuestro ordenamiento civil señala que cualquier persona que pueda manifestar su voluntad de manera indubitable es susceptible de celebrar actos jurídicos con plena validez amén de completar los requerimientos señalados en el artículo 140 del Código Civil-las disposiciones sobre testamentos. 5. 6. Por la misma razón por la que el ciego no puede ser testigo..Que durante la lectura. los testigos y el notario. ya que de otra manera. por su especialidad y naturaleza estrictamente formal. 3. dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. el testador. 8. se verifique.es necesario advertir sobre la calidad del testigo y. 1. la ratio legis que sustenta la determinación que el ciego solo puede testar por escritura pública (artículo 693) se sustenta en la necesidad de otorgarle al invidente la garantía de una correcta transcripción documental de su voluntad frente a un profesional imparcial -amén de los testigos. en un solo acto. la limitación que padece puede dejar al testador en una apreciable desventaja ante personas cercanas a él que inescrupulosamente decidieran modificar o trastocar la voluntad del testador en beneficio propio mediante documento con contenido distinto al declarado. España exige tres testigos. como es obvio.Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador. 7.Que el notario deje constancia de las indicaciones que. No olvidemos que era obligatoria bajo la Ley N° 1510 antigua Ley del Notariado.. como en el caso de un testamento cerrado u ológrafo donde el otorgante invidente no tiene la guía de un lazarillo que lo conduzca por la senda correcta. . si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad.. en su registro de escrituras públicas.la intervención de testigos en todo instrumento público protocolar.. y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.Que estén reunidos en un solo acto. pueda hacer el testador.

son determinantes para la validez del acto. para dilucidar cuál es la condición física del testador. dentro de la facultad que le corresponde como dador de fe pública. Si dicha obligación se sustenta en que resulta necesario que tanto el notario como los testigos verifiquen la condición del testador. ve pero no entiende. que incluso sustentan su intervención como tales si pensáramos en el extremo -no imposiblede un notario poco escrupuloso.expresar su voluntad de manera indubitable ante el notario y testigos. y que además no es analfabeto. efectúe las indagaciones y comprobaciones correspondientes y previas al acto formal. que el mismo es sordo pero no mudo.sea a su vez analfabeto. Si el ciego es además analfabeto el caso es bastante similar. Mención aparte la constituye el hipotético caso en que el testador -sordo. aplicando los principios que rigen su función. Es de advertir que al igual que en el análisis del artículo anterior. Otra opción valedera es que el notario. una tercera persona pueda servir como una suerte de intérprete con la condición que domine el desarrollo de formas de comunicación especializadas que permiten al otorgante -sordo y analfabeto.El caso del analfabeto es análogo. cuando basta -tal como sucede en la legislación española que solo la lea el otorgante por sí mismo en el propio registro. debido a ambas limitaciones. La norma señala que debe leer el testamento en voz alta. a leer en viva voz para que ésta sea oída por el notario o testigos. puede darse el caso de la intervención de intérprete cuando el invidente además no conoce el idioma castellano (caso similar al del analfabeto). El analfabeto no sabe firmar. es decir. el ciego aparentemente no puede .o si. inclusive más de una vez. Resulta carente de toda lógica obligar a quien padece de sordera. uno de los cuales es abstenerse cuando la más leve duda opaca la transparencia de su actuación o si no encuentra seguridad en que el otorgante haya podido manifestar indubitablemente su declaración de última voluntad. ya que se trata de una situación no contemplada en la norma. el testamento en estos dos casos debe leerse por dos veces -debiera decirse como mínimo.una por el notario y otra por uno de los testigos designados por el propio testador. debiera ser considerado analógicamente como sordomudo y por lo tanto solo podría otorgar testamento cerrado u ológrafo. Caso aparte y tratado de manera singular es el caso del sordo. en ese caso el notario debe efectuar el análisis correspondiente para determinar que. Dicho intérprete asumiría la responsabilidad de la interpretación en aplicación analógica del artículo 30 de la Ley del Notariado. constituyendo una especie de ceguera -lIamémosla cultural-. Al igual que en el Código Civil español. por lo que no estaría incurso en la presunción del artículo 694 del Código Civil (el sordomudo solo puede otorgar testamento cerrado u ológrafo). Respecto de la firma a ruego debe entenderse que las limitaciones del otorgante para firmar no son absolutamente físicas. En todo caso constituye una decisión personal del notario viendo y analizando la casuística particular. En este caso la intervención del intérprete debe darse bajo los mismos parámetros con el agregado que debiera ser necesariamente considerado testigo y cumplir así con lo que prescribe la presente norma. deba leer en voz alta sus propias disposiciones. existiendo dicha situación especial. basta con señalar que el notario. pudiendo manifestar indubitablemente su voluntad asintiendo al final de cada cláusula luego de la lectura personal que él efectúe. Allí también la intervención del testigo que lee y el que firma a ruego del otorgante -pudiendo ser el mismo. por lo tanto se le puede estar vendiendo gato por liebre si al no saber leer no cuenta con la asistencia legal del notario y la presencia complementaria de los testigos. Por ello entendemos que no es necesario que el propio otorgante con las limitaciones auditivas que pudiese tener.

1. además. Autenticidad. salvo las obligaciones tributarias.firmar y cualquier limitación física por accidente o enfermedad podría derivar en una imposibilidad real en ese sentido. a ruego de éste. Ley del Notariado establece las siguientes disposiciones: Artículo 68. aunque extremo. en razón de que la mayoría de los oficios notariales mantienen convenios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -Reniec. aunque ello no es obligatorio si los firmantes se identifican con Documento Nacional de Identidad. La ley reserva la facultad de los testigos para la suscripción en cabeza del otorgante. en su momento. el Decreto Legislativo Nº 1049.. luego de inscrito en el Registro de Testamentos que le hace absolutamente válido11. 3. en tanto está rodeado de todas las exigencias formalitas. cualquier familiar del testador podría firmar a ruego por él sin que se invalide el testamento. pero no se ha contemplado el caso en que los testigos disientan en dicha solicitud. En aplicación de la norma antedicha.. Ediciones Folk. sin que se requiera trámite judicial posterior.Formalidad del Registro de Testamento El notario observará en el otorgamiento del testamento en escritura pública y el cerrado las formalidades prescritas por el Código Civil Artículo 73. nombre del notario. siempre y cuando el notario deje constancia en la conclusión de la negativa de ambos testigos a suscribirlo en calidad de firmantes a ruego. sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad. del testador y de los testigos. fojas donde corre extendido en el registro. el testamento debe contener la institución de herederos. y éste es un caso que. Pese a que la ley no lo regula. A este interviniente firmante a ruego del otorgante no le alcanzan los impedimentos de parentesco que la ley señala para el caso de intervención de testigos. vale decir a su expresa solicitud. no sepa o no pueda firmar. “Apuntes de Derecho Notarial”. la total libertad del testador y resulta la fiel expresión de voluntad del protocolo del notario.Es indudable que en esta clase de testamentos ofrece las mayores seguridades de autenticidad y firmeza.Inscripción del Testamento El notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al registro de testamentos que corresponda. Seguridad adicional merece la decisión de colocar huella digital. una en calidad de testigo y otra en calidad de rogado. Lima 2010 . Por otro lado. con la constancia de su suscripción. pero sí como testigos. 11 Soria Alarcón. la prueba de su título. mediante parte que contendrá la fecha de su otorgamiento. por lo mismo se convierte en título que aprueba tal calidad.para la visualización de las fichas de identidad que incluyen foto y huella digital. el que se hará efectivo cuando ocurra la defunción del causante. de facilitar a sus herederos. podría darse durante la culminación del acto formal. El testigo firmante a ruego del otorgante debe necesariamente suscribir dos veces cada una de las fojas del testamento. Manuel. En este caso podría aplicarse lo dispuesto en el artículo 54 inciso g de la Ley del Notariado que señala que en los instrumentos públicos protocolares el notario puede advertir de la intervención de una persona -ajena a los testigos que sea llevada por el comparesciente en caso éste sea analfabeto.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. sin perjuicio que imprima su huella digital.

produciendo fe respecto de la realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió. falsedad o caducidad.Las ventajas de éste tipo de testamento es que da seguridad a los términos de voluntad del testador y a la vez no puede ser falsificado. Estas solemnidades son simplemente medidas de publicidad para terceros. revocaciones. Y sus desventajas son que pueden ser muy onerosas y además va a permitir conocer anticipadamente la voluntad del testador. como de aplicar tras el fallecimiento. de conformidad con el artículo 2039. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Civil. . Su precio es asequible. Es el más sencillo. Es el único que pueden utilizar las personas que no sabe leer y escribir. Su falta no vicia el acto. de conformidad con lo que dispone el artículo 2040. La conservación del testamento no peligra. sentencias ejecutoriadas sobre nulidad. Podemos ver que el testamento otorgado en esta forma tiene el valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. o que no pueden hacerlo por enfermedad. ampliaciones. Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y además en el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento. pues es acudir a la oficina del notario que ofrezca la menor tarifa. tanto de hacer. las ventajas que tenemos de este tipo de testamento son: Siempre se cuenta con el consejo técnico-jurídico del notario. o sobre juicios sobre justificación o contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias de la desheredación. así como sus modificaciones. que va a suprimir todos los motivos de invalidez que puedan existir. En resumen. Los testamentos otorgados deben inscribirse en el Registro de Testamentos.

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