Sucesion Testamentaria

CAPITULO II: LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y EL TESTAMENTO La sucesión mortis causa puede ser testada o legal, o actuar conjuntamente ambas modalidades

sucesorias. Entre ambos regímenes hay singulares variantes que no solo conciernen al poder dispositivo de la voluntad, sino principalmente a su contenido y a la forma de distribución de la herencia. La sucesión intestada siempre es a título universal y supone, en general y de ordinario, una transmisión del íntegro de la herencia o de una parte alícuota de ella conforme a criterios de parentesco. En cambio, en la sucesión testamentaria pueden imponerse determinadas exigencias o requisitos para la adquisición de la herencia, o para distribuirla de una manera determinada en porciones ideales o en bienes, derechos, u obligaciones concretas, o establecer otro tipo de disposiciones inclusive no patrimoniales, pero que tienen efecto obligatorio para los sucesores1. La sucesión legal o intestada tiene una función esencialmente supletoria y sustitutiva, en defecto de voluntad testamentaria o cuando ésta no resulta completa, válida o totalmente eficaz por cualquier motivo. Y mientras que la sucesión por llamamiento legal solo regula los aspectos netamente patrimoniales de la herencia y su adquisición por los herederos legales, la voluntad testamentaria puede ampliar los sujetos beneficiados a otros distintos de los que la ley hubiera llamado y la forma de llamamiento, sobre situaciones ya existentes o previsiones sobre futuras que exceden del ámbito patrimonial. El origen de la palabra testamento es algo incierto, aunque Biondi2 considera que "la raíz de testamentum es la misma que la de testis y testatio", entendida como declaración de voluntad ante testigos. El testamento es, en esencia, no solo un documento -que por cierto también tiene que serlosino principalmente un acto jurídico de naturaleza dispositiva que la mayoría de los autores considera de carácter negocial. No dispositivo, entiéndase, en el sentido de que a esta palabra se atribuye en otros lugares del Código Civil (por ejemplo, los artículos 156 y 195) como actos de transferencia o de enajenación de bienes o derechos, sino principalmente dispositivo como sinónimo de acto preceptivo, prescriptivo o programático, o, para algún autor, simplemente imperativo. Por lo tanto, el testamento es acto de voluntad que expresa una decisión, un mandato; acto que establece, decreta y resuelve sobre los intereses del testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos u obligaciones, sea que versen sobre otros asuntos o relaciones jurídicas de carácter no patrimonial. Tal característica dispositivo-preceptiva aparece puesta de relieve en los párrafos del artículo 686. Aunque con el defecto de referirse solamente a bienes (sin mencionar los derechos y obligaciones que también pueden constituir la herencia), es sustantivamente conforme lo que
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Lamentablemente, sin embargo, nuestra legislación ha sido poco favorable a la sucesión testamentaria. Desde el punto de vista documental es exagerada la rigidez formal que se reclama para los testamentos; desde el punto de vista negocial es estrecho el margen que el ordenamiento concede a la autonomía del testador. Nuestra regulación, sucesoria en general y testamentaria en particular, se ha quedado a la zaga, más recortada aun de lo que estaba bajo el régimen del Código de 1936.
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BIONDI, B. Sucesión testamentaria y donación. Editorial Bosch. Barcelona, 1960

por lo tanto. que no necesariamente contiene estipulaciones sobre atribución de bienes.C. digamos. de cuatro especies diferentes: patrimoniales o no patrimoniales.el artículo nos presenta como definición y que. derechos u obligaciones del testador. del que resulta lo siguiente. con eficacia post mortem o ante mortem. A diferencia. sino que su ámbito puede extenderse a intereses no exclusivos del testador. Estas disposiciones. como proclama la ley. o disponiendo el cumplimiento de obligaciones y deberes para después de su muerte. no son revocables o son de dudosa revocabilidad. el acto jurídico de reconocimiento de filiación extramatrimonial. e incidir en relaciones de terceros (nombrando tutor. sino porque precisamente las disposiciones de tal naturaleza se quieren para después de la muerte (salvo excepciones). no solo puede no ser título sucesorio o de adquisición. por ejemplo. Y con su texto se nos hace saber que la esencia es ordenar.es obvio que la relación jurídica no puede establecerse con relación al causante. aunque aprovechen de la circunstancia del testamento y consten documentalmente en él. Las disposiciones testamentarias pueden ser. El testamento. Su esencia. limitaba el acto a la institución de heredero. (Ni menos aún podría aceptarse una relación entre el sucesor y la masa. decretar instrucciones. de la noción romana de testamento que. que algunas de sus disposiciones pueden tener eficacia ante mortem o post mortem con efecto retroactivo. es la de ser un acto por el cual el testador puede "ordenar su propia sucesión" y estatuir disposiciones –o sea. de suyo. no son auténticamente testamentarias. Supuestos sustancialmente diferentes son los de aquellas disposiciones que per se pueden tener eficacia desde el momento de la confección del testamento (siempre que su contenido se conozca. nuestro ordenamiento le asigna a la figura un poder preceptivo significativamente mayor. Tratándose de disposiciones llamadas a surtir efecto para después de la muerte. expone la función y utilidad jurídica del testamento. Pero son disposiciones con sustantividad propia y de ello se deriva que los efectos que producen y las relaciones jurídicas pertinentes siguen la suerte de su especial y propia naturaleza jurídica. Por ejemplo. pues. es decir. la sola declaración del interés de revocar lo anteriormente querido. es obvio que la simple confección del testamento e incluso su perfección documental no crea vínculo alguno. los deudores del cumplimiento ante los legatarios son los herederos. Sin duda que la decisión de éste habrá sido fuente y origen del derecho del recipiendario y que su voluntad llamada a tener efecto en el momento de la defunción es título transmisor de un derecho en favor del sucesor.sin contenido patrimonial. sino que regula para después del deceso lo atinente al patrimonio y otros intereses del testador inclusive. Primero.)-. aunque el acto se limite a ellas. porque ni la herencia ni la masa son sujetos ni por tanto pueden ser los deudores). en definitiva. o el reconocimiento de una deuda. por lo tanto. Debe quedar claro que las obligaciones que se transmiten o los legados que el testador establece originan un derecho de crédito contra los herederos. como si ésta tuviera entidad jurídica autónoma. Segundo. Tercero. esencialmente revocable. en esencia. que en nada se ve . según expresa el artículo 1295 del Código mexicano). que es algo más que un simple documento de instrucciones o de deseos. por cierto) y que. o en la hipoteca que se constituye en testamento por escritura pública. que el acto testamentario no necesariamente instituye herederos (incluso aunque existan parientes legitimarios a los que nuestro ordenamiento llama ''forzosos". no solo porque el testamento es. o un mero acto de disposición total o parcial de bienes para tener eficacia después de la muerte. pero ello no significa el surgimiento de relaciones jurídicas entre el sucesor y el difunto. Pero cuando ésta llega y se produce la apertura de la sucesión y en su caso transmisión de bienes -si la disposición fuera de tal especie. porque la revocación expresa siempre es acto testamentario (artículo 799 C.

Esto es. Cuando se perfeccionan. A diferencia de la regulación testamentaria del Código precedente. o estar completamente desprovistas de tal connotación. La situación -no la relación. es indudable que la característica del testamento como acto no puede hacerse reposar en el concepto de relación jurídica que constituye el núcleo del numeral 140. 13.). en suma. El contacto entre difunto y sucesor no se produce por la aceptación. diferenciándolo de otros actos jurídicos.perturbada por la circunstancia de tener cabida en el testamento. ni la aceptación puede implicar el perfeccionamiento de una relación jurídica sucesoria. ni se extingue por la renuncia. Lo cual obliga a distinguir entre el testamento como documento y el testamento como disposición normativa. distribución. Se trata de actos. o se inscriben en los registros pertinentes los datos inscribibles. no queda en absoluto desdibujado por el hecho de que el ordenamiento reconozca la posibilidad de que la herencia deba ser aceptada. El testamento. Visto. (Ejemplos: artículos 8. sin que haya que esperar a su deceso. con distinto objeto y desde luego en distintos momentos. de actos completamente diferentes. Esta aceptación no es una respuesta que cierre una presunta relación entre difunto y sucesor. no puede pregonarse del testamento que sea un acto jurídico ordinario. ni la renuncia el fin de la que ya existiera. 15. Lo anterior.C. por ejemplo). en suma. o de otro modo partición o adjudicación de activos o pasivos. porque de igual manera hubiera obligado al testador en vida. Establecido lo anterior. el actual ha cuidado de puntualizar que el testamento puede contener expresiones de voluntad del testador cuyo contenido carezca de sustantividad patrimonial. obedecer o estar vinculadas causalmente a la muerte del testador. Y si por cualquier circunstancia tales actos solo fueran conocidos con motivo de la apertura del testamento. que el testamento puede ser fuente de relaciones jurídicas como puede no serlo. 14. que por ser también unilaterales pueden otorgarse con motivo o en el mismo documento del testamento. y particularmente cuando llegan a conocimiento de terceros interesados (el reconocimiento de una deuda. entonces. surgirá una relación con efectos retroactivos (en cuanto ellos fueran posibles). aunque su contenido se limite a disposiciones no patrimoniales y completamente ajenas a lo relativo a la transmisión. en cuanto referido a la atribución o destino de la masa económica de la herencia. Se trata. Pero pueden enumerarse sin esfuerzos las siguientes: . Las disposiciones no patrimoniales pueden tener carácter sucesoral o no.jurídica sucesoria nace ex lege porque alguien tiene que suceder al difunto en sus posiciones jurídicas. pero que en su naturaleza son completamente extratestamentarios. Vale decir. CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO Nuestro Código no indica de una manera coherente y sistemática el conjunto de características que determinan la función y contenido del testamento. 572 C. de modo que por delegación del ordenamiento el testamento solo cumple la función de establecer un régimen normativo sustitutorio del legal sobre el "quién" y el "cómo" de la sucesión. por cierto. 503. es incuestionable que hacen surgir desde entonces situaciones jurídicas o el vínculo o deber que ya compromete al testador. es tal. Es lo que el legislador ha llamado disposiciones de carácter no patrimonial. propia de la autonomía privada que regula la sucesión. al menos si se lo quiere calificar de fuente creadora de relaciones jurídicas.

la disposición respectiva no necesariamente se invalida. En todo caso. la voluntad expresada en el testamento rige la sucesión del difunto. ha sido expresada válidamente en consideración a la muerte.C. que es concepto más preciso y restringido y que mejor describe la naturaleza y manera de la atribución testamentaria y consiguiente traslado patrimonial a título sucesorio. dice el artículo 686. Y la liberalidad. de producirse algún exceso del testador que resultara incompatible con dictados legales. En el ánimo de proteger y de hacer respetar hasta donde sea posible la voluntad del testador. dispone para después de su muerte y ordena su propia sucesión. Siempre dentro de los marcos legales. no necesariamente significará enriquecimiento o beneficio real. pues. El testamento es.a) Ser un acto mortis causa. ni nada. no es una circunstancia condicionante cualquiera. que en el caso del testamento tiene como liberalidad la voluntad de favorecer a heredero o legatario. a los que me referiré al tratar del artículo 690. personalísimo y unilateral. por cierto. Porque en realidad el testamento en sí no es propiamente acto oneroso ni gratuito. . porque el testador hace testamento pues precisamente quiere disponer para después de deceso. porque el testamento no es acto de liberalidad ni gratuito cuando contiene disposiciones no sucesorales que el testador pudo haber hecho por acto inter vivos. porque el cargo en las disposiciones afectas a él puede ser equivalente o superior a la manda. la ausencia de obligación y la naturaleza no patrimonial del interés del disponente. c) El testamento es acto de liberalidad cuando exista disposición de llamamiento atributivo de bienes o derechos. La muerte. o si el pasivo de la herencia es superior al activo. El testador. efectivamente. es preferible hablar de liberalidad. sino precisamente la razón causal del testamento. o cuando contiene una indicación de carácter no patrimonial. se limita a revocar otro testamento anterior. un negocio individual (artículo 814 C. En lugar de gratuidad. lo que él disponga como acto jurídico válido prevalece sobre la sucesión intestada o legal y sobre cualquier otra norma supletoria. quede claro. b) Con sujeción a las limitaciones de orden formal y material sobre el documento y contenido del testamento. de que el testamento sea un negocio incompleto. de esta manera. Son. El testamento es la última voluntad que habiendo podido revocarse luego de declarada (salvo que el testador haya devenido incapaz). no solamente es la razón funcional de ser del instituto -es decir. No es que se prohíba la participación de terceras personas en los actos exteriores y formales del testamento (lo que en el caso de los testigos es de preceptiva observancia en algunos tipos testamentarios). La circunstancia de ser la muerte la causa determinante de la disposición testamentaria y hecho que imprime eficacia o determina la vigencia dispositiva del testamento. sino que la voluntad testamentaria debe ser solo la del testador (aunque eventualmente se remita -con ciertos límites. características de la liberalidad. cuando. no puede llevamos a la conclusión.) y personalísimo en el más genuino sentido del concepto. la ley la reconduce a los límites máximos que tolera. esto es. sino que a ella está supeditada su eficacia (excepción hecha de condiciones factuales suspensivas impuestas por el testador). por ejemplo. La muerte.a la voluntad de otro). d) El testamento es acto individual. imperfecto o in devenire hasta el deceso de su autor. cuando el testamento contenga disposiciones de tal naturaleza. que el testamento se quiere en atención a la muerte-. sin duda errada.

porque la decisión del querer debe ser propia del testador sin terceros colaboradores ni intermediarios. que por su soberana decisión decreta lo concerniente a la sucesión de. es personalísimo. sino de dos testamentos diferentes. 3 Esto. . Testamento en común significa mancomunado. es decir. cada uno con su autonomía. Esta característica de unipersonalidad y unilateralidad. colectivo o mancomunado. dejen impronta en el propósito de testar y en el contenido de la voluntad que sea el contenido del testamento. una frente a la otra.. que en realidad supone dos testamentos en el mismo folio (o uno al anverso y otro al reverso). no vulnera lo dispuesto en el numeral 814 del Código. al propósito de evitar influencias recíprocas y proteger la libertad de testar (y. consta claramente en el artículo 686: "por el testamento una persona puede disponer. El testamento es también unilateral porque en cualquiera de sus tipos o especies se perfecciona en su origen y existencia (no en sus efectos) con la sola y única voluntad decisoria del testador. en que genéticamente intervienen dos voluntades. pero que reflejen independencia negocial entre sí. de revocar). de una u otra manera. a la cual se remite. único sujeto cuyos intereses han de examinarse (salvo el caso de las legítimas). y viceversa. porque el testador no puede dejar sus disposiciones a la voluntad decisoria de otra persona (salvo algunas excepciones). La unilateralidad no solamente viene dada por la ausencia de dos partes. como no sea instrumentalmente. El segundo es la referencia y asunción como voluntad propia del testador la que es de otro. El testamento. ambos en la misma fecha y cada uno de ellos con sus propios requisitos3. Aparte de ello. El primero de ellos. tanto en lo concerniente a su facción en la que nadie más puede intervenir. La norma prohibitiva persigue evitar la captación o abuso de influencia. el artículo 814 fulmina con nulidad al testamento otorgado en común por dos o más personas. aunque pudiera pasar desapercibida. como se entiende. Habrá en tal caso unilateralidad. El artículo 814 citado no debe incluir el caso de los testamentos que consten juntos. sin que esto excluya la obtención de consejo ni que ocasionalmente en la manifestación o expresión material pueda el testador valerse del auxilio de otros. que no sean un solo y mismo acto derivado de la voluntad común de dos o más personas.". en síntesis. sino precisamente excluyendo la participación genética de otras voluntades que. en el mismo e inseparable acto. voluntad exenta de toda traba externa como no sea legal. como en lo referido a su ejecución.. o sea. ingresa a la vida jurídica no solo sin necesidad de otra voluntad distinta de la de su autor. porque no se trata de un testamento común. Asimismo. pero no unipersonalidad. que lo único que tienen en común es haber sido otorgados en el mismo soporte material y acaso en la misma fecha. es el del testamento que algunos llaman simultáneo. sino porque la única parte que interviene para dar vida al reglamento de intereses del acto de última voluntad está constituida por un solo sujeto. De todo lo anterior hay que distinguir dos supuestos que puedan dar origen a problemas y que por ello conviene abordar desde ahora. La prohibición de testamento conjunto obedece. al resultar dependencia de la voluntad de un testamento respecto de la del otro.Es personalísimo. en conjunto. que en nada desdice el carácter personalísimo. terceros en su patrimonio o estatuye reglas de otra especie. consiguientemente.

El testamento no es proyecto ni tampoco algo provisional. Esta característica de no receptabilidad de la declaración testamentaria es de particular importancia llegado el momento de interpretarla. afortunadamente concebida. por las reglas de la sucesión legal. las disposiciones testamentarias actúan y operan por virtualidad propia. e) La revocabilidad también es característica consustancial al testamento. aunque modificable o revocable.Corolario de la unilateralidad del testamento es que la declaración (en realidad. La mejor prueba de que el testamento no es proyecto sino negocio perfecto. Por el contrario.4 f) El testamento es acto esencialmente formal. que tal declaración es nula y se tiene por no puesta. La muerte. ni tampoco supeditar sus regulaciones a la conformidad de sus sucesores. de ordinario. no es presupuesto de validez del testamento. Correlato de esta libertad de testar está la de no hacer testamento o la de modificar o ampliar o suprimir el que se hizo. La idea del "proyecto" vendría a ser tanto como que al momento de la muerte se ratifica o reafirma la misma voluntad ya declarada anteriormente y que se quiso plenamente desde entonces para surtir efecto post mortem. Para la perfección de la declaración testamentaria se prescinde por completo de toda influencia jurídica activa o pasiva de terceros a cuya disposición se pone la herencia desde el momento de la muerte. sino voluntad firme y decidida. sin que el conocimiento del llamado a suceder tenga influencia alguna sobre la eficacia o validez del testamento. claro está. caso este último que implica que el régimen sucesorio quedará regulado. Desde el punto de vista sistemático nuestro Código ubica bajo el rótulo de formalidades por lo menos tres preceptos. el 693 y el 694. En la primera parte del dispositivo se establece el derecho de cambiar la última voluntad (o sea. la última voluntad válidamente manifestada con intención post mortem). por cierto. definitivamente. se sientan vinculados a su contenido y adecuen su voluntad o acomoden en su conducta en función de lo que el testador establezca. sustituyéndola total o parcialmente por otra. lo que viene a significar. o ampliándola. de su destrucción física) se requiere su revocación. cuyos respectivos contenidos no respectan a cuestiones de formas sino a la capacidad de los otorgantes que padezcan de algún tipo de limitación física. es apto el testamento para modificar las situaciones jurídicas a las cuales se refiere. en el fondo. sino de eficacia del mismo en el sentido de que. 4 El derecho de revocación es la otra cara de la moneda del principio de libertad de testar y de hacerlo de una manera determinada dentro de los anchos márgenes que la ley concede. contiene dos supuestos diferentes. porque el testador no persigue adhesión previa alguna al contenido de su disposición. . al menos hasta que se muera) que los llamados a sucederle. a partir de ese momento y respecto de las disposiciones sucesorias. el 692. u otros terceros a quien pudiera interesarles o afectarles el contenido del testamento. si bien que estrechamente vinculados. según se advierte de su lectura. el testador tiene el derecho de revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias. suma o conjunto de declaraciones de voluntad del testador) es no recepticia. tal como aparece del artículo 798. ni manifiesta su última voluntad con el propósito de provocar una respuesta de los receptores de la que se haría depender el testamento en sí (cosa distinta es su eficacia atributiva de bienes o derechos). La norma. hasta que no exista otra disposición testamentaria. Para más precisar agrega que toda declaración en contrario carece de valor. complementado por los que le siguen. o derogándola por completo. En efecto. es que para privarle de valor (aparte. pues el testador no espera (y probablemente no desea. En materia de formalidades testamentarias nuestra legislación no ha estado.

El sentido de la forma no es otro que el de salvaguardar y garantizar la expresión de última voluntad del testador. se han desterrado los testamentos verbales por la falta de seguridad y el enorme riesgo que se crea al no resguardarse la última voluntad del testador. y de la que se podía haber prescindido. en sede testamentaria el acto y el documento que lo contiene se confunden y el acto de otorgamiento del testamento vale en tanto vale el documento donde él consta.. la poca fortuna legislativa consiste en haberse olvidado de otras nuevas posibilidades de dejar constancia del acto de autonomía privada. El criterio para distinguir cuando la formalidad es exigida probation causa o solemnitatis causa está referido a la sanción.C. Deben igualmente considerarse otras formalidades propias de cada clase de testamento tal como lo encontramos en el artículo 696 referido al testamento por escritura pública. pudiendo subsistir el acto aunque el documento se declare nulo. cuando la ley al señalar una determinada forma indica también que de no observarse tal sobrevendría la nulidad del acto. forma. determinada impuesta por la ley al arbitrio de los particulares. que algunos les llaman requisitos de validez del testamento. Los artículos 811 y 813 del Código Civil indican los defectos de forma que ocasionan nulidad por la inobservancia de la forma solemne. a la par de tornar casi imposible una probanza de la existencia del . sin embargo también deben considerarse las formalidades de los testamentos especiales contenidas en el artículo 813 del Código Civil. Mas aparte de lo dicho. En lo que toca a sanciones establece una duplicidad de categorías (nulidad y anulabilidad) que se basa en grados de importancia de la formalidad incumplida (esencial o no esencial). por ello en sucesión testamentaria no tiene aplicación el artículo 225 del Código Civil que alude a que no debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo.Todo testamento debe ser escrito.restringiendo la modalidad testamentaria que pueden emplear. personalísimo. tal como lo regulan los artículos 140 y 219 inciso sexto del Código Civil. el nombre del testador y la firma. cada una de las recogidas tiene sus propias exigencias sobre la manera de confeccionarlo. sin que con ello quede mermada la garantía de seguridad. es el conjunto de requisitos prescritos por la ley para la existencia y validez de la última voluntad. individual. FORMALIDADES COMUNES A TODO TESTAMENTO El testamento es un acto jurídico unilateral. debe consignar la fecha de su otorgamiento. gratuito. sobre esto último Clemente de Diego nos señala que el testamento es un acto solemne y como tal ligado en su existencia y validez a una forma. de última voluntad y solemne. Analicemos por separado cada una de estas formas. La forma es tan esencial al testamento que sin ella no puede existir. Por lo tanto el acto es solemne cuando para su validez se debe seguir una forma prescrita por la ley.) que son generales a todas las modalidades testamentarias -y que más que formalidades en sentido de solemnidad son elementos constitutivos-. dice. a) Testamento escrito. ésta será ad solemnitatis causa. revocable. y de no seguirse la forma se producirá la nulidad del acto tal como lo prevé el artículo 219 inciso sexto. A excepción de unas pocas exigencias formales (artículo 695 C. el 699 que alude al testamento cerrado y el artículo 707 que trata del testamento ológrafo. Las formas ad solemnitatis causa para todas las clases de testamento son las siguientes: el testamento debe ser escrito.

dos testigos y el notario desde principio a fin. incluso a veces no pueden ser redactados por el mismo testador.. sin embargo si la fecha estuviera referida a un hecho de conocimiento público. El testamento puede no haber sido redactado por el testador. pero sí firmados por el causante. pues como conocemos. esto es. los testamentos ordinarios y especiales. En nuestra legislación. que el testador escriba el testamento de su puño y letra en su registro de escritura pública. la firma de cada una de las páginas del testamento por los intervinientes.. además de las exigencias formales de todo testamento. día. pues de caso contrario estaríamos ante un imposible jurídico. c) Testamento con indicación del nombre del otorgante.La importancia que reviste la fecha del testamento es tal. o el militar y el marítimo. ser escrito. lo que no significa exigencia de minuta y que no desnaturaliza el carácter de testamento abierto. como puede ocurrir con el testamento cerrado. El testamento por escritura pública. el oficial ante quien se otorga el testamento lo remite al cuartel general.La suscripción del testamento por su otorgante es requisito de validez del acto jurídico. que se lea el .testamento. que el testador exprese por sí mismo su voluntad. como también lo es la nacionalidad y el estado civil del otorgante que también han sido suprimidos. En el caso del testamento ológrafo. la firma significa la conformidad al pliego testamentario. dictándole o dándole por escrito las disposiciones testamentarias. todos ellos son escritos. en el caso del militar. entonces se debe dar por cumplido con este requisito. una ratificación de que es su voluntad. ahora bien.Resulta de trascendencia que se identifique al otorgante. cuando al llegar a puerto peruano se remite al Ministerio de Defensa.. la firma cobra una importancia mayor. la firma será cotejada a través de la pericia calígrafa a fin de obtener plena validez. en donde consignará la fecha. La firma siendo un requisito de validez puede no estar presente en el caso de los testamentos otorgados por el invidente y el analfabeto. como por ejemplo" . pues ello resulta irrelevante.. sino para conocer el patrimonio hereditario del causante. Se aconseja que la fecha esté consignada con precisión. esto es. el testamento es leído por notario y testador. requisito éste que ha sido suprimido por el Código vigente. aun cuando el texto de la norma no la traiga como una exigencia formal. La importancia de la fecha es capital para conocer no solo cuándo se otorgó. igualmente debe cumplir con las formalidades que establece el artículo 696 y que pueden resumirse en lo siguiente: reunión en un solo acto testador. fechado. estaríamos ante un testamento nulo. nombre y firma del causante. los sucesores existentes y además para tener un referente ante la eventualidad de que posteriormente se cuestione la validez del testamento. El Código Civil de 1936 exigía que debería igualmente consignarse el lugar del otorgamiento. En cuanto a que las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a otras. que por la situación excepcional en que se otorgan a veces no se consigna la fecha. en el caso de los testamentos especiales. constando la fecha en el oficio de remisión. otorgado en Fiestas Patrias del año 2000". sin embargo cobra plena validez al momento en que este testamento es firmado por el otorgante. b) Testamento fechado. debemos decir que ello se supera cuando.. sin embargo debe tenerse en cuenta el artículo 698 sobre la suspensión de la facción del testamento por cualquier causa. mes y año. sobre el particular analicemos brevemente estas formalidades particulares. sin embargo es reemplazada por la firma a ruego que estampan los testigos testamentarios que el testador designe. que si no la consignara o ésta no podría ser inferida de la lectura del testamento. por cuanto como sabemos. en el caso de que se cuestione su otorgamiento. d) Testamento firmado. a la par de solicitarse igualmente la huella digital del causante. y en el caso del marítimo.

el testimonio abierto puede otorgarse de dos maneras: ante escribano público y testigos. y su recepción por el notario. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 699. que si hubiera observaciones. o ante testigos solamente en cédula o de palabra. el más seguro por su fuerza probatoria y el que más garantías ofrece por el asesoramiento del Notario. que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en el que conste el otorgamiento por parte del testador. Si estas formalidades no se cumplen se acarrea la nulidad del testamento. CAPITULO III: CLASES DE TESTAMENTO 3. nuncupativo que significa a "viva voz". sin embargo presenta como riesgo el que la voluntad del testador. 6 De Ochoa. . tal como lo señala el artículo 707. descartándose las otras dos formas ordinarias como son el testamento cerrado y el ológrafo. testigos y notario. Estas formalidades son de obligatorio cumplimiento y de no verificarse ello igualmente el testamento será nulo. conocida por el notario y los testigos. en atención a ello es que al analfabeto solo se le permite testar por escritura pública. Este tipo de testamento es el más utilizado en la práctica. no siempre del agrado de los sucesores. En cuanto al testamento ológrafo. Según Ochoa6.1 CONCEPTO El testamento abierto es conocido también como testamento auténtico. En cuanto al testamento cerrado. es el que otorga mayor seguridad debido a la presencia del notario y de los testigos. se difunda ante la infidencia de alguno de ellos. o el que él designe. El testamento por escritura pública es el que mayor garantía otorga en cuanto a preservar y asegurar la voluntad del testador. luego se transcribe al registro del notario y vuelven a firmar.testamento por el testador. y si no fuera así no hay testamento ológrafo. como fedatario público. por esencia secreto cuyo testo resulta incomprobable hasta después de muerto el testador o de ser revocado5. el pliego deberá estar colocado en un sobre que luego se cierra o de una cubierta clausurada. que el testador entregue personalmente el testamento al notario en presencia de dos testigos. y que al final del testamento lo suscriban el testador. “Manual del abogado americano” Volumen 1. y porque la intervención del notario. al haber éste reconocido a un hijo extramatrimonial. son formalidades esenciales que sea totalmente escrito. fechado y firmado por el testador. manifestándole que contiene su voluntad testamentaria.1. público o nuncupativo. por ejemplo. Juan Eugenio. le otorga la calidad de documento auténtico y finalmente porque su texto es conocido por todos los que tienen acceso a él. o causarle incomodidades al causante al conocerse la forma como ha distribuido sus bienes. acta que deberá ser firmada por el testador. en razón de otorgase en pliego abierto. pero si fuera manuscrito bastará que lo haga al final del testamento. el notario deberá dejar constancia de las indicaciones y salve cualquier error. todo ello en un solo acto. Lo que lo diferencia del testamento cerrado. notario y testigos. como las demás escrituras notariales. en tanto que la intervención del notario asegura el respeto a la auténtica voluntad del causante. aunque haya escribaonos en el 5 El testamento por escritura pública llamado también abierto. el documento que contiene el pliego testamentario deberá estar firmado por el testador en cada una de sus páginas.1 EL TESTAMENTO ABIERTO 3. lo cual puede resultar nefasto para el testador. y el notario.

Lección 6ª. De igual modo. la prohibición se extiende a los supuestos en que sean instituidos en dicho testamento como herederos o legatarios. ni sus hijos.pueblo. Es más. su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) o segundo de afinidad (cuñados entre sí) (Art. desde el principio hasta el final: el testador.C. Ni el esposo o esposa del testador puede ser testigo. como pariente. en su propio beneficio quizás o en perjuicio de otros determinados parientes del testador. mudos o ciegos. no pueden ser testigos testamentarios todos quienes tengan con el testador esos mismos vínculos parentales. deberán reunirse las mismas personas. Los elementos del testamento abierto son: a) Manifestación de la voluntad del testador. Lima (1999). A los dos testigos testamentarios les alcanza los "impedimentos" señalados por el Art. antes citado. o como legatarios. Por su parte.Esto quiere decir que deben estar reunidos en un solo acto y. sus descendientes o sus hermanos. nietos. . bisnietos. 6 del Art. el cónyuge del testigo. cuando no pueden justificar su crédito. y bisabuelos. al mismo tiempo aclara. el Notario y dos testigos testamentarios hábiles. con relación al testador. esto es. al continuarlo. 705 del actual C. Tratándose de los testigos testamentarios. anteriormente indicados. manifestando la voluntad testamentaria7. b) Unidad del Acto. Igualmente están impedidos de ser testigos testamentarios los acreedores del testador. O'Callaghan define al testamento abierto como el otorgado ante el Notario (y testigos. actúe como Notario Público. tuviera que suspenderse por cualquier circunstancia. 687 del Código Civil derogado. El art. de tomar o escoger cualquiera de las dos alternativas siguientes: Dictar de viva voz su testamento al Notario Público para que él lo escriba exactamente. o Alcanzarle al Notario "por escrito" las disposiciones que desea expresar. se tendrá que dejar constancia de tal hecho y. 7 O'Callaghan. el inciso segundo del artículo 687 antes mencionado. sus ascendientes. sordos. en su caso). permitiendo y dando más libertad al testador.De acuerdo al Art. si uno o dos no son habidos. Tampoco pueden actuar como testigos las personas señaladas en el testamento como herederos. se entendía que la manifestación de voluntad del testador debía ser oral. ninguno de los testigos podrán ser incapaces de otorgar testamento. 696 del Código vigente de 1984 amplía y. abuelos. Si la facción de este testamento público. “Compendio de Derecho Civil. 2°). 705. (Inc. deben ser "hábiles". hermanos. como se dijo anteriormente. sino con la declaración testamentaria. esto es. que supieran leer y escribir. serán sustituidos por otros. conforme al inc. los analfabetos. Tomo 5 (Derecho de sucesiones). No pueden ser testigos. Preciso es hacer notar que el Notario Público interviniente no debe ser. padres. Xavier. Ningún testigo con estos impedimentos podrán intervenir como tal en un testamento público. Ello obedece al propósito de impedir que una persona interesada directa o indirectamente. 704). autorizar un testamento cerrado. Tampoco podrá el Notario impedido por esta relación parental.

dos cónyuges en un mismo testamento. si lo leído corresponde a lo dictado o dicho por éste. el cónyuge y los parientes del Notario dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad. Si el primero no sabe o no puede firmar. 696). a fin de comprobar la correspondencia entre lo escrito por el Notario y lo que expresó el testador.Es el funcionario que da fe de la manifestación válida de la última voluntad del testador. será él mismo quien lo lea y si es ciego o analfabeto. respecto del acto verificado y efectos mientras judicialmente no se resuelva otra cosa. Una vez extendido. no fuera notorio al momento de su intervención en la facción del testamento. garantizando la realidad y veracidad del acto. deberá constar de Introducción. El testamento no puede ser escrito a máquina.La persona encargada de redactar la voluntad del testador es el notario quien además deberá proveerle asesoría técnica jurídica con el fin de hacer válidad la voluntad del testador. éste será subsanado. Si se hubiera incurrido en error. los testigos y el Notario firmen. "si la opinión común". ya mencionado antes. se permite tenerlo como testigo hábil. en razón que una persona común no siempre considera las obligaciones legales con los herederos forzosos y la disponibilidad que tiene el testado de libre disponibilidad de su masa hereditaria. Su valor probatorio es el de un instrumento público que produce fe. En cuanto a la redacción. dejando constancia escrita de su respuesta. y 2040 del C.C. El Notario debe cuidar de no estar él. 706. incisos 1. impedido de intervenir.Tampoco pueden ser testigos. Si el testador es sordo. así lo hubiera considerado c) Intervención del Notario. f) Registro del Testamento. como toda "Escritura". si el testigo testamentario cuyo impedimento no pudiera ser advertido. Tampoco los dependientes del propio Notario interviniente y aun los dependientes de otros Notarios públicos. la lectura corre a cargo del propio Notario y uno de los testigos que designe el testador. que lo haga dentro de su jurisdicción territorial.). Ello.1. conforme al artículo 704. Igualmente. contiene las prescripciones que garantizan que el testamento por escritura pública trasunte fielmente los deseos y la voluntad del testador. d) Lectura. e) Firma. ya sea que contenga su conformidad. Los incisos 6 y 7 del Artículo que estamos examinando o sea el 696.El testador y el "testigo testamentario" que éste elija. para lo cual el Fedatario o Notario interrogará al testador. 2 y 3.Es necesario que el testador. ni por otra persona que no sea el propio Notario y de su puño y letra. u observaciones o aclaraciones hechas por el testador. en cada una de las páginas y al final (incisos 4 y 8 del Art. debe inscribirse en el Registro de Testamento del domicilio del testador (Artículos 2039. lo hace el testigo que él designe. no puede ser testigo testamentario. cuerpo y conclusión. lo que es importante. es decir que todos los intervinientes deben de firmar el testamento en el mismo acto. dice el Art. 3. Además.3 REGISTRO PÚBLICO . probando la identidad del testador y la libertad con que procede. después de la lectura de cada cláusula. A pesar de los casos de impedimentos previstos expresamente por el Código.

No resulta pues extraño que en nuestra legislación -cuyas bases se asientan en los principios que regulan el sistema latino. el testamento debe al menos constar por escrito y debe ser firmado por el testador y dos o más testigos en presencia del primero. La solicitud de inscripción se realizará en la jurisdicción del domicilio del testador en el lugar donde ha emitido su última voluntad. 8 Art. a su vez. Lima 2010 10 Artículo 696. encontraremos invariablemente la existencia de formalidades esenciales para el otorgamiento de testamentos.y que esté firmado al final por el testador y dos testigos. revocatorias u otros actos que puedan suscitarse.se hayan adoptado desde sus inicios formalidades mínimas para todo testamento. En el caso de su pariente jurídico. Estados Unidos. pero aun en este caso se exige la presencia de testigos. En el common law inglés se exige que el testamento conste por escrito -a manuscrito. 67 Ley del Notariado 9 Soria Alarcón. en tanto que. Incluso se permite bajo ciertas circunstancias el testamento oral. mecanografiado o impreso en formulario. Manuel. indicará en la parte esta circunstancia.y muy solemnes para caso del testamento abierto o por escritura pública10. 3. fojas donde corre extendido en el Registro Notarial. del testador y de los testigos. todos presentes en un solo acto. la forma notarial es la única admitida a semejanza del testamento por escritura pública o abierto que legislan la mayoría de los países del sistema latino de derecho. mucho menos formalista en Derecho -salvo el caso del Estado de Louisiana donde se exige la intervención del notario-.2 FORMALIDADES Si analizamos legislaciones de diversos países pertenecientes a los tres grandes sistemas de Derecho. nombre y firma del otorgante -amén de esenciales bajo sanción de nulidad. existiendo mínimas variaciones en relación a la legislación de cada estado. El parte que remita el Notario al Registro deberá contener la fecha de otorgamiento. con la constancia de suscripción. ello es potestad del testador quien puede mantener el documento en sobre cerrado luego de ser firmado por todos. determina la nulidad de cualquier proceso sucesorio que se inicie. En caso de revocatoria.El testamento abierto es llevado en forma directa por el Notario. La publicidad otorgada por la inscripción es de suma importancia. la existencia del testamento publicitado mediante la inscripción. Caso peculiar es que los testigos no necesariamente son informados del contenido del documento. Asimismo.1. en tanto que permite conocer la última voluntad del causante o determinar la necesidad de iniciar el proceso sucesorio al fallecimiento de éste y. excepto si impugna su validez9.. En Rusia. hace efectivo el derecho hereditario de los causahabitantes de modo inmediato y. “Apuntes de Derecho Notarial”. fecha. Ediciones Folk.Formalidades del testamento por escritura pública Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: . nombres del notario. solo del hecho que el mismo constituye la declaración de última voluntad del otorgante. la norma obliga al notario a cursar las partes respectivas al Registro de Testamento para su inscripción. para garantizar la reserva que para tales actos establece la Ley Notarial8. mediante el cual se publicitará la existencia del testamento y se generará la historia jurídica del acto en el tiempo como las modificaciones. como son la forma escrita.

Mucho se ha discutido sobre la intervención de los testigos pero siguiendo una tradición que incluso no respeta sistemas jurídicos. subsistiendo como obligatoriedad solo en el caso de los testamentos. 4.Que estén reunidos en un solo acto.la intervención de testigos en todo instrumento público protocolar. como en el caso de un testamento cerrado u ológrafo donde el otorgante invidente no tiene la guía de un lazarillo que lo conduzca por la senda correcta. desde el principio hasta el fin. han determinado ciertas limitaciones legales que corresponden a su vez a limitaciones de carácter físico o cultural del otorgante. 7.. la limitación que padece puede dejar al testador en una apreciable desventaja ante personas cercanas a él que inescrupulosamente decidieran modificar o trastocar la voluntad del testador en beneficio propio mediante documento con contenido distinto al declarado. se verifique. madre de la mayoría de las instituciones jurídicas nacionales vinculadas al Derecho Civil y la institución notarial: a) La obligatoriedad de estar reunidos. viendo y oyendo al testador. al igual que el derogado Código Civil de 1936. el testador o el testigo testamentario que éste elija. Si bien nuestro ordenamiento civil señala que cualquier persona que pueda manifestar su voluntad de manera indubitable es susceptible de celebrar actos jurídicos con plena validez amén de completar los requerimientos señalados en el artículo 140 del Código Civil-las disposiciones sobre testamentos. por su especialidad y naturaleza estrictamente formal. testador y testigos subsiste al Código anterior.Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. de su capacidad para actuar como tal a través de las normas. dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. 1. 2. 5.Que durante la lectura. pueda hacer el testador. el testador. el notario y dos testigos hábiles.Que el testador. la ratio legis que sustenta la determinación que el ciego solo puede testar por escritura pública (artículo 693) se sustenta en la necesidad de otorgarle al invidente la garantía de una correcta transcripción documental de su voluntad frente a un profesional imparcial -amén de los testigos. 8. deben mantenerse dada la trascendencia del acto testamentario.es necesario advertir sobre la calidad del testigo y..Que el notario deje constancia de las indicaciones que. los testigos y el notario. en un solo acto.. No olvidemos que era obligatoria bajo la Ley N° 1510 antigua Ley del Notariado.Que el notario escriba el testamento de su puño y letra.que cuida y fiscaliza la legalidad de acto que no está en capacidad de visualizar. la estrictamente legal. Dado que dicha intervención garantiza el hecho de otorgamiento bajo condiciones normales de capacidad por parte del testador -independientemente de la intervención del notario. lo que quedó eliminado por el Decreto Ley N° 22634. 3. como es obvio. los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto. España exige tres testigos. en su registro de escrituras públicas. Por la misma razón por la que el ciego no puede ser testigo. notario...Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador..Nuestro ordenamiento ha utilizado los mismos principios que rigen la legislación española.. 6.Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario. luego de la lectura. ya que de otra manera. al fin de cada cláusula. si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad. .. y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.

constituyendo una especie de ceguera -lIamémosla cultural-. debiera ser considerado analógicamente como sordomudo y por lo tanto solo podría otorgar testamento cerrado u ológrafo.son determinantes para la validez del acto. Al igual que en el Código Civil español. puede darse el caso de la intervención de intérprete cuando el invidente además no conoce el idioma castellano (caso similar al del analfabeto). Es de advertir que al igual que en el análisis del artículo anterior. pudiendo manifestar indubitablemente su voluntad asintiendo al final de cada cláusula luego de la lectura personal que él efectúe. En este caso la intervención del intérprete debe darse bajo los mismos parámetros con el agregado que debiera ser necesariamente considerado testigo y cumplir así con lo que prescribe la presente norma. Resulta carente de toda lógica obligar a quien padece de sordera. efectúe las indagaciones y comprobaciones correspondientes y previas al acto formal. en ese caso el notario debe efectuar el análisis correspondiente para determinar que. uno de los cuales es abstenerse cuando la más leve duda opaca la transparencia de su actuación o si no encuentra seguridad en que el otorgante haya podido manifestar indubitablemente su declaración de última voluntad. y que además no es analfabeto. Si dicha obligación se sustenta en que resulta necesario que tanto el notario como los testigos verifiquen la condición del testador. aplicando los principios que rigen su función. ve pero no entiende. para dilucidar cuál es la condición física del testador. que el mismo es sordo pero no mudo. existiendo dicha situación especial.sea a su vez analfabeto. Caso aparte y tratado de manera singular es el caso del sordo. el testamento en estos dos casos debe leerse por dos veces -debiera decirse como mínimo. inclusive más de una vez. Allí también la intervención del testigo que lee y el que firma a ruego del otorgante -pudiendo ser el mismo. cuando basta -tal como sucede en la legislación española que solo la lea el otorgante por sí mismo en el propio registro. es decir. por lo tanto se le puede estar vendiendo gato por liebre si al no saber leer no cuenta con la asistencia legal del notario y la presencia complementaria de los testigos. Respecto de la firma a ruego debe entenderse que las limitaciones del otorgante para firmar no son absolutamente físicas. el ciego aparentemente no puede . Dicho intérprete asumiría la responsabilidad de la interpretación en aplicación analógica del artículo 30 de la Ley del Notariado. debido a ambas limitaciones.o si. dentro de la facultad que le corresponde como dador de fe pública.expresar su voluntad de manera indubitable ante el notario y testigos. Por ello entendemos que no es necesario que el propio otorgante con las limitaciones auditivas que pudiese tener. La norma señala que debe leer el testamento en voz alta. Si el ciego es además analfabeto el caso es bastante similar. ya que se trata de una situación no contemplada en la norma. a leer en viva voz para que ésta sea oída por el notario o testigos. una tercera persona pueda servir como una suerte de intérprete con la condición que domine el desarrollo de formas de comunicación especializadas que permiten al otorgante -sordo y analfabeto. El analfabeto no sabe firmar.El caso del analfabeto es análogo. basta con señalar que el notario. por lo que no estaría incurso en la presunción del artículo 694 del Código Civil (el sordomudo solo puede otorgar testamento cerrado u ológrafo). Mención aparte la constituye el hipotético caso en que el testador -sordo. Otra opción valedera es que el notario. En todo caso constituye una decisión personal del notario viendo y analizando la casuística particular.una por el notario y otra por uno de los testigos designados por el propio testador. que incluso sustentan su intervención como tales si pensáramos en el extremo -no imposiblede un notario poco escrupuloso. deba leer en voz alta sus propias disposiciones.

luego de inscrito en el Registro de Testamentos que le hace absolutamente válido11.1. 3.. por lo mismo se convierte en título que aprueba tal calidad. sin perjuicio que imprima su huella digital. además.para la visualización de las fichas de identidad que incluyen foto y huella digital. La ley reserva la facultad de los testigos para la suscripción en cabeza del otorgante. vale decir a su expresa solicitud. Seguridad adicional merece la decisión de colocar huella digital. el testamento debe contener la institución de herederos. Lima 2010 . sin que se requiera trámite judicial posterior. no sepa o no pueda firmar. Manuel.Formalidad del Registro de Testamento El notario observará en el otorgamiento del testamento en escritura pública y el cerrado las formalidades prescritas por el Código Civil Artículo 73. podría darse durante la culminación del acto formal. Por otro lado. A este interviniente firmante a ruego del otorgante no le alcanzan los impedimentos de parentesco que la ley señala para el caso de intervención de testigos. pero no se ha contemplado el caso en que los testigos disientan en dicha solicitud.Inscripción del Testamento El notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al registro de testamentos que corresponda. aunque extremo. y éste es un caso que. una en calidad de testigo y otra en calidad de rogado. el Decreto Legislativo Nº 1049.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. la prueba de su título. la total libertad del testador y resulta la fiel expresión de voluntad del protocolo del notario. Ediciones Folk. 11 Soria Alarcón. “Apuntes de Derecho Notarial”.Es indudable que en esta clase de testamentos ofrece las mayores seguridades de autenticidad y firmeza. en su momento. aunque ello no es obligatorio si los firmantes se identifican con Documento Nacional de Identidad. en razón de que la mayoría de los oficios notariales mantienen convenios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -Reniec. En aplicación de la norma antedicha.firmar y cualquier limitación física por accidente o enfermedad podría derivar en una imposibilidad real en ese sentido. pero sí como testigos.. Pese a que la ley no lo regula. Autenticidad. Ley del Notariado establece las siguientes disposiciones: Artículo 68. fojas donde corre extendido en el registro. de facilitar a sus herederos. salvo las obligaciones tributarias. con la constancia de su suscripción. En este caso podría aplicarse lo dispuesto en el artículo 54 inciso g de la Ley del Notariado que señala que en los instrumentos públicos protocolares el notario puede advertir de la intervención de una persona -ajena a los testigos que sea llevada por el comparesciente en caso éste sea analfabeto. cualquier familiar del testador podría firmar a ruego por él sin que se invalide el testamento. siempre y cuando el notario deje constancia en la conclusión de la negativa de ambos testigos a suscribirlo en calidad de firmantes a ruego. sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad. el que se hará efectivo cuando ocurra la defunción del causante. del testador y de los testigos. mediante parte que contendrá la fecha de su otorgamiento. en tanto está rodeado de todas las exigencias formalitas. nombre del notario. a ruego de éste. El testigo firmante a ruego del otorgante debe necesariamente suscribir dos veces cada una de las fojas del testamento.

las ventajas que tenemos de este tipo de testamento son: Siempre se cuenta con el consejo técnico-jurídico del notario. ampliaciones. de conformidad con lo que dispone el artículo 2040. Su precio es asequible. tanto de hacer. Podemos ver que el testamento otorgado en esta forma tiene el valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y además en el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento. Estas solemnidades son simplemente medidas de publicidad para terceros. o sobre juicios sobre justificación o contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias de la desheredación. Es el único que pueden utilizar las personas que no sabe leer y escribir. pues es acudir a la oficina del notario que ofrezca la menor tarifa. Es el más sencillo. de conformidad con el artículo 2039. falsedad o caducidad. produciendo fe respecto de la realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió. . En resumen. así como sus modificaciones. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Civil. que va a suprimir todos los motivos de invalidez que puedan existir. o que no pueden hacerlo por enfermedad. La conservación del testamento no peligra. Y sus desventajas son que pueden ser muy onerosas y además va a permitir conocer anticipadamente la voluntad del testador. Los testamentos otorgados deben inscribirse en el Registro de Testamentos. sentencias ejecutoriadas sobre nulidad. Su falta no vicia el acto. como de aplicar tras el fallecimiento. revocaciones.Las ventajas de éste tipo de testamento es que da seguridad a los términos de voluntad del testador y a la vez no puede ser falsificado.

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