CAPITULO II: LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y EL TESTAMENTO La sucesión mortis causa puede ser testada o legal, o actuar conjuntamente ambas modalidades

sucesorias. Entre ambos regímenes hay singulares variantes que no solo conciernen al poder dispositivo de la voluntad, sino principalmente a su contenido y a la forma de distribución de la herencia. La sucesión intestada siempre es a título universal y supone, en general y de ordinario, una transmisión del íntegro de la herencia o de una parte alícuota de ella conforme a criterios de parentesco. En cambio, en la sucesión testamentaria pueden imponerse determinadas exigencias o requisitos para la adquisición de la herencia, o para distribuirla de una manera determinada en porciones ideales o en bienes, derechos, u obligaciones concretas, o establecer otro tipo de disposiciones inclusive no patrimoniales, pero que tienen efecto obligatorio para los sucesores1. La sucesión legal o intestada tiene una función esencialmente supletoria y sustitutiva, en defecto de voluntad testamentaria o cuando ésta no resulta completa, válida o totalmente eficaz por cualquier motivo. Y mientras que la sucesión por llamamiento legal solo regula los aspectos netamente patrimoniales de la herencia y su adquisición por los herederos legales, la voluntad testamentaria puede ampliar los sujetos beneficiados a otros distintos de los que la ley hubiera llamado y la forma de llamamiento, sobre situaciones ya existentes o previsiones sobre futuras que exceden del ámbito patrimonial. El origen de la palabra testamento es algo incierto, aunque Biondi2 considera que "la raíz de testamentum es la misma que la de testis y testatio", entendida como declaración de voluntad ante testigos. El testamento es, en esencia, no solo un documento -que por cierto también tiene que serlosino principalmente un acto jurídico de naturaleza dispositiva que la mayoría de los autores considera de carácter negocial. No dispositivo, entiéndase, en el sentido de que a esta palabra se atribuye en otros lugares del Código Civil (por ejemplo, los artículos 156 y 195) como actos de transferencia o de enajenación de bienes o derechos, sino principalmente dispositivo como sinónimo de acto preceptivo, prescriptivo o programático, o, para algún autor, simplemente imperativo. Por lo tanto, el testamento es acto de voluntad que expresa una decisión, un mandato; acto que establece, decreta y resuelve sobre los intereses del testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos u obligaciones, sea que versen sobre otros asuntos o relaciones jurídicas de carácter no patrimonial. Tal característica dispositivo-preceptiva aparece puesta de relieve en los párrafos del artículo 686. Aunque con el defecto de referirse solamente a bienes (sin mencionar los derechos y obligaciones que también pueden constituir la herencia), es sustantivamente conforme lo que
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Lamentablemente, sin embargo, nuestra legislación ha sido poco favorable a la sucesión testamentaria. Desde el punto de vista documental es exagerada la rigidez formal que se reclama para los testamentos; desde el punto de vista negocial es estrecho el margen que el ordenamiento concede a la autonomía del testador. Nuestra regulación, sucesoria en general y testamentaria en particular, se ha quedado a la zaga, más recortada aun de lo que estaba bajo el régimen del Código de 1936.
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BIONDI, B. Sucesión testamentaria y donación. Editorial Bosch. Barcelona, 1960

expone la función y utilidad jurídica del testamento. en definitiva.)-. Primero. sino que su ámbito puede extenderse a intereses no exclusivos del testador. nuestro ordenamiento le asigna a la figura un poder preceptivo significativamente mayor. Pero cuando ésta llega y se produce la apertura de la sucesión y en su caso transmisión de bienes -si la disposición fuera de tal especie. la sola declaración del interés de revocar lo anteriormente querido. Tratándose de disposiciones llamadas a surtir efecto para después de la muerte. o el reconocimiento de una deuda. que no necesariamente contiene estipulaciones sobre atribución de bienes. decretar instrucciones.el artículo nos presenta como definición y que. de la noción romana de testamento que. no solo porque el testamento es. según expresa el artículo 1295 del Código mexicano). que en nada se ve . limitaba el acto a la institución de heredero. pero ello no significa el surgimiento de relaciones jurídicas entre el sucesor y el difunto. Las disposiciones testamentarias pueden ser. o en la hipoteca que se constituye en testamento por escritura pública. Pero son disposiciones con sustantividad propia y de ello se deriva que los efectos que producen y las relaciones jurídicas pertinentes siguen la suerte de su especial y propia naturaleza jurídica.C. pues. con eficacia post mortem o ante mortem. no solo puede no ser título sucesorio o de adquisición. es decir. de cuatro especies diferentes: patrimoniales o no patrimoniales. derechos u obligaciones del testador. Estas disposiciones. aunque aprovechen de la circunstancia del testamento y consten documentalmente en él. del que resulta lo siguiente. de suyo. es obvio que la simple confección del testamento e incluso su perfección documental no crea vínculo alguno. como si ésta tuviera entidad jurídica autónoma. los deudores del cumplimiento ante los legatarios son los herederos. sino porque precisamente las disposiciones de tal naturaleza se quieren para después de la muerte (salvo excepciones). el acto jurídico de reconocimiento de filiación extramatrimonial. Su esencia. Debe quedar claro que las obligaciones que se transmiten o los legados que el testador establece originan un derecho de crédito contra los herederos. que algunas de sus disposiciones pueden tener eficacia ante mortem o post mortem con efecto retroactivo. que el acto testamentario no necesariamente instituye herederos (incluso aunque existan parientes legitimarios a los que nuestro ordenamiento llama ''forzosos". esencialmente revocable. Supuestos sustancialmente diferentes son los de aquellas disposiciones que per se pueden tener eficacia desde el momento de la confección del testamento (siempre que su contenido se conozca. aunque el acto se limite a ellas. en esencia. porque la revocación expresa siempre es acto testamentario (artículo 799 C. (Ni menos aún podría aceptarse una relación entre el sucesor y la masa. como proclama la ley. porque ni la herencia ni la masa son sujetos ni por tanto pueden ser los deudores). sino que regula para después del deceso lo atinente al patrimonio y otros intereses del testador inclusive. por ejemplo. o un mero acto de disposición total o parcial de bienes para tener eficacia después de la muerte. A diferencia.sin contenido patrimonial. no son auténticamente testamentarias. por lo tanto.es obvio que la relación jurídica no puede establecerse con relación al causante. es la de ser un acto por el cual el testador puede "ordenar su propia sucesión" y estatuir disposiciones –o sea. digamos. Y con su texto se nos hace saber que la esencia es ordenar. que es algo más que un simple documento de instrucciones o de deseos. e incidir en relaciones de terceros (nombrando tutor. por cierto) y que. por lo tanto. Por ejemplo. El testamento. Tercero. o disponiendo el cumplimiento de obligaciones y deberes para después de su muerte. no son revocables o son de dudosa revocabilidad. Segundo. Sin duda que la decisión de éste habrá sido fuente y origen del derecho del recipiendario y que su voluntad llamada a tener efecto en el momento de la defunción es título transmisor de un derecho en favor del sucesor.

diferenciándolo de otros actos jurídicos. Lo cual obliga a distinguir entre el testamento como documento y el testamento como disposición normativa. Lo anterior. que el testamento puede ser fuente de relaciones jurídicas como puede no serlo. Esta aceptación no es una respuesta que cierre una presunta relación entre difunto y sucesor. obedecer o estar vinculadas causalmente a la muerte del testador. en suma. aunque su contenido se limite a disposiciones no patrimoniales y completamente ajenas a lo relativo a la transmisión. el actual ha cuidado de puntualizar que el testamento puede contener expresiones de voluntad del testador cuyo contenido carezca de sustantividad patrimonial. no puede pregonarse del testamento que sea un acto jurídico ordinario.C. (Ejemplos: artículos 8. 15. de actos completamente diferentes. de modo que por delegación del ordenamiento el testamento solo cumple la función de establecer un régimen normativo sustitutorio del legal sobre el "quién" y el "cómo" de la sucesión. ni se extingue por la renuncia. Y si por cualquier circunstancia tales actos solo fueran conocidos con motivo de la apertura del testamento. Se trata de actos. Pero pueden enumerarse sin esfuerzos las siguientes: . en suma.jurídica sucesoria nace ex lege porque alguien tiene que suceder al difunto en sus posiciones jurídicas. o se inscriben en los registros pertinentes los datos inscribibles. ni la renuncia el fin de la que ya existiera. al menos si se lo quiere calificar de fuente creadora de relaciones jurídicas. porque de igual manera hubiera obligado al testador en vida. por cierto. no queda en absoluto desdibujado por el hecho de que el ordenamiento reconozca la posibilidad de que la herencia deba ser aceptada. Esto es. sin que haya que esperar a su deceso. por ejemplo). o estar completamente desprovistas de tal connotación. Vale decir. entonces. es indudable que la característica del testamento como acto no puede hacerse reposar en el concepto de relación jurídica que constituye el núcleo del numeral 140. Se trata. CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO Nuestro Código no indica de una manera coherente y sistemática el conjunto de características que determinan la función y contenido del testamento. en cuanto referido a la atribución o destino de la masa económica de la herencia. y particularmente cuando llegan a conocimiento de terceros interesados (el reconocimiento de una deuda. Establecido lo anterior. es incuestionable que hacen surgir desde entonces situaciones jurídicas o el vínculo o deber que ya compromete al testador. 13. Las disposiciones no patrimoniales pueden tener carácter sucesoral o no. pero que en su naturaleza son completamente extratestamentarios.). El contacto entre difunto y sucesor no se produce por la aceptación. con distinto objeto y desde luego en distintos momentos. Cuando se perfeccionan. 503.perturbada por la circunstancia de tener cabida en el testamento. surgirá una relación con efectos retroactivos (en cuanto ellos fueran posibles). ni la aceptación puede implicar el perfeccionamiento de una relación jurídica sucesoria. La situación -no la relación. 572 C. que por ser también unilaterales pueden otorgarse con motivo o en el mismo documento del testamento. Visto. Es lo que el legislador ha llamado disposiciones de carácter no patrimonial. distribución. es tal. 14. A diferencia de la regulación testamentaria del Código precedente. o de otro modo partición o adjudicación de activos o pasivos. propia de la autonomía privada que regula la sucesión. El testamento.

características de la liberalidad. o cuando contiene una indicación de carácter no patrimonial. de esta manera. no solamente es la razón funcional de ser del instituto -es decir. sino que la voluntad testamentaria debe ser solo la del testador (aunque eventualmente se remita -con ciertos límites. a los que me referiré al tratar del artículo 690. que en el caso del testamento tiene como liberalidad la voluntad de favorecer a heredero o legatario. Y la liberalidad. En el ánimo de proteger y de hacer respetar hasta donde sea posible la voluntad del testador. se limita a revocar otro testamento anterior.) y personalísimo en el más genuino sentido del concepto. ni nada. En todo caso. que es concepto más preciso y restringido y que mejor describe la naturaleza y manera de la atribución testamentaria y consiguiente traslado patrimonial a título sucesorio. porque el cargo en las disposiciones afectas a él puede ser equivalente o superior a la manda.C. d) El testamento es acto individual. no es una circunstancia condicionante cualquiera. un negocio individual (artículo 814 C. . sino precisamente la razón causal del testamento. la disposición respectiva no necesariamente se invalida. En lugar de gratuidad. por cierto. b) Con sujeción a las limitaciones de orden formal y material sobre el documento y contenido del testamento. la ausencia de obligación y la naturaleza no patrimonial del interés del disponente. por ejemplo. La circunstancia de ser la muerte la causa determinante de la disposición testamentaria y hecho que imprime eficacia o determina la vigencia dispositiva del testamento. El testamento es la última voluntad que habiendo podido revocarse luego de declarada (salvo que el testador haya devenido incapaz). de que el testamento sea un negocio incompleto.a) Ser un acto mortis causa. o si el pasivo de la herencia es superior al activo. de producirse algún exceso del testador que resultara incompatible con dictados legales. quede claro. La muerte. cuando. que el testamento se quiere en atención a la muerte-. c) El testamento es acto de liberalidad cuando exista disposición de llamamiento atributivo de bienes o derechos. Porque en realidad el testamento en sí no es propiamente acto oneroso ni gratuito. la ley la reconduce a los límites máximos que tolera. lo que él disponga como acto jurídico válido prevalece sobre la sucesión intestada o legal y sobre cualquier otra norma supletoria. dice el artículo 686. porque el testamento no es acto de liberalidad ni gratuito cuando contiene disposiciones no sucesorales que el testador pudo haber hecho por acto inter vivos. sino que a ella está supeditada su eficacia (excepción hecha de condiciones factuales suspensivas impuestas por el testador). pues. no necesariamente significará enriquecimiento o beneficio real. porque el testador hace testamento pues precisamente quiere disponer para después de deceso. personalísimo y unilateral. cuando el testamento contenga disposiciones de tal naturaleza. La muerte. Son. ha sido expresada válidamente en consideración a la muerte. Siempre dentro de los marcos legales. El testador. efectivamente. la voluntad expresada en el testamento rige la sucesión del difunto. esto es. El testamento es. imperfecto o in devenire hasta el deceso de su autor. no puede llevamos a la conclusión.a la voluntad de otro). dispone para después de su muerte y ordena su propia sucesión. sin duda errada. No es que se prohíba la participación de terceras personas en los actos exteriores y formales del testamento (lo que en el caso de los testigos es de preceptiva observancia en algunos tipos testamentarios). es preferible hablar de liberalidad.

El testamento es también unilateral porque en cualquiera de sus tipos o especies se perfecciona en su origen y existencia (no en sus efectos) con la sola y única voluntad decisoria del testador. de una u otra manera. Esta característica de unipersonalidad y unilateralidad. que por su soberana decisión decreta lo concerniente a la sucesión de. es el del testamento que algunos llaman simultáneo. El segundo es la referencia y asunción como voluntad propia del testador la que es de otro. La unilateralidad no solamente viene dada por la ausencia de dos partes. que en realidad supone dos testamentos en el mismo folio (o uno al anverso y otro al reverso). terceros en su patrimonio o estatuye reglas de otra especie. El artículo 814 citado no debe incluir el caso de los testamentos que consten juntos. ambos en la misma fecha y cada uno de ellos con sus propios requisitos3. como se entiende. sino porque la única parte que interviene para dar vida al reglamento de intereses del acto de última voluntad está constituida por un solo sujeto. Habrá en tal caso unilateralidad. consta claramente en el artículo 686: "por el testamento una persona puede disponer. colectivo o mancomunado. sino de dos testamentos diferentes. es decir. La prohibición de testamento conjunto obedece. Testamento en común significa mancomunado. dejen impronta en el propósito de testar y en el contenido de la voluntad que sea el contenido del testamento. a la cual se remite. ingresa a la vida jurídica no solo sin necesidad de otra voluntad distinta de la de su autor. es personalísimo.. cada uno con su autonomía. La norma prohibitiva persigue evitar la captación o abuso de influencia. una frente a la otra. sin que esto excluya la obtención de consejo ni que ocasionalmente en la manifestación o expresión material pueda el testador valerse del auxilio de otros. Asimismo. que en nada desdice el carácter personalísimo. porque no se trata de un testamento común. pero no unipersonalidad.".Es personalísimo. voluntad exenta de toda traba externa como no sea legal. como no sea instrumentalmente. el artículo 814 fulmina con nulidad al testamento otorgado en común por dos o más personas. como en lo referido a su ejecución.. al propósito de evitar influencias recíprocas y proteger la libertad de testar (y. en síntesis. único sujeto cuyos intereses han de examinarse (salvo el caso de las legítimas). o sea. De todo lo anterior hay que distinguir dos supuestos que puedan dar origen a problemas y que por ello conviene abordar desde ahora. aunque pudiera pasar desapercibida. porque el testador no puede dejar sus disposiciones a la voluntad decisoria de otra persona (salvo algunas excepciones). tanto en lo concerniente a su facción en la que nadie más puede intervenir. Aparte de ello. en conjunto. El testamento. que no sean un solo y mismo acto derivado de la voluntad común de dos o más personas. que lo único que tienen en común es haber sido otorgados en el mismo soporte material y acaso en la misma fecha. sino precisamente excluyendo la participación genética de otras voluntades que. consiguientemente. 3 Esto. en que genéticamente intervienen dos voluntades. al resultar dependencia de la voluntad de un testamento respecto de la del otro. no vulnera lo dispuesto en el numeral 814 del Código. y viceversa. pero que reflejen independencia negocial entre sí. El primero de ellos. . porque la decisión del querer debe ser propia del testador sin terceros colaboradores ni intermediarios. en el mismo e inseparable acto. de revocar).

complementado por los que le siguen. se sientan vinculados a su contenido y adecuen su voluntad o acomoden en su conducta en función de lo que el testador establezca. es apto el testamento para modificar las situaciones jurídicas a las cuales se refiere. definitivamente. cuyos respectivos contenidos no respectan a cuestiones de formas sino a la capacidad de los otorgantes que padezcan de algún tipo de limitación física. el 692. sino de eficacia del mismo en el sentido de que. el 693 y el 694. En la primera parte del dispositivo se establece el derecho de cambiar la última voluntad (o sea. claro está. Por el contrario. El testamento no es proyecto ni tampoco algo provisional. el testador tiene el derecho de revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias. contiene dos supuestos diferentes. Esta característica de no receptabilidad de la declaración testamentaria es de particular importancia llegado el momento de interpretarla. sin que el conocimiento del llamado a suceder tenga influencia alguna sobre la eficacia o validez del testamento. La norma. Desde el punto de vista sistemático nuestro Código ubica bajo el rótulo de formalidades por lo menos tres preceptos. las disposiciones testamentarias actúan y operan por virtualidad propia. que tal declaración es nula y se tiene por no puesta. sino voluntad firme y decidida. La idea del "proyecto" vendría a ser tanto como que al momento de la muerte se ratifica o reafirma la misma voluntad ya declarada anteriormente y que se quiso plenamente desde entonces para surtir efecto post mortem. .4 f) El testamento es acto esencialmente formal. o ampliándola. En materia de formalidades testamentarias nuestra legislación no ha estado. según se advierte de su lectura. La mejor prueba de que el testamento no es proyecto sino negocio perfecto. La muerte. o derogándola por completo. la última voluntad válidamente manifestada con intención post mortem). a partir de ese momento y respecto de las disposiciones sucesorias. afortunadamente concebida. caso este último que implica que el régimen sucesorio quedará regulado. tal como aparece del artículo 798. no es presupuesto de validez del testamento. por cierto. 4 El derecho de revocación es la otra cara de la moneda del principio de libertad de testar y de hacerlo de una manera determinada dentro de los anchos márgenes que la ley concede. Para la perfección de la declaración testamentaria se prescinde por completo de toda influencia jurídica activa o pasiva de terceros a cuya disposición se pone la herencia desde el momento de la muerte. suma o conjunto de declaraciones de voluntad del testador) es no recepticia. ni tampoco supeditar sus regulaciones a la conformidad de sus sucesores. Correlato de esta libertad de testar está la de no hacer testamento o la de modificar o ampliar o suprimir el que se hizo. e) La revocabilidad también es característica consustancial al testamento. Para más precisar agrega que toda declaración en contrario carece de valor. En efecto. al menos hasta que se muera) que los llamados a sucederle. sustituyéndola total o parcialmente por otra. hasta que no exista otra disposición testamentaria. de ordinario. de su destrucción física) se requiere su revocación. por las reglas de la sucesión legal.Corolario de la unilateralidad del testamento es que la declaración (en realidad. es que para privarle de valor (aparte. porque el testador no persigue adhesión previa alguna al contenido de su disposición. si bien que estrechamente vinculados. aunque modificable o revocable. en el fondo. lo que viene a significar. u otros terceros a quien pudiera interesarles o afectarles el contenido del testamento. pues el testador no espera (y probablemente no desea. ni manifiesta su última voluntad con el propósito de provocar una respuesta de los receptores de la que se haría depender el testamento en sí (cosa distinta es su eficacia atributiva de bienes o derechos).

personalísimo.) que son generales a todas las modalidades testamentarias -y que más que formalidades en sentido de solemnidad son elementos constitutivos-. Mas aparte de lo dicho. A excepción de unas pocas exigencias formales (artículo 695 C. que algunos les llaman requisitos de validez del testamento. gratuito. sin que con ello quede mermada la garantía de seguridad. a) Testamento escrito. cuando la ley al señalar una determinada forma indica también que de no observarse tal sobrevendría la nulidad del acto. cada una de las recogidas tiene sus propias exigencias sobre la manera de confeccionarlo. sin embargo también deben considerarse las formalidades de los testamentos especiales contenidas en el artículo 813 del Código Civil. en sede testamentaria el acto y el documento que lo contiene se confunden y el acto de otorgamiento del testamento vale en tanto vale el documento donde él consta. y de la que se podía haber prescindido. a la par de tornar casi imposible una probanza de la existencia del . Por lo tanto el acto es solemne cuando para su validez se debe seguir una forma prescrita por la ley. y de no seguirse la forma se producirá la nulidad del acto tal como lo prevé el artículo 219 inciso sexto. es el conjunto de requisitos prescritos por la ley para la existencia y validez de la última voluntad. Las formas ad solemnitatis causa para todas las clases de testamento son las siguientes: el testamento debe ser escrito. El criterio para distinguir cuando la formalidad es exigida probation causa o solemnitatis causa está referido a la sanción. ésta será ad solemnitatis causa. por ello en sucesión testamentaria no tiene aplicación el artículo 225 del Código Civil que alude a que no debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. forma. FORMALIDADES COMUNES A TODO TESTAMENTO El testamento es un acto jurídico unilateral. la poca fortuna legislativa consiste en haberse olvidado de otras nuevas posibilidades de dejar constancia del acto de autonomía privada. individual. tal como lo regulan los artículos 140 y 219 inciso sexto del Código Civil. el 699 que alude al testamento cerrado y el artículo 707 que trata del testamento ológrafo. debe consignar la fecha de su otorgamiento. dice. El sentido de la forma no es otro que el de salvaguardar y garantizar la expresión de última voluntad del testador.restringiendo la modalidad testamentaria que pueden emplear. Analicemos por separado cada una de estas formas. pudiendo subsistir el acto aunque el documento se declare nulo. Los artículos 811 y 813 del Código Civil indican los defectos de forma que ocasionan nulidad por la inobservancia de la forma solemne. de última voluntad y solemne. Deben igualmente considerarse otras formalidades propias de cada clase de testamento tal como lo encontramos en el artículo 696 referido al testamento por escritura pública..Todo testamento debe ser escrito. determinada impuesta por la ley al arbitrio de los particulares. el nombre del testador y la firma. La forma es tan esencial al testamento que sin ella no puede existir. En lo que toca a sanciones establece una duplicidad de categorías (nulidad y anulabilidad) que se basa en grados de importancia de la formalidad incumplida (esencial o no esencial).C. se han desterrado los testamentos verbales por la falta de seguridad y el enorme riesgo que se crea al no resguardarse la última voluntad del testador. sobre esto último Clemente de Diego nos señala que el testamento es un acto solemne y como tal ligado en su existencia y validez a una forma. revocable.

en donde consignará la fecha.Resulta de trascendencia que se identifique al otorgante. La firma siendo un requisito de validez puede no estar presente en el caso de los testamentos otorgados por el invidente y el analfabeto. y en el caso del marítimo. en el caso del militar. la firma será cotejada a través de la pericia calígrafa a fin de obtener plena validez. sin embargo debe tenerse en cuenta el artículo 698 sobre la suspensión de la facción del testamento por cualquier causa. sino para conocer el patrimonio hereditario del causante. b) Testamento fechado. La importancia de la fecha es capital para conocer no solo cuándo se otorgó. día.testamento. en el caso de los testamentos especiales. sin embargo cobra plena validez al momento en que este testamento es firmado por el otorgante.. estaríamos ante un testamento nulo. En nuestra legislación. entonces se debe dar por cumplido con este requisito. que se lea el .. ahora bien. por cuanto como sabemos. aun cuando el texto de la norma no la traiga como una exigencia formal.. debemos decir que ello se supera cuando. El testamento puede no haber sido redactado por el testador. una ratificación de que es su voluntad.La suscripción del testamento por su otorgante es requisito de validez del acto jurídico. otorgado en Fiestas Patrias del año 2000". la firma significa la conformidad al pliego testamentario.La importancia que reviste la fecha del testamento es tal. o el militar y el marítimo. el testamento es leído por notario y testador. pues como conocemos. la firma de cada una de las páginas del testamento por los intervinientes. que si no la consignara o ésta no podría ser inferida de la lectura del testamento. nombre y firma del causante. cuando al llegar a puerto peruano se remite al Ministerio de Defensa. como puede ocurrir con el testamento cerrado. los testamentos ordinarios y especiales. la firma cobra una importancia mayor. mes y año. esto es. incluso a veces no pueden ser redactados por el mismo testador. fechado. sin embargo es reemplazada por la firma a ruego que estampan los testigos testamentarios que el testador designe. dictándole o dándole por escrito las disposiciones testamentarias. El Código Civil de 1936 exigía que debería igualmente consignarse el lugar del otorgamiento. ser escrito. a la par de solicitarse igualmente la huella digital del causante. que el testador escriba el testamento de su puño y letra en su registro de escritura pública. Se aconseja que la fecha esté consignada con precisión. que por la situación excepcional en que se otorgan a veces no se consigna la fecha. como también lo es la nacionalidad y el estado civil del otorgante que también han sido suprimidos. igualmente debe cumplir con las formalidades que establece el artículo 696 y que pueden resumirse en lo siguiente: reunión en un solo acto testador. En el caso del testamento ológrafo. todos ellos son escritos. el oficial ante quien se otorga el testamento lo remite al cuartel general. d) Testamento firmado. que el testador exprese por sí mismo su voluntad. además de las exigencias formales de todo testamento. requisito éste que ha sido suprimido por el Código vigente. pues ello resulta irrelevante. sin embargo si la fecha estuviera referida a un hecho de conocimiento público. En cuanto a que las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a otras. los sucesores existentes y además para tener un referente ante la eventualidad de que posteriormente se cuestione la validez del testamento. en el caso de que se cuestione su otorgamiento. c) Testamento con indicación del nombre del otorgante. como por ejemplo" . lo que no significa exigencia de minuta y que no desnaturaliza el carácter de testamento abierto.. pero sí firmados por el causante. sobre el particular analicemos brevemente estas formalidades particulares. esto es.. constando la fecha en el oficio de remisión. pues de caso contrario estaríamos ante un imposible jurídico. El testamento por escritura pública. dos testigos y el notario desde principio a fin.

por ejemplo. tal como lo señala el artículo 707. luego se transcribe al registro del notario y vuelven a firmar. en razón de otorgase en pliego abierto. en tanto que la intervención del notario asegura el respeto a la auténtica voluntad del causante. “Manual del abogado americano” Volumen 1. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 699. testigos y notario.1. nuncupativo que significa a "viva voz". Según Ochoa6. como las demás escrituras notariales. y porque la intervención del notario. o el que él designe. En cuanto al testamento cerrado.1 EL TESTAMENTO ABIERTO 3.testamento por el testador. En cuanto al testamento ológrafo.1 CONCEPTO El testamento abierto es conocido también como testamento auténtico. CAPITULO III: CLASES DE TESTAMENTO 3. todo ello en un solo acto. fechado y firmado por el testador. manifestándole que contiene su voluntad testamentaria. no siempre del agrado de los sucesores. Este tipo de testamento es el más utilizado en la práctica. es el que otorga mayor seguridad debido a la presencia del notario y de los testigos. por esencia secreto cuyo testo resulta incomprobable hasta después de muerto el testador o de ser revocado5. . y su recepción por el notario. que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en el que conste el otorgamiento por parte del testador. sin embargo presenta como riesgo el que la voluntad del testador. el pliego deberá estar colocado en un sobre que luego se cierra o de una cubierta clausurada. Lo que lo diferencia del testamento cerrado. se difunda ante la infidencia de alguno de ellos. que si hubiera observaciones. El testamento por escritura pública es el que mayor garantía otorga en cuanto a preservar y asegurar la voluntad del testador. el testimonio abierto puede otorgarse de dos maneras: ante escribano público y testigos. el documento que contiene el pliego testamentario deberá estar firmado por el testador en cada una de sus páginas. y que al final del testamento lo suscriban el testador. lo cual puede resultar nefasto para el testador. en atención a ello es que al analfabeto solo se le permite testar por escritura pública. el notario deberá dejar constancia de las indicaciones y salve cualquier error. y el notario. descartándose las otras dos formas ordinarias como son el testamento cerrado y el ológrafo. notario y testigos. o ante testigos solamente en cédula o de palabra. y si no fuera así no hay testamento ológrafo. como fedatario público. 6 De Ochoa. que el testador entregue personalmente el testamento al notario en presencia de dos testigos. conocida por el notario y los testigos. Estas formalidades son de obligatorio cumplimiento y de no verificarse ello igualmente el testamento será nulo. pero si fuera manuscrito bastará que lo haga al final del testamento. el más seguro por su fuerza probatoria y el que más garantías ofrece por el asesoramiento del Notario. aunque haya escribaonos en el 5 El testamento por escritura pública llamado también abierto. Juan Eugenio. público o nuncupativo. al haber éste reconocido a un hijo extramatrimonial. o causarle incomodidades al causante al conocerse la forma como ha distribuido sus bienes. acta que deberá ser firmada por el testador. le otorga la calidad de documento auténtico y finalmente porque su texto es conocido por todos los que tienen acceso a él. Si estas formalidades no se cumplen se acarrea la nulidad del testamento. son formalidades esenciales que sea totalmente escrito.

Lección 6ª. Los elementos del testamento abierto son: a) Manifestación de la voluntad del testador. desde el principio hasta el final: el testador. 6 del Art. sino con la declaración testamentaria. manifestando la voluntad testamentaria7. conforme al inc. y bisabuelos. De igual modo. de tomar o escoger cualquiera de las dos alternativas siguientes: Dictar de viva voz su testamento al Notario Público para que él lo escriba exactamente. con relación al testador. Tratándose de los testigos testamentarios. anteriormente indicados.pueblo. al continuarlo. A los dos testigos testamentarios les alcanza los "impedimentos" señalados por el Art. 705 del actual C. se entendía que la manifestación de voluntad del testador debía ser oral. 705. la prohibición se extiende a los supuestos en que sean instituidos en dicho testamento como herederos o legatarios. Si la facción de este testamento público. bisnietos. no pueden ser testigos testamentarios todos quienes tengan con el testador esos mismos vínculos parentales. su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) o segundo de afinidad (cuñados entre sí) (Art. Lima (1999). Ni el esposo o esposa del testador puede ser testigo. en su propio beneficio quizás o en perjuicio de otros determinados parientes del testador. abuelos. permitiendo y dando más libertad al testador. o Alcanzarle al Notario "por escrito" las disposiciones que desea expresar. tuviera que suspenderse por cualquier circunstancia. esto es. No pueden ser testigos. sordos. los analfabetos. nietos. b) Unidad del Acto. sus ascendientes. como se dijo anteriormente. Xavier. autorizar un testamento cerrado. (Inc.De acuerdo al Art. serán sustituidos por otros. “Compendio de Derecho Civil.C. 696 del Código vigente de 1984 amplía y. esto es. padres. ninguno de los testigos podrán ser incapaces de otorgar testamento. deben ser "hábiles". Es más. Ningún testigo con estos impedimentos podrán intervenir como tal en un testamento público. 2°). al mismo tiempo aclara. ni sus hijos. deberán reunirse las mismas personas. Tampoco podrá el Notario impedido por esta relación parental. mudos o ciegos. que supieran leer y escribir. Igualmente están impedidos de ser testigos testamentarios los acreedores del testador.Esto quiere decir que deben estar reunidos en un solo acto y. se tendrá que dejar constancia de tal hecho y. Tampoco pueden actuar como testigos las personas señaladas en el testamento como herederos. . hermanos. actúe como Notario Público. El art. o como legatarios. el inciso segundo del artículo 687 antes mencionado. como pariente. 7 O'Callaghan. si uno o dos no son habidos. el cónyuge del testigo. 704). O'Callaghan define al testamento abierto como el otorgado ante el Notario (y testigos. Preciso es hacer notar que el Notario Público interviniente no debe ser. Por su parte. sus descendientes o sus hermanos. Ello obedece al propósito de impedir que una persona interesada directa o indirectamente. en su caso). 687 del Código Civil derogado. antes citado. cuando no pueden justificar su crédito. Tomo 5 (Derecho de sucesiones). el Notario y dos testigos testamentarios hábiles.

no fuera notorio al momento de su intervención en la facción del testamento. e) Firma. ya sea que contenga su conformidad. Si el primero no sabe o no puede firmar. dice el Art.3 REGISTRO PÚBLICO . A pesar de los casos de impedimentos previstos expresamente por el Código. Si el testador es sordo. Los incisos 6 y 7 del Artículo que estamos examinando o sea el 696. deberá constar de Introducción. conforme al artículo 704. así lo hubiera considerado c) Intervención del Notario.La persona encargada de redactar la voluntad del testador es el notario quien además deberá proveerle asesoría técnica jurídica con el fin de hacer válidad la voluntad del testador. El testamento no puede ser escrito a máquina. se permite tenerlo como testigo hábil.). En cuanto a la redacción. 706. f) Registro del Testamento. dejando constancia escrita de su respuesta. Tampoco los dependientes del propio Notario interviniente y aun los dependientes de otros Notarios públicos. impedido de intervenir. es decir que todos los intervinientes deben de firmar el testamento en el mismo acto. para lo cual el Fedatario o Notario interrogará al testador. ya mencionado antes. no puede ser testigo testamentario. después de la lectura de cada cláusula. 2 y 3. lo que es importante. si lo leído corresponde a lo dictado o dicho por éste. "si la opinión común". Si se hubiera incurrido en error. en cada una de las páginas y al final (incisos 4 y 8 del Art. Igualmente.1. que lo haga dentro de su jurisdicción territorial. dos cónyuges en un mismo testamento. éste será subsanado. probando la identidad del testador y la libertad con que procede. contiene las prescripciones que garantizan que el testamento por escritura pública trasunte fielmente los deseos y la voluntad del testador.Tampoco pueden ser testigos. a fin de comprobar la correspondencia entre lo escrito por el Notario y lo que expresó el testador. Su valor probatorio es el de un instrumento público que produce fe. lo hace el testigo que él designe. la lectura corre a cargo del propio Notario y uno de los testigos que designe el testador. incisos 1. en razón que una persona común no siempre considera las obligaciones legales con los herederos forzosos y la disponibilidad que tiene el testado de libre disponibilidad de su masa hereditaria.El testador y el "testigo testamentario" que éste elija. el cónyuge y los parientes del Notario dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad. 696). si el testigo testamentario cuyo impedimento no pudiera ser advertido. El Notario debe cuidar de no estar él. 3. d) Lectura.Es el funcionario que da fe de la manifestación válida de la última voluntad del testador. y 2040 del C. como toda "Escritura". debe inscribirse en el Registro de Testamento del domicilio del testador (Artículos 2039. los testigos y el Notario firmen.C.Es necesario que el testador. Además. Una vez extendido. será él mismo quien lo lea y si es ciego o analfabeto. respecto del acto verificado y efectos mientras judicialmente no se resuelva otra cosa. u observaciones o aclaraciones hechas por el testador. ni por otra persona que no sea el propio Notario y de su puño y letra. Ello. garantizando la realidad y veracidad del acto. cuerpo y conclusión.

Lima 2010 10 Artículo 696. mecanografiado o impreso en formulario. En Rusia. Manuel. determina la nulidad de cualquier proceso sucesorio que se inicie. en tanto que permite conocer la última voluntad del causante o determinar la necesidad de iniciar el proceso sucesorio al fallecimiento de éste y.y muy solemnes para caso del testamento abierto o por escritura pública10. mediante el cual se publicitará la existencia del testamento y se generará la historia jurídica del acto en el tiempo como las modificaciones. 8 Art. 67 Ley del Notariado 9 Soria Alarcón. “Apuntes de Derecho Notarial”. excepto si impugna su validez9.. La publicidad otorgada por la inscripción es de suma importancia. a su vez. Asimismo. en tanto que. En el common law inglés se exige que el testamento conste por escrito -a manuscrito. como son la forma escrita. indicará en la parte esta circunstancia. En caso de revocatoria. El parte que remita el Notario al Registro deberá contener la fecha de otorgamiento. Caso peculiar es que los testigos no necesariamente son informados del contenido del documento. existiendo mínimas variaciones en relación a la legislación de cada estado. nombres del notario. la forma notarial es la única admitida a semejanza del testamento por escritura pública o abierto que legislan la mayoría de los países del sistema latino de derecho. En el caso de su pariente jurídico. No resulta pues extraño que en nuestra legislación -cuyas bases se asientan en los principios que regulan el sistema latino. ello es potestad del testador quien puede mantener el documento en sobre cerrado luego de ser firmado por todos. Estados Unidos. del testador y de los testigos. fojas donde corre extendido en el Registro Notarial. con la constancia de suscripción. la existencia del testamento publicitado mediante la inscripción. Ediciones Folk. encontraremos invariablemente la existencia de formalidades esenciales para el otorgamiento de testamentos. La solicitud de inscripción se realizará en la jurisdicción del domicilio del testador en el lugar donde ha emitido su última voluntad. revocatorias u otros actos que puedan suscitarse.Formalidades del testamento por escritura pública Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: . fecha. mucho menos formalista en Derecho -salvo el caso del Estado de Louisiana donde se exige la intervención del notario-. para garantizar la reserva que para tales actos establece la Ley Notarial8. el testamento debe al menos constar por escrito y debe ser firmado por el testador y dos o más testigos en presencia del primero.y que esté firmado al final por el testador y dos testigos. 3. pero aun en este caso se exige la presencia de testigos.1. todos presentes en un solo acto. Incluso se permite bajo ciertas circunstancias el testamento oral. nombre y firma del otorgante -amén de esenciales bajo sanción de nulidad.se hayan adoptado desde sus inicios formalidades mínimas para todo testamento. solo del hecho que el mismo constituye la declaración de última voluntad del otorgante.2 FORMALIDADES Si analizamos legislaciones de diversos países pertenecientes a los tres grandes sistemas de Derecho. hace efectivo el derecho hereditario de los causahabitantes de modo inmediato y. la norma obliga al notario a cursar las partes respectivas al Registro de Testamento para su inscripción.El testamento abierto es llevado en forma directa por el Notario.

desde el principio hasta el fin. por su especialidad y naturaleza estrictamente formal. los testigos y el notario. Si bien nuestro ordenamiento civil señala que cualquier persona que pueda manifestar su voluntad de manera indubitable es susceptible de celebrar actos jurídicos con plena validez amén de completar los requerimientos señalados en el artículo 140 del Código Civil-las disposiciones sobre testamentos.Que durante la lectura. el testador o el testigo testamentario que éste elija.Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador. España exige tres testigos.que cuida y fiscaliza la legalidad de acto que no está en capacidad de visualizar. viendo y oyendo al testador. pueda hacer el testador. luego de la lectura. dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. deben mantenerse dada la trascendencia del acto testamentario.es necesario advertir sobre la calidad del testigo y. 3. 7. ya que de otra manera.Que el notario escriba el testamento de su puño y letra. el testador. de su capacidad para actuar como tal a través de las normas. subsistiendo como obligatoriedad solo en el caso de los testamentos.Que el notario deje constancia de las indicaciones que.Que estén reunidos en un solo acto. al igual que el derogado Código Civil de 1936..Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario. el notario y dos testigos hábiles. en un solo acto. lo que quedó eliminado por el Decreto Ley N° 22634. al fin de cada cláusula.. en su registro de escrituras públicas. notario. la ratio legis que sustenta la determinación que el ciego solo puede testar por escritura pública (artículo 693) se sustenta en la necesidad de otorgarle al invidente la garantía de una correcta transcripción documental de su voluntad frente a un profesional imparcial -amén de los testigos.. 2...Nuestro ordenamiento ha utilizado los mismos principios que rigen la legislación española. la estrictamente legal. 8. No olvidemos que era obligatoria bajo la Ley N° 1510 antigua Ley del Notariado. madre de la mayoría de las instituciones jurídicas nacionales vinculadas al Derecho Civil y la institución notarial: a) La obligatoriedad de estar reunidos. han determinado ciertas limitaciones legales que corresponden a su vez a limitaciones de carácter físico o cultural del otorgante.Que el testador. los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto. y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.la intervención de testigos en todo instrumento público protocolar. . si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad. 6. 4. se verifique. Mucho se ha discutido sobre la intervención de los testigos pero siguiendo una tradición que incluso no respeta sistemas jurídicos. como es obvio. Por la misma razón por la que el ciego no puede ser testigo..Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. testador y testigos subsiste al Código anterior. 5. la limitación que padece puede dejar al testador en una apreciable desventaja ante personas cercanas a él que inescrupulosamente decidieran modificar o trastocar la voluntad del testador en beneficio propio mediante documento con contenido distinto al declarado. como en el caso de un testamento cerrado u ológrafo donde el otorgante invidente no tiene la guía de un lazarillo que lo conduzca por la senda correcta. 1... Dado que dicha intervención garantiza el hecho de otorgamiento bajo condiciones normales de capacidad por parte del testador -independientemente de la intervención del notario.

En todo caso constituye una decisión personal del notario viendo y analizando la casuística particular.una por el notario y otra por uno de los testigos designados por el propio testador. y que además no es analfabeto. Caso aparte y tratado de manera singular es el caso del sordo. Respecto de la firma a ruego debe entenderse que las limitaciones del otorgante para firmar no son absolutamente físicas. Resulta carente de toda lógica obligar a quien padece de sordera. basta con señalar que el notario. inclusive más de una vez. debiera ser considerado analógicamente como sordomudo y por lo tanto solo podría otorgar testamento cerrado u ológrafo.sea a su vez analfabeto. aplicando los principios que rigen su función. ve pero no entiende. efectúe las indagaciones y comprobaciones correspondientes y previas al acto formal.expresar su voluntad de manera indubitable ante el notario y testigos. el testamento en estos dos casos debe leerse por dos veces -debiera decirse como mínimo. Otra opción valedera es que el notario. Por ello entendemos que no es necesario que el propio otorgante con las limitaciones auditivas que pudiese tener. por lo tanto se le puede estar vendiendo gato por liebre si al no saber leer no cuenta con la asistencia legal del notario y la presencia complementaria de los testigos. constituyendo una especie de ceguera -lIamémosla cultural-. El analfabeto no sabe firmar. En este caso la intervención del intérprete debe darse bajo los mismos parámetros con el agregado que debiera ser necesariamente considerado testigo y cumplir así con lo que prescribe la presente norma. ya que se trata de una situación no contemplada en la norma. uno de los cuales es abstenerse cuando la más leve duda opaca la transparencia de su actuación o si no encuentra seguridad en que el otorgante haya podido manifestar indubitablemente su declaración de última voluntad. por lo que no estaría incurso en la presunción del artículo 694 del Código Civil (el sordomudo solo puede otorgar testamento cerrado u ológrafo). que incluso sustentan su intervención como tales si pensáramos en el extremo -no imposiblede un notario poco escrupuloso.El caso del analfabeto es análogo. deba leer en voz alta sus propias disposiciones. Es de advertir que al igual que en el análisis del artículo anterior. Allí también la intervención del testigo que lee y el que firma a ruego del otorgante -pudiendo ser el mismo. Mención aparte la constituye el hipotético caso en que el testador -sordo. a leer en viva voz para que ésta sea oída por el notario o testigos.son determinantes para la validez del acto. pudiendo manifestar indubitablemente su voluntad asintiendo al final de cada cláusula luego de la lectura personal que él efectúe. Si dicha obligación se sustenta en que resulta necesario que tanto el notario como los testigos verifiquen la condición del testador. el ciego aparentemente no puede . puede darse el caso de la intervención de intérprete cuando el invidente además no conoce el idioma castellano (caso similar al del analfabeto). una tercera persona pueda servir como una suerte de intérprete con la condición que domine el desarrollo de formas de comunicación especializadas que permiten al otorgante -sordo y analfabeto. dentro de la facultad que le corresponde como dador de fe pública. que el mismo es sordo pero no mudo. para dilucidar cuál es la condición física del testador. Si el ciego es además analfabeto el caso es bastante similar.o si. es decir. debido a ambas limitaciones. cuando basta -tal como sucede en la legislación española que solo la lea el otorgante por sí mismo en el propio registro. Al igual que en el Código Civil español. existiendo dicha situación especial. La norma señala que debe leer el testamento en voz alta. Dicho intérprete asumiría la responsabilidad de la interpretación en aplicación analógica del artículo 30 de la Ley del Notariado. en ese caso el notario debe efectuar el análisis correspondiente para determinar que.

en razón de que la mayoría de los oficios notariales mantienen convenios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -Reniec.firmar y cualquier limitación física por accidente o enfermedad podría derivar en una imposibilidad real en ese sentido. fojas donde corre extendido en el registro. cualquier familiar del testador podría firmar a ruego por él sin que se invalide el testamento. mediante parte que contendrá la fecha de su otorgamiento. A este interviniente firmante a ruego del otorgante no le alcanzan los impedimentos de parentesco que la ley señala para el caso de intervención de testigos. podría darse durante la culminación del acto formal. vale decir a su expresa solicitud. sin perjuicio que imprima su huella digital. Ley del Notariado establece las siguientes disposiciones: Artículo 68. Lima 2010 . La ley reserva la facultad de los testigos para la suscripción en cabeza del otorgante. 3. aunque ello no es obligatorio si los firmantes se identifican con Documento Nacional de Identidad. Autenticidad.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. Por otro lado. En este caso podría aplicarse lo dispuesto en el artículo 54 inciso g de la Ley del Notariado que señala que en los instrumentos públicos protocolares el notario puede advertir de la intervención de una persona -ajena a los testigos que sea llevada por el comparesciente en caso éste sea analfabeto. además. luego de inscrito en el Registro de Testamentos que le hace absolutamente válido11. aunque extremo. siempre y cuando el notario deje constancia en la conclusión de la negativa de ambos testigos a suscribirlo en calidad de firmantes a ruego.1. Manuel. la prueba de su título. el testamento debe contener la institución de herederos.Es indudable que en esta clase de testamentos ofrece las mayores seguridades de autenticidad y firmeza.Formalidad del Registro de Testamento El notario observará en el otorgamiento del testamento en escritura pública y el cerrado las formalidades prescritas por el Código Civil Artículo 73. no sepa o no pueda firmar. a ruego de éste. nombre del notario. pero no se ha contemplado el caso en que los testigos disientan en dicha solicitud.Inscripción del Testamento El notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al registro de testamentos que corresponda. sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad. sin que se requiera trámite judicial posterior.para la visualización de las fichas de identidad que incluyen foto y huella digital. y éste es un caso que. con la constancia de su suscripción. El testigo firmante a ruego del otorgante debe necesariamente suscribir dos veces cada una de las fojas del testamento. Seguridad adicional merece la decisión de colocar huella digital. en su momento.. En aplicación de la norma antedicha. en tanto está rodeado de todas las exigencias formalitas. Ediciones Folk. Pese a que la ley no lo regula. 11 Soria Alarcón. salvo las obligaciones tributarias. el que se hará efectivo cuando ocurra la defunción del causante. una en calidad de testigo y otra en calidad de rogado. “Apuntes de Derecho Notarial”. por lo mismo se convierte en título que aprueba tal calidad. la total libertad del testador y resulta la fiel expresión de voluntad del protocolo del notario. el Decreto Legislativo Nº 1049. del testador y de los testigos.. de facilitar a sus herederos. pero sí como testigos.

. La conservación del testamento no peligra. Es el único que pueden utilizar las personas que no sabe leer y escribir. Los testamentos otorgados deben inscribirse en el Registro de Testamentos. falsedad o caducidad. revocaciones. produciendo fe respecto de la realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió. como de aplicar tras el fallecimiento. pues es acudir a la oficina del notario que ofrezca la menor tarifa. de conformidad con lo que dispone el artículo 2040.Las ventajas de éste tipo de testamento es que da seguridad a los términos de voluntad del testador y a la vez no puede ser falsificado. las ventajas que tenemos de este tipo de testamento son: Siempre se cuenta con el consejo técnico-jurídico del notario. Y sus desventajas son que pueden ser muy onerosas y además va a permitir conocer anticipadamente la voluntad del testador. que va a suprimir todos los motivos de invalidez que puedan existir. Es el más sencillo. Su precio es asequible. tanto de hacer. Estas solemnidades son simplemente medidas de publicidad para terceros. Podemos ver que el testamento otorgado en esta forma tiene el valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. ampliaciones. de conformidad con el artículo 2039. así como sus modificaciones. Su falta no vicia el acto. En resumen. o que no pueden hacerlo por enfermedad. Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y además en el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento. o sobre juicios sobre justificación o contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias de la desheredación. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Civil. sentencias ejecutoriadas sobre nulidad.

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