CAPITULO II: LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA Y EL TESTAMENTO La sucesión mortis causa puede ser testada o legal, o actuar conjuntamente ambas modalidades

sucesorias. Entre ambos regímenes hay singulares variantes que no solo conciernen al poder dispositivo de la voluntad, sino principalmente a su contenido y a la forma de distribución de la herencia. La sucesión intestada siempre es a título universal y supone, en general y de ordinario, una transmisión del íntegro de la herencia o de una parte alícuota de ella conforme a criterios de parentesco. En cambio, en la sucesión testamentaria pueden imponerse determinadas exigencias o requisitos para la adquisición de la herencia, o para distribuirla de una manera determinada en porciones ideales o en bienes, derechos, u obligaciones concretas, o establecer otro tipo de disposiciones inclusive no patrimoniales, pero que tienen efecto obligatorio para los sucesores1. La sucesión legal o intestada tiene una función esencialmente supletoria y sustitutiva, en defecto de voluntad testamentaria o cuando ésta no resulta completa, válida o totalmente eficaz por cualquier motivo. Y mientras que la sucesión por llamamiento legal solo regula los aspectos netamente patrimoniales de la herencia y su adquisición por los herederos legales, la voluntad testamentaria puede ampliar los sujetos beneficiados a otros distintos de los que la ley hubiera llamado y la forma de llamamiento, sobre situaciones ya existentes o previsiones sobre futuras que exceden del ámbito patrimonial. El origen de la palabra testamento es algo incierto, aunque Biondi2 considera que "la raíz de testamentum es la misma que la de testis y testatio", entendida como declaración de voluntad ante testigos. El testamento es, en esencia, no solo un documento -que por cierto también tiene que serlosino principalmente un acto jurídico de naturaleza dispositiva que la mayoría de los autores considera de carácter negocial. No dispositivo, entiéndase, en el sentido de que a esta palabra se atribuye en otros lugares del Código Civil (por ejemplo, los artículos 156 y 195) como actos de transferencia o de enajenación de bienes o derechos, sino principalmente dispositivo como sinónimo de acto preceptivo, prescriptivo o programático, o, para algún autor, simplemente imperativo. Por lo tanto, el testamento es acto de voluntad que expresa una decisión, un mandato; acto que establece, decreta y resuelve sobre los intereses del testador, sea que recaigan sobre sus bienes, derechos u obligaciones, sea que versen sobre otros asuntos o relaciones jurídicas de carácter no patrimonial. Tal característica dispositivo-preceptiva aparece puesta de relieve en los párrafos del artículo 686. Aunque con el defecto de referirse solamente a bienes (sin mencionar los derechos y obligaciones que también pueden constituir la herencia), es sustantivamente conforme lo que
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Lamentablemente, sin embargo, nuestra legislación ha sido poco favorable a la sucesión testamentaria. Desde el punto de vista documental es exagerada la rigidez formal que se reclama para los testamentos; desde el punto de vista negocial es estrecho el margen que el ordenamiento concede a la autonomía del testador. Nuestra regulación, sucesoria en general y testamentaria en particular, se ha quedado a la zaga, más recortada aun de lo que estaba bajo el régimen del Código de 1936.
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BIONDI, B. Sucesión testamentaria y donación. Editorial Bosch. Barcelona, 1960

Debe quedar claro que las obligaciones que se transmiten o los legados que el testador establece originan un derecho de crédito contra los herederos. aunque aprovechen de la circunstancia del testamento y consten documentalmente en él. e incidir en relaciones de terceros (nombrando tutor. Y con su texto se nos hace saber que la esencia es ordenar. del que resulta lo siguiente. porque la revocación expresa siempre es acto testamentario (artículo 799 C. que algunas de sus disposiciones pueden tener eficacia ante mortem o post mortem con efecto retroactivo. decretar instrucciones. que no necesariamente contiene estipulaciones sobre atribución de bienes. A diferencia. limitaba el acto a la institución de heredero. con eficacia post mortem o ante mortem. no son revocables o son de dudosa revocabilidad. Estas disposiciones. expone la función y utilidad jurídica del testamento. Tercero. de la noción romana de testamento que.el artículo nos presenta como definición y que.es obvio que la relación jurídica no puede establecerse con relación al causante. de cuatro especies diferentes: patrimoniales o no patrimoniales. como proclama la ley. el acto jurídico de reconocimiento de filiación extramatrimonial. aunque el acto se limite a ellas. Tratándose de disposiciones llamadas a surtir efecto para después de la muerte. por lo tanto. en esencia. no son auténticamente testamentarias.C. porque ni la herencia ni la masa son sujetos ni por tanto pueden ser los deudores). es decir. la sola declaración del interés de revocar lo anteriormente querido. Segundo. o un mero acto de disposición total o parcial de bienes para tener eficacia después de la muerte. que en nada se ve . sino que su ámbito puede extenderse a intereses no exclusivos del testador. Por ejemplo. los deudores del cumplimiento ante los legatarios son los herederos. por lo tanto.sin contenido patrimonial. no solo porque el testamento es. sino que regula para después del deceso lo atinente al patrimonio y otros intereses del testador inclusive. que es algo más que un simple documento de instrucciones o de deseos. como si ésta tuviera entidad jurídica autónoma. o en la hipoteca que se constituye en testamento por escritura pública. Pero cuando ésta llega y se produce la apertura de la sucesión y en su caso transmisión de bienes -si la disposición fuera de tal especie. digamos. sino porque precisamente las disposiciones de tal naturaleza se quieren para después de la muerte (salvo excepciones). Sin duda que la decisión de éste habrá sido fuente y origen del derecho del recipiendario y que su voluntad llamada a tener efecto en el momento de la defunción es título transmisor de un derecho en favor del sucesor. El testamento. Las disposiciones testamentarias pueden ser. según expresa el artículo 1295 del Código mexicano). Su esencia. que el acto testamentario no necesariamente instituye herederos (incluso aunque existan parientes legitimarios a los que nuestro ordenamiento llama ''forzosos". o el reconocimiento de una deuda. de suyo. es la de ser un acto por el cual el testador puede "ordenar su propia sucesión" y estatuir disposiciones –o sea. Supuestos sustancialmente diferentes son los de aquellas disposiciones que per se pueden tener eficacia desde el momento de la confección del testamento (siempre que su contenido se conozca. en definitiva. o disponiendo el cumplimiento de obligaciones y deberes para después de su muerte. no solo puede no ser título sucesorio o de adquisición.)-. pero ello no significa el surgimiento de relaciones jurídicas entre el sucesor y el difunto. (Ni menos aún podría aceptarse una relación entre el sucesor y la masa. Primero. por ejemplo. Pero son disposiciones con sustantividad propia y de ello se deriva que los efectos que producen y las relaciones jurídicas pertinentes siguen la suerte de su especial y propia naturaleza jurídica. nuestro ordenamiento le asigna a la figura un poder preceptivo significativamente mayor. derechos u obligaciones del testador. por cierto) y que. es obvio que la simple confección del testamento e incluso su perfección documental no crea vínculo alguno. pues. esencialmente revocable.

perturbada por la circunstancia de tener cabida en el testamento. no puede pregonarse del testamento que sea un acto jurídico ordinario.C. porque de igual manera hubiera obligado al testador en vida. en suma. 13. es indudable que la característica del testamento como acto no puede hacerse reposar en el concepto de relación jurídica que constituye el núcleo del numeral 140. Se trata de actos. obedecer o estar vinculadas causalmente a la muerte del testador. Es lo que el legislador ha llamado disposiciones de carácter no patrimonial.jurídica sucesoria nace ex lege porque alguien tiene que suceder al difunto en sus posiciones jurídicas. Las disposiciones no patrimoniales pueden tener carácter sucesoral o no. que por ser también unilaterales pueden otorgarse con motivo o en el mismo documento del testamento. propia de la autonomía privada que regula la sucesión. en cuanto referido a la atribución o destino de la masa económica de la herencia. con distinto objeto y desde luego en distintos momentos. por cierto. Vale decir. Esta aceptación no es una respuesta que cierre una presunta relación entre difunto y sucesor. distribución. El contacto entre difunto y sucesor no se produce por la aceptación. o se inscriben en los registros pertinentes los datos inscribibles. es tal. A diferencia de la regulación testamentaria del Código precedente. (Ejemplos: artículos 8. de actos completamente diferentes. Lo cual obliga a distinguir entre el testamento como documento y el testamento como disposición normativa. Lo anterior. es incuestionable que hacen surgir desde entonces situaciones jurídicas o el vínculo o deber que ya compromete al testador. Pero pueden enumerarse sin esfuerzos las siguientes: . ni la renuncia el fin de la que ya existiera. surgirá una relación con efectos retroactivos (en cuanto ellos fueran posibles). que el testamento puede ser fuente de relaciones jurídicas como puede no serlo. Y si por cualquier circunstancia tales actos solo fueran conocidos con motivo de la apertura del testamento. Establecido lo anterior. diferenciándolo de otros actos jurídicos. Se trata. 503. Esto es. ni la aceptación puede implicar el perfeccionamiento de una relación jurídica sucesoria. el actual ha cuidado de puntualizar que el testamento puede contener expresiones de voluntad del testador cuyo contenido carezca de sustantividad patrimonial. entonces. no queda en absoluto desdibujado por el hecho de que el ordenamiento reconozca la posibilidad de que la herencia deba ser aceptada. o de otro modo partición o adjudicación de activos o pasivos. al menos si se lo quiere calificar de fuente creadora de relaciones jurídicas. 572 C. en suma. Visto. CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO Nuestro Código no indica de una manera coherente y sistemática el conjunto de características que determinan la función y contenido del testamento. La situación -no la relación. Cuando se perfeccionan. El testamento. 15. y particularmente cuando llegan a conocimiento de terceros interesados (el reconocimiento de una deuda.). 14. por ejemplo). aunque su contenido se limite a disposiciones no patrimoniales y completamente ajenas a lo relativo a la transmisión. ni se extingue por la renuncia. o estar completamente desprovistas de tal connotación. de modo que por delegación del ordenamiento el testamento solo cumple la función de establecer un régimen normativo sustitutorio del legal sobre el "quién" y el "cómo" de la sucesión. sin que haya que esperar a su deceso. pero que en su naturaleza son completamente extratestamentarios.

que es concepto más preciso y restringido y que mejor describe la naturaleza y manera de la atribución testamentaria y consiguiente traslado patrimonial a título sucesorio. Siempre dentro de los marcos legales. Son. cuando. b) Con sujeción a las limitaciones de orden formal y material sobre el documento y contenido del testamento. por cierto. no solamente es la razón funcional de ser del instituto -es decir. un negocio individual (artículo 814 C. es preferible hablar de liberalidad. d) El testamento es acto individual. no puede llevamos a la conclusión. de producirse algún exceso del testador que resultara incompatible con dictados legales. de esta manera. efectivamente. por ejemplo. porque el testador hace testamento pues precisamente quiere disponer para después de deceso. sino que la voluntad testamentaria debe ser solo la del testador (aunque eventualmente se remita -con ciertos límites. La muerte. pues. ha sido expresada válidamente en consideración a la muerte. lo que él disponga como acto jurídico válido prevalece sobre la sucesión intestada o legal y sobre cualquier otra norma supletoria. En el ánimo de proteger y de hacer respetar hasta donde sea posible la voluntad del testador. En todo caso. de que el testamento sea un negocio incompleto. El testamento es. no necesariamente significará enriquecimiento o beneficio real. quede claro. personalísimo y unilateral. esto es. o cuando contiene una indicación de carácter no patrimonial. El testamento es la última voluntad que habiendo podido revocarse luego de declarada (salvo que el testador haya devenido incapaz).C. porque el testamento no es acto de liberalidad ni gratuito cuando contiene disposiciones no sucesorales que el testador pudo haber hecho por acto inter vivos. La circunstancia de ser la muerte la causa determinante de la disposición testamentaria y hecho que imprime eficacia o determina la vigencia dispositiva del testamento.) y personalísimo en el más genuino sentido del concepto. La muerte. no es una circunstancia condicionante cualquiera. que en el caso del testamento tiene como liberalidad la voluntad de favorecer a heredero o legatario. sin duda errada. En lugar de gratuidad. la voluntad expresada en el testamento rige la sucesión del difunto. la ley la reconduce a los límites máximos que tolera. a los que me referiré al tratar del artículo 690. imperfecto o in devenire hasta el deceso de su autor. Y la liberalidad. c) El testamento es acto de liberalidad cuando exista disposición de llamamiento atributivo de bienes o derechos.a) Ser un acto mortis causa. sino precisamente la razón causal del testamento. El testador. dice el artículo 686. cuando el testamento contenga disposiciones de tal naturaleza. sino que a ella está supeditada su eficacia (excepción hecha de condiciones factuales suspensivas impuestas por el testador). porque el cargo en las disposiciones afectas a él puede ser equivalente o superior a la manda. No es que se prohíba la participación de terceras personas en los actos exteriores y formales del testamento (lo que en el caso de los testigos es de preceptiva observancia en algunos tipos testamentarios). la disposición respectiva no necesariamente se invalida. la ausencia de obligación y la naturaleza no patrimonial del interés del disponente. . se limita a revocar otro testamento anterior. Porque en realidad el testamento en sí no es propiamente acto oneroso ni gratuito. ni nada. o si el pasivo de la herencia es superior al activo. que el testamento se quiere en atención a la muerte-.a la voluntad de otro). características de la liberalidad. dispone para después de su muerte y ordena su propia sucesión.

voluntad exenta de toda traba externa como no sea legal. terceros en su patrimonio o estatuye reglas de otra especie. a la cual se remite. es personalísimo. El primero de ellos. que no sean un solo y mismo acto derivado de la voluntad común de dos o más personas. La prohibición de testamento conjunto obedece. es decir. en conjunto. sino porque la única parte que interviene para dar vida al reglamento de intereses del acto de última voluntad está constituida por un solo sujeto. colectivo o mancomunado. ingresa a la vida jurídica no solo sin necesidad de otra voluntad distinta de la de su autor. el artículo 814 fulmina con nulidad al testamento otorgado en común por dos o más personas. De todo lo anterior hay que distinguir dos supuestos que puedan dar origen a problemas y que por ello conviene abordar desde ahora. dejen impronta en el propósito de testar y en el contenido de la voluntad que sea el contenido del testamento. una frente a la otra. tanto en lo concerniente a su facción en la que nadie más puede intervenir. La norma prohibitiva persigue evitar la captación o abuso de influencia. sino de dos testamentos diferentes. como en lo referido a su ejecución. único sujeto cuyos intereses han de examinarse (salvo el caso de las legítimas). porque la decisión del querer debe ser propia del testador sin terceros colaboradores ni intermediarios. al resultar dependencia de la voluntad de un testamento respecto de la del otro. como no sea instrumentalmente. es el del testamento que algunos llaman simultáneo. en que genéticamente intervienen dos voluntades.". de revocar). Esta característica de unipersonalidad y unilateralidad.Es personalísimo. en el mismo e inseparable acto. o sea. El testamento es también unilateral porque en cualquiera de sus tipos o especies se perfecciona en su origen y existencia (no en sus efectos) con la sola y única voluntad decisoria del testador. Aparte de ello. pero que reflejen independencia negocial entre sí. Habrá en tal caso unilateralidad. consta claramente en el artículo 686: "por el testamento una persona puede disponer. . 3 Esto. y viceversa. El segundo es la referencia y asunción como voluntad propia del testador la que es de otro. que en realidad supone dos testamentos en el mismo folio (o uno al anverso y otro al reverso). La unilateralidad no solamente viene dada por la ausencia de dos partes. que lo único que tienen en común es haber sido otorgados en el mismo soporte material y acaso en la misma fecha. El testamento.. sin que esto excluya la obtención de consejo ni que ocasionalmente en la manifestación o expresión material pueda el testador valerse del auxilio de otros. El artículo 814 citado no debe incluir el caso de los testamentos que consten juntos. en síntesis. consiguientemente. de una u otra manera. sino precisamente excluyendo la participación genética de otras voluntades que. porque no se trata de un testamento común. no vulnera lo dispuesto en el numeral 814 del Código. porque el testador no puede dejar sus disposiciones a la voluntad decisoria de otra persona (salvo algunas excepciones). al propósito de evitar influencias recíprocas y proteger la libertad de testar (y. Testamento en común significa mancomunado. aunque pudiera pasar desapercibida. cada uno con su autonomía. que en nada desdice el carácter personalísimo. como se entiende. ambos en la misma fecha y cada uno de ellos con sus propios requisitos3. pero no unipersonalidad. que por su soberana decisión decreta lo concerniente a la sucesión de.. Asimismo.

si bien que estrechamente vinculados. Por el contrario.Corolario de la unilateralidad del testamento es que la declaración (en realidad. En la primera parte del dispositivo se establece el derecho de cambiar la última voluntad (o sea. de su destrucción física) se requiere su revocación. las disposiciones testamentarias actúan y operan por virtualidad propia. sustituyéndola total o parcialmente por otra. de ordinario. claro está. por cierto. e) La revocabilidad también es característica consustancial al testamento. no es presupuesto de validez del testamento. el testador tiene el derecho de revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias. es apto el testamento para modificar las situaciones jurídicas a las cuales se refiere. La idea del "proyecto" vendría a ser tanto como que al momento de la muerte se ratifica o reafirma la misma voluntad ya declarada anteriormente y que se quiso plenamente desde entonces para surtir efecto post mortem. u otros terceros a quien pudiera interesarles o afectarles el contenido del testamento. según se advierte de su lectura. En efecto. Esta característica de no receptabilidad de la declaración testamentaria es de particular importancia llegado el momento de interpretarla. el 692. el 693 y el 694. La muerte. Para más precisar agrega que toda declaración en contrario carece de valor.4 f) El testamento es acto esencialmente formal. ni manifiesta su última voluntad con el propósito de provocar una respuesta de los receptores de la que se haría depender el testamento en sí (cosa distinta es su eficacia atributiva de bienes o derechos). suma o conjunto de declaraciones de voluntad del testador) es no recepticia. por las reglas de la sucesión legal. es que para privarle de valor (aparte. definitivamente. o ampliándola. contiene dos supuestos diferentes. La mejor prueba de que el testamento no es proyecto sino negocio perfecto. En materia de formalidades testamentarias nuestra legislación no ha estado. hasta que no exista otra disposición testamentaria. o derogándola por completo. Desde el punto de vista sistemático nuestro Código ubica bajo el rótulo de formalidades por lo menos tres preceptos. Correlato de esta libertad de testar está la de no hacer testamento o la de modificar o ampliar o suprimir el que se hizo. lo que viene a significar. cuyos respectivos contenidos no respectan a cuestiones de formas sino a la capacidad de los otorgantes que padezcan de algún tipo de limitación física. Para la perfección de la declaración testamentaria se prescinde por completo de toda influencia jurídica activa o pasiva de terceros a cuya disposición se pone la herencia desde el momento de la muerte. complementado por los que le siguen. porque el testador no persigue adhesión previa alguna al contenido de su disposición. la última voluntad válidamente manifestada con intención post mortem). sin que el conocimiento del llamado a suceder tenga influencia alguna sobre la eficacia o validez del testamento. 4 El derecho de revocación es la otra cara de la moneda del principio de libertad de testar y de hacerlo de una manera determinada dentro de los anchos márgenes que la ley concede. . se sientan vinculados a su contenido y adecuen su voluntad o acomoden en su conducta en función de lo que el testador establezca. al menos hasta que se muera) que los llamados a sucederle. caso este último que implica que el régimen sucesorio quedará regulado. que tal declaración es nula y se tiene por no puesta. a partir de ese momento y respecto de las disposiciones sucesorias. pues el testador no espera (y probablemente no desea. sino voluntad firme y decidida. tal como aparece del artículo 798. aunque modificable o revocable. El testamento no es proyecto ni tampoco algo provisional. afortunadamente concebida. en el fondo. ni tampoco supeditar sus regulaciones a la conformidad de sus sucesores. La norma. sino de eficacia del mismo en el sentido de que.

el 699 que alude al testamento cerrado y el artículo 707 que trata del testamento ológrafo. FORMALIDADES COMUNES A TODO TESTAMENTO El testamento es un acto jurídico unilateral.Todo testamento debe ser escrito. gratuito. dice. a la par de tornar casi imposible una probanza de la existencia del . a) Testamento escrito.. El sentido de la forma no es otro que el de salvaguardar y garantizar la expresión de última voluntad del testador. El criterio para distinguir cuando la formalidad es exigida probation causa o solemnitatis causa está referido a la sanción. forma. A excepción de unas pocas exigencias formales (artículo 695 C. sin que con ello quede mermada la garantía de seguridad. sin embargo también deben considerarse las formalidades de los testamentos especiales contenidas en el artículo 813 del Código Civil.C.) que son generales a todas las modalidades testamentarias -y que más que formalidades en sentido de solemnidad son elementos constitutivos-. debe consignar la fecha de su otorgamiento. Deben igualmente considerarse otras formalidades propias de cada clase de testamento tal como lo encontramos en el artículo 696 referido al testamento por escritura pública. que algunos les llaman requisitos de validez del testamento. de última voluntad y solemne. revocable. tal como lo regulan los artículos 140 y 219 inciso sexto del Código Civil. y de la que se podía haber prescindido.restringiendo la modalidad testamentaria que pueden emplear. la poca fortuna legislativa consiste en haberse olvidado de otras nuevas posibilidades de dejar constancia del acto de autonomía privada. En lo que toca a sanciones establece una duplicidad de categorías (nulidad y anulabilidad) que se basa en grados de importancia de la formalidad incumplida (esencial o no esencial). Analicemos por separado cada una de estas formas. personalísimo. sobre esto último Clemente de Diego nos señala que el testamento es un acto solemne y como tal ligado en su existencia y validez a una forma. Mas aparte de lo dicho. Por lo tanto el acto es solemne cuando para su validez se debe seguir una forma prescrita por la ley. La forma es tan esencial al testamento que sin ella no puede existir. en sede testamentaria el acto y el documento que lo contiene se confunden y el acto de otorgamiento del testamento vale en tanto vale el documento donde él consta. ésta será ad solemnitatis causa. Los artículos 811 y 813 del Código Civil indican los defectos de forma que ocasionan nulidad por la inobservancia de la forma solemne. por ello en sucesión testamentaria no tiene aplicación el artículo 225 del Código Civil que alude a que no debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. cuando la ley al señalar una determinada forma indica también que de no observarse tal sobrevendría la nulidad del acto. cada una de las recogidas tiene sus propias exigencias sobre la manera de confeccionarlo. el nombre del testador y la firma. pudiendo subsistir el acto aunque el documento se declare nulo. individual. y de no seguirse la forma se producirá la nulidad del acto tal como lo prevé el artículo 219 inciso sexto. Las formas ad solemnitatis causa para todas las clases de testamento son las siguientes: el testamento debe ser escrito. determinada impuesta por la ley al arbitrio de los particulares. se han desterrado los testamentos verbales por la falta de seguridad y el enorme riesgo que se crea al no resguardarse la última voluntad del testador. es el conjunto de requisitos prescritos por la ley para la existencia y validez de la última voluntad.

en donde consignará la fecha.. sobre el particular analicemos brevemente estas formalidades particulares. fechado. incluso a veces no pueden ser redactados por el mismo testador. que el testador exprese por sí mismo su voluntad. dos testigos y el notario desde principio a fin. La importancia de la fecha es capital para conocer no solo cuándo se otorgó. en el caso de los testamentos especiales. En el caso del testamento ológrafo. los sucesores existentes y además para tener un referente ante la eventualidad de que posteriormente se cuestione la validez del testamento. En cuanto a que las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas a otras. b) Testamento fechado. estaríamos ante un testamento nulo. En nuestra legislación. además de las exigencias formales de todo testamento. nombre y firma del causante. el oficial ante quien se otorga el testamento lo remite al cuartel general. la firma significa la conformidad al pliego testamentario. como por ejemplo" . mes y año.Resulta de trascendencia que se identifique al otorgante. igualmente debe cumplir con las formalidades que establece el artículo 696 y que pueden resumirse en lo siguiente: reunión en un solo acto testador. requisito éste que ha sido suprimido por el Código vigente.. constando la fecha en el oficio de remisión. pues ello resulta irrelevante. la firma será cotejada a través de la pericia calígrafa a fin de obtener plena validez. o el militar y el marítimo. que si no la consignara o ésta no podría ser inferida de la lectura del testamento. a la par de solicitarse igualmente la huella digital del causante. en el caso del militar. como puede ocurrir con el testamento cerrado..La suscripción del testamento por su otorgante es requisito de validez del acto jurídico. El Código Civil de 1936 exigía que debería igualmente consignarse el lugar del otorgamiento. pero sí firmados por el causante. como también lo es la nacionalidad y el estado civil del otorgante que también han sido suprimidos. pues como conocemos. en el caso de que se cuestione su otorgamiento. el testamento es leído por notario y testador. aun cuando el texto de la norma no la traiga como una exigencia formal. por cuanto como sabemos. y en el caso del marítimo. lo que no significa exigencia de minuta y que no desnaturaliza el carácter de testamento abierto. esto es. d) Testamento firmado. sin embargo si la fecha estuviera referida a un hecho de conocimiento público. dictándole o dándole por escrito las disposiciones testamentarias.. sin embargo es reemplazada por la firma a ruego que estampan los testigos testamentarios que el testador designe. c) Testamento con indicación del nombre del otorgante. una ratificación de que es su voluntad. Se aconseja que la fecha esté consignada con precisión. entonces se debe dar por cumplido con este requisito. que se lea el . día. debemos decir que ello se supera cuando. otorgado en Fiestas Patrias del año 2000". El testamento por escritura pública. sin embargo cobra plena validez al momento en que este testamento es firmado por el otorgante. la firma cobra una importancia mayor. pues de caso contrario estaríamos ante un imposible jurídico. que el testador escriba el testamento de su puño y letra en su registro de escritura pública. que por la situación excepcional en que se otorgan a veces no se consigna la fecha.testamento. El testamento puede no haber sido redactado por el testador. esto es. cuando al llegar a puerto peruano se remite al Ministerio de Defensa.La importancia que reviste la fecha del testamento es tal. ahora bien. sin embargo debe tenerse en cuenta el artículo 698 sobre la suspensión de la facción del testamento por cualquier causa. los testamentos ordinarios y especiales.. La firma siendo un requisito de validez puede no estar presente en el caso de los testamentos otorgados por el invidente y el analfabeto. sino para conocer el patrimonio hereditario del causante. ser escrito. la firma de cada una de las páginas del testamento por los intervinientes. todos ellos son escritos.

luego se transcribe al registro del notario y vuelven a firmar. fechado y firmado por el testador. o causarle incomodidades al causante al conocerse la forma como ha distribuido sus bienes. público o nuncupativo. Si estas formalidades no se cumplen se acarrea la nulidad del testamento.1 EL TESTAMENTO ABIERTO 3. el más seguro por su fuerza probatoria y el que más garantías ofrece por el asesoramiento del Notario. que el testador entregue personalmente el testamento al notario en presencia de dos testigos. el documento que contiene el pliego testamentario deberá estar firmado por el testador en cada una de sus páginas. y su recepción por el notario. en tanto que la intervención del notario asegura el respeto a la auténtica voluntad del causante. y si no fuera así no hay testamento ológrafo. “Manual del abogado americano” Volumen 1. el notario deberá dejar constancia de las indicaciones y salve cualquier error. Según Ochoa6. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 699. . o el que él designe. en razón de otorgase en pliego abierto. En cuanto al testamento ológrafo. Estas formalidades son de obligatorio cumplimiento y de no verificarse ello igualmente el testamento será nulo. que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en el que conste el otorgamiento por parte del testador. lo cual puede resultar nefasto para el testador. tal como lo señala el artículo 707. Este tipo de testamento es el más utilizado en la práctica.testamento por el testador.1 CONCEPTO El testamento abierto es conocido también como testamento auténtico.1. como fedatario público. le otorga la calidad de documento auténtico y finalmente porque su texto es conocido por todos los que tienen acceso a él. que si hubiera observaciones. o ante testigos solamente en cédula o de palabra. El testamento por escritura pública es el que mayor garantía otorga en cuanto a preservar y asegurar la voluntad del testador. como las demás escrituras notariales. CAPITULO III: CLASES DE TESTAMENTO 3. notario y testigos. En cuanto al testamento cerrado. Juan Eugenio. acta que deberá ser firmada por el testador. y porque la intervención del notario. manifestándole que contiene su voluntad testamentaria. nuncupativo que significa a "viva voz". no siempre del agrado de los sucesores. Lo que lo diferencia del testamento cerrado. y el notario. conocida por el notario y los testigos. son formalidades esenciales que sea totalmente escrito. se difunda ante la infidencia de alguno de ellos. todo ello en un solo acto. el pliego deberá estar colocado en un sobre que luego se cierra o de una cubierta clausurada. descartándose las otras dos formas ordinarias como son el testamento cerrado y el ológrafo. en atención a ello es que al analfabeto solo se le permite testar por escritura pública. 6 De Ochoa. al haber éste reconocido a un hijo extramatrimonial. y que al final del testamento lo suscriban el testador. por esencia secreto cuyo testo resulta incomprobable hasta después de muerto el testador o de ser revocado5. es el que otorga mayor seguridad debido a la presencia del notario y de los testigos. por ejemplo. sin embargo presenta como riesgo el que la voluntad del testador. pero si fuera manuscrito bastará que lo haga al final del testamento. aunque haya escribaonos en el 5 El testamento por escritura pública llamado también abierto. el testimonio abierto puede otorgarse de dos maneras: ante escribano público y testigos. testigos y notario.

El art. su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos hermanos) o segundo de afinidad (cuñados entre sí) (Art. o Alcanzarle al Notario "por escrito" las disposiciones que desea expresar. O'Callaghan define al testamento abierto como el otorgado ante el Notario (y testigos. sordos. Lima (1999). los analfabetos. 704). Tampoco pueden actuar como testigos las personas señaladas en el testamento como herederos. deberán reunirse las mismas personas. si uno o dos no son habidos. antes citado. bisnietos. Ningún testigo con estos impedimentos podrán intervenir como tal en un testamento público. mudos o ciegos. permitiendo y dando más libertad al testador. 6 del Art. la prohibición se extiende a los supuestos en que sean instituidos en dicho testamento como herederos o legatarios. al mismo tiempo aclara. 687 del Código Civil derogado. 2°). deben ser "hábiles". “Compendio de Derecho Civil. Tomo 5 (Derecho de sucesiones). manifestando la voluntad testamentaria7. (Inc. . De igual modo. abuelos. Ello obedece al propósito de impedir que una persona interesada directa o indirectamente. ni sus hijos. desde el principio hasta el final: el testador. se entendía que la manifestación de voluntad del testador debía ser oral.pueblo. nietos. Preciso es hacer notar que el Notario Público interviniente no debe ser. esto es. como se dijo anteriormente. 705 del actual C. Lección 6ª. que supieran leer y escribir. o como legatarios. Igualmente están impedidos de ser testigos testamentarios los acreedores del testador. 705. Si la facción de este testamento público. 7 O'Callaghan.Esto quiere decir que deben estar reunidos en un solo acto y. esto es. con relación al testador. No pueden ser testigos. como pariente. Es más. tuviera que suspenderse por cualquier circunstancia. conforme al inc. y bisabuelos. Ni el esposo o esposa del testador puede ser testigo. Por su parte. sino con la declaración testamentaria. serán sustituidos por otros. el inciso segundo del artículo 687 antes mencionado. ninguno de los testigos podrán ser incapaces de otorgar testamento. anteriormente indicados. sus ascendientes. 696 del Código vigente de 1984 amplía y. no pueden ser testigos testamentarios todos quienes tengan con el testador esos mismos vínculos parentales. hermanos. Los elementos del testamento abierto son: a) Manifestación de la voluntad del testador. b) Unidad del Acto. autorizar un testamento cerrado. el Notario y dos testigos testamentarios hábiles. Xavier. al continuarlo. Tampoco podrá el Notario impedido por esta relación parental. en su propio beneficio quizás o en perjuicio de otros determinados parientes del testador. A los dos testigos testamentarios les alcanza los "impedimentos" señalados por el Art. sus descendientes o sus hermanos. se tendrá que dejar constancia de tal hecho y. en su caso). cuando no pueden justificar su crédito. Tratándose de los testigos testamentarios. actúe como Notario Público. de tomar o escoger cualquiera de las dos alternativas siguientes: Dictar de viva voz su testamento al Notario Público para que él lo escriba exactamente.C.De acuerdo al Art. el cónyuge del testigo. padres.

cuerpo y conclusión. A pesar de los casos de impedimentos previstos expresamente por el Código. conforme al artículo 704. si lo leído corresponde a lo dictado o dicho por éste. lo hace el testigo que él designe. dos cónyuges en un mismo testamento. los testigos y el Notario firmen. probando la identidad del testador y la libertad con que procede.El testador y el "testigo testamentario" que éste elija. Igualmente.Es necesario que el testador. en cada una de las páginas y al final (incisos 4 y 8 del Art. en razón que una persona común no siempre considera las obligaciones legales con los herederos forzosos y la disponibilidad que tiene el testado de libre disponibilidad de su masa hereditaria. no fuera notorio al momento de su intervención en la facción del testamento. es decir que todos los intervinientes deben de firmar el testamento en el mismo acto. dice el Art. como toda "Escritura". respecto del acto verificado y efectos mientras judicialmente no se resuelva otra cosa. a fin de comprobar la correspondencia entre lo escrito por el Notario y lo que expresó el testador.3 REGISTRO PÚBLICO .). después de la lectura de cada cláusula. 2 y 3. será él mismo quien lo lea y si es ciego o analfabeto. Si el primero no sabe o no puede firmar. debe inscribirse en el Registro de Testamento del domicilio del testador (Artículos 2039. no puede ser testigo testamentario. u observaciones o aclaraciones hechas por el testador. y 2040 del C. la lectura corre a cargo del propio Notario y uno de los testigos que designe el testador. e) Firma. 3. se permite tenerlo como testigo hábil. Además. impedido de intervenir.C. 696). Ello. d) Lectura. f) Registro del Testamento.1. El testamento no puede ser escrito a máquina. así lo hubiera considerado c) Intervención del Notario. El Notario debe cuidar de no estar él. el cónyuge y los parientes del Notario dentro del 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad. Si el testador es sordo. Los incisos 6 y 7 del Artículo que estamos examinando o sea el 696. En cuanto a la redacción. ya mencionado antes. éste será subsanado.La persona encargada de redactar la voluntad del testador es el notario quien además deberá proveerle asesoría técnica jurídica con el fin de hacer válidad la voluntad del testador. Tampoco los dependientes del propio Notario interviniente y aun los dependientes de otros Notarios públicos. si el testigo testamentario cuyo impedimento no pudiera ser advertido. deberá constar de Introducción. para lo cual el Fedatario o Notario interrogará al testador. que lo haga dentro de su jurisdicción territorial. contiene las prescripciones que garantizan que el testamento por escritura pública trasunte fielmente los deseos y la voluntad del testador. lo que es importante. garantizando la realidad y veracidad del acto. Su valor probatorio es el de un instrumento público que produce fe. dejando constancia escrita de su respuesta. ni por otra persona que no sea el propio Notario y de su puño y letra.Tampoco pueden ser testigos. ya sea que contenga su conformidad. Si se hubiera incurrido en error. incisos 1. Una vez extendido.Es el funcionario que da fe de la manifestación válida de la última voluntad del testador. "si la opinión común". 706.

la norma obliga al notario a cursar las partes respectivas al Registro de Testamento para su inscripción. Manuel.se hayan adoptado desde sus inicios formalidades mínimas para todo testamento. nombre y firma del otorgante -amén de esenciales bajo sanción de nulidad. del testador y de los testigos. ello es potestad del testador quien puede mantener el documento en sobre cerrado luego de ser firmado por todos.El testamento abierto es llevado en forma directa por el Notario. mecanografiado o impreso en formulario. La publicidad otorgada por la inscripción es de suma importancia. excepto si impugna su validez9. revocatorias u otros actos que puedan suscitarse. mucho menos formalista en Derecho -salvo el caso del Estado de Louisiana donde se exige la intervención del notario-. Estados Unidos. encontraremos invariablemente la existencia de formalidades esenciales para el otorgamiento de testamentos. fojas donde corre extendido en el Registro Notarial. Lima 2010 10 Artículo 696.2 FORMALIDADES Si analizamos legislaciones de diversos países pertenecientes a los tres grandes sistemas de Derecho. el testamento debe al menos constar por escrito y debe ser firmado por el testador y dos o más testigos en presencia del primero. para garantizar la reserva que para tales actos establece la Ley Notarial8. Incluso se permite bajo ciertas circunstancias el testamento oral. hace efectivo el derecho hereditario de los causahabitantes de modo inmediato y. fecha. La solicitud de inscripción se realizará en la jurisdicción del domicilio del testador en el lugar donde ha emitido su última voluntad. nombres del notario. Asimismo. determina la nulidad de cualquier proceso sucesorio que se inicie. 67 Ley del Notariado 9 Soria Alarcón. la forma notarial es la única admitida a semejanza del testamento por escritura pública o abierto que legislan la mayoría de los países del sistema latino de derecho. en tanto que. El parte que remita el Notario al Registro deberá contener la fecha de otorgamiento. pero aun en este caso se exige la presencia de testigos. indicará en la parte esta circunstancia. Caso peculiar es que los testigos no necesariamente son informados del contenido del documento.Formalidades del testamento por escritura pública Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública son: . 3. 8 Art. En caso de revocatoria.y que esté firmado al final por el testador y dos testigos. En el common law inglés se exige que el testamento conste por escrito -a manuscrito. solo del hecho que el mismo constituye la declaración de última voluntad del otorgante. todos presentes en un solo acto. con la constancia de suscripción. como son la forma escrita. En Rusia. En el caso de su pariente jurídico. existiendo mínimas variaciones en relación a la legislación de cada estado. Ediciones Folk. No resulta pues extraño que en nuestra legislación -cuyas bases se asientan en los principios que regulan el sistema latino.y muy solemnes para caso del testamento abierto o por escritura pública10.1. mediante el cual se publicitará la existencia del testamento y se generará la historia jurídica del acto en el tiempo como las modificaciones. a su vez.. en tanto que permite conocer la última voluntad del causante o determinar la necesidad de iniciar el proceso sucesorio al fallecimiento de éste y. la existencia del testamento publicitado mediante la inscripción. “Apuntes de Derecho Notarial”.

No olvidemos que era obligatoria bajo la Ley N° 1510 antigua Ley del Notariado. se verifique. 2. como en el caso de un testamento cerrado u ológrafo donde el otorgante invidente no tiene la guía de un lazarillo que lo conduzca por la senda correcta. de su capacidad para actuar como tal a través de las normas. Dado que dicha intervención garantiza el hecho de otorgamiento bajo condiciones normales de capacidad por parte del testador -independientemente de la intervención del notario. si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad..Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador. . en un solo acto. pueda hacer el testador.Que el notario escriba el testamento de su puño y letra. 3. al igual que el derogado Código Civil de 1936.Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. luego de la lectura. testador y testigos subsiste al Código anterior. la limitación que padece puede dejar al testador en una apreciable desventaja ante personas cercanas a él que inescrupulosamente decidieran modificar o trastocar la voluntad del testador en beneficio propio mediante documento con contenido distinto al declarado... han determinado ciertas limitaciones legales que corresponden a su vez a limitaciones de carácter físico o cultural del otorgante.. el notario y dos testigos hábiles. el testador o el testigo testamentario que éste elija.Que el testador. España exige tres testigos. 6. los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo acto.. desde el principio hasta el fin.. subsistiendo como obligatoriedad solo en el caso de los testamentos. la estrictamente legal. 4. en su registro de escrituras públicas.es necesario advertir sobre la calidad del testigo y. al fin de cada cláusula. 5. la ratio legis que sustenta la determinación que el ciego solo puede testar por escritura pública (artículo 693) se sustenta en la necesidad de otorgarle al invidente la garantía de una correcta transcripción documental de su voluntad frente a un profesional imparcial -amén de los testigos.Que durante la lectura. los testigos y el notario.la intervención de testigos en todo instrumento público protocolar. 7.que cuida y fiscaliza la legalidad de acto que no está en capacidad de visualizar. viendo y oyendo al testador. por su especialidad y naturaleza estrictamente formal. 8. lo que quedó eliminado por el Decreto Ley N° 22634. ya que de otra manera. como es obvio. el testador. Mucho se ha discutido sobre la intervención de los testigos pero siguiendo una tradición que incluso no respeta sistemas jurídicos. Por la misma razón por la que el ciego no puede ser testigo.Que el notario deje constancia de las indicaciones que.Que estén reunidos en un solo acto..Que el testamento sea leído clara y distintamente por el notario. y salve cualquier error en que se hubiera incurrido. madre de la mayoría de las instituciones jurídicas nacionales vinculadas al Derecho Civil y la institución notarial: a) La obligatoriedad de estar reunidos.. notario. Si bien nuestro ordenamiento civil señala que cualquier persona que pueda manifestar su voluntad de manera indubitable es susceptible de celebrar actos jurídicos con plena validez amén de completar los requerimientos señalados en el artículo 140 del Código Civil-las disposiciones sobre testamentos.Nuestro ordenamiento ha utilizado los mismos principios que rigen la legislación española. deben mantenerse dada la trascendencia del acto testamentario. dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener. 1.

ya que se trata de una situación no contemplada en la norma. Dicho intérprete asumiría la responsabilidad de la interpretación en aplicación analógica del artículo 30 de la Ley del Notariado. puede darse el caso de la intervención de intérprete cuando el invidente además no conoce el idioma castellano (caso similar al del analfabeto). Al igual que en el Código Civil español. La norma señala que debe leer el testamento en voz alta. aplicando los principios que rigen su función. ve pero no entiende. por lo tanto se le puede estar vendiendo gato por liebre si al no saber leer no cuenta con la asistencia legal del notario y la presencia complementaria de los testigos. es decir. En todo caso constituye una decisión personal del notario viendo y analizando la casuística particular. Por ello entendemos que no es necesario que el propio otorgante con las limitaciones auditivas que pudiese tener. Caso aparte y tratado de manera singular es el caso del sordo. Allí también la intervención del testigo que lee y el que firma a ruego del otorgante -pudiendo ser el mismo. Resulta carente de toda lógica obligar a quien padece de sordera. Otra opción valedera es que el notario. deba leer en voz alta sus propias disposiciones. cuando basta -tal como sucede en la legislación española que solo la lea el otorgante por sí mismo en el propio registro. dentro de la facultad que le corresponde como dador de fe pública. debido a ambas limitaciones. existiendo dicha situación especial.o si. para dilucidar cuál es la condición física del testador. Respecto de la firma a ruego debe entenderse que las limitaciones del otorgante para firmar no son absolutamente físicas. pudiendo manifestar indubitablemente su voluntad asintiendo al final de cada cláusula luego de la lectura personal que él efectúe. uno de los cuales es abstenerse cuando la más leve duda opaca la transparencia de su actuación o si no encuentra seguridad en que el otorgante haya podido manifestar indubitablemente su declaración de última voluntad. el testamento en estos dos casos debe leerse por dos veces -debiera decirse como mínimo.expresar su voluntad de manera indubitable ante el notario y testigos. Si dicha obligación se sustenta en que resulta necesario que tanto el notario como los testigos verifiquen la condición del testador. y que además no es analfabeto. que incluso sustentan su intervención como tales si pensáramos en el extremo -no imposiblede un notario poco escrupuloso. en ese caso el notario debe efectuar el análisis correspondiente para determinar que.una por el notario y otra por uno de los testigos designados por el propio testador. Si el ciego es además analfabeto el caso es bastante similar. Mención aparte la constituye el hipotético caso en que el testador -sordo. inclusive más de una vez. Es de advertir que al igual que en el análisis del artículo anterior. una tercera persona pueda servir como una suerte de intérprete con la condición que domine el desarrollo de formas de comunicación especializadas que permiten al otorgante -sordo y analfabeto. constituyendo una especie de ceguera -lIamémosla cultural-. El analfabeto no sabe firmar.El caso del analfabeto es análogo. efectúe las indagaciones y comprobaciones correspondientes y previas al acto formal. En este caso la intervención del intérprete debe darse bajo los mismos parámetros con el agregado que debiera ser necesariamente considerado testigo y cumplir así con lo que prescribe la presente norma. por lo que no estaría incurso en la presunción del artículo 694 del Código Civil (el sordomudo solo puede otorgar testamento cerrado u ológrafo). basta con señalar que el notario.sea a su vez analfabeto. debiera ser considerado analógicamente como sordomudo y por lo tanto solo podría otorgar testamento cerrado u ológrafo. que el mismo es sordo pero no mudo. a leer en viva voz para que ésta sea oída por el notario o testigos.son determinantes para la validez del acto. el ciego aparentemente no puede .

sin perjuicio que imprima su huella digital. el que se hará efectivo cuando ocurra la defunción del causante. fojas donde corre extendido en el registro. no sepa o no pueda firmar. Autenticidad.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. Ediciones Folk. a ruego de éste. Manuel. Pese a que la ley no lo regula. pero sí como testigos. salvo las obligaciones tributarias. podría darse durante la culminación del acto formal.. aunque ello no es obligatorio si los firmantes se identifican con Documento Nacional de Identidad. de facilitar a sus herederos. por lo mismo se convierte en título que aprueba tal calidad. la prueba de su título. 11 Soria Alarcón. sin que se requiera trámite judicial posterior. La ley reserva la facultad de los testigos para la suscripción en cabeza del otorgante. vale decir a su expresa solicitud. En aplicación de la norma antedicha. el testamento debe contener la institución de herederos. En este caso podría aplicarse lo dispuesto en el artículo 54 inciso g de la Ley del Notariado que señala que en los instrumentos públicos protocolares el notario puede advertir de la intervención de una persona -ajena a los testigos que sea llevada por el comparesciente en caso éste sea analfabeto. en razón de que la mayoría de los oficios notariales mantienen convenios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -Reniec. El testigo firmante a ruego del otorgante debe necesariamente suscribir dos veces cada una de las fojas del testamento. Ley del Notariado establece las siguientes disposiciones: Artículo 68. el Decreto Legislativo Nº 1049.Formalidad del Registro de Testamento El notario observará en el otorgamiento del testamento en escritura pública y el cerrado las formalidades prescritas por el Código Civil Artículo 73. mediante parte que contendrá la fecha de su otorgamiento. en su momento. sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad. aunque extremo. Seguridad adicional merece la decisión de colocar huella digital.1. la total libertad del testador y resulta la fiel expresión de voluntad del protocolo del notario.firmar y cualquier limitación física por accidente o enfermedad podría derivar en una imposibilidad real en ese sentido. “Apuntes de Derecho Notarial”. pero no se ha contemplado el caso en que los testigos disientan en dicha solicitud. y éste es un caso que. siempre y cuando el notario deje constancia en la conclusión de la negativa de ambos testigos a suscribirlo en calidad de firmantes a ruego. cualquier familiar del testador podría firmar a ruego por él sin que se invalide el testamento. una en calidad de testigo y otra en calidad de rogado.Inscripción del Testamento El notario solicitará la inscripción del testamento en escritura pública al registro de testamentos que corresponda. además. del testador y de los testigos. nombre del notario. Por otro lado. luego de inscrito en el Registro de Testamentos que le hace absolutamente válido11. con la constancia de su suscripción.para la visualización de las fichas de identidad que incluyen foto y huella digital. 3.. Lima 2010 . en tanto está rodeado de todas las exigencias formalitas.Es indudable que en esta clase de testamentos ofrece las mayores seguridades de autenticidad y firmeza. A este interviniente firmante a ruego del otorgante no le alcanzan los impedimentos de parentesco que la ley señala para el caso de intervención de testigos.

revocaciones. Los testamentos otorgados deben inscribirse en el Registro de Testamentos. de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Civil. o que no pueden hacerlo por enfermedad. Su precio es asequible. Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y además en el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento. En resumen. Su falta no vicia el acto. así como sus modificaciones. Es el más sencillo. . produciendo fe respecto de la realidad del acto verificado ante el notario que lo extendió. sentencias ejecutoriadas sobre nulidad. Y sus desventajas son que pueden ser muy onerosas y además va a permitir conocer anticipadamente la voluntad del testador. de conformidad con lo que dispone el artículo 2040. de conformidad con el artículo 2039. o sobre juicios sobre justificación o contradicción de la desheredación y las escrituras revocatorias de la desheredación. falsedad o caducidad. ampliaciones. tanto de hacer. que va a suprimir todos los motivos de invalidez que puedan existir. Podemos ver que el testamento otorgado en esta forma tiene el valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. las ventajas que tenemos de este tipo de testamento son: Siempre se cuenta con el consejo técnico-jurídico del notario. pues es acudir a la oficina del notario que ofrezca la menor tarifa. Estas solemnidades son simplemente medidas de publicidad para terceros. Es el único que pueden utilizar las personas que no sabe leer y escribir. La conservación del testamento no peligra. como de aplicar tras el fallecimiento.Las ventajas de éste tipo de testamento es que da seguridad a los términos de voluntad del testador y a la vez no puede ser falsificado.

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